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El Testamento como Institucion Juridica Por el Lic. Victor Flores Marquez. Pretender hacer un trabajo o un simple ensayo sobre la Institucion Ju dica del testamento, permite al ponente, reflexionar sobre fa importancia que re- viste el hecho de testar, de ofrecer al su- jeto la posibilidad definida, de sefialar su voluntad, libre y exponténea, del destino que deberé darse al momento de su muerte, a sus bienes, poseciones, de- rechos, obligaciones, aspiraciones, etc., en suma a su patrimonio, patrimonio que de cualesquier forma es y serd la acumulacién de sus esfuerzos, de sus luchas, de sus metas y obj dos en el devenir de ta vida; que seria contrario a su filosofia, que persona extrafia, definiera la aplicacién de su patrimonio, en muchos de los casos contraria la auténtica intencién del autor de la sucesién. Es recomendable que la funcién no- tarial, Ia canalicemos en actos de servi cio, para orientar a los clientes sobre importancia trascendental de otc:gar disposicién testamentaria, que evitaré desintegracién de familias, pugnas en conadas, que trascienden por gener: ciones y que de una u otra forma reper- cuten en ta verdadera integracion social, la cual aspiramos. Que no detenga esta labor, ol hecho de pensar; que estamos forzando la ob- tencién de un trabajo, la captacién de honorarios o la propaganda no ética de la funcién nota creo que en este ca- 80 estamos cumpliendo con profesiona- lismo nuestro desempefio. ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORI- cos: Al romano le preocupaba morir sin baber testado, significaba abendonar su patrimonio a merced de voluntades aje- nas, ya que al testar su voluntad deberia se respetada y tomada en cuenta aun despues de su muerte. Petit, sefiala en sus investigaciones, que la institucién de testar nacié pre samente desde el origen de Roma, la ley de las doce tablas solo mencionaba cos- tumbres. En la época clasica se conocieron dos formas de testar: “'Calatis comiti mprocinetu™. La primera se utilizaba en épocas de paz y consistia, en que el testador mani- festaba su voluntad e instutuir heredero, delante de los comicios para curi convocados especi objeto; con este fin los comicios se reunian de ordinario dos veces por afio. ““Improcinctu’’, se testaba en tiem- po de guerra, ante los compafieros ya equipados y bajo las armas. Posteriormente, en una época que no se puede precisar, nacié una nueva forma para testar, es el testamento “‘nuncupativo”, que carecia ya casi de formalidades, 0 por lo menos, exigia me- nor numero de solemnidades que las for- mas anteriores. En esta forma se hacia “nuncupatio” o declaracién del testador ante siete testigos, oralment do asi perfeccionada la disposi tamentaria. El derecho pretoriano, exigié forma- lidades para testar y la mentaria debia inse tablillas, su contenido era leido ante siete testigos y se guardaba el testamen- 27 to con los sellos de los testigos instru- mentales que comparecian al acto, grandes zancadas, podemos resu- en el derecho romano se hablaba de capacidad para testar, nulidad o invali- n de testamentos. Revocacién y declaracién de inoficiosos, los testa- mentos que dejaban desprotegidos a los herederos tegitimos con necesidad imprescindible de herederar. EN FRANCIA: En la época feudal, se infiltra el de- recho romano, y se usan los testamen- tos en forma de donacién irrevocable, lo importante de ésta referencia es que el testamento se otorgaba ante un notario religioso o cura del lugar, o sea que escribia en pliegos para entregar dicho pliego al otorgante como constancia de su voluntad. En la época monérquica, Ia iglesi catélica tuvo gran influencia para que el @ convierte en un acto puramente ‘aunque se siguen usan- do legales pios. Para entonces el testamento ad- quiere su fisonomia propia, y se le reco- noce como un acto unilateral de ultima voluntad. En las regiones de derecho escrito se usa casi nicamente ol testa- mento mistico o cerrado, y en las zonas de derecho constumbrista se prefiere el olografo, testamento que, se conocia desde la época feudal. EN ESPANA: Su historia juridica, se inicia pro- piamente a fines de la edad media, con la invasion de los pueblos godos, ya en el brevario de alarico, se preproduc: normas que se aplicaban en el imperio romano, con la diferencia que al hablar de testamentos escritos, no se requerian testigos, asi como no se hablaba de tes- tamento militar. EI fuero juzgo, como recopilacion sisteméatica de leyes, no se ocupa espe- 28 cificamente de los testamentos, pero sefiala que tienen capacidad para testar quienes estén en sano juicio y tengan 14 aiios de edad, eximia de formalidades de las testamentos dictados por quienes estaban en batalla o eran peregrinos, pu- diendo testar oralmente y ante simples rvos. Aparece el igual forma, ta disposi cién de otorgar testamentos mancomu- .vados que por lo general se otorgaban entre los conyuges. En el devenir de su historia juridica, aparecen entre otros, los fueros consti- fuero viejo, fuero real desprendiéndose entre algunas de las formalidades que el testamento debia hacerse por el escribano, cebiendo po- ner un sello ante buenos testigos; la publicidad del testamento, su revocabili- dad, la no coaccién o violencia hacia el testador. Las leyes de partidas, transcriben posiciones contenidas en las romana: principalmente en sus formalidades; es- tas tuvieron una influencia decisiva en ta legistacién america En las leyes de enjuiciamiento civil de 1885, se exigié como formalidad pro- tocolizar los testamentos ante escribano publico, y en algunos casos la exigencia de la comparecencia hasta de 15 testi- gos. dos fos testigos deberian perm tiempo que durara el otorga' que en un solo acto debia otorgarse. —N MEXICO: Se pueden hacer referen nos harian récord: mpo de éstas charlas, me una forma sencilla como antecedentes a la legislacién que establece el cédigo ci vil de 1870 y el de 1874, por conceder fi: sonomia propia a la institucién Juridica del testamento, ya que se le reconoce ese caracter 0 sea de: acto juridico, per- dad ordinaria ante notario publico y tres testigos y como excepcién los testamen- tos en que se prescinde la intervencion notarial, se admite forma puramente verbal y se aumente el niimere de testi- gos. ALGUNAS DEFINICIONES: Modestino, sefialaba como una jus- ta disposici6n, decisién de nuestra vo- luntad de aquelto que alguien desea que sea hecho despues de su muerte. Ulpiano, una afirmacién justa de nuestra mente, hecha en forma solemne para que valga después de la muerte. Testatio et mens, son dos palabras del latin que quieren tanto decir en ro- mance, como testimonio de la voluntad del ome, de éstas palabras fue tomado el nombre de testamento. El codigo de 1884, definia el testa- mento como “El acto por el cual perso- na dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos”. Actualmente, el articulo 1295 del cédigo civil para el distrito federal y el ulo 1229 del cédigo civil del estado, definen al testamento como “un acto personalisimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara 0 cumple deberes para después de su muerte”. Con relacién a la libertad, Antonio de Ibarrola en su tratado de cosas y su- cesiones, sefiala que ademas de ser libre deberia de ser auténomo, pero el mismo agrega como un antecedente de valentia de Manuel Borja Soriano, quien a pesar de las instancias del Gral. Alvaro Obre- gon, “Se negé a autorizar el testamento de un militar moribundo, cuya mente no gozaba ya de la debida libertad y cla dencia. En cuanto a la forma de los testa- mentos, los articulos 1433 y 1435 los clasifican en ordinarios y especiales, dentro de los ordinarios encontramos: publico abierto, publico cerrado y olografo; y dentro de los especiales te- nemos: el privado, el militar y el hecho en pais extranjero. Que para hacer refe- rencia a cada uno de ellos ocupariamos un espacio especial y entenso que impo- sibilita por tiempo al presente trabajo. Asi pues, en base a la definicién se puede distinguir las siguientes caracte- icas: es un acto juridico, implica la manifestacion de la voluntad de una per- sona, que produce efectos juridicos; es ademas, personalisimo puesto que so- lo puede realizarlo el interesado; es uni- lateral, porque se perfecciona con la vo- luntad de una sola de las partes; es un derecho que no puede ser cuartado por nadie, de ahi la prohibicion de hacer tes- tamento mancomunados y la de dejar al arbitrario de un tercero la designacion de herederos, al igual que la de testar por medio de mandatario; es revocable, es como la siguiente, una derivacion de la anterior, porque si es un derecho el manifestar su voluntad y conseguir que ésta produzca resultados, forma parte del_mismo derecho la retractacién, siempre y cuando no vaya en perjuicio de terceros; de aqui deriva la prohibicion del cégido civil de pactar y obligarse en contra de esa facultad, es libre, es de que la voluntad debe manifestarse por el testador con entera independencia de cualquier elemento ajeno, aunque ejerci tada conforme a las normas que estable- ce la ley; el acto testamentario debe ser realizado por una persona capaz, que es lo que ta doctrina ha Hamado “testa- mentificacién activa’, que de acuerdo a nuestro derecho, la tienen todos aquellos que han cumplido 16 afios de edad, excepcién hecha del testamento olografo, para el cual se requiere mayo- tia de edad. Tomando en cuenta la brevedad del tiempo y el tema especifico que me toca tratar, me permitiré hacer algunas refle- xiones sobre el testamento publico abierto que definitiva e invariablemente corresponde a la funcién notarial. Antonio de Ibarrola, apunta algunas consideraciones que se analizan en dos grandes aspectos, como ventajas del testamento publico abierto y sus requisi tos. mento lo pueden otorgar personas que 29 no saben leer o escribir, por supuesto aplicéndose el texto de los articulos 1448 y 1449 del cédigo civil del estado © no supiere escribir, intervendré otro testigo mas que firme a su ruego’ por el testador uno de los instrument les, haciéndose constar esta circunstan- cia, Tiene todas las garantias que al ca- so presta la competencia, probidad y la responsabilidad del notario. Tiene toda la fuerza probatoria de tos documentos auténticos con base en et articulo 1445 qu jamen- to publico abierto, es el que se otorga ante notario y tres testigos idéneos. Entre sus Capacidad del testador que se encuentra sefialada en los articulos 1239 y 1246 del cédigo civil del estado: “pueden tes- tar todos aquellos a quienes la ley no testador se entender: estado en que se hi sujetandose estrictamente a la voluntad del testador por lo que el articulo 1446 ‘el testador 30 expresaré de un modo claro y terminan- te su voluntad al notario y a los testigos. La unidad del acto, la unidad de con- texto y en esto es muy rigido el articulo 1453: “las formalidades se practicarén acto continuo, y el notario daré fé de ha- "; por lo que faltan- una de ellas queda el testamento in efecto, articulo 1454 del cédigo ci- “faltando alguna de las referidas so- mnidades, quedaré el testamento sin labras del autor que he referido, quien ‘esté expuesto el testamen- to a tantas nulidades que los notarios fo consideran una de las cargas mi a das del notariado, misma que.se les, de una bien ridicula retri n. Respetuosamente me permite can- fesar que para escribir no tengo las cualidades que se merece este audito- rio. Probablemente para hablar he podi- do compartir los didlogos amenos de que se han venido su- cediendo y ademas me inquieta y pre- que se me pueda calificar como 0 del derecho ya que con la sin- ceridad que debo manejarme ante uste- des, me confieso solamente como un aprendiz del derecho.

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