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DERECHO CIVIL MEXICANO

El maestro Rafael de Pina define "El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas referentes a las relaciones entre las
personas en el campo estrictamente particular, y se puede considerar como la Rama de la Ciencia del derecho que tiene por
objeto el estudio de las instituciones civiles", se dice entonces que es aquella rama que establece normas jurídicas que tiene
relación con las personas. Este constituye el mayor campo en el Derecho Privado.

En el derecho distingue dos grupo de personas: físicas y morales, por persona física se entiende el sujeto individual racional; es
decir, el ser humano que es titular de derechos y obligaciones. Por persona moral se entiende a la asociación de dos o más
personas físicas a quienes el derecho otorga la posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones; es decir les reconoce
personalidad jurídica. Los atributos de las personas físicas son las cualidades para distinguirse unas de otras. Esas son las
siguientes:

• Nombre, Domicilio, Nacionalidad, Patrimonio, Capacidad, Estado Civil.

El nombre, es la denominación que se distingue a unas personas de las demás que forman un grupo social en sus relaciones
jurídicas y sociales; los apellidos es un derecho que tienen los hijos reconocidos por el padre, la medra o los dos. El Domicilio
puede definirse como el lugar donde una persona vive habitualmente con el propósito de establecerse en él, el domicilio legal es
el que el derecho asigna a personas que se encuentran en situaciones especiales, y el domicilio convencional es aquel que las
personas pueden designar para el cumplimiento de las obligaciones. El patrimonio se puede decir que está integrado por el
conjunto de bienes, derechos y obligaciones de las personas que puedan ser valorizados en dinero.

La capacidad jurídica es aquella aptitud por la ley para disfrutar y ejercitar derechos, así como para contraer obligaciones; hay
dos clases de capacidad jurídica: la de goce y la de ejercicio. El Estado civil, es el atributo exclusivo de las personas físicas, el
cual define los derechos y obligaciones que se llegan a dar en la familia, ya sea en las relaciones de parentesco y la relación con
los demás, el estado sólo puede probarse con constancias del Registro Civil. Y la Nacionalidad es la relación del sistema jurídico
entre el individuo y el Estado.

Ahora bien las personas morales pueden ser: de derecho privado o público. Los de derecho privado son aquellas personas que
se regulan por las normas jurídicas de éste, al es el caso de una sociedad anónima, una asociación civil, etc. Las personas a
diferencia de las personas morales es que estas personas sólo tiene por atributos: el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el
patrimonio y la capacidad jurídica. El nombre en las personas morales constituye el medio de identificación y para tener una
relación con los demás. El domicilio es el lugar donde se está establecida la administración de las personas morales. Tienen
nacionalidad como los indica el art. 5 de la ley de Nacionalización y Naturalización. El patrimonio se integra con las aportaciones
que realicen los socios. Y su capacidad jurídica se deposita en órganos que la presentan; es decir, a través de administraciones,
directores o gerentes de la persona moral.

Matrimonio; dentro del marco de la naturaleza jurídica se dice que el derecho es un matrimonio, como un contrato de adhesión,
como un acto condición, como un acto de poder estatal, como un acto mixto, como un acto jurídico y como una institución, el
matrimonio para que sea válido y tenga requisitos de su existencia, necesita tener consentimiento, el objeto y la solemnidad. En
el consentimiento tratándose de menores de edad, es indispensable, que si desean contraer, matrimonio obtengan el
consentimiento o autorización de sus padres, es necesario que aquellos que pretenden contraer matrimonio, presenten un
escrito al juez del registro civil del domicilio que cualquiera de ellos, edad, ocupación y domicilio de los pretendientes y padres.
Pero en el matrimonio se da el caso de impedimentos; esta son circunstancias por las cuales la Ley Prohíbe la celebración del
matrimonio. Ya sea por la falta de edad requerida por la ley, la falta de consentimiento, el parentesco de afinidad en la línea recta,
el adulterio, la embriaguez habitual, etc.

Ignacio Galindo define el Divorcio como "la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los esposos, decretado por la autoridad
competente y fundado en algunas de las causales expresamente establecidas por la ley"; debe ser voluntario, y a la vez
necesario, a este se le conoce también como divorcio contenciosos y tiene lugar cuando alguno de los cónyuges invoca una las
causales del Código Civil.

La Patria potestad, se puede decir, que es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene en principio el padre y la madre
sobre la persona y bienes de sus hijos menores, con el fin de dar un verdadero cumplimiento a las obligaciones derivadas del
nacimiento de un nuevo ser.

Los bienes, bien, es un elemento de carácter corpóreo o incorpóreo, estimable pecuniariamente y susceptible de entrar al
patrimonio privado. En él hay diversas clasificaciones respecto a los bienes; como el tradicional: muebles; estos son aquellos
por sí o por una fuerza externa puedan trasladarse de un lugar a otro. Y los inmuebles son aquellos que no es posible trasladar
de un lugar a otro. Otra clasificación de bienes sería el de un dominio público y privado; en el privado con susceptibles de
dominio particular de una persona; y en el público, son que no son susceptibles de entrar al patrimonio particular de una
persona. La Sucesión legítima sus elementos de la sucesión intervienen tres elementos las Obligaciones, sujeto, objeto relación.
La obligación la define Borja Soriano que es " la relación jurídica entre dos personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada
deudor, queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial, que el
acreedor puede exigir al deudor" con base a lo anterior, puede decirse que es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona
llamada deudor se encuentra constreñida jurídicamente con otra denominada acreedor a realizar una prestación (dar, hacer) o
una abstención (no hacer).
Las Fuentes de las obligaciones se entienden los hechos o actos en donde se generan las obligaciones, y son:

- Contratos, declaración unilateral de la voluntad, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, la Ley.

Contratos son acuerdos de las voluntades de personas, para la creación y transferir derechos y obligaciones. Clasificación de
contratos; unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios.

Delito, el delito se divide en delito penal y delito civil; el delito penal es un hecho doloso que es aquel que causa daño, entonces
este es sancionado por el llamado Código Penal, y tiene además una pena, una sanción pecuniaria.

La ley; esta interviene como creadora de obligaciones en todas las fuentes ya expresadas. Sin embargo, cabe aclarar que existen
otras obligaciones puramente legales, su único origen es la voluntad del legislador. Cuasicontratos, Francisco Ponce Gómez lo
define como "Actos lícitos o ilícitos, voluntarios o por error, que obligan a quienes los realizan o se benefician con ellos, sin que
haya habido previo acuerdo de voluntades

Cuasidelitos; este es un hecho culposo que causa un daño que no tiene una sanción penal y lo único que causa es generar
responsabilidad civil. Clasificación de obligaciones; puede ser condicional, pura, a plazo, alternativa, conjuntiva, mancomunada,
de dar, de hacer y de no hacer, la condicional depende de un acontecimiento futuro e incierto. La condición es suspensiva
cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. Las obligaciones naturales son aquellas en donde su
cumplimiento se puede exigir de procedimientos legales. Y las obligaciones civiles son procedimientos establecidos por la ley.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el México independiente coexistían las leyes Españolas junto con las del México independiente y no fue sino hasta el año de
1870 que se promulga el código civil y posterior a este es sustituido por el de 1884, que en materia testamentaria incorpora
prácticamente un individualismo absoluto, y en 1910 se modifica sustancialmente el ordenamiento civil con la promulgación de
la Ley sobre relaciones familiares que entró en vigor el 11 de Mayo de 1917, legislación que continuó hasta el 01 de Octubre de
1932, fecha en que entró en vigor el actual código civil.

Actualidad del Derecho Civil Mexicano

El derecho civil Mexicano del siglo XIX estaba basado para su estudio y filiación de instituciones de varios derechos como el
Romano Clásico y el posclásico, el canónico, el natural, el castellano, el llamado indiano, el español y por último el francés.

En la codificación civil mexicana del siglo XIX influyeron elementos significativos en la elaboración del derecho como:

1. Se trata de una materia cuya dogmática es casi dos veces milenaria.

2. Están presentes la laicización del derecho y la redefinición del papel del individuo y frente al Estado.

3. La codificación Civil Mexicana se realiza mediante la recepción de diversos ordenamientos jurídicos, surgidos en el seno
de otras realidades socio-políticas, que hubieron de amalgamarse o sustituir según el caso.

4. Se hizo necesaria la resolución de problemas a través del desarrollo o evolución de algunas instituciones o el comienzo
de otras.

5. La codificación la hicieron hombres con intereses individuales o de grupo que los condicionaron para actuar en un
sentido y no en otro.

Las reformas fundamentales que se encuentran presentes en el documento de los sentimientos de la Nación de Morelos de 1813
se produjeron tanto en el Derecho Público como en el Privado y dos de ellas pasan a formar parte del Código Civil de 1870. Al
derecho público pertenece la institución del registro civil y al privado el matrimonio.

Hubo un nuevo comienzo pero no se consiguió ya que tenía el doble de artículos que el napoleónico, el mexicano tenía 4126
artículos frente a los 2281 de este último, es decir 1845 más. Posterior a esto han surgido reformas que se encuentran integradas
en el código civil actual.
Relación del Derecho Civil con otras ramas del Derecho

El Derecho Civil es el que se ocupa de las instituciones y negocios jurídicos derivados de la necesidad de convivencia entre los
hombres, sobre todo en sus aspectos patrimoniales, aunque también en su consideración como individuos que forman parte de
una sociedad dada en un período histórico determinado. Es la rama del derecho que se ocupa del estudio de las relaciones
civiles de los individuos entre sí como particulares, su estado, su capacidad, la organización de la familia, el régimen de los
bienes y el estudio de los contratos.

En materia de contratos esta el término de persona el cual es uno de los que regula el Derecho Civil:

De las personas físicas: Su existencia, su nacimiento, la muerte, ausentes y desaparecidos, el nombre, el domicilio, el
patrimonio, los atributos de la persona física. Aquí la relación es todo a donde una persona tiene participación, podemos
mencionar el Derecho Laboral, el Derecho Penal, el Derecho Mercantil (también participa la persona jurídica), el Derecho
Administrativo, etc.

SÍNTESIS: EL DERECHO CIVIL

El Derecho Civil, también llamado Derecho Privado, es el conjunto de normas legales que regulan las acciones privadas de los individuos
entre sí.

Todas las reglas que tienden a regular las relaciones privadas entre los individuos han de referirse, necesariamente, a una de estas tres
categorías de derechos: de las personas, de los bienes y de las obligaciones.

El Derecho civil se contiene, en códigos que llevan el mismo nombre, inspirados —en mayor o menor medida— en el Código de los
Franceses o Código de Napoleón (el primero de todos fue redactado a comienzos del siglo XIX), cuyo desarrollo actual se produce, sobre
todo, mediante la promulgación de leyes especiales relativas a las más variadas materias.

El Código de Napoleón está construido sobre el llamado plan romano-francés y, por lo tanto, dividido en tres libros: el primero se dedica al
derecho de la persona y sus relaciones familiares (salvo las económicas existentes entre los cónyuges); el segundo a los derechos sobre
las cosas y las diferentes modificaciones de la propiedad, y el tercero y último, bajo el título “de los diferentes modos de adquirir la
propiedad”, estudia por este orden la herencia, el contrato y las demás fuentes de la obligación (entre las que se encuentran las relaciones
económicas entre cónyuges, contempladas como contrato de matrimonio) y algunos otros temas aislados. Esta sistemática es la que ha
seguido el Código Civil español y numerosos códigos americanos por influencia directa del francés.

Derechos de la personalidad.

Este es un tema clásico del Derecho Civil y, en un sentido específico, del Derecho de la persona, de construcción jurisprudencial muy
frecuente, dada la ausencia de una regulación específica del mismo en los códigos civiles decimonónicos.

Mucho antes de que existiera conciencia de este vacío legal fueron tratadistas de teología moral los primeros que se ocuparon de dichos
asuntos. Santo Tomás de Aquino y sus comentaristas —Francisco de Victoria o Soto Molina— los consideraron —teniendo presente un
posible atentado a los mismos— en función del pecado, del delito y de la pena.

Junto a este punto de vista criminalista, también se tendría en cuenta el aspecto político por otros autores, como Gómez de Amescua, que
predica los principios liberales.

En el siglo XIX los civilistas se interesan por los bienes de la personalidad. Ello se debe a dos razones: la insuficiencia de los castigos
penales para garantizar una protección global y satisfactoria de dichos bienes, y el carácter más programático que eficaz de las
declaraciones de derechos del hombre. Incluso cuando éstos se institucionalizan, se definen y enfrentan a los poderes del Estado. Sólo
cuando la persona ha conseguido un mínimo de seguridad frente al poder, el campo de atención se desplaza a las relaciones existentes
entre particulares, marco en el que se desenvuelven los derechos y bienes de la personalidad.

Los bienes de la personalidad pueden clasificarse del siguiente modo.

Bienes esenciales.

Se consideran bienes esenciales la vida, la integridad física y la libertad. La libertad no ha de poder afirmarse sólo respecto al Estado, sino
también en las relaciones que los particulares mantienen entre sí. La libertad civil es la que se garantiza a un particular frente a otros. Se
diversifica según la actividad humana de que se trate, por lo cual, más que libertad, hay libertades civiles: libertades materiales (de
locomoción, de hacer o no hacer, de quedarse en casa), éticas (de modo de vida, de conciencia), profesionales (de comercio o industria,
de trabajo). Junto a las libertades civiles están las libertades públicas —de pensamiento, de prensa, de religión, de reunión, de asociación
—, afirmadas frente a los poderes del Estado y garantizadas por las Constituciones.

Bienes sociales e individuales.

Pertenecen a esta categoría honor y fama, intimidad personal, imagen y nombre.

Mediante el nombre se distingue la individualidad de uno frente a los demás, utilizándose para referirse a la persona misma y sus
cualidades. Acto seguido, están los apellidos, los seudónimos, los heterónimos incluso y hasta, llegado el caso y donde subsistan, los
títulos nobiliarios.

Aunque algunos engloban aquí el derecho moral de autor, son más quienes rechazan la consideración del mismo como bien, como
derecho de la personalidad, basándose en consideraciones como las siguientes: los derechos de autor implican una exteriorización que no
afecta al ingenio en sí, ni a la posibilidad o libertad de actuación, sino a sus expresiones concretas. Supone una creación que, como la
literaria o la artística, exceden el ámbito personal. La obra creada, en efecto, se distingue con claridad de quien la creó

Bienes corporales y psíquicos secundarios.

Son aquellos que se apoyan o están en relación con los anteriores, aunque considerados como principales. Cabe citar aquí, a título de
ejemplo, la salud, los sentimientos y la estima social

Bienes y derechos de la personalidad

Indiscutible e inmiscuida la existencia de determinados bienes de la personalidad, también lo es la existencia de un deber general de
respeto hacia los mismos.

Respecto de alguno de estos bienes cabe hablar de verdaderos derechos subjetivos, aun cuando posean características especiales.
Respecto de otros —los bienes esenciales, las libertades— sólo caben derechos reflejos, difusos, limitados, sin que esto redunde de
ningún modo en una menor protección de los bienes en cuestión. Antes bien y al contrario, la protección aumenta, al regir para todos —
también el pretendido titular del derecho— el deber general de respeto.

Respecto a los bienes esenciales, la persona no tiene un auténtico derecho sobre ellos pues carece de un poder dispositivo sobre los
mismos, que están fuera del comercio de los hombres y las facultades que puedan corresponder a los mismos afectan a la exigencia de
protección y, en su caso, de indemnización.

Caracteres de los derechos de la personalidad

Innatos u originarios, al no precisar ningún mecanismo especial —adquisición, transmisión— que los vincule a la persona. Son inherentes
a la persona pues nacen y se extinguen con ella, sin que el ordenamiento jurídico haga otra cosa que reconocerlos y regularlos;
individuales, porque ese carácter tiene el interés que con ellos se protege; privados, porque tratan de asegurar a cada individuo el goce de
su propio ser íntimo y personal, y porque no son públicos, a los efectos de su protección. Por último, son absolutos (es decir, ejercitables
frente a todos), irrenunciables e inalienables.

DERECHO FAMILIAR

Podemos decir que dentro del derecho de familia se encuentran las distintas formas de conducta que se han caracterizado como objetos
directos de la regulación jurídica. De esta manera se tienen derechos subjetivos familiares, que principalmente se manifiestan en el
matrimonio, entre los consortes; en las relaciones de parentesco, entre los parientes por consaguinidad, afinidad y adopción; entre las
relaciones específicas de la patria potestad entre padres e hijos, abuelos y nietos; así como en todas las consecuencias generales de la
afiliación legítima y natural. También encontramos derechos subjetivos familiares en el régimen de la tutela como una institución que
puede ser auxiliar de la patria potestad o independiente de la misma.

Los deberes subjetivos familiares se presentan como correlativos de los derechos antes mencionados, pero tienen una especial fisonomía
debido a los distintos tipos de sujeción que se establecen en las relaciones conyugales, perentales, paterno-filiales y tutelares. Así es
como puede afectarse no sólo la conducta del sujeto pasivo, sino también su propia persona, su actividad jurídica y su patrimonio.
Cabe definir los derechos subjetivos familiares diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio,
el parentesco, la patria potestad y la tutela, por virtud de las cuales un sujeto esta autorizado por la norma de derecho para interferir
lícitamente en la persona, en la conducta, en la actividad jurídica o en el patrimonio de otro sujeto.

En términos generales puede decirse que un derecho es patrimonial, cuando es susceptible de valorarse en dinero, de manera directa o
indirecta. En cambio se caracteriza como no patrimonial, cuando no es susceptible de dicha valoración. Las características que anteceden
son aplicables a los derechos familiares de carácter no patrimonial. En cuanto a los de naturaleza patrimonial, como son el derecho de
alimentos y de heredar en la sucesión legítima, se encuentran aspectos distintos. No obstante que en ambos existe como naturaleza
común el ser valorables en dinero, el derecho a exigir los alimentos se distingue del hecho de heredar, por tener los atributos que hemos
señalado para los derechos no patrimoniales. Es decir los alimentos son irrenunciables ,intransmisibles, inalienables, imprescriptibles,
intransigibles, inembargables, a diferencia del derecho subjetivo de heredar que, como los de carácter patrimonial, tiene las características
opuestas.

Se pueden clasificar los derechos subjetivos familiares desde ocho puntos de vista:

a) Derechos Familiares patrimoniales y no patrimoniales.

b) Derechos absolutos y relativos.

c) Derechos Familiares de interés público y de interés privado.

d) Derechos familiares transmisibles e intransmisibles,

e) Derechos familiares temporales y vitalicios.

f) Derechos familiares renunciables e irrenunciables.

 Derechos familiares transigibles e intransigibles y

 Derechos familiares transmisibles por herencia y extinguibles por la muerte de su titular.

Las sanciones propias del derecho familiar, como otras formas de conducta que constituyen objetos directos del mismo, generalmente
consisten, para los actos jurídicos, en la existencia y la nulidad, pero también en la revocación y en la rescisión. El divorcio viene a
constituir a su vez el tipo de rescisión especial del derecho de familia , dado que en su forma última, que reconoce el Código Civil vigente,
implica no la separación de cuerpos, como en el antiguo sistema, sino la disolución del matrimonio o vínculo conyugal. También en el
derecho familiar tenemos como sanciones generales la reparación del daño a través de formas compensatorias o de indemnización y la
ejecución forzada.

DISPOSICIONES COMUNES A DIVERSAS INSTITUCIONES.

El Derecho civil, y el conjunto de normas que lo componen tiene derivación en instituciones destinadas a la protección y defensa de la
persona y de los fines que son propios de ésta.

Consta de las siguientes grandes ramas:

Derecho de la persona —capacidad, estados civiles, derechos de la personalidad, nacimiento, muerte y domicilio, entre otras materias.

Derecho de obligaciones y contratos —teoría general de las obligaciones y de los contratos, contratos en particular (compraventa,
permuta, donación, arrendamientos, entre otros supuestos) y responsabilidad civil.

Derechos reales —posesión, propiedad, Registro de la propiedad, derechos reales sobre cosas ajenas.

Derecho de familia —parentesco, matrimonio, filiación, patria potestad, tutela.

Derecho de sucesiones —testamento, herencia, legados, sucesión intestada.

El Derecho civil, que se ocupa de la persona, sin más, es derecho privado general, contrapuesto a los derechos privados especiales —
mercantil, del trabajo—, que se ocupan de categorías concretas de personas o sectores profesionales definidos —comerciantes,
empresarios, trabajadores.

Por estas razones, por la importancia de sus instituciones, por su coherencia y tradición milenaria, el Derecho civil tiene un valor
paraconstitucional y es considerado, con frecuencia, como Derecho común, complementario de otros derechos y leyes, cuyas lagunas
llena.
SINTESIS: EL MATRIMONIO CON SU EVALUACION

MATRIMONIO.-El matrimonio es la institución social (sancionada públicamente) que une a un hombre y a una mujer bajo diversas formas
de mutua dependencia y, por lo general, con el fin de crear y mantener una familia. Dada la necesidad que tienen los niños de pasar por
un largo periodo de desarrollo antes de alcanzar la madurez, su cuidado durante los años de relativa indefensión parece haber sido la
razón principal para la evolución de la estructura de la familia. El matrimonio como contrato entre un hombre y una mujer existe desde la
antigüedad. Su práctica social mediante acto público refleja el carácter, el propósito y las costumbres de la sociedad en la cual se realiza.
La familia basada en un matrimonio confiere a sus componentes un estatus familiar que difiere según la posición que cada uno de ellos —
padres, hijos— ocupan en la misma y, según los casos, puede originar limitaciones de la capacidad de obrar, derechos, deberes,
potestades y cargas.

NATURALEZA JURÍDICA DEL MATRIMONIO.- En el aspecto del Derecho Civil y, muy en concreto, del Derecho de familia, integrado por
el conjunto de normas que se ocupa del matrimonio como fenómeno jurídico e institución en todas sus vertientes. Los principales asuntos
sobre los que trata son: matrimonio —requisitos, forma de celebración, clases—, derechos y deberes de los cónyuges —respeto, ayuda
mutua, fidelidad, convivencia—, nulidad, separación y disolución del matrimonio; régimen económico conyugal: normas generales, clases
de regímenes matrimoniales, gestión y administración de los mismos, bienes que los integran, cargas y obligaciones y disolución.

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO.-En cuanto a los elementos de validez , en el matrimonio se requiere, como para todos
los demás actos jurídicos, la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento, la observancia de las formalidades legales y la licitud
en el objeto, motivo, fin y condición del acto. En cuanto a la forma, determinare de forma breve el papel que desempeña en el matrimonio,
pues. Alternativamente puede ser un simple elemento de validez o bien un elemento esencial para la existencia del acto, por constituir una
verdadera solemnidad.- Los requisitos para la celebración de un matrimonio son: De existencia: Diferencia de sexo y unidad de personas,
consentimiento, celebración: presencia de Oficial de Registro Civil y dos testigos.- De validez.- Consentimiento libre y espontáneo (error,
fuerza, rapto).- capacidad de las partes: impedimentos dirimentes (absolutos y relativos).- formalidades: anteriores, coetáneas, posteriores.
Podemos definir los elementos esenciales indicando que son aquellos sin los cuales el acto jurídico no puede existir, pues faltaría al
mismo el elemento de definición.

FORMALIDADES Y SOLEMNIDADES DEL MATRIMONIO: Se distinguirán las solemnidades de las formalidades, de acuerdo al siguiente
criterio: Las solemnidades son esenciales para la existencia del matrimonio, en tanto que las formalidades sólo se requieren para su
validez . Es decir, si faltan las solemnidades (que se otorgue el acta matrimonial, que se haga constar en ella tanto la voluntad de los
consortes, como la declaración del Oficial del Registro Civil considerándolos unidos en nombre de la ley y la sociedad, que se determinen
los nombres y apellidos de los contrayentes), el matrimonio será inexistente, en cambio si no se observan las formalidades requeridas por
la ley, (Asentar el lugar, el día y la hora en el acta, hacer constar la edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes,
si son mayores o menores de edad, el consentimiento de los padres, abuelos o tutores, o el de las autoridades que deban sustituirlos,
haciendo constar los nombres, apellidos, ocupación y domicilio, que no hubo impedimento alguno o el régimen bajo el cual se casaron) el
matrimonio será existente, pero nulo. De lo expuesto se desprende que la solemnidad es una formalidad que la técnica jurídica ha elevado
a la categoría de un elemento de existencia.

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES. para contraer matrimonio la generalidad de las legislaciones exige: heterosexualidad, libertad o
ausencia de vínculo y un determinado grado de exogamia, denominándose impedimentos matrimoniales a las circunstancias personales o
de relación entre ambas que entran en contradicción con aquellas notas caracterizantes de la institución matrimonial.

Heterosexualidad y capacidad. Salvo en contadas legislaciones nacionales, sólo se permite contraer matrimonio institucional a un
hombre con una mujer, por entender que éste constituye el acto fundacional de una familia y el medio idóneo en el orden social para la
generación y educación de los hijos.

Para muchas legislaciones no es suficiente la disparidad de sexos, sino que se requiere que los contrayentes tengan edad núbil y entre
ambos no medie impotencia sexual relativa. En las modernas legislaciones civiles la impotencia ha dejado de ser un impedimento
matrimonial por entenderse que la vida sexual de la pareja conforma un espacio de la más estricta intimidad en la que no caben
intromisiones de ningún género; no obstante se admite, por otra vía, que la potencia sexual forma parte de la caracterización de las
personas y puede dar lugar a la nulidad del matrimonio por error en las cualidades del contrayente.

El impedimento que deriva de la minoría de edad de ambos o de uno de los contrayentes se puede y se suele dispensar con gran
facilidad, discutiéndose por una parte de la doctrina si la legislación ordinaria puede retrasar a voluntad la capacidad de contraer
matrimonio para quienes son núbiles, ya que esta capacidad se considera un derecho de la persona y está recogido como tal en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Libertad y ausencia de vínculo. La libertad no queda referida aquí al consentimiento matrimonial, sino a la disponibilidad del sujeto para
contraer matrimonio. En el plano histórico impedían tal contracción, además de un matrimonio anterior no disuelto o anulado, la promesa
formal y solemne de matrimonio (esponsales) y la profesión religiosa, también solemne. La primera se fundaba y se funda hoy en la
exigencia de la monogamia y las otras en la vinculación que generaba la realización de actos jurídicos solemnes que comprometían la
libertad y disponibilidad personales. El primer impedimento es, siempre y en todo caso, indispensable y los otros dos eran dispensables. El
refuerzo de la libertad personal en los modernos ordenamientos ha favorecido el que no se reconozca fuerza de obligar a la promesa de
matrimonio (esponsales) y la laicidad de aquellos que no tomen en consideración los votos religiosos. La vinculación matrimonial anterior
se mantiene como impedimento no dispensable; quienes hacen caso omiso de ella incurren en el delito de bigamia contemplado por la ley
penal; por ello sólo pueden contraer matrimonio los solteros, los viudos y los divorciados, pues todos ellos tienen ausencia de vínculo.
Exogamia. Queda prohibido por completo el matrimonio entre descendientes y ascendientes entre sí, sin limitación de grado, y la misma
regla sigue entre colaterales hasta el tercer grado (hermanos, tíos y primos hermanos); no obstante puede dispensarse el matrimonio
entre colaterales de tercer grado.

La exogamia se exigía para el parentesco por afinidad, pero está desapareciendo en las modernas legislaciones; por el contrario se
refuerzan los vínculos generados por adopción, aunque hay que entender que la prohibición afecta a la línea recta surgida por tal acto
jurídico y no para las líneas colaterales

Trascendencia de los impedimentos La presencia en las leyes civiles y eclesiásticas de estos y otros impedimentos pone de manifiesto
que el matrimonio, acto jurídico con voluntad de creación de nuevas familias, no es un instituto que tan sólo interese a los contrayentes,
más bien interesa al conjunto de la sociedad y dentro de ella a quienes ostentan la autoridad jurídica o moral (religiosa), por ello no puede
contraerse fuera de los cauces establecidos y cualquier impedimento, aunque sea dispensable, provoca la nulidad del matrimonio, no su
anulabilidad, categoría que aquí carece de sentido propio, pese a las modernas orientaciones en favor de la privaticidad de este acto.

RELACIONES INTRÍNSECAS Y EXTRÍNSECAS DEL MATRIMONIO.- Relaciones intrínsecas son las que corresponden a la
intimidad de la pareja: A) Cohabitación; es una relación personalísima y encuentra su origen en la naturaleza propia del
matrimonio. B) Relación sexual; Independientemente de la procreación de los hijos es necesario que tengan el derecho reciproco
de tener relaciones sexuales, el débito carnal no sólo se trata de satisfacer una función biológica, sino que existe una regulación
jurídica dado que determina como deberá cumplirse y ejercitarse esta obligación. C) FIDELIDAD: Es un deber recíproco y
personal de los cónyuges. Esta facultad está reconocida por la ley para exigir y obtener del otro cónyuge una conducta decorosa
por lo tanto excluye la posibilidad e que se pueda tener relación con otra persona porque entonces cometería adulterio que es la
forma máxima de incumplimiento de este deber, para nuestra legislación sancionado penalmente en el Artículo 273, del Código
Civil y es una causal de divorcio. Relaciones extrínsecas: Se refiere a las relaciones exteriores que se dan en el matrimonio: La
ayuda mutua y el deber de socorro.- Al mencionar la ayuda mutua encontramos la consecuencia de mayor trascendencia en el
matrimonio y se da desde el punto de vista económico por lo que se comprende la idea de proporcionar alimentos, vestido y
habitación, así como la asistencia en caso de enfermedad, también la educación que se debe proporcionar a los hijos o bien
algún oficio, arte o profesión.- El deber de socorro tal como lo establece la legislación civil es la asistencia de auxilio mutuo que
se deben los esposos no sólo en caso de enfermedad sino en las demás cargas de la vida. El deber de ayuda siempre que este
sea constante y permanente, podemos decir que se trata de una obligación moral ya que nadie, ni siquiera la misma ley puede
exigir a los esposos que se amen, se respeten, sean leales, indulgentes o bien sólo amables entre sí.

REGIMEN ECONOMICO DEL MATRIMONIO.- Al constituir una unión entre dos personas con propósito de permanencia de vida en
común el matrimonio requiere y a su vez provoca la creación de una economía común. Se llama régimen económico-matrimonial
al conjunto de reglas que disciplinan la formación, desarrollo y extensión de esa economía matrimonial; y por ello y como
mínimo, esas reglas atienden al levantamiento de los gastos del hogar y a la alimentación, vestido y atenciones personales de
los cónyuges y de su prole; de ahí la afirmación tradicional de que "no hay matrimonio sin régimen económico matrimonial".

En su estructura y configuración jurídicas los regímenes económico-matrimoniales responden, de ordinario, a la concepción social que del
matrimonio se tiene en cada cultura; al papel que éste representa en una economía de producción dada, e incluso a las necesidades
específicas de cada matrimonio; por ello la mayor parte de los ordenamientos jurídicos prevén que el régimen aplicable pueda ser elegido
por los cónyuges, aun configurado mediante contrato por éstos, con intervención o no de sus más próximos familiares, ofreciéndoles una
gama amplia hasta cierto punto de posibilidades que comprenden desde una comunidad absoluta de bienes hasta la estricta regulación de
una economía de subsistencia del matrimonio. No obstante si bien los ordenamientos imponen la vigencia de un determinado régimen,
que por ello se le denomina legal, cuando los cónyuges no hacen ejercicio de su potestad de elección o si lo hacen exigen que esta
voluntad se manifieste en documento público inscrito en los registros, también públicos, en los que conste su estado civil (Registro Civil),
en los que figure la titularidad de sus bienes (Registro de la propiedad) y, en su caso, debe constar su actividad profesional (Registro
mercantil). La razón de estas prevenciones legales estriba en que los regímenes, además de las relaciones económicas entre cónyuges,
disciplinan los vínculos jurídicos que se establecen entre esa economía familiar y los terceros que entran en relación con la misma, siendo
de vital importancia para estos últimos el conocimiento de las reglas de responsabilidad y solvencia que a cada cónyuge corresponde
dentro de su régimen. El régimen, sea legal o convencional, produce plenos efectos desde la celebración del matrimonio y se mantienen
hasta la extinción de éste o cuando, en su caso, se produce la ruptura por separación matrimonial o divorcio. A partir de este acervo
mínimo, en los ordenamientos se ofrecen distintas posibilidades estructurales orientadas a la creación de una economía familiar con
recursos comunes propios o tendentes a abrir las economías particulares de cada uno de los cónyuges a la participación del otro, ya que
se entiende que ambos contribuyen a la formación de un patrimonio por la vía de la producción de ingresos o del ahorro. En este sentido
los regímenes económicos matrimoniales pueden calificarse, atendiendo a la formación o no de un patrimonio común, de comunitaristas
(con diversos grados de intensidad), separacionistas y mixtos. En los regímenes de separación los cónyuges mantienen su integridad e
independencia patrimonial obligándose a levantar en común las cargas familiares en proporción —esta es la tendencia moderna— a sus
respectivos patrimonios.

DONACIONES.- A la mayor parte de los matrimonios les precede un periodo de compromiso acompañado de diversos rituales, como el
intercambio de regalos y las visitas, que conducen al anuncio público de la petición de mano de la novia y a la ceremonia final del
matrimonio. En las sociedades donde todavía predominan los matrimonios de conveniencia, antes de celebrar la boda las familias pueden
negociar la dote, hacer arreglos para la futura convivencia y otras cuestiones. La donación mortis causa es aquella que se hace ante el
riesgo de muerte del donante. El donatario sólo adquiere los bienes donados tras el fallecimiento de aquél. Declarada la nulidad del
matrimonio se observarán respecto de las donaciones antenupciales las siguientes reglas: l.-Las hechas por un tercero a los cónyuges
podrán ser revocadas. 2.- Las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y las cosas que fueron objeto de ellas se
devolverán al donante con todos sus productos. 3.- Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe quedarán subsistentes. 4.-
Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan hecho quedarán a favor de los hijos. Si no los tienen, no podrán
hacer los donantes reclamación alguna con motivo de la liberalidad.

CONCUBINATO: Realmente en nuestro Código Civil no se encuentra un capítulo específico donde se trate de este tema y sólo existen
tres artículos donde se habla del concubinato. El concubinato era una práctica legal y socialmente admitida, en muchas culturas de la
antigüedad; sin embargo, a las concubinas se les negaba por regla general la protección a la que tenía derecho la esposa legal. En el
Derecho Romano, el matrimonio se definía de forma explícita como monógamo; se toleraba el concubinato, pero la consideración social
de la concubina era inferior a la de la esposa legal. A la concubina se le reconocían ciertos derechos, como el deber del padre a mantener
a sus hijos y la legitimidad de éstos en caso de matrimonio posterior entre ambos.

Para poder tener la forma de casados deben vivir como marido y mujer, se debe dar la condición de temporalidad, en nuestro derecho es
mínimo de cinco años, ostentarse como si se trataré de un matrimonio legitimo, la fidelidad es una condición recíproca entre los
concubinos, la condición de singularidad , ya que solo debe existir una concubina o un concubino y el elemento de capacidad que serían
los mismos requisitos que se requieren para contraer matrimonio.

DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO.- La mayor parte de las sociedades permiten el divorcio, excepto aquellas que creen en la
indisolubilidad del vínculo matrimonial como, por ejemplo, los hindúes o los católicos. Las razones más aceptadas para conceder el
divorcio son la esterilidad o infertilidad, la infidelidad, la criminalidad y la demencia. En algunas sociedades no industrializadas, el divorcio
no es habitual, ya que implica por lo general la devolución de la dote y de otros regalos en metálico y en especie entregados en la boda.

DIVORCIO.- Disolución, a efectos civiles, del matrimonio, tanto canónico como civil. La mayor parte de las causas de divorcio se deben al
cese efectivo de la convivencia conyugal durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e ininterrumpido, y cuyo cómputo se iniciará a
partir de la sentencia de separación o sin necesidad de que se dicte dicha sentencia. Cualquiera de los cónyuges puede interponer la
demanda de divorcio, o ambos de forma conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la ley: además de la falta de
convivencia y de las que sean causa de separación, la condena de un cónyuge por atentar contra la vida de otro de sus familiares. La
presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges el procedimiento se convierte en
contencioso. En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en los siguientes: 1) Queda disuelto el matrimonio,
los que eran cónyuges pasan a ser divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden volver a contraer nuevo
matrimonio entre sí. 2) Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. 3) La sentencia del divorcio no afectará a terceros de buena
fe (que han podido o pueden contratar con los cónyuges), sino a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Civil, a partir de cuyo
momento puede ser conocida por cualquiera.

AUTOEVALUACIÓN

 ¿Cómo Define la Maestra Sara Montero Duahalt al matrimonio?

Como la forma legal de constitución de la familia a través de un vínculo jurídico establecido entre dos personas de distinto sexo
que crea entre ellas una comunidad de vida total y permanente con derechos y obligaciones recíprocas determinados por la
propia ley.

 El Código civil francés consideró al matrimonio como contrato, ¿en qué autor se inspiró?

En las ideas de Jacobo Rousseau.

 ¿Cuáles son los elementos para la formación de un contrato en el derecho francés?

El consentimiento y el objeto, que puede ser materia del contrato.

Aceptan la esencia del contrato y dicen que esta constituido por el consentimiento aún en aquellos que pertenezcan a la
categoría de solemnes en los que el Oficial Público se concreta a registrar sin que de alguna forma se demerite el
consentimiento.

En el segundo elemento se hace referencia a la concepción genérica que tiene un objeto eminentemente económico. Todo
contrato tiene por objeto la cosa que una de las partes esta obligada a dar, a hacer, o a no hacer.

 ¿Qué presidente decretó la Ley del Registro Civil?

El Presidente Benito Juárez.

 ¿Cómo define el matrimonio el código civil de 1928?


En el Artículo 178, lo define así: “El contrato del matrimonio debe de celebrarse bajo el Régimen de Sociedad Conyugal , o bajo el
de Separación de Bienes”

 ¿Qué autor considera al matrimonio como acto jurídico, por vez primera?

León Duguit.

 ¿Cómo define Bonecasse al matrimonio institución?

Dice que el matrimonio es una institución formada por un conjunto de reglas de derecho y que son primordialmente imperativas
cuyo objeto principal es dar a la unión de sexos y por ende a la familia una organización social y moral que a la vez corresponde
a las aspiraciones del momento y a las aspiraciones del hombre.

 Mencione los requisitos para contraer matrimonio

El consentimiento; La voluntad del hombre y la mujer en el estar de acuerdo para contraer matrimonio. Se debe expresar con
palabras y no con señas o signos, El consentimiento de los padres o tutores cuando los contrayentes sean menores de edad.

La voluntad del hombre en sus dos manifestaciones; La primera cuando acuden ante el juez del Registro Civil y requieren la
solicitud de matrimonio. La segunda, se da en el momento en que el juez pregunta a los contrayentes si su deseo es casarse y
contestan que sí.

Es aquí en donde realmente se confirma el consentimiento. El Juez al declararlos unidos en matrimonio exterioriza su voluntad.

El objeto.- El Artículo 162 en su 1er. Párrafo expresa: los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines
del matrimonio y a socorrerse mutuamente, es decir, compartir la vida de la manera más armoniosa posible por lo que se
requiere forzosamente la ayuda mutua para compartir todas las cosas de la vida, buenas o malas.

La capacidad de ejercicio de las partes es un elemento de validez en los actos jurídicos, por lo que la capacidad de goce se
presenta como esencial, esta capacidad se da cuando han llegado los contrayentes a la edad hábil para contraer matrimonio.

La capacidad de ejercicio va unida a la de goce ya que se debe tener mayoría de edad y

no padecer locura o alguna enfermedad que afecte el estado emocional de las personas.

 Enumere las formalidades del matrimonio

Las formalidades constituyen aquellos requisitos que es preciso que observemos para la validez del matrimonio y la falta de
estos elementos se tendrán como consecuencias de nulidad. El Artículo 97 dice que las personas que pretendan contraer
matrimonio presentarán un escrito al juez del registro civil del domicilio de cualquiera de ellos que exprese:

l.- Los nombres, edad, ocupación y domicilio tanto de los pretendientes, si estos fueran conocidos o cuando uno de los dos haya
sido casado se expresará también el nombre de la persona con quien se celebró el matrimonio anterior y las causas de la
disolución y la fecha de ésta.

2.- Que no tiene impedimento legal para casarse y,

3.- Que es voluntad unirse en matrimonio.

 ¿Qué documentos deben acompañarse a la solicitud de matrimonio?

1.- El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando su aspecto
del varón es mayor de 16 años y la mujer mayor de 14.

2.- Las constancias de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las personas que deben darlo
(representantes legales, juez de lo familiar ,el jefe del departamento del Distrito Federal o los delegados, o el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia en su caso).

3.- La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les conste que no tienen impedimento
legal para casarse.

4.- Un certificado médico en el que se haga constar que los pretendientes no tienen las enfermedades que son obstáculo para el
matrimonio.
5.- Copia de defunción del cónyuge fallecido cuando uno o los dos pretendientes fueren viudos o la parte resolutiva de la
sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, si esas fueron las causas de la disolución del vínculo matrimonial anterior.

6.- Copia de la dispensa del impedimento si lo hubo.

7.- El convenio respecto al régimen de los bienes que van a establecer durante el matrimonio (sociedad conyugal o separación
de bienes).

 ¿En qué consiste la solemnidad del matrimonio?

Son los elementos esenciales para la existencia del matrimonio y se encuentran establecidas en los Artículos 102 y 103 del
Código Civil.

El primero de ellos dispone que en el lugar y la hora designados para la celebración del matrimonio deberán estar presentes ante
el C. Juez del Registro Civil, los pretendientes así como el apoderado especial, los dos testigos para cada uno de ellos
previamente identificados. Acto continuo el Juez leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los documentos que con ella se
hayan presentado y las diligencias practicadas e interrogará a los testigos acerca de si son los pretendientes las mismas
personas a que se refiere la solicitud, en caso afirmativo, preguntará a cada uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en
matrimonio y si están conformes, los declarará unidos en matrimonio.

Acto continuo se levantará el acta circunstanciada de matrimonio en la cual se hará constar lo que establece el Artículo 103 del
Código Civil que dice “ se levantará el acta de matrimonio en la cual se harán constar todos los datos tanto de los contrayentes
como de los testigos, el consentimiento de los padres o tutores en caso de minoría de edad, si hubo o no impedimento , la
declaración de los pretendientes y si se cumplieron todas las formalidades exigidas en el artículo anterior.

 Diga los efectos intrínsecos del matrimonio

Se llama así a la relación íntima de los cónyuges y entre ellos tenemos los siguientes:

1.- Cohabitación: Es una relación personalísima y encuentra su origen en la naturaleza propia del matrimonio; vivir bajo el mismo
techo, para que de esta manera pueda existir la posibilidad física y espiritual de cumplir con los fines del matrimonio y de esta
manera la vida en común implica una relación jurídica fundante.

2.- Relación sexual: Independientemente de la procreación de los hijos, es necesario que tengan el derecho recíproco de tener
relaciones sexuales, la ley lo señala con o0tras palabras, dice: ambos cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su
parte a los fines del matrimonio. Y uno de sus fines que ha sido aceptado de manera universal es la relación sexual lícita entre
los cónyuges.

3.- Fidelidad: Es un deber recíproco y personalísimo de los cónyuges. Esta facultad está reconocida por la ley para exigir y
obtener de otro cónyuge una conducta decorosa por lo tanto excluye la posibilidad de que se pueda tener relación con otra
persona porque llegaría al adulterio que es la forma máxima de incumplimiento de este deber por lo que nuestra legislación
penal lo sanciona.

 ¿En qué consiste la ayuda mutua en el matrimonio?

Se refiere a la consecuencia de mayor trascendencia en el matrimonio y se da desde el punto de vista económico por lo que se
comprende la idea de proporcionar alimentos en el sentido amplio porque se comprende la comida, el vestido y la habitación así
como la asistencia en caso de enfermedad, también la educación que se debe proporcionar a los hijos o bien algún oficio, arte o
profesión. El marido tiene la obligación preferente de otorgar los gastos necesarios para el sostenimiento de la familia pero si la
mujer cuenta con los recursos necesarios para poder aportarlos tiene igual obligación para contribuir y en caso de que no se
fiera este supuesto tiene este mismo derecho de recibir sostenimiento.

El deber de socorro como lo establece la legislación civil es la asistencia d auxilio mutuo que se deben los esposos en caso de
enfermedad sino en las demás cargas de la vida.

El hecho de que un cónyuge abandone al otro estando enfermo es una acción que constituye un delito penal en nuestra
legislación y en el caso de que el marido abandone a su esposa e hijos es sancionado tanto civil como penalmente.

 Dé el concepto de sociedad conyugal

La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él, puede comprender, no solo los bienes de que sean dueños
los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. Cuando uno de los cónyuges aporta
bienes inmuebles, o bien, bienes muebles denominados preciosos se harán constar las capitulaciones en escritura pública, los
cuales son contratos por lo que se deben cumplir con todos los elementos del contrato a saber:
Consentimiento: debe haber un acuerdo de voluntades entre los pretendientes o los consortes para crear una sociedad.

El otro elemento es el objeto directo que consiste en la aportación de bienes que constituirán el pasivo de dicha sociedad así
como también los constituirán las deudas., otro el objeto indirecto, constituirá el de los bienes futuros o las deudas futuras que
se lleguen a contraer.

Los bienes pueden ser muebles e inmuebles corporales e incorporales y como ya lo mencionamos dichos bienes pueden ser
aportados al momento de realizarse la sociedad o posteriormente a dicha celebración.

Al respecto el Artículo 189, nos enumera que deben contener las capitulaciones matrimoniales.

El otro elemento es la Formalidad, en el caso de l sociedad conyugal se requerirá la inscripción en el Registro Público de la
Propiedad, con el objeto de que puedan surtir efectos a terceros. De igual forma deberá constituir en escritura pública cuando
los bienes inmuebles tengan un valor superior a 500 pesos y si no excedieran de este precio pueden constituirse validamente en
un contrato privado.

También existe el elemento de la Capacidad para celebrar el contrato de la sociedad

Conyugal y la que se exige es la misma para contraer matrimonio.

La Licitud en el motivo o fin, que debe tener cualquier contrato y en el caso de la sociedad conyugal ya vimos que es la
aportación de bienes a la sociedad.

 ¿En qué consisten las capitulaciones matrimoniales?

1.- La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad con expresión de su valor y de los
gravámenes que reporten.

2.- La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad.

3.- Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio con expresión de que si la sociedad ha
de responder de ellos o únicamente de los que contraigan durante el matrimonio ya sea por ambos consortes o por cualquiera d
ellos.

4.- La celebración expresa de sí la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o solo parte de ellos,
precisando en este último caso, cuales son los bienes que han de entrar a la sociedad.

5.- La declaración explícita si de la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de los consortes, o solamente los
productos en uno o en otro caso se determinarán con toda claridad la parte que en los bienes o en los productos corresponda a
cada cónyuge.

6.- La declaración si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar
participación de este producto al otro consorte y en que proporción.

7.- La declaración determinante acerca de quien debe ser el administrador de la sociedad expresándose con claridad las
facultades que le corresponden.

8.- La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente
al adquiriente o si deben repetirse entre ellos y en que proporción.

9.- Las bases para liquidar la sociedad.

 ¿de qué manera se extingue la sociedad conyugal?

Puede realizarse cuando así lo determinen los esposos o bien por divorcio, nulidad o muerte de alguno de los cónyuges. Cuando
los esposos determinan que se acabe la sociedad conyugal y en el caso de que sea por convenio se requiere la autorización
judicial y el juez debe de cuidar que no resulten perjudicados los intereses de la esposa, lo anterior esta previsto en el artículo
175.

Puede terminar también a petición de un cónyuge ya sea porque el socio que administra muestra una notoria negligencia o torpe
anticipación y amenace disminuir los bienes del otro , ya sea también porque el socio se haya declarado en quiebra.
Otra forma es por nulidad en el matrimonio pero s considera subsistente hasta que el juez decrete dicha nulidad pero si se diere
el caso de que uno haya actuado de buena fe, la sociedad continuará hasta que cause ejecutoria la sentencia., en cambio si los
dos actuaron de mala fe los actos de nulidad retrocederán hasta la fecha en que fue celebrada la sociedad conyugal, lo anterior
queda plasmado en los artículos 198 a 200 del Código Civil..

Cuando llega a fallecer alguno de los cónyuges se termina de forma natural la sociedad conyugal y se queda con el 50% el
cónyuge supérsite.

En el caso de divorcio se termina la sociedad ya sea por convenio si es divorcio voluntario o si es necesario hasta la ejecución
de la sentencia de divorcio.

 Defina el régimen de separación de bienes

La separación de bienes puede ser convenida por las partes antes de la celebración del matrimonio o durante el mismo, o bien
por sentencia judicial cuando hayan decidido cambiar a este régimen.

Quedan incluidos en este rubro los bienes de que sean dueños los consortes o los que adquieran después de celebrado el
matrimonio.

Puede haber una separación parcial de bienes, en primer lugar tenemos cuando se estipularon antes del matrimonio o bien
cuando se adquieran posteriormente.

En segundo lugar tenemos el régimen parcial cuando se estipulan los obtenidos con anterioridad al matrimonio pero los que
adquiera durante el matrimonio constituyen la sociedad conyugal, así estaremos hablando de un régimen mixto.

Cuando se pacten capitulaciones durante el matrimonio es decir que subsiste la sociedad conyugal y después se pacta la
separación de bienes o viceversa.

La separación de bienes no requiere de ninguna forma ya que no necesita escritura pública siempre y cuando se haya pactado
después de la elaboración del matrimonio, bastando solo el documento privado donde se encuentra estipulado el convenio.

Los efectos que surgen del convenio de separación de bienes, es que cada consorte conserva la propiedad y la administración
de sus respectivos bienes por lo que son propios sus frutos.

 ¿Qué es la donación entre consortes?

Se les denomina así a las donaciones realizadas dentro del matrimonio por un cónyuge a otro. Dichas donaciones tienen como
característica principal que solo se confirmarán con la muerte del otro cónyuge es decir de quien las hizo, por lo que se pueden
revocar en cualquier momento.

Estas donaciones no se revocan porque sobrevengan los hijos y si se revocan por ingratitud de los consortes.

También las donaciones entre consortes se caracterizan porque no se anulan por supervivencia de hijos, pero sí se reducirán
cuando sean inoficiosas, en los términos de las comunes..

Como en todos los contratos, las donaciones entre consortes no pueden ser ilícitas y, por lo tanto, contrario a las capitulaciones
matrimoniales, ni perjudicar el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos.

 Defina el concubinato

Se entiende por concubinato la unión sexual de un solo hombre y de una sola mujer que no tienen impedimento legal para
casarse y que viven como si fueran marido y mujer en forma constante y permanente y por un periodo mínimo de cinco años.

La actitud que debe asumir el derecho en relación al concubinato, constituye, a no dudarlo, el problema moral más importante
del derecho de la familia. Podemos decir que es más que un problema político jurídico o de regulación técnica, es
fundamentalmente una cuestión de orden moral. El derecho puede asumir diferentes actitudes en relación al concubinato.

 ¿Cuáles son las garantías jurídicas del concubinato?

Derecho de otorgarse alimentos entre los concubinos. El Artículo 1368 dispone que el testador debe dejar alimentos a las
personas que se mencionan: a la persona con la que el testador vivió como si fuera un cónyuge durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres durante el
concubinato y que el superviviente este impedido para trabajar y no tenga recursos suficientes. Subsistirá mientras que la
persona que se trate no contraiga matrimonio y observe buena conducta..

Los alimentos para los concubinos fue previamente un derecho otorgado por la seguridad social, al establecer que el trabajador
podía inscribir a sus dependientes económicos como sujetos de seguridad social, ya que no se exigía el requisito de
matrimonio.

Los concubinos tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge
durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común.

Los hijos del concubinato tienen derecho a ser reconocidos y el artículo 383, regula las características que se requieren para ser
reconocidos .

El gobierno actualmente viene realizando una intensa campaña social para regularizar las uniones de hecho.

 Dé el concepto de divorcio

El Código Civil vigente en su artículo 266 reprodujo el artículo 75 de la Ley sobre Relaciones Familiares que a la letra dice:

“El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro”

 Mencione las clases de divorcio que existen en México

En nuestra legislación civil vigente, debemos distinguir cuatro formas distintas de divorcio, tres de las cuales se encontraban ya
reglamentadas en las Ley de Relaciones Familiares:

 Divorcio necesario.

 Divorcio voluntario.

 Separación de cuerpos, y la introducción de un nuevo sistema que se a denominado,

 Divorcio voluntario de tipo administrativo.

 Diga en qué consiste el matrimonio administrativo

La introducción de este tipo de divorcio voluntario en el Código Civil vigente, facilita en forma indebida la disolución del
matrimonio por mutuo consentimiento, ya que llenándose ciertas formalidades que menciona el artículo 272, los consortes
pueden acudir ante el Oficial del Registro Civil para que se levante un acta que dé por terminado el matrimonio. La exposición de
motivos del proyecto del Código en cuestión, en su parte relativa, indica que si bien es cierto que es de interés general y social
el que los matrimonios sean instituciones estables y de difícil disolución; lo es también, el que los hogares no sean focos de
continuos disgustos y desavenencias, y si no están en juego los sagrados intereses de los hijos, y en forma alguna se
perjudican derechos de terceros, debe disolverse el vínculo matrimonial con toda rapidez, y con esto la sociedad no sufrirá
perjuicio alguno. Por el contrario será en interés general el disolver una situación establecida en desavenencias, incongruente
con el espíritu y la naturaleza de la institución matrimonial.

 ¿Qué debe contener el convenio en un divorcio necesario?

No existe convenio en un divorcio necesario, existen sanciones o medidas precautorias dictadas por el juez.

Cuando alguna de las partes haya presentado la demanda de divorcio por alguna de las causales contenidas en el artículo 267,
exceptuando la fracción XVII (El mutuo consentimiento) que no debería estar contemplada dentro de las causales de divorcio
necesario, y una vez que el juez la haya admitido, deberá dictar las medidas precautorias siendo estas:

1.- Proceder a la separación de los cónyuges.

2.- Señalar los alimentos para el cónyuge acreedor así como para el de los hijos.

3.- Dictar las medidas que considere pertinentes con el fin de que los cónyuges no causen perjuicios a los bienes de la sociedad
conyugal.

4.- Dictar las medidas para cuando la mujer quede encinta.


5.- Poner a los hijos bajo el cuidado e alguna persona ya sea que esta sea nombrada por el cónyuge que interpuso la demanda.

Una vez agotados todos los trámites de divorcio quedarán las partes libres y en aptitud de contraer nuevas nupcias. Cuando se
trate del cónyuge culpable podrá casarse después de transcurridos dos años de ejecutoriada la sentencia de divorcio.

25. Mencione tres causales de divorcio necesario.

l.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges.

2.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper

a los Hijos, así como la tolerancia a la corrupción.

3.- Los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido o persistente de drogas,

Enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un

Continuo motivo de desavenencia conyugal.

SINTESIS: EL TESTAMENTO Y SU CADUCIDAD CON SU EVALUACION

EL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria que
constituye una universalidad de derecho. El patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de
derechos y, además, por obligaciones y cargas, dos son los elementos del patrimonio: el activo y el pasivo. El activo se integra
por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también
susceptibles de valorizaciones pecuniarias. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en
derechos reales, personales o mixtos, con caracteres reales y personales a la vez y, en tal virtud, el activo de una persona
quedará constituido por derechos reales, personales o mixtos. A su vez, el pasivo se constituye por obligaciones o deudas que
son el aspecto pasivo de los derechos personales, es decir, contemplados desde la posición del deudor y cargas y obligaciones
reales o propter rem, distintas de las personales, que también son susceptibles de estimación pecuniaria.

La diferencia entre activo y pasivo de una persona, arroja su haber patrimonial. A su vez, el haber y el déficit nos permiten determinar los
conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia.

Se dice que hay solvencia, cuando el activo es superior al pasivo, y que hay insolvencia en el caso contrario.

El Artículo 2166 del Código Civil vigente, dice: hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo
valor, no iguala al importe de sus deudas.

Fundamentalmente Existen dos teorías sobre el patrimonio, la llamada clásica, que también podemos designar con el nombre de teoría del
patrimonio-personalidad y la teoría moderna, llamada teoría patrimonio-afectación.

La vinculación estrecha entre el patrimonio y la persona, permitió a la escuela clásica la formación del concepto de patrimonio, como una
emanación de la personalidad, a tal grado, que la critica que se ha hecho a esta doctrina descansa fundamentalmente, en el hecho de que
se deriva la noción del patrimonio de la noción de la persona.

Dentro de esta escuela se mencionan los siguientes principios fundamentales:

 solo las personas pueden tener un patrimonio, porque solo ellas pueden ser capaces de tener derechos y obligaciones.

 Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio como una entidad abstracta, comprende no solo los bienes
presentes, in actu, sino también los bienes, in potentia, o por adquirir.

 Toda persona solo puede tener un patrimonio. Es decir el patrimonio como la persona es indivisible. Por ser el patrimonio una
emanación de la misma persona, participa de los atributos de unidad e indivisibilidad que caracterizan a ésta.

 El patrimonio es inalienable, durante la vida de su titular. Este es el principio llamado también de inalienabilidad del patrimonio.

Dentro del Derecho Civil Patrimonial se encuentran dos instituciones cuya finalidad común es la liquidación de un patrimonio. La primera
de ellas es la herencia, cuyo estudio y regulación corresponde al Derecho Sucesorio, a su vez parte del Derecho Civil Patrimonial, y la
segunda es el concurso civil, que se emplea para hacer la liquidación del patrimonio de una persona caída en insolvencia.
LOS ACONTECIMIENTOS JURÍDICOS EN GENERAL Y EL TESTAMENTO COMO NEGOCIO JURÍDICO.

Las normas jurídicas individualizadas son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o particulares. Para algunos autores
no se trata de normas jurídicas en realidad, sino de actos jurídicos regidos por normas jurídicas. Se consideran normas jurídicas
individualizadas, los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones administrativas.

Los hechos jurídicos son los acontecimientos en virtud de los cuales las relaciones de derecho nacen y terminan. El hecho jurídico, según
Bonnecase, sirve para designar un acontecimiento engendrado por la actividad humana o puramente material, tomado en consideración
por el derecho p'ara hacer derivar en él, en contra o a favor de una o varias personas, una situación jurídica general y permanente, o, al
contrario, en efecto limitado de derecho.

El hecho es pues, transformador de una realidad del mundo exterior, es un suceso temporal y especialmente localizado que provoca, al
ocurrir, un cambio en lo existente. Cuando la ley enlaza con un acontecer de esta especie consecuencias normativas, aquél se transforma
en hecho jurídico. Los hechos en general adquieren relevancia para el derecho y por lo tanto reciben el calificativo de jurídicos, cuando
sus características coinciden con los datos establecidos en la hipótesis de la norma.

El acto, en sentido jurídico, supone un hecho humano producido por voluntad consciente y exteriorizada. Cuando el acto produce,
conforme a las disposiciones del derecho objetivo, un efecto jurídico, es llamado acto jurídico. Este es estrictamente el resultado de la
conducta del hombre, pero no de cualquier conducta, sino de aquella que intencionalmente ha querido y buscado la realización de las
consecuencias jurídicas que se dan. Por lo tanto, el elemento básico diferencial entre el hecho y el acto jurídico consiste en que,
produciendo ambos consecuencias en el mundo del derecho, sólo éste es resultado de la voluntad del hombre lo que es factor
determinante en la naturaleza de los actos jurídicos. Por mucho tiempo, la autonomía de la voluntad ha sido la expresión de libertad en las
relaciones jurídicas que ha caracterizado al Derecho Privado .La voluntad de los particulares y la posibilidad de regular sus propios
intereses es un elemento esencial del acto jurídico. Para que se produzcan los efectos jurídicos deseados, es necesario que la voluntad se
manifieste por medio de la declaración; es necesario que se de a conocer. Por ello el Código establece en el Artículo 1794 que, para la
existencia del contrato se requiere el consentimiento. Esto se considera como un tipo de autonomía de la voluntad que se define como
actividad o potestad creadora, modificadora o extintiva de relaciones jurídicas entre individuos, la manifestación suprema de esta
autonomía es el negocio jurídico. La libertad de autorregulación particular contenida por el estado mediante el reconocimiento de la
autonomía de la voluntad privada, es la que origina, cuando se ejercita, la creación o aceptación de los negocios jurídicos. Es así como el
negocio jurídico pasa a ser el acontecimiento en cuya esencia esta que el particular dicte y se imponga una regulación legal. Podemos ver
claramente un ejemplo del ejercicio de la voluntad del hombre como negocio jurídico, cuando ejerce su poder para dictar sus propias
reglas, como en el testamento, ya que en él manifiesta su voluntad encaminada conscientemente a la producción de un efecto jurídico,
que en este caso es unilateral.

EL PATRIMONIO, LOS DERECHOS REALES Y LOS BIENES.

El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria, que constituyen una
universalidad de derecho, según esto, el patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y,
además, por obligaciones y cargas; pero es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean
siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valoración pecuniaria. Los citados bienes y derechos de carácter
patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos. La diferencia entre el, activo y el pasivo de una persona arroja
su haber patrimonial, si el primero es superior al segundo, o se déficit patrimonial, en caso contrario. A su vez, el haber y el déficit nos
permiten determinar los conceptos de solvencia e insolvencia de una persona.

El derecho real es aquel derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder o señoría directo e inmediato sobre una cosa determinada sin
necesidad de intermediario alguno, personalmente obligado y que impone así mismo a todo el mundo un deber de respeto o exclusión y a
su vez cuando se trata de derechos reales limitados un "hacer o no hacer o de dar".

Es un derecho protegido jurídicamente que todo individuo tiene derecho a tener que este a su vez implica derecho y obligación.
Refiriéndose a la propiedad es un derecho de goce y disposición que la persona tiene sobre un bien determinado de acuerdo con lo
permitido por la leyes y sin perjuicio de tercero. El derecho de propiedad es un derecho exclusivo no excluyente. (equivalente a que el
propietario se beneficia solo de la totalidad), es un derecho absoluto (principio de ilimitación) en este sentido la propiedad es un derecho
completo, el titular puede, en principio, desplegar los poderes mas amplios sobre el bien. La propiedad jurídicamente se puede adquirir por
diferentes medios como son.

Adquisiciones a título universal y a título particular

Adquisiciones primitivas y derivadas

Adquisiciones a título oneroso y a título gratuito

Adquisiciones por acto entre vivos y por causa de muerte.

La forma de adquisición universal reconocida en nuestro derecho es la herencia, ya sea legítima o testamentaria, cuando ésta ultima se
instituye en herederos.
Cuando se instituyen legatarios hay transmisión a título particular que es la que encontramos en el contrato pues en nuestro derecho no se
puede enajenar por contrato un patrimonio., las primitivas son aquellas en la cual la cosa no ha tenido dueño ni ha sido patrimonio de
nadie, siendo el adquiriente el primer posesionario de la cosa, las derivadas de transmisión suponen la transmisión de un patrimonio a otro
y las transmisiones a título oneroso son las que el adquiriente paga un valor determinado por ellas como sucede en la compraventa y las
gratuitas son aquellas que se reciben sin gasto alguno para el adquiriente.

Las formas de transmitir el dominio, como el caso de la herencia, el contrato, la prescripción y la adjudicación son las que tienen mayor
trascendencia jurídica.

Transmisión por acto entre vivos comprenden el acto jurídico en general y en especial el contrato. Las transmisiones por muerte pueden
ser de dos formas; la herencia legítima y testamentaria y la transmisión por legado.

Sucesión, dándole un sentido meramente gramatical, es colocarse una persona en lugar de otra, sustituyéndola. En sentido jurídico, es la
sustitución de una persona en los derechos y deberes de otra. Cuando este cambio de sujetos tiene lugar por el fallecimiento de la
persona sustituida, se da la sucesión mortis causa.

No todos los derechos de una persona pueden ser objeto de sustitución: los que tiene como tal al individuo y a gran parte de los de familia
son intransmisibles; por el contrario, los derechos y deberes patrimoniales si lo son y es necesario que lo sean, por exigencia de la vida
social. La Sucesión mortis causa es la sustitución de una persona, en sus derechos y deberes transmisibles, por otra u otras, por causa de
fallecimiento. Ello implica el cambio de sujeto en una serie de relaciones de derecho, sin cambio de éstas y que son todas aquellas en que
sea titular el fallecido y no tengan carácter personalísimo.

La sucesión comprende todos los bienes, derechos, cargas, deudas y obligaciones que se transmiten por causa de muerte. Es tan
imperioso el respeto impuesto a las obligaciones del fallecido, que incluso alcanza a las de índole criminal de carácter pecuniario. La
sucesión a causa de muerte es, así, no tan sólo una adquisición de bienes y derechos por parte del sobreviviente, sino un fenómeno
complejo de sustitución del difunto por alguien que se hace cargo de sus relaciones y haberes: gobierna los bienes, cobra los créditos;
pero también liquida la sucesión, paga las deudas, entrega legados y tiene la responsabilidad, a estos efectos, de conservar el patrimonio
del difunto, es decir, de preservar los medios para que puedan hacer efectivos sus derechos quienes tengan alguno sobre dicho
patrimonio. La sucesión se ordena, en principio, por el causante, y sólo a falta de disposición de éste los herederos son nombrados por la
ley.

ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DEL TESTAMENTO

Roma fue la cuna del desarrollo del testamento como acto a través del cual el hombre resolvía el problema anterior. El testamento en
Roma fue definido por Domiciano Ulpiano como la manifestación legítima de la voluntad, hecha solemnemente, para hacerla válida
después de la muerte y se llevaba a cabo en diversas formas, desde el uso de tablas de cera en las que el testador designaba a sus
herederos, hasta llegar, en la época del derecho pretoriano a los testamentos escritos en presencia de siete testigos, quienes lo firmaban y
sellaba

El Testamento en México.

La historia del Derecho Patrio empieza con la primera cédula real dictada por el gobierno de las tierras descubiertas. Si tomamos en
cuenta que el Derecho es un fenómeno social resultado de los complejos factores que interactúan en los grupos humanos constituidos,
entonces es preciso mencionar un poco del derecho observado entre los aztecas, porque si bien nuestras leyes actuales nada tienen en
común con las antiguas legislaciones mexicanas, existen sin embargo, en algunas regiones de nuestra patria grupos indígenas que sí
tienen muchos puntos de contacto con los primitivos pobladores de nuestro país.

El derecho de sucesión en la época prehispánica podía ser practicado por todos los hombres, ya fueses nobles o plebeyos, respecto de
sus propiedades particulares, como eran los bienes muebles, inmuebles y esclavos.

La sucesión entre los aztecas se dividía en:

 Voluntaria.- La voluntaria se daba cuando un individuo voluntariamente dejaba sus bienes o parte de éstos a cualquier persona que
fuese o no de su familia.

 Legítima. En la legítima, los hijos varones eran los que disfrutaban de los bienes de su progenitor.

Testamento, acto formal y solemne por el cual una persona declara su última voluntad disponiendo de todos sus bienes o de parte de
ellos y ordenando cuantas cuestiones familiares y personales deban ser atendidas tras su muerte. Las disposiciones patrimoniales
fundamentales son la institución de heredero y, en su caso, la ordenación de legados. Hay también otro tipo de disposición, el "modo",
destinado a limitar o encauzar una institución de heredero o un legado señalando su finalidad, o alguna restricción o conducta que se
impone al instituido o legatario. El testamento contiene con frecuencia disposiciones sobre el nombramiento de albaceas o de contador-
partidor y ejecución de la última voluntad del testador. En el aspecto personal, disposiciones sobre sufragios y funerales, o sobre el propio
cadáver; y en el familiar, el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, disposiciones relativas a la carrera u oficio de los hijos menores o
a la tutela de éstos, y otras semejantes.
Caracteres del testamento

El testamento es un acto unilateral: en él dispone sólo el testador. Suele ser unipersonal, aunque en algunas legislaciones se permite que
los cónyuges testen juntos (testamento mancomunado). Es un acto formal o solemne; en él la voluntad sólo es eficaz en cuanto se ajusta
en su manifestación a los requisitos de forma prescritos por la ley, de suerte que el testamento será nulo si en su otorgamiento no se han
observado las formalidades establecidas por la ley. Es revocable por su propia naturaleza, puede ser modificado cuantas veces desee el
testador y en el sentido que estime conveniente; incluso si el testador expresa en un testamento su voluntad de no revocarlo en el futuro,
esa manifestación carecerá de validez. La revocación es acto personalísimo y requiere la capacidad precisa para testar y el otorgamiento
de un nuevo testamento. El testamento otorgado con posterioridad no tiene por qué revocar al testamento anterior en su integridad; puede
existir, por tanto, una revocación parcial. En esta materia la capacidad es la regla general, la incapacidad la excepción.

EL TESTAMENTO EN EL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.

El Código Civil vigente en el Distrito Federal en su artículo 1295 define al testamento como “un acto personalísimo, revocable y libre por el
cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte”

Naturaleza jurídica.

El testamento comprende una serie de elementos para que, una vez otorgado, surta todos sus efectos legales. Estos elementos son:1.-El
testamento es un acto jurídico unilateral. 2.- Es personalísimo, revocable y libre. 3.-Debe ser ejecutado por persona capaz. 4.-Tiene por
objeto la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte o la declaración y cumplimiento de deberes

Especies de Testamentos.

En cuanto a su forma, en el Código Civil vigente en el D.F., el artículo 1499 distingue dos clases de testamentos: ordinarios y especiales.

1.- Testamentos Ordinarios. Los testamentos ordinarios son aquellos que se usan en condiciones normales de tiempo y lugar, o bien,
aquellos a los que deben recurrir los testadores en condiciones normales. Esta clase de testamentos se subdivide

Público abierto.- Público cerrado.- Público simplificado.- Ológrafo.

INEFICACIA EN LOS TESTAMENTOS

Nunca hay que confundir los casos de revocación o de caducidad con los de nulidad. En la nulidad el testamento carece de valor desde el
día en que fue hecho y, sea cual fuere la fecha de la muerte del testador, no producirá afecto alguno; en cambio, la revocación y la
caducidad suponen un testamento válido en su origen y susceptible de producir todos sus efectos. Si la causa proviene de la voluntad del
testador, habrá revocación y si no proviene de su voluntad, habrá caducidad.

I.- Inexistencia.- Como se ha dicho, para que un acto jurídico sea existente, debe contar con todos sus elementos esenciales

La manifestación de voluntad.- El objeto en el caso del testamento puede consistir en la disposición de bienes para después de la muerte
del testador o bien, en la declaración o cumplimiento de deberes

La solemnidad estriba en el cumplimiento u observancia de algunos requisitos como el de ser otorgado ante notario, capitán de
embarcación, etc., requisitos sin cuya observancia, el testamento no nacería a la vida jurídica.

Como vemos, los tres elementos citados son indispensables para la creación y viabilidad del testamento porque la falta de alguno de ellos
trae como consecuencia la inexistencia del acto. Tenemos también:

La Nulidad.- la Nulidad absoluta.- la Nulidad por incapacidad.- la .- Nulidad por error.- Nulidad por dolo.- Nulidad por violencia.- Nulidad por
falta de forma.- Revocación.- caducidad.- Falta de personalidad.- incapacidad por delito. Utilidad pública.- Renuncia o revocación.-
Renuncia del heredero o legatario.

AUTOEVALUACION

1.- ¿ QUÉ DEBE ENTENDERSE POR TESTAMENTO?

El Código Civil vigente en el Distrito Federal lo define como “un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona
capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte”.

Se entiende por un acto formal y solemne en el cual una persona declara su última voluntad disponiendo de todos sus bienes o
de parte de ellos y ordenando cuantas cuestiones familiares y personales deban ser atendidas tras su muerte. Las disposiciones
patrimoniales fundamentales son la institución de heredero y, en su caso, la ordenación de legados. Hay también otro tipo de
disposición, el "modo", destinado a limitar o encauzar una institución de heredero o un legado señalando su finalidad, o alguna
restricción o conducta que se impone al instituido o legatario. El testamento contiene con frecuencia disposiciones sobre el
nombramiento de albaceas o de contador-partidor y ejecución de la última voluntad del testador. En el aspecto personal,
disposiciones sobre sufragios y funerales, o sobre el propio cadáver; y en el familiar, el reconocimiento de hijos
extramatrimoniales, disposiciones relativas a la carrera u oficio de los hijos menores o a la tutela de éstos, y otras semejantes.

2.- DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN DE TESTAMENTO CONTENIDA EN EL CODIGO CIVIL, ¿CUÁLES SON LAS
CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO?

El testamento es un acto unilateral: en él dispone sólo el testador.

Suele ser unipersonal, aunque en algunas legislaciones se permite que los cónyuges testen juntos (testamento mancomunado).

Es un acto formal o solemne; en él la voluntad sólo es eficaz en cuanto se ajusta en su manifestación a los requisitos de forma
prescritos por la ley, de suerte que el testamento será nulo si en su otorgamiento no se han observado las formalidades
establecidas por la ley.

Debe ser ejecutado por persona capaz.- De acuerdo a los lineamientos legales de capacidad

Es revocable por su propia naturaleza, puede ser modificado cuantas veces desee el testador y en el sentido que estime
conveniente; incluso si el testador expresa en un testamento su voluntad de no revocarlo en el futuro, esa manifestación
carecerá de validez. La revocación es acto personalísimo y requiere la capacidad precisa para testar y el otorgamiento de un
nuevo testamento. El testamento otorgado con posterioridad no tiene por qué revocar al testamento anterior en su integridad;
puede existir, por tanto, una revocación parcial. En esta materia la capacidad es la regla general, la incapacidad la excepción.

3.- ¿QUÉ PERSONAS PUEDEN HACER TESTAMENTO?

Por cualquier persona con capacidad para realizarlo, ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Como
la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y ejercitarlos personalmente, no podrá ser ejecutado por
segunda persona. Están incapacitados para testar todos los menores de dieciséis años de edad, sean hombres o mujeres. Los
que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio, aunque la ley establece que podrán otorgar testamento siempre y
cuando se esté a los observados del Código Civil.

4.- ¿QUÉ PERSONAS PUEDEN HEREDAR?

El Código Civil regula la sucesión legítima con el señalamiento de todos los llamados a heredar, así tenemos que pueden
heredar los descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales hasta el cuarto grado, concubina, concubinario y Beneficencia
Pública; y desde luego todas las personas que el testador desee, en este caso será hecho a título personal y se consideran como
legatarios.

5.- ¿ESTABLECE LA LEY ALGUNAS CAUSAS DE INCAPACIDAD PARA HEREDAR?

Se regulan ciertas incapacidades especiales:

 Por falta de personalidad en el heredero o legatario

 Por delito

 Por atentado contra la libertad del testador

 Por violación a la integridad del testador

 Por razones de orden público

 Por falta de reciprocidad internacional; y fundamentalmente,

 Por renuncia o remoción de un cargo conferido en testamento

6.- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR FALTA DE PERSONALIDAD?

Los que no hayan sido concebidos a la muerte del autor de la herencia o bien, los que habiendo sido concebidos no nazcan
viables (artículo 1314). Esta incapacidad no abarca a las personas que nazcan con posterioridad al testamento durante la vida del
autor de la herencia; puede, por consiguiente, el testador dejar sus bienes a los herederos que nazcan de determinadas
personas durante su vida. Se cumple aquí el requisito de que los herederos hayan sido concebidos o hayan nacido antes de la
muerte del autor de la herencia (artículo 1315).

7.- ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE IMPIDEN ADQUIRIR POR HERENCIA?

Esta forma de incapacidad reviste distintos casos: En general se puede decir que todo delito cometido contra el autor de la
herencia, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos, origina incapacidad para heredar y, además, todo acto inmoral
(no solamente delito) , que demuestre una conducta reprobable en contra del autor de la herencia, sus ascendientes,
descendientes, cónyuge o hermanos. Tomando en cuenta éstos dos principios, comisión de delito y ejecución de un acto
inmoral contra el autor de la herencia o sus parientes, el artículo 1316 regula once formas de incapacidad.

8.- ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE OTORGAR UN TESTAMENTO?

Es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando la
norma jurídica ampare esa manifestación de voluntad.

Tiene por objeto la trasmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte o la declaración y
cumplimiento de deberes, como reconocer a un hijo, nombrar un tutor, aunque nada se disponga respecto a los bienes o a pesar
de que el testador no tenga bienes de ninguna clase.

9.- ¿DE CUÁNTAS MANERAS SE PUEDE TRANSMITIR UN PATRIMONIO MEDIANTE SUCESIÓN MORTIS CAUSA?

De una sola manera: En sentido jurídico, es la sustitución de una persona en los derechos y deberes de otra. Cuando este
cambio de sujetos tiene lugar por el fallecimiento de la persona sustituida, se da la sucesión mortis causa. La Sucesión mortis
causa es la sustitución de una persona, en sus derechos y deberes transmisibles, por otra u otras, por causa de fallecimiento.
Ello implica el cambio de sujeto en una serie de relaciones de derecho, sin cambio de éstas y que son todas aquellas en que sea
titular el fallecido y no tengan carácter personalísimo.

10.- ¿QUÉ ES LA HERENCIA Y QUÉ SE TRANSMITE POR HERENCIA?

Es la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. No
todos los derechos y obligaciones del autor de la herencia se trasmiten a los herederos. Los derechos no patrimoniales no se
trasmiten. Son transmisibles por herencia: la propiedad, la servidumbre, los derechos de autor, la prenda, la hipoteca, la
anticresis.

11.- ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL DIFUNTO QUE SE PUEDEN TRANSMITIR?

Los derechos patrimoniales y los derechos que no se opongan a una norma jurídica que sea un obstáculo para su realización.
Todos los derechos personales que nacen de una fuente distinta del contrato, son transmisibles hereditariamente.

12.- ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE SE EXTINGUEN POR LA MUERTE?

Los derechos públicos subjetivos y los derechos políticos se extinguen con la muerte, así como los derechos de potestad.
También se extinguen los derechos patrimoniales de uso, usufructo y habitación.

13.- ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES QUE SE TRANSMITEN POR HERENCIA?

Estas fuentes diversas del contrato son: La declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de
negocios, los hechos ilícitos, la responsabilidad objetiva y ciertas obligaciones nacidas de supuestos jurídicos naturales o
relacionados con el hombre. Todos estos derechos de crédito no dependen de la persona del hacedor, es decir, no se le
conceden como derechos personalísimos en atención a su capacidad o aptitud. Por consiguiente, son derechos que sí se
transmiten por herencia.

14.- ¿CUÁLES SON LOS HECHOS QUE PRODUCEN LA APERTURA DE LA HERENCIA?


La muerte del autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente.

15.- MENCIONE LAS DISTINTAS CLASES DE TESTAMENTOS QUE PUEDEN REALIZARSE.

Son ordinarios y especiales.

Los ordinarios son :El Público abierto, el público cerrado y el ológrafo.

Los especiales son aquellos que se hacen tomando en cuenta determinadas circunstancias y sólo en atención a las mismas se
permite recurrir a esta forma privilegiada, no siendo eficaz en los casos ordinarios, de esta manera tenemos: El privado, el
militar, el marítimo y el hecho en país extranjero

17.- SEÑALE BREVEMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS TESTAMENTOS QUE PUEDEN REALIZARSE.

El público abierto es aquel en que el testador declara en presencia del notario y tres testigos manifestando claramente su
voluntad, el notario redacta por escrito esa manifestación sujetándose estrictamente al tenor de ella, certificando la identidad del
testador y su capacidad al igual que la de los testigos, cumpliendo con los detalles que el Código señala para este efecto. Si no
sabe firmar un nuevo testigo autorizará el acto, si es sordo se le dará a leer, si no sabe leer se designará una persona de entera
confianza para determinar si el notario interpretó fielmente los deseos del testador. Si es hecho por un ciego se hará doble
lectura del testamento, una por el notario y otra por persona designada por el testador, si no habla español, se hará en presencia
de dos interpretes y los testigos deberán hablar el idioma del testador.

El Público Cerrado es aquel en el cual el testador hace sus disposiciones en un documento privado, que guarda en un sobre
cerrado y que es escrito por el mismo testador o por otra persona a su ruego firmando al calce y en todas sus hojas en pr4sencia
de los testigos, en este caso interviene el notario y los testigos sólo para hacer constar la cubierta del sobre que lo contiene, el
notario sellará y timbrará el sobre. Si es hecho por persona sorda deberá ser escrito por ella misma de otra manera no será
válido, los sordomudos que no sepan escribir no podrán hacer testamento.

El Ológrafo que reconoce el Código Civil Vigente, considerado como testamento ordinario, es el escrito por el testador, de su
puño y letra, siempre y cuando sea mayor de edad y sepa, naturalmente, leer y escribir, debe otorgarse por duplicado y
guardarse en sobre cerrado cada uno de los ejemplares. Se presentará ante el registro Público de la Propiedad y se manifestará
ante dicho director y en presencia de testigos que en ese sobre se contiene el testamento. Se comprobará la identidad del
testador se certificará su cabal juicio. El otro sobre una vez certificado podrá depositarse en el Archivo Judicial levantando
constancia de ello.

Testamento Privado. Puede ser escrito u oral, en ambos casos es válido pero para que se acepte la manifestación verbal se
requiere que haya una imposibilidad absoluta de que el testador o los testigos redacten por escrito las cláusulas del testamento.
Este se autoriza sólo en los casos en que exista imposibilidad de otorgar testamento ordinario, es decir, público abierto, cerrado
u ológrafo. Estos casos serán enfermedad grave o cuando no exista en la población un notario o juez por urgencia del caso,
fuerza mayor, enfermedad epidemia, etc., debe haber cinco testigos, para que sea válido debe haber una imposibilidad para
efectuar uno público o que el testador muera por la enfermedad o dentro del mes siguiente a la fecha de otorgamiento en ese
caso valdrá la simple manifestación verbal de los testigos quienes se atendrán a lo que en estos casos marca la ley.

Testamento militar: Es otorgado en los casos en los que el militar o el asimilado del ejercito va a entrar en combate, se encuentra
herido en el campo de batalla o bien, cuando es hecho prisionero de guerra. Bastará con que declare su voluntad de hacer
testamento en presencia de dos testigos, o bien que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última voluntad.
Lo regulan los artículos 1579 al 1592 del Código Civil vigente en el Distrito Federal.. Será obligación de los testigos ya sea en
forma escrita u oral entregar esta última voluntad.

Testamento marítimo: Esta regulado por los artículos 1538 al 1592 y se podrá otorgar en alta mar por todas las personas que se
encuentren de viaje o por cualquier motivo o circunstancia, a bordo de un navío de la Marina Nacional, sea de guerra o mercante.
Para que sea válido deberá ser por escrito ante la presencia del capitán del navío y dos testigos, deberá ser leído, datado y
firmado como se establece en los testamentos públicos abiertos. Este testamento sólo tendrá validez si llegase a fallecer el
testador en el mar o dentro del mes siguiente a contar con la fecha del momento del desembarco en algún puerto nacional o
extranjero.

Testamento hecho en país extranjero: Lo regula el artículo 1593 y manifiesta que todo nacional que desee formular testamento
encontrándose en el extranjero se deberá sujetar a las formalidades que tenga la legislación del país donde se encuentre “ los
testamentos hechos en país extranjero producirán efectos en el distrito federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con
las leyes del país en que se otorgaron”. Este tipo de testamento deberá hacerse ante los secretarios de legaciones, cónsules o
vicecónsules, quienes tienen la facultad de realizar este tipo de actos como si se tratase de notarios. Están obligados a remitirlos
al país por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que deberá entregarlos en un término de diez días al
Archivo General de Notarías
18.- ¿CUÁNDO PUEDE CONSIDERARSE INVÁLIDO UN TESTAMENTO?

La falta de alguno de los elementos de validez como son: La manifestación de la voluntad, el objeto en el caso del testamento y
la solemnidad que estriba en el cumplimiento u observancia de algunos requisitos como el de ser otorgado ante notario y demás
elementos ya mencionados produce su nulidad. La nulidad en términos generales se define como la existencia imperfecta de los
actos jurídicos por padecer éstos de algún vicio en su formación.

19.- ¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE REVOCACION, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS?

La revocación se diferencia de la nulidad en que la causa de la nulidad es concomitante con el otorgamiento del testamento, en
cambio, la revocación se presenta con posterioridad a él, la revocación produce la ineficacia del testamento pero presupone un
testamento otorgado válidamente. Su ineficacia proviene de un cambio en la voluntad del testador, y como es un acto unilateral,
esencialmente revocable, facultad que no se puede limitar, basta la declaración de nulidad del testador en contrario, para que el
testamento se invalide. La caducidad no es un vicio del testamento, sino que supone su validez por haberse otorgado
cumpliendo todos los requisitos, tanto de existencia como validez. A pesar de que el acto jurídico es perfecto, existe una
imposibilidad de que surta efectos por un hecho ajeno al testador y generalmente posterior a su muerte como puede ser la
muerte del heredero o legatario antes del testador, la muerte del heredero o legatario antes de cumplir la condición de que
dependa la herencia o legado, la incapacidad del heredero o legatario para recibir la herencia y la renuncia del heredero o
legatario.

20.- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE HEREDERO Y LEGATARIO?

En que los legados se instituyen siempre por testamento e implica una disposición a título particular en tanto que la herencia
puede transmitirse por testamento o por disposición de la ley.

21.- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LEGADO?

Es la trasmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptible a determinarse, que
puede consistir en una cosa, en un derecho, en un servicio o hecho a favor de una persona y a cargo de la herencia, de un
heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesión se transmiten al momento de la muerte del testador, si se trata de cosas
determinadas, o hasta que éstas se determinen posteriormente, si se trata de indeterminadas.

22.- ¿CÓMO Y DÓNDE SE INSTITUYEN LOS LEGADOS?

Los legados se instituyen siempre por testamento.

El legado consiste en la trasmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptible de
determinarse, que puede consistir en una cosa, en un derecho, en un servicio o hecho a favor de una persona y a cargo de la
herencia, de un heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesión se transmiten al momento de la muerte del testador, si se
trata de cosas determinadas, o hasta que éstas se determinen posteriormente, si se trata de indeterminadas

23.- ¿PUEDEN ESTABLECERSE CONDICIONES PARA SER HEREDERO?

Sí pueden establecerse condiciones en los testamentos, éstas se encuentran reguladas en los artículos del Capítulo IV del
Código Civil en sus Artículos del 1344 al 1360, iniciando de esta manera “ El testador es libre para establecer condiciones al
disponer de sus bienes”, “Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios en lo que no esté prevenido en este capítulo,
se regirán por las reglas establecidas para las obligaciones condicionales”.

24.- ¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER LA IMPOSICIÓN DE CONDICIONES EN EL TESTAMENTO?

Para determinar los efectos de las condiciones, la doctrina distingue tres momentos:

Antes de que se cumpla la condición: Su existencia depende justamente de un acontecimiento futuro de realización incierta. Si la
condición es resolutoria, entonces nace desde luego el derecho del heredero o del legatario como si fuera puro y simple; pero su
existencia jurídica dependerá de que no se realice la condición. Por consiguiente, en este caso el heredero o legatario deben
recibir lo que les corresponda con los frutos respectivos desde el día y la hora de la muerte del autor de la sucesión, con la
posibilidad de restituirlos si la condición resolutoria se cumple.

Una vez cumplida la condición: Se retroceden sus efectos y el derecho del heredero o legatario se tienen por existentes desde el
día y hora de la muerte del de cujus. Se requiere además, que el heredero o legatario vivan cuando se cumpla la condición, pues
si hubieren fallecido antes, caducarán sus derechos, no obstante que después se realice el acontecimiento futuro y que por su
alcance retroactivo debiera considerarse como existente el derecho antes de la muerte. En este sentido prescribe el artículo
1360, “ La condición que e ha cumplido existiendo la persona a quien se impuso, se retrotrae al tiempo de la muerte del testador,
y desde entonces debe abonarse los frutos de la herencia o legado, a menos que el testador haya dispuesto expresamente otra
cosa”. A su vez el artículo 1497 dice: “Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los
herederos o legatarios: l.- Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que
depende la herencia o el legado”.

Tratándose de las condiciones resolutorias, una vez cumplidas, se destruye o resuelve el derecho del heredero o legatario,
también con alcance retroactivo a menos que el testador hubiese dispuesto lo contrario. Por lo tanto, deberán restituir lo que
hubieren recibido con sus frutos. Al extinguirse totalmente el derecho del heredero o legatario por el cumplimiento de la
condición resolutoria, debe abrirse la secesión legítima para aquellos bienes que vuelven a la masa hereditaria debido al efecto
restitutorio de esa modalidad.

Cuando exista certeza de que la condición no podrá ejercitarse: En éstos casos, por haber transcurrido el plazo que se señaló
para su realización o bien, porque dada su naturaleza no podrá tener verificación fuera de cierta época, entonces el derecho del
heredero o legatario no llega a nacer y deberá abrirse la sucesión legítima por la parte que se les hubiere asignado. En este
sentido el Artículo 1599 dispone “ La herencia legítima se abre: III Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero”. El
caso de certeza absoluta en cuanto a que ya no podrá cumplirse la condición es igual al de no cumplimiento definitivo y, por lo
tanto, debe tener la misma resolución jurídica.

25.- ¿QUÉ OCURRE CUANDO UNA PERSONA FALLECE SIN HABER HECHO TESTAMENTO?

Se le llama herencia legítima, ab-intestato o intestado, como no existe declaración de voluntad al respecto, por no existir
testamento, la ley suple la designación de los herederos, pero nunca de los legatarios, ya que los legados se otorgan
exclusivamente por testamento.

SINTESIS: LA PRUEBA CONFESIONAL EN EL PROCESO CIVIL

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL

Hablar de la teoría de la prueba, presupone la aceptación de la teoría general del proceso y de su significación, por lo que toca a la
universalidad de ésta y al hecho de que abarca cualquier tipo de enjuiciamiento independientemente del contenido característico de éste y
es que en el fondo, se vuelve a plantear en la materia probatoria, lo relativo a la unidad o a la diversidad de la disciplina científica.

La ciencia procesal reclamando para sí todo lo relativo a la prueba, postula los sentidos de ésta, como valederos y universales para
cualquier tipo de proceso; por el contrario, la tendencia separatista, implicaría una actitud que parece insostenible, de pretender autonomía
científica en el tratamiento de la prueba, en función del tipo de proceso, para tener así una prueba civil, una prueba penal, una prueba
laboral o una prueba administrativa. La anterior reflexión indudablemente esta enfocada, de forma exclusiva, hacia la prueba procesal.

En otras palabras, el tema de la prueba puede ser más amplio y estar referido no solamente al campo estricto de lo procesal y, en este
sentido, si puede hablarse de mecánicas, técnicas y procedimientos de prueba, verificación y constatación, en otros campos que no son
precisamente procesales.

Briceño prefiere hablar de confirmación, por considerar a este concepto más amplio y comprensivo de la prueba, advierte que la
confirmación “ no es exclusiva del proceso, que opera en cualquier procedimiento y en innumerables ocasiones lo hace en la vida de las
relaciones sustantivas, como para comprar o vender se muestran los objetos, para celebrar un arrendamiento se convence al contratante
d la bondad del bien ofrecido, para acreditar la titularidad se enseña la constancia de la adquisición de la cosa o para probar la
incapacidad física se somete al sujeto a un examen médico”.

Las anteriores ideas, aunque no son indiscutibles, como parece pretenderlo el autor, si son atractivas e interesantes y presentan puntos de
partida para toda una reflexión acerca del problema probatorio, como el mismo autor lo reconoce, tradicionalmente la doctrina, sin entrar
en tantas sutilezas, ha englobado bajo el rubro de la prueba no sólo lo que estrictamente debe considerarse tal, sino otras mecánicas y
procedimientos que efectivamente son para forjar convicción, para mostrar, para acreditar, etc. “prueba es la verificación de las
afirmaciones formuladas en el proceso o a de incorporarse a él, resulta naturalmente del carácter procesal o judicial de la prueba; que ha
de ajustarse a normas de procedimiento, es lo que caracteriza esta prueba y le da un sentido jurídico”

El problema relativo a si la prueba ofrece los mismos caracteres de las diversas ramas del enjuiciamiento, fue materia de una notable
polémica entre Florián y Carnelutti. Alcala-Zamora nos hace notar que el debate se proyecta en realidad al tema de la unidad o diversidad
del derecho procesal. “Sintetizando el debate, dado que estructura y función de la prueba son idénticas en cualquier zona procesal, las
divergencias se buscan por tres lados:

 Utilización preferente de tal o cual medio de prueba (testigos en lo penal, documentos en lo civil)

 Criterio valorativo

 Ordenación procedimental
La utilización preferente, además de obedecer a consideraciones de derecho sustantivo relacionadas con la manera habitual de producirse
el correspondiente conflicto, refleja tan solo una tendencia, pero de manera alguna entraña una regla absoluta, según revela el hecho de
que los códigos procesales civiles, se ocupen de la prueba testifical y a la inversa, los del enjuiciamiento criminal de los documentos.

Por lo que concierne a la apreciación, el régimen de prueba legal o tasada, presenta los mismos rasgos sea cual fuere la zona en que se
aplique y otro tanto acontece con el de la libre convicción, que además por su propia índole escapa a toda normación jurídica y se
contenta con remitirse a la conciencia judicial, y con el de sana critica que opera con igual respecto de toda suerte de contiendas.

En cuanto a las discrepancias procedimentales, la circunstancia de que, verbigracia, tal o cual trámite referente a la recepción del
testimonio o de la pericia en materia civil, sea distinto de los seguidos en la esfera penal, no destruye la unidad esencial de uno y otro en
ambos campos procesales.

MEDIOS DE PRUEBA

Para Conseguir la mayor certidumbre posible sobre la necesidad de los hechos discutidos en el juicio, en la ley se confiere al juzgador,
amplio poder para recabar medios de prueba no ofrecidos por las partes, o para ampliar, en su caso, los que fueron desahogados con
objeto de arribar a la verdad, plenamente.

Así fue habilitado el juzgador para practicar, a discreción, pruebas que sin ser contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres
amplíen sus conocimientos y conformen la verdad sobre los hechos objeto del juicio, puede entonces ordenar diligencias para mejor
proveer, presentando por su propia iniciativa, cualquier cosa o documento que ilustre su decisión o valerse de cualquier persona que le
induzca a la verdad. Como bien reflexiona Chiovenda, no toda prueba que resulte necesaria en el proceso para formar el convencimiento
del juez sobre los hechos afirmados le está atribuida en absoluto al demandante, justificándose ampliamente esta figura.

Alsina explica que se entiende por medio de prueba “El instrumento cosa o circunstancia en los que el juez encuentra los motivos de su
convicción” el mismo autor advierte la confusión muy extendida en lo que debe entenderse por medio y lo que debe entenderse por
motivo. Para Pallares se entiende por medio de prueba, todas aquellas cosas, hechos o abstenciones que puedan producir en el ánimo del
juez, certeza sobre los puntos litigiosos y sobre los motivos de prueba dice: Los procesalistas entienden por motivo de prueba las razones,
argumentos o instituciones por las cuales el juez o tribunal tiene por probado o por no probado, determinado hecho u omisión..

En este sentido, es conveniente distinguir entre el medio, el motivo y la finalidad de prueba. En un sentido muy amplio, el medio es todo
instrumento, procedimiento o mecanismo que puede originar motivos de prueba. En otras palabras, el medio de prueba es sólo la vía, el
camino, que puede provocar los motivos, o sea, generar los razonamientos, los argumentos o las instituciones que permitirán al juez llegar
a la certeza, o al conocimiento de determinado hecho invocado por las partes como fundamento de sus pretensiones o de sus defensas.

Por último. La finalidad de la actividad probatoria es lograr que el juez llegue a una convicción u obtenga una certeza sobre los hechos o
sobre las circunstancias también relativos a las pretensiones y a las resistencias de los litigantes.

Los diversos medios de prueba se reglamentan en las legislaciones procesales con determinadas variantes procedimentales; en rigor, en
cada legislación procesal, ya sea penal, de trabajo, civil, etc., hay una enunciación y una reglamentación de los mecanismos o
procedimientos probatorios y, por tanto, ese aspecto de detalle debe quedar reservado a los cursos o a los textos referidos a los derechos
procesales concretos, o sea, al derecho procesal penal, de trabajo , civil, etc., no obstante lo anterior y con el objeto de darle un sentido de
introducción a la temática de la prueba podemos describir en que consiste la mecánica y las características o peculiaridades principales de
cada uno de los medios de prueba más usuales:

La Ley Procesal Civil del Distrito Federal enlistaba como medios de prueba los siguientes: Confesión, Documentos Públicos, Documentos
Privados, Dictámenes periciales, Reconocimiento o Inspección Judicial, Testigos, Fotografías, Copias Fotostáticas, Registros
dactiloscópicos y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, Fama Pública, Presunciones, y
demás medios que produzcan convicción en el juzgador.

l.- Prueba Confesional: Se limita la referencia a la Confesión como prueba, a aquella que se considere provocada, la cual consiste en
someter una de las partes en el proceso a la otra, a un interrogatorio especial.

b).-Declaración de Parte: De forma novedosa e interesante, los Códigos de Morelos, Sonora y Zacatecas, reglamentan, como prueba
distinta a la confesional, la declaración de partes, lo que implica la posibilidad de someter a la contraparte a un interrogatorio menos
formal.

c).-Documentos Públicos.- El Documento consiste en cualquier cosa que tenga algo escrito con sentido inteligible, aunque para precisar el
sentido sea necesario acudir a la prueba de peritos traductores.

d).- Documentos Privados.- Lo dicho anteriormente para el documento en general, vale para el considerado

para documento privado.


e).-Dictámenes periciales.-La prueba de dictamen pericial consiste en que en virtud de que el juzgador no puede ser un especialista en
todas las ramas del saber humano, sea, entonces asesorado e ilustrado por peritos.

f).-Reconocimiento o inspección judicial.- En esta prueba el juez, o los miembros del tribunal, si éste es colegiado, examinan directamente
las cosas o las personas para apreciar circunstancias o hechos captables directa y objetivamente.

g).-Testigos.-La prueba d testigos, también llamada prueba testimonial, consiste en las declaraciones de terceros, a quienes les consten
los hechos sobre los que se le examina.

h).-Fotografías, Copias Fotostáticas, registros dactiloscópicos y, en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos
de la ciencia: Toda esta serie de pruebas, que a veces se han querido considerar como documentos, en rigor son elementos de
información instrumental, entendido el vocablo instrumental en su más amplia expresión.

i).-Fama Pública.- En rigor la fama pública constituye en el fondo un testimonio de calidad, es decir, es una especie de prueba testimonial
que rinden en un proceso, sobre hechos ampliamente conocidos por una comunidad, personas muy arraigadas a ella, de prestigio, y que
vienen a proporcionar al juzgador algo que constituye parte del conocimiento público respecto a los hechos.

j).- Presunciones.- Se ha dicho que en realidad, la presunción no es una prueba n un medio de prueba. Indudablemente la presunción no
tiene materialidad, no está en ninguna parte físicamente, y entraña un mecanismo de razonamiento del propio juzgador mediante el cual
por deducción o por inducción, se llega al conocimiento de un hecho primeramente desconocido, partiendo de un hecho conocido.

k).-Informe de autoridades.- Este medio de prueba no esta precisamente listado en el Código de Procedimientos Civiles del D:F:, aunque
dentro del capítulo de la Prueba Confesional y relacionando el informe de autoridad con dicha prueba, se establece: “ Las autoridades, las
corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de la administración pública no absolverán posiciones en la forma que
establecen los artículos anteriores; pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las preguntas que quieran
hacérseles para que por vía de informe, sean constadas dentro del término que designe el tribunal, y que no excederá de ocho días”

LA CONFESIÓN

Es clasificada en nuestro derecho de la siguiente forma: la confesión expresa, la cual es definida por el artículo 95 del Código Federal de
procedimientos civiles como aquella que “se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones
o en cualquier otro acto del proceso”. La confesión tácita es aquella que se produce por la falta de comparecencia del confesante o por
omisión de respuestas del absolvente o que conteste con evasivas o dijere ignorar hechos propios o por la falta de respuestas categóricas
(afirmativas o negativas).

Confesión judicial es aquella, que se realiza dentro del proceso judicial siguiendo todas las formalidades establecidas por la ley; Artículo
196, fracción I, y Artículo 201 del Código adjetivo de la materia.

Confesión extrajudicial es aquella que se da fuera del procedimiento judicial o ante un órgano judicial que no es competente. ,

Respecto al valor de la prueba confesional los artículos del 402 al 410 inclusive, de la Ley Procesal Vigente, fijan las reglas que deben
seguirse para tal efecto.

El Artículo 402, del citado ordenamiento legal establece que la prueba confesional hace prueba plena siempre y cuando sea hecha por
persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción de ninguna especie ni violencia, tratándose de hechos propios, del
representado o del cedente, que esta relacionado con el pleito y que sea realizada de acuerdo a las formalidades establecidas por la Ley.

La razón de esta exigencia la encontramos en que la confesión produce efectos jurídicos perjudiciales para quien la efectúa, significando
en muchos casos actos de verdadera disposición; para que la misma sea válida se necesita que el absolvente tenga su plena capacidad
civil.

Por lo anterior los menores de edad y los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad; los sordomudos,
que no saben leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas y enervantes, según el
texto del artículo 450 no pueden absolver válidamente posiciones.

Otro requisito es el de la libertad ya que supone conocimiento y posibilidad de elección; por tanto no seria libre la confesión hecha por
quien la hiciera por error o violencia física o moral.

La declaración realizada por un acusado que tiende a incriminarse como implicado en un delito. L suele considerarse veraz, puesto que
quien realiza la declaración no tiene ningún motivo para realizarla al ser desfavorable para sí mismo. De este modo, la confesión puede
llegar a ser la única prueba de los hechos de un delito.

La confesión es a menudo la pieza central en el esclarecimiento de un caso que ha dado lugar a un proceso y puede ser la única prueba
directa. Por otro lado, este tipo de prueba es refutada en muchas ocasiones por los abogados defensores que acusan a la policía de
fabricarla. Muchos errores judiciales han sido originalmente motivados por falsas confesiones, hasta el punto de que los jueces no suelen
aceptarlas sin contrastarlas cuando provienen de la policía. En un intento de reducir el riesgo de las malas prácticas es habitual que
actualmente la policía grabe los interrogatorios que realiza en una investigación seria, de tal manera que cualquier alegación de confesión
que haga un policía que no se encuentre grabada en su totalidad difícilmente será aceptada. Además, estos interrogatorios están sujetos a
códigos de conducta para prevenir abusos.

Por otra parte, el abogado defensor en un proceso suele buscar motivos para que no se pueda considerar válida en el plano jurídico la
confesión con rango de prueba. Esto sucederá si hay violaciones importantes del código de conducta que se debe seguir en los
interrogatorios o si el acusado no fue advertido de su derecho a no declarar en su contra. En general, cualquier cosa dicha o hecha que
pueda contribuir a sembrar duda sobre el carácter fidedigno de la confesión la excluirá.

SÍNTESIS : LOS BIENES

LAS COSAS (BIENES) EN EL DERECHO ROMANO.

En el Derecho Romano, la palabra “res” tiene un sentido tan amplio como el que corresponde a la palabra cosa en nuestro lenguaje.
Comprende todo lo que puede procurar a las personas alguna utilidad, y el jurisconsulto sólo estudia las cosas en su relación con las
personas, desde el punto de vista de los beneficios que les puede prestar. Estas relaciones se llaman derechos, y tienen más o menos
fuerza. La persona que puede disponer de una cosa a su capricho, enajenarla y hasta destruirla, tiene el derecho más completo, que es el
derecho de propiedad. En realidad, el estudio de las cosas consiste en el análisis de estos derechos.

Según las instituciones de Justiniano, las cosas se dividían en dos categorías: las unas se encuentran colocadas fuera del patrimonio de
los particulares: son las cosas que su naturaleza misma hacen susceptibles de apropiación individual, por ejemplo, las pertenencias a una
nación o a una ciudad, o ciertas propias que pueden ser apropiadas, pero de las cuales nadie se ha apoderado todavía. Las otras, por el
contrario, forman parte del patrimonio de los particulares. Esto es, como una comprobación de hecho que se sobrepone a la materia,
puesto que se aplica a todas las cosas sin excepción, pero no es nunca una verdadera división, porque carece de aspecto jurídico.

En el Derecho Romano, las cosas se dividen en “res divini juris y res humani juris”. Las cosas de derecho divino están consagradas a los
dioses y sometidas a la autoridad de los pontífices. Las cosas de derecho romano escapan a esta consagración. Según Gayo, esta es la
división capital de las cosas, es también verdaderamente la más antigua, a causa de la influencia que la religión y los pontífices ejercieron
sobre el Derecho primitivo de Roma. Pero a medida que su prestigio iba disminuyendo, esta división fue perdiendo también su
importancia, y si Gayo la cita aún como la principal, en cambio las instituciones de Justiniano no hablan de ella.

Las cosas divini juris se consideran como pertenecientes a los dioses, y se colocan bajo su protección. Se las llama también “res nullius”
porque ningún ser humano puede apropiárselas. Comprende las “res Sacrae” las “res Religiosae” y por extención las “res sanciae”.

Las primeras, para el paganismo, las cosas sagradas son los terrenos, los edificios y los objetos consagrados a los dioses superiores, por
una ley, un senadoconsulto o una constitución. Para el cristianismo, son las iglesias y los vasos consagrados sal culto por los obispos,
siguiendo los nuevos ritos. Las segundas, los romanos las llamaban los terrenos y los monumentos unidos a las sepulturas, estas cosas
difieren de las primeras en que están dedicadas a los dioses manes es decir, a los muertos que los antiguos divinizaban, la tercera, estas
expresiones imperfectamente traducidas por cosas santas. En realidad, se trata de cosas que están protegidas contra los atentados de los
hombres por una sanción penal.

Las cosas humani juris, todas las cosas que no sean de derecho divino tienen que ser de derecho humano o profanas. Se subdividen en
“res comunes, res Publicae, res universitatis y res privatae o singulorum”, las primeras se llaman comunes las cosas cuya propiedad no
pertenece a nadie y su uso es común a todos los hombres, su naturaleza también es excluyente de toda apropiación individual. Son el
aire, el agua corriente, la mar; de donde resulta la libertad de la peca y de la navegación. Los romanos añaden las orillas del mar, que son
una dependencia. Celso pensaba, es verdad, que las riveras sobre las cuales el pueblo romano extendía su imperio le pertenecían, pero
no prevaleció su opinión. Las orillas del mar son, pues cosas comunes. Son embargo, se puede elevar en ellas una construcción con la
autorización del pretor, quien debe examinar si el interés de la navegación podría sufrir algún daño (Pomponio, L.50,D).

Las cosas públicas son aquellas cuyo uso es también común a todos, pero que, al contrario de las cosas comunes, se consideran como
propiedad del pueblo romano, excluyendo a las otras naciones, estas son las “vías pretorianas o consulares”, los puertos y las corrientes
de agua, que nunca se consumen, “flumina perennia”, las que se secan en verano, “torrentia”, están en el dominio de los particulares. En
cuanto a esto, es de notar que lo que es público es el río considerado, en toda su unidad, comprendiendo el lecho, las orillas y el agua
corriente. La “res Universitatis”, son las personas morales, tales como las ciudades, las corporaciones; pueden tener cosas de su
pertenencia, pero que por su destino no sean objeto de propiedad individual, y se aplican al uso común. Tales son los teatros, las plazas,
los baños públicos.

La “res privatae” fuera de las categorías precedentes, son las que conforman el patrimonio de los particulares, los cuales pueden
adquirirlas y transmitir a otros la propiedad. Se les llama también “bona”, porque constituyen el bienestar y la riqueza de las personas. En
fin, en la época clásica se las daba también la calificación de “pecunia

De las cosas “mancipi” y de las cosas “nec Mancipi”: Esta división se aplica sólo a las cosas susceptibles de propiedad privada,
consideradas, según puedan o no ser adquiridas por la mancipación. De origen antiquísimo, existió, ciertamente, en la época de la ley de
las XII tablas y después de haber jugado un papel importante en el Derecho clásico, poco a poco fue cayendo en desuso, hasta que
Justiniano sanciono su supresión en el año 531.
Ulpiano nos da la enumeración de las cosas mancipi: eran Los fundos de tierra y las casas situadas en Italia y en las regiones investidas
del “Jus Italicum”, las servidumbres rurales sobre los mismos fundos, los esclavos, las bestias de carga y de tiro, es decir, los bueyes,
caballos, mulas y asnos, aunque no los elefantes y los camellos, que desconocían los romanos en la época de la determinación de las
cosas mancipi.

Gayo parece indicar la razón de ser de ésta división al llamar “res mancipi” a las cosas más preciadas. DIFERENCIAS ENTRE COSA Y
BIEN.

Desde Un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del
económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto aquellos bienes que no puedan ser objeto
de apropiación, aún cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza existen gran cantidad de
bienes que no pueden ser objeto de apropiación tales como el aire, el mar los astros, etc.

En Derecho se dice que son objeto de apropiación todos los bienes que no están excluidos del comercio, y conforme al artículo 747 del
Código Civil este criterio ha sido adoptado expresamente por nuestra legislación. Según el Artículo 748 “las cosas pueden estar fuera de
comercio por su naturaleza o por disposición de la ley”, y de acuerdo con el artículo 749 #están fuera de comercio por su naturaleza las
que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley las que ella declara irreductibles a propiedad
particular”.

Podemos distinguir multitud de bienes: materias primas, bienes inferiores, bienes superiores, bienes Giffen, bienes de consumo, bienes de
inversión, bienes normales, bienes de lujo o bienes de primera necesidad, entre otros.

Las cosas representan a la propiedad al derecho de gozar y disponer de un bien, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes.
La propiedad es el derecho real por excelencia e implica un poder directo e inmediato sobre las ellas. Es oponible frente a todos, siendo
los restantes derechos reales derechos sobre cosa ajena, constituidos sobre la base de una de las facultades que, perteneciendo en
principio al dominio, se separa de él en un momento dado. La propiedad se ha entendido incluso como paradigma del derecho subjetivo,
poder jurídico por excelencia, en concreto y en general integrado por un conjunto unitario de facultades cuyo ejercicio y defensa quedan al
arbitrio del titular. Los autores clásicos caracterizaban el dominio subrayando los siguientes atributos: jus ufendi, o derecho de servirse de
la cosa; jus fruendi o derecho de percibir sus rentas y frutos, si es fructífera la cosa sobre la que versa el dominio; jus abufendi, o derecho
de disponer de la cosa —conservarla, donarla, destruirla o incluso abandonarla, llegado el caso—; y por último jus vindicandi, o facultad de
reclamar la propiedad de la cosa, junto con la tenencia de la misma, siempre que hubiera sido arrebatada de un modo injusto a su legítimo
propietario.

La importancia de la propiedad se reconoce en los propios textos constitucionales, que suelen consagrar como fundamental el derecho a
la propiedad privada (también la de los medios de producción) lo cual no impide que, en ocasiones, se subordine la riqueza del país —en
sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad— al interés general.

CLASIFICACION DE LOS BIENES.

En el Derecho se hacen distintas clasificaciones, en realidad le importan desde el punto de vista de su clasificación , solo para fijar ciertas
reglas que, tomando en consideración la naturaleza de los mismos, organiza a éstos con modalidades jurídicas distintas que son de dos
clases fundamentales: Las relativas a las cosas o bienes corporales y las relativas a los bienes en general, abarcando tanto las cosas o
bienes corporales, como los incorporales o derechos.

Los corporales se clasifican como: Fungibles y no fungibles; Consumibles y no consumibles y Bienes con dueño cierto y conocido y bienes
sin dueño, abandonados o de dueño ignorado.

La clasificación que abarca tanto a los bienes corporales como a los incorporales, comprende[

a) Bienes Muebles e Inmuebles. b) Bienes corpóreos e incorpóreos, c) Bienes de Dominio público y de propiedad de los particulares.

Los inmuebles por destino son aquellas cosas muebles que son dispuestas con intención (como accesorias de un inmueble) por el
propietario de éste, sin estarlo de forma física. Así, suelen considerarse dentro de esta categoría las estatuas, relieves y otros objetos de
uso y ornamento emplazados en edificios o heredadas por el dueño (de tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo
permanente al fundo) las máquinas, instrumentos, utensilios de labranza y minería y demás utensilios destinados a la industria o
explotación que se realice en un edificio o heredad, los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques o criaderos análogos
cuando el propietario los haya instalado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca de forma permanente, así como
los abonos destinados al cultivo de una heredad que se encuentren en las tierras que han de utilizarse.

Los bienes inmuebles han recibido de modo tradicional un trato más severo para su adquisición, enajenación y en general para su tráfico,
porque se han considerado como la base del patrimonio y la solvencia del sujeto. Este diferente trato, respecto de los muebles, proviene
en esencia de la época medieval y continuó durante el periodo codificador gracias, entre otros factores, al auge de la fisiocracia que
contemplaba la naturaleza como la única fuente de rentas. En la actualidad, junto al Derecho Civil codificado, es corriente la presencia de
leyes especiales que regulan determinados tipos de inmuebles (legislación agraria y urbanística) o que regulan contratos referentes a ellos
(arrendamientos urbanos y rústicos por ejemplo) con una finalidad más social que la mera conservación de los mismos dentro del
patrimonio. Estos conceptos y referencias encuentran sus diferencias según el país de aplicación y la tradición que en ellos impere.
Bienes muebles, aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. En este
sentido, sólo si se trata de una fusión pasajera o accidental podremos hablar de mueble, en caso contrario, si se produjera una verdadera
adherencia o inseparabilidad, se trataría de un inmueble por incorporación. Por ejemplo, el mobiliario y los objetos de adorno que se
clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden removerse de un forma sencilla sin detrimento de las mismas paredes, como estufas,
espejos, cuadros, tapicerías, suelen considerarse muebles; sin embargo, si los cuadros o espejos están insertos en las paredes formando
un solo cuerpo con ellas, aunque pudieran separase sin merma, se consideran inmuebles. Se califican también como muebles los
materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no sean utilizados. Entre los muebles se engloban tanto las cosas que sólo
se muevan por efecto de una fuerza externa, como las que se mueven por sí mismas (que también se denominan semovientes), como los
animales.

También suelen incluirse entre los bienes muebles las rentas o pensiones, sean vitalicias o hereditarias, afectas a una persona o familia,
siempre que no graven con carga real una cosa inmueble —en cuyo caso serán consideradas inmuebles—, el dinero, los créditos, efectos
de comercio, títulos valores, y las cédulas y títulos representativos de préstamos hipotecarios. Por otro lado, una cosa mueble puede estar
formada por varios objetos separados en el plano físico cuando estén vinculados de un modo estructural, bien por un vínculo de
coordinación (un par de zapatos o unos guantes…), bien por un vínculo de subordinación (un automóvil y la llave que lo cierra, por
ejemplo). Por último, desde una perspectiva residual se consideran también bienes muebles todos aquellos que no son inmuebles,
creándose con ello una categoría muy heterogénea en la que tienen cabida, por ejemplo, desde la energía (eléctrica, hidráulica…) hasta
las creaciones como la propiedad intelectual y la industrial.

Cosas consumibles, son aquellas que se agotan en la primera ocasión en que son usadas. No consumibles, son aquellas que permiten un
uso reiterado y constante

Bienes de dueño cierto y bienes sin dueño o abandonados: en nuestro Código vigente se establecen subdivisiones según que se trate de
bienes muebles o inmuebles, los muebles abandonados o perdidos se llaman “mostrecos” y los inmuebles cuyo dueño se ignora, se
denominan “vacantes”.

ANÁLISIS DOCTRINAL DE LA CLASIFICACION DE LOS BIENES EN EL CODIGO CIVIL.

La división de los bienes muebles e inmuebles, es la que tiene mayor importancia en el derecho por lo tanto parte de la naturaleza de las
cosas, por lo tanto serían muebles aquellos que pueden trasladarse e inmuebles aquellos que no pueden ser trasladados, la fijeza es la
que les daría dicho carácter.

En la actualidad dado el gran desarrollo de la industria, por la importancia que ha adquirido la riqueza mueble, ha cambiado el criterio del
antiguo derecho .El adagio de que las cosas muebles son viles, ha perdido toda su importancia. Sin embargo vemos que la legislación aun
se preocupa de proteger para los incapaces la riqueza inmueble con ciertas formas que sólo existen en la protección de los bienes
muebles preciosos.

El régimen de los inmuebles es un régimen jurídico especial que toma en cuenta las ventajas de la inmovilización para crear un registro, el
Registro Público de la Propiedad. La naturaleza inmueble establece reglas para fijar competencia de acuerdo con el fuero de ubicación de
la cosa. También facilita la aplicación de la ley, en los conflictos internacionales o de una confederación de Estados. En lo referente a la
capacidad, el legislador ha establecido una especial para la enajenación de los inmuebles distinta a la que se requiere para los muebles.

En cuanto a la forma se hacen constantes distinciones tratándose de muebles e inmuebles, la principal es que los inmuebles requieren
mayor formalidad, así tenemos tres categorías[

1.- Inmuebles por naturaleza. 2.- Inmuebles por destino y 3.- Inmuebles por el objeto al cual se aplican.

La categoría de los bienes muebles seria:

1.- Muebles por su naturales. 2.- Muebles por determinación de la ley y 3.- Muebles por anticipación, es decir todos aquellos que están
destinados a ser separados de un inmueble.

Por último tenemos los muebles de dominio público:

1.- Bienes de uso común. 2.- Bienes destinados a un servicio público. 3.- Bienes propios del Estado.

Estas categorías se distinguen en el Código Civil de la siguiente manera:

Los bienes de uso común y los destinados a un servicio público, siguen un régimen jurídico semejante, distinto del de los bienes propios
del Estado. Son inaliebables e imprescriptibles, pero por lo que se refiere a los bienes de uso común, este carácter es permanente; en
cambio, los destinados a un servicio público lo son mientras no se desafecten.

SÍNTESIS: LOS DERECHOS DE LA PERSONA EN MATERIA CIVIL

CON SU EVALUACION
GARANTIAS INDIVIDUALES.

En materia civil como en cualquier otra materia existen diversas garantía individuales que se encuentran plasmadas dentro de nuestra
Constitución, específicamente en sus 29 primeros Artículos, existen diversos tipos de garantías y varían, en su aplicación, en las
diferentes materias del Derecho, estas garantías se han venido creando conforme ha evolucionado la humanidad y siempre como en
cualquier ley sufrirán modificaciones derivadas de la costumbre y la experiencia vivida. Son las garantías, el conjunto de derechos
elementales e inherentes a la persona humana que deben ser respetadas por la sociedad y especialmente por las autoridades para no
obstaculizar el desarrollo del bien común; en esta forma, los responsables del Poder Público tendrán que cuidar que todas sus
actuaciones cumplan con estos derechos.

Kelsen define estas garantías como los medios de asegurar la observancia de los principios y garantizar la constitucionalidad de las leyes.
Por lo tanto son derechos naturales inherentes a la persona humana.

Toda vez que la palabra garantía es sinónimo de protección, defensa o apoyo, es mediante la creación de un orden jurídico y social que se
permite el libre desenvolvimiento de las personas. Se han emitido diferentes clasificaciones y expuesto un sinnúmero de criterios en
relación al concepto de garantías; desde el punto de vista del contenido del Derecho subjetivo público a que se enfoca el Derecho Civil, las
Garantías individuales pueden ser de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica, así cumplen con su finalidad, la cual
consiste en hacer compatibles las diferentes tendencias del derecho positivo. Las garantías deben ser aprovechadas por las personas
siempre y cuando no afecten o dañen los intereses individuales o sociales de un tercero, para lo cual la Constitución también consigna un
régimen en el que el Estado interviene con la finalidad de regular conductas y cumplir con su finalidad principal: dar protección a la
sociedad.

PERSONA FISICA Y PERSONA MORAL

Las personas físicas o seres humanos, tienen los siguientes atributos: Capacidad, Estado Civil, Patrimonio, Nombre, Domicilio y
Nacionalidad.

Los citados atributos son constantes y necesarios en toda persona física, considerándose éstos a los obreros, , empleados públicos y
privados, los profesionales, los artesanos, los artistas, los deportistas los inversionistas, los miembros de una asociación o sociedad civil,
etc., . La capacidad jurídica de la persona física se adquiere con su nacimiento y se pierde por muerte, pero desde el momento en que es
concebido un individuo, entra bajo la protección de la Ley, la cual marca ciertas restricciones a esta personalidad jurídica como es la
minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por ella, sin embargo las personas incapaces pueden
ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes, cuando se ha llegado a la mayoría de edad tiene la
facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que la ley marque.

Así como el nacimiento o la concepción del ser determinan el origen de la capacidad y, por tanto, de la personalidad, la muerte constituye
el fin, sin embargo, puede darse el caso de que la muerte, por ignorarse el momento en que se realizó, no extinga la personalidad, esto
ocurre en las personas ausentes. Como se ignora si el ausente vive o a muerto, la ley no puede determinar la extinción de la personalidad
con un dato incierto, por lo tanto se declara la presunción de la muerte, se regulan ciertos periodos de ausencia, una vez declarada ésta
corren otros plazos hasta llegar a la presunción de muerte y hasta que se formule ésta, cesa la personalidad.

La persona moral tiene: Capacidad, Patrimonio, Denominación o Razón Social, Domicilio y Nacionalidad.

Existe una correspondencia entre los atributos de la persona física y los de la moral, exceptuándose lo relacionado con es estado civil, que
sólo puede darse en las personas físicas, ya que deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio o del concubinato.

La capacidad de las personas morales se distingue de la de las personas físicas en dos aspectos:

 En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias
propias o inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad; la
sordomudez unida a la circunstancia de que no sepa leer ni escribir; la embriaguez consuetudinaria, o el abuso inmoderado y habitual de
drogas o enervantes.

 En las personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto , naturaleza y fines.

Se puede formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir bienes o derechos o reportar obligaciones que no
tengan relación con su objeto o fines propios.

El Artículo 27 Constitucional da reglas especiales para determinar la capacidad de goce de algunas personas morales como son las
sociedades extranjeras, las sociedades por acciones, las instituciones de crédito y de beneficencia, así como otras corporaciones.

En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aún cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las
asociaciones políticas, artísticas o de recreo, pudieran funcionar sin tener un patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas, la
capacidad de adquirirlo. Es decir cualquiera que sea su objeto y finalidad, deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes,
derechos y obligaciones relacionados con sus fines. Existen algunas entidades como las sociedades civiles o mercantiles que por su
naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento del
ente y a través de las aportaciones que lleven a cabo los socios, en dinero, bienes, trabajo o servicios.

NOMBRE DE LA PERSONA.

En sentido amplio engloba el nombre propio y los apellidos, está constituido por el conjunto de palabras con las que, en el plano jurídico y
con carácter oficial, se identifica y designa a cada persona. En sentido estricto —conocido también como nombre propio— individualiza a
la persona, distinguiéndola en su caso de los restantes hijos de los mismos padres. El nombre de la persona es el que se otorgue al
nacido, el que se imponga en el momento de la inscripción de nacimiento. La elección se deja al libre arbitrio de las personas con potestad
para imponerlo, siempre que no dificulte la identificación de la persona. De modo excepcional, se puede instar el cambio de nombre
propio, requiriéndose para ello una causa justificada y que no provoque perjuicio a terceros. En la mayor parte de las sociedades hay
nombres adicionales al nombre individual, o de pila, en la tradición cristiana. Normalmente estos nombres adicionales designan diferentes
identificaciones públicas del individuo, como su situación en la estructura de parentesco, su oficio, su título de nobleza, o su orden de
nacimiento. En muchas sociedades son estos nombres, y muy especialmente los identificadores de parentesco, los más usados e
importantes. En nuestra sociedad, estos nombres adicionales se denominan apellidos. En los apellidos se detecta un deseo de
inmortalidad, ya que una generación tras otra tiende a venerar el apellido como un símbolo de permanencia. Cuando una mujer al casarse
cambia su apellido por el del marido, lo que es normal en la cultura anglosajona, puede mantener el suyo como nombre de su hijo. A
menudo las mujeres casadas mantienen su nombre de soltera o unen mediante guión el apellido del marido y el suyo propio. El origen de
los apodos puede ser el reconocimiento de características físicas (el manco, el cojo), de asociaciones verbales o de una asociación de
ideas ("El Sidra" por "Isidro"). Los seudónimos utilizados por los escritores pueden encubrir el sexo (como George Sand cuyo verdadero
nombre era Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa Dudevant), el pasado (O. Henry cuyo verdadero nombre era William Sydney Porter)
o ser simplemente un capricho.

CAMBIO DE APELLIDO.

Cualquier persona puede cambiar su apellido libremente siempre que la petición sea razonable y no viole los derechos de terceros. Para
cumplimentar los requisitos legales hay que presentar una solicitud al Registro Civil. Entre las posibles razones para cambiar un apellido
se encuentra el deseo de recuperar el nombre de soltera después de un divorcio, evitar problemas de escritura o de pronunciación, romper
con el pasado o por causas profesionales (nombres artísticos).

La denominación de las personas morales equivale al nombre de las personas físicas, por cuanto que constituye un medio de
identificación del ente absolutamente necesario para que pueda entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos. Para las personas
morales de derecho privado, la ley regula expresamente su denominación. En las sociedades puede haber simple denominación o razón
social. El Artículo 2693 del Código Civil requiere que el contrato de sociedad contenga la razón social y el 2699 estatuye: “Después de la
razón social se agregarán estas palabras: Sociedad Civil”.

DOMICILIO Y AUSENCIA.

Aunque por regla general se considera sinónimo de hogar, el estricto sentido jurídico del término alude al lugar que el Derecho considera
como residencia de la persona, que puede ser o no el lugar en el que reside en realidad. Toda persona ha de hallarse ubicada dentro de
una jurisdicción para que los derechos y obligaciones tengan así un punto concreto de referencia o atribución, de tal modo que su estatus
público y privado quede determinado y se conozca dónde ejercerá sus derechos y le serán exigibles sus obligaciones. En muchas
ocasiones será el domicilio lo que determine la elección del juez que entenderá sobre determinados asuntos del interesado; también será
el domicilio de la persona lo que determine el lugar en el que se le deban hacer las notificaciones judiciales, los requerimientos notariales,
las reclamaciones de deudas, las inspecciones fiscales, etcétera. En definitiva, el domicilio viene a ser la sede jurídica de la persona.

Por lo general, el domicilio de la persona física será el lugar de su residencia habitual. El domicilio familiar debe ser fijado de común
acuerdo por los cónyuges en interés de la familia, y en caso de discrepancia suele reservarse al juez la facultad de decidir. Como
cohabitar es deber de los cónyuges, la ley entiende que, salvo que se pruebe lo contrario, los cónyuges viven, de hecho, juntos.

En el caso de menores de edad y de incapacitados sometidos a tutela, el domicilio será el de sus padres o tutores. Es perfectamente
posible que una persona tenga como domicilio el de su residencia habitual, y designe un lugar diferente para todos o algunos de los
efectos que resulten de su actividad: se fija así un lugar al cual se le puedan hacer llegar las notificaciones, se designa un apartado de
correos o se domicilian los pagos en un Banco. Se habla entonces de domicilio electivo, que sólo posee valor para lo referido a tales
actos. Otras veces es la propia ley la que fija a tales efectos el domicilio: así, en caso de funcionarios públicos, el destino, o en caso de
comerciantes, el lugar donde tengan el centro de las operaciones mercantiles.

El domicilio de las personas morales se determina en el Artículo 33 del Código Civil. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar
donde se halle establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito o de los Territorios Federales, pero que
ejecuten actos jurídicos dentro de las mencionadas circunscripciones, se considerarán domiciliadas en el lugar donde las hayan ejecutado.
en todo lo que a estos actos se refiera. La nacionalidad de las personas morales se define de acuerdo al Artículo 5º. De la Ley de
Nacionalidad y Naturalización tomando en cuenta dos factores: que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas y que
establezcan su domicilio en el territorio de la República. No basta que una persona moral se constituya de acuerdo con las leyes de un
Estado determinado, si no radica su domicilio dentro del territorio del mismo, porque entonces habría peligro de que los extranjeros se
acogieran a las leyes de un determinado Estado para constituir una entidad moral, que al no fijar su domicilio dentro del territorio mismo,
pondría en peligro su independencia o los intereses de sus nacionales.
ESTADO Y CAPACIDAD DE LA PERSONA.

Situación tipificada como fundamental en la organización de la comunidad, en la que la persona puede verse inmersa y que repercuten en
la capacidad de obrar de la misma. Los principales estados civiles son: la nacionalidad, sobre la cual se determina la ley aplicable y la
sumisión de un individuo o súbdito a un determinado Estado; al respecto cabe distinguir entre nacionales, extranjeros y apátridas.

En segundo lugar, el matrimonio. La familia basada en un matrimonio confiere a sus componentes un estatus familiar que difiere según la
posición que cada uno de ellos —padres, hijos— ocupan en la misma y, según los casos, puede originar limitaciones de la capacidad de
obrar, derechos, deberes, potestades y cargas.

La edad; con repercusión en la capacidad de obrar, cabe distinguir entre menor de edad no emancipado, menor de edad emancipado y
mayor de edad.

Por último la incapacitación; estado civil que se origina cuando una persona es declarada incapaz en una sentencia, por concurrir en la
misma enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que impida a la persona gobernarse por sí misma. Cabe
incapacitar a los menores de edad cuando concurran en ellos una causa que lo justifique y es predecible que dicha causa persistirá
después que estos alcancen la mayoría de edad. Se ha discutido si son estados civiles —sabida su repercusión en la capacidad de obrar
— la ausencia declarada de forma legal, el concurso de acreedores, la suspensión de pagos y la quiebra. No debe serlo el sexo, sabido el
principio constitucional de no discriminación por este motivo. Son títulos de legitimación del estado civil la inscripción en el Registro del
mismo nombre y la posesión de estado.

EMANCIPACIÓN Y MAYORIA DE EDAD.

Alcanzarla significa, siempre que la persona no padezca una enfermedad o deficiencia psíquica que le impida gobernar sus actos por sí
misma, la adquisición de la plena capacidad de obrar, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que la persona al conseguirla ejercite por sí
misma sus derechos y obligaciones. A partir de la mayoría de edad, se puede comprar y vender, donar, arrendar, prestar, tomar dinero a
préstamo; contratar, en definitiva. Se le pueden, por idénticas razones, exigir responsabilidades en el cumplimiento de los compromisos
que surgen en tales contratos, así como por los actos lesivos no contractuales que realice. En el aspecto político, puede votar en
elecciones y ser elegido para desempeñar un cargo público. Se puede decir que, mientras no exista una norma excepcional, la persona
mayor de edad puede hacer todo aquello que resulta cotidiano en derecho.

Puede sin embargo suceder que la ley exija una edad superior a la general para realizar un acto concreto: por ejemplo, que la mayoría de
edad se fije en los 18 años cumplidos, pero que para adoptar un hijo se precisen 30; puede ocurrir, por el contrario, que se permita al
todavía menor de edad llevar a cabo un tipo de acto concreto, como hacer testamento.

En no pocas legislaciones se considera el cumplimiento de la mayoría de edad como causa de emancipación de la persona. Pero debe
distinguirse entre la emancipación en general, que supone la posibilidad de que esa persona se valga por sí misma para todo lo que le
concierne, con la consiguiente extinción de la patria potestad de los padres (o, en su caso, de la tutela), y la emancipación en el sentido
estricto del término, que está pensada para quienes, siendo menores pero superando una edad determinada, obtienen la emancipación
por concesión de los padres o por decisión judicial. Sucede así que el menor emancipado será considerado mayor para casi todos los
actos de la vida civil, pero seguirá requiriendo de la asistencia de sus padres para la realización de actos que puedan entrañar algún
riesgo patrimonial, hasta que no llegue a la mayoría de edad.

REGISTRO CIVIL

También llamado Registro Civil del Estado —en cuanto organismo administrativo—, centro u oficina en cuyos libros se harán constar los
actos o hechos concernientes al estado civil de los ciudadanos; atendiendo a su finalidad, es un instrumento concebido para constancia
oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas. En España es una expresión abreviada, puesto que su nombre histórico
es Registro de los Estados Civiles.

En el Registro se inscribe el nacimiento, la filiación, el nombre y los apellidos, las emancipaciones y habilitaciones de edad, las
modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos;
las declaraciones de ausencia y fallecimiento, la vecindad y nacionalidad; la patria potestad, tutela y demás representaciones legales, el
matrimonio.

Es posible que el Registro Civil, como unidad, se encuentre integrado por los registros municipales, los registros consulares —que
funcionan en el extranjero— y el Registro central, en el que se inscribirán los hechos para cuya inscripción no sean competentes los otros
registros, y aquellos que no puedan inscribirse, por concurrir circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento del centro
registral correspondiente.

El Registro es público para quien tenga interés en conocer los asientos, interés que en principio se presume en quien lo consulta. La
publicidad se realiza por manifestación y examen de los libros, previa la autorización pertinente o por certificación.

CUESTIONARIO DE AUTO EVALUACIÓN.


 ¿Cuál es el concepto jurídico de persona?

Los sujetos de derecho o personas jurídicas (físicas) son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos,
deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho.

 ¿Qué se entiende por personas jurídicas?

El ente capaz de derechos y obligaciones. Es decir, el sujeto (morales) que puede ser susceptible de tener facultades y deberes,
de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el ente capacitado por el derecho para actuar
jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones.

 ¿Cuál es la diferencia entre persona y personalidad jurídica?

Se distinguen las personas físicas de las morales, de tal manera que existe la persona jurídica individual y las personas jurídicas
colectivas. El hombre es la persona física y los entes creados por el derecho son las personas morales llamadas personas
jurídicas colectivas.

 ¿Qué se entiende por capacidad de goce y capacidad de ejercicio?

La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, toda persona por el hecho de serlo tiene siempre
capacidad de goce. Puede haber una capacidad total o parcial. Pero por el hecho de ser persona el sujeto, tendrá capacidad total
o por lo menos parcial.

La capacidad de ejercicio consiste en la aptitud que tiene el sujeto para hacer valer directamente sus derechos, o cumplir sus
obligaciones, para celebrar actos jurídicos o comparecer en juicio como actor o demandado, por su propio derecho. La
capacidad de ejercicio supone la de goce, Si no hay capacidad de goce no puede haber capacidad de ejercicio relativamente a
los derechos y obligaciones; en donde no existe la capacidad de goce menos puede ejercerse un derecho, porque la ley lo
impide.

 ¿Qué personas carecen de capacidad de ejercicio?

Los menores de edad, los privados de inteligencia por idiotismo o imbecilidad y aquellos que padecen perturbaciones en sus
facultades mentales por locura, embriaguez consuetudinaria o uso continuo de drogas enervantes, también los sordomudos que
no sepan leer ni escribir.

 ¿Cuáles son los atributos de la personalidad?

Atributos de las personas físicas: l.- Capacidad. 2.- Estado Civil. 3.- Patrimonio.

4-Nombre. 5.- Domicilio. 6.- Nacionalidad.

Atributos de las personas morales: l.- Capacidad. 2.- Patrimonio. 3.- Denominación o Razón Social. 4.- Domicilio. 5.-
Nacionalidad.

Es una manifestación, una proyección del ser en el mundo objetivo, atribuye al sujeto de la relación jurídica para establecer la
medida de sus aptitudes en acción, la persona participa en las relaciones jurídicas creándolas o extinguiéndolas, suprimiendo
esas relaciones jurídicas o sufriendo las consecuencias de una violación a las normas y deberes jurídicos, significa que el sujeto
puede actuar en el campo del derecho. Es una posibilidad abstracta, para actuar como sujeto activo o pasivo, en la infinita gama
de relaciones jurídicas que puedan presentarse.

 ¿Quiénes son personas físicas?

persona física, considerándose éstos a los obreros, , empleados públicos y privados, los profesionales, los artesanos, los
artistas, los deportistas los inversionistas, los miembros de una asociación o sociedad civil, etc., . La capacidad jurídica de la
persona física se adquiere con su nacimiento y se pierde por muerte, pero desde el momento en que es concebido un individuo,
entra bajo la protección de la Ley, la cual marca ciertas restricciones a esta personalidad jurídica como es la minoría de edad, el
estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por ella, sin embargo las personas incapaces pueden ejercitar sus
derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes, cuando se ha llegado a la mayoría de edad tiene la facultad
de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que la ley marque.

 ¿Qué afirma la teoría de la voluntad colectiva?


Señala que aparte de la voluntad individual de los socios, existe una voluntad colectiva distinta a las voluntades individuales de los sujetos
que forman la agrupación. Esta teoría sostenida por Von Gierke, afirma que la persona colectiva es real, en virtud de la organización
destinada a alcanzar fines superiores a los intereses de los miembros de la corporación. Es un organismo social no biológico. Omite esta
teoría explicar porque razón la constitución de los órganos de una sociedad tienen la virtud de crear una persona moral.

 ¿De qué habla el principio de la personalidad de la Nación?

Dice que ésta adquiere personalidad jurídica tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Interno, cuando se ha constituido
como estado independiente y soberano y se encuentra políticamente organizada cualquiera que sea su forma de gobierno.

 ¿Qué dice la teoría de la ficción de la persona en el derecho?

Considera a la persona moral como una ficción.

Sus autores: Savigny, Puchta, Lauren y Esmein afirman que solo son personas los seres dotados de voluntad; la persona donde
no existe, a fin de hacerla capaz de tener un patrimonio y ser sujeto de derechos y obligaciones.

Esta teoría no explica por qué solo las personas que tienen voluntad pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, además de
que es falso que la voluntad sea la esencia de la persona.

 ¿De qué habla la Teoría del patrimonio de afectación?

Esta teoría sostiene que en la persona moral, existen bienes afectos a un fin y distingue dos especies de patrimonios: los patrimonios de
personas y los patrimonios de destino o impersonales: Estos últimos son las personas morales, cuya esencia está constituida por un
conjunto de bienes afectos a una finalidad. La objeción fundamental que se hace a esta teoría, consiste en que no es posible la existencia
de derechos sin que haya un sujeto tutelar. Por otra parte, los patrimonios de las personas físicas también pueden estar afectos a la
realización de diversos fines y nadie ha negado la existencia de la persona física.

 ¿Cuál es la definición de personalidad colectiva según Ruggiero?

Como toda unidad orgánica, representante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes, a la que para la
consecución de un fin social durable y permanente, se reconoce por el estado de capacidad de derechos patrimoniales.

 ¿Cuál es el concepto jurídico del nombre?

Es el atributo de la personalidad que la señala, individualizándola: se forma por un conjunto de palabras o vocablos que debidamente
combinados particularizan a la persona física o moral.

 ¿Cuáles son los elementos del nombre de la persona física?

El nombre propio (nombre de pila) y el nombre patronímico (apellido paterno y materno). La unión de todos ellos, constituye en su conjunto
el nombre de la persona, que al particular le permite atribuirle relaciones jurídicas.

 ¿Cuál es la función del nombre?

La de constituir un signo de identidad de la persona, además de servir como índice de su estado de familia. El índice del estado familiar
porque el apellido indica pertenencia a una determinada familia. Sólo en el caso de los expósitos e hijos de padres desconocidos, no
cumple esta función, también indica el estado civil de la mujer casada.

 ¿Cuál es la naturaleza del nombre de la persona física?

Un derecho subjetivo de ejercicio obligatorio, que reúne las siguientes características: Es absoluto; no es valuable en dinero; es
imprescriptible; es intransmisible por voluntad titular, solo se adquiere en forma derivada o por el matrimonio; es expresión d afiliación y
por lo tanto, signo de adscripción a un determinado grupo familiar; impone a quien lo lleva la obligación de ostentar su personalidad bajo el
nombre que consta en el acta del Registro Civil; es inmutable; y tiene como fuente principal de su regulación jurídica, la costumbre.

 ¿Cómo se adquiere el nombre?

El nombre patronímico se adquiere por efecto de la filiación consanguínea, de la filiación adoptiva, del matrimonio, de una sentencia
judicial o de una decisión administrativa.

 ¿Cómo se forma el nombre de la mujer casada?


La mujer casada añade a su nombre el apellido del marido para indicar su estado civil, lo cual constituye una costumbre jurídica.

 ¿Qué es el seudónimo?

Es un nombre supuesto que usan algunas personas, particularmente en el medio artístico y literario, teniendo como objeto obtener que se
identifique la personalidad artística de una persona.

 ¿Es legítimo el uso de seudónimo?

Si

 ¿Qué función desempeña el nombre de la persona moral?

Cumple las funciones de identificación y generalmente tiene un contenido de carácter patrimonial, por lo que puede ser objeto de
comercio. Este contenido económico, se pone de manifiesto porque el nombre de la empresa es un signo distintivo, protegido por la Ley
de la Propiedad Industrial, que identifica a una clientela determinada a la vez que individualiza a la sociedad comerciante.

 ¿Cuál es el concepto de domicilio?

En términos amplios, el domicilio es el lugar de residencia de una persona, el lugar donde tiene su casa. Jurídicamente hablando, el
domicilio es el lugar en donde una persona física reside habitualmente con el propósito de radicarse en él.

 ¿Cuáles son los elementos del domicilio?

Consta de dos elementos: el elemento objetivo que consiste en el hecho de la residencia en un lugar. Y el subjetivo, que es el propósito de
esa persona, de radicar en el lugar de su residencia. A falta de estos dos elementos, el Código Civil para el Distrito Federal declara que el
domicilio de una persona es el lugar donde tenga el principal asiento de sus negocios y a falta de esos datos, domicilio será donde se
encuentre esa persona.

 ¿Qué diferencia existe entre domicilio y residencia?

El domicilio es la población que implica o comprende la casa habitación de la persona. La residencia es la especificación de la casa en
donde vive una persona

 ¿Cuál es el domicilio real?

Es el de radicación de una persona con el propósito de establecerse en él.

 ¿Qué se entiende por domicilio legal?

Es aquel que la Ley asigna a determinadas personas para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus derechos, aunque de
hecho no se esté presente, los menores de edad, los empleados públicos, los sentenciados, etc.

27) ¿Cuál es la importancia del domicilio de origen?

Determinar la nacionalidad de la persona, toda vez que el domicilio de origen es el lugar en donde se nace.

28) ¿Cuándo se dice que la persona esta ausente jurídicamente?

Cuando a desaparecido de su domicilio, sin que haya dejado quien lo represente y sobre la cual existe un estado de incertidumbre, porque
no se sabe si vive o a muerto.

Se tomarán medidas provisionales a petición de parte y el juez procederá a nombrar un representante o depositario de sus bienes o para
quien ejerza la patria potestad en caso de los hijos nombrando un tutor, se dará un plazo de 3 a 6 meses para que se presente o bien lo
haga un representante que tendrá las facultades de administrador, durante el término de dos años se publicarán edictos según lo marca la
Ley y en caso de no haber respuesta se declarará la ausencia.

29) ¿Cuáles son los efectos de la declaración de ausencia?

Las personas que tengan derechos sobre los bienes del ausente, pueden ejercerlos provisionalmente mediante garantías que
ofrezcan.
Se procederá a la apertura del testamento público y ológrafo en presencia del representante, con citación de los que
promovieron la declaración de ausencia y con las solemnidades prescritas para los testamentos.

Los herederos testamentarios o los legítimos, serán puestos en posesión provisional de los bienes, mediante el otorgamiento de
fianza para asegurar su administración.

La declaración de ausencia interrumpe la sociedad conyugal, a menos que las capitulaciones matrimoniales hayan expresado
otra cosa.

Si el ausente se presentara o se probara su existencia, recobrará sus bienes y los poseedores provisionales harán suyos los
frutos industriales y la mitad de los frutos civiles y naturales.

 ¿Qué se entiende por estado de las personas?

Es la posición que tiene una persona en el seno de la comunidad social, en la familia, en la nación. El estado se determina en función del
grupo o de los grupos sociales a los que una persona pertenece.

Es la posición que ocupa cada persona en relación con la familia (estado civil) y con la nación (estado político). Una vez que se han
delineado estos contornos, se podrá conocer cuales son los derechos y las obligaciones, los deberes y las facultades que corresponden a
cada uno según sea pariente, cónyuge, sea nacional o extranjero.

 ¿Cuáles son las características que presenta el estado de las personas?

Es indivisible, porque por una parte, cada persona no tiene sino un estado civil y un solo estado político que por lo tanto, todo
estado excluye otro contrario a él, respecto de una misma persona. Se es nacional o extranjero, ciudadano o no ciudadano,
pariente o extraño.

Es intransmisible: significa que no se puede transmitir por un acto de voluntad a otra persona y de este carácter deriva que el
estado, no pueda ser objeto de compromiso ni pueda ser cedido de alguna manera. De esta característica deriva la consecuencia
de que el estado es un bien no patrimonial pues no es valuable en dinero.

Es imprescriptible: significa que no se adquiere, ni el derecho a él desaparece, con el transcurso del tiempo. No se pierde, ni se
gana porque una persona ostente o deje de ostentar un estado por largo que se suponga.

 ¿Cómo se prueba el estado civil?

Se prueba de acuerdo a los medios establecidos en el Artículo 39 del Código Civil para el Distrito Federal que a la letra dice: “ El
estado civil se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es
admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la Ley”

Los únicos medios probatorios del estado civil son: Actas del Registro Civil, cuando estos registros se han destruido,
desaparecido o no son legibles, existen medios supletorios: la prueba de filiación de la persona y la posesión de estado.

La filiación puede demostrase por cualquier medio de prueba que la ley autorice; documentos y aún por medio de testigos.

 ¿Qué es la posesión de estado?

La posesión de estado se da cuando una persona se ostenta públicamente de una manera constante, gozando de un determinado estado
civil. Esta situación de hecho, es el reconocimiento más eficaz dentro del grupo familiar de que, es efectivamente esa persona tiene el
estado con que se ostenta.

 ¿Qué se entiende por nomen?

El nombre, si el hijo ha llevado el nombre de su padre con anuencia de éste.

 ¿Qué es el tractatus?

El trato, si el presunto padre se conduce con él como si fuera su hijo.

 ¿Qué es la fama?

La fama, si la persona de que se trata, ha sido reconocida constantemente como hijo de determinada persona, tanto en el seno
de la familia, como en el grupo social.
 ¿Qué es el estado político?

El estado de nacionalidad y el de ciudadanía. La persona física o moral es sujeto de relaciones jurídicas de orden político: derechos,
prerrogativas, deberes y obligaciones que se establecen entre la nación y sus súbditos. Este conjunto de relaciones crean una
determinada situación frente al Estado a que pertenece dicha persona y se llama nacionalidad.

 ¿Quiénes son mexicanos por nacimiento?

Los que nazcan en Territorio de la República Mexicana, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;

Los que nazcan en el, extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano o de madre mexicana;

Los que nazcan a bordo de embarcaciones mexicanas sean de guerra o mercantes-

 ¿Cómo se determina la nacionalidad mexicana de las personas morales?

Las que se constituyen de acuerdo a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal.

 ¿Qué se entiende por incapacidad?

Incapacidad de las personas es cuando requieren para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones, de un representante legal
como las personas que ejercen la patria potestad o el tutor ya que carecen de capacidad de ejercicio.

 ¿Qué personas son incapaces?

Los menores de edad.

 ¿Qué personas son incapacitadas legalmente?

Las causas que impiden gozar de la capacidad de ejercicio se señalan en el Artículo 647 del Código Civil para el Distrito federal que
señala: Tienen incapacidad natural y legal:

Los menores de edad, los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aún cuando tengan intervalos
lúcidos. Los sordomudos que no saben leer ni escribir. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de
drogas o enervantes.

 ¿Qué personas sufren incapacidad natural?

Los menores de edad, los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aún cuando tengan
intervalos lúcidos. Los sordomudos que no saben leer ni escribir. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen
uso inmoderado de drogas o enervantes.

Esta incapacidad debe ser probada ante el juez de lo familiar, quien en una sentencia declara que la persona mayor de edad, se
encuentra en estado de interdicción.

 ¿Quiénes son los representantes legales de los menores de edad no emancipados?

Las personas que ejercen la Patria Potestad o el tutor.

 ¿En qué sentido la emancipación produce una incapacidad restringida?

El menor de edad que contrae matrimonio, se emancipa de la patria potestad. La emancipación sin embargo le atribuye una capacidad
menos extensa que la que corresponde al mayor de edad. El Código Civil, para el Distrito federal establece las restricciones a la
capacidad del menor de edad emancipado. Hacer cesar la patria potestad y tutela. Confiere al menor de edad emancipado, capacidad
restringida para la enajenación de los bienes, requiere autorización judicial para la disposición o gravamen de bienes raíces. Le confiere
plena capacidad para administrarlos. Dispone libremente de su persona. La emancipación no atribuye capacidad procesal.

 ¿En qué casos necesita de un tutor especial?

Necesita un tutor especial para intervenir en un juicio.

 ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad?


A los 18 años

 ¿Qué efectos produce la mayoría de edad?

El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes, adquiere plena capacidad de ejercicio y por lo tanto, puede hacer
valer por sí mismo sus derechos y cumplir sus obligaciones. Así, la mayoría de edad establece plena madurez de juicio debe ser
interpretado rectamente, en el sentido de que el mayor de edad, tiene la capacidad de ejercicio en tanto no le afecten ninguna de las
causas que le impiden gozar de ella.

 ¿Qué es el Registro Civil?

En una institución de interés público que tiene por objeto hacer constar todos los actos relacionados con el estado civil de las personas,
mediante la intervención de funcionarios dotados de la fe pública. (El Oficial del Registro Civil)

 ¿Cómo se prueba el estado civil de las personas?

Con las actas del estado civil, que son documentos auténticos destinados a proporcionar una prueba cierta. En cada una de las oficinas
del Registro Civil se levantarán y extenderán las actas relativas al nacimiento, reconocimiento, divorcio administrativo y muerte de los
mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las delegaciones del Distrito Federal, y en cada uno de los Estados, así como la
inscripción de ejecutorias que declaren ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la
capacidad legal para administrar bienes.

 ¿Cómo se prueba el estado civil en caso de pérdida de documentos o extravío?

En este caso el estado civil podrá comprobarse por medio de instrumentos o testigos; pero si existe una de las formas, aunque se hubiere
inutilizado o desprendido las otras dos, la prueba del acta deberá tomarse de la forma que subsiste sin admitirse otra probanza.

 ¿Quiénes son las partes declarantes y testigos en las actas del Registro Civil?

El Oficial del Registro Civil, las partes que son las personas de cuyo estado se trata, los testigos que hacen constar la veracidad del hecho
o hechos mencionados en el instrumento y los declarantes cuya información es necesaria para ciertos actos como el nacimiento y la
defunción.

 ¿Cuál es el contenido de las actas de nacimiento?

Se extenderán ante dos testigos y deberán contener el lugar, el día y la hora del nacimiento, el sexo del presentado y el nombre y
el apellido que se le ponga y en ella se insertará si el niño ha sido presentado vivo o muerto.

Se tomará la impresión digital del presentado. Si se trata de hijo de padres desconocidos, se le pondrá nombre y apellido por el
Oficial del Registro Civil haciendo constar dicha circunstancia en el acta. Si es hijo de matrimonio, se asentarán los nombres de
los padres, de sus domicilios y los de los abuelos y las personas que asistieron a la presentación. No podrá asentarse el nombre
del padre, si se trata de un hijo nacido fuera de matrimonio, a menos que +este lo haya presentado por sí o por medio de
apoderado especial, y así lo pida al Oficial del Registro Civil. No así el nombre de la madre que debe asentarse, porque tiene la
obligación de que su nombre figure en el acta.

 ¿Cuál es el contenido de las actas de adopción?

Dictada la autorización judicial que autorice la adopción, el juez en turno dentro del término de ocho días, remitirá copia certificada de las
diligencias al Oficial del Registro Civil que corresponda, a fin de que con la comparecencia del adoptante se levante el acta
correspondiente.

 ¿Qué contienen las actas de defunción?

Deberán expresar nombre, apellido, ocupación y domicilio que tuvo el difunto, estado civil de éste y si era casado o viudo, el nombre y
apellido del cónyuge, los nombres y apellidos, domicilio, ocupación de los testigos y si fueran parientes el grado en que lo eran, el nombre
de los padres del difunto si se supieren, la clase de enfermedad que determinó su muerte y especialmente el lugar donde se sepulta el
cadáver, la hora de la muerte si se supiera y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta.

 ¿En qué casos procede la rectificación de las actas del Registro Civil?

Solo puede tener lugar en virtud de sentencia pronunciada por un juez competente, salvo reconocimiento voluntario que haga el
padre respecto al hijo.
La rectificación tiene lugar: por falsedad cuando se alegue que el derecho registrado no pasó y por enmienda, cuando se solicite
variar algún nombre o circunstancia que sea esencial o accidental..

Además de la rectificación o modificación del, acta, el Artículo 135 del Código Civil, admite la posibilidad de hacer aclaraciones a
la misma para corregir errores mecanográficos, ortográficos o de otra naturaleza siempre que no afecten los datos esenciales
del acta. La aclaración se tramita ante la oficina central del Registro Civil.

SINTESIS: PATRIA POTESTAD Y TUTELA CON SU EVALUACION

Se llama Patria Potestad a la relación paternofilial que tiene por núcleo el deber de los padres de criar y educar a sus hijos. La potestad
sobre los hijos era, en el Derecho Romano, un poder absoluto del padre creado en beneficio de la familia, no de los hijos. Hoy, por el
contrario, es un rasgo constitutivo esencial de la patria potestad su carácter altruista. La patria potestad se ejercerá en beneficio de los
hijos, de acuerdo con su personalidad.

Corresponde la patria potestad por igual a los progenitores, y esto implica que, viviendo juntos, las decisiones concernientes a los hijos no
emancipados habrán de ser adoptadas de común acuerdo.

En caso de desacuerdo, cualquiera de ellos podrá acudir al juez, quien atribuirá a uno solo la facultad de decidir. Si se mantienen los
desacuerdos, podrá atribuir la potestad a uno o repartir entre ellos sus funciones. Si los padres se hallan separados, se ejercerá por aquél
que conviva con el hijo, con la participación del otro que fije el juez.

La patria potestad la reciben los padres en el momento de nacer el hijo; si éste es extramatrimonial, en cuanto lo reconocen.

DE LOS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD Y SUS EFECTOS

Dentro del parentesco se originan las relaciones específicas que impone la patria potestad entre padres e hijos o, en su caso, entre
abuelos y nietos. Por consiguiente, se destacan aquí sujetos especiales del derecho familiar que deben diferenciarse de los parientes en
general, pues los derechos y obligaciones que se originan por la patria potestad, entre esa clase de sujetos, no son los mismos que de
una manera general determina el parentesco.

En este aspecto deben los padres velar por sus hijos, cuidarlos en forma correspondiente a su edad y circunstancias; tenerlos en su
compañía y prodigarles un trato afectuoso; alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, o sea, física, moral e intelectual,
en la medida de sus posibilidades. Están facultados para corregirlos de un modo razonable y con moderación; en correspondencia, éstos
deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo potestad, y respetarles siempre.

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LOS HIJOS, Y SU USUFRUCTO.

En los asuntos personales y patrimoniales, el hijo no emancipado no puede actuar por sí y en lugar suyo actúa su padre o madre, que lo
representan. No pueden representar los padres al hijo cuando exista conflicto de intereses con él; en estos casos se nombrará al hijo un
defensor judicial.

Con relación a la titularidad de los bienes del menor corresponde al padre o al abuelo y en caso de ser necesaria una decisión de
trascendencia, la misma no se podrá hacer sin el consentimiento de la madre o de la abuela.

Asimismo, se da facultad que en caso de malos manejos en los bienes del menor, por quien ejerce la patria potestad actué el Juez de
Primera Instancia aludiendo de igual manera las situaciones por las que la institución llega a su fin o se suspende.

El usufructo es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni
sustancia.. El usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro, y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas; porque es un
derecho sobre un cuerpo, y si el cuerpo se destruye, queda necesariamente destruido el derecho.

Los padres deben administrar los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios. En casi todos los países ha
desaparecido el usufructo, que es el producto de los bienes que se administran, pero dado que los que ejercen la patria potestad son los
obligados a proporcionar todo lo necesario para el bienestar del tutorado, puede disponer del usufructo para cumplir con estos deberes y
de esta forma contribuir al levantamiento de las cargas familiares cuando sea preciso. El Código Civil establece la normatividad respectiva
y también en los casos en que el tutor decida renunciar al producto de los bienes administrados, lo cual se hará siempre por escrito.

EXCUSAS PARA NO EJERCER LA PATRIA POTESTAD, CAUSAS DE PERDIDA, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN.

El Código Civil contempla esta situación y en su Artículo 448 manifiesta que la patria potestad no es renunciable pero que aquellos a
quienes corresponde ejercerla pueden renunciar a ella.

La ley sobre relaciones familiares, a través de doce fracciones en su artículo 340, hace el señalamiento de las personas que inclusive
contra su voluntad, están impedidas para ejercer la tutela y que, en suma no presentan garantía para el menor sobre quien recaería esta
institución. Advierte la ley, que quien fuera nombrado tutor testamentario y se excuse, se entenderá que también renuncia a todo derecho
que hubiera dejado el testador y es la misma situación en cualquier tipo de tutela si quien debe ejercerla no lo hace. En este caso la
persona mayor de 70 años y el mal estado de salud de la persona son las causales para la renuncia de la patria potestad.

La patria potestad sobre el menor se pierde por las siguientes causas: incumplimiento de obligaciones o deberes inherentes a ella, como
consecuencia de una condena penal, por separación, disolución o nulidad del matrimonio, por costumbres depravadas de los padres,
malos tratos o abandono. También puede suspenderse, por incapacidad declarada judicialmente, por ausencia declarada en forma o por
sentencia condenatoria que imponga la suspensión como pena.

La patria potestad se extingue: con la muerte de quien la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga, con la emancipación derivada
del matrimonio y por la mayoría de edad del hijo.

CONCEPTO DE LA INTITUCIÓN DE LA TUTELA, Y SUS ANTECEDENTES HISTORICOS.

El fin fundamental de la tutela es la protección del incapaz, institución subsidiaria de la patria potestad, diferenciándose de ésta
fundamentalmente en que la patria potestad deriva del vínculo natural del afecto de los padres hacia sus hijos, en tanto que la tutela ha
sido creada y se organiza exclusivamente sobre la base del Derecho positivo.

Es la tutela una manera de protección social a los débiles, y un medio de defensa de las menores y de los demás individuos incapaces, no
sujetos a la autoridad paterna, o que están abandonados o son maltratados. La razón fundamental de la tutela es un deber de piedad, que
tiene su origen en la debilidad e imperfección del ser humano.

Encontramos sus orígenes en el Derecho Romano en donde se establecía que los niños menores de doce años y los que aunque ya
hubieran alcanzado ésta edad padecían limitaciones físicas ,lla tutela se encomendaba al más próximo familiar varón del menor para que
pudiera proteger su patrimonio, esta reglamentación tenía un carácter básicamente económico en sus inicios y posteriormente la tutela
llega a ser un deber público con aspectos jurídicos reglamentados; fue tan importante que Servio la definió como la fuerza y el poder en
una cabeza libre, dada y permitida por el Derecho Civil, también se refiere a los tutores erigiéndolos como protectores y custodios.

CLASES DE TUTELA Y LOS QUE ESTAN SOMETIDOS A ELLA

En la actualidad se clasifican en el Derecho Moderno la tutela en tres categorías.

1.- La Tutela de Autoridad.- Se basa en la idea de que la protección al incapacitado es una función propia de la autoridad soberana y por
consiguiente, no susceptible de quedar abandonada a la autonomía de organismos más o menos privados.

2.- La Tutela de Familia.- Tiene su origen en el Código de Napoleón y posee las características siguientes:

a).- Todo el mecanismo y funcionamiento de la tutela está en manos del Consejo de Familia que posee la autoridad suprema en la
materia.

b).- Los órganos de información no existen o son innecesarios para la tutela.

3.- La Tutela Mixta.- Se caracteriza porque la tutela, no obstante ser familia, se ejerce bajo la inspección y vigilancia del Ministerio Público
y los actos realizados por el Consejo de Familia requieren la autorización judicial.

La tutela puede ser testamentaria, legítima o dativa.

La tutela testamentaria es la que se confiere en testamento, y tiene lugar cuando el ascendiente que sobreviva, de los dos que en cada
grado deben ejercer la patria potestad, aunque fuera menor, nombra tutor en su testamento a aquella sobre quienes la ejerza, incluyendo
al hijo póstumo, excluyendo del ejercicio de la patria potestad a los ascendientes de ulterior grado.

La tutela legítima tiene lugar cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor testamentario, y cuando deba nombrarse tutor en caso
de divorcio. Llamando la Ley al ejercicio de la tutela a determinadas personas para que representen al incapaz, considerándose dos
clases de tutela. La de los menores que es desempeñada por los hermanos prefiriéndose a los que sean por ambas líneas y a falta de
estos a los demás colaterales dentro del cuarto grado, y en caso de haber varios parientes del mismo grado la ley elegirá al más apto para
el cargo pero si el menor ya cumplió dieciséis años el deberá elegir. Tratándose de abandonados o incapacitados la ley los coloca bajo la
tutela de la persona que los haya acogido, o directores de hospicios y demás casos de beneficencia que los

reciban.

La tutela Dativa.- Tiene lugar cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien corresponda desempeñar la tutela legítima y cuando el
tutor testamentario sea impedido para ejercerla temporalmente y no existan hermanos o colaterales dentro del cuarto grado inclusive.

DE LOS QUE EJERCEN LA TUTELA, OBLIGACIONES DEL TUTOR, SUS FACULTADES, ACTOS PROHIBIDOS Y PERMITIDOS.
TUTOR: La ley exige que el tutor antes de nombrarle el cargo, preste caución que garantice su administración que consistirá en hipoteca y
fianza. Esta segunda no se admitirá si el tutor no tiene suficientes bienes para constituir la primera, señalando que tutores están exentos
de prestar caución.

Son señalados los derechos y obligaciones al cargo, tales como el respeto que el menor debe guardar al tutor, como la responsabilidad
de éste, de hacer inventario de los bienes del tutelado y la administración de los mismos en beneficio del menor, realizándose cualquier
gasto extraordinario deberá hacerse sólo con la autorización del Juez lo mismo que cualquier transacción que exceda de quinientos pesos.

El tutor esta obligado a rendir al Juez, un estado de cuenta detallado de su administración de manera anual en general de todas las
operaciones acompañado de un balance del estado de los bienes, al fallecer el tutor la obligación recaerá en sus herederos.

CURADOR.- A excepción de la tutela donde no hay que administrar bienes o tutela interina, en todos los demás casos de tutela legítima,
testamentaria o dativa, la ley ordena que se le nombre al menor un curador quien su actividad se centrará a supervisar la conducta del
tutor, defendiendo los derechos del incapaz, en juicio o fuera de él, siendo el curador responsable de los perjuicios que su negligencia u
omisión causen en la persona o bienes del menor para los curadores regiría los mismos impedimentos y excusas de los tutores.

El curador tiene derecho a excusares por las mismas razones que tienen los tutores, tiene derecho a ser relevado de su cargo a los 10
años, a ser remunerado por sus servicios, a la reintegración de gastos erogados y se da por terminada su encomienda por las mismas
razones por las que termina la tutela.

ACTOS PROHIBIDOS PARA EL TUTOR ;

No podrá dar fianza a nombre del pupilo.

Comprar o arrendar bienes del pupilo hacer contratos respecto de ellos para sí o sus familiares, si lo hiciera será removido.

Aceptar sesiones ya sea a título gratuito u onerosos, la acción de algún derecho o crédito en contra del incapacitado y sólo puede adquirir
esos bienes por herencia.

El tutor no puede donar a nombre del incapacitado y aquí queda comprendido las donaciones antenupciales.

ACTOS PERMITIDOS PARA EL TUTOR:

Contraer Matrimonio con el pupilo, el tutor podrá contraer matrimonio siempre y cuando haya rendido cuentas y lo autorice la autoridad
administrativa, la ley señala que dicha autorización la realizará el Presidente Municipal, pero en el Distrito Federal lo tendrán que hacer los
Delegados.

El tutor puede enajenar o gravar bienes inmuebles sus derechos anexos y sus muebles preciosos, con autorización judicial y por causa de
absoluta necesidad o evidente utilidad del pupilo cuando se llegue éste supuesto el curador también otorgará su consentimiento.

Para fijar la cantidad de numerario para gastos de administración se realizará en el primer mes en que empiece su cargo.

Podrá nombrar árbitro, con autorización judicial.

Dar en arrendamiento los bienes del incapacitado por más de cinco años.

Podrá recibir dinero prestado a nombre del incapacitado ya sea que se constituya o no en hipoteca en el contrato.

CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA TUTELA EN CUANTO AL MENOR O INCAPACITADO.

Mayoría de edad. Siempre y cuando no padezca ninguna incapacidad de las que marca la ley.

Muerte del Incapacitado o menor. En este caso ya no existe la razón e la tutela.

Reintegración a la Patria Potestad. Cuando los padres superan el motivo por el que la perdieron.

Por adopción. Cuando es adoptado el menor, es el tutor el encargado de dar el consentimiento

Emancipación. No se extingue la tutela por completo aun cuando contraiga nupcias, se emancipa pero el tutor tendrá que actuar en los
asuntos de negocios judiciales.

Desaparición de la causa de incapacidad. Cuando el ,incapaz es mayor de edad pero se recupera de su incapacidad.
CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA TUTELA EN CUANTO AL TUTOR.

Muerte del tutor. El Código Civil prevé este caso y sus herederos o ejecutores testamentarios están obligados a dar aviso al juez quien
proveerá al incapacitado o menor del tutor que corresponda, por lo anterior nos damos cuenta que se extingue automáticamente la tutela
ya que tampoco es un cargo hereditario.

Remoción del tutor: Se dará por alguna causa enumerada en el Artículo 503 del Código Civil que menciona a las personas inhábiles ya
sea porque la causa sobrevenga o se averigüen.

AUTOEVALUACIÓN

 Mencione el concepto de patria potestad de la maestra Sara Montero Duhalt

La define como la institución derivada de la filiación, que consiste en el conjunto de facultades y obligaciones que la ley otorga e
impone a los ascendentes con respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores de edad.

 ¿Cómo define Justiniano a la patria potestad en el Derecho Romano?

Que la potestad ejercida sobre los hijos es propia de los ciudadanos romanos, es decir el hijo que nace de ti y de tu esposa, tu
nieto o nieta, también tu bisnieto o bisnieta y así los demás, más los que no nacieran de tu hija no se haya bajo tu patria potestad
sino bajo la de su padre.

 ¿Cuál es el nombre del emperador que otorga el Derecho a Emancipar?

Constantino

 ¿En qué consiste el peculio é consiste el peculio cuasi castrense?

Fue reconocido por Constantino y derivaba de los servicios que hubiese prestado como funcionario en el palacio imperial o bien
por profesiones o por desempeñar el cargo de clérigo y de la misma forma que el peculio castrense el hijo tiene las mismas
facultades para disponer de él.

 ¿Cuál es el peculio adventicio?

Son los bienes que recibía el hijo por herencia de la madr4e, así como de los abuelos maternos, la propiedad de dichos bienes
pertenecía al hijo pero la administración y beneficios pertenecía al padre, y él no estaba obligado a otorgar alguna garantía ni
mucho menos rendir cuentas, este peculio fue reconocido en los imperios de Adriano y Constantino.

 ¿Quiénes pueden ejercer la patria potestad?

La Patria Potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad, tanto por el padre como por la madre cuando son nacidos dentro
del matrimonio9 o bien cuando hubiera nacido fuera de matrimonio y se reconozca al hijo y vivan juntos los padres. En caso de
que no hubiese padres será ejercida por el abuelo y abuela paternos o en caso de que no los hubiera por los abuelos maternos.
En caso de ser hijo adoptivo, solo se ejercerá por los padres adoptivos, es decir, no entrarán los supuestos anteriores referentes
al ejercicio de la patria potestad por parte de los abuelos. Si el hijo es reconocido solo por uno de los padres será este quien
ejerza la patria potestad o bien si los padres viven separados se ejercerá por el que conviva con el hijo.

 ¿En qué consiste el derecho de corregir a los hijos?

Los padres tienen el deber de dar a los hijos una educación esmerada y llevarlos por el buen camino para la mejor convivencia
tanto en el hogar para con la sociedad, de tal forma que para lograrlo deban ejecutar actos correctivos en razón de la misma
educación, por lo que puede llevar a cabo castigos ligeros que en muchos de los casos suelen ser corporales, estando esto
dentro del derecho de corrección, ahora bien aunque en el pasado era permitido el castigo corporal severo que se contemplaba
en el artículo 294, llegando incluso al caso de lesiones, una vez derogado éste, se emitió en el artículo 295 la salvedad de que los
padres que infringieran lesiones a los hijos podrían ser sancionados por el juez, esta sanción puede llegar incluso a hacerlos
perder sus derechos.

 ¿Quiénes tienen la obligación de proporcionar alimentos?

Todo aquel padre que tiene la patria potestad y el cuidado del hijo que vive en el domicilio. Dentro de este supuesto se prevé que
en caso que alguno de los padres este separado del hogar tiene como obligación la aporta de alimentos y los recursos
necesarios a fin de que pueda subsistir. En nuestra legislación la falta a este precepto es castigada cuando se abandone sin
motivo a la familia y los deje sin recurso para solventar sus necesidades.
 ¿A quién corresponde la administración de los bienes del hijo?

Corresponde al padre o a la madre, cuando sobrevivan los dos padres, éstos deberán ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos
va a administrar los bienes, pero el que quede designado no podrá tomar decisiones por él mismo sino que deberá consultar al
consorte y obtener su autorización expresa para los actos más importantes que se llegaran a realizar dentro de esa
administración.

 ¿Cuáles son las clases de bienes de los hijos en la patria potestad?

a) Bienes que adquiera por su trabajo.

b) Bienes que adquiera por cualquier otro título, como pueden ser las donaciones, legales o bienes heredados.

 ¿En qué casos los administradores pueden enajenar bienes del hijo y quién debe autorizarlos?

Los administradores de los bienes de los hijos, no pueden tener actos de dominio, por ello no pueden enajenar ni gravar bienes
muebles o inmuebles; solamente por causas de extrema necesidad o de evidente beneficio para en menor se podrá hacer con
actos de previa autorización judicial, la cantidad que se llegara a recibir deberá ser depositada en una institución de crédito y no
podrán los padres disponer de ella sino mediante una autorización judicial.

 ¿En qué consiste el usufructo?

Consiste en disponer de los frutos que se obtengan de los bienes que se administren,. Dado que los que ejercen la patria
potestad son normalmente los mismos obligados a proporcionar alimentos a sus menores hijos, el importe de dichos alimentos
se deducirá a la mitad del usufructo a que tiene derecho y utilizarlo para cubrir equitativamente el levantamiento de las cargas de
la familia.

 ¿En qué casos se puede extinguir el derecho del usufructo?

Se extingue con la terminación de la Patria Potestad y se puede dar en los siguientes casos:

 por emancipación o mayoría de edad de los hijos, en el primer caso cuando el hijo aunque no haya llegado a la mayoría de
edad contraiga matrimonio.

 Por la pérdida de la patria potestad, por ejemplo en caso de que el juez la decrete por sentencia en el caso de que los padres
del menor se hayan.

 Por renuncia, este caso lo contempla el Código Civil y se da cuando el progenitor no quiere disfrutar del usufructo.

 ¿En qué casos se suspende la patria potestad?

Se encuentra regulado en el artículo 444, a saber:

Fracción I ; Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de este derecho o cuando es condenado dos veces
por delitos graves .

Fracción II ; En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283, debe ser juzgado por un juez de lo
familiar y será él quien la decrete.

Fracción III : Cuando por las costumbres depravadas de los padres , malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiera
comprometerse la salud, la seguridad y la moralidad de los hijos, aún cuando esos hechos no cayeran dentro de la sanción
penal.

Fracción IV: Por la exposición que el padre o la madre hicieran de sus hijos, o porque los dejare abandonados por más de seis
meses. El abandono de un menor implica que sea juzgado por tratarse de un delito penal.

 ¿Cómo se define a la tutela de acuerdo con la maestra Sara Montero?

Dice que es la institución que tiene por objeto la representación y asistencia de los incapacitados mayores de edad y de los
menores de edad no sujetos a la Patria Potestad.

 ¿Cómo define Servio a la tutela en el Derecho Romano?


La definió como la fuerza y el poder en una cabeza libre, dada y permitida por el Derecho Civil para proteger a aquel que por
causa de su edad no puede defenderse a sí mismo. También define a los tutores y nos dice que son los que tienen ese poder y
esa autoridad cuyo nombre lo tomaron de la misma cosa, así se llaman tutores, es decir, como protectores o defensores.

 ¿En qué consiste la tutela testamentaria?

El artículo 470 define a la tutela testamentaria el ascendiente que sobreviva de los dos que en cada grado deban ejercer la patria
potestad conforme a lo dispuesto por el artículo 414, tiene derecho aunque sea menor de edad de nombrar, tutor en su
testamento a aquellos sobre quienes ejerza, con inclusión al hijo póstumo.

El nombramiento del tutor testamentario puede referirse a cualquier hijo independientemente de su origen, ya sean hijos habidos
del matrimonio, legitimados, adoptados y también a los habidos fuera del matrimonio. Se nombrará tutor para la administración
de los bienes que deje en legado o herencia o un incapaz que no este bajo su patria potestad.

El padre o la madre que tiene la tutela de un hijo incapacitado, puede nombrar tutor para su hijo mayor incapacitado

 ¿En qué consiste la tutela legítima?

Es la que surge cuando no existe tutor testamentario o cuando los padres, pierden el ejercicio de la patria potestad a cargo de
las personas que son señaladas por la ley.

La legislación mexicana divide a la tutela legítima en tres apartados:

La primera de ellas es la tutela legítima de los menores, dentro de este capítulo se contempla, cuando existen familiares y se da
cuando se quedan solos los menores, es decir que no hay quien ejerza la patria potestad y los que la ejercían no dejaron algún
tutor testamentario y cuando por causas de divorcio se tengan que nombrar.

La segunda, es la tutela legítima de los mayores de edad incapacitados. La ley sigue un orden, donde en primer lugar el cónyuge
será forzosamente tutor del esposo incapacitado. Cuando sean viudos, serán tutores alguno de sus hijos mayores de edad y se
considerará con el que viva el padre o madre, si todos vivieran con ellos el juez nombrará uno a su consideración. En caso de
ser soltero o viudo pero sin hijos o bien que éstos sean menores de edad, entonces será el padre o la madre del incapaz
poniéndose de acuerdo entre ellos sobre quien lo representará.

En caso de no existir ninguno de estos elementos podrán ser tutores, los abuelos, los hermanos y demás colaterales. En caso de
que la persona declarada incapaz tenga hijos, también a ellos se les nombrará un tutor.

 ¿En qué consiste la tutela dativa?

Surge cuando no se ha nombrado tutor testamentario y cuando no hay tutor legítimo y corresponderá a los menores
emancipados, dicho nombramiento se realizará únicamente para casos judiciales.

También se nombrará tutor dativo cuando el tutor testamentario este impedido temporalmente para ejercer su cargo y no haya
ningún pariente de los que menciona la ley para ejercer el cargo.

Se toma en cuenta la voluntad del menor que haya cumplido dieciséis años para que el mismo pueda nombrar su tutor y el juez
será quien confirmará dicho nombramiento si no tiene justa causa pata reprobarlo. Cuando se diera el caso de que el tutor no
fuera aceptado el juez elegirá a otro. Cuando el menor no haya cumplido dieciséis años, será el juez quien nombre a su tutor, lo
hará de acuerdo a la lista que cada año le proporciona el Consejo Local de Tutelas, oyendo al Ministerio Público, dicha autoridad
será el que cuidará que quede comprobada la honorabilidad de la persona elegida. Aparte de la lista que otorga el Consejo Local,
tienen También la obligación de ejercer dicho cargo de conformidad con lo que establece el artículo 50l del Código Civil:

Fracción I: El presidente Municipal

Fracción II: Los demás regidores del Ayuntamiento.

Fracción III: Las personas que desempeñen la Autoridad Administrativa en los lugares donde no hubiera Ayuntamiento.

Fracción IV: Los profesores oficiales de instrucción primaria, secundaria o profesional del lugar donde viva el menor.

Fracción V: Los miembros de las juntas de beneficencia pública o privada que disfruten sueldo del erario.

Fracción VI: Los directores de establecimientos de beneficencia pública.


En la parte final de éste artículo el legislador hace hincapié que dicho cargo será gratuito y será repartido equitativamente.

A los emancipados se le nombrará tutor dativo para asuntos judiciales, y el menor será quien podrá designar a su tutor.

 ¿Qué personas deben estar bajo la tutela?

En el Artículo 450, nos enumera quienes son las personas sometidas a la tutela y dice:

Tiene incapacidad natural y legal:

 Por ser menor de edad. Esta categoría la otorga la misma ley y se trata de las personas que tienen menos de 18 años. Esta
incapacidad se prueba con el acta de nacimiento, en caso de no tenerla se acreditará por medio de la información de testigos
quienes rendirán su testimonio en una audiencia ante el Juez de lo Familiar y el Ministerio Público.

 Incapacidad natural los mayores de edad quienes están disminuidos o perturbados en su inteligencia aunque tengan
intervalos lúcidos y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter
físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas, y esto provoca alteración en la inteligencia y no pueda
gobernarse por sí sólo.

 Para que una persona pueda ser declarada incapaz debe llevarse un juicio de interdicción, ya que nadie puede ser privado de
derechos sin antes ser oído en juicio.

 ¿Cuál es la definición de tutor?

Es la persona física designada por testamento, por la ley o por el juez que cumple una triple función ya que es un representante
legal protector de la persona y administrador de los bienes del pupilo.

El cargo de tutor se difiere por testamento, por elección del mismo menor la cual tiene que ser confirmada por el juez, por
nombramiento exclusivo del juez, por la ley. El tutor no puede ser removido de su cargo sin que previamente sea escuchado y
vencido en juicio.

 ¿cuál es la definición de curador?

Se dice que toda persona que queda sujeta a la tutela debe tener un cuidad0o, excepto aquellos menores que no tienen bienes.

Se puede definir al curador como la persona que es nombrada en el testamento por el juez o bien que sea nombrada por el pupilo
mayor de 16 años emancipado, tiene como función principal vigilar la conducta del tutor y defender los derechos del
incapacitado dentro y fuera del juicio en caso de que su interés esté en oposición con los de el menor.

El curador tiene una serie de obligaciones y todas llevan a la buena administración que tenga a bien llevar el tutor con los bienes
del incapaz.

Los impedimentos y excusas que son designados en la ley para los tutores también afecta de manera directa a los curadores.

 ¿Cuáles son las obligaciones del curador?

El Código Civil hace referencia a las obligaciones del curador, mismas que se establecen en el artículo 626, al mencionar:
Defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente, cuando exista oposición de intereses entre aquel
y su tutor por lo que se nombrará un tutor interino (fracción primera)

Vigilar la conducta del tutor en el desempeño de sus funciones, denunciando al juez de lo familiar todo aquello que no pueda ser
dañoso para el incapacitado. (fracción segunda)

A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento del tutor cuando este falte o abandone la tutela (fracción tercera).

A cumplir las demás obligaciones que la ley señale (fracción cuarta).

 ¿Qué es el consejo local de tutelas?

Se puede definir al Consejo Local de Tutelas, como un órgano de vigilancia y de información coadyuvante de los jueces de lo
familiar. Su función será vigilar el correcto ejercicio de la tutela, como asistir a menores y a los incapacitados que deben ser
sujetos a la misma.
Actualmente existen 16 consejos locales de tutela existentes en el Distrito federal, ya que en cada delegación existe uno.
Dependen de una oficina central la cual esta a cargo de la procuraduría de la Defensa del Menor y la familia, dependencia que
forma parte del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia.

 ¿Cómo se integra el consejo local de tutelas?

Se compone de un Presidente y dos vocales mismos que durarán en su cargo un año y serán nombrados por el Gobierno del
Distrito federal.

Las personas que resulten nombradas deberán observar buena conducta de notorias buenas costumbres y sobre todo que
tengan interés en proteger a la infancia desvalida, esto lo regula el Código Civil en su Artículo 131.

 ¿Quiénes no están obligados a otorgar garantías en la tutela?

1.-Los tutores testamentarios: Cuando el testador los haya relevado de su obligación a no ser que sobrevenga una causa
ignorada y que para juicio del juez, se tenga que otorgar fianza.

2.-El tutor que no tenga que administrar bienes.

3.-El Padre, la madre o los abuelos en los casos que conforme a la ley sean llamados para desempeñar dichos cargos.

4.-Aquellos que acogen a un expósito, lo alimenten y eduquen convenientemente por más de 10 años a no ser que hayan
recibido pensión por cuidar de él.

5.-Los Directores de hospicios y demás casas de beneficencia.

 ¿A cargo de quién están los gastos de administración del patrimonio del menor?

A cargo de su propio patrimonio, por lo que el tutor deberá fijar en el tiempo del primer mes en que ejerza su cargo, la cantidad
que haya de invertirse en gastos de administración así como el número de dependientes, los sueldos que recibirán los mismos,
en caso de modificación se requerirá de aprobación judicial.

 ¿Cuál es la fecha que tiene el tutor para rendir cuentas?

La rendición de cuentas se dará en el mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se hubiera recibido el cargo y a
falta de realizar dicho acto a los tres meses posteriores, se le removerá del cargo, a este acto se le denomina Ordinario.

Se considerará rendición de cuentas extraordinarias a aquellos que el tutor esta obligado a rendir por causas graves que
calificará el juez, cuando así lo exija el curador, el Consejo Local de Tutelas o el mismo menor que haya cumplido 16 años.

Hay una tercera hipótesis para la rendición de cuentas y es la referente al tutor que deje su cargo a los tres meses, por lo que el
juez podrá prolongar por tres meses más y se determinará por causas extraordinarias por lo que en este caso se tendrá un
término de seis meses parta poder realizar la rendición de cuentas.

 ¿Cuál es el término que tiene el menor para reclamar o ejercer acción en contra del tutor?

Cuando termine la tutela, cualquier reclamación o acción que llegare a tener el menor o incapacitado en contra del tutor se
realizará en un término de cuatro años, los que se empezarán a contar cuando se trate del menor de edad, cuando llegue a la
mayoría de edad es decir, si el tutor dejo su cargo cuando tenía 16 años el menor se computarán los 4 años a partir de que
cumplan la mayoría de edad. En el caso del que fue incapacitado contará su término de 4 años a partir de que deje de ser
incapaz.

 ¿Cuáles son las causas de extinción de la tutela en cuanto al tutor?.

 MUERTE DEL TUTOR: El Código Civil en su Artículo 518 prevé esta hipótesis al mencionar que a la muerte del tutor que se
encuentra desempeñando la tutela, sus herederos o ejecutores testamentarios están obligados a dar aviso al juez quien preverá
al incapacitado o menor del tutor que corresponda, por lo anterior se puede dar uno cuenta que se extingue automáticamente la
tutela ya que tampoco es un cargo hereditario.

 REMOCIÓN DEL TUTOR: Se dará por alguna causa que enumera el artículo 503 del Código Civil que menciona que las
personas inhábiles ya sea por que la causa sobre venga o se averigüen. También será removido de su cargo el tutor que no
otorgue garantía dentro del término que fija la Ley y de igual forma cuando el tutor no rinda cuentas dentro de los tres primeros
meses de cada año por lo que será removido el tutor cuando al estar desempeñando su cargo permanezca ausente o más de
seis meses.

SINTESIS: DERECHO PROCESAL CIVIL CON SU EVALUACION

El Derecho Procesal es la esfera del ordenamiento jurídico constituida por el conjunto de las normas reguladoras de una serie o cadena de
actos sucesivos, relacionados entre sí y desarrollados de un modo ordenado —el conjunto de los cuales se llama proceso— y tendentes a
la obtención de un pronunciamiento judicial, en particular de una sentencia, y al subsiguiente cumplimiento de dicho fallo. El proceso varía
según que lo discutido ante los tribunales sea un derecho subjetivo privado (proceso civil), una relación laboral (proceso laboral), un acto
en el que intervenga la Administración en cuanto tal (proceso contencioso-administrativo) o el esclarecimiento de un delito o falta (proceso
penal). La facultad de los órganos jurisdiccionales del Estado de pedir la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, para entender
sobre las causas antes descritas y mediante cualquiera de los procedimientos que resulten pertinentes se llama acción. El vínculo que se
establece entre los órganos jurisdiccionales y quien hace valer su derecho de acción o defensa recibe el nombre de relación jurídica
procesal. El Derecho procesal sólo tiene sentido y nace cuando se prescinde de la autodefensa para la solución de posibles controversias,
cuando prohíbe que cada uno tome la justicia por su mano, asumiendo el Estado la misión de tutelar los derechos de los ciudadanos en
todos sus aspectos y el de declararlos en el supuesto de que se discutan o resulten dudosos o inciertos. El Derecho procesal, cuyo rango
puede considerarse subsidiario o accesorio, constituye un medio para lograr el fin de tutelar los derechos, pero no deja de ser una rama
del Derecho público. Regula la actividad de los órganos públicos, los órganos jurisdiccionales, sus pronunciamientos, la eficacia de los
mismos y el poder inherente a las medidas de ejecución y aseguramiento que implican causa, de un modo directo, y atañen a la potestad
soberana del Estado.

ANTECEDENTES HISTORICOS

Hasta mediados del siglo pasado se consideraban la acción y el derecho subjetivo (derechos que corresponden al individuo) conceptos de
un significado semejante. Se decía que la acción es el derecho en su aplicación práctica, o lo que es lo mismo, el derecho perseguido en
un juicio. Con el paso del tiempo fue construyéndose un sistema en virtud del cual se consideraba el derecho como el aspecto sustancial
del poder conferido a una persona a través del ordenamiento jurídico y la acción era el aspecto formal del derecho, que habilita la
posibilidad de hacerlo valer en un juicio cuando es ignorado o desconocido por propia voluntad.

Ley de las Doce Tablas, el más antiguo código de Derecho romano. Fue redactado entre los años 451 y 450 a. C., y tomó como fuente el
Derecho oral existente en aquel momento. Sus autores fueron 10 magistrados denominados decenviros, y se inscribió sobre tablas de
bronce o madera que fueron colocadas en el principal foro romano. Parece ser que la Ley de las Doce Tablas fue establecida para aplacar
las reclamaciones de los plebeyos, que mantenían que sus libertades no se encontraban protegidas de forma conveniente por el Derecho
escrito, al menos tal y como lo aplicaban los jueces patricios. En una primera versión original, se confeccionaron diez tablas, a las que se
añadieron dos más al año siguiente. Unas y otras fueron destruidas durante el saqueo de Roma por los galos en el 390, pero la literatura
latina posterior ha permitido que conozcamos algunas de esas leyes. Las Doce Tablas abarcaban las diferentes disciplinas del Derecho,
con inclusión de los castigos previstos para algunas infracciones. Esta ley sufrió numerosas reformas, pero llegó a tener una vigencia de
cerca de 1000 años.

Hasta tal punto se hizo importante que ha dado origen al nacimiento de una disciplina jurídica autónoma: el Derecho procesal, que tiene
como base la acción y origina las diferentes clases de juicio, partiendo del Digesto (44.7,51) que es un documento donde se guardan las
decisiones del Derecho romano y que expresa que la acción es el derecho de perseguir en un juicio lo que se nos debe. La independencia
total de la acción respecto del derecho, como concepto civil, genera el concepto de pretensión de tutela jurídica, es decir el derecho frente
al Estado y contra el adversario de carácter público, independiente del derecho subjetivo o individual, mediante la condena del demandado
por sentencia favorable al actor o demandante, que hoy tiene un respaldo constitucional a través de lo que se llama el derecho a la tutela
judicial efectiva.

Se trata de un derecho fundamental de acudir, pedir y exigir la tutela jurisdiccional de los órganos públicos del Estado que tienen
encomendada esa función, e implica la prohibición de la autodefensa. Ello hace posible un concepto de acción que se puede aplicar en
todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, laboral y contencioso administrativo) que a su vez será matizado en función del
ordenamiento jurídico que la protege de forma concreta y específica.

Sin embargo, la acción dentro del proceso adquiere un significado especial, ya que el derecho a la tutela efectiva de carácter
constitucional se traduce en una serie de principios como el de que nadie puede ser condenado sin ser oído (lo que a su vez implica la
necesidad de hacer las notificaciones y emplazamientos con todas las garantías de que puedan llegar al interesado) que se efectúe un
juicio contencioso o contradictorio, se permita la oportunidad de prueba y otras alegaciones y recursos que se van incluyendo de una
forma gradual de acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales, de modo que su consolidación y reconocimiento reiterado, hagan factible su
incorporación posterior al derecho positivo de los diferentes países.

Actos prejudiciales: Estos comprenden todos aquellos actos que se realizan antes de cualquier procedimiento judicial o bien pueden ser
los medios preparatorios a algún juicio, esto es que cuando la acción que se pretende ejercitar por algún motivo no esta completa en
cuanto a la acreditación del derecho que se va a invocar, es necesario mediante estos medios a subsanar aquellas deficiencias que
pudiera tener, ya sea mediante el reconocimiento de algún documento o bien con la confesión de aquel del cual se requiera ésta, es un
acto previo al juicio en general o sea la preparación del mismo; actos prejudiciales pudieran ser, aquellos tramites extrajudiciales que se
realizan para de algún modo evitar gastos y poder llegar a una conciliación; o bien como acto prejudicial también se entiende a la
ubicación de las probanzas que se apoyaran para ejercitar la acción correspondiente. Como conclusión podemos expresar que un acto
prejudicial en primera instancia siempre será antes del procedimiento, es decir, el juicio y por otro lado existen diversas determinaciones
que no pueden esperar a que se termine el juicio, es más no pueden esperar ni siquiera a que empiece el mismo, como por ejemplo, lo
referente a los alimentos, el juez del procedimiento por obvias razones no puede decretar el monto que se deberá cumplir por concepto de
pensión alimenticia ni quién será el responsable al terminar el mismo, sino mas bien como acto prejudicial decretara una pensión
provisional que durará mientras exista la contienda judicial, es decir es una acto previo a la sentencia que se dictará, o sea es una
resolución previa y de imperiosa necesidad para la protección de los derechos civiles.

Demanda: es el documento formal por el que se emprende o da principio un pleito o proceso judicial de carácter civil

Suele revestir diversas modalidades según la clase de juicio. En la medida en que éstos son breves, inmediatos o rápidos, la demanda
suele ser una simple relación documental que expresa de forma sucinta el objeto de la pretensión y la identificación de las partes, dejando
para el juicio, que se celebra en presencia del juez, el desarrollo de los argumentos y alegaciones y los medios de prueba de los mismos.
Tal ocurre, por ejemplo, en los juicios de carácter laboral o en los civiles en que la pretensión es de poca entidad y cuantía.

Los elementos que debe contener son: El preámbulo, La exposición de los hechos, La invocación del derecho y los puntos petitorios

Auto Admisorio de Demanda: Es la resolución judicial por medio de la cual se efectúa el acto de dar entrada, aceptar o recibir la
demanda y se dictará un auto de radicación que es el acuerdo en donde el juez admitirá la demanda y dictará las medidas provisionales
pertinentes, (actos prejudiciales). En este auto el juez llegará a indicar los términos en que es admitida la demanda y los requerimientos
que podrá hacerle al actor para que este subsane alguna deficiencia. De piña vara dice que auto es: “Resolución judicial dictada en el
curso del proceso y que, no siendo de mero trámite, ni estar destinada a resolver sobre el fondo sirve para preparar la decisión, pudiendo
recaer sobre la personalidad de alguna de las partes, la competencia del juez o la procedencia no-admisión de pruebas, por ejemplo”.

Personalidad: El tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su responsabilidad. Esto no obstante, el litigante tiene el derecho
de impugnarla cuando tenga razones para ello. Contra el auto en que el juez desconozca la personalidad del actor, negándose a dar curso
a la demanda.

EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACIÓN

La demanda al ser notificada a la contraria tendrá un término marcado por la ley para dar contestación a la misma, a dicha notificación se
le denomina emplazamiento, que como su nombre lo indica es dar un plazo a la contraria de quien ejerce la acción para que la conteste y
exprese sus excepciones y defensas, si contare con ellas, en su defecto, pudiera llamarse a la misma, es decir, aceptar las pretensiones
reclamadas por el actor en su demanda. Cabe mencionar que dentro de la contestación podrá el demandado reconvenir al actor, es decir,
podrá demandarlo dentro de la misma, o bien como popularmente se dice podrá “contrademandarlo”, expresando de igual forma sus
pretensiones, para lo cual, al igual que en su momento el demandado tuvo su tiempo para dar contestación, de la misma manera deberá
dará respuesta a la reconvención interpuesta en contra del actor.

ACUSE DE REBELDÍA, AUTO DE RADICACIÓN Y NULIDAD

En cualquiera de los dos casos se dictará un auto de radicación (dar entrada a la demanda) que es el acuerdo en donde el juez dictará
las medidas provisionales pertinentes, (actos prejudiciales). En este auto el juez llegará a indicar los términos en que es admitida la
demanda y los requerimientos que podrá hacerle al actor para que este subsane alguna deficiencia; para el caso de que el demandado no
diera contestación a la misma, la contraria sin necesidad de acusar la rebeldía, el juez la declarará y el juicio seguirá su curso, todas
aquellas notificaciones que habrán de hacérsele se le harán a través de las listas de estados que se fijarán en el juzgado y que en su
momento abarcaremos, es decir el acuse de rebeldía se presentará cuando alguna de las partes no cumpliere con algún requerimiento
hecho por cuanto hace a algún término que se le haya concedido.

Siempre existirán las nulidades que se podrán dar en cualquier momento del juicio e inclusive aún concluido el mismo y que se
comprenden cuando se haya dado alguna deficiencia por parte del juez y alguna de las partes lo invoque. Son de estricta interpretación y
no pueden aplicarse a otros casos que a los expresamente determinados por la ley.

LAS PRUEBAS, CRITERIOS DE ADMISIÓN, AUTO DE ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS.

La prueba de los hechos controvertidos implica que probar no quiere decir necesariamente demostrar la verdad de los hechos discutidos,
sino determinar o fijar los hechos mismos a través de los procedimientos autorizados por la ley.

Los criterios de admisión de pruebas pueden ser: Directas o inmediatas; Reales; Originales y Derivadas; Preconstruidas o por Construir;
Plenas, Semiplenas y por Indicios; Nominales e Innominadas; Pertinentes e Impertinentes; Idóneas e Ineficaces; Útiles e Inútiles;
Concurrentes; Inmorales y Morales ; Históricas y Criticas; básicamente éstas son las pruebas de tipo técnico y científico, entre ellas, las
periciales.

Una vez contestada la demanda o la reconvención en su caso el juez abrirá un periodo probatorio que es el conjunto de normas jurídicas
relativas a la prueba, o el conjunto de normas jurídicas que reglamentan los procedimientos de verificación de afirmaciones sobre hechos
o sobre cuestiones; se les concederá a las partes para que aporten todos aquellos elementos de prueba que en su momento
correspondan (confesión, testimonio, pericia, documentos, inspección ocular del juez y prueba de presunciones). Así mismo el juez deberá
dictar un auto de admisión, que es aquel en el que determina cuales son las pruebas que se le admiten a las partes y fijará fecha para el
desahogo de las pruebas, misma que se llevará a cabo en diferentes audiencias. Se hace en formas oral, se recepcionarán en una
audiencia en la que se cita a las partes en el auto de admisión, señalándose al efecto el día y la hora, teniendo en consideración el tiempo
para su preparación.

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Posteriormente se procederá a la valoración de las pruebas que como su nombre lo dice es donde el juez valorará las ofrecidas por las
partes. Sólo deberán ser enfocadas a los hechos que sean objeto del debate y en caso de no reunir tal requisito se desecharán de oficio
de acuerdo a lo establecido por el artículo 312 del campo legal.

LAS PRUEBAS CONFESIONAL, DOCUMENTAL, TESTIMONIAL, PRESUNCIONAL, E INSTRUMENTALDEACTUACIONES.

Toda vez que el Artículo 388, establece que las pruebas se recibirán en el orden establecido por el artículo 289, esto es la confesional
(reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes de hechos que le son propios, relativos a las cuestiones
controvertidas y que le perjudican), las documentales públicas y privadas,(reconocimiento de documentos)
testimoniales(interrogatorio al testigo o testigos), presuncional (se dan por medio de las consecuencias que sucesivamente se
deduzcan de los hechos) e instrumental de actuaciones(toda clase de pruebas), las partes al ofrecer la prueba confesional junto con las
demás pruebas, puede exhibir el pliego de posiciones que deberá absolver su contraparte; o bien puede presentar con posterioridad al
escrito de ofrecimiento de pruebas, dicho pliego, el cual puede presentarse hasta un momento antes de iniciarse la audiencia de pruebas
señaladas en el artículo 299, de la ley. A cualquier promoción de las partes que sea presentada ante el tribunal siempre recaerá un
acuerdo del mismo, esto es, el juez da contestación, accediendo o negando la petición o solicitud, o bien simplemente ordenara que se
agregue al expediente para ser acordado con posterioridad.

TERMINO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.

Es de diez días fatales, los cuales empiezan a contar a partir de la notificación del auto en el, que ordena abrir el juicio a prueba y que es
después de contestada la demanda o bien la reconvención en su caso.

ALEGATOS

Los alegatos o conclusiones pueden ser: de forma oral o de forma escrita, la forma oral se efectuará al término de la audiencia de
pruebas, siempre y cuando hayan sido desahogadas todas las pruebas ofrecidas por las partes y en las que las partes se referirán a las
acciones, excepciones fijadas en el debate, evitando injuriar a la contraparte o tratar cuestiones ajenas a la litis. Los alegatos en forma
escrita los pueden presentar las partes en el momento de iniciarse la audiencia.

CITACIÓN PARA SENTENCIA

El juez dictará a través de un auto una citación para sentencia que sin mayor explicación es entendible que es el auto a través del cual
se ordena el que el expediente se turne para sentencia quedando las partes en estado de espera hasta que la misma se pronuncie, esta
sentencia es aquella que pone fin al juicio en primera instancia misma que podrá en su momento ser apelada por la parte que se
considere afectada por la ella, el artículo 87, del Código Procesal de la materia establece lo siguiente “las sentencias deben dictarse
dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la citación para sentencia. Solo cuando hubiere necesidad de que el Tribunal examine
documentos voluminosos, podrá disfrutar del término de ocho días más para dicho efecto”.

SENTENCIA DEFINITIVA Y SENTENCIA CONDENATORIA.

Por sentencia se entiende la decisión o mandato que dicta el juez con arreglo a derecho sobre el punto o cuestión que ante él se
controvierte.

Una sentencia definitiva será aquella que pone fin al juicio en primera instancia misma que podrá en su momento ser apelada por la
parte que se considere afectada por la ella. La Ley de Amparo nos da una definición de lo que se debe entender por sentencia definitiva:
Se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan
ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas.

Una sentencia condenatoria como su nombre lo indica, condenará al demandado al pago de las prestaciones reclamadas por el actor.
Contienen por una parte una declaración respecto del derecho del actor y de la obligación correlativa del demandado.

Además ordena la ejecución forzosa para el caso en que el demandado dentro de un plazo determinado no cumpla la obligación
declarada. El fallo hace cierto e inevitable el derecho del, actor y manda al órgano de ejecución que lo haga efectivo, en el supuesto
susodicho. Por esta circunstancia toda sentencia condenatoria es a la vez declarativa y ejecutiva.

DE LA VISTA PARA SENTENCIA

Una vez dictada la sentencia el juez tiene la obligación de dar vista a las partes, lo que indica que los autos o el expediente fue visto,
revisado y estudiado para poder emitir la resolución correspondiente y para que estén en condiciones de impugnarla conforme a la ley lo
permite, ya ejecutoriada la sentencia, es decir, cuando esta no haya sido impugnada, se podrá iniciar el proceso de ejecución de la
sentencia que como su nombre lo indica es cuando se cumplirá cabalmente lo dictado en ella.

REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES

Los requisitos formales son aquellos en los que puede hablarse de la estructura de la sentencia, en cuanto a forma de redacción y a los
elementos que ésta deba contener, por ejemplo estar redactada como todos los documentos y resoluciones judiciales, en español, la
indicación del lugar, fecha juez y tribunal que la dicte, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litigan y el objeto del
pleito, son la estructura apegada a la ley de cada uno de los puntos de acción y deben ser claros y expeditos. Los requisitos materiales o
sustanciales comprenden la congruencia, motivación y la exhaustiuvidad.

COSTAS DEL JUICIO

Para determinar a quien corresponde el pago de gastos y costas procesales originados durante la ejecución procesal, según el maestro
José Favela, se sigue el sistema objetivo que lo atribuye al vencido. De acuerdo con el artículo 528, todos los gastos y costas que se
originen en la ejecución de una sentencia, serán a cargo del que fue condenado a ella. De acuerdo a los supuestos que establece el
artículo 140, del Código Procesal, los demandados fueron condenados al pago de gastos y costas, porque no rindieron pruebas para
probar sus excepciones.

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

La sentencia es un tipo de resolución judicial, probablemente el más importante, que pone fin al proceso. Si dicha sentencia entra al
estudio de fondo del asunto y resuelve la controversia mediante la aplicación de la ley general al caso concreto, podemos afirmar que se
ha producido una sentencia en sentido material. Por el contrario si la sentencia que pone fin al proceso, no entra al fondo del asunto ni
dirime la controversia, sino que, por ejemplo, aplaza la solución del litigio para otra ocasión, y si contiene declaraciones de significado y
trascendencia exclusiva y meramente procesal, estaremos frente a una sentencia formal, pero no material.

RECURSO DE APELACIÓN, DENEGADA APELACIÓN, ELTRIBUNAL D E ALZADA Y ADMISIÓN DE RECURSO.

En el artículo 88 del Código Civil para el D.F. nos indica cual es el objeto de la interposición del recurso de apelación y es el de que, el
Superior Jerárquico confirme, revoque o modifique la resolución que dicta el juez inferior de primera instancia., ya que cada una de las
partes solicita un nuevo examen sobre la resolución del caso. Pueden imponer el recurso de apelación, la parte que cree haber recibido
un agravio con la resolución dictada; por terceros que hayan intervenido en el juicio; o cualquiera de los interesados al que perjudique la
resolución judicial.

El llamado recurso de denegada apelación confunde el medio de impugnación, que es el de queja, con el motivo de su interposición,
que es la negativa de admitir el diverso recurso de apelación, y en ciertos supuestos, por la calificación del grado que afecta los intereses
jurídicos del apelante.

El Tribunal de Alzada significa Tribunal de apelación, con ello se designa al Superior Jerárquico que conocerá del recurso de apelación,
esto es, así se designa al H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal.

La admisión de recursos significa que Las apelaciones pueden ser: a) Devolutivas, cuando se suspende el procedimiento y b)
Suspensiva, cuando suspende el procedimiento. La apelación en ambos efectos conlleva a la suspensión del procedimiento, hasta en
tanto no se resuelva el recurso interpuesto ante el Tribunal de Alzada.

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN.

 - ¿Que es el derecho procesal civil?

ES EL CONJUNTO DE DISPOSICIONES QUE REGULAN LA SUCESIÓN CONCATENADA DE LOS ACTOS JURÍDICOS


REALIZADOS POR EL JUEZ , LASPARTES Y OTROS SUJETOS PROCESALES, CON EL OBJETO DE RESOLVER
CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITAN CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO ES OTRA
COSA QUE EL CONJUNTO DE VERDADES, PRINCIPIOS Y DOSCTRINAS CUYO OBJETO ES EL PROCESO JURISDICCIONAL Y
LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON ÉL.

 - ¿Que son las etapas procedimentales del derecho procesal civil?

Todo proceso nace de un presupuesto o litigio, se desenvuelve a lo largo de un recorrido que sería el procedimiento con la finalidad de
alcanzar una meta, la sentencia, de la que se deriva un complemento, la ejecución.

Todo procedimiento se divide en dos grandes etapas: la instrucción y el juicio.


La instrucción es la etapa necesaria de todo proceso, viene siendo la averiguación previa que es una fase preprocesal
desenvuelta ante las autoridades que tienen como atribución la persecución de los delitos y de los delincuentes., es toda una
primera parte de preparación que permite al juez o tribunal la concentración de todos los datos, los elementos, las pruebas, las
afirmaciones y las negativas y deducciones de todos los sujetos interesados y terceros que facilitan la posibilidad de dictar una
sentencia. Así tenemos: La etapa postulatoria; la etapa probatoria y la etapa prerresolutiva (de alegatos o conclusión de las
partes)

El juicio entraña el procedimiento a través del cual se dicta o pronuncia la resolución respectiva.

 - ¿Que es la demanda?

documento formal por el que se emprende o da principio un pleito o proceso judicial de carácter civil. Con anterioridad al mismo
puede existir el llamado acto de conciliación que constituye el último intento de avenencia entre las partes, pero que en la
práctica ha derivado en un acto rutinario y formal, de exigencia obligatoria en algunos supuestos, pero que muy a menudo
concluye sin acuerdo posible entre las partes. Por ello se dice que la demanda es el acto que inicia en la práctica el juicio o la
relación jurídica procesal.

Es el primer acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor, acude ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su
pretensión, debe fundarse en la ley para que tenga éxito posteriormente y las pretensiones exigidas por su medio sean reconocidas por la
sentencia. La demanda puede ser oral o escrita.

 - ¿Que es la presentación de la demanda?

La demanda en los juicios ordinarios celebrados ante la autoridad judicial que tienen por objeto pretensiones de tipo medio o
superior, es un documento escrito que expresará por fuerza la identificación de los individuos que la solicitan y la de aquellos
contra quienes se entabla la acción y las circunstancias en que se desarrollan —con claridad y precisión— los hechos en
párrafos separados, a continuación los fundamentos de derecho (esto es, la exposición clara de la doctrina jurídica que se
estime aplicable al caso concreto pretendido) y la súplica o petición concreta que reviste en el ámbito civil una importancia
excepcional, ya que el juez está obligado por el principio de congruencia (es decir, a guardar una relación proporcional a lo
pedido) de tal modo que no pueden accederse a materia distinta ni mayor que la interesada en realidad. Cualquier sentencia que
infrinja esta regla será recurrible con amplias posibilidades de éxito.

A la demanda deben acompañar los documentos que justifican la personalidad del demandante y su procurador o abogado, en
su caso, y todos los que sirvan como medio de prueba de las aseveraciones vertidas, toda vez que con posterioridad (en la fase
de prueba del juicio) sólo podrán aportarse los anunciados en la demanda pero de los que no pudo disponerse en el momento de
presentarla, o los que aparecieren o se produjeren en momento posterior a ella. Esto suele ser una regla generalizada en los
ordenamientos a fin de lograr la pronta celebración de los juicios, y para aclarar que no se trata de solicitar pretensiones
caprichosas o que carezcan de absoluta legitimidad.

 - ¿Que es el emplazamiento del demandado?

Es el acto formal en virtud del cual se hace saber al demandado la existencia de la demanda entablada en su contra por el actor y
la resolución del juez que, al admitirla, da un plazo dentro del cual el acusado debe comparecer a contestar el libelo
correspondiente.

 - ¿Que se entiende por la contestación de la demanda?

El objeto de la contestación es conocer el concepto y voluntad del demandado respecto a las pretensiones del demandante,
principalmente por dos aspectos: l.- La aceptación o negación de los hechos y de las peticiones de la demanda y 2.- La presentación de la
excepciones que pueda tener, no obstante la veracidad de aquellos hechos.

 - ¿Que es la reconvención y cuando se interpone?

La reconvención, supone que el demandado se convierte a su vez en demandante y contesta a la demanda planteando a su vez
otra demanda contra la parte opuesta.

 - ¿ Que son las sentencias interlocutorias?

Son resoluciones judiciales que ponen fin a una cuestión incidental o que deciden sobre un presupuesto de la validez del proceso que
impide la continuación del mismo.

 - ¿Que son los recursos?

Se denominan recursos los medios de impugnación oponibles dentro del mismo proceso ante un órgano jurisdiccional de
superior jerarquía, tanto por violaciones cometidas en el procedimiento como en las resoluciones judiciales respectivas.
Los recursos se regulan como opciones o potestad procesal de las partes y terceros agraviados, nunca de los juzgadores o de los órganos
jurisdiccionales.

Son recursos: la apelación, la queja, la reclamación y los recursos extraordinarios.

 - ¿Que es el periodo probatorio?

Es el tiempo en que toda la actividad probatoria que se desenvuelve en el proceso en sus diversas gamas, formas y características, ya
sea que se trate de la prueba o de sus variantes o sea la mostración, la convicción y el acreditamiento, tiene como finalidad lograr la
convicción del juzgador respecto de la correspondencia entre las afirmaciones de las partes y los hechos o situaciones que fundamentan
sus pretensiones o defensas.

 - ¿Que son la pruebas?

La prueba es el acreditamiento, la verificación, la confirmación de los hechos aducidos por las partes, la prueba jurídica de los hechos
controvertidos implica que probar no quiere decir necesariamente demostrar la verdad de los hechos discutidos, sino determinar o fijar los
hechos mismos a través de los procedimientos autorizados por la ley.

 - ¿Que es la sentencia?

Por sentencia se entiende la decisión o mandato que dicta el juez con arreglo a derecho sobre el punto o cuestión que ante él se
controvierte. El Diccionario Jurídico Mexicano la define de la siguiente forma: “ Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para
resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso”

 - ¿Qué es la ejecución de la sentencia?

Es declarar procedente una acción de condena, las sentencias de condena contienen, por una parte una declaración respecto del
derecho de actor y de la obligación correlativa del demandado. Además ordena la ejecución forzosa para el caso de que el
demandado dentro de un plazo determinado no cumpla la obligación declarada, El fallo hace cierto e inevitable el derecho del
actor y manda al órgano de ejecución que lo haga efectivo, en el supuesto susodicho.

SINTESIS: LOS CONTRATOS CON SU EVALUACION

El Contrato es la figura que define el acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos. En Roma ya existía un numerus
clausus de contractus, pero no una categoría general de contrato, y los demás acuerdos eran nudum pactum, es decir, sin ninguna
eficacia jurídica. Mas tarde se logró dar cierta eficacia jurídica a los simples acuerdos mediante formas solemnes, como la stipulatio, tipo
de promesa sometida a reglas muy estrictas. En este mismo sentido apareció la forma literal, por la cual se inscribía en el libro de
contabilidad doméstica del deudor la obligación, y la forma real, por la que al entregar un bien surgía la obligación de restituirlo. Todo lo
anterior no son más que ritos y procedimientos usuales, que otorgaban una vinculación jurídica a la obligación que mediante ellas se
constituía, pero esa vinculación provenía de la forma, y no del propio acuerdo de voluntades. Con los años se concretaron y especificaron
en Roma los contenidos contractuales, que eran los más básicos para una sociedad como la romana: compraventa, arrendamiento de
bienes y servicios, mandato y sociedad. Junto a ellos se desarrollaron los contratos innominados, que podían estar dentro de alguna de
estas clases: do ut des, facio ut facias, do ut facias y facio ut des. En este momento de la historia seguía sin perfilarse la figura del contrato
y sólo podemos hablar de contenidos contractuales, unos típicos y otros innominados, pero en ningún caso la voluntad era suficiente para
obligarse. A través del tiempo y gracias al trabajo de los tratadistas y legisladores, los contratos en cada uno de sus rubros, fue normado y
tipificado con los elementos necesarios de validez, clasificación jurídica, los derechos de las partes contratantes, sus obligaciones y de
igual forma la causa de su terminación.

DEFINICIÓN Y ELEMENTOS

El contrato es un acto jurídico y, por lo tanto, debe contener los mismos elementos de existencia y validez que se requiere para este:
Consentimiento y Objeto.

Por otra parte el contrato es una de las fuentes de las obligaciones; algunos tratadistas la consideran como la más importante de todas las
que la ley reconoce, pues una inmensa mayoría de las obligaciones se originan en él. No hay que olvidar que la mayor parte de la
adquisición de bienes y prestación de servicios, se lleva a cabo a través de un contrato.

Consentimiento: Puede ser tácito o expreso, el tácito resulta de los hechos o de actos que los presupongan o que autoricen para
presumirlos y el expreso se manifiesta verbalmente por escrito o por signo inequívocos. En el consentimiento se da la oferta y la
aceptación.- Oferta es la declaración unilateral de la voluntad hecha a una persona determinada o indeterminada, presente o no, la
aceptación se enfoca a diferentes formas entre personas presentes o ausentes.
Objeto: Significa lo que puede ser materia de contrato y contener los elementos de validez requeridos como son: Capacidad que es la
actitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones para hacerlos valer por sí mismas o por conducto de representantes
legales; Ausencia de vicios en el consentimiento: No debe existir el error, el dolo, la violencia y la lesión; Objeto o motivo o fin lícito: la
conducta manifestada como una prestación o como una abstención, debe ser lícita además de posible, asimismo el hecho, como
contenido de la prestación, también debe ser lícito; Forma: en los contratos civiles cada uno se obliga a la manera y términos que
aparezcan que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos
expresamente designados por la ley.

En Teoría jurídica, existe una clasificación muy conocida y generalmente aceptada, relativa a las relaciones jurídicas o acuerdos entre las
personas que producen derechos y obligaciones y dicha clasificación establece el concepto de convenio en un sentido amplio, al definirlo
como un acuerdo de dos o más voluntades o propósito de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones y dicha
definición, nuestro derecho objetivo civil vigente establece en su Artículo 1792. Ahora bien este concepto de convenio en sentido amplio lo
podemos subclasificar en contratos y convenios en sentido estricto, y podemos definir los contratos como un acuerdo de voluntades o
personas con el propósito de crear o trasmitir derechos y obligaciones, los convenios en sentido amplio se subclasifican en convenios en
sentido estricto, entendiendo por éstos el acuerdo de voluntades de las personas con el objeto de modificar o extinguir derechos y
obligaciones. De lo expuesto se desprende que los contratos tienen la función positiva, la de crear o trasmitir derechos y obligaciones,
mientras que los convenios en sentido estricto tienen la función negativa de modificar o extinguir los derechos y las obligaciones

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

Los contratos se clasifican de acuerdo a la Doctrina, Al Derecho Positivo y desde el punto de vista de algunos tratadistas en:

1.- Unilaterales y Bilaterales 4.- Contratos reales, consensuales y formales

2.-Onerosos y Gratuitos 5.- Principales y Accesorios

3.- Conmutativos y Aleatorios 6.- Instantáneos y de tracto sucesivo

Por su clasificación didáctica en:

1.- Traslativos de dominio 5.- De custodia

2.- Traslativos de uso 6.- Aleatorios

3.- Prestación de servicios 7.- De garantía

4.- Asociativos 8.- Esclarecimiento de derechos

CONTRATOS TRASLATIVOS DE DOMINIO: Contratos de compraventa, permuta, donación y mutuo.

Son contratos Traslativos de dominio, porque por medio de ellos se trasmite o traslada la propiedad de un bien, de una persona a otra: y
por medio de estos contratos se puede llevar a cabo dicha trasmisión de dominio.

Contrato de compraventa: Contrato por medio del cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una
cosa o un derecho a otra llamada comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Que el precio sea cierto, significa
que se encuentre determinada la cantidad de dinero; y el pago por parte del comprador debe ser en dinero, al menor la mayor
parte y la menor puede ser en bienes o mercancías, porque si la mayor parte del pago se realiza en bienes y no en dinero
entonces sería contrato de permuta.

Las obligaciones fundamentales del vendedor son: entregar al comprador la cosa vendida, estar obligado e la evicción, pagar la mitad de
los gastos de escritura y registro de la compraventa, salvo pacto contrario y el pago de los impuestos que le corresponden. Las del
comprador son: pagar el precio de la cosa comprada en el tiempo, lugar y forma convenidos y pagar la mitad de los gastos de escritura y
registro de la compraventa, salvo pacto contrario.

Algunas modalidades de este contrato son: la compraventa en abonos o con reserva de dominio. Respecto a loa formalidad de estos
contratos, la ley no exige para su validez formalidad alguna en especial, sino únicamente cuando se celebra la compraventa de un
inmueble, en la que la formalidad debe ser por escrito, en escritura privada, con asistencia de testigos. Algunas características de este
contrato son: Bilateral, Oneroso, pudiendo ser Conmutativo o Aleatorio, Consensual o Formal, Instantáneo o de Tracto sucesivo,
Nominado o principal.

Permuta: Esta es una forma de transmitir la propiedad o dominio de un bien, y lo podemos definir diciendo que la permuta es un
contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2327
del ordenamiento legal. En este contrato cada una de las partes se obliga a dar o trasladar el dominio o propiedad de una cosa
por otra que recibe a cambio también en propiedad. Es un intercambio en la propiedad de cosas o bienes. Aquí también cada una
de las partes esta obligada a responder por la evicción de la cosa que entrega. Con excepción de lo relativo al precio, son
aplicables a este contrato las reglas de la compraventa, al igual que en ella, en el contrato de permuta una parte puede ser en
dinero y otra en un bien o cosa, pero aquí es a la inversa, la mayor parte debe ser el bien y no el dinero, pues de lo contrario se
reputará una compraventa y no una permuta. Algunas características de este contrato son: Bilateral, Oneroso, Conmutativo y
Aleatorio, Consensual, Instantáneo o de tracto sucesivo, nominado y principal.

Donación: Se puede definir como el contrato en virtud del cual una parte llamada donante se obliga a transmitir gratuitamente una parte
de la totalidad de los bienes presentes, a otra parte llamado donatario, que la acepta, dicha aceptación se lleva a cabo en vida del
donante. En el contrato de donación encontramos algunas características que constituyen excepciones a las reglas generales de los
contratos; esto es, sobre el consentimiento; transmisión de la parte alícuota del patrimonio presente; el que no puede recaer sobre bienes
futuros; lo relativo a la capacidad para recibir donaciones; lo que respecta a la evicción, así como el deber de gratitud que se impone al
donatario. También puede suceder, por excepción, que la donación sea onerosa, o sea que ambas partes tengan provechos y cargos
recíprocamente, es decir, donde el donatario tiene que cumplir con algunas cargas o gravámenes a favor del donante No menos
importante es lo referente a la revocación y reducción de las donaciones, así como las consecuencias que se presentan si se declara la
donación inoficiosa, puede ser revocada en un momento dado por ingratitud del donatario, cuando éste cometa delitos contra el donante o
en caso de que al momento de la donación el donante no tuviera hijos y dentro de los cinco años siguientes le sobrevinieran.

Mutuo: Se puede definir como el contrato en virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma
de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.
De esta definición se desprende que es un contrato de préstamo de dinero o cosas fungibles o sustituibles. La restitución o entrega de la
cantidad o cosa debida se hará en plazos, formas y lugares convenidos., Puede ser gratuito o con interés (oneroso), el cual puede ser
legal o convencional. En ningún caso, las partes pueden pactar, por disposición de la ley, que los intereses se capitalicen y que a su vez
produzcan mayores intereses, pues la sanción civil será de nulidad absoluta e incluso hacerlo constituye penalmente un delito. El contrato
de mutuo tiene las siguientes características: Bilateral, gratuito u oneroso, conmutativo, consensual, instantáneo o de tracto sucesivo,
nominado y principal.

CONTRATOS TRASLATIVOS DE USO.

En los contratos traslativos de uso, no se trasmite la propiedad o dominio de bienes, derechos o cantidades de dinero, sólo se trasmite el
uso y usufructo de los bienes en forma temporal, obligándose los que lo usarán y disfrutarán a devolver los mismos bienes prestados y no
otros, por lo que en estos contratos los bienes no son fungibles o sustituibles, pues el que los presta para su uso y disfrute conserva la
propiedad de los mismos.

Contratos de arrendamiento: Podemos definir este contrato por medio del cual una de las partes llamada arrendador se obliga a
conceder el uso o goce temporal de una propiedad a otra llamada arrendatario, mediante el pago de un cierto precio. Nuestro Código Civil
Federal en su artículo 2398 establece que el arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación, de
quince para el comercio y de veinte para la industria. Las formalidades de este contrato en principio son consensuales, que se perfecciona
únicamente con el simple consentimiento de las partes, pero la ley establece que deberá ser por escrito. Puede terminar por haberse
cumplido el plazo pactado o fijado por la ley, por convenio expreso de los contratantes, por pérdida o destrucción de la cosa arrendada.
Tiene las características de ser: bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, de tracto sucesivo, nominado y principal.

Comodato: Se define por un contrato por medio del cual una de las partes llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso
de una cosa o bien no fungible a la otra parte llamada comodatario, quien contrae la obligación de restituirla individualmente. Este contrato
es muy similar al contrato de arrendamiento, sólo que en éste no se pacta ningún pago o contraprestación por parte del comodatario, ya
que es gratuito. Es un traslativo de uso que se le presta temporalmente. Se puede pactar un plazo para su terminación, en caso contrario
el comodante podrá exigir el bien o cosa cuando quiera. Es bilateral, gratuito, consensual, conmutativo, nominado y principal.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A este rubro pertenecen los contratos de Prestación de Servicios profesionales, Contrato de Obra a Precio Alzado y Contrato de
Porteadores y Alquiladores.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales :Se define como el contrato en función del cual una parte, a la que se designa con
el nombre de Profesor o Profesionista, se obliga a realizar un trabajo que requiere, para su realización preparación técnica, artística, y en
ocasiones título profesional, a favor de otra persona, llamada cliente, a cambio de una remuneración que recibe el nombre de honorarios,
o a título gratuito, si así se convino expresamente. Aparentemente este contrato se considera oneroso, pues seis de los diez artículos que
lo regulan, se refieren a los honorarios. Sin embargo, en el artículo 24 de la Ley de Profesiones se contempla la posibilidad de que el
servicio pueda ser prestado a título gratuito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5º. Reconoce
expresamente la libertad de trabajo y, por ende, la posibilidad de que el individuo ejerza libremente cualquier profesión, también establece
que sólo serán gratuitas y obligatorias las funciones electorales y censales.

Contrato de Obra a Precio Alzado: Es aquel por virtud del cual una persona, llamada empresario, se obliga a ejecutar una obra en
beneficio de otra, denominada dueño o propietario, quien se obliga a pagar por ella un precio cierto. El objeto de este contrato es la obra
concluida y ejecutada; el trabajo es importante en él, pero no es más que el medio de llegar hasta la conclusión de la obra. El artículo 2606
dispone que quienes prestan y reciben servicios profesionales pueden fijar de mutuo acuerdo, retribución debida por ellos. Este precepto
se refiere a los Servicios Profesionales, ahora bien, si en un caso el actor se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, quien se
obligó a pagar por ella un determinado precio y para esto se le presentó el presupuesto o las especificaciones que sirven de base para la
obra construida, y además el actor presentó planos para la ejecución de la obra, éstos elementos constituyen el contrato.
Contrato de porteadores y alquiladores: Se define como un contrato en el cual una persona, llamada porteador, se obliga a trasladar
por tierra, agua o aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos, mediante el pago de una remuneración que debe
proporcionar otra persona, el “cargador o viajero”, a este rubro pertenece el Contrato de Transporte Civil, que en la actualidad tiene poca
aplicación, pues por lo general, queda regulado en el Código de Comercio o por la Ley de Vías Generales de Comunicación, no obstante
las disposiciones del Código Civil referentes a él se aplican supletoriamente tanto al que se considera mercantil, como al administrativo. Es
calificado como bilateral, oneroso y consensual. Se entiende sin embargo, que dada la exigencia de la carta de porte que establece el
Código Civil, la consensualidad no puede ser afirmada, porque el trato no se perfecciona hasta que dicho documento ha sido entregado.

CONTRATOS ASOCIATIVOS: COMPRENDEN LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN CIVIL, SOCIEDAD CIVIL Y APARCERIA.

Asociación Civil: Asociación y Sociedades Civiles son personas morales. La razón o justificación de las personas morales es la
imposibilidad de que el individuo aislado pueda realizar empresas de gran envergadura que forzosamente requieren el concurso de varias
personas físicas para la consecución de un fin propuesto. El fundamento legal del derecho de asociación es el Artículo 9 de nuestra Ley
Fundamental, la cual garantiza tanto el derecho de asociación como el de reunión. El derecho de asociación es connatural de la persona,
por ser esta un ser eminentemente social; de ahí que la Constitución Federal le reconozca expresamente ese derecho. La asociación se
puede definir como el resultado de un contrato por el cual dos o más personas unen sus esfuerzos t recursos, de manera, que no sea
meramente transitoria, para la consecución de un fin común, lícito, posible y que no tenga carácter preponderantemente económico como
lo serían las deportivas, artísticas o culturales, lo cual la diferencia de la Sociedad Civil ya que ésta si lo es. Es plurilateral, oneroso y
conmutativo y se rige por estatutos. Todos los votos son iguales, no existe quórum legal, no responden los directores en lo personal a las
deudas sociales a menos que su actuación haya sido dolosa, no deben repartirse utilidades entre los socios. El derecho de separación es
absoluto, pueden carecer de capital social.

Sociedad Civil: Es también una persona moral dotada de personalidad jurídica, también se le califica dentro de los contratos corporativos
o de realización de un bien común. Esta Sociedad se puede definir como el resultado de un contrato mediante el cual dos o más personas
se obligan a contribuir en recursos o esfuerzos, y de una manera que no sea expresamente transitoria, a la realización de un fin común,
lícito y posible, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial, tenemos como ejemplo a
aquellas sociedades que fomentan el desenvolvimiento de la industria, de la agricultura y el comercio, así como ciertas organizaciones
profesionales. Su Contrato Principal, tiene su propia finalidad jurídica, es bilateral, formal y principal. Tiene Razón Social, requiere de un
representante o administrador y se rige por una asamblea general.

La distinción entre una Sociedad Civil y una Sociedad Mercantil no es su finalidad, sino el criterio que adopta el legislador, el cual es
puramente formal, pues el artículo 4º. De la Ley General de Sociedades Mercantiles establece literalmente “ Se reputarán mercantiles las
sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo lo. de esta Ley”. Por su parte Sánchez Medal distingue
entre Asociación Civil y Asociación en participación, lo cual se aplica también a la Sociedad Civil: “ Asimismo, tiene notables diferencias
con la asociación en participación, porque en ésta no hay personalidad jurídica distinta de las personas físicas de los socios, de ahí su
nombre de “sociedad oculta” y, además, la finalidad es la realización de una o varias operaciones de comercio o de explotación de una
negociación mercantil (Arts. 252 y 253 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

En cambio la finalidad respectiva de la Sociedad Civil y de la Asociación Civil es completamente distinta a la que realiza la asociación en
participación.

Contrato de Aparcería Agrícola: Se define como aquel por el cual una persona (propietario o dueño) concede a otro (aparcero) un predio
rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma convenida y, a falta de convenio, según las costumbres del lugar, en la
inteligencia de que al aparcero no le puede corresponder por su sólo trabajo menos del 40 por ciento de la cosecha concepto basado
fundamentalmente en el artículo 2741 del Código Civil para el D:F. En este contrato tiene aplicación la costumbre de cada lugar en donde
se lleve a cabo. Otra cuestión que reviste interés en este contrato es que el propietario no goza del derecho de retención sobre los frutos
que le correspondan al aparcero para garantizar lo que éste le deba por razón del contrato, este contrato establece un derecho de tanto a
favor del aparcero, cuando éste hubiere cumplido fielmente sus compromisos. Es bilateral, oneroso, conmutativo y formal, capacidad,
objeto y fin lícito

Contrato de Aparcería Ganadera o Pecuniaria: Pertenece también a los contratos de realización de un fin común; es más, es el último
contrato de la mencionada clasificación. Se puede definir como aquel en función del cual una persona, llamada dueño, da a otra,
denominada aparcero, cierto número de animales para que los cuide y alimente, a fin de repartirse los frutos en la proporción que ambas
partes convengan, este concepto se basa fundamentalmente en los Artículos 2752 y 2754 del Código Civil para el D:F. A falta del
convenio, se observará la costumbre general del lugar la que se aplica igual que en la Agrícola, pues los Artículos 2754 y 2760 del Código
Civil y sus concordantes del Art. 2637 y 2650 del Código de Nuevo León lo remiten a ella. Tiene capacidad, objeto y motivo o fin lícitos es
bilateral, oneroso, conmutativo y formal.

CONTRATOS DE CUSTODIA: CONTRATOS DE DEPOSITO Y DE HOSPEDAJE.

Contrato de Depósito: Se define como un contrato en virtud del cual una parte, denominada depositario, se obliga a custodiar una cosa,
mueble o inmueble, que otra parte, llamada depositante, le confía, y a restituirla cuando éste se la pida.

Existen diversas clases de depósito. De acuerdo con la legislación que lo regula, el depósito pude ser civil, mercantil, administrativo y
bancario. Este último puede ser regular o irregular. Por las cosas depositadas, el depósito recae, como ya se advirtió, en la definición
anterior, sobre bienes muebles e inmuebles. Es bilateral, oneroso y consensual en oposición a formal
Por otra parte, se regula el depósito en establecimientos donde se reci9ben huéspedes, así como en fondas, cafés, casas de baño y otros
establecimientos análogos, regulados en los Artículos 2429 a 2432 del Código Civil para el estado de Nuevo León y sus concordantes los
Artículos 2535 a 2538 del Código Civil para el Distrito federal, el que contempla el depósito de títulos, valores, efectos o documentos que
devengan intereses, se regula también el depósito de cosa robada. En el contrato de depósito no se confiere el derecho de retención al
depositario, tampoco opera en este contrato la compensación, otra cuestión importante es la capacidad del depositario, Se establecen
además reglas sobre cosas robadas. Las disposiciones sobre las obligaciones de las partes y lo referente a las causas de terminación del
depósito revisten especial interés.

Contrato de Hospedaje: Tiene lugar cuan uno presta a otro albergue mediante la retribución convenida comprendiéndose o no, según se
estipule los alimentos y los demás gastos que se originen. El contrato de Hospedaje puede clasificarse como mercantil o civil. Estos se
presentan siguiendo la opinión de Sánchez Medal según se preste alojamiento de manera habitual o profesional por una empresa, o bien
que una persona o entidad proporcione tal servicio accidental u ocasionalmente. En el primer caso se considerará mercantil, en el
segundo civil. El mismo autor lo clasifica como público o privado. Se puede definir el hospedaje como un contrato en función del cual una
persona (hotelero, hostelero, hospedero, hospedante, albergador, posadero o fondista) se obliga para con otra (huésped, viajero u
hospedado) a darle alojamiento y, en caso convenido, alimentos u otros servicios afines al hospedaje, mediante una retribución o precio,
que se obliga a pagar el solicitante del servicio. Es bilateral, oneroso y conmutativo, tiene capacidad, objeto y forma.

En caso de que el huésped no haga el pago correspondiente, el hotelero puede retenerle sus objetos introducidos en el establecimiento,
tiene la preferencia de ser pagado en relación a otros acreedores con el valor de sus bienes.

CONTRATOS ALEATORIOS: CONTRATO DEL JUEGO Y DE LA APUESTA. CONTRATO DE RENTA VITALICIA Y CONTRATO DE
COMPRA DE ESPERANZA.

Contrato de juego y Apuesta: El juego se puede definir como un Contrato Aleatorio en el cual el beneficio o la pérdida de las partes
depende del resultado favorable o adverso de una actividad que se desarrolla entre ellas, con fines de distracción o de ganancia o, más
frecuentemente, con ambos fines a la vez. En cambio el contrato de apuesta se define como un Contrato en virtud del cual dos o más
personas convienen, recíprocamente, en realizar una determinada prestación el favor de aquella que, en relación con un hecho, cuestión u
opinión que sea objeto de discusión entre ellas, afirme lo que resultare ser cierto o exacto. Nuestro Código Civil no da una definición de
tales contratos y los regula en el mismo capítulo, en muchas ocasiones tratándolos como si fueran mensajes. George Ripert señala entre
ambos contratos la diferencia siguiente: “El juego deberá ser realizado por las partes, mientras que la apuesta depende de la simple
verificación de un hecho ya realizado o un hecho futuro pero que en un último caso no deberá ser obra de las partes. Son principales,
Bilaterales, onerosos, consensuales tienen consentimiento y objeto, capacidad, licitud y forma, ausencia de vicios de la voluntad,
disposiciones legales.

Contrato e Renta Vitalicia: Se puede definir como un contrato aleatorio por el cual una persona llamada deudor, se obliga a pagar
periódicamente a otra persona denominada acreedor, pensionista o beneficiaria, una pensión que consiste en dinero o bienes fungibles
durante la vida de esa, de otra o de otras personas determinadas, a cambio de la entrega, al deudor, de una cantidad de dinero o de cosa
mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego. El anterior concepto se basa fundamentalmente en el Art. 2774 del
Código Civil para el D. F. Y su concordante, el 2666 del Código Civil para Nuevo León. Es principal, unilateral, bilateral, oneroso, gratuito,
formal, consensual en oposición a real, de tracto sucesivo, traslativo de dominio.

Contrato de Compraventa de Esperanza: Se define como el contrato que tiene por objeto adquirir, por una cantidad determinada, los
frutos de una cosa que produzca en un tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir; o
bien, los productos inciertos de un hecho, que puedan estimarse en dinero. Se fundamenta en el

Artículo 2792, en la compra de esperanza se presenta una excepción a la regla, la cual establece que para la existencia del contrato se
requiere consentimiento y objeto que pueda ser materia de contrato, se aplican las disposiciones legales del contrato de compra-venta,
salvo aquellas que se encuentran en oposición con la naturaleza propia de la compra de esperanza. Es principal, oneroso, consensual en
oposición a real, consensual en oposición a formal, formal, de tracto sucesivo, consentimiento, objeto, capacidad, ausencia de vicios de
voluntad, licitud en el objeto, motivo fin o condición.

CONTRATOS DE GARANTIA: CONTRATOS DE FIANZA, PRENDA E HIPOTECA.

Los contratos de garantía tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación principal de otro contrato, por lo que se dice
que son contratos accesorios, pues la existencia de éstos depende de la existencia de un contrato principal.

Contrato de fianza: Nuestra legislación civil vigente en su artículo 2794 define lo que es este contrato por el cual una persona se
compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Garantiza el pago o cumplimiento de una obligación en un contrato
anterior llamado principal, por lo cual si la obligación principal desaparece o se extingue, también se terminará la garantía de fianza, que
sigue, como accesoria que es, la suerte de la obligación principal Podemos considerar que la obligación del fiador es personal y responde
del cumplimiento de las obligaciones del deudor. La fianza puede ser legal, es decir impuesta unilateralmente por la ley, puede ser judicial,
impuesta por una autoridad judicial, o puede ser convencional que es la más común, cuando una persona en forma voluntaria acepta
responder como fiador de un deudor. El fiador que paga por el deudor, tiene una acción de reembolso o repetición contra éste, en el que le
cobrará la deuda principal, los intereses respectivos, los gastos hechos y los daños y perjuicios que haya sufrido por su causa. El contrato
de fianza tiene las características de ser: bilateral, gratuito u oneroso, consensual, conmutativo o aleatorio, nominado y accesorio.
Contrato de prenda: El Código Civil en su artículo 2856 lo define así, la prenda es un derecho real, constituido sobre un bien mueble o
enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia e el pago. De lo que se desprende que es un contrato
accesorio ya que su existencia depende de un contrato principal, a diferencia de la fianza que es una garantía personal, la prenda es una
garantía real, es decir, se constituye sobre bienes muebles que garantizan el cumplimiento de la obligación de un contrato principal. Para
que se constituya la prenda es necesario que sea entregada al acreedor real o jurídicamente; la entrega real s la entrega material de la
prenda, la entrega jurídica se lleva a cabo cuando el acreedor y el deudor convienen en que la prenda quede en poder de un tercero o del
mismo deudor. De acuerdo con lo que dispone la ley, son obligaciones de acreedor las siguientes: conservar la cosa empeñada como si
fuera propia, a restituir la prenda cuando le haya pagado el deudor íntegramente la deuda, sus intereses y gastos de conservación. Si el
deudor no paga en el tiempo estipulado, el acreedor podrá pedir al juez y este decretará la venta pública de la cosa empeñada y si ésta no
se vendiera se la adjudicará el acreedor en las dos terceras partes del precio de la venta o postura legal. Es un contrato formal, porque
debe constar por escrito, otorgándose en documento privado y en ocasiones público. Es bilateral, oneroso o gratuito, accesorio, real,
formal, conmutativo o aleatorio y nominado.

Contrato de hipoteca: El jurista Manuel Borja Soriano define el contrato de hipoteca de la siguiente manera: “Es un derecho real que se
constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles, enajenables, para garantizar el cumplimiento de una obligación principal,
sin desposeer al dueño del bien gravado y que otorga a su titular los derechos de persecución, de venta y preferencia en el pago, para el
caso de incumplimiento de la obligación de esta definición establecemos que el contrato de hipoteca es un contrato accesorio, que
depende y sigue la suerte de un contrato principal, que el bien que garantiza no se entrega al acreedor y recae sobre bienes determinados
específicamente por el acreedor y por el deudor y que son susceptibles de enajenarse, es decir, trasladar su dominio y propiedad de una
persona a otra, que dichos bienes generalmente son inmuebles, por lo que en ocasiones pueden ser muebles, aunque no es lo común y
por último otorga al acreedor que se le hipoteca, una preferencia en el pago por medio de dicho bien, ya sea vendiéndolo para pagarse la
deuda o ya sea adjudicándoselo en pago de la misma. Que la garantía hipotecaria se constituya un derecho real, significa que se crea en
el acreedor un derecho sobre el bien materia de la hipoteca. Se pueden clasificar como voluntarias o necesarias, la hipoteca se extingue
según el artículo 2491, cuando se extinga el bien hipotecado, cuando se extinga la obligación para la que sirvió de garantía, cuando se
resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, cuando el bien hipotecado se expropie por causa de utilidad pública.
Pero para que deje de producir efectos jurídicos frente a terceros, es necesario que sea cancelada su inscripción del Registro Público de
la Propiedad. Es bilateral, gratuito u oneroso, formal, conmutativo, nominado y accesorio.

Promesa: La promesa de contrato recibe diversas denominaciones, como precontrato, contrato preliminar, ate contrato, contrato
preparatorio y pacto de contrahendo. La finalidad del contrato de promesa es asegurar la celebración del contrato definitivo. En muchas
ocasiones, por circunstancias personales o por razones jurídicas, no se puede llevar a cabo dicha celebración, pero es necesario que las
partes, a través de un contrato de promesa, se obliguen a celebrarlo en un plazo determinado. Tiene capacidad, forma, consentimiento y
objeto, diversas denominaciones y tipos de promesa.

CONTRATOS DE ESCLARECIMIENTOS DE DERECHOS: CONTRATO DE TRANSACCIÓN Contrato de Transacción: Se puede


definir como el contrato en virtud del cual las partes, haciéndose reciprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen
una futura. La anterior definición se basa fundamentalmente en el artículo 2944 del Código Civil del D:F:, tanto a la transacción como al
compromiso se les engloba en la clasificación de contratos que previenen controversias, de esclarecimiento de derecho o bien entre los
contratos de comprobación jurídica. La utilidad del contrato de transacción está fuera de toda discusión pues como afirma Sánchez Medal:
“Este contrato es de gran utilidad y beneficio social, porque evita o pone fin a dispendios, disgustos y otros inconvenientes que producen
los litigios, según en conocido aforismo: Vale más una mala transacción que un buen pleito:” Es principal, accesorio, bilateral, oneroso,
conmutativo, consensual en oposición a formal, formal, instantáneo de tracto sucesivo, posee consentimiento, objeto y capacidad.

AUTOEVALUACIÓN

 Defina Contratos.

Son aquellos convenios que transfieren y crean derechos y obligaciones ,por lo que se deduce que un contrato es un acuerdo de
voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones.

 Mencione los cuatro elementos de validez de un contrato.

Capacidad

Ausencia de vicios en el consentimiento

Objeto o motivo o fin lícito

Forma

 ¿Qué es Capacidad?

Es la actitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones para hacerlos valer por sí mismas o por conducto de
sus representantes legales.

 Defina que es dolo.


Es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantenerlo en él por parte de alguno de los contratantes.

 ¿Qué es mala fe?

Es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido éste.

 Defina Lesión.

Es el perjuicio que sufre una persona de la cual se ha abusado por estar en estado de suma ignorancia notoria, inexperiencia o
extrema miseria.

 Defina los Contratos Unilaterales.

Son aquellos cuando una sola de las partes, se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada.

 Defina los Contratos Bilaterales.

Son aquellos cuando las partes se obligan recíprocamente, ejemplo: la compra-venta.

 ¿Cuáles son los Contratos Onerosos?

Son aquellos contratos en los que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, ejemplo: la compra-venta.

 ¿En que Contratos los provechos son solo para una de las partes?

Los contratos Gratuitos, ejemplo, La Donación.

 ¿Cuándo los provechos y gravámenes son conocidos desde la celebración del contrato, que nombre recibe éste?

Contrato Conmutativo.

 ¿Cuál es la clasificación didáctica de los Contratos?

1.- LOS CONTRATOS TRASLATIVOS DE DOMINIO: la compra-venta, la permuta, la donación y el mutuo.

2.- LOS TRASLATIVOS DE USO: El Arrendamiento y el Comodato.

3.- LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Prestación e Servicios Profesionales, Contrato de Obra a Precio Alzado,
De Porteadores y Alquiladores.

4.- CONTRATOS ASOCIATIVOS: El de las Asociaciones y las sociedades y de la Aparcería.

5.- CONTRATOS DE CUSTODIA: Depósito y Hospedaje.

6.-CONTRATOS ALEATORIOS: Del juego y de la Apuesta, de la Renta Vitalicia, de la Compra de Esperanza.

7.-LOS CONTRATOS DE GARANTÍA: De Fianza, Prenda, Hipoteca y Promesa.

8.-CONTRATOS DE ESCLARECIMIENTO DE DERECHOS: Transacción

 Mencione en que consiste el objeto directo en el Contrato de Compra Venta.

Consiste en trasmitir el dominio de una cosa por una parte y en pagar un precio cierto y en dinero por la otra parte (manifiesta
como una prestación del ser)

 Enumere las 9 modalidades de la Compra Venta.

1.- COMPRA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO

2.- VENTA EN ABONOS.


3.- VENTA CON PACTO DE PREFERENCIA

4.- VENTA CON PACTO DE NO VENDER A DETERMINADA PERSONA

5.- COMPRA DE ESPERANZA Y COMPRA DE COSA FUTURA

6.-COMPRA VENTA A VISTAS

7.- COMPRA VENTA SOBRE MUESTRAS

8.- VENTA POR ACERVO

9.-VENTA JUDICIAL

 ¿Cuál es la clasificación Jurídica de la Promesa de Contrato?

 El contrato puede ser unilateral o bilateral.-ya sea que sólo una de las partes o ambas se obliguen a celebrar el contrato
determinado por ellos.

 Contrato Formal.- La ley exige que éste tipo de contratos siempre debe de constar por escrito para que tenga validez.

 Contrato Oneroso.- Si ambas partes contraen la obligación.

 Contrato Gratuito.- Si sólo una de ellas se obliga a la celebración del contrato, sin recibir contraprestación, tendríamos la
promesa de contrato gratuito.

 Contrato Principal.- Porque no requiere la existencia de una obligación previa para su existencia o validez.

 Contrato de Tracto Sucesivo.- Necesariamente debe transcurrir cierto tiempo entre su celebración y la fecha en que pueden
cumplirse las obligaciones que genera.

 ¿Cómo se define el contrato de Donación?

Es aquel en que una persona denominada donante se compromete a transferir sus respectivos bienes, ya sea una parte o en su
defecto la totalidad, a otra llamada donatario.

 En un Contrato de Mutuo ¿Cuáles son las obligaciones del mutuante?

1.- TRANSMISIÓN DE DOMINIO.- El mutuante esta obligado a transmitir el dominio de la cosa fungible.

2.- ENTREGAR LA COSA.- El mutuante debe de entregar la cosa en el lugar y tiempo convenido y a falta de convenio se hará el
mutuario, si fuese labrador, en la siguiente cosecha cuando son cereales y productos, en los demás casos de acuerdo al artículo
2080 del Código Civil para el Distrito federal.

3.- RESPONDER DE LOS VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA COSA.- El mutuante es responsable de los perjuicios que sufra
el mutuario por mala calidad, así como de los vicios siempre y cuando los conoció y no dio aviso oportuno.

 ¿Cuál es el objeto, elemento esencial del Contrato de Arrendamiento?

Son todos los bienes muebles e inmuebles a excepción de los que prohíbe la ley y los personales. , los que considera la ley
prohibidos para el arrendamiento son: el ejido, los bienes del Estado y los personales, por ejemplo, la esposa.

 Mencione las causas de terminación del contrato de comodato.

 Por vencimiento del contrato

 Por voluntad del comodante antes de que venza el plazo, si no se determinó en uso que deba darse a la cosa, cuando el
comodatario concede el uso a otra persona de la cosa sin estar facultado para ello, si el comodante prueba la necesidad urgente
de la cosa por peligro de que perezca la cosa en poder del comodatario.

 Cuando por voluntad del comodante, si no se estableció plazo en contrario.


 Por muerte del comodatario.

 ¿Cómo se define al Contrato de Obra a Precio alzado?

Es el contrato por el cual una persona llamada empresario, se obliga a ejecutar bajo su dirección y con materiales propios, una
obra que le encarga una persona llamado dueño de la obra, la cual se obliga a pagarle un precio global. Se podría definir como el
contrato por el cual una de las partes dirige la obra y pone los materiales y la otra se obliga a pagar por ello el precio
correspondiente.

 ¿Porqué se considera Oneroso al contrato de Transporte?

Porque existe un pago por el transporte.

 ¿Cuál es la clasificación Jurídica del Contrato de Hospedaje?

CONTRATO BILATERAL.- Existen dos personas para que se celebre el contrato.

CONTRATO ONEROSO.- Debe de existir un pago a cambio del servicio prestado.

CONTRATO CONMUTATIVO.- Las prestaciones son ciertas y conocidas al momento de celebrarse el contrato

 ¿Qué se entiende por Sociedad Civil?

La sociedad civil es una persona moral, dotada de personalidad jurídica, se le clasifica dentro de los contratos corporativos o de
realización de un fin común. Esta sociedad se puede definir como el resultado de un contrato mediante el cual dos o más
personas se obligan a contribuir en recursos o esfuerzos, y de una manera que no sea enteramente transitoria, a la realización
de un fin común, lícito y posible, de carácter preponderantemente económico, pero que n constituya una especulación
comercial.

 ¿Quiénes son capaces de Hipotecar?

Sólo puede hipotecar el que puede enajenar. El dueño de los bienes.

 ¿Cuáles son las causas de extinción de la fianza

El principio general en esta materia, es que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la obligación garantizada.

SINTESIS: LOS DERECHOS REALES CON SU EVALUACION

Según la escuela clásica representada por Aubry y Rau, el Derecho Real es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata
sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo ese poder jurídico oponible a terceros. Por consiguiente son elementos del
derecho real: La existencia del poder jurídico; La forma de ejercicio de este poder en una relación directa entre el titular y la cosa;
La naturaleza económica del poder jurídico que permite un aprovechamiento total o parcial de la misma y Oponibilidad respecto
de terceros para que el derecho se caracterice como absoluto, valedero.

En el Derecho Personal, la escuela clásica no encuentra ninguna de estas características. El derecho de crédito o personal se define
como una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención de carácter patrimonial
o moral. Son elementos del derecho personal: Una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo; la facultad que nace de la relación
jurídica a favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor; El objeto de esta relación jurídica que consiste en una
prestación o abstención de carácter patrimonial o simplemente moral.

Comparando estos distintos atributos de los derechos reales y personales, podemos afirmar la separación irreductible en los términos de
la escuela clásica.

En tanto que el derecho real es un poder jurídico, el derecho personal es una simple facultad de obtener o exigir; el poder jurídico se
ejerce de la persona a la cosa.

El derecho real tiene por objeto un bien; hay una relación directa e inmediata, según Baundry Lacantinerie, entre el titular y la cosa.

La preferencia en el derecho real se rige por dos principios: El que es primero en tiempo, es primero en derecho, dentro de la misma
categoría de derechos reales y la mejor calidad del derecho real le otorga preferencia sobre derechos reales de inferior categoría, aún
cuando sean constituidos con anterioridad.
La escuela ecléctica pretende que la verdadera esencia del derecho real consiste en el poder económico del aprovechamiento, total o
parcial, sin aludir para nada a lo que en rigor constituye la esencia de la facultad jurídica en la clase de derechos subjetivos. El dato
económico constituye el contenido posible o contingente de los derechos reales, pero no puede caracterizarlo, dado que aún cuando no
exista el resultado relativo al aprovechamiento, la facultad jurídica se mantiene incólume.

Siendo los derechos reales, facultades jurídicas de carácter absoluto, o sea, oponibles, lógicamente se manifiestan en forma positiva o
negativa, es decir, como facultades de interferir en la esfera del sujeto pasivo universal, a efecto de que restrinja su conducta y se
abstenga de ejecutar actos que impidan el ejercicio pacífico, eficaz e íntegro del derecho, y, como posibilidad normativa de impedir a
terceros indeterminados que forman ese sujeto universal, que interfieran en la esfera jurídica que constituye el derecho real.

Nuestro sistema jurídico sigue la tradición y criterio del derecho romano, en virtud de que no permite mas derechos reales que los
especifica y previamente establecidos y regulados de manera clara y precisa en nuestra legislación, este sistema nos parece el más
preciso y acertado ya que no permite crear situaciones jurídicas peligrosas por su oscuridad e indefinición, evitando así caer en
contradicciones o confusiones con los derechos personales, satisfaciendo siempre de manera clara y segura las nuevas exigencias
jurídicas evitando también inconvenientes y peligros que representan el sistema de ilimitación de los derechos reales, ya que es muy
riesgoso y aventurado crearlos a voluntad de los interesados.

ENUMERACIÓN DE DERECHOS REALES.

1. POSESIÓN 7. LA PRENDA

2. PROPIEDAD 8. LA HIPOTECA

3. USUFRUCTUO 9. EL DERECHO HEREDITARIO

4. USO 10. EL ARRENDAMIENTO

5. HABITACIÓN 11. PROPIEDAD INTELECTUAL

6. SERVIDUMBRES 12. PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD.

Aplicando la definición de Derecho Real a la propiedad, diremos que ésta se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en
forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo
universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y el sujeto. En los casos de vecindad y colindancia el Código Civil
impone obligaciones y concede derechos correlativos, entre los vecinos y colindantes, determinándose así sujetos pasivos especiales.
Comparando el derecho real con la propiedad, encontramos que la propiedad es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e
inmediata;

Todo derecho real también es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata. En la propiedad, este poder jurídico se ejerce
sobre una cosa, es decir, sobre un bien corporal. No hay propiedad sobre bienes incorporales. El derecho de propiedad implica un poder
jurídico directo sobre la cosa para aprovecharla totalmente. En cambio, los otros derechos reales sólo comprenden formas de
aprovechamiento parcial. El poder jurídico total significa que el aprovechamiento se ejerce bajo la forma de uso, disfrute o disposición de
la cosa, o que se tiene simplemente la posibilidad normativa de ejecutar todos los actos de dominio o de administración, aún cuando
jamás se ejecuten. Es decir, se trata de un aprovechamiento jurídico y no económico.

El derecho de propiedad implica una relación jurídica entre el propietario o sujeto, y un sujeto pasivo universal. Propiamente el sujeto
pasivo universal queda constituido por el conjunto de personas que de manera permanente o transitoria integran una comunidad jurídica,
pues se requiere siempre un dato especial, proximidad material, para que exista la oponibilidad del derecho de propiedad a los terceros y
la posibilidad física de su violación. No todos los habitantes del globo son, en realidad, los sujetos pasivos. Se requiere que formen parte
de una comunidad determinada, aun instantáneamente (como el viajero) para que lo sean. En cambio, en los derechos reales distintos de
la propiedad, existe un sujeto pasivo determinado que reporta obligaciones patrimoniales, tanto de hacer como de no hacer, y un sujeto
pasivo universal, en las mismas condiciones que en la propiedad.

COPROPIEDAD

Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece, pro indiviso, a dos o más personas.

Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las
partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota. Que es la parte ideal determinada desde el punto de vista mental
aritmético, en función de una idea de proporción Podría decirse que es una parte que sólo se representa mentalmente, que se expresa por
un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todos y cada uno de los copropietarios, cuya
participación variará según los derechos de éstos. Por ejemplo, dos personas tienen copropiedad sobre una cosa por partes iguales, La
parte alícuota representa la mitad; pero no desde el punto de vista material, pues esto sería cesar la copropiedad y daría lugar a que la
cosa quedase dividida perteneciendo exclusivamente, en cada una de sus mitades, a los copropietarios. La naturaleza de la parte alícuota
es fundamental para entender los derechos de los copropietarios, cada uno tiene un dominio absoluto sobre su cuota. La porción de cada
comunero es un bien que esta en el comercio, que puede enajenarse, cederse, arrendarse, ser objeto de contratación, etc. Sobre esta
parte alícuota cada propietario es dueño absoluto, sufriendo sólo las restricciones o modalidades de que toda forma de copropiedad puede
ser objeto.

Los principios fundamentales de la copropiedad son: Todo acto de dominio, es decir, de disposición jurídica como material, sólo es válido
si se lleva a cabo con el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Los actos de administración de la cosa objeto de
copropiedad se llevarán a cabo por la mayoría de las personas y de intereses y comprenden todos aquellos actos de conservación y uso
de la cosa sin alterar su forma, sustancia o destino.

Existe un acto que no cae bajo esta regla y es el arrendamiento de la cosa, ya que éste no puede ejecutarse como acto de administración
por la simple mayoría, la ley exige el consentimiento de todos los copropietarios.

Las formas de copropiedad son: Voluntarias y forzosas. Temporales y permanentes. Reglamentadas y no reglamentadas. Sobre bienes
determinados y sobre un patrimonio o universalidad. Por acto entre vivos y por causa de muerte. Por virtud de un hecho jurídico y por
virtud de un acto jurídico.

USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN.

El usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro, y de percibir sus frutos sin alterar las sustancias de ellas; porque es un derecho
cobre un cuerpo, y si el cuerpo se destruye, queda necesariamente destruido el derecho.

El usufructo que es la más importante de todas las servidumbres personales, se trata con mucha extensión en el Digesto. Los comentarios
de Cayo, las reglas de Ulpiano y las sentencias la Paulo. Es notable la definición que da nuestro texto a las palabras “utendi y fruendi”, que
indican todos los derechos que comprende el usufructo (el uso y los frutos), las palabras “rebus alienis”, porque el usufructo no puede
existir sino sobre las cosas de otro.

Algunos jurisconsultos las consideran como relativas a la duración del usufructo y las traducen como el derecho de usar y de disfrutar
mientras dura la sustancia, otros, como relativas a los derechos del usufructuario traduciéndolas como el derecho de usar y de disfrutar sin
alterar las sustancias. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, tanto muebles como inmuebles, corporales e incorporales,
por consiguiente constituye no sólo sobre las cosas sino sobre los derechos también, o sea bienes incorporales y recae sobre derechos
tanto reales como personales. En relación a los modos de crear el usufructo, tenemos: Por contrato, por testamento, por acto unilateral,
por ley y por prescripción.

El usufructo se extingue de las siguientes maneras: a) Por muerte del usufructuario. b) Por el vencimiento del plazo que se establezca. c)
Por el cumplimiento de la condición resolutoria que lo afecte. d) Por consolidación, reuniéndose en una persona las calidades de
usufructuario y propietario. e) Por renuncia del usufructuario. f) Por pérdida de la cosa. g) Por prescripción. h) Por revocación del derecho
del propietario constituyente cuando siendo su dominio revocable llega el tiempo de la renovación. I) Por no otorgarse la fianza en el
usufructo a título gratuito.

USO

En términos generales el uso es entendido como el derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena, pero con relación al tema de estudio
el uso es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio para usar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia y de carácter
intrasmitible, el uso es un derecho real de la misma naturaleza que usufructo, pero es inferior a él, en extensión, de los dos elementos que
se compone el usufructo, el derecho de usar y de percibir los frutos, el uso no comprende sino el primero.

Este derecho real es también considerado como una desmembración de la propiedad, de menor importancia que el usufructo. En realidad
el uso constituye un usufructo parcial o restringido.

HABITACIÓN.

El derecho real de habitación en realidad es el derecho de uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de la
casa. No se distingue en rigor fuera de esta circunstancia especialísima, en cuanto al contenido, pues también se trata de un derecho real
intransmisible, temporal, por naturaleza vitalicio. Generalmente entendemos a la habitación como el derecho de ocupar en una casa ajena
las piezas necesarias para el titular del mismo y para las personas de su familia, el derecho real de habitación en realidad es el derecho de
uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de alguna casa. No se distingue en rigor fuera de esta circunstancia
especialísima, en cuanto al contenido pues también se trata de un derecho real instrasmisible temporal, por naturaleza vitalicio, para usar
algunas piezas de una casa, sin alterar su forma ni sustancia. En cambio, el uso se extiende como el usufructo tanto a los bienes muebles
como a los bienes inmuebles, cuando ese uso se refiere solo a las piezas de una casa habitación, toma el nombre de derecho real de
habitación.

La habitación no es sino el derecho de uso aplicado a una casa. siempre por esencia gratuita, nunca podrá constituirse en forma oneroso.
SERVIDUMBRES.

En términos generales, la servidumbre es considerada como un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro
perteneciente a distinto dueño, las servidumbres constituyen desmembramientos de la propiedad de importancia por cuanto a su gran
variedad y por la utilidad que presentan para el mejor aprovechamiento o beneficio de ciertos predios.

Las servidumbres son gravámenes reales que se imponen a favor del dueño de un predio y a cargo de otro fundo propiedad de distinto
dueño, para beneficio o mayor utilidad del primero. Se trata de un derecho real, es decir, de un poder jurídico que se ejerce directa e
inmediatamente sobre una cosa para su aprovechamiento parcial, y que es oponible a todo mundo como sujeto universal pasivo y a un
sujeto pasivo determinado, o sea el dueño del predio sirviente. Como toda desmembración, debe originar relaciones jurídicas concretas
entre el que conserva el dominio y aquel que tiene el uso, el usufructo, o cierta forma de aprovechamiento. La verdad jurídica es sólo una:
el derecho se otorga al propietario, cualquiera que él sea, del predio dominante y se impone al dueño del predio sirviente, cualquiera que
él sea.

Las servidumbres se clasifican en: Positivas y negativas. Rústicas y Urbanas. Continuas y discontinuas. Aparentes y no aparentes-
Legales y voluntarias y Servidumbres sobre predios de dominio público y sobre predios de particulares

POSESIÓN.

La posesión se define como el Poder de hecho ejercido sobre una cosa o bien, como una relación o estado de hecho, que confiere a una
persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento. La Posesión es una relación o estado,
de hecho no se prejuzga sobre una calificación jurídica ni se determina si este estado de hecho se funda o no en un derecho o si engendra
consecuencias jurídicas, es decir la posesión representa en lo absoluto un contacto material del hombre con la cosa, por virtud del cual
una persona retiene en su poder exclusivamente una cosa y como manifestación o consecuencia de ese poder el sujeto ejecuta un
conjunto de actos materiales tendientes al aprovechamiento de la cosa, sin ser necesariamente que tal estado de hecho derive o no de un
derecho real, personal, o engendre consecuencias jurídicas.

En los códigos de l870 y 1884 se define la posesión como la tenencia de una cosa, o el goce de un derecho por nosotros mismos o por
otro en nuestro nombre. En esta definición encontramos los elementos clásicos: el corpus y el animus.

El hábeas, Comprende el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa,
para retenerla en forma exclusiva. Este elemento engendra por sí solo un estado que se llama detentación o tenencia, que es la base de la
posesión; pero no implica la posesión; puede existir la tenencia y si no concurre el elemento psicológico llamado animus, no hay posesión.
Según la doctrina clásica cuando se presenta solo el fenómeno de la detentación, existe un estado semejante al de la posesión; pero
desde el punto de vista jurídico es radicalmente distinto. El animus consiste en ejercer los actos materiales de la detentación; con la
intención de conducirse como propietario, a título de dominio.

En la definición de este elemento hay una controversia para fijar que el animus debe ser siempre dominii, o basta con que se tenga la
intención de actuar en nombre propio y en provecho exclusivo, para que exista el fenómeno la posesión aún cuando no se tenga la
intención de conducirse como propietario.

La posesión se adquiere normalmente cuando se reúnen en una misma persona el hábeas y el animus. Este es el caso perfecto de la
posesión. En los contratos traslativos de dominio, cuando hay entrega de la cosa, el adquiriente tiene el hábeas por la entrega, y el animus
por virtud de la traslación de la propiedad; tiene en consecuencia, la posesión.

PRESCRIPCIÓN:

La posesión puede perderse cuando faltan los dos elementos, pero también, cuando falta alguno de ellos.- A) Ausencia de los dos
elementos, cuando ocurre en el abandono de cosas. B) Pérdida de la posesión por falta de animun. Esto ocurre, en primer lugar, en los
contratos traslativos de dominio, cuando se retiene la cosa, pero se transfiere la propiedad. C) Por último, puede perderse la posesión por
la pérdida del hábeas, aún conservando el animus, y esto ocurre en casos muy especiales: en el que ha perdido una cosa no tiene el
hábeas, y sin embargo, sigue conservando el animus, porque tiene el propósito de encontrarla y no renuncia a su poropiedad.

BIENES:

En el Derecho Romano se distingue la posesión de los Derechos. Para los romanos las cosas materiales que son apreciables por los
sentidos las identificaron como res corporal y entendían como cosas, por una especie de abstracción a los beneficios que se obtienen de
las cosas corporales, es decir a los derechos. Estas cosas las identificaban como incorporales por no caer bajo los sentidos siendo
concepciones del espíritu. En nuestra legislación siempre se han admitido las dos formas de posesión de bienes corporales e incorporales.
Según la tesis de Planiol y Ripert, propiamente no debe haber posesión de bienes corporales, porque toda posesión de bienes corporales,
es en rigor, posesión de las cosas a título de propiedad o posesión originaria, es, por fuerza, la posesión del derecho de propiedad. Por
ello, se ha dicho que las nociones de cosa y de bien se separan desde el punto de vista de la idea de apropiación. José Castán Tobeñas,
siguiendo a Ferrara, acepta la posición intermedia de los civilistas italianos y define la cosa como “toda entidad, material o inmaterial, que
tenga existencia autónoma y pueda ser sometida al poder de las personas como medio de satisfacerles una utilidad, generalmente
económica. En cuando a la idea de bien, también existen discrepancias, Antonio Ibarrola indica que “ bien se deriva del latín bonum, que
significa dicha, bienestar, Bienes son llamadas aquellas cosas que aprovechan a los hombres, esto es, que los hacen felices: hacer feliz
es servir”. Desde un punto de vista económico, las cosas, en cuanto son susceptibles de prestar utilidad, tienen razón de bien, pues así es
considerado todo aquello que es útil al hombre. Las cosas, para constituir el objeto de una relación jurídica, deben tener la calidad de
bienes, lo que equivale a decir que deben ser útiles para satisfacer la necesidad humana. En resumen, se puede concluir que tanto en la
doctrina como en la legislación nacional y extranjera los concepto de bien y cosa se emplean indistintamente, otorgándoles el mismo
significado, El Código Civil en su Artículo 747 indica: “pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estés excluidas en el
comercio”.

DERECHOS HEREDITARIOS

En el interdicto de adquirir la posesión hereditaria conforme al Código, no se entabla controversia entre los poseedores para saber cuál
era la mejor posesión; simplemente se ampara al heredero. Los supuestos del derecho hereditario, son todas aquellas hipótesis
normativas de cuya realización dependerá que se produzcan las consecuencias que regula el ordenamiento y que pueden consistir en la
creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones, sanciones o situaciones jurídicas concretas. Tratando de
sistematizar los supuestos jurídicos del derecho hereditario podemos hacer las siguientes distinciones: A) Supuestos comunes a las
testamentarías e intestados. B) Supuestos especiales a las testamentarías y C) Supuestos propios de los intestados. La muerte del autor
de la herencia es el supuesto principal y básico del derecho hereditario y a él se refieren múltiples consecuencias que además se
retrotraen en la citada fecha, aun cuando se realicen con posterioridad. Por eso la citada muerte determina la apertura de la herencia y
opera la trasmisión de la propiedad y posesión de los bienes a herederos y legatarios. Tanto en la herencia legítima como en la
testamentaria, se aplica el principio de que los herederos adquieren derecho a la propiedad y posesión de los bienes de la herencia, desde
la muerte del autor de la sucesión, momento que se llama técnicamente: apertura de la herencia. La aceptación de la herencia es un acto
jurídico unilateral, por el cual el heredero manifiesta expresa o tácitamente su voluntad en el sentido de aceptar los derechos y
obligaciones del de cujus que no se extinguen con la muerte, invocando o no el beneficio del inventario. El principio en nuestro derecho es
el de que la acepción debe ser libre, pura, cierta y total y con carácter retroactivo, también determina que la repudiación o aceptación son
irrevocables, excepto cuando haya mediado dolo o violencia. La repudiación de la herencia es el acto por el cual el heredero testamentario
o ab intestado, renuncia a su calidad de tal y, por consiguiente, a los derechos, bienes y obligaciones que le transmiten por herencia. Se
establece como regla general la capacidad de toda persona para testar y como regla especial la incapacidad creada en nuestro derecho
en dos casos: l.- Cuando se trata de enajenados y 2. - Cuando se refiere a menores de ambos sexos que no han cumplido 16 años de
edad. También se fija como regla general la capacidad que tiene toda persona para adquirir por herencia, bien sea testamentaria o
legítima ciertas incapacidades especiales: l.- Por falta d personalidad en el heredero o legatario.- 2. - Por Delito.- 3. - Por atentado contra
la libertad del testador.- 4. - Por violación a la integridad del testamento.- 5. - Por razones de orden público.- 6. - Por falta de reciprocidad
internacional; y fundamentalmente.- 7. - Por renuncia o remoción de un cargo conferido en testamento. Las incapacidades impuestas por
motivos de interés privado son prescriptibles. Si no se ejercita la acción por aquel que tenga interés en la herencia en un término de tres
años, prescribe la causa; por ejemplo, incapacidad por suposición de influencia contraria a la voluntad del testador, o a la integridad del
testamento.

AUTOEVALUACION.

1. - ¿Qué se entiende por Derecho Real?

Es aquel derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder o señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada sin
necesidad de intermediario alguno, personalmente obligado y que impone así mismo a todo el mundo un deber de respeto o
exclusión y a su vez cuando se trata de derechos reales limitados un “hacer o no hacer o de dar”.

Es un derecho protegido jurídicamente que todo individuo tiene derecho a tener que este a su vez implica derecho y obligación.

2. - ¿Qué es la propiedad?

Es el derecho de goce o disposición que una persona tiene sobre bien determinado de acuerdo con lo permitido por las leyes y
sin perjuicio de derecho.

3. - ¿Qué se entiende por copropiedad?

La copropiedad es cuando una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Los copropietarios no tienen
dominio sobre parte determinada de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en
cierta proporción, es decir sobre la parte alícuota. Cada uno tiene un dominio absoluto sobre su cuota, la porción de cada
comunero es un bien que esta en el comercio, que puede enajenarse, cederse, arrendarse, ser objeto de contrato, etc.

4. - ¿Qué es el derecho del tanto?

Es el derecho concedido a los condueños para adquirir la parte de alguno de ellos que se pretenda vender a tercero extraño.

5. - ¿Qué principios rigen a la copropiedad?


Todo acto de dominio, es decir, de disposición tanto jurídico como material, sólo es válido si se lleva a cabo con el
consentimiento unánime de todos los copropietarios.

Ningún copropietario puede enajenar la cosa común sin el consentimiento de todos.

Los actos de administración de la cosa objeto de la copropiedad se llevarán a cabo por la mayoría de personas y de intereses, y
comprende todos aquellos actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, sustancial o destino.

6. - ¿Cuáles son las formas de copropiedad?

Pueden ser: Voluntarias y forzosas. Temporales y permanentes. Reglamentadas y no reglamentadas. Sobre bien determinado y
sobre un patrimonio universal. Pacto entre vivos y por causa de muerte. Por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto
jurídico.

7. - ¿Qué se entiende por el usufructo?

Es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni
sustancia.

El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, tanto bienes como inmuebles, corporales e incorporales.

8. - ¿Cuáles son los modos para crear el usufructo?

Se puede crear, de acuerdo al Artículo 98l por las siguientes formas: 1.- Por contrato. 2.- Por testamento. 3.- por acto unilateral.
4.- Por Ley y 5.- Por prescripción.

El usufructo puede también constituirse pura y simplemente, es decir sin sujetarlo a ninguna condición, carga o término.

Otra de las modalidades que puede revestir el usufructo se presenta cuando es constituido a favor de varias personas en forma
sucesiva o simultánea, cuando se constituye de esta manera, quiere decir que a la muerte de cada uno de los usufructuarios en
el orden establecido, entrará el otro en el goce del derecho.

9.- ¿Cuáles son las obligaciones del usufructo?

Se divide en tres momentos importantes:

a.- Obligaciones a la entrega de la cosa material del usufructo: formular un inventario, haciendo tasar los muebles y el estado de
los inmuebles; Otorgar fianza para responder que disfrutará de la cosa con moderación.

b.- Obligaciones durante el usufructo: Conservar la cosa, existen obligaciones de reparar a cargo del usufructuario si es el
usufructo gratuito, o a cargo del propietario si es a título oneroso. Destinar la cosa al uso convenido, o a falta de convenio, a
aquel que por su naturaleza sea propio destinarla. Dar noticia al propietario de toda perturbación, apercibido de responder de los
daños y perjuicios si no da dicho aviso.. Responder de las cargas usufructuarias.

c.- Obligaciones a la extinción del usufructo: Restituir la cosa y responder de los deterioros, daños y perjuicios que se le hayan
causado por culpa del usufructuario.

10.- ¿Quiénes tienen derecho a ejercer el usufructo?

El titular de los derechos.

El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, personales y posesorias y de ser
considerado como parte en todo litigio, aunque sea seguido por el propietario, siempre que él se interese en el usufructo.

11.- ¿Cuáles son las formas de extinción del usufructo?

1.- Por muerte del usufructuario.

2.- Por el vencimiento del plazo que se le establezca.

3.- Por el cumplimiento de la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación


4.- Por consolidación, reuniéndose en una persona las cualidades de usufructuario y

propietario.

5.- Por prescripción

6.- Por renuncia del usufructuario

7.- Por pérdida de la cosa

8.- Por revocación del derecho del propietario constituyente cuando siendo su dominio

revocable llega el tiempo de la revocación.

9.- Por no otorgar la fianza en el usufructo a título gratuito.

12.- ¿Qué se entiende por servidumbres?

Las servidumbres son gravámenes reales que se imponen a favor del dueño de un predio y a cargo de otro fundo propiedad de
distinto dueño, para beneficio o mayor utilidad del primero. También se les denomina cargas: nuestro Código emplea el término
de “gravamen real”. Lo esencial es que se trata de un derecho real, es decir, de un poder jurídico que se ejerce directa e
inmediatamente sobre una cosa para su aprovechamiento parcial, y que es oponible a todo mundo como sujeto universal pasivo
determinado, o sea el dueño del predio sirviente. Como toda desmembración, debe originar relaciones jurídicas concretas entre
el que conserva el dominio y aquel que tiene el uso, el usufructo, o cierta forma de aprovechamiento.

13.- ¿Qué características tiene la servidumbre?

Como principio general debe mencionarse el que las servidumbres son inseparables de los predios a que activa o pasivamente
pertenecen. Este carácter se deriva de la naturaleza real; a pesar e que exista cambio de propiedad en el predio sirviente, la
servidumbre continúa, es inseparable de la cosa, no sigue a las personas sino que sigue a la cosa; se constituye en beneficio de
dicho predio, por consiguiente, como los predios continúan a pesar de los cambios de propiedad, la servidumbre sigue porque
es inseparable de los predios. Puede, a pesar de éste carácter real, que hace inseparable la servidumbre, modificarse su carácter
perpetuo por un convenio expreso. No es, por consiguiente, la perpetuidad, la perpetuidad, característica de la esencia, sino
simplemente de naturaleza, puesto que la ley permite el pacto en el cual se limite a cierto tiempo. Además, la naturaleza misma
impone en ciertos casos el carácter temporal de la servidumbre, por ejemplo, el derecho de paso para la extracción de
materiales.

De éste carácter general de la servidumbre consistente en ser inseparable del predio a que activa o pasivamente pertenezca, se
deduce también su carácter indivisible. Quiere decir que si e predio sirviente ser dividiere por distintas enajenaciones parciales,
la servidumbre no se divide; continúa sobre todo el predio sirviente, como si fuera una entidad antes de la enajenación; no
puede restringirse ni tampoco ampliarse. Cada adquiriente tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si se divide el
predio dominante, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no variando el lugar de su uso, ni agravándola de
otra manera.

14.- ¿Qué diferencia existe entre servidumbre y las limitaciones al dominio?

Se distinguen de las limitaciones a la propiedad en que siempre en las servidumbres deben existir dos predios pertenecientes a
distintos dueños; por consiguiente la restricción del dominio se impone a cargo de un predio y a favor de otro por un interés
particular o general, en cambio en las limitaciones al dominio no siempre hay dos predios, pueden ser muebles o inmuebles que
se limitan en cuanto a su uso por un interés privado o público para llenar una necesidad social y, por lo tanto, sin crear una
carga a favor de un predio determinado. Son modalidades para beneficio general, es decir, para beneficiar a las personas, o a
una colectividad, precisándose en consecuencia las siguientes distinciones: a) La servidumbre debe ser entre dos predios

b) En tanto que las servidumbres solo existen como restricción para los inmuebles, las

limitaciones al dominio afectan tanto a los bienes muebles como a los inmuebles.

c) Las servidumbres pueden crearse en interés particular o en interés colectivo.

d) Las limitaciones al dominio se refieren siempre a un bien, o a restricciones reciprocas

entre vecinos, para beneficios generales, en cambio, las servidumbres no se conciben


sino como cargas impuestas sobre un predio a favor de otro.

15.- ¿Cuál es la diferencia en servidumbre entre positivas y negativas?

Positivas: Son aquellas en que para ejercerlas se necesita un acto del dueño del predio dominante. Por ejemplo, La
servidumbre de paso.

Negativas: Son aquellas que no necesitan para que se ejerza ningún acto, ya sea del, predio dominante o del dueño del predio
sirviente; por ejemplo, la servidumbre de luces, la de no edificar, la de no levantar una construcción a determinada altura.

16.- ¿Cuál es la diferencia entre servidumbre rústica y servidumbre urbana?

Son servidumbres urbanas aquellas que se imponen para provecho o comodidad de un edificio, de una construcción,
independientemente, de que estén en la ciudad o en el campo.

Son servidumbres rústicas aquellas que se constituyen para provecho y comodidad de un objeto agrícola, independientemente
de que esté en la ciudad o en el campo.

Esta clasificación ya no se reproduce en el Código vigente; se encuentra en los Códigos anteriores y el de 1884 lo consagró en el
Artículo 944. No tiene ninguna importancia jurídica distinguir si es urbana o rústica, supuesto que no hay disposición especial
para alguna de estas servidumbres.

17.- ¿Cuáles son las servidumbres continuas y cuales son las discontinúas?

Son servidumbres continuas las que su uso es o puede ser incesante, sin necesidad de acto del hombre, tenemos por ejemplo
la de luces, la de desagüe; en estas servidumbres su ejercicio no depende de ningún acto del hombre, puede decirse que por
virtud de una situación natural de los predios se ejercen solas, sin que sea necesaria la actividad humana, lo mismo ocurre en la
servidumbre de desagüe o escurrimiento por el declive natural de los predios, que se ejercita sin necesidad de actos del hombre.

Son servidumbres discontinuas aquellas para cuyo uso se requiere la intervención humana. Estas costumbres requieren para su
ejercicio la actividad humana, solo cuando se ejecutan ciertos actos se están usando, por ejemplo, la servidumbre de paso.

18.- ¿Cuáles son las clasificaciones de la servidumbre?

Se clasifican en:

Positivas y Negativas

Servidumbre Rústica y Urbana

Servidumbre Continua y discontinua

Servidumbres Aparentes y no aparentes.

Servidumbre legal y voluntaria

Servidumbre sobre predios del Estado y sobre predios de particulares.

19.- ¿Cómo se constituyen las servidumbres?

La servidumbre nacida por acto del hombre e impuestas por el legislador.

Por contrato

Acto jurídico unilateral

Por testamento

Por prescripción

Por ley
20.- ¿Cómo se extingue la servidumbre voluntaria?

Por las siguientes causas:

a)Cumplimiento del plazo señalado

b)Cumplimiento de la condición resolutoria estipulada

c)Resoluciones o revocación del dominio respecto del dueño del predio sirviente, cuando se haya constituido la servidumbre por
el que, teniendo un dominio revocable, llega el tiempo de la revocación.

d)Por la reunión de los predios sirvientes y dominantes en una sola persona.

e)Por el uso, es decir, por una prescripción negativa. La servidumbre continua y aparente se extingue por el no uso en tres años,
que se contarán a partir del momento en que se destruye el signo visible o exterior que denota servidumbre, es decir no basta no
usar la servidumbre, si el signo continua, la ley presume que la sola existencia del acuerdo, la venta, el puente, el camino
trazado, demuestra la intención en el dueño del predio dominante de conservar el digno, si la servidumbre no vuelve a usarse
prescribe en tres años.

21.- ¿Qué es la posesión?

La posesión puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener
una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animus domini o como consecuencia de un derecho real o
personal, o sin ningún derecho.

El punto de partida debe ser el que nos dan los sentidos, lo que nos permite la observación directa advertir, para comprobar un
simple estado de hecho, es decir, un contacto material del hombre con la cosa..

Por virtud de este estado de hecho una persona retiene en su poder exclusivamente una cosa.

Como manifestación de ese poder, el sujeto ejecuta un conjunto de actos materiales que se refieren, de ordinario, al
aprovechamiento de la cosa.

Por último, este poder físico puede derivar de un derecho real, de un derecho personal, o no reconocer la existencia de derecho
alguno.

22.- ¿Qué diferencia hay entre la posesión y la propiedad?

La principal diferencia radica específicamente en que la propiedad depende cien por ciento del titular de ese derecho, es decir,
la puede transigir, rentar, traspasar o cualquier otra cosa, por el contrario la posesión la puede tener tanto el propietario como
algún arrendador; la posesión garantiza únicamente el derecho de tener el derecho a uso y disfrute, no necesariamente siendo
propietario; la posesión es el hecho de tener en su poder algún bien mueble o inmueble legalmente, es quien tiene la cosa más
no tiene el derecho de disponer de ella para algún cambio de propietario. La propiedad es un derecho real sobre alguna cosa del
cual el dueño podrá en todo momento disponer de ella a su libre interés siempre y cuando tenga en su poder, como tal, el
documento idóneo para acreditar la propiedad de ese bien, la propiedad es transigible siempre y cuando se cumplan las
formalidades que establece la propia ley.

23.- ¿Qué elementos forma la posesión?

 Uno material llamado hábeas, y

 Un Psicológico denominado animus.

24.- ¿Qué es la prescripción?

Prescripción es el medio de adquirir el dominio de una cosa o deliberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de
cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.

25. ¿Cuántas clases de prescripción hay?

Existen dos clases de prescripción:

 Es un medio de adquirir derechos.


 Es un medio de extinguir obligaciones.

26.- ¿Qué entiendes por prescripción positiva?

Es la forma de adquirir el dominio mediante una posesión original con las cualidades legales. Se entiende como el medio de
adquirir la propiedad o ciertos derechos reales mediante la posesión en concepto de dueño o titular de un gravamen en forma
pacífica, pública, cierta y por el término que fija a ley.

La prescripción positiva se adquiere por la posesión necesaria prescribiendo con los elementos siguientes:

1.- En concepto de propietario. 2.- Pacífica. 3.- Pública. 4.- Buena fe y mala fe.

27.- ¿Qué es la prescripción negativa. ?

Es un medio de extinguir obligaciones o d3erechos por el transcurso del tiempo, en virtud de que el acreedor no exija el pago
en los plazos señalados por la ley o el titular no ejerza su derecho real.

Los términos de la prescripción negativa se verifican por el sólo transcurso del tiempo fijado por la ley: en dos años prescriben
los honorarios, sueldos, salarios, retribuciones por la prestación de algún servicio.

Las acciones de dueños de hoteles, casas de huéspedes para cobrar el importe de hospedaje, prescriben en cinco años, la
obligación de dar cuentas de administración.

28.- ¿Qué se entiende por parte alícuota?

Es la parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético.

Es la parte proporcional que le corresponde a cada copropietario.

Los copropietarios no tienen dominio sobre parte determinada de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una
de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre la parte alícuota. Cada uno tiene un dominio absoluto sobre su
cuota o parte proporcional.

29.- ¿Qué es el corpus?

El corpus comprende el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor
sobre la cosa, para retenerlas en forma exclusiva.

30.- ¿Qué es el animus?

Consiste en ejercer los actos materiales de la determinación con la intención de conducirse como propietario a título de
dominio.

31.- ¿Qué la prescripción?

Es el medio de adquirir el dominio de una cosa o deliberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo
y bajo las condiciones establecidas por la ley

La definición asentada nos enseña que son dos las clases de prescripción:

 Es un medio de adquirir derechos.

 Es un medio de extinguir obligaciones.

32.- ¿Qué son los bienes?

Bien es toda cosa susceptible de apropiación, toda cosa útil al hombre. Bien, desde el punto de vista jurídico es todo aquello
que puede ser objeto de apropiación.

La clasificación que tanto en la doctrina como en el derecho se ha hecho de los bienes es de dos clases fundamentales:

1.- Las relativas a las cosas o bienes corporales.


2.- Las relativas a los bienes en general embarcando tanto las cosas o bienes corporales como los incorporales o derechos.

33.- ¿Qué es la herencia?

Representa el conjunto de derechos y deberes que por la muerte de una persona se transmite a los sucesores. El término
herencia se emplea también, en una acepción más restringida, para designar el resultado económico que adquiere el sucesor
después de que hayan sido pagadas las deudas del causante.

DERECHO CIVIL

Concepto.- Es una rama del Derecho Privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y
morales, y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico
entre los particulares, que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero.
Dentro de esta normatividad, las personas desarrollan sus relaciones de Derecho, derivadas de la vida de la familia,
de la apropiación de los bienes, del aprovechamiento y utilización de los servicios. Es así que las materias que
constituyen el dominio de aplicación del Derecho Civil, son:
 Derecho de la personalidad.
 Derecho de familia.
 Derecho patrimonial.

La codificación.-
La codificación es la actividad encaminada a la formación de un cuerpo legal destinado a contener, en forma
sistemática, el conjunto de las normas jurídicas positivas relativas a una determinada rama del Derecho. Por lo
tanto codificar es la actividad dirigida a la elaboración de un código.
Código.- Bonnecasse ha definido el código diciendo que es la reglamentación elaborada por el Poder Legislativo
que abarca toda una rama del Derecho.
Más exactamente se puede decir que el código es un cuerpo de preceptos creado por el Poder Legislativo y que
tiene como materia toda una rama del Derecho o una parte importante de ella.
A manera de muestreo, las primeras codificaciones fueron los códigos napoleónicos, código civil o código de
Napoleón de 1804, código de procedimientos civiles, 1807; código de comercio, 1807; código de instrucción
criminal, 1808; y código penal, 1810; código forestal, 1827. De estos códigos, los principales surgieron en la época
napoleónica, pero la idea de codificación ha existido en todos los tiempos.
El contenido del Código Civil para el Distrito Federal es el siguiente:
Disposiciones prelimilares (artículos del 1 al 21)
Libro Primero (De las Personas)
Libro Segundo (De los bienes)
Libro Tercero (De las Sucesiones)
Libro Cuarto (De las Obligaciones)
Segunda Parte (De las diversas especies de contratos)
Tercera Parte (De la concurrencia y prelación de créditos)

PERSONAS FISICAS Y MORALES.-

La palabra persona tiene su raíz etimológica en la palabra personare que significa máscara, careta que usaban los
actores en el mundo antiguo para cubrir su cara con el fin de darle resonancia a su voz.

Por persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir el sujeto que puede ser
susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en
una palabra, el ente capacitado por el Derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo de dichas
relaciones.

Sujetos:
Activo.- actor, acreedor, denunciante, ofendido.
Pasivo.- demandado, deudor, obligado, presunto responsable.

PERSONA: Es todo ser susceptible de tener derechos y de contraer obligaciones.

En el Derecho se distinguen a las personas físicas de las morales, de tal manera que existe la persona jurídica
individual y las personas jurídicas colectivas.

PERSONA FISICA O PERSONA JURIDICA INDIVIDUAL.- El hombre constituye la persona física, también
llamada persona jurídica individual. Su personalidad y capacidad jurídica la adquieren con el nacimiento y la
pierden a su muerte.

Art. 22 del Código Civil.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde
por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le
tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.

Art. 23.- Los menores de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades,, son restricciones a la
personalidad jurídica, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio o por
conducto de sus representantes legales.

Art. 24.- El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las
limitaciones que la ley le establece.

Los entes creados por el Derecho son las personas morales o ideales llamadas también personas jurídicas
colectivas.

El Derecho no solo ha reconocido que el hombre en si mismo sea el único sujeto capaz de tener facultades y
deberes, también a ciertas entidades que no tienen una realidad material o corporal, se les ha reconocido la
capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones y poder actuar como tales, por ejemplo la nación, los estados,
los municipios, las sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, asociaciones, cooperativas, partidos políticos, etc.
etc.

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS .-

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS FISICAS.- Las personas físicas o los seres humanos o el ente jurídico
individual, tienen los siguientes atributos:

1.- Nombre
2.- Estado Civil
3.- Patrimonio
4.- Capacidad
5.- Domicilio
6.- Nacionalidad

1.- NOMBRE.- Está constituido por:

* Nombre de pila.- Palabra(s) que individualizan a una persona en sociedad. Sirve para distinguir a una persona
de las demás que componen a una familia. Es el que eligen los padres cuando van a registrar al hijo, se le denomino
como nombre de pila ya que anteriormente era el nombre que se colocada ante el bautismo (católico);
* Nombre patronímico.- Son los apellidos que indican la familia a la que se pertenece, es decir son los apellidos
de los padres del individuo.
El uso del nombre constituye a la vez un derecho y una obligación. El tomar un nombre diverso del que
legítimamente corresponde, puede llegar a constituir un delito.

SOBRENOMBRE.- Alias o apodos, es la designación que los extraños dan a una persona tratando de ridiculizarla
o caricaturizando algún defecto o cualidad de la misma.

SEUDONIMO.- Es el nombre libremente elegido, utilizado por una persona, en lugar del suyo propio, para
amparar su personalidad artística o literaria. La Ley Federal sobre Derechos de Autor da protección del
seudónimo.

2.- ESTADO CIVIL.- Situación jurídica que tiene el individuo dentro de la sociedad y dentro de su propia familia;
situación que produce efectos jurídicos de muy diversa índole. El estado civil sólo puede probarse con las
constancias relativas de registro a cuyo cargo corre el asentamiento en los libros correspondientes de las actas de:
nacimiento, adopción, tutela, matrimonio, divorcio etc.

3.- PATRIMONIO.- El patrimonio de las personas está formado por el conjunto de bienes y derechos apreciables
en dinero. Toda persona tiene un patrimonio que puede ser cuantioso, modesto o reducido.

4.- CAPACIDAD.- La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo,
debe tener capacidad jurídica, ésta es la aptitud reconocida por la Ley para disfrutar derechos, para ejercitarlos y
para contraer obligaciones. Y se clasifica en: capacidad de goce y capacidad de ejercicio.

Capacidad de Goce.- Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones.

Se dice que el embrión humano tiene personalidad antes de nacer, para ciertas consecuencias de derecho y estas
son principalmente: capacidad para heredar, para recibir legados y para recibir en donación.

Así como el nacimiento o la concepción del ser determinan el origen de la capacidad y por lo tanto su personalidad,
la muerte constituye su fin.

Capacidad de Ejercicio.- Esta capacidad supone la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus
derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las
acciones conducentes ante los tribunales. Se adquiere con la mayoría de edad.

Existiendo la capacidad de goce, debe existir la de ejercicio, excepto para los menores de edad y para los que
sufren perturbaciones mentales o carecen de inteligencia.

La Representación.- Es una institución auxiliar de la incapacidad de ejercicio y supone que un sujeto denominado
representante actúa en nombre y por cuenta del representado, de tal manera que las consecuencias jurídicas de los
actos que realice afectarán el patrimonio, la persona o el estatus en general del representado.

5.- DOMICILIO.- Lugar donde una persona reside con el ánimo de establecerse en él, a falta de éste, el lugar
donde tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno o de otro, el lugar en el que se halle.

6.- NACIONALIDAD.- Es una relación jurídico-política que se establece entre un individuo y un Estado, según
sea la persona nacional o extranjera.

PERSONA MORAL O PERSONA JURIDICA COLECTIVA.- Son aquellas asociaciones o corporaciones que se
crean con algún fin o motivo de utilidad pública o privada, y que el Derecho le reconoce una personalidad distinta
de la que tiene cada uno de sus integrantes. Las personas morales obran y se obligan por medio de sus órganos
representativos, (Gerentes, Directores, Directores, Apoderados etc.

Art. 25 del Código Civil establece que son personas morales:


I.- La Nación, los Estados y Municipios.
II.- Las demás corporaciones de carácter público.
III.- Sociedades civiles y mercantiles
IV.- Sindicatos
V.- Sociedades cooperativas y mutualistas.

VI.- Las asociaciones con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o con cualquier otro fin lícito.

Art. 26.- Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos necesarios para su objeto.

Art. 27.- Las personas morales obran y se obligan por los órganos que las representan.

Art. 28.- Las personas morales se regirán por las leyes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.

Atributos de las personas morales:

1.- Capacidad
2.- Patrimonio
3.- Denominación o Razón Social.
4.- Domicilio
5.- Nacionalidad

1.- CAPACIDAD.- Depende exclusivamente y está limitada su capacidad de goce en razón de su objeto, naturaleza
y fines. Puede ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución.

2.- PATRIMONIO.- Toda persona moral tiene la capacidad de adquirir un patrimonio, es decir, cualquiera que sea
su objeto y finalidades deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones
relacionados con sus fines (patrimonio: conjunto de obligaciones, bienes susceptibles de una valorización
pecuniaria).

3.- DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- La denominación de las personas morales equivale al nombre de las
personas físicas, por cuanto que constituye un medio de identificación del ente absolutamente necesario para que
pueda entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos.

4.- DOMICILIO.- Es el lugar principal del establecimiento. Es el lugar donde se halle establecida su
administración. Art. 33 del Código Civil.

5.- NACIONALIDAD.- La nacionalidad de una persona moral se determina conforme se haya constituido en base
a las leyes mexicanas y que además establezcan su domicilio en el territorio de la república para que sean
consideradas como mexicanas.

REGISTRO CIVIL.

Hemos dicho que el Estado Civil es uno de los atributos de una persona individual o física.

El Estado Civil de una persona consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con:
* La familia,
* El Estado o la Nación.

En el primer caso, lleva el nombre de Estado Civil o de familia, y se descompone en las distintas calidades de hijo,
padre, esposo o pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción.
En el segundo caso, se denomina Estado Político y precisa la situación del individuo o de la persona moral respecto
a la Nación o al Estado a que pertenezca, para determinar las calidades de nacional o extranjero.

Siendo el Estado Civil una cualidad de relación con las personas, entonces no puede separarse de las mismas ni ser
objeto de transacción o enajenación. El Estado de las personas es un valor de orden extra patrimonial y por lo tanto
es indivisible e inalienable.

Con relación al Estado de las Personas, la ley otorga 2 acciones fundamentales:


* La de reclamación de estado; y
* La de desconocimiento del mismo.

La primera, o sea la de reclamación es la que faculta a quien carece del mismo para exigirlo, si se cree con derecho
al mismo.

La segunda acción o en la de desconocimiento, el titular de un determinado estado civil está facultado para impedir
que otro se atribuya a éste o perciba los beneficios morales y patrimoniales inherentes al mismo.

El Estado Civil de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la
sociedad y en la familia. Estas dependen de 3 hechos o situaciones:
* La Nacionalidad;
* El matrimonio: y
* El parentesco por consanguinidad o por afinidad.

FUENTES DEL ESTADO CIVIL.- Podemos considerar como fuentes de dicho estado:
a) El parentesco;
b) El matrimonio,
c) El divorcio; y
d) El concubinato.
DERECHOS DEL ESTADO CIVIL.-

El Estado Civil de las personas origina determinados derechos subjetivos patrimoniales y otros no patrimoniales.

Tales son los derechos de heredar en la sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los
progenitores.

OBJETO DEL REGISTRO CIVIL.-

El Registro Civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica, a través de un
sistema organizado, todos los actos relacionados con el Estado Civil de las personas, a fin de que las actas y
testimonios que se otorguen tengan un valor probatorio pleno, en juicio y fuera de él.

ANTECEDENTES.-

La institución del Registro Civil es relativamente moderna, y data del siglo antepasado, en cuanto a su carácter de
sistema constituido por el Estado. Su origen es eclesiástico, manifestándose a través de los registros parroquiales,
hasta que surge la idea de independizar los actos del Estado Civil, de las creencias religiosas.

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL.- De acuerdo al Código Civil:

Art. 35.- En el Estado de Baja California, la coordinación del Registro Civil estará a cargo del Jefe del
Departamento del Registro Civil. Los oficiales del Registro Civil autorizarán las actas relativas a nacimientos,
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción de los mexicanos y extranjeros residentes en
territorio nacional, así como anotar las sentencias ejecutorias que se refieran a la tutela, ausencia, presunción de
muerte o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes.

Art. 36 del Código Civil.- Las actas se asentarán en formas especiales llamadas Formas del Registro Civil, las que
una vez utilizadas se ordenarán cronológicamente con el sistema que autorice el jefe del departamento del registro
civil.

Art. 36 bis.- Los oficiales del Registro Civil previa autorización del Presidente Municipal podrán implantar
sistemas de microfilmación, en cuyo caso no será necesario llevar los libros especializados referidos en el artículo
anterior.

Art. 37.- Las inscripciones del Registro Civil hacen prueba plena para los efectos legales correspondientes.

Art. 38.- El funcionamiento del Registro Civil estará a cargo de las Oficialías y funcionarios que determine la ley.

ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.- Las actas del Registro Civil son instrumentos en los que constan de manera
auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al Estado Civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros
que señala la ley, dando fe de los mismos el Oficial del Registro Civil.

En las actas del Registro Civil, intervienen: (art. 40)


1.- El Oficial del Registro Civil o Funcionario que deba autorizarlas;
2.- Las partes.
3.- Los testigos que deban concurrir
4.- Los declarantes, en algunos casos.

EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.- O quienes ejerzan sus funciones tendrán fe pública en el desempeño de
las labores propias de su cargo.
LAS PARTES.- Son las personas de cuyo estado se trata (constituyendo el objeto del acto), es decir, son los
particulares interesados o sus representantes legales, en su caso;
LOS TESTIGOS.- Son aquellos que hacen constar la veracidad de algunos hechos mencionados en el acta.
LOS DECLARANTES.- Son las personas que comparecen ante el Oficial para informarle sobre algunos hechos
que está encargado de hacer constar en actas, como las de nacimiento o defunción.

ENUMERACION DE ACTAS O FORMAS DE REGISTRO CIVIL:


De nacimiento, de reconocimiento de hijos, de adopción, de matrimonio, divorcio, defunción, de sentencias
ejecutoriadas referentes a la tutela, de ausencia, de presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal
para administrar bienes.

Art. 42.- Si se perdiere o destruyere alguna de las formas o actas se sacará inmediatamente una copia certificada de
los otros ejemplares bajo responsabilidad del oficial del Registro Civil.

Art. 45.- El estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias relativas al Registro Civil. Ningún
otro medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

Art. 46.- Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles o faltare las actas en que se
pueda suponer se encontraba la inscripción, se podrá recibir prueba del acto por instrumentos o testigos, pero si una
de las actas se hubiere inutilizado y existan otros ejemplares, de éstos deberá tomarse la prueba.

Art. 48.- Los testigos que intervengan en las actas del registro civil, serán mayores de edad, prefiriéndose a los
parientes y a los que designen los interesados, asentándose en el acta su nombre edad, domicilio, nacionalidad y
grado de parentesco si lo hay.
Art. 51.- En las actas del registro civil se harán las anotaciones que relacionen el acto o hecho con las demás que se
inscriban respecto de la misma persona, y las otras que establezca la ley.

ACTAS DE NACIMIENTO

Art. 54 del Código Civil.- Las declaraciones de nacimientos se harán presentando al niño ante el Oficial del
Registro Civil, o solicitando su comparecencia al lugar donde se encuentre aquél.

Art. 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre, a falta de éstos los abuelos paternos,
maternos, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurra aquél.
Los médicos, cirujanos o matronas (parteras) que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del
nacimiento al oficial del registro civil, dentro de los 3 días siguientes.

El aviso de nacimiento debe contener:


1.- Nombre y huella digital del menor recién nacido;
2.- Nombre, domicilio y firma del padre y de la madre;
3.- Nombre, firma y número de cédula profesional del médico que atendió el parto.
4.- Razón social y sello de la institución hospitalaria;
5.- Firma del encargado administrativo o responsable de la institución hospitalaria.

Art. 56.- A las personas que estando obligadas a declarar el nacimiento, lo hagan fuera de término (3 das), se les
sancionará con multa de 10 a 50 veces el salario mínimo, que impondrá la autoridad municipal del lugar donde se
haya hecho la declaración extemporánea de nacimiento.

Art. 57.- En las poblaciones en que no haya oficial del registro, el niño será presentado ante el delegado municipal
para que levante el acta respectiva.

Art. 58.- El acta de nacimiento se levantará con la asistencia de 2 testigos y contendrán el año, mes, día y hora,
lugar de nacimiento, sexo del niño, nombre que se le ponga y apellidos que le correspondan, la impresión digital,
nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres, de los abuelos paternos y maternos, así como el de los
testigos.

Art. 59.- Cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio, se asentarán las generales de los padres, de
los abuelos y testigos.
Para que se haga constar en el acta de nacimiento el nombre del padre de un hijo nacido fuera del matrimonio, es
necesario que aquél lo pida.
Cuando solo uno de los padres haga la presentación del hijo fuera de matrimonio, se pondrán siguiendo al nombre
los 2 apellidos del padre o la madre que lo presente.

Art. 60.- Si el nacido se presenta como hijo de padres desconocidos, el oficial del registro levantará el acta de
nacimiento, asentando en todo lo posible los datos mencionados en el art. 58, y el mismo oficial le pondrá a su
elección el nombre y apellidos que deba llevar.

Art. 62.- Si el hijo fuere adulterino, podrá asentarse el nombre del padre casado o soltero, si lo pidiere; pero no
podrá asentarse el nombre de la madre cuando sea casada y viva con su marido, a no ser que éste haya desconocido
al hijo.

Art. 63.- Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con el marido, en ningún caso ni a petición de persona
alguna, podrá el oficial registral, asentar como padre a otro que no sea el mismo marido, salvo que éste lo haya
desconocido.
Art. 65.- Toda persona que encontrare un recién nacido deberá presentarlo ala oficial del registro civil, con los
vestidos, papeles, o cualquiera otros objetos encontrados con él, y declarará el día, hora y lugar donde lo hubiere
hallado, dándose la intervención que corresponda al Ministerio Público del lugar.

Art. 75.- Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderán 2 actas,
una de nacimiento y otra de defunción.

Art. 76.- Cuando se trate de parto múltiple se levantará un acta por cada uno de los nacidos.

ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS

Art. 77.- Si el padre o la madre de un hijo nacido fuera de matrimonio, lo presentare para que se registre su
nacimiento, el acta surtirá todos los efectos de reconocimiento legal, respecto del progenitor que comparece.

Art. 78.- Si el reconocimiento del hijo nacido fuera de matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su
nacimiento, se formará acta por separado.

Art. 82.- En el acta de reconocimiento hecho con posterioridad al acta de nacimiento, se hará mención de esta
poniendo en ella la anotación correspondiente.

Art. 83.- Si el reconocimiento se hiciere en oficina distinta en la que se levantó el acta de nacimiento, la que
autorice el reconocimiento, remitirá copia de esta a la que haya registrado el nacimiento para que se haga la
anotación en el acta respectiva.

DE LAS ACTAS DE ADOPCION

Art. 84.- Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el juez, dentro del término de 8 días
siguientes a que cause ejecutoria la misma, remitirá copia certificada de las diligencias al oficial del Registro Civil
que corresponda, a fin de que con la comparecencia del adoptante, levante el acta correspondiente.

LA TUTELA

Art. 89.- Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y una vez ejecutable, el juez remitirá copia certificada
del mismo al Oficial del Registro Civil para que haga la anotación en el acta de nacimiento respectiva. El tutor
cuidará el cumplimiento de esta disposición.

Art. 92.- Extendida el acta de tutela, se anotará la del nacimiento del incapacitado.

ACTAS DE MATRIMONIO

Art. 94.- Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán una solicitud ante el Oficial del Registro
Civil en donde expresarán:

I.- Nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los pretendientes y sus padres.
Cuando alguno de los pretendientes haya sido casado, se expresará el nombre de la persona con quien estuvo
casado, la causa de disolución y la fecha de ésta.

II.- Que no tiene impedimento legal para casarse.


III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio.
Esta solicitud deberá ser firmada por los interesados y si no pudiera o no supiera, lo hará otra persona a su ruego,
además deberán estampar su huella digital.

Art. 95.- Al escrito antes referido, se acompañarán:


I.- El acta de nacimiento de los pretendientes.
II.- La constancia del consentimiento para la celebración del matrimonio en los casos en que los contrayentes sean
menores de edad.
III.- La declaración de dos testigos mayores de edad.
IV.- Certificado médico que establezca que los contrayentes no padecen enfermedad crónica o incurable.
V.- El convenio con relación a sus bienes presentes o futuros que puedan adquirir.
VI.- Acta de defunción del cónyuge fallecido si uno de los contrayentes es viudo, o la sentencia de divorcio si uno
de los contrayentes ha sido casado.
VII.- Copia de la dispensa de impedimentos si los hubo.

Art. 98.- El matrimonio se celebrará a partir de los 8 días siguientes a la presentación de la solicitud, salvo por
causa justificada a criterio del oficial se celebrará antes.

ACTAS DE DIVORCIO

Art. 111.- La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio, se remitirá en copia certificada al Oficial del Registro
Civil ante quien se celebró el matrimonio para que levante el acta respectiva y haga la anotación correspondiente.

Art. 112.- El acta de divorcio contendrá los nombres, apellidos, edad y nacionalidad de los divorciados, los datos
de las actas de nacimiento y matrimonio de los mismos.

ACTAS DE DEFUNCION

Art. 114.- Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el Oficial del Registro Civil,
quien se asegurará suficientemente por certificado expedido legalmente por médico autorizado. Asi mismo no se
procederá a la inhumación o cremación sino hasta después de que transcurran 24 horas del fallecimiento.

Art. 115.- En el acta de defunción se asentarán los datos que el Oficial del Registro Civil reciba de la declaración
que se haga y será firmada por 2 testigos.

Art. 116. relativo a lo mismo.

Art. 119.- Cuando el Oficial del Registro Civil sospeche que la muerte fue violenta, dará parte al Ministerio
Público para que inicie una averiguación conforme a Derecho, asimismo cuando el Ministerio Público tenga
conocimiento de un fallecimiento, dará parte al Oficial del Registro Civil para que levante el acta respectiva.

Art. 121.- En los casos de inhumación, incendio, naufragio o cualquier otro siniestro, si no aparece el cadáver o sea
de difícil reconocimiento pero existe la certeza de que alguna persona ha sucumbido, el acta de defunción se
levantará y deberá contener el nombre de las personas que hayan conocido a la que no aparece.

Art. 127.- En las actas de nacimiento y matrimonio se asentará la de defunción.

Art. 128.- Las autoridades judiciales que declaren la pérdida o limitación legal de alguna persona para administrar
bienes, la ausencia o la presunción de muerte, dentro del término de 8 días remitirán al Oficial del Registro Civil,
copia certificada de la ejecutoria respectiva.

Art. 129.- El Oficial del Registro Civil anotará el acta correspondiente, que contendrá: nombre, edad, estado civil y
nacionalidad de las personas que se trate, los puntos resolutivos de la sentencia, fecha de ésta y Tribunal que la
dictó.
Art. 130.- Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, aparezca la persona, se dará aviso al Oficial del
Registro Civil por el mismo interesado o por la autoridad que corresponda, para que cancele la anotación referida
en el art. 129.

RECTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Art. 132.- Ha lugar a pedir la rectificación:

I.- Cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia esencial o accidental.
II.- Cuando en las actas del Registro Civil existan errores mecanográficos, de letras o palabras concernientes a la
real identificación de la persona, o de otra índole.
III.- Cuando se trate de omisión de un dato que deba constar en el acta respectiva, de acuerdo a este Código.
IV.- Cuando se trate de errores mecanográficos o de impresión que se desprendan del contenido del acta o de los
documentos que integran el apéndice.

Art. 133.- Pueden pedir la rectificación de una acta las personas a quienes se refiere o afecte el acto de que se trate.

Tratándose de menores o incapacitados, podrá pedir la rectificación quien ejerza la patria potestad o el tutor.

Art. 134.- referente al mismo.

Art. 135.- El Oficial del Registro Civil turnará el original de la solicitud y la documentación al Jefe del
Departamento del Registro Civil en el Estado, quien dictará resolución fundada respecto de sis procede o no la
rectificación.

En caso de que no proceda se comunicará al Oficial del Registro Civil, para que lo haga saber al interesado.

Art. 135 Bis.- En caso de que la resolución fuere de que sí procede la rectificación se comunicará al Oficial del
Registro Civil, al encargado del Archivo General del Registro Civil y a la Dirección General del Registro Nacional
de Población de la Secretaría de Gobernación, para que haga la anotación en el acta rectificada ya sea en el margen
o al calce, según corresponda, además se hará saber al interesado.

DERECHO DE FAMILIA

Se entiende por familia: un agregado social constituido por personas ligadas por el vínculo del parentesco. (Rafael
de Pina Vara).

En sentido amplio, la familia es un conjunto de personas (parientes) que proceden de un progenitor común.
(Galindo Garfias).

Desde el punto de vista sociológico, se puede decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización y
solidaridad doméstica.

Es la familia el más natural y el más antiguo de los núcleos sociales.

En las organizaciones antiguas (patriarcado), la familia era la sociedad total y única organizada, la esfera social en
la que el hombre realizaba el derecho.

En períodos mas avanzados, al formarse una sociedad política compuesta de familias, pierden éstas su carácter de
sociedad política, pero no dejan de ser un elemento constitutivo de la sociedad o de la tribu, de los clanes, de las
hordas o de las polis, es decir un elemento organizado del Estado, por lo que todavía quedan vestigios de este
régimen en la familia romana, en la sociedad feudal.
En nuestro ordenamiento jurídico, la familia es un conjunto de personas unidas por vínculo de consanguinidad
o de afinidad. La familia es el grupo humano primario natural e irreducible, que se forma por la unión de la pareja
hombre-mujer.

Todos los seres vivos son impulsados por dos instintos fundamentales: la conservación y la reproducción. Los
humanos como seres vivos y bisexuados, cumplen con el instinto de reproducción y crean con ello a la familia, la
célula social, De la unión sexual de hombre-mujer surgen la procreación, los hijos.

Consecuentemente son dos factores de carácter biológico que crean la familia, a saber: la unión sexual y la
procreación.

Como fuentes de la familia tenemos al matrimonio, la filiación, la adopción, y debe considerarse además, el
concubinato. Por lo tanto, dentro de nuestro derecho, constituyen familia los cónyuges, los concubinos, los
parientes en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado, ya sean surgidos dentro o fuera de
matrimonio, los colaterales hasta el cuarto grado, los afines, el adoptante y el adoptado entre sí.

Las funciones de la familia son diversas, tenemos por ejemplo la regulación de las relaciones sexuales, la
reproducción, función económica ya sea como unidad productiva como unidad productora de bienes y servicios,
como educativa y socializadora y como afectiva.

Podemos entonces definir al derecho familiar como la regulación jurídica de los hechos biosociales derivados de la
unión de los sexos a través del matrimonio y el concubinato y la procreación de los hijos por la institución de la
filiación.

Los hechos biosociales regulados por el Derecho son exclusivamente aquellos que se derivan de las instituciones
matrimonio, concubinato y filiación, de aquí que se afirme que ellas constituyen fuentes, tanto de la familia como
del derecho de la familia.

Sin embargo, el contenido de este último no se agota en la regulación de esas tres instituciones, ya que la ausencia
de descendientes de la pareja origina, otra figura jurídica, por medio de la cual se ha pretendido suplir el hecho
biológico de la procreación al imitar a la filiación; la adopción se constituye así en otra de las fuentes de las
relaciones familiares.

Además de estas cuatro instituciones: matrimonio, concubinato, filiación y adopción el derecho de familia regula
otras como el patrimonio familiar, la sucesión y la tutela. Esta última puede darse también fuera del ámbito
familiar, de modo que algunos autores la consideran casi o para-familiar. En general, podemos señalar tres grandes
conjuntos de fuentes:

 Las que implican a la unión de los sexos, como el matrimonio y el concubinato.


 Las que implican a la procreación, como la filiación, matrimonial y extramatrimonial y la
adopción.
 Las que implican a las instituciones familiares en términos de asistencia como la tutela y el
patrimonio familiar.

En el artículo 4to. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos derechos
fundamentales de la familia.

Los principales tipos de familia son:


* Familia nuclear o elemental, compuesta por padre, madre e hijos;
* Familia extendida, donde participan en convivencia dos o más generaciones, abuelos, padres, nietos, etc.

CONCEPTOS GENERALES DEL DERECHO DE FAMILIA


DERECHO DE FAMILIA

CONCEPTOS

FAMILIA DERECHO

Concepto: Institución social compuesta por un Concepto: La totalidad de las normas jurídicas
grupo de personas vinculadas jurídicamente como que rigen la vida de las personas para hacer
resultado de la relación intersexual y la filiación. posible la vida en sociedad.

DEFINICION: El derecho de familia es la rama del Derecho Civil,


relativo al conjunto de normas jurídicas que rigen la formación,
fundamento y efectos de las relaciones familiares, así con su
disolución y la sucesión hereditaria entre las personas.

ENFOQUES TIPOS FUENTES

Matrimonio
Biológico Nuclear: La pareja y sus hijos. Unión de los sexos
Concubinato
Sociológico Extensa: La pareja, sus hijos y
demás descendientes. Filiación
matrimonial
Jurídico Procreación
Filiación extramatrimonial

Adopción

Asistencia Legitimación adoptiva

Acogimiento

UBICACIÓN CONTENIDO

Derecho Público Regulación del matrimonio y concubinato

Derecho Privado Nulidad del matrimonio y divorcio

Derecho Social Filiación y parentesco

Obligación alimentaria

Tutela

Sucesión
ESPONSALES.- Compromiso por escrito para determinar las condiciones en que se celebrará el matrimonio.

En el sistema romano los esponsales o esponsalía se establecía el compromiso de tomarse por marido y mujer, y el
matrimonio representaría la ejecución del contrato de esponsalía y se componía de 2 actos: el compromiso y la
consumación del matrimonio.

Art. 136.- La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, constituyen los esponsales.
Art. 137.- Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido 16 y la mujer que ha cumplido 14.

Los esponsales constituyen un contrato y por lo tanto, deberán de reunirse los elementos esenciales y de validez
que establece la ley.

-Consentimiento
Elementos esenciales
-Objeto: Directo; Indirecto

-Capacidad: -De goce; -De ejercicio

Elementos de Validez -Forma: -Escrito; -Verbal; -Solemne

-Ausencia de Vicios: -Error; -Dolo; -Violencia; -Mala Fe

Respecto al objeto debe ser lícito al establecerse que la promesa debe ser respecto de un matrimonio futuro.

En cuanto a la capacidad requiere que el hombre haya cumplido 16 y la mujer 14, y el consentimiento de los
padres, del tutor o del representante legal.

En cuanto a la forma el contrato de esponsales debe constar por escrito (art. 136)

En cuanto a la ausencia de vicios se dice que el consentimiento debe ser manifestado libremente por los esponsales,
es decir no debe haber error, dolo, violencia o mala fe.

Art. 140.- El que sin causa grave, a juicio del juez rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera
indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio
proyectado.

La misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales.

También se pagará una indemnización a título de reparación moral, cuando por la duración del noviazgo, la
intimidad, la publicidad de las relaciones, la proximidad del matrimonio, el rompimiento de los esponsales cause
grave daño a la reputación del prometido inocente.
Naturaleza Jurídica.- No obstante que los esponsales constituyen un contrato en el cual se promete y acepta por los
novios la celebración de un futuro matrimonio, se distingue de los antecontratos en que no producen obligación de
contraer el matrimonio, en tanto que los demás antecontratos civiles, contratos preparatorios o promesas de
contrato sí crean la obligación de celebrar un contrato definitivo.

Art. 141.- Las acciones a que se refiere el art. 140 prescribirán en un año contado desde el día de la negativa de
celebración del matrimonio.

MATRIMONIO.- Art. 143.- “El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para convivir y realizar los
fines esenciales de la familia como institución social y civil.

El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige”.

El matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el de
matrimonio como supuesto y base necesarios.

Evolución del Matrimonio.-Se pueden señalar como grandes etapas en la evolución del matrimonio las siguientes:
1.- Promiscuidad Primitiva.- En este grupo se impedía determinar sobre la paternidad, por eso la organización
social en esa época se regulaba siempre con la madre, dando lugar así al matriarcado.

2.- Matrimonios por grupos.- En esta época se consideraba que todos los miembros de una tribu eran hermanos y
no podían contraer matrimonio entre sí, por lo que determinados hombres de un grupo celebraban matrimonio con
igual número de mujeres de otra tribu.

3.- Matrimonio por rapto.- En este grupo la mujer era considerada como parte del botín de guerra, y por lo tanto los
vencedores adquirían en propiedad a las mujeres que lograban arrebatar al enemigo, de la misma manera que se
apropiaban de sus bienes y animales.

4.- Matrimonio por compra.- En esta etapa se consolida la monogamia, adquiriendo el marido un derecho real de
propiedad sobre la mujer, quien se encontraba totalmente sometida a su poder.

5.- El matrimonio consensual.- En este grupo, el matrimonio se presenta como una manifestación libre de
voluntades entre un hombre y una mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la
especie.

NATURALEZA JURIDICA DEL MATRIMONIO

El matrimonio significa la común finalidad que persiguen los consortes para constituir una familia y realizar un
estado de vida permanente entre los mismos, para el logro de esa finalidad se organiza un poder que tiene por
objeto mantener la unidad dentro del grupo como un principio de disciplina social.

El matrimonio es un acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de
derecho a un individuo para crear situaciones jurídicas concretas, asimismo se distinguen en el Derecho actos
jurídicos privados y actos jurídicos públicos. Los primeros se realizan por particulares, y los segundos con la
intervención del Estado; asimismo existen actos jurídicos mixtos en los que intervienen particulares y el Estado.

El matrimonio es considerado dentro del Derecho Civil como un contrato ordinario en el cual existen todos los
elementos esenciales y de validez en dicho acto jurídico.

Los elementos esenciales del acto jurídico son:

a).- El Consentimiento, es decir la manifestación de voluntad.

b).- La existencia de un objeto física y jurídicamente posible.

Estos están constituidos por la manifestación de voluntad de los consortes y del Oficial del Registro Civil, y por el
objeto específico de la institución, que consiste en crear derechos y obligaciones entre un hombre y una mujer,
tales como hacer vida en común, ayudarse y socorrerse mutuamente, guardarse fidelidad recíproca, etc.

Objeto directo de un contrato: la conducta


Objeto indirecto: la cosa

Dentro de los elementos de validez en el presente acto jurídico encontramos:

a).- La capacidad
b).- Ausencia de vicios
c).- Licitud en el objeto, fin o condición del acto

El matrimonio, como en todos los demás actos jurídicos se requiere de capacidad, ausencia de vicios en el
consentimiento, la observancia de las formalidades legales y la licitud en el objeto, motivo y fin del acto jurídico.
En cuanto a la capacidad de ejercicio es un elemento de validez en el acto jurídico, se dice que tienen capacidad
para contraer matrimonio los que han llegado a la edad núbil, es decir 16 años para el hombre y 14 para la mujer,
siendo menores de estas edades hubieren tenido hijos.

La ausencia de vicios.- El matrimonio puede ser anulado por vicios en el consentimiento, es decir, por error, dolo,
violencia o por mala fe.

Asimismo debe existir licitud en el motivo, objeto y fin del matrimonio. Considerando esto que cualquier
condición contraria a la perpetuación de la especie, a la ayuda mutua, traerá como consecuencia la nulidad.

Art. 144.- Cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los
cónyuges será nula.

Art. 145.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14. Los presidentes
municipales pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.

Impedimentos para contraer matrimonio

Art. 153.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I.- La falta de edad requerida por la ley


II.- La falta de consentimiento
III.- El parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado. En línea
colateral igual el impedimento se extiende a los hermanos y medios; en línea colateral desigual el impedimento se
extiende a hermanos, tíos y sobrinos
IV.- El parentesco por afinidad
V.- El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio y que haya sido probado
judicialmente.
VI.- El atentado contra la vida de alguno de los contrayentes, para contraer matrimonio con le que quede libre.
VII.- La fuerza o miedo graves
VIII.- La embriaguez habitual y el uso indebido y persistente de drogas enervantes. La impotencia incurable, la
sífilis, sida, locura y cualquier enfermedad crónica e incurable y contagiosa o hereditaria.
IX.- El idiotismo
X.- El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien pretenda contraer.

De estos impedimentos solo son dispensables la falta de edad y el parentesco consanguíneo en línea colateral
desigual.

Art. 157.- Si el matrimonio se celebrare en contravención a que el tutor no pueda contraer matrimonio con la
persona que está bajo su guarda, el juez nombrará un tutor para administrar los bienes.

Art. 158.- Tratándose de mexicanos que se casen en el extranjero, dentro de los 3 meses de su llegada a la
República Mexicana se transcribirá el acta de la celebración del matrimonio en el Registro Civil del lugar en que se
domicilien los consortes.

Impedimentos para contraer matrimonio.

Los impedimentos son aquellos que originan la nulidad del matrimonio, a éstos se les llama impedimentos
dirimentes, en tanto que los impedimentos impedientes no afectan su validez, pero motivan determinadas
consecuencias.
Los impedientes, es decir los que no afectan la validez del acto serían por ejemplo cuando se ha contraído
matrimonio estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa.

Asimismo cuando no se haya otorgado la dispensa y cuando se celebra sin que hayan transcurrido los términos
establecidos en una sentencia de divorcio.

Asimismo existen como impedimentos dirimentes:

1.- La edad núbil o la edad requerida por la ley.


2.- La falta de consentimiento de los que ejercen la patria potestad.
3.- El parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el segundo
grado.
4.- El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna.
5.- El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio plenamente probado.
6.- El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre.
7.- La fuerza o miedo grave.
8.- Las distintas enfermedades o el uso de drogas.
9.- Idiotismo.
10.- El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretende contraer matrimonio.

EFECTOS DEL MATRIMONIO

Derechos y Obligaciones.- Los efectos del matrimonio se determinan desde 3 puntos de vista:

a) Entre consortes
b) En relación con los hijos, y
c) En relación a los bienes.

Efectos entre consortes:

1.- En el matrimonio los derechos subjetivos de los efectos principalmente se manifiestan en las facultades
siguientes:

1º.- El derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación.


2º.- El derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente.
3º.- El derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa del otro cónyuge.
4º.- El derecho y obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda
Mutua
.
2.- Efectos del matrimonio en relación con los hijos.- Los efectos del matrimonio con relación a los hijos son los
siguientes:

a).- Para atribuirles la calidad de hijos legítimos.


b).- Para legitimar a los hijos naturales si sus padres se llegan a casar nuevamente.
c).- Para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad.

3.- Efectos del matrimonio con relación a los bienes.- Conforme al Código Civil, existen 2 regímenes posibles en
cuanto a los bienes al celebrarse el matrimonio:

a).- El de separación de bienes.


b).- El de sociedad conyugal.
Artt. 159.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a
socorrerse mutuamente.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento
de sus hijos.

Art. 160.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal.

Art. 161.- Los cónyuges contribuirán al sostenimiento del hogar, a su alimentación, a su educación sin perjuicio de
distribuirse la carga en la forma y en la proporción que acuerden según sus posibilidades.

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes
de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Art. 162.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los
bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y se podrán demandar el aseguramiento
de los bienes para hacer efectivo este derecho.

Art. 165.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto, resolverán de común
acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de
los bienes que a éstos pertenezcan.
En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente. (controversia del orden familiar).

Art. 166.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la
estructura de ésta.

Efectos del matrimonio en relación a los Bienes.


Art. 175.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo régimen de sociedad conyugal o la separación de bienes.

Art. 176.- Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad
conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de los mismos.

Art. 179.- Son nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o contra los fines naturales del
matrimonio.

De la Sociedad Conyugal.

Art. 180.- La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyen y en lo que no
estuviere estipulado se aplicarán las disposiciones del contrato de sociedad.
Art. 181.- La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no solo los
bienes de que sean dueños, sino también los bienes futuros que adquieran los esposos.

Art. 182.- las capitulaciones matrimoniales deben constar en escritura pública.

Art. 184.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los
esposos.

Art. 185.- Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio a petición de alguno de los
cónyuges:
I.- Si el socio administrador, por su notoria negligencia o su mala administración, amenaza arruinar
considerablemente los bienes comunes;
II.- Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra.
Art. 186.- Las capitulaciones matrimoniales en la sociedad conyugal deben contener:
I.- Lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad.
II.- Lista detallada de los bienes muebles que cada consorte lleve a la sociedad.
III.- Las deudas que tenga cada esposo con expresión de si la sociedad responderá por ellas.
IV.- La declaración de si la sociedad va a comprender todos los bienes o solo parte de ellos.
V.- Si la sociedad comprenderá todos los bienes o solamente sus productos.
VI.- Si el producto del trabajo de cada cónyuge se participará entre ambos.
VII.- El nombramiento de administrador y sus facultades.
VIII.- La declaración sobre bienes futuros.
IX.- Las bases para liquidara la sociedad.

Art. 191.- El dominio de los bienes comunes corresponde a ambos cónyuges mientras subsista la sociedad.

Art. 194.- La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, por
sentencia que declare la presunción de muerte de uno de los cónyuges, y en los casos del art. 185.

Art. 200.- Disuelta la sociedad se procederá a formar inventario.

Art. 201.- Terminado el inventario se pagarán las deudas y se devolverá a cada cónyuge lo que llevó a la sociedad,
y si sobrare se dividirá entre los 2 consortes en la forma convenida.

Matrimonios Nulos e Ilícitos

Nulidad del Matrimonio.- En la teoría de las nulidades se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona
con la nulidad absoluta que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por
cualquier interesado.

En cuanto a la nulidad relativa se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, la incapacidad y la
inobservancia de la forma y puede ser susceptible de prescribirse y confirmarse, y solo se concede la acción a la
parte perjudicada.

Se dice que en nuestro Derecho mexicano se reconocen solo 2 causas de nulidad absoluta que con la bigamia y el
incesto.

Así también en nuestro derecho mexicano se establecen algunas causas de nulidad relativa como son:

a).- El error acerca de la persona con quien se contrae matrimonio.


b).- La minoría de edad, de 14 en la mujer y 16 en el hombre.
c).- Por nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes.
d).- Por falta de consentimiento de un tutor o juez.
e).- Cuando no exista dispensa en el parentesco consanguíneo.
f).- Cuando haya adulterio entre las partes que van a contraer matrimonio.
g).- Cuando haya atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que quede libre.
h).- Por miedo o violencia.
i).- Por enfermedades o vicios.
j).- Por idiotismo o imbecilidad.
k).- Cuando la nulidad se funda en la falta de simples formalidades, necesarias para la validez del matrimonio.

Art. 232.- Son causas de nulidad de un matrimonio el error acerca de la persona con quien se contrae.
(artículos 232 al 262 matrimonios nulos e ilícitos.

Efectos de la nulidad del matrimonio en relación a los cónyuges.


Art. 252.- El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles a
favor de los cónyuges mientras dure; y en todo tiempo, a favor de los hijos nacidos antes de la celebración del
matrimonio, durante él y 300 días después de la declaración de nulidad, si no se hubieren separado los consortes, o
desde su separación.

Art. 258.- Declarada la nulidad del matrimonio, se procederá a la división de los bienes comunes. Los productos
repartibles, si los 2 cónyuges hubieren procedido de buena fe se dividirán en la forma convenida en las
capitulaciones matrimoniales; si solo hubiere habido buena fe por parte de uno de los cónyuges, a éste se aplicarán
íntegramente esos productos.

CONCUBINATO.- En nuestra sociedad se ha logrado una solución justa, para poder garantizar a la mujer que ha
formado una familia, que ha sido fiel, que le ha dado hijos al concubinario, que tiene el requisito de capacidad para
unirse en matrimonio, la misma condición jurídica que la esposa en cuanto a los derechos que pueda exigir frente al
marido y con relación a los hijos.

Solo hay una diferencia formal entre el concubinato y el matrimonio: el matrimonio simplemente difiere de esta
unión, en que la voluntad de las personas se ha manifestado ante el Oficial del Registro Civil y se ha firmado una
acta, es una cuestión simplemente de formalidad.

En la unión de hecho (concubinato), la voluntad de las partes se ha manifestado día a día, con esta ventaja sobre el
matrimonio, que siendo al principio unión que en cualquier momento puede destruirse, disolverse, ha logrado
permanencia, ha logrado estabilidad, es decir, hay sinceridad y hay espontaneidad en la unión.

Y si esa unión tiene socialmente la importancia de ser la base de la sociedad, de la familia, si ha habido hijos, si la
concubina se mantiene en una conducta igual a la de la esposa, no vemos la razón por la cual no venga la ley en
auxilio de ella, a reconocer determinados derechos. Por ejemplo, el derecho a los alimentos, para que no pueda ser
abandonada en cualquier momento y cuando quiera el concubinario. Se dice entonces que existiendo una familia
formada, el legislador no puede permanecer indiferente ante este hecho, legislando a su favor.
DIVORCIO

Art. 263.- “El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro”.

La principal característica del divorcio consiste en la disolución del vínculo, otorgando capacidad a los cónyuges
para contraer nueva nupcias.

Dentro de este sistema vincular se hace una división bipartita:


1.- El divorcio necesario.
2.- El divorcio voluntario.

Divorcio Necesario.- El divorcio necesario tiene su origen en las causales señaladas en las fracciones I a la XXVIII
del art. 264 del Código Civil vigente del Estado.

Dentro de este sistema de divorcio podemos considerar 2 tipos, uno que es el llamado divorcio sanción, que está
previsto por aquellas causales que señalan un acto ilícito, o bien un acto en contra de la naturaleza del matrimonio.

El llamado divorcio remedio se instituye como una protección a favor del cónyuge sano o de los hijos, contra
enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias.

El divorcio voluntario de tipo judicial.- Este tipo de divorcio se deberá llevar a cabo cuando no se reúnan los
requisitos para tramitar un divorcio administrativo y existe cuando se tiene la voluntad de disolver el matrimonio,
mismo que es decretado por una sentencia dictada por un juez, la cual disolverá el vínculo matrimonial y la
sociedad conyugal por el mutuo acuerdo o el mutuo consentimiento de los cónyuges, lo anterior tiene su
fundamento en el art. 264 fracción XIX del Código Civil del Estado.
Divorcio Administrativo.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan
hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, se presentarán personalmente ante el Oficial
del Registro Civil del lugar de su domicilio, comprobarán con las actas respectivas que son casados y mayores de
edad, y manifestarán de manera terminante y explícita sus voluntad de divorciarse.

El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará una acta que hará constar la solicitud
de divorcio y citará a los cónyuges para ratificarla a los 15 días. Si los consortes hacen la ratificación, el Oficial del
Registro Civil los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en
la de matrimonio anterior.

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los párrafos anteriores, pueden divorciarse por mutuo
consentimiento, ocurriendo al juez competente en los términos del Código de Procedimientos Civiles.

Art. 660.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, en los términos del último párrafo del art. 269 del
Código Civil, deberán ocurrir al Tribunal competente presentando el convenio que exige el art. 270 del CC., así
como copia certificada del acta de matrimonio y de las de nacimiento de los hijos que sean menores de 18 años.

Art. 270.- Los cónyuges que se encuentren en el caso del último párrafo del art. 269, están obligados a presentar al
juzgado un convenio en que se fijen los siguientes puntos:
I.- Designación de persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio en el procedimiento y después del
mismo.
II.- El modo de subvenir las necesidades de los hijos, durante el procedimiento y después del mismo.
III.- La casa que servirá de habitación a cada uno de los cónyuges.
IV.- La cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar al otro, la forma de hacer el pago y la garantía
para asegurarlo.
V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el
mismo.

Art. 271.- El divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del
matrimonio.

Art. 661.- Hecha la solicitud citará el tribunal a los cónyuges, al M.P. y al DIF a una junta en la que se identificarán
plenamente, que se efectuará después de los 8 días y antes de los 15 días; en la misma, si asistieron los interesados
exhortará para procurar su reconciliación, si no logra avenirlos, se aprobará provisionalmente, oyendo al DIF, los
puntos del convenio relativo a la situación de los hijos menores e incapacitados, a la separación de los cónyuges y a
los alimentos de aquellos y de los que un cónyuge deba dar a otro mientras dura el procedimiento, dictando las
medidas necesarias de aseguramiento.

Art. 662.- Si insistieren los cónyuges en su propósito de divorciarse, citará el tribunal a una segunda junta, y en ella
volverá a exhortar a los interesados a la reconciliación. Si no se logra y en el convenio quedaren bien garantizados
los derechos de los hijos menores e incapacitados, el tribunal oyendo al M.P. y al DIF dictará sentencia sobre el
convenio presentado.

Art. 666.- En caso de que el M.P. o el DIF se opongan a la aprobación del convenio, por considerar que viola los
derechos de los hijos, propondrán las modificaciones pertinentes y el tribunal lo hará saber a los cónyuges para que
en 3 días manifiesten si aceptan las modificaciones.

En caso de que no acepten el tribunal resolverá en sentencia lo que proceda con arreglo a la ley.

Cuando en el convenio no fuere de aprobarse, no puede decretarse la disolución del matrimonio.


Art. 668.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el tribunal mandará remitir copia de ella al juez del registro civil
de su jurisdicción, al del lugar en que el matrimonio se efectuó para los efectos de los artículos 111, 113 y 288.

Características de la Acción de Divorcio:


1.- Es una acción sujeta a caducidad.
2.- Es personalísima.
3.- Se extingue por reconciliación o perdón.
4.- Es susceptible de renuncia y de desistimiento.
5.- Se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges durante el procedimiento.

(Acción.- Es un medio de hacer valer un derecho ante el órgano jurisdiccional)

1.- Acción sujeta a Caducidad.- Por caducidad se entiende en el Derecho, la extinción de una acción, de una
facultad jurídica o de una obligación, por el transcurso del tiempo que determine la ley, sin que se pueda evitar esa
extinción interrumpiendo el plazo o suspendiéndolo.

Caducidad civil – 180 días (6 meses. Caducidad Mercantil 120 días (4 meses)

2.- Personalísima.- Se entiende por acción personalísima aquella que solo puede intentarse exclusivamente por la
persona facultada por la ley.

En cambio, las acciones que no son personalísimas, pueden intentarse por los herederos, acreedores, son aquellas
que son susceptibles de una representación cuando exista incapacidad por minoría de edad o por enajenación
mental. La acción de divorcio es personalísima, porque no puede ser intentada por los herederos, tampoco los
acreedores podrán sustituirse al cónyuge inocente por el interés pecuniario que tuvieren para intentar la acción.

3.- Extinción por reconciliación o perdón.- Art. 277.- La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio de
divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoriada. En este caso los
interesados deberán denunciar su reconciliación al juez.

4.- Es susceptible de renuncia o de desistimiento.- La renuncia puede presentarse de 2 formas: antes de que se
intente la acción o una vez intentada; pero en ambos casos la causa de divorcio ya está consumada. Si una vez
conocida la causa de divorcio se manifiesta por el cónyuge inocente que la renuncia, no hay propiamente ni perdón
ni reconciliación, simplemente no se ejercita el derecho de exigir el divorcio. Se prescinde de intentar la demanda.

Art. 278.- El cónyuge que no haya dado causa al divorcio, puede antes de que se pronuncie la sentencia, prescindir
de sus derechos y no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos que motivaron el juicio anterior, pero
si por otros nuevos aunque sean de la misma especie.

Extinción por la muerte de cualquiera de los cónyuges.- La muerte de uno de los cónyuges durante el juicio, da por
disuelto el matrimonio, ya que necesariamente el procedimiento debe terminar, porque ya no habrá materia para la
sentencia.

Art. 287.- La muerte de alguno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio, y los herederos del muerto tienen los
mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiere existido dicho juicio.

Efectos.- Se distinguen 2 tipos:

Efectos provisionales que se producen durante la tramitación del juicio; y los definitivos que se causan una vez
pronunciada la sentencia ejecutoriada que disuelve el vínculo matrimonial.

Efectos provisionales. Art. 279.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictarán
provisionalmente y solo mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes:
I.- Derogada.
II.- Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles.
III.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentarais al cónyuge acreedor y a los hijos.
IV.- Las que estimen convenientes los cónyuges para que no se puedan causar perjuicios respectivos a sus bienes o
a los de la sociedad conyugal.
V.- Dictar las medidas precautorias respecto a la mujer que queda encinta.
VI.- Poner a los hijos en cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo
ser uno de ellos.

Efectos definitivos del divorcio.- Los efectos definitivos son porque se van a referir a la situación permanente en
que quedarán los divorciados, sus hijos y sus bienes, una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio. Por
consiguiente, estos efectos definitivos son:
1.- Efectos en relación a los cónyuges.
2.- Efectos en relación a los hijos.
3.- Efectos en relación a los bienes.

Efectos definitivos con elación a los cónyuges:


1.- En cuanto a la capacidad para contraer nuevo matrimonio, en los divorcios voluntarios impide a los cónyuges
que puedan celebrar nuevo matrimonio dentro del término de un año.

Art. 286.- “En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio.
El cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse, sino después de 2 años, a contar desde que
se decretó el divorcio.
Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que
haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio”

2.- En relación a los alimentos.- Por lo que hace a los alimentos de la mujer inocente en el divorcio, se imponen
aún cuando tenga bienes, y esté en condiciones de trabajar.

En cambio, por lo que se refiere a los alimentos del marido inocente, solo en el caso de que carezca de bienes y
esté imposibilitado para trabajar, la mujer culpable tendrá que darle alimentos, así lo manejaba la teoría histórica,
en la legislación actual no distingue entre la mujer y el marido, pues no es en función de la necesidad de los
alimentos, sino por una pena que se impone al cónyuge culpable, por haber disuelto el matrimonio.

Art. 285.- “En los casos de divorcio, el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso, y entre ellas la
capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos a
favor del inocente.

Este hecho lo disfrutará en tanto viva honestamente y no contraiga nupcias. Además, cuando por el divorcio se
originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un
hecho ilícito.”

Efectos del divorcio con relación a los hijos:

1.- Efectos relativos a la legitimidad o ilegitimidad del hijo de la mujer divorciada o simplemente separada
judicialmente de su marido.

Se distinguen 3 períodos:

a).- Cuando el hijo nazca dentro de los 300 días siguientes a la separación judicial, existe la presunción de
legitimidad del hijo, de tal manera que el marido no podrá impugnarla, sino demostrando que fue físicamente
imposible que tuviera relación sexual con su esposa dentro de los primeros 120 días, de los 300 anteriores al
nacimiento.
b).- El segundo período se refiere al hijo que naciere después de los 300 días de la separación, pero antes de que se
pronuncie la sentencia, es evidente que sí es un hijo nacido durante el matrimonio de sus padres.

c).- Tercer período.- Comprende a los hijos que la mujer tuviese después de los 300 días de la disolución del
matrimonio, ante tal situación las cuestiones relativas a la paternidad, podrán promoverse en cualquier tiempo por
la persona a quien perjudique la filiación.

2.- Otro de los efectos del divorcio es con relación a la patria potestad. El principio general reconocido en el
Código Civil que admite el divorcio necesario, es el de privar al cónyuge culpable de la patria potestad sobre los
hijos y concederla al inocente. Asimismo cuando el divorcio se decreta por alguna enfermedad crónica o incurable,
la custodia se le otorga al cónyuge sano.

3.- Lo relativo a los alimentos de los hijos.- En este caso operará lo establecido en el art. 285 del Código Civil,
además con relación a los hijos se les deberá otorgar alimentos hasta que éstos cumplan la mayoría de edad, o en su
defecto hasta terminar sus estudios.

Art. 280 (leerlo)


Art. 281.- Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, el juez podrá
acordar a petición de los abuelos, tíos o hermanos mayores, cualquier medida benéfica para los menores.

Art. 282.- El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que
tienen para con los hijos.

Efectos del divorcio con relación a los Bienes.- Se distinguen 3 aspectos:

1.- En cuanto a la disolución de la sociedad conyugal.


2.- En cuanto a la devolución de las donaciones
3.- Indemnización de los daños y perjuicios que el culpable cause al inocente.

1.- La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los cónyuges, por la
presunción de muerte.

Disuelta la sociedad, se procederá a formar un inventario en el cual no se incluirán los vestidos ordinarios y los
objetos de uso personal de los cónyuges.

Terminado el inventario se pagarán los créditos y el sobrante se dividirá entre los consortes.

2.- Devolución de las Donaciones.- Art. 283.- El cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo lo que le
hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge inocente
conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho.

3.- Daños y perjuicios.- El cónyuge culpable deberá indemnizar al inocente de todos los daños y perjuicios que le
hubiere ocasionado por virtud del divorcio.

Art. 284.- Ejecutoriado el divorcio, se procederá desde luego a la división de los bienes comunes y se tomarán las
precauciones necesarias para asegurar las obligaciones pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos.

Los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, a las necesidades
de los hijos, a la subsistencia y a la educación de éstos hasta que lleguen a la mayoría de edad o culminen una
carrera profesional o técnica.
Art. 288.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el juez (familiar) remitirá copia de ella al Oficial del Registro Civil
ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta correspondiente, y además, para que publique un
extracto de la resolución, durante 15 días, en las tablas destinadas para tal efecto.

Parentesco.- El parentesco implica en realidad un conjunto y un estado jurídico, por cuanto que es una situación
permanente que se establece entre 2 o más personas por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o la adopción,
para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho.

El parentesco, la situación estable que se crea entre los diversos sujetos relacionados permite la aplicabilidad
constante de todo el estatuto familiar relativo a esta materia, para que no solo se produzcan consecuencias
momentáneas o aisladas, sino para que se mantengan las mismas en forma mas o menos indefinida.

Existen 3 tipos de parentesco:

1.- Por consanguinidad


2.- Por afinidad
3.- Civil

1.- Parentesco consanguíneo.- Es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden unas de otras o
que reconocen un antecesor común.

Art. 289.- La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y el civil.

Art. 290.- El parentesco por consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo
progenitor.

Art. 293.- Cada generación forma un grado y la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco.

Art. 294.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden
unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras,
proceden de un progenitor o tronco común.

Art. 295.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o
tronco de que procede; descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden.
La misma línea es, pues, ascendente o descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende.

Parentesco por adopción.- Art. 292.- El parentesco civil en la adopción, nace y sólo existe entre el adoptante y el
adoptado.

El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un
contrato. Por virtud del mismo se crean entre adoptante y adoptado los mimos derechos que origina la filiación
legítima entre padre e hijo.

En la adopción concurren las siguientes personas:

1.- Los que ejercen la patria potestad o tutela de la persona que se trata de adoptar.
2.- El Ministerio Público.
3.- El adoptante, quien debe ser mayor de 25 años, en pleno ejercicio de sus derechos y sobrepasar por lo menos
17 años al adoptado.
4.- El adoptado.
5.- El juez de primera instancia, quien debe dictar sentencia autorizando la adopción.

Consecuencias jurídicas del parentesco civil.


1.- Crea el derecho y la obligación de alimentos.
2.- Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima.
3.- Crea determinadas incapacidades en el matrimonio.
4.- Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad (artículos 387 al 407 del Código Civil,
reglamentan la adopción.)

ALIMENTOS.- Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco y abarcan,
conforme al art. 305 del Código Civil la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad.
Respecto de los menores, los alimentos comprenden los gastos necesarios para la educación básica obligatoria del
alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias
personales.

Los alimentos también se presentan como consecuencia del matrimonio, para lo cual el art. 299 del Código Civil
dispone: “Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los
casos de divorcio y en otros que la misma ley señale”.

En cuanto al parentesco por adopción, dado que crea los mismos derechos y obligaciones entre padre e hijo, el
derecho a los alimentos se crea solo entre adoptante y adoptado.

Art. 300.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la
obligación recae en los ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.

Definición de alimentos.- Es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista, para exigir a otra
lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, por afinidad, civil o por el divorcio.

En nuestro derecho, la obligación de dar alimentos se puede satisfacer de 2 maneras:

a).- Mediante el pago de una pensión alimenticia.


b).- Incorporando el deudor en su casa al acreedor.

En estos casos compete al juez las circunstancias de fijar la manera de ministrar los alimentos (art. 306).

Características de la obligación alimentaria:


1.- Es una obligación recíproca.
2.- Es personalísima.
3.- Es intransferible.
4.- Es inembargable.
5.- Es imprescriptible.
6.- Intransigible.
7.- Es proporcional.
8.- Es divisible.
9.- Crea un derecho preferente.
10.- No es compensable ni renunciable.
11.- No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha.

1.- Es una obligación recíproca.- Art. 298.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene derecho
a pedirlos.

2.- Es personalísima.- Lo anterior por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del
acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren exclusivamente a una persona determinada en razón de sus
necesidades.
Art. 308.- Los alimentos deben ser proporcionados a la personalidad del que debe darlos y a la necesidad del que
debe recibirlos.

3.- Es Intransferible, tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una
consecuencia de la característica anterior. Siendo la obligación de dar alimentos personalísima, evidentemente se
extingue con la muerte del deudor alimentario o con el fallecimiento del acreedor.

4.- Es Inembargable.- Tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al
acreedor los elementos necesarios para subsistir, la ley ha considerado que el derecho a los alimentos es
inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir.

5.- Es Imprescriptible.- Debe entenderse que el derecho que se tiene de exigir alimentos no puede extinguirse por el
transcurso del tiempo mientras subsistan las causas que motiva la citada prestación.

6.- Es Intransigible.- .Art. 318.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de
transacción.

7.- Es Proporcional.- Art. 308.

8.- Es divisible.- La obligación de dar alimentos es divisible, cuando su objeto puede cumplirse en diferentes
prestaciones, en cambio son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. (semanal, mensual)

9.- Crea un derecho preferente.- La preferencia del derecho de alimentos solo se reconoce a favor de la esposa y de
los hijos sobre los bienes del marido.

Así tenemos que la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre
sus sueldos, salarios, por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos. La mujer,
puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos.

10.- No es compensable ni renunciable.- El derecho a recibir alimentos no es compensable ni renunciable, ya que


los mismos se consideran obligaciones de interés público y además indispensables para la vida del acreedor, por lo
tanto la ley prohíbe compensarlos con otra deuda, pues se daría el caso de que el acreedor quedara sin alimentos
para subsistir por compensarlos con otra deuda.

11.- No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha.- La obligación alimentaria no se extingue por
su cumplimiento.

Las obligaciones en general se extinguen por su cumplimiento, pero respecto de los alimentos, como se trata de
prestaciones de renovación o periódicas, continúa subsistente la necesidad del acreedor y la posibilidad económica
del deudor, es evidente que de manera ininterrumpida seguirán dicha obligación durante la vida del alimentista.

Personas que tienen derecho o acción para pedir el aseguramiento de los alimentos:

I.- Acreedor alimentista.


II.- Ascendientes.
III.- Tutor.
IV.- Hermanos o parientes colaterales.
V.- Ministerio Público.
VI.- DIF.

Siendo los alimentos de interés público, la ley no solo ha concedido acción para pedir el aseguramiento de los
mismos al acreedor alimentario, sino también a otras personas que pueden estar jurídicamente interesados en el
cumplimiento de dicha obligación.
El aseguramiento de los alimentos puede consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito, o cantidad bastante para
cubrirlos.

Causas que extinguen la obligación alimentaria.- (El núcleo de la sociedad es la familia)

Art. 317.- Cesa la obligación de dar alimentos:


I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla.
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos.
III.- En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos.
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del
alimentista, mientras subsistan estas causas.
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que deba prestarlos, abandona la casa de éste sin una causa justificada.

Art. 319.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo rehusare entregar lo necesario para los
alimentos de los miembros de su familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos
contraigan para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que
no se trate de gastos de lujo.

(artículos del 298 al 320 del C.C. relativos a los alimentos.)

APUNTES DE DERECHO FAMILIAR

INTRODUCCION:

En nuestro ordenamiento jurídico, la familia es un conjunto de personas unidas por vínculo de consanguinidad
o de afinidad. La familia es el grupo humano primario natural e irreducible, que se forma por la unión de la pareja
hombre-mujer.

Todos los seres vivos son impulsados por dos instintos fundamentales: la conservación y la reproducción. Los
humanos como seres vivos y bisexuados, cumplen con el instinto de reproducción y crean con ello a la familia, la
célula social, De la unión sexual de hombre-mujer surgen la procreación, los hijos.

Consecuentemente son dos factores de carácter biológico que crean la familia, a saber: la unión sexual y la
procreación.

Por lo que hace a nuestro derecho, constituyen familia los cónyuges, los concubinos, los parientes en línea
recta ascendente y descendente sin limitación de grado, ya sean surgidos dentro o fuera de matrimonio, los
colaterales hasta el cuarto grado, los afines, el adoptante y el adoptado entre sí.

Las funciones de la familia son diversas, tenemos por ejemplo la regulación de las relaciones sexuales, la
reproducción, función económica ya sea como unidad productiva como unidad productora de bienes y servicios,
como educativa y socializadora y como afectiva.

CLASIFICACION DE PERSONAS

PERSONA JURIDICA.- Se define como toda unidad orgánica, resultante de una colectividad organizada de
personas o de un conjunto de bienes y a los que para su consecución de un fin social durable y permanente, es
reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales.

PERSONA FISICA: Llamada también natural, es el ser humano, hombre o mujer. El derecho moderno no admite
la posibilidad de la existencia de una persona que carezca de la capacidad en abstracto.
ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS FISICAS.-
1. Capacidad
2. Estado Civil
3. Patrimonio
4. Nombre
5. Domicilio
6. Nacionalidad

CAPACIDAD.- Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener
capacidad jurídica; esta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce el atributo esencial e imprescindible de
toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas, puede faltar en ellas, sin
embargo, existir la personalidad.

INICIACION DE LA PERSONALIDAD:
La capacidad de goce se atribuye también antes de la existencia orgánica independiente del ser humano ya
concebido quedando su personalidad destruida si no nace vivo y viable.
Es así como el embrión humano tiene personalidad antes de nacer, para ciertas consecuencias de derecho y
estas son principalmente: capacidad para heredar, para recibir el legado y para recibir en donación; Se requiere que
el ser concebido nazca vivo y, además, viable. Para los efectos legales solo se reputa nacido el feto que,
desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil.

FIN DE LA CAPACIDAD:
La muerte constituye el fin.

DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.-


El estado (civil o político) de una persona consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación
con la familia, el estado o la Nación. En el primer caso, lleva el nombre de estado civil o de familia y se
descompone en las distintas calidades de hijo, padre, esposo o pariente por consanguinidad, por afinidad o por
adopción. En el segundo caso, el estado se denomina político precisa la situación del individuo o de la persona
moral respecto a la Nación o al Estado a que pertenezca, para determinar las calidades de nacional o extranjero.

FUENTES DEL ESTADO CIVIL


1. parentesco
2. matrimonio
3. divorcio
4. concubinato

PRUEBA DEL ESTADO CIVIL


1. Constancias del Registro Civil
2. partida de su nacimiento y el acta de enlace de sus padres

REGISTRO CIVIL.- Es una institución que tiene por objeto hacer constar de manera autentica, a través de un
sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante la intervención de
funcionarios estatales dotados de fe publica, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor
probatorio pleno, en juicio y fuera de el. El Registro Civil, no solo esta constituido por el conjunto de oficinas y
libros en donde se hacen constar los mencionados actos, sino que es fundamentalmente una institución de orden
publico, que funciona bajo un sistema de publicidad y que permite el control por parte del Estado de los actos mas
trascendentales de la vida de las personas físicas: nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento de
hijos, adopción, tutela y emancipación.

ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.-


Son instrumentos en los que consta de manera autentica actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las
personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el Oficial del Registro
Civil competente.

En las actas del registro civil, intervienen:


1. El Oficial del Registro Civil, que las redacta y autoriza
2. La parte o partes.
3. Los testigos.
4. Los declarantes para ciertos actos como el nacimiento o la defunción.

DEL DOMICILIO. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse
en el; a falta de este, es el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en
que se halle.

DOMICILIO LEGAL.- es el lugar donde la Ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no este allí presente. Se reputa domicilio legal: del menor de
edad no emancipado el de la persona a cuya patria potestad esta sujeto; del menor que no este bajo la patria
potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; de los militares en servicio activo, el lugar en que estén
destinados; de los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por mas de seis meses; De los
sentenciados a sufrir una pena privativa de libertad por mas de seis meses, la población en que la extingan.

DOMICILIO CONVENCIONAL.- Se tiene derecho a designar un domicilio para el cumplimiento de determinadas


obligaciones.

DOMICILIO CONYUGAL.- Es el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos
disfrutaran de autoridad propia y consideraciones iguales.

NOMBRE.- Por lo general el dato de identidad de la persona esta constituida por el apellido (o nombre
patronímico), acompañado del nombre (nombre de pila) o sea, por lo que la Ley llama, comprensivamente , el
nombre ; el nombre es punto de referencia de un conjunto (por lo general, largo y de difícil recuerdo) de datos, por
los que se describe y, por consiguiente se individualiza a la persona: al referirse al nombre (apellido y nombre de
pila) se entiende referirse, precisamente de manera abreviada, a ese conjunto.

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS MORALES:


1. Capacidad
2. Patrimonio
3. Denominación o razón social
4. Domicilio
5. Nacionalidad.

PERONA MORAL.- Entidad formada para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, al
que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones.

Son personas Morales:


1. La Nación, los Estados y los Municipios;
2. Las demás corporaciones de carácter publico reconocidas por la Ley
3. Las sociedades Civiles y Mercantiles;
4. Los sindicatos, Asociaciones Cooperativas y Mutualistas
5. Las Asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de
recreo o cualquier otro fin licito, siempre que no fueren desconocidas por la Ley.

Las personas morales se regirán por las Leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus
estatutos.
Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halla establecida su administración.
Las que tengan su administración fuera del Estado de Baja California, pero que ejecuten actos jurídicos dentro
de la mencionada circunscripción, se consideraran domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado en todo lo
que a esos actos se refiera.
Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos
lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales.

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE FAMILIA

EL PROBLEMA LOGICO.- Tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía.
Perteneciendo el derecho de familia a la gran rama que dentro del derecho privado se denomina derecho civil,
conviene precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia; o bien, si es
posible sostener la autonomía de este ultimo.

El derecho de familia pertenece por entero al derecho privado. Ubicado el derecho de familia dentro del
derecho privado en general, llagamos al centro del problema que consiste en determinar si corresponde al derecho
civil regular bajo un sistema de normas tanto los problemas de orden patrimonial que se presentan entre
particulares, cuanto los de naturaleza familiar que tienen una especial caracterización, aun cuando tengan, en
algunos casos, consecuencias de orden económico.

El Derecho De Familia se define como el Conjunto de las normas del derecho positivo referente a las
instituciones familiares. Conjunto de normas jurídicas de derecho privado y de interés publico que regulan la
constitución, la organización y la disolución de las relaciones familiares.

PROBLEMA SOCIOLOGICO: Se trata de precisar el tipo de solidaridad que debe realizar el derecho de familia:
a) Solidaridad domestica.-
b) Solidaridad política
c) Solidaridad patrimonial y/o económica
d) Solidaridad internacional.

PROBLEMA ETICO DEL DERECHO DE FAMILIA.- Se trata de determinar la influencia de la moral en la


organización jurídica de la familia. Como moral se entiende el conjunto de facultades del espíritu, por
contraposición a físico. Y por Ética es la parte de la Filosofía que se encarga de estudiar la moral.

PROBLEMA POLITICO.- Se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener ingerencia en la


organización de la familia y, en el caso de resolverse esta cuestión en sentido positivo precisar cual es la
intervención del Estado en el seno del grupo familiar.

PROBLEMA PATRIMONIAL.- Este se plantea para determinar que instituciones de tipo patrimonial debe regular
el derecho de familia y cual debe ser la naturaleza de las relaciones patrimoniales entre los distintos miembros del
consorcio familiar.

Uno de los aspectos que tratan de plantear en este problema es lo relativo al Patrimonio Familiar, que al
respecto nuestro Código Civil con fundamento en la Constitución Mexicana.

PATRIMONIO DE FAMILIA.- Son objeto del patrimonio de la familia:


1. La casa habitación de la familia;
2. El terreno a su alrededor;
3. Los muebles y útiles de uso ordinario de la familia;
4. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles que sirvan para ejercicio de la profesión u oficio;
5. Los animales domésticos;
6. las provisiones y forrajes;
7. Una parcela cultivable
8. La maquinaria e instrumentos propios para el cultivo agrícola.

Todo es declarados inembargables e ingravables, por estar afectados al fin de la protección familiar,
constituidos por el miembro de la familia que tiene a su cargo la obligación de alimentos.

CARACTERISTICAS:
1. No hay transmisión de propiedad
2. El bien queda afectado al fin de protección de la vivienda familiar
3. Se declara inalienable, inembargable e ingravable.
4. Temporal (mientras existen acreedores alimentarios)
5. Sujeto a cuantía.
6. Constituido mediante procedimiento legal
7. Solo un patrimonio por familia
8. Inmueble ubicado en el domicilio del constituyente.

CLASES:
a) Voluntarios.- con bienes propios del constituyente)
b) Voluntario (con bienes adquiridos del Estado)
c) Forzoso (a petición de los acreedores alimentarios ante el Juez de lo Familiar).

CONSECUENCIAS: obligación de habitar la casa y de cultivar la parcela; Saca al inmueble temporalmente del
comercio y nulo si se constituye en fraude de acreedores.

DISMINUCION:
a) Por gran necesidad;
b) Por notoria utilidad;
c) Cuando rebasa del valor máximo de la cuantía.

EXTINCION:
1. Cuando se extingue la obligación alimentaria
2. Por no habitar la casa o no cultivar la parcela
3. Por gran necesidad
4. Por notoria utilidad
5. Por expropiación
6. Por nulidad o rescisión de la venta del bien al titular constituyente.

PROBLEMA TELEOLOGICO.- Se plantea para determinar cuales son los fines específicos del derecho de familia.
Desde un punto de vista general podemos hablar del problema teleológico en todo el derecho para determinar
cuales son los fines que persigue el ordenamiento jurídico a diferencia de la moral, la religión y los
convencionalismos sociales. Entiendase por Teleología como doctrina de las causas finales.

PROBLEMA AXIOLOGICO.- Se plantea desde distintos puntos de vista 1.- Por lo que se refiere al concepto de
justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares. 2.- En cuanto atañe a un régimen de seguridad
tanto desde el punto de vista de las relaciones personales, cuanto de las relaciones patrimoniales, y 3.- Para realizar
el bien común y el orden dentro del grupo familiar. Se entiende por Axiología la teoría de los valores y de los
juicios de valor.

LOS CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES

1. SUJETOS DEL DERECHO FAMILIAR.- Fundamentalmente los parientes (por consanguinidad, afinidad o
adopción), los cónyuges y las personas que ejerzan la patria potestad o tutela. También deben mencionarse a los
concubinarios.
2. OBJETOS DEL DERECHO FAMILIAR.- Tenemos primeramente los derechos subjetivos familiares que
se manifiestan en el matrimonio, entre los consortes, en las relaciones de parentesco, entre los parientes por
consanguinidad, afinidad y adopción; en las relaciones específicas de la patria potestad entre padres e hijos,
abuelos y nietos; así como en todas las consecuencias generales de la filiación legítima y natural. Tan bien
encontramos derechos subjetivos familiares en el régimen de la tutela como una institución que puede ser auxiliar
de la patria potestad o independiente de la misma. Los deberes subjetivos familiares se presentan como correlativos
de los derechos antes mencionados.
3. SUPUESTO ESPECIALES DEL DERECHO FAMILIAR.- Como supuestos principales tenemos al
parentesco, al matrimonio y al concubinato y como supuestos secundarios la concepción del ser, el nacimiento,
distintos grados durante la minoría de edad, la emancipación, la mayoría de edad, la edad de sesenta anos para los
avocados a la patria potestad o a la tutela, la muerte, el reconocimiento de hijos, la legitimación, las causas de
divorcio, la nulidad del matrimonio, las causas de disolución de la sociedad conyugal y, en general, la condición
moral de determinadas personas.
4. CONSECUENCIAS DEL DERECHO FAMILIAR.-
a) Las relacionadas con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones y de
estados jurídicos;
b) Las referentes a la aplicación de determinadas sanciones.

5. RELACIONES JURIDICAS DEL DERECHO FAMILIAR.- Son aquellas vinculaciones de conducta que
se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, la patria potestad o la tutela.

PARENTESCO

Vinculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción.

CLASES:
a) CONSANGUINEO.- Relación jurídica entre personas que descienden unas de otras o de un tronco común.
b) AFINIDAD.- Relación jurídica entre una persona y los parientes de su cónyuge
c) CIVIL.- Relación jurídica entre adoptante y adoptado en la modalidad simple.

GRADO.- Cada generación que separa a un pariente de otro.

LINEA.- Sucesion de grados.

CLASES DE LINEAS:
a) RECTA.- Ascendente o descendente. Relación jurídica entre personas que descienden unas de otras, sin
limitación de grado.
b) COLATERAL O TRANVERSAL.- Relación jurídica entre personas que descienden de un progenitor
común, hasta el cuarto grado.
c) PATERNA O MATERNA

CONSECUENCIAS:
a) PARENTESCO CONSANGUINIDAD.- Derecho-deber de alimentos.
Sucesion legitima
Tutela legitima
Diversas prohibiciones
b) PARENTESCO POR AFINIDAD: Algunas prohibiciones
c) PARENTESCO CIVIL: Semejante al consanguíneo.

ALIMENTOS
OBLIGACION ALIMENTARIA.- Deber que tiene un sujeto llamado deudor alimentario de proveer a otro
llamado acreedor alimentista, de acuerdo con la capacidad del primero y las necesidades del segundo, en dinero o
en especie, lo necesario para subsistir.

CONCEPTO DE ALIMENTOS:
a) VULGAR: Lo que requieren los organismos vivos para su nutrición.
b) JURIDICO: Los elementos materiales que requiere una persona para vivir como tal.

FUNDAMENTO:
a) ETICO: La solidaridad humana y la afectividad entre familiares.
b) JURIDICO: Necesidad de subsistencia de los componentes de la población; Imposibilidad del Estado de
subvenir a las necesidades de todos los indigentes; Imposición de la obligación a los familiares en razón de la
natural solidaridad entre ellos.

CONTENIDO: Comida, vestido, habitación, asistencia en la enfermedad, educación, gastos funerarios.

CUANTIA: Indeterminada y variable en razón de la necesidad del acreedor y la capacidad del deudor.

FUENTES:
a) LA LEY: Matrimonio y concubinato, Parentesco (no los afines), Divorcio, Testamento inoficioso y Viudez
(a la mujer encinta).
b) EL CONVENIO.- En rentas vitalicias y en el divorcio voluntario
c) VULNTAD UNILATERAL.- Testamentos y legados.

CARACTERISTICAS.- Reciproca, sucesiva, divisible, indeterminada y variable, alternativa, intransmisible,


imprescriptible, asegurable, derecho preferente del cónyuge y los hijos.

SUJETOS.-
a) Cónyuges y concubinos.
b) Parientes consanguíneos y adoptivos

CESACION:
a) Falta de capacidad del deudor
b) Falta de necesidad del acreedor
c) Injuria, daño o falta grave del acreedor
d) Conducta viciosa o falta de aplicación al trabajo
e) Por mayoría de edad del acreedor (en ciertos casos).

ESPONSALES

ETIMOLOGIA.- Latín spondeo: promesa.

CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO


La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, constituyen los esponsales. Solo puede
celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis anos y la mujer que ha cumplido catorce.

Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido
en ellos sus representantes legales. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio ni en ellos
puede estipularse pena laguna por no cumplir la promesa.

El que sin causa grave, a juicio del Juez rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera
indefinidamente su cumplimiento, pagara los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio
proyectado.
En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los
esponsales.

También pagara el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una indemnización a titulo de
reparación moral, cuando por la duración del noviazgo la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad
de las relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los esponsales cause
un grave daño a la reputación del prometido inocente.

La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el Juez, tendiendo en cuenta los recursos del
prometido culpable y la gravedad del perjuicio causado al inocente.

Las acciones a que nos referimos anteriormente, solo puede ejercitarse dentro de un ano, contado desde el día
de la negativa a la celebración del matrimonio.

Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos de exigir la devolución de lo que se hubiere
donado con motivo de su concertado matrimonio. Este derecho durara un ano, contado desde el rompimiento de los
esponsales.

MATRIMONIO

El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para convivir y realizar los fines esenciales de la familia
como institución social y civil

El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley con las formalidades que ella exige.

Forma legal de constituirse la familia, a través del vínculo jurídico entre dos personas de distintos sexo que
crea entre ellas una comunidad de vida total y permanente.

NATURALEZA JURIDICA:

1. COMO ACTO JURIDICO.- Es la manifestación de voluntad sancionada por el derecho para producir
consecuencias jurídicas. El matrimonio es un acto jurídico porque surge de la manifestación de voluntad de los que
contraen, acorde con las normas que lo regulan y, una vez realizado, produce las consecuencias jurídicas
previamente establecidas en la ley.

2. COMO CONTRATO.- Los actos jurídicos bilaterales se llaman convenio. El matrimonio es un convenio
porque es un acuerdo de voluntades. Los convenios se subclasifican en convenio en sentido estricto y en contratos.
Los primeros tienen por objeto modificar o extinguir derechos y obligaciones y los contratos, crear o transmitir
consecuencias jurídicas. En este orden de ideas, el matrimonio es forzosamente un contrato porque crea entre los
cónyuges derechos y obligaciones reciprocas.

3. COMO ESTADO. Los que contraen matrimonio cambian su estado civil anterior por el de casados. El
estado civil de los casados es la situación de los consortes frente a la familia y frente a la sociedad. Este estado civil
solo puede cambiarse mediante las formas de extinción del matrimonio que son: la muerte, la nulidad o el divorcio.

4. COMO INSTITUCION JURIDICA.- La institución es un conjunto de normas de carácter imperativo que


regula un todo orgánico y persiguen una finalidad de interés público. Efectivamente, el matrimonio esta regulado
como un todo orgánico en la parte correspondiente del Código Civil.

Cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se
tendrá por no puesta.
Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido dieciséis anos y la mujer catorce.

El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho anos, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de
su padre o de su madre, si vivieran ambos o del que sobreviva.

Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores, y faltando estos, el Juez de Primera
Instancia de los Familiar de la residencia del menor suplirá el consentimiento.

LA CONSTITUCION DEL MATRIMONIO

Elementos de Existencia.-
a). Voluntad expresa de ambos cónyuges
b) Objeto: 1. Fundar una familia
2. Establecer comunidad de vida permanente entre un hombre y una mujer
3. Ayuda mutua.
c) Solemnidades
1. Ceremonia sancionada por el Oficial del Registro Civil
2. Levantamiento del acta.

Elementos de Validez del matrimonio:

a) Capacidad: Edad núbil ( 14 y 16 anos)


b) Ausencia de Vicios (error de identidad, Violencia y rapto)
c) Licitud (ausencia de impedimentos)
d) Formalidades (anteriores y coetáneas a la celebración)

Realizado en país extranjero


a) Por mexicano
b) Por mexicano y extranjero
c) Por extranjero

DERECHOS Y OBLIGACIONES DQUE NACEN DEL MATRIMONIO.-

Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse
mutuamente.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los
cónyuges.

Los cónyuges contribuirán al sostenimiento del hogar; a su alimentación y a la de sus hijos, Así como a la
educación de estos en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en forma y proporción
que acuerden para este efecto, según sus posibilidades.

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e
independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de
quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes
para hacer efectivos estos derechos.

Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común
acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de
los bienes que a estos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de Primera Instancia de lo Familia resolverá lo
conducente.

CONSECUENCIAS JURIDICAS.-

EN LAS PERSONAS DE LOS CONYUGES.-


a) Libertad de procreación
b) Cohabitación en el domicilio conyugal
c) Relación sexual
d) Ayuda mutua
e) Fidelidad
f) Igualdad y reciprocidad de derechos y deberes

EN LOS BIENES DE LOS CONYUGES:


a) Regimenes patrimoniales
1.- Sociedad Conyugal
2. Separación de bienes
3. Régimen Mixto.
EN LAS PERSONAS DE LOS HIJOS:
a) Calidad de hijos de matrimonio
b) Legitimación

DISOLUCION DEL MATRIMONIO


a) Muerte
b) Nulidad
c) Divorcio

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

SOCIEDAD CONYUGAL.-

La sociedad Conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante el. Puede comprender no solo los bienes de
que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.

Las capitulaciones matrimoniales en que constituyan la sociedad conyugal, constara en escritura publica
cuando los esposos pacten hacerse coparticipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para
que la traslación sea valida.

La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos.

Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio, a petición de alguno de los cónyuges, por
lo siguientes motivos: Si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza
arruinar a su consocio o disminuir los bienes comunes y cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus
acreedores, o es declarado en quiebra.

El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad.

La sentencia que declare la ausencia de alguno de los cónyuges, modifica o suspende la sociedad conyugal.

El abandono injustificado por mas de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar
para el, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; estos no podrán
comenzar de nuevo sino por convenio expreso.
La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, por la sentencia
que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente.

En los casos de nulidad, la sociedades considera subsistente hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria, si los
dos cónyuges procedieron de buena fe.

Disuelta la sociedad se procederá a formar inventario, en el cual no se incluirá el lecho, los vestidos ordinarios
y los objetos de uso personal de los consortes que serán de estos o de sus herederos.

SEPARACION DE BIENES

Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante este, por
convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. La separación puede comprender no solo los bienes de que
sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio sino también los que adquieran después.

La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos
en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.

Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituidas por la sociedad conyugal;
será también propio de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por
servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria.

NULIDAD DE MATRIMONIO

Concepto.- Disolución del vínculo matrimonial en vida de los cónyuges, por causas anteriores a la celebración,
o por faltar formalidades.

CAUSAS.-
a) Error de identidad
b) Prohibiciones Legales (impedimentos)
1 Falta de edad mínima (14 anos la mujer, 16 el varón)
2. Falta de consentimiento de quien debe darlo
3. Parentesco por consanguinidad entre ascendiente y descendiente sin limitación de grado y entre hermanos y
medios hermanos
4. Parentesco consanguíneo entre tío(a) y sobrina (o) (admite dispensa)
5. Parentesco por afinidad en línea recta
6. Adulterio judicialmente probado
7. atentado a la vida de un cónyuge
8. intimidación (violencia) y rapto
9. Razones eugenésicas: ciertas enfermedades, vicios, impotencia, idiotismo, locura
10. matrimonio subsistente.
c) Falta de formalidades en la celebración del matrimonio

La acción de nulidad que nace de error, solo puede deducirse por el cónyuge engañado; pero si no denuncia el
error inmediatamente que lo advierte, se tiene por ratificado el consentimiento. La menor edad de de dieciséis anos
en el hombre y de catorce en la mujer dejara de ser causa de nulidad: cuando haya habido hijos y cuando, aunque
no los haya habido, el menor hubiera llegado a los dieciocho: y ni el ni el otro cónyuge hubieren intentado la
nulidad.

La nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes solo podrá alegarse por aquel o aquellos a quienes
tocaba prestar dicho consentimiento, y dentro de treinta días contados desde que tenga conocimiento del
matrimonio
La acción de nulidad que nace de la causa del adulterio, podrá deducirse por el cónyuge ofendido o por el
Ministerio Publico. En el caso de disolución del matrimonio anterior por causa de divorcio; y solo por el Ministerio
Publico, si este matrimonio se ha disuelto por muerte del cónyuge ofendido. En uno y otro caso, la acción debe
intentarse dentro de los seis meses siguientes a la celebración del matrimonio de los adúlteros.

La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que
quede libre, puede ser deducida por los hijos del cónyuge victima del atentado, o por el Ministerio Publico, dentro
del termino de seis meses, contados desde que se celebro el nuevo matrimonio.

Tiene sesenta días contados desde que se celebro el matrimonio. El cónyuge sano para pedir la nulidad.

El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, anula este aunque contraiga
de buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta cause de
nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos, y por los cónyuges que
contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas la deducirá indistintamente el
Ministerio Publico o el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia.

ILICITUD EN EL MATRIMONIO

Es ilícito, pero no nulo el matrimonio:

1. Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa.
2. Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el tutor y la pupila y cuando se celebre sin que
hayan transcurrido los términos fijados en el caso de la mujer se tenga que esperar trescientos días para volverse a
casar y en los casos de divorcio, el cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse, sino
después de dos anos, a contar desde que se decreto el divorcio. En caso de divorcio voluntario puede volver a
casarse después de un ano a partir de que obtuvieron el divorcio.

EXTINCION DEL MATRIMONIO

a) NULIDAD: En vida de los cónyuges y por causas antecedentes a su celebración


b) DIVORCIO: En vida de los cónyuges y por causas posteriores a su celebración.
c) MUERTE: De un cónyuge.

CONCUBINATO

El concubinato presenta formas diversas dependiendo de la cultura que lo registre. Significa siempre una unión
sexual diversa al matrimonio y en muchas ocasiones, semejante al mismo.

En algunas culturas, y como característica en China, el concubinato se presenta al lado del matrimonio en el
sentido de que un varón tiene una esposa legitima y, al mismo tiempo, y conviviendo entre si, una o varias
concubinas.

La calidad jurídica y social de estas últimas es inferior a la de la esposa, aunque en las preferencias del “señor”
algunas de ellas tenga una posición de privilegios.

Lo que siempre ha existido, antes y ahora, y en todo los niveles sociales y económicos, es la infidelidad
matrimonial, la creación de dos o mas familia por un solo varón. Una poliginia ilegal, pero tolerada socialmente.
La llamada “casa chica” del hombre casado (a veces mas grande que la de la esposa).

Las uniones sexuales fuera de matrimonio, cuando el varón tiene lazos matrimoniales con otra mujer, toman
diferentes nombres a saber: concubinato, barraganería, amasiato, queridato, contubernio, arreglo, lío, entre otros.
Los epítetos a la mujer que vive fuera de matrimonio con un hombre casado, son también innumeros, amante,
amasia, amiga, querida, barragana, mañuela, entretenida, quillotra, manfia, combleza, usurpadora, la otra,
concubina, etc. Calificativos que no se masculinizan, a excepción de: amasio, querido o concubinario.

Derivado del concubinato, la terminología para ambos sujetos es diversa “concubina” la mujer “concubinario”
el hombre.

Las formas de vía sexual fuera de matrimonio, normalmente no están reguladas por el derecho. Son tomadas en
consideración más bien por la moral o por las costumbres y convenciones sociales. Pueden dar lugar, sin embargo,
a ciertas consecuencias jurídicas, tales como la filiación habida fuera de matrimonio con sus consecuentes
reconocimientos de hijos o investigación de la paternidad; ser causa de divorcio, o configurar en el delito de
bigamia.

El concubinato se define como la unión sexual de un solo hombre y una sola mujer que no tienen impedimento
legal para casarse y que viven como si fueran marido y mujer en forma constante y permanente por un periodo
mínimo de cinco anos. Este plazo puede ser menor, si han procreado.

S E P A R A C I O N D E C U E R P O S:

En este sistema el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistente las obligaciones de fidelidad, de
ministracion de alimentos, e imposibilidad de nuevas nupcias; sus efectos son: la separación material de los
cónyuges, quienes ya no estarán obligados a vivir juntos y por consiguiente, a hacer la vida marital.

D I V O R C I O.

Algunos considerándos éticos señalan al divorcio como la “causa” de desintegración de la familia, otros lo
definen como un “mal necesario’, ya que remedia una situación familiar conflictiva, aunque al hacerlo la
desintegra. El divorcio como institución no puede ser calificado en términos de bueno o malo, como se ha hecho
hasta ahora, sino en términos de utilidad.

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial en vida de los cónyuges decretada por autoridad
competente, por causas posteriores a la celebración del matrimonio, establecida expresamente en la Ley.
CLASIFICACION DEL DIVORCIO VINCULAR
1. VOLUNTARIO
A) Vía administrativa
B) Vía judicial

2. NECESARIO (Contencioso)

CONSECUENCIAS JURIDICAS
1. Extingue el vinculo con todos sus efectos
2. Deja en libertad de contraer otro matrimonio
3. No se pierde la patria potestad
4. La custodia se decide por acuerdo aceptado por el Juez
5. Disuelve la sociedad Conyugal

DIVORCIO NECESARIO: Disolución del vinculo matrimonial a petición de un cónyuge por causa expresamente
señalada en la Ley.

CAUSAS:
1. Adulterio debidamente probado.
2. Nacimiento de un hijo antes del plazo legal de 180 días, desconocido por el marido mediante declaración
judicial
3. Propuesta del marido de prostituir a la mujer
4. Incitación o violencia para cometer un delito
5. Actos inmorales para corromper a los hijos
6. Ciertas enfermedades y la impotencia
7. Enajenación mental incurable.
8. Separación injustificada por más seis meses.
9. Separación justificada por más de un ano.
10. Declaración de ausencia o presunción de muerte.
11. Sevicia, amenazas e injurias
12. Incumplimiento de las obligaciones conyugales
13. Acusación calumniosa.
14. Delito infamante con pena de prisión de mas de dos anos
15. Hábitos de juego, embriaguez o drogadicción
16. Cometer delito contra el cónyuge
17. Separación de hecho prolongado por mas de dos anos

PROCEDIMIENTO:

a) Se realiza ante un juez de lo familia


b) Tomar en cuenta las disposiciones de un juicio ordinario
c) Medidas al aceptarse la demanda:
1. Separar a los cónyuges
2. Alimentos
3. Custodia de los hijos
4. Preventivas para evitar perjuicios de uno al otro.
5. Relativas a la mujer encinta

CONSECUENCIAS:
1. Se declara en la sentencia a uno o a ambos culpables.
2. El cónyuge culpable se le sanciona con dos anos de espera para contraer otro matrimonio
3. El cónyuge culpable pierde todo lo recibido por el otro y no puede reclamar sus donaciones
4. Ambos obligados a alimentos a sus hijos.
5. se disuelve la sociedad conyugal

La reconciliación y el perdón extinguen la causa.

DIVORCIO MUTUO CONSENTIMIENTO.-

VIA ADMINISTRATIVA. Cuando ambos consorte convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan
hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal si bajo ese régimen se casaron, se presentaran
personalmente ante el Oficial del registro Civil del lugar de su domicilio; comprobaran con las copias certificadas
respectivas que son casados y mayores de edad y manifestaran de una manera terminante y explicita su voluntad de
divorciarse.
El oficial del Registro Civil previa identificación de los consortes, levantara un acta en que hará constar la
solicitud de divorcio y citara a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes
hacen la ratificación el oficial del Registro Civil los declarar divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo
la anotación correspondiente en la de matrimonio anterior.

REQUISITOS:
C) Mayores de edad
D) Sin hijos
E) Liquidada la sociedad conyugal
F) Un ano mínimo de matrimonio
FORMA:
A) Ante el Oficial del Registro Civil
B) Comparecencia personal
C) Constancia de los requisitos
D) Ratificada a los quince días
E) Dos testigos de identidad.

CONSECUENCIAS:
1. Libertad para contraer nuevo matrimonio después de un ano contado a partir del levantamiento del acta
2. Sin efectos si no se llenan los requisitos.

VIA JUDICIAL.- Los consortes que no se encuentren en el caso previsto anteriormente señalado pueden
divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al Juez competente en los términos que ordena el Código de
Procedimientos Civiles.

El divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasado un ano de la celebración del matrimonio.

Los cónyuges que se encuentre en el caso del divorcio por mutuo consentimiento judicial, están obligados a
presentar al Juzgado un convenio en que se fijen los siguientes puntos:

1. Designación de persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio,


2. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos
3. La casa que servirá de habitación a cada uno de los cónyuges durante el procedimiento
4. La cantidad que a titulo de alimentos un cónyuge debe pagar al otro durante el procedimiento, la forma de
hacer el pago y la garantía que debe darse para asegurarlo
5. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha
sociedad después de ejecutoriado el divorcio.

REQUISITOS:
A) Haber transcurrido un ano de casados al menos
B) Presentar convenio sobre: custodia de los hijos, alimentos a los hijos, habitación de cada cónyuge durante el
procedimiento, administración y liquidación de la sociedad conyugal.

PROCEDIMIENTO:
A) Ante el juez de lo familiar.
B) Comparecencia personal.
C) Dos juntas de avenencia
D) Convenio aceptado por el Juez y por el Ministerio Publico
E) Al cónyuge menor de edad se le nombra tutor dativo.

CONSECUENCIAS:
1. Libertad para contraer nuevo matrimonio pasado un ano del día en que la sentencia cause ejecutoria
2. Alimentos a la cónyuge que los necesite por un tiempo igual al de la duración del matrimonio

FILIACION

CONCEPTO EN SENTIDO AMPLIO: Relación jurídica entre los progenitores y sus descendientes
directos (padre o madre- hijo o hija).
CONCEPTO EN SENTIDO ESTRICTO.-
a) PATERNIDAD: Relación jurídica entre el padre y su hijo(a).
b) MATERNIDAD: Relación Jurídica entre la madre y su hijo(a).
c) FILIACION: Relación jurídica entre la hija o el hijo con su madre o con su padre.

CLASES DE FILIACION:
MATRIMONIAL: Nacimiento del hijo dentro de los plazos legales (180 días después de contraído y dentro de
300 después de extinguido el matrimonio).
EXTRAMATRIMONIAL: Por reconocimiento voluntario o imputación por sentencia.
CIVIL: Surgida por la adopción simple.

CONSECUENCIAS JURIDICAS: Las mismas del parentesco como los alimentos, la sucesion legitima, la tutela
legítima y ciertas prohibiciones; derecho al nombre y la Patria potestad.

PRUEBAS DE FILIACION:
1.- Actas del Registro Civil
2. Posesión de Estado (nombre, trato, fama, diferencia de edad)

ACCIONES
1.- Desconocimiento o contradicción (el marido, el tutor del marido, los herederos del marido y las personas a
quien perjudique la filiación;
2. Reclamación de estado.- Por el hijo y sus descendientes, demás herederos del hijo y acreedores, legatarios y
donatarios del hijo.

FILIACION EXTRAMATRIMONIAL
Es la manifestación espontánea de voluntad de uno o de los dos progenitores de considerar como hijo al habido
fuera de matrimonio

REQUISITOS SUSTANCIALES:
Del progenitor:
Edad para casarse más la edad del hijo que va a reconocer (mínima)
Autorización del representante legal si es menor de edad
Conjunta o separadamente los cónyuges.

Del hijo:
Mayor de edad con su consentimiento
Menor de edad con consentimiento de su representante legal.
Premuerto si dejo descendencia.
No nacido si la madre consiente.
REQUISITOS FORMALES:
1. Ante el Registro Civil ya sea en el Acta de nacimiento o un acta especial de reconocimiento
2. Ante notario (Escritura Pública).
3. Ante Juez de lo Familia (Confesión directa y expresa)
4. En testamento (efectos mortis causa)

CARACTERISTICAS:
Anulable para el progenitor menor de edad.
Impugnable para el hijo reconocido en su menor edad.
Irrevocable

ACCIONES:
De reconocimiento: Solamente los progenitores
Contradictoria (impugnación):
a) La madre
b) La mujer que se porta como madre.
c) El ministerio Publico
d) El progenitor que reclama para si la acción
e) El menor reconocido
f) El tercero afectado (en vía de excepcion0

CONSECUENCIAS JURIDICAS
Crea lazo de filiación con todas sus características y determina la custodia para el primero que reconozca.

IMPUTACION JUDICIAL DE PATERNIDAD.- Derecho del hijo de ejercitar una acción para que, en su caso, se
impute la paternidad del mismo a un determinado sujeto.

HISTORIA: Tres sistemas: Libre investigación, prohibición de investigar, permitida con limitaciones.

CODIGO CIVIL:
a) casos: Rapto, estupro y violencia
Posesión de estado.
Coincidencia de vida marital y concepción.
Cualquier principio de prueba.
b) requisitos: En vida del presunto padre.
Cuatro anos después de la mayoría de edad del hijo cuando el presunto padre murió en
la minoría de edad del hijo.
c) consecuencias jurídicas: Derecho a llevar el apellido del padre
Alimentos
Sucesion legitima

INVESTIGACION DE LA MATERNIDAD.- Derecho del hijo de ejercitar una acción para que, en su caso, se
impute la maternidad del mismo a una determinada mujer.

HISTORIA: Casi siempre permitida para imputarla a una mujer soltera y prohibida respecto a la mujer casada.

CODIGI CIVIL.- Investigación libre para el hijo y sus descendientes, prohibida respecto a la mujer casada, con
excepciones por ejemplo cuando se deriva de sentencia civil o criminal.

A D O P C I O N:
ADOPCION.- Institución jurídica que tiene por objeto crear relación de filiación entre dos personas que no son
entre si progenitor y descendiente consanguíneo

TIPOS DE ADOPCION:

A) ADOPCION PLENA: El adoptado tienen los mismos beneficios jurídicos como hijo biológico, nieto
biológico, tío biológico, etc.
B) ADOPCION SIMPLE: Solo es la relación con el adoptado y el adoptante.
C) ADOPCION INTERNACIONAL.- Siempre es plena, la realizan los extranjeros que viven en su país
de origen. Requieren el premiso de internacion y para realizar tramites de adopción.
D) ADOPCION POR EXTRANJEROS.- Puede ser plena o simple. La realizan los extranjeros que
residen en nuestro país.

Cuando uno de los concubinos pretenda adoptar a un menor o incapaz en forma individual, deberá
obtener el consentimiento del otro por escrito y ratificado ante el juez de la causa

La adopción simple podrá convertirse en plena siempre que se obtenga el consentimiento del adoptado,
si esta ya hubiere cumplido catorce anos. Si fuere menor de esa edad se requerirá el consentimiento de quien
hubiera consentido en la adopción, siempre y cuándo sea posible obtenerlo; de lo contrario el Juez deberá resolver
atendiendo al interés superior del menor. Para que dicha conversión surta efectos con respecto a los parientes del
adoptante con el adoptado y sus descendientes se requerirá el consentimiento de obligación hacia el menor
adoptado, de los parientes consanguíneos del adoptante.

CARACTERISTICAS:
1. Acto jurídico plurilateral (adoptante, adoptado, y funcionario estatal)
2. Solemne.
3. Constitutivo. Crea relaciones de filiación
4. Extintivo: De la Patria Potestad original.
5. Revocable en el caso de la Adopción simple, por voluntad del adoptante o por mutuo acuerdo.
6. Impugnable por el adoptado en la adopción simple.

REQUISITOS:
Para el adoptante:
A) Persona física única o matrimonio
B) Mayor de 25 anos.
C) Diecisiete anos de diferencia con el adoptado cuando menos
D) Capacidad plena.
E) Solvencia moral y económica
F) Si es tutor, que le sean aprobadas previamente las cuentas de la tutela.

Para el adoptado:
A) Menor de edad o mayor incapacitado.
B) Diecisiete anos cuando menos, menor que el adoptante.
C) Benéfica a su persona.

Para el acto de adopción


A) Manifestación de voluntad de: El adoptante, el representante legal del adoptado o la persona que lo ha
acogido, el Ministerio Publico, y el adoptado si es mayor de 14 anos.
B) Seguir el procedimiento fijado por el Código Civil de Procedimientos Civiles.

CONSECUENCIAS JURIDICAS.-
1. Crea parentesco de filiación entre adoptante y adoptante;
2. Establece prohibición de matrimonio entre adoptante y adoptado y descendiente de este.
3. No extingue el parentesco consanguíneo del adoptado.
4. Transmite la patria potestad a los padres adoptantes
5. Derechos y obligaciones entre adoptante y adoptado semejantes a la filiación consanguínea.

DISOLUCION EN EL CASO DE LA ADOPCION SIMPLE.-


A) Por revocación: Mutuo consentimiento
Por ingratitud del adoptado ya sea por delito, por denuncia o querella o la
negativa a dar alimentos
B) Por impugnación: Del adoptado (dentro del ano siguiente a la adquisición de su capacidad)

P A T R I A P O T E S T A D.-

PATRIA POTESTAD.- Institución de asistencia y representación de los menores de edad ejercida por los
progenitores o abuelos. Es la institución derivada de la filiación, que consiste ene. Conjunto de facultades y
obligaciones que la ley otorga e impone a loa ascendiente con respecto a la persona y bienes de sus descendientes
menores de edad.
Los hijos cualesquiera que sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a sus padres y demás
ascendientes.

CARACTERISTICAS:
1. Cargo de interés publico
2. Irrenunciable
3. Intransferible
4. Imprescriptible
5. Temporal
6. Excusable

SUJETOS.- Activos.- Padre y madre. Abuelos paternos y maternos.


Pasivos.- Hijos y nietos menores de edad.

A falta de padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo los demás ascendientes, en el orden que determine
el Juez de Primera Instancia de lo Familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

CONSECUENCIAS (DEBERES Y DERECHOS)


a) De los sujetos activos: Representación del menor
Guarda y asistencia
Educación, ejemplaridad.
Administración de los bienes.
Mitad del usufructo
b) Del menor: Domicilio legal y debe respeto y obediencia.

EXCUSA: Mayores de sesenta anos y cuando se tiene mal estado de salud.

PERDIDA: Por condena expresa a ese derecho, en algunas causas de divorcio, por comprometerse la salud,
seguridad o moralidad del menor, por el abandono del menor por mas de tres meses en alguna institución de
asistencia publica o privada; y cuando se exponga por mas de un día al menor o incapaz, poniendo en riesgo su
integridad personal.

EXPOSITO.- Se le dice considera así al menor cuyo origen se desconoce y se coloca en situación de
desamparo en un hospital, casa particular o algún paraje publico por quienes están obligados a protegerlos.

ABANDONADO.- Al menor cuyo origen se conoce y respecto de quien, los que ejercen la patria potestad
o tutela dejaron de cumplir sus deberes, aceptando la posibilidad de que alguna institución publica o privada se
haga cargo del mismo.

SUSPENSION: Incapacidad de quien la ejerce declarada judicialmente, ausencia declarada en forma y sentencia
condenatoria que imponga como pena esta suspensión.

EXTINCION: Con la muerte del que la ejerce, emancipación del menor derivada del matrimonio, a la mayoría de
edad del hijo.

TUTELA

TUTELA.- Institución que tiene por objeto la representación y asistencia de los incapacitados mayores de edad, y
de los menores no sujetos a patria potestad.

CARACTERISTICAS.- Cargo de interés publico.


Irrenunciable
Temporal
Excusable
Unitario (un solo tutor para el pupilo)
Remunerado
Designación de tutor con posterioridad a la declamación de incapacidad.

SUJETOS PASIVOS.- Menores de edad (subsidiaria de la patria potestad) Mayores privados de inteligencia como
la locura el idiotismo y la imbecilidad, sordomudos que no saben leer y escribir y los ebrios consuetudinarios y
farmacacodependiente.

CLASES:
A) TESTAMENTARIA
B) LEGITIMA
C) DATIVA
ORGANOS:
1. Tutor
2. Curador
3. Consejos Locales de tutelas
4. Juez de lo Familiar.

TUTELA TESTAMENTARIA.-
Es la que se confiere por testamento, por las personas autorizadas por la ley.

DEFINICION LEGAL.- Derecho que la ley otorga al ascendiente que sobreviva de los dos que en cada grado
ejerzan la patria potestad, de nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quienes la ejerzan, con inclusión del
hijo póstumo.

SUJETOS ACTIVOS.- Los ascendientes, El que deja bienes por herencia o legado a un incapaz (solo para la
administración de esos bienes), el padre o la madre que tiene la tutela sobre un hijo incapacitado, el adoptante.

OBJETIVOS:
A. Excluir de la patria potestad a otros ascendientes;
B. Excluir de la tutela legitima a los parientes colaterales
C. Elegir a la persona que se considere mejor para el cuidado de los incapacitados.

CARACTERISTICAS:

1. Cada incapacitado tendrá un solo tutor y un solo curador


2. Puede nombrarse un solo tutor para varios incapacitados
3. Las disposiciones testamentarias pueden ser modificadas por el juez.

TUTELA LEGITIMA.- Es la que tiene lugar cuando no existe tutor testamentario, o cuando los padres pierden el
ejercicio de la patria potestad.

SUJETOS ACTIVOS.-
A) De menores
1. Hermanos de ambas líneas
2. Hermanos de una línea
3. Demás Colaterales (De grado igual, elige el Juez, o el menor, mayor de 16 anos).

B) De mayores.
4. El cónyuge
5. Los hijos mayores
6. Los padres
7. Los abuelos
8. Los hermanos
9. Los demás colaterales

C) De abandonados.
10. El que los ha acogido
11. Los directores de instituciones donde se recoge al incapacitado (no se discierne el cargo).

TUTELA DATIVA.- Es la que surge a falta de la testamentaria y de la legítima, y la que corresponde a los
menores emancipados para casos judiciales.

DERECHOS DE NOMBRAR.- El menor mayor de 16 anos, el juez de lo familiar y a petición del Consejo Local
de Tutelas.

SUJETOS ACTIVOS. Los delegados, los demás funcionarios de las delegaciones, los defensores oficiales, los
miembros de juntas de beneficencia publica o privada que perciban sueldo, los Directores de establecimientos de
Beneficencia Publica y las personas que forman la lista elaborada por los Consejos Locales de Tutelas.

TUTOR.- Es la persona física designada por testamento, por la Ley o por el Juez, que cumple la triple misión de
ser representante legal, protector de la persona y administrador de los bienes del incapacitado.

DEBERES:
En relación a la persona del pupilo.- Representarlo y protegerlo.
En relación al patrimonio.- Dar garantía, administrar, rendir cuentas y tiene numerosas prohibiciones.

DERECHOS.- Remuneración (del 5% al 10% de las rentas liquidas de los bienes del pupilo) y a ser removido del
cargo a los 10 anos.

PERSONAS INHABILES PARA TENER EL CARGO DE TUTOR:


1. Los incapaces
2. Los ineptos para administrar
3. Los que han cometido ilícitos en el manejo de bienes.
4. Los perjudiciales para el pupilo.

QUIENES PUEDE EXCUSARSE DE SER TUTORES.-


1. Los empleados y funcionarios publico.
2. Los militares en servicio activo.
3. Los muy pobres
4. Mal estado habitual de salud.
5. Sesenta anos cumplidos
6. Los que tengan otra tutela o curaduria
7. Los que no estén en aptitud para desempeñarla, a juicio del juez

CAUSAS DE EXTINCION DE LA TUTELA:


a) muerte del pupilo
b) salir de la incapacidad
c) entrar el pupilo a la patria potestad

C U R A T E L A:
CURADOR: Es la persona nombrada en testamento, por el Juez o por el pupilo mayor de dieciséis anos o
emancipado, que tiene como función vigilar la conducta del tutor y defender al incapacitado dentro y fuera de
juicio, ene. Caso de oposición de intereses con los de tutor.

CLASES: Definitivo
Interino

DEBERES.- Defender al incapacitado en caso de intereses opuestos a los del tutor, vigilar la conducta del tutor y
avisar al juez del mal desempeño de la tutela o de la ausencia del tutor.

DERECHOS.- Recibir honorarios fijados por arancel cuando intervenga de acuerdo con los casos señalados por la
Ley y a ser relevado del cargo a los diez anos.

FORMAS DE EXTINCION.- Los mismos casos que el tutor.

DE LOS AUSENTE E IGNORADOS

El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviere apoderado constituido antes o
después de su partida, se tendrá como presente para todos los efectos civiles y sus negocios se podrán tratar con el
apoderado hasta donde alcance el poder.

Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el Juez, a
petición de parte o de oficio, nombrara un depositario de sus bienes, la citara por edictos, publicados en los
principales periódicos de su últimos domicilio, señalándole para que se presente en termino que no bajara de tres
meses, ni pasara de seis, y dictara necesarias para asegurar los bienes.
Si cumplido el término del llamamiento, el citado no compareciere por si, ni por apoderado legitimo, ni por
medio de tutor o de pariente que pueda representarlo, se procederá al nombramiento de representante. También
ocurrirá lo mismo cuando caduque el poder conferido.

Cada ano, en el día que corresponde a aquel en que hubiere sido nombrado el representante, se publicara
nuevos edictos llamando al ausente. En ellos constara el nombre y domicilio del representante, y el tiempo que
falta para que se cumpla el plazo.

Los edictos se publicaran por dos meses con intervalo de quince días en los principales periódicos del último
domicilio del ausente.

Pasados dos anos desde el día en que haya sido normado el representante, habrá acción para pedir la
declaración de ausencia.

Pasados cuatro meses desde la fecha de la última publicación, si no hubiere noticias del ausente ni oposición de
algún interesado, el Juez declarara en forma la ausencia.

DE LA PRESUNCION DE MUERTE DEL AUSENTE.-

Cuando hayan transcurridos seis anos desde la declaración de ausencia, el Juez a instancia de parte interesada,
declarara la presunción de muerte.

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, encontrándole a bordo de un
buque que naufrague, o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante,
bastara que hayan transcurrido dos anos, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de
presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia.
El Ministerio Publico velara por los intereses del ausente, será oído en todos los juicios que tengan relación con
el, y en las declaraciones de ausencia y presunción de muerte.

CUESTIONARIO DE DERECHO FAMILIAR.

1. CONCEPTO DE DERECHO FAMILIAR.- Conjunto de las normas del derecho positivo referente a las
instituciones familiares.

2. CONCEPTO DE PERSONA JURIDICA.-Se define como toda unida orgánica, resultante de una
colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para su consecución de un fin social
durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales.

3. CONCEPTO DE PERSONA FISICA.- Llamada también natural, es el ser humano, hombre o mujer.

4. MENCIONE LOS ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS FISICAS.- Capacidad, estado Civil, patrimonio,
nombre, domicilio, nacionalidad;

5. CUANDO INICIA LA PERSONALIDAD DE UNA P.F.- Antes de nacer, para ciertas consecuencias de
derecho.

6. A QUE SE LE LLAMA ESTADO CIVIL.- Consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la
relación con la familia.

7. MENCIONE LAS FUENTES DEL ESTADO CIVIL.- El parentesco, el matrimonio, el divorcio y el


concubinato

8. COMO SE PRUEBA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.- Con las constancias del Registro Civil y
con la partida de su nacimiento y el acta de enlace de sus padres.

9. DEFINICION DEL RESGITRO CIVIL.- Es una institución que tiene por objeto hacer constar de manera
autentica, a través de un sistema organizado los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante la
intervención de funcionarios estatales dotados de fe publica, a fin de que las actas y testimonios que otorguen
tengan un valor probatorio pleno, en juicio y fuera de el.

10. A QUE SE LE LLAMA ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.- Son instrumentos en los que consta de
manera autentica actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas.

11. QUIENES INTERVIENEN EN LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.- intervienen el oficial del
Registro Civil, la parte o partes, los testigos y algunas veces los declarantes.

12. DEFINICION DE DOMICILIO DE UNA PERSONA.- es el lugar en que una persona reside
habitualmente con el propósito de radicarse en el.

13. A QUE LE LLAMAMOS DOMICILIO CONVENCIONAL.- Cuando las partes contratante señalan
un domicilio para el cumplimiento de determinadas obligaciones.

14. A QUE LE LLAMAMOS DOMICILIO LEGAL.- Es el lugar donde la Ley le fija su residencia para
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque no este allí presente.

15. QUIENES TIENEN DOMICILIO LEGAL.- El menor de edad, el domicilio de quien ejerce la patria
potestad, el de l menor emancipado y el mayor incapacitado el de su tutor, de los militares en servicio activo, el
lugar en que estén destinados, de los empleados públicos el lugar donde desempeñan sus funciones por mas de seis
meses y el de los sentenciados a sufrir penas de prisión en la población en que la extingan.

16. COMO SE CONSTITUYE EL NOMBRE DE UNA P.F. Por el apellido (nombre patronímico) y el
nombre de pila.

17. CONCEPTO DE PERSONA MORAL.-Entidad formada para la realización de los fines colectivos y
permanentes de los hombres, al que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones.

18. MENCIONE LOS ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS MORALES.- Capacidad, patrimonio,


denominación o razón social, domicilio y nacionalidad.

19. DONDE SE ENCUENTRAN EL DOMICILIO DE UNA PM. En el lugar donde se halla establecida
su administración.

20. MENCIONE LAS PERSONAS MORALES.- Nación, estado, municipios, corporaciones de carácter
publico, sociedades civiles y mercantiles, sindicatos, asociaciones cooperativas y mutualistas, asociaciones de otro
tipo.

21. COMO SE REGIRAN LAS PERSONAS MORALES.- Por las leyes correspondientes, por su
escritura constitutiva y por sus estatutos.

22. A QUE RAMA DEL DERECHO PERTENECE EL DERECHO FAMILIAR.- Totalmente al


derecho privado.

23. CUAL ES EL PROBLEMA LOGICO DEL DERECHO DE FAMILIA.- Definir el derecho de


familia para fundar su autonomía.

24. CUAL ES EL DERECHO SOCIOLOGICO DEL DERECHO DE FAMILIA.- Se trata de precisar el


tipo de solidaridad que debe realizar el derecho de familia.

25. CUAL ES EL PROBLEMA POLITICO.- Se plantea para determinar si el Estado debe tener
ingerencia en la organización de la familia.

26. QUE PUEDE SER OBJETO DE PATRIMONIO DE FAMILIA.- La casa habitación, el terreno,
muebles y útiles, libros, aparatos instrumentos para la profesión u oficio, animales domésticos, provisiones y
forrajes, parcela, maquinaria para el cultivo agrícola.

27. MENCIONE SUS CARACTERISTICAS DEL PATRIMONIO DE FAMILIA.- No hay transmisión


de propiedad, el bien queda afectado para protegerlo, se declara inalienable, imprescriptible e inembargable, es
temporal, esta sujeto a cuantía, esta constituido bajo un procedimiento legal, solo puede ser un patrimonio de
familia, el inmueble es el ubicado en el domicilio del constituyente.

28. LAS CLASES DE PATRIMONIO DE FAMILIA.- Voluntarios con bienes propios, voluntarios con
bienes adquiridos del estado y forzoso.

29. POR QUE SE PUEDE DISMINUIR EL PATRIMONIO DE FAMILIA.- Por la necesidad, por
notoria utilidad y cuando rebasa el valor máximo de la cuantía.

30. MENCIONE LAS CAUSAS DE EXTINCION DEL PATRIMONIO DE FAMILIA.- Cuando se


extingue la obligación alimentaria, por no habitar la casa o cultivar la parcela, por gran necesidad, por notoria
utilidad, por expropiación y por nulidad o rescisión de la venta.
31. COMO SE PLANTEA EL PROBLEMA TELEOLOGICO.- Para determinar cuales son los fines
específicos del derecho familia.

32. COMO SE PLANTEA EL PROBLEMA AXIOLOGICO.- Se plantea desde puntos de vista. Por lo
que se refiere al concepto de justicia y en cuanto atañe a un régimen de seguridad.

33. MENCIONE LOS CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES.- Sujetos, objeto, supuestos,


consecuencias y relaciones del derecho familiar.

34. CONCEPTO DE PARENTESCO.- Vinculo jurídico entre dos personas en razón de la


consanguinidad, del matrimonio y de la adopción.

35. MENCIONE LAS CLASES DE PARENTESCO.- Consanguíneo, afinidad y civil.

36. DEFINE EL PARENTESCO CONSANGUINEO.- Relación jurídica entre personas que descienden
unas de otras o de un tronco común.

37. DEFINE EL PARENTESCO CIVIL.- Relación jurídica entre adoptante y adoptado en la modalidad
simple.

38. DEFINE EL LAZO DE AFINIDAD.- Relación jurídica entre una persona y los parientes de su
cónyuge.

39. CONCEPTO DE LINEA RECTA.- Ascendente o descendente. Relación jurídica entre personas que
descienden unas de otras, sin limitación de grado.

40. CONCEPTO DE LINEA COLATERAL O TRNSVERSAL.- Relación jurídica entre personas que
descienden de un progenitor común, hasta el cuarto grado.

41. MENCIONE LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL PARENTESCO.- En el parentesco


por consanguinidad, derecho-deber de alimentos, sucesion legitima, tutela legítima y diversas prohibiciones. En el
parentesco por afinidad, algunas prohibiciones y el parentesco civil, semejante al parentesco por consanguinidad.

42. COMO SE DEFINE LA OBLIGACION ALIMENTARIA.- Deber que tiene un sujeto llamado
deudor alimentario de proveer a otro llamado acreedor alimentista, de acuerdo con la capacidad del primero y las
necesidades del segundo, en dinero o en especie, lo necesario para subsistir.

43. CONCEPTO JURIDICO DE ALIMENTOS.- Los elementos materiales que requiere una persona
para vivir como tal.

44. EXPLICA SU FUNDAMENTO ETICO.- La solidaridad humana y la afectividad entre familiares.

45. EXPLICA SU FUNDAMENTO JURIDICO.-Necesidad de subsistencia de los componente de la


población; imposibilidad del estado de subvenir a las necesidades de todos los indigentes; imposición de la
obligación a los familiares en razón de la natural solidaridad entre ellos.

46. QUE ABARCAN LOS ALIMENTOS.- Comida, vestido, habitación, asistencia en la enfermedad,
educación, gastos funerarios.

47. MENCIONE SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS.- Reciproca, sucesiva, divisible,


indeterminada y variable, alternativa, intransmisible, imprescriptible, asegurable, derecho preferente del cónyuge y
los hijos.
48. LOS SUJETOS QUE PUEDEN INTERVENIR EN EL DERECHO DE ALIMENTOS.- Cónyuges y
concubinos, parientes consanguíneos y adoptivos.

49. CUANDO CESA LA OBLIGACION ALIMENTARIA.- Falta de capacidad del deudor, falta de
necesidad del acreedor, injuria, daño o falta de aplicación al trabajo, por mayoría de edad del acreedor (en ciertos
casos).

50. QUE SON LOS ESPONSALES.- La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada.

51. MENCIONA LOS PRINCIPALES REQUISITOS.- Que se haga por escrito, que el hombre haya
cumplido 16 y la mujer 14.

52. QUE ES LA REPARACION MORAL.- Daño que se provoca al promitente inocente por la negativa
a no casarse el promitente culpable.

53. COMO SE DETERMINARA Y QUIEN LO DETERMINARA.- El juez lo determinara basándose


en la duración del noviazgo, la intimidad entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la proximidad del
matrimonio.

54. LAS ACCIONES DE PEDIR LA INDEMNIZACION POR INCUMPLIMIENTO DE LOS


ESPONSALES, CUANTO DURARA.- Un ano.

55. QUE ES EL MATRIMONIO.- Es la unión de un hombre y una mujer para convivir y realizar los
fines esenciales de la familia como institución social y civil.

56. ANTE QUIEN DEBE CELEBRARSE.- Ante los Funcionarios que establece la ley con las
formalidades que ella exige.

57. POR QUE EL MATRIMONIO COMO ACTO JURIDICO.- Es la manifestación de voluntad


sancionada por el derecho para producir consecuencias jurídicas.

58. POR QUE COMO CONTRATO.-Los actos jurídicos bilaterales se llaman convenio. El matrimonio
es un convenio porque es un acuerdo de voluntades.

59. POR QUE COMO ESTADO.- Los que contraen matrimonio cambian su estado civil anterior por el
de casados.

60. POR QUE COMO INSTITUCION JURIDICA.- La institución es un conjunto de normas de carácter
imperativo que regula un todo orgánico y persiguen una finalidad de interés público.

61. MENCIONA LOS FINES DEL MATRIMONIO.- La perpetuación de la especie y la ayuda mutua.

62. MENCIONA LOS REQUISITOS DEL MATRIMONIO.- La edad para contraer matrimonio es de
16 anos y la mujer de 14 anos, voluntad de las partes y se celebra ante el Oficial del Registro Civil.

63. MENCIONA LOS ELEMENTOS ESENCIALES O DE EXISTENCIA DEL MATRIMONIO.-


Voluntad expresa de ambos cónyuges, determinar el objeto y las solemnidades.

64. MENCIONA LOS ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL MATRIMONIO.- Capacidad, ausencia de


vicios, licitud, formalidades.

65. MENCIONA TRES DERECHO DE LOS CONYUGES. A alimentos, a escoger el espacio y cuantos
hijos, y autoridad igual en su hogar.
66. MENCIONA TRES OBLIGACIONES DE LOS CONYUGES.- a contribuir a los alimentos, a la
cohabitación y socorrerse mutuamente.

67. MENCIONA LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LAS PERSONA DE LOS CONYUGES.-


Libertad de procreación, cohabitación en el domicilio conyugal, relación sexual, ayuda mutua, fidelidad e igualdad
y reciprocidad de derechos y obligaciones.
68. MENCIONA LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS SOBRE LOS BIENES DE LOS
CONYUGES.- Sociedad Conyugal, separación de bienes o régimen mixto.

69. MENCIONA LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS EN LAS PERSONAS DE LOS HIJOS.-


Cualidad de hijos de matrimonio y Legitimación.

70. COMO SE DISUELVE EL MATRIMONIO.- Por la muerte, por nulidad o por divorcio.

71. CUANDO NACE LA SOCIEDAD CONYUGAL.- al celebrarse el matrimonio o durante el.

72. EN QUE CASOS SE TERMINA LA SOCIEDAD CONYUGAL.- antes de que se disuelva el


matrimonio si así lo convienen las partes, a petición de alguno de los cónyuges por causas justificadas, por el
abandono injustificado por mas de seis meses del domicilio conyugal y por la disolución del matrimonio o por
sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente.

73. CUANDO EXISTE SEPARACION DE BIENES.-Cuando los consortes determinan que cada uno
conservara sus bienes.

74. CUANDO LA SEPARACION DE BIENES ES ABSOLUTA.- Cuando cada cónyuge conserva sus
bienes.

75. CUANDO LA SEPARACION DE BIENES ES PARCIAL.- Los bienes que no estén comprendidos
en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.

76. QUE ES LO QUE NO COMPRENDE LA SOCIEDAD CONYUGAL.- Los salarios, sueldos,


emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de
una profesión, comercio o industria.

77. CUANDO PROCEDE LA NULIDAD DE MATRIMONIO.- Disolución del vinculo matrimonial,


en vida de los cónyuges por causas anteriores a la celebración, o por faltar formalidades.

78. MENCIONA LAS CAUSAS DE NULIDAD.-falta de edad mínima, falta de consentimiento de


quien debe darlo, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, adulterio, atentado contra la vida de un
cónyuge, intimidación y rapto, por ciertas enfermedades, vicios, impotencia, idiotismo y locura, matrimonio
subsistente.

79. CUANTO TIEMPO TIENE EL CONYUGE SANO PARA PEDIR LA NULIDAD.-Tiene 60 días
contados desde que se celebro el matrimonio.

80. QUIENES PUEDEN PEDIR LA ANULACION DEL MATRIMONIO POR LA CAUSA DE


HABER OTRO ANTERIOR.- por el cónyuge del primer patrimonio, por sus hijos o herederos y pos los cónyuges
que contrajeron el segundo. Sino el Ministerio Público o el D.I.F.

81. CUANDO ES ILICITO UN MATRIMONIO.- Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión


de un impedimento que sea susceptible de dispensa y cuando no se ha otorgado dispensa que requiere el tutor y la
pupila así como cuando no esperaron el tiempo que marca la ley para volver a casar.
82. CONCEPTO DE CONCUBINATO.- Unión sexual diversa al matrimonio y en muchas ocasiones,
semejante al mismo.

83. CUAL ES LA TERMINOLOGIA DE CONCUBINATO.- Concubinario para el hombre, Concubina


para la mujer.

84. CUANDO SE DA LA SEPARACION DE CUERPOS.- La separación material de los cónyuges,


quienes ya no estarán obligados a vivir juntos y por consiguiente, a hacer la vida marital. En este sistema el vínculo
perdura, quedando subsistente las obligaciones de fidelidad, de ministracion de alimentos e imposibilidad de
nuevas nupcias.

85. CONCEPTO DE DIVORCIO.- Disolución del vínculo matrimonial en vida de los cónyuges
decretada por autoridad competente.

86. MENCIONA LA CLASIFICACION DEL DIVORCIO VINCULAR.- Voluntario: Vía


administrativa y Judicial, Necesario: Contencioso.

87. MENCIONA LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS. Extingue el vínculo con todos sus efectos,
deja en libertad de contraer matrimonio, no se pierde la patria potestad, se disuelve la sociedad conyugal.

88. CUANDO SE DA EL DIVORCIO NECESARIO.- Disolución del vinculo matrimonial a petición de


un cónyuge por causa expresamente señalada por la ley.

89. MENCIONA LAS CAUSAS DE DIVORCIO NECESARIO.- adulterio, nacimiento de un hijo


declarado ilegitimo, propuesta del marido a prostituir a su mujer, Incitación a cometer delito, actos inmorales para
corromper a sus hijos, ciertas enfermedades y la impotencia, enajenación mental, separación por mas seis meses,
separación justificada por mas de un ano, declaración de ausencia o presunción de muerte, sevicias, amenazas e
injurias, incumplimiento de obligaciones, acusación calumniosa, delito infame, habito de juego, embriaguez o
drogadicción, cometer delito contra el cónyuge y la separación de hecho prolongado por mas de dos anos.

90. MENCIONA EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL DIVORCIO NECESARIO.-


se realiza ante el juez de lo familia, tomar en cuenta las disposiciones de un juicio ordinario, medidas al aceptarse
la demanda.

91. MENCIONA LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS JURIDICAS. Se declara a uno o a ambos


culpables, el cónyuge culpable se le sanciona por dos anos de espera pata contraer otro matrimonio, pierde todo lo
recibido por el otro y no puede reclamar sus donaciones, ambos obligados a sus hijos y se disuelve la sociedad
conyugal.

92. CUANDO EXTINGUEN LA CAUSA QUE DIO ORIGEN A PEDIR EL DIVORCIO


NECESARIO. La reconciliación y el perdón extinguen la causa.

93. CUANDO PROCEDE EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- Cuando ambos consorte convengan


en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad
conyugal

94. MENCIONA LOS PRINCIPALES REQUISITOS.- Mayores de edad, sin hijos liquidada la
sociedad conyugal y un ano mínimo de matrimonio

95. MENCIONA LA S PRINCIPALES FORMALIDADES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO


PARA EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- Ante el Oficial del Registro Civil, Comparecencia personal,
Constancia de requisitos, ratificada a los quince días y dos testigos de identidad.
96. MENCIONA LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO.-
Libertad para contraer nuevo matrimonio, sin efectos si no se llenan los requisitos.

97. PARA PEDIR EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO CUANTO TIEMPO TIENE
QUE PASAR DESPUES DE CELEBRADO EL MATRIMONIO.- Un ano.

98. EL CONVENIO QUE DEBE ACOMPANARSE AL ESCRITO DE DIVORCIO VOLUNTARIO


QUE DEBE CONTENER.- Designación de persona a quine sean confiados los hijos del matrimonio, el modo a
subvenir las necesidades de los hijos, la casa que servida de habitación a cada uno de los cónyuges, la cantidad a
titulo de alimentos y la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal.

99. MENCIONE LOS PRINCIPALES PASOS PARA LLEVAR A CABO UN DIVORCIO POR
MUTUO CONSENTIMIENTO.- Ante el Juez de lo familia, comparecencia personal, dos juntas de avenencia,
convenio aceptado por el juez y el ministerio publico, al cónyuge menor de edad se le nombra tutor dativo.

100. CONCEPTO DE FILIACION EN SENTIDO AMPLIO.- Relación jurídica entre los progenitores y
sus descendientes directos.

101. CONCEPTO DE FILIACION EN SENTIDO ESTRICTO.- Paternidad, maternidad y filiación.

102. MENCIONA LAS CLASES DE FILIACION.- matrimonial, extramatrimonial y civil.

103. MENCIONA LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS JURIDICAS.- Las misma del parentesco
como los alimentos, la sucesion legítima, la tutela legítima y ciertas prohibiciones, derecho al nombre y la Patria
Potestad.

104. COMO SE PRUEBA LA FILIACION.-Con las Actas del registro Civil y la Posesión de Estado.

105. EXPLIQUE LAS ACCIONES PARA QUE RECONOZCAN LA FILIACION.- Desconocimiento o


contradicción y Reclamación de estado.

106. QUE ES LA FILIACION EXTRAMATRIMONIAL.- Es la manifestación espontánea de voluntad


de uno o de los dos progenitores de considerar como hijo al habido fuera de matrimonio.

107. MENCIONA LOS REQUISITOS SUBSTANCIALES PARA EL PROGENITOR.-Del Progenitor:


La edad para casarse mas la edad del hijo, autorización del representante legal y puede ser conjunta o
separadamente.

108. MENCIONA LOS REQUISITOS SUBSTANCIALES PARA EL HIJO.- Mayor de edad con su
consentimiento, menor de edad con consentimiento de su representante legal, el premuerto si dejo descendiente y el
no nacido si la madre consiente.

109. MENCIONA LOS REQUISITOS FORMALES.- Ante el Registro Civil, ante notario, ante Juez de
lo Familiar, por Testamento.

110. MENCIONA LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS.- Anulable para el progenitor menor de


edad, impugnable para el hijo reconocido en su menor edad e irrevocable.

111. QUIENES PUEDEN EJERCER ACCION DE RECONOCIMIENTO.- Solamente los progenitores.


112. QUIENES PUEDEN EJERCER ACCION CONTRADICTORIA.- La madre, la mujer que se porta
como madre, el ministerio publico, el progenitor que reclama para si la acción, el menor reconocido, el tercero
afectado.

113. A QUE SE LE LLAMA IMPUTACION JUDICIAL DE PATERNIDAD.- Derecho del hijo de


ejercitar una acción para que, en su caso, se impute la paternidad del mismo a un determinado sujeto.

114. QUE ES LA INVESTIGACION DE LA MATERNIDAD.- Derecho del hijo de ejercitar una acción
para que, en su caso, se impute la maternidad del mismo a una determinada mujer.

115. EN QUE CASOS SE PERMITE.- Casi siempre permitida a una mujer soltera y prohibida respecto a
la mujer casada.

116. QUE ES LO QUE MENCIONA NUESTRO CODIGO.- Investigación libre para el hijo y sus
descendientes, prohibida respecto a la mujer casada, con excepciones por ejemplo cuando se deriva de sentencia
civil o criminal.

117. MENCIONA LOS TIPOS DE ADOPCION.- Plena, simple, internacional, por extranjeros.

118. CUANDO PROCEDE LA ADOPCION SIMPLE.- Solo es la relación con el adoptado y el


adoptante.

119. CUANDO PROCEDE LA ADOPCION PLENA.- El adoptado tienen los mismos beneficios
jurídicos como hijo biológico, nieto, tío, etc.

120. CUANDO PROCEDE LA ADOPCION INTERNACIONAL.- Siempre es plena, la realizan los


extranjeros que viven en su país de origen.

121. CUANDO PROCEDE LA ADOPCION POR EXTRANJEROS.- Puede ser plena y simple. La
realizan los extranjeros que residen en nuestro país.

122. COMO SE DARA LA ADOPCION POR CONCUBINOS.- No existe este tipo de adopción. Si uno
de los concubinos pretende adoptar tendrá que solicitar el consentimiento del otro, por escrito y debidamente
ratificado con el Juez a fin de que proceda la adopción.

123. QUE REQUISITOS SE NECESITAN PARA CONVERTIR UNA ADOPCION SIMPLE EN


PLENA.- Siempre que se obtenga el consentimiento del adoptado, si este ya hubiere cumplido catorce anos. Si
fuere menor se requerirá el consentimiento de quien hubiera consentido en la adopción y si no por el Juez.
También se requerirá el consentimiento de obligación de los parientes consanguíneos de los que pretenden adoptar.

124. MENCIONE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ADOPCION.- Acto jurídico


plurilateral, solemne, constitutivo, extintivo, revocable si es simple e impugnable.

125. MENCIONA LOS REQUISITOS PARA EL ADOPTANTE.- Persona física única o matrimonio,
mayor de 25 anos, 17 anos de diferencia, capacidad plena, solvencia moral y económica y si es tutor, le sean
aprobadas las cuentas de la tutela.

126. MENCIONA LOS REQUISITOS PARA EL ADOPTADO.- Menor de edad, 17 anos menos,
benéfica para su persona.

127. MENCIONA LOS REQUISITOS PARA EL ACTO DE ADOPCION.- Manifestación de voluntad,


seguir el procedimiento fijado en el Código de Procedimientos Civiles.
128. MENCIONA LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA ADOPCION.- Crea
parentesco de filiación entre adoptante y adoptado, establece prohibición de matrimonio, no extingue el parentesco
consanguíneo, transmite la patria potestad y los derechos y obligaciones entre adoptante y adoptado semejantes a la
filiación consanguínea.

129. EN QUE CASOS SE DISUELVE LA ADOPCION SIMPLE.- Por revocación y por impugnación.

130. CONCEPTO DE PATRIA POTESTAD.- Institución de asistencia y representación de los menores


de edad ejercida por los progenitores o abuelos.

131. MENCIONA LAS CARACTERISTICAS DE LA PATRIA POTESTAD.- Cargo de interés publico,


irrenunciable, intransferible, imprescriptible, temporal, excusable.

132. QUE SUJETOS INTERVIENEN EN LA PATRIA POTESTAD.- padre, madre, abuelos paternos y
maternos, hijos y nietos.

133. CUALES SON LOS DEBERES Y DERECHOS QUE SE DERIVAN DE LA PATRIA


POTESTAD.-Representación del menor, guarda y asistencia, educación, ejemplaridad, administración de los
bienes y mitad del usufructo, domicilio legal del menor y debe respeto y obediencia.

134. EN QUE CASOS SE PUEDEN EXCUSAR PARA EJERCER LA PATRIA POTESTAD.-Mayores


de sesenta anos y cuando se tiene mal estado de salud.

135. EN QUE CASOS SE PIERDE LA PATRIA POTESTAD.- Por condena expresa a ese derecho, en
algunas causas de divorcio, por comprometer la salud, seguridad o moralidad del menor, por el abandono del
menor por mas de tres meses en alguna institución y cuando se exponga por mas de un día al menor.

136. A QUIEN SE CONSIDERA EXPOSITO.- Se le considera así al menor cuyo origen se desconoce y
se coloca en situación de desamparo en un hospital, casa particular o algún paraje público por quienes están
obligados a protegerlos.

137. A QUIEN SE CONSIDERA ABANDONADO.- Al menor cuyo origen se conoce y respecto de


quien, los que ejercen la patria potestad o tutela dejaron de cumplir sus deberes, aceptando la posibilidad de que
alguna institución publica o privada se haga cargo del mismo.

138. EN QUE CASOS SE SUSPENDE LA PATRIA POTESTAD.-Por incapacidad de quien la ejerce


declarada judicialmente, por la ausencia declarada en forma y sentencia condenatoria que imponga como pena esta
suspensión.

139. EN QUE CASOS SE EXTINGUE LA PATRIA POTESTAD.- Con a muerte del que la ejerce, por
la emancipación del menor derivada del matrimonio, a la mayoría de edad del hijo.

140. QUE ES LA TUTELA.- Institución que tiene por objeto la representación y asistencia de los
incapacitados mayores de edad, y de los menores no sujetos a patria potestad.

141. MENCIONA LAS CLASES DE TUTELA.- Legitima, dativa y testamentaria.

142. QUE ORGANOS INTERVIENEN EN LA TUTELA.- Tutor, Curador, Consejos Locales de tutelas
y Juez de lo Familiar.

143. A QUIEN SE LE DENOMINA TUTOR.- Es la persona física designada por testamento, por la Ley
o por el Juez, que cumple la triple misión de ser representante legal, protector de la persona y administrador de los
bienes del incapacitado.
144. CUALES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA TUTELA TESTAMENTARIA.- Excluir
de la patria potestad a otros ascendientes, excluir de la tutela legitima a los parientes colaterales y elegir a la
persona que se considere mejor para el cuidado de los incapacitados.

145. QUIENES TIENEN DERECHO DE NOMBRAR TUTOR DATIVO.-El menor mayor de 16 anos,
el juez de lo familiar y a petición del Consejo Local de Tutela.

146. QUIENES SON INHABILES PARA TENER EL CARGO DE TUTOR.- Los incapaces, los ineptos
para administrar, los que han cometido ilícitos en el manejo de bienes y los perjudiciales para el pupilo.

147. COMO SE EXTINGUE LA TUTELA.- Por muerte del pupilo, al salir de la incapacidad y al entrar
el pupilo a la patria potestad.

148. A QUIEN SE LE LLAMA CURADOR.- Es la persona nombrada en testamento, por el Juez o por el
pupilo mayor de 16 anos o emancipado, que tiene como función vigilar la conducta del tutor y defender al
incapacitado dentro y fuera de juicio en caso de oposición de intereses con los de tutor.

149. CUANDO SE DECLARA A UNA PERSONA AUSENTE.- Cuando una persona haya desaparecido
y se ignore el lugar donde se halle y no acuda al llamamiento después del termino que marca la Ley.

150. EN QUE CASOS NO ES NECESARIO QUE TRANSCURREN SEIS ANOS PARA DECLARAR
PRESUNTIVAMENTE MUERTO A UNA PERSONA.- Cuando individuos han tomado parte en una guerra,
cuando el buque donde en que se encuentre naufrague, se verifique una explosión, incendio, terremoto, inundación
u otro siniestro semejante.