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DERECHO DE SUCESIONES

1. ETIMOLOGÍA

Sucesión viene del latín SUCESIO ONIS= Acción de suceder

SUCCEDERE=Entrar en cabeza de…

-En sentido lato es cuando una persona adquiere derechos de otros.

2. CONCEPTO

SAVIGNI: “El Derecho sucesorio es el cambio meramente subjetivo en una relación


de derecho y tiene dos elementos:

Es mortis causa, es decir que es un acto juridico que se produce a causa de un


hecho jurídico natural: La muerte

Sustituye a una persona en un derecho y obligaciones.

Para otros:” El Derecho Sucesorio es aquel conjunto de normas de orden publico que
regula las transmisiones patrimoniales de derechos y obligaciones jurídicas
transmisibles de una persona fallecida a favor de otro que vive, sea por disposición
de la ley o por voluntad del difunto”.

3. HERENCIA Y SUCESIÓN

La herencia, gramaticalmente tiene dos acepciones:

Derecho de suceder o heredar

Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona son


transmisibles a sus herederos o legatarios.

-Muchos estudiosos analizan si es los mismo heredar que suceder.

-Para algunos no existe diferencia. Señalan que en ambos casos está inmerso un
elemento subjetivo que es el acto de suceder. Otro elemento inmerso en ambos es el
patrimonio como elemento objetivo y se refiere aquel conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que lo forman

-Para los que si hay diferencia: (Enrique Martínez): El termino Secesión se refiere a
la transmisión de derechos, a aquel acto jurídico a consecuencia del fallecimiento de
una persona.

-El Termino Herencia se refiere a aquel elemento patrimonial objeto de la secesión.

Ante esto señala que existen distintas clases de sucesión:


Inter Vivos: Aquellos actos jurídico que realizan las personas en vida

Mortis Causa: Acto jurídico a consecuencia de un hecho jurídico natural: la muerte.

4. ANTECEDENTES.

El Derecho Sucesorio fue regulado cuando el hombre conciencia de lo que es el


derecho patrimonial.

-En los antecedentes del Derecho de Familia, la sociedad en un principio estaba


constituido por la madre, desconociéndose a la paternidad, no existiendo limitaciones
en cuanto al acceso carnal entre hermanos y con la misma madre, existiendo la
promiscuidad sexual.

-Posteriormente se limita el parentesco estableciéndose prohibiciones para que


tengan relaciones entre hermanos y así se van determinando los grupos familiares.

-El Estado surge para frenar las peleas y diferencias, para determinar quienes van a
casarse y con quien y los grupos familiares. Acá ya se tiene conciencia del
significado de la propiedad privada y el hombre pineda en adquirir bienes y
patrimonio.

4.1. En el Derecho Romano.

La Secesión se legisló en la Ley de las 12 Tablas del Corpus Juris Civiles. Se tiene
tres etapas que determinan el estudio y análisis del Derecho Sucesorio:

1ra. Etapa:(Derecho Quiritario).- Predomina la costumbre y establecía que el


Cognado (Hijo legitimo) a diferencia del Agnado (Hijo Reconocido) tenía preferencia
en suceder al fallecido.

2da. Etapa (Derecho Pretorio).-Se resguarda el derecho de los descendientes y se


acepta como forma de suceder a los testamentos.

Nota.- En ambos etapas predomina la voluntad del DE CUJUS.

3ra. Etapa: (Derecho Pretoriano).- Justiniano cimienta la secesión forzosa, nace la


legitima para determinar porcentaje y se limita al derecho a suceder.

4.2.En el Derecho Germano

A diferencia del Derecho Romano, el Germano considera a la Secesión en cuanto a


los bienes. En el Derecho Romano, el Heredero continua con la personalidad del DE
CUJUS (CAUSANTE) y el heredero o causahabiente heredaba tanto los bienes,
derechos así como las deudas (Activo y pasivo).

-En el Derecho Germano solo se heredan los activos.


-El Heredero toma posesiona de los bienes de la herencia y se produce la
copropiedad. El Cabeza de Familia se encarga de administrar el patrimonio de la
familia. Las deudas se extinguían a la muerte del deudor.

-A diferencia del Derecho Romano, en el Derecho Germano se considera a la


Legítima con preferencia a la voluntad del testador.

-El Derecho Germano para sustentar el hecho de solo heredar bienes y no deudas se
basa en:

La Teoría del Patrimonio: (Autbry Et Rau) Señala que el Patrimonio sigue a la


persona, que es inseparable y que toda persona necesariamente tiene un patrimonio,
en consecuencia en la secesión los herederos solo adquirirán los bienes.

Maffía: No es necesario acudir a la ficción de la continuación de la personalidad para


explicar el fundamento del Derecho Sucesorio, pues simplemente se transmiten
bienes derechos y obligaciones. Esta teoría a sido criticada por Borda.

Borda: Existe una contradicción en la teoría del Patrimonio sustentada por Autbry et
Rau al señalar que el patrimonio es inseparable de la persona, ya que el heredero a
momento de adquirir la herencia, debería tener la posibilidad de adquirirla con
beneficio de inventario y no en forma pura y simple, puesto que al adquirirla en esta
forma el heredero debe responder las deudas del DE CUJUS con su patrimonio.

En cambio si el heredero adquiere la herencia con beneficio de inventario, solo


pagara las deudas del DE CUJUS hasta donde alcance su patrimonio.

-En el caso de la herencia pura simple da lugar a que se produzca la confusión de


Patrimonios y esta situación en algunos casos puede perjudicar a los acreedores del
DE CUJUS si el heredero resulta ser insolvente.

-Existe incoherencia cuando el herederos impugna los legados y donaciones que


ataquen a la legitima pues esta yendo contra si mismo.

-Nuestra legislación sigue la corriente del Derecho Romano, es decir el heredero


continua con la personalidad del DE CUJUS adquiriendo derechos, obligaciones, los
que debe cumplir como si el causante estuviera vivo.

JOSERAND: Es otra posición que taca a la Teoría del Patrimonio. Señala que “La
teoría del Patrimonio se caracteriza por ser materialista y tener el elemento
económico. Considera que el patrimonio es aquella masa de bienes sin unión
indisoluble a la personalidad. Estos bienes no son nada sino existiese la voluntad de
los hombres para darle un valor. Por consecuencia la secesión se da en cuanto a la
personalidad y no a los bienes

4.3. LA REVOLUCION FRANCESA


El Código Francés opta por una posición mixta a las corrientes Romanistas y
Germanas.Suprime los privilegios a la nobleza y da prioridad a la legítima. Los
privilegios que tenían los primogénitos. Todos los hijos son iguales ante la Ley.

5. CLASES DE SUCESION

En sentido lato, la Sucesión es la transmisión de determinados derechos u


obligaciones a través de la manifestación de la voluntad o como consecuencia de un
hecho juridico natural. De ahí se desprenden varias clases de sucesión:

5.1 Mortis causa- Inter vivos

a) Mortis Causa: Es aquella transmisión de bienes, derechos y obligaciones que


ocurre como consecuencia del fallecimiento de una persona, es decir que el heredero
ingresa en la cabeza del causante.

b) Inter Vivos: Aquella que se produce a través de un acto juridico, donde las partes
realizan una determinada prestación. Ej. Compra Venta.

No siempre existe la declaración de voluntad. Ej. La expropiación.

5.2. Sucesión Universal: Cuando el heredero adquiere la totalidad de la masa


hereditaria o una alícuota aparte

Ej. Juan Jerez muere y tiene dos hijos. Estos adquieren la totalidad de su patrimonio

A titulo particular: Cuando una persona hereda en forma especifica un determinado


bien.Ej. Legado a titulo particular.

6. RESPONSABILIDAD ULTRA VIRES E INTRA VIRES

a) Ultra Vires: Es aquella donde el DE CUJUS transmite bienes, derecho y


obligaciones al heredero y este responde a los acreedores del primero. Aqui existe
una confusión entre el patrimonio del primero y el segundo. Art. 1030 Aceptación
pura y simple.

b) Intra Vires: Es aquella cuando el heredero cumple con todas las obligaciones y
acreencias del DE CUJUS hasta donde alcance los bienes dejados como herencia.
Art. 1041 Beneficio de Inventario.

7. ADQUISICION A TITULO ORIGINARIO y ADQUISISCION DERIVADA

a) A titulo Originario: Juan Carlos Débora señala : que es la adquisición de un


derecho que nace en cabeza del titular. (Ocupación de bienes muebles)

b) Adquisición Derivada: Se refiere a la adquisición de un derecho que ya ha existido


en cabeza de un titular anterior.

8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO SUCESORIO


La Doctrina trata de explicar cual sería la naturaleza jurídica de la Sucesión:

a) Teoría del Derecho natural

Sustentada por Santo Tomas de Aquino. Es un derecho natural que los padres
alleguen riqueza para los hijos y estos sean sus herederos. Esta teoría es apoyada
por la Iglesia Católica en las encíclicas RERUN NOVARUM (Papa León XIII) y
CUADRAGESIMO ANNO (Pió XII). Estas señalan que es un deber natural de los
padres de familia atender a sus hijos, a facilitarles los medios para defenderse en la
vida mediante la herencia.

b) Teoría de La Ley

Manifiesta que el Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho Natural sino de la


Ley civil creada por el Estado. Es cierto que el Derecho Natural crea la obligación de
los padres a alimentar a sus hijos, pero el Derecho Civil determina quines son los
herederos.

c) Teoría de la propiedad (sustentada por Grocio)

La propiedad al encontrarse garantizada por la C.P.E. otorga al propietario del bien a


disponer de la cosa a través del testamento como expresión de su ultima voluntad.

d) Teoría de la copropiedad (Sustentada por Cimbali)

La propiedad desde su origen hasta su desarrollo se caracterizo por tres elementos:

Individual, Familiar y Social. Puesto que el conyugue e hijos apoyan y contribuyen de


alguna manera al padre y esposo en la consecución de bienes y la formación del
patrimonio familiar. Es Social por que la Ley como expresión del Estado protege al
patrimonio familiar otorgándole las características de inembargable e inalienable .De
esta manera se explica la vocación hereditaria Ab-Intestato y la concurrencia del
Estado como heredero.

e) Teoría biológico-jurídica (Sustentada por José de Aguano, Su obra Génesis y


evolución del Derecho Civil)

Manifiesta que si la ley admite y garantiza para el individuo el derecho de propiedad,


también debe reconocerle el derecho de trasmitir sus bienes a sus descendientes
que son la continuación biológica y psicológica. En consecuencia la herencia resulta
ser un elemento natural de la herencia biológica y los vínculos de sangre deben
servir de base a las sucesiones legítimas, puesto que si una persona hereda a su
descendencia algún tipo de enfermedad genética, de la misma forma debe heredar
su patrimonio.

f) TEORIA FAMILIAR (Sustentada por Francisco Ricci)


La Familia es la célula constitutiva de la sociedad, el cual crea entre sus miembros
principales padres e hijos lazos de mayor perennidad y duración. El Hombre no vive
para si sino para su familia. En esta teoría se estudia y se encuentra como
fundamento el elemento económico social puesto que se da permanencia a la familia
y reconoce la propiedad privada sobre la que descansa una sociedad civilizada.

g) Teoría de la autonomía de disposición

Señala que el titular de un derecho de propiedad tiene autonomía y libertad de


disponer de sus bienes, sin embargo se halla limitado cuando hay descendencia. A
esta teoriza surge una crítica:

Carácter socialista que señala que la herencia perpetúa los medios de explotación y
la riqueza en manos de pocas familias, en detrimento de las grandes mayorías. De
ahí que propugnan la supresión de la propiedad privada, en especial de los
instrumentos y medios de producción y en consecuencia la extinción del derecho
sucesorio.

Esta crítica socialista es respondida en el sentido de que la propiedad privada es una


necesidad del individuo donde el estado y la colectividad participan de la riqueza.

9) FUENTES DE LA SUCESION MORTIS CAUSA

En el Código Civil de 1830 se considero como fuente del Derecho de Secesión a la


Ley y a la voluntad Testamentaria. Cuando hablamos de Ley nos referimos a que el
Estado es quien va a determinar quienes son los herederos forzosos y en que
porcentaje van a heredar. A esto se denomina legítima.

La Legítima como institución se aplica cuando el DE CUJUS no ha dejado


disposición testamentaria.

La otra fuente es la voluntad que se materializa y expresa en el Testamento. En este


caso el Causante es quine dispone en vida de sus bienes y surte efectos a su
fallecimiento. Esta disposición testamentaria no puede ir en contra de la legítima,
disponiendo por encima de la señalada por ley. (4/5 partes).

El Código actual de 1976 incorpora como otra fuente a la voluntad contractual, por el
cual el causante puede realizar contratos, pudiendo disponer de aquella parte
sobrante de la legítima, denominándose contratos de sucesión futura. (Art. 1005,
1006).

10. SUCESION TESTADA E INTESTADA

Sucesión testada: Es aquella donde el causante expresa su voluntad de disposición


de sus bienes a través del testamento y al ser expresión de su ultima voluntad debe
estar libre de vicios del consentimiento.

La ley señala que el testamento debe ser realizado por una sola persona o
determinar beneficios recíprocos.(Art. 1114 y 1066).
Sucesión intestada: Aquella donde el causante no ha dejado una disposición de su
bienes a favor de ninguna persona. En este caso la ley determinara quien va a
suceder y en que porcentaje.

SUCESION HEREDITARIA

1. Introducción.

Al ser la muerte aquel acontecimiento natural que produce efectos jurídicos y va a


traer como consecuencia que otras personas adquieran los bienes del difunto, es
importante determinar los distintos momentos que se producen en la secesión. Así
tenemos a la apertura de la sucesión, vocación hereditaria, delación de la herencia,
adquisición de la herencia.

2. Apertura de la Sucesión

Es el hecho juridico que se origina con la muerte o con el fallecimiento presunto de


una persona. RIPERT Y BALANGER señalan que la apertura de la secesión es el
hecho que se produce la transmisión del derecho del DE CUJUS de su patrimonio a
sus sucesores.

3. Importancia de la apertura de la sucesión.

Es importante conocer en que momento se abre la secesión para determinar quienes


son los herederos que sucederán a al DE CUJUS. En el caso de la sucesión
testamentaria el momento en que va a producir sus efectos, aquella voluntad del
causante a favor de sus herederos o legatarios.

Es también importante también, porque en algún instante, antes o después podría


sobrevenir el fallecimiento o incapacidad que determine la exclusión de una persona
o un nacimiento.

También es importante porque así se determine la competencia del Juez para la


división y partición de la herencia y hasta que momento se retrotraen los efectos de
la herencia

4.Época del fallecimiento presunto

Cuando una persona desaparece injustificadamente, sus bienes no pueden quedar al


aire. Se solicita la declaración de Ausencia a los dos años y a los cinco la
declaratoria de fallecimiento presunto. Esta declaración judicial puede tener efectos
retroactivos (Art. 45, 1000 C.C.).

5.PRUEBA DEL FALLECIMIENTO DE LA PERSONA

Se prueba con le certificado de defunción y con la Sentencia de declaración de


fallecimiento presunto.
6. LUGAR DE LA APERTURA DE LA SUCESION

Es importante determinar el último domicilio del DE CUJUS para determinar la que


autoridad es jurisdiccionalmente competente para conocer el proceso de división y
participación de la herencia.

Nuestra legislación determina que el lugar de la apertura de la secesión es el ultimo


domicilio real que tenia el DE CUJUS (Art. 1001).

7. CONMORIENCIA

En un cataclismo, se presume que todos fallecen al mismo tiempo.

8. VOCACION HEREDITARIA

Etimología: VOCATIO ONIS= ACCION DE LLAMAR

Es decir que es el llamamiento a los posibles herederos ya sea por voluntad del DE
CUJUS expreso en un testamento o por voluntad de la ley.

-En este momento se consideran a todos los posibles herederos.

8.1.Momento de la Vocación Hereditaria

Se produce en el mismo momento en que se abre la Sucesión, en el instante mismo


que ha fallecido el causante

8.2. Clases de vocación

a) Vocación Testamentaria: Deviene de la voluntad del Causante expresado en el


Testamento.

b) Vocación Legal: Aquel llamamiento que hace la ley a posibles herederos

c) Legal y Testamentaria: Cuando el DE CUJUS ha dispuesto una parte de su


patrimonio por Testamento y la otra parte de sus bienes será la ley quien determine
quienes van a heredar y en que porcentaje.

d) Vocación Hereditaria contractual: Aquel resultante de un contrato de secesión


futura.

9. DELACION

Llamamiento efectivo a los posibles herederos

9.1. Diferencias entre vocación y delación de la herencia


La diferencia radica en que la vocación es el llamado a todos los posibles herederos.
En la delación ya se tiene determinado quienes van a heredar, por lo que el heredero
ya cuenta con la facultad de aceptar la herencia y luego disponer de ella.

10. ADQUISICION DE LA HERENCIA.

Es el momento ulterior a la delación y consiste en el traspaso de los bienes del


difunto al patrimonio del llamado. La adición provoca la adquisición.

La adquisición se opera desde el momento en que se abre la secesión por el solo


ministerio de la ley. Los herederos sean forzosos o legales o voluntarios continúan la
posesión de la herencia desde el momento de la apertura. El art. 1007 es claro al
respecto cuando dispone que la herencia se adquiere solo por el ministerio de al ley
desde el momento en que se abre la secesión, es decir desde el fallecimiento o
desde la declaración de muerte presunta.

EL HEREDERO

1.CONCEPTO.- Es la persona que recibe todo o una parte alícuota del patrimonio del
de cujus, por efecto de:

La Ley

Testamento o

Contrato

-Todo heredero es sucesor, pero no todo sucesor es heredero

-El legatario es sucesor pero no va a heredar

DIFERENCIAS:

HEREDERO LEGATARIO

1. Continúa la personalidad del de cujus 1. No continua

2. A Titulo Universal 2. A Titulo Particular

3. Responsabilidad Ultra Vires 3. Responsabilidad Intra Vires

4. Llamados por Testamento o ley. 4. Solo por testamento

Se puede ser heredero y legatario.

CAPACIDAD

1. CONCEPTO
Facultad o aptitud legal para recibir una herencia o legado

2. Incapacidad absoluta para suceder

El que a la muerte del causante no ha nacido, no ha sido concebido o no existe en el


momento de abrirse la secesión. Acá adolece de incapacidad absoluta para suceder.

LA INDIGNIDAD

1. DEFINICION

Armando Villafuerte: “La Indignidad es una sanción que pareja la exclusión de un


heredero. No constituye una incapacidad sino mas bien, una irregularidad de la
vocación sucesoria emergente de faltas graves del indigno contra el de cujus, que le
quita todo merito para recibir la herencia de este.”

2. ANTECEDENTES.-

La Exheredatio, por la que el Padre podía excluir de la secesión a sus hijos, y

La Ereptorium, que era una Ley que facultaba a separar de la sucesión a los
herederos indignos de suceder. En este caso la ley suplía la voluntad del de Cujus
que había guardado silencio.

3. NATURALEZA JURIDICA

Marcel Planiol: “La Indignidad no es otra cosa que la desheredación pronunciada de


oficio por la ley.

Maffía establece que, de acuerdo a una postura, la indignidad sucesoria se considera


como causa de exclusión de la herencia; por tanto, no es causa de incapacidad para
suceder, sino causa de anulación de la delación hereditaria y de la consiguiente
aceptación por parte del indigno. Se afirma que éste no es un incapaz, adquiere la
herencia, pero, en virtud de sentencia judicial, esa adquisición puede variar

4. SUJETOS DE LA INDIGNIDAD

Los herederos testamentarios

Los Herederos forzosos

Legatarios

5. CAUSALES DE INDIGNIDAD

Nuestro Código Civil en el Titulo IV, CAPITULO III señala las siguientes causales

Art. 1009.- (MOTIVOS DE INDIGNIDAD).


6. MOMENTO DE LA INDIGNIDAD

A la muerte del causante, en la apertura de la sucesión

7. DECLARACION DE INDIGNIDAD

La declaración de Indignidad, de acuerdo a nuestra legislación tiene dos modos de


operar:

Por la declaración ISO JURE (de pleno derecho)

Por la declaración judicial de la Indignidad

7.1. La Indignidad Ipso Jure

Cuando el Heredero da ó intenta dar muerte al causante ó a sus parientes próximos


consanguíneos y que a sido condenado a pena por ello, no se requiere la
declaratoria judicial de la indignidad, pues la sentencia penal que ha quedado
ejecutoriada surte sus efectos de inmediato y de pleno derecho con efecto
retroactivo, es decir el heredero es indigno y se encuentra como si nunca hubiera
sido llamado para suceder. (Art. 1010 C.C.)

7.2. Declaración Judicial de la Indignidad

A excepción de la Indignidad Ipso Jure, la Indignidad debe ser declarada


judicialmente. Esta declaración debe realizársela a través de la denominada acción
de impugnación que consiste en denunciar cualquiera de las causales previstas y
señaladas en el punto 5 de este trabajo, a excepciona del primero.

7.3. Sujetos que tienen Acción

La Acción de Impugnación esta concedida a cualquier persona que tenga interés en


la exclusión del heredero, es decir los Co-herederos y legatarios

7.4. Características de la Acción

La acción se caracteriza por:

Mixta: por ser personal y de efectos reales

Tener efecto Inmediato: Persigue la exclusión del heredero de la secesión

Se tramita en la vía ordinaria de hecho

Concluye con una Sentencia declarativa

Se plantea ante el Juez de Partido en lo Civil

8. INDIVISIBILIDAD DE LA INDIGNIDAD
Los doctrinarios han desatado una polémica en relación a que si la Indignidad es
Divisible o Indivisible, por ejemplo:

Guillermo Borda: Sostiene que la declaración de Indignidad solo beneficia al


heredero que ha demandado en la medida de su interés. Si es que hay otros
herederos, estos deberán ejercitarlo, aunque su trabajo es simple por la existencia de
una sentencia anterior.

Mafia y Zannoni: Estos dos tratadistas señalan que la Indignidad es indivisible. Ellos
sostienen acertadamente que si fuera divisible se llegaría a la conclusión de que el
heredero es digno para unos y no para otros co-herederos.

9. EFECTOS DE LA INDIGNIDAD

9.1. Efectos contra el Indigno

Exclusión: Queda separado de la herencia como si nunca hubiese sido suceso.

Devolución de Bienes y Frutos: El Indigno deberá restituir los bienes en su posesión


a los herederos beneficiados con su exclusión. Asimismo devolver los frutos
percibidos.

Privación de usufructuó y administración: El Indigno se halla privado de percibir los


frutos y de realizar actos de administración. (Art. 1014)

9.2. Efectos con relación a los descendientes del Indigno

La Declaración de Indignidad es intuito persona, es decir no alcanza a otras


personas. Nuestra legislación permite la representación a favor de los descendientes
del indigno de suceder. (art. 1089)

9.3 Efectos con relación a terceros

En tanto no se dicte la sentencia de declaración de Indignidad, el demandado puede


realizar actos como heredero aparente. En el caso de que hubiera realizado actos de
disposición a favor de terceros y estos los hubieran adquirido de buena, la
declaratoria de Indignidad no alcanzará a ellos, salvo la comprobación de mala fe.

10. REHABILITACION DEL INDIGNO

La rehabilitación del Indigno consiste en el perdón que el de cujus conceda al


sucesor que incurrió en cualquier causa de indignidad.

Esta rehabilitación, de una interpretación del Art. 1015 del Código Civil puede ser de
dos maneras:

Expresa: Cuando a si lo determina el causante en documento público


Tacita: Cuando el Indigno pese a que no a sido plenamente rehabilitado, a sido
instituido como heredero o legatario por el causante, conociendo este de
cualesquiera de las causas para la indignidad.

11. CADUCIDAD

La acción de impugnación de Indignidad que hace referencia la normativa civil


boliviana caduca en el plazo de DOS AÑOS, que se computan partir de la apertura
de la secesión, así lo establece el art. 1011, parte tercera del Código Civil Boliviano.

LA DESHEREDACIÓN

1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Entre los pueblos Hebreos la existencia de la desheredación, donde solo heredaban


los descendientes.

En los Pueblos Hindúes solo heredaba la esposa.

Los Griegos conocieron la desheredación y como en Grecia solo heredaban los hijos,
era contra estos que se ejercitaba la acción, fundándola en graves injurias u olvido
de los deberes de ciudadano.

En el Derecho romano el antiguo IUS CIVILE señala un principio.” SUI HEREDES


INSTITUENDI SUNT, VEL HEREDABDI” , es decir El Testador que tiene herederos
propios no puede hacer testamento valido sin mencionarlos, bien para dejar sus
bienes o para desheredarlos.

En un principio el padre podría desheredar sin necesidad de mencionar los motivos,


incluso tenía la potestad sin mencionarlos de instituir como heredero a un extraño,
operándose una desheredación tacita.. Esto se explica porque si recordamos, en el
Derecho Quiritario, el Padre en Roma, tenía una especie de derecho propietario
sobre los bienes, incluso sobre las personas.

Posteriormente se exigió la necesidad de expresar nominalmente al desheredado.

La Novela 115 señala que:

Todas las personas a quienes se les deba la porción legitima, hoy día han ser
instituidas por su nombre, de lo contrario es nulo

Toda desheredación debe hacerse puramente, de suerte que si el testador dijese:


desheredo a mi hijo si es verdad que me ha injuriado, lo contrario no sería
desheredado.

La desheredación debe hacerse de toda la herencia, porque si el heredero es


instituido en muy pequeña cantidad, solo tiene la acción in factum expletoria, para
completar la legitima
Toda desheredación debe hacerse por justa causa que se exprese en el mismo
testamento.

Antiguo derecho español

En España se regulo la desheredación a partir del fuero juzgo y especialmente en las


partidas bajo la influencia del derecho romano justinianeo, imponiéndose el criterio
de hacerla de la siguiente manera nominal y no subordinada a condición, de toda la
herencia y que el desheredado fuera mayor de 10 años y medio y en virtud de justa
causa.

Antiguo derecho francés y código napoleón

El antiguo derecho francés aceptaba la exclusión de quienes no merecían ser


herederos por haber incurrido en justa causa. La desheredación era intuito persona.
Se crearon nuevas causas par desheredar como el matrimonio del menor de 25 o 30
años de edad sin el consentimiento de los padres.

2. CONCEPTO DE DESHEREDACION

La desheredación es el acto por el cual se excluye de la herencia con justa causa a


algún heredero forzoso (Art. 523 Cod. Civil Boliviano de 1831).

3. FUNDAMENTOS

Tanto para el Ministro Kenny Prieto Melgarejo, como para el Dr. Feliz Paz Espinosa
,la desheredación encuentra su fundamento en la naturaleza humana, en la propia
condición del ser humano, que en la interacción de relaciones familiares, estas
presentan flaquezas y debilidades que van relajando los vínculos morales y afectivos
dentro el seno familiar, provocando la indignidad reciproca la misma.

La ley no podio mantenerse indiferente a estos acontecimientos, y tomándolos en


cuenta, admite la posibilidad de convertirlos en un medio para privar al sucesor
legitimo de la cuota hereditaria en forma total o parcial.

4. MODOS O FORMA DE DESHEREDACION (Art.1176-II)

Existen dos modos o formas de desheredación:

a) Desheredación total o parcial: Cuando el testador priva en la integridad de la


legitima que pertenece al heredero forzoso.

b) Desheredación sujeta a condición

Nuestra legislación civil permite la desheredación sujeta a condición, tal como lo


prevé el art. 1176-II.

Doctrinalmente se tiene varios puntos de vista:


En la doctrina española se ha cuestionado la posibilidad de sujetarla a condición.

Manresa y Mucius Scaveola afirman que Desheredar condicionalmente es


inadmisible y plantea lo siguiente…Si fuese posible desheredar a un hijo bajo
condición, …¿habría algún padre que no lo hiciese?

Por otro lado de los estudios realizados por Vallet de Goytisolo (1980:285), se
desprenden, en síntesis, las siguientes cuatro posibilidades:

1. Desheredación condicionada a que, en lo futuro, incida un legitimario en causa de


desheredación.

Esta posibilidad es rechazada por las previsiones de la Ley, que establece que la
causa de desheredación debe producirse con anterioridad al fallecimiento del de
cujus.

2. Desheredación efectuada por el testador, sin tener la certeza del hecho y


condicionándola a que éste resulte probado.

La condición es válida y esta referida, más bien, a la necesidad de probar el hecho


que da lugar a la desheredación.

3. Desheredación ordenada, para el supuesto que se produzca una sentencia que,


como causa, fundamente la desheredación.

Acá, no se trata de probar un hecho, como en el supuesto precedente, sino que la


propia sentencia constituya, por sí misma, la causa.

4. Desheredación fundada en un hecho ocurrido con anterioridad al testamento, pero


condicionándola a la posterior conducta o un hecho ulterior del desheredado.

Se trata de un hecho ocurrido con anterioridad a la muerte del testador, pero en el


que existe arrepentimiento, rectificación de conducta por parte del supuesto
heredero, “...debe admitirse la validez de la condición como equivalente a un perdón
condicionado.”

5. SUJETOS DE LA DESHEREDACION

De las definiciones dadas para la desheredación podemos concluir que esta solo
alcanza a los herederos forzoso.

6. FORMA Y REQUISITOS DE LA DESHEREDACION

Para poder materializar la desheredación se debe reunir ciertas formalidades y


requisitos:

Se debe hacer por testamento (Art. 1176)

Designar claramente al desheredado (Art. 1176-I)


Exponer la causa legal (Art.1176-II)

7. CAUSAS DE DESHEREDACION

Existen tres tipos de causas para la desheredar:

a) Causa comunes o generales

Los motivos generales de desheredación son comunes para excluir de la sucesión a


cualquiera de los herederos forzoso, sean descendientes, ascendientes o cónyuge.

Son motivos generales para desheredar a cualquier heredero forzoso:

Las señalada por el Art. 1009 en sus numerales 1) y 3), que se refieren al intento o
muerte del causante y a la calumnia contra la esposa o cualquier pariente
consanguíneo

Negar la asistencia familiar. Esta se justifica en razón a los deberes de solidaridad,


socorro y asistencia entre los miembros de una familia. (art. 14 Cod. Familia)

b) Causas especiales para desheredar a los descendientes

Independientemente de los motivos comunes o generales, los descendientes pueden


ser desheredados por:

Injuriar al Padre o Madre o ponerles manos violentas. De una interpretación del Art.
1174-I se concluye que este numeral alcanza a todos los descendientes.

Tener acceso carnal con la madrastra y con el padrastro. Este numeral se apoya en
la moral que debe sustentar la vida familiar.

c).Causas para desheredar a los ascendientes y el conyugue (Art. 1175)

Tener acceso carnal con la nuera o con el yerno. Con un fundamento de orden moral

Abandonar al hijo menor o prostituirlo

8. CARACTERES DE LA DESHEREDACIÓN.-

La desheredación tiene las siguientes características:

Debe ser declarada, mediante la voluntad del causante en el testamento.

La acción debe hacerse por los herederos o el albacea.

Retroctiva: El desheredado es considerado como si nunca hubiera sido instituido


heredero.
Se extinguen por el perdón del ofendido.

La desheredación actúa exclusivamente en la sucesión testamentaria.

Sólo afecta a los herederos forzosos o legítimos.

9. ACCION DE DESHEREDACION

El art. 1178-II señala que la acción de desheredación corresponde a los herederos


del testador y al albacea. Sin embargo de acuerdo al Art. 1177-II los anteriores están
obligados a plantear la acción de desheredación.

10. PROCESO JUDICIAL DE DESHEREDACION

La sola voluntad del testador expresada en testamento no basta para consumar la


desheredación y hacerla efectiva.

La Acción de desheredación debe ser interpuesta después de abierta la sucesión,


nunca antes. Cuando el art. 1177-II refiere a que “ la acción de desheredación debe
ser iniciada y proseguida hasta su terminación por los herederos y albacea”, debo
puntualizar que mientras una persona viva, no se puede hablar de sus herederos.

El proceso de desheredación debe plantearse por la vía ordinaria conforme a lo


prescrito en el procedimiento civil en sus art. 327 y siguientes, en el cual deben
demostrarse los hechos que constituyen causal y que han sido expresados en
testamento, de cuya sentencia se decreta la privación de la legitima o de su
absolución, quedando de esta manera, por falta de pruebas burlada la ultima
voluntad del de cujus.

11. CADUCIDAD DE LA ACCION

Nuestra legislación fija un plazo breve de dos años para interponer la demanda, a
partir de la apertura de la sucesión.

12. EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN.

Mientras se inicia la acción, el desheredado carece de título hereditario.

Si es forzoso, queda suspendido el derecho de posesión de los bienes. Si es legal o


testamentario, pierde el derecho de pedir judicialmente la entrega de la posesión.
Segundo, cuando la sentencia ha declarado probada la causal en que se apoyó la
exclusión, el desheredado queda marginado de la sucesión. Tercero, se crea la
figura jurídica del derecho de representación que hace subintrar, a los
descendientes, en el lugar y grado de sus ascendientes, cuando éste sea
desheredado, indigno de suceder, renuncie o premuera a la persona de cuya
sucesión se trata.

13. EXTINCION DE LA DESHEREDACION


La desheredación se extingue por las siguientes causas:

La reconciliación entre el ofensor y el ofendido.

Por la revocación, que puede ser :

Expresa: cuando el ofendido en un nuevo testamento deja sin efecto la


desheredación

Tacita: cuando el ofendido sin mencionar que persona al ofensor simplemente deja
sin efecto la exheredación.

14. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LA INDIGNIDAD Y DESHEREDACION

a) Similitudes:

1. Ambas tiene por finalidad excluir de la secesión a un heredero.

2. Ambas son revocables

3. Son sanciones morales

b) Diferencias:

INDIGNIDAD DESHEREDACIÓN

Heredero forzoso, testamentario y legatario. Heredero forzoso

No requiere instrumento Por testamento

Heredero aparente No tiene calidad de heredero

Opera por mandato de la ley (1009-I) Por voluntad del causante

Opera de hecho (1009-I) necesita de un proc. Judicial

DERECHO DE OPCIÓN

ACEPTACIÓN O RENUNCIA DE LA HERENCIA

1. EL DERECHO DE OPCIÓN

1.1. Antecedentes.-

En el Derecho Romano existían distintas clases de herederos:

Los Necesarios: que adquirían la herencia de puro derecho, aun contra su voluntad.
Los Voluntarios: Aquellos que tenían la facultad de aceptar o rechazar la renuncia.

1.2. Concepto.-

El Derecho de Opción es la libertad o facultad que le asiste al sucesible para decidir


por si mismo si acepta o renuncia a la herencia.

1.3. Determinación que ofrece el Derecho de Opción.-

El heredero tiene 3 posibilidades de manifestar su voluntas con relacion a la


herencia:

a) Aceptar en forma pura y simple, responsabilidad Ultra Vires

b) Aceptar con beneficio de inventario, responsabilidad Intra Vires

c) Renuncia a la herencia

1.4. PERSONAS QUE PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE OPCIÓN

Una u otra decisión es personal y los interesados solo pueden al Juez que fije un
plazo al sucesible para que declare si acepta o renuncia a la herencia.

1.5 TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE OPCIÓN

Cuando el heredero fallece sin haber hecho uso del derecho de opción, este
transmite esos derechos a sus herederos.

MAFFIA: Señala al respecto que si el sucesible hubiese renunciado se los considera


como si nunca hubiese heredado.

Ej. Cuando el causante y el descendiente fallecen sin acepatar o renunciar, los nietos
entran en representación del Padre. Pero si el descendiente renuncia antes de morir,
los hijos de este no pueden entrar a la herencia representando al Padre.

1.6 MOMENTO EN QUE NACE EL DERECHO DE OPCIÓN

Cuando se abre la secesión a la muerte del causante.

1.7 CARACTERES DEL DERECHO DE OPCIÓN

Acto de libre decisión: es la expresión de la voluntad, sin que medie vicio del
consentimiento. Cuando el heredero oculta bienes, se lo considera como si hubiese
aceptado en forma pura y simple.

Transmisible por causa de muerte

Pura y simple, no puede estar sujeto a condición


Es total y no en parte

Personal, no se la puede delegar a otra persona o mandatario

Individual, ejercitada en forma separada

Retroactiva hasta la apertura de la Secesión

Irrevocable: No se puede retractar de la decisión

1.8 PERSONAS QUE PUEDEN INTIMAR JUDICIALMENTE AL HEREDERO

Todos los que tiene un interés actual: Acreedores, co-herederos y legatarios

1.9. HEREDEROS DE GRADO POSTERIOR (Descendientes)

Goyena Cupello: niega terminantemente que los herederos de grado posterior


puedan intimar.

De Gasperi: Reconoce ese derecho.

Nuestro Código faculta a los herederos de grado posterior a intimar judicialmente.

1.10 PLAZO PARA EJERCITAR EL DERECHO DE OPCIÓN

Diez años a partir de la apertura de la secesión.

1.11 FACULTAD DE TERCEROS INTERESADOS PARA PEDIR JUDICIALMENTE


QUE EL HEREDERO PUEDA ACEPTAR O RENUNCIAR A LA HERENCIA

Los acreedores del de cujus no pueden esperar los 10 años para que el heredero
haga uso de su derecho de opción, por eso pueden solicitar al Juez, pasados los
nueve días de la muerte, a que conmine al heredero a expresar si acepta o renuncia
a la herencia, fijando un plazo no mayor a un mes. Pasado el plazo fijado por el Juez,
la ley considera que se ha operado una aceptación pura y simple.

-La misma facultad la tiene el legatario.

ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE

1. CONCEPTO

Es un acto voluntario mediante el cual una persona denominada el SUCESIBLE


manifiesta su voluntad de convertirse en heredero y por consiguiente cumplir con
todas las obligaciones que tal calidad conlleva. Es decir que el heredero adquiere
derechos y obligaciones. La aceptación es para la universalidad de la herencia.

2. CLASES DE ACEPTACION EN GENERAL


Pura y Simple, esta se subdivide en: Expresa y Tacita

Beneficio de inventario

Aceptación forzada (Cuando la ley determina por ocultamiento de bienes o cuando el


heredero no manifiesta su voluntad de aceptar o rechazar la herencia en el termino
fijado por ley).

3. CLASES DE ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE

La aceptación pura y simple puede ser:

a) Expresa: Que la voluntad del heredero debe ser manifestada en forma escrita,
pues lo contrario sería difícil probar.

Ripert y Boulanger dicen que se trata de una declaración racional, escrita

-En nuestra legislación se conoce esta tipo de aceptación en materia procesal en el


proceso voluntario de la declaratoria de herederos. De esta manera se conoce la
voluntad de aquella persona que quiere convertirse en heredo.

b) Tacita: Cuando una persona realiza actos que no tendría que realizar sino es en
calidad de heredero.

Actos que importan la aceptación tácita: La cesión de derechos que hace el llamado
a la herencia a favor de terceros.

Aceptación tacita por renuncia gratuita

Mazeud: Señala que toda renuncia no constituye aceptación. Sin embargo puede
darse el caso de que un heredero renuncie a la herencia y señale a favor de quine va
a renunciar. Pues ha renunciado con que derecho transfiere y señala a los
beneficiarios. Se opera una aceptación tacita

Aceptación tacita por renuncia onerosa

Cuando el heredero renuncia a su acervo hereditario a cambio de un beneficio. El


Derecho la considera como una venta.

Actos que no importan aceptación

La administración y conservación con el fin de preservar la herencia. Ej. Inscribir


hipotecas, protestar letras de cambio, etc.

También se da cuando existen bienes expuesto a perecer.

REEMBOLSO DE GASTOS
Los gastos que realicen los herederos: entierro, cuidados médicos y otros que
realizaron con su propio peculio deberán ser reembolsados, una vez que se conozca
quienes han aceptado la herencia.

EFECTOS DE LA ACEPTACION PURA Y SIMPLE

Se adquiere definitivamente la calidad de heredero

Se da confusión de patrimonios

Surge la responsabilidad ultra vires

PLAZO PARA ACEPTAR EN FORMA PURA Y SIMPLE

10 años. Cuando existe intimación UN MES que empieza a correr desde el noveno
día del fallecimiento

PRESCRIPCIÓN

En 10 AÑOS el sucesible pierde el derecho a ser heredero

ACCIÓN PAULIANA

Es aquella facultad que tiene los acreedores de solicitar al Juez que el heredero se
abstenga de disponer de los bienes del causante por que causaría perjuicios en la
acreencia.

Hay deudores de mala fe que por no pagar sus obligaciones empiezan a cambiar de
nombre sus bienes a favor de terceros. Ahí se acude al Juez para que todos estos
actos queden sin efecto

Ej. Concurso de acreedores, en vez de pagar transfiero mis bienes

- En la aceptación pura y simple se aplica, cuando el heredero es insolvente y los


acreedores tengan temor de que dilapide el patrimonio del de cujus, entonces se pide
al Juez la acción pauliana. En este caso la aceptación puede ser impugnada por loa
acreedores podrán demandar “la nulidad” de la aceptación de una secesión
insolvente, o pedir al Juez que autorice a los acreedores aceptar la herencia en lugar
del renunciante.

RENUNCIA A LA HERENCIA

1. DEFINICION

Es la no aceptación a la herencia, pese a la vocación hereditaria que ostenta.

2. CAPACIDAD

Es necesario que la persona cuente con la capcidad de obrar.


Excepción: Cuando es menor de edad, su representante legal puede acudir ante el
Juez de Instrucción de Familia para pedir la autorización judicial, previa
fundamentación.

3. CARACTERISTICAS

Consensual: Es la expresión de la voluntad sin vicios del consentimiento

Acto Unilateral: La decisión solo beneficia o afecta al renunciante

Es total, nunca parcial

Irrevocable: no se puede arrepentir

4. PLAZO

10 AÑOS

5. Cuando se pierde el derecho de renunciar

Cuando sustrae bienes de la herencia o lo oculta

Cuando a sido intimado judicialmente a aceptar o renunciar

6. EFECTOS

Retroactiva: Se tiene al heredero como si nunca hubiese sido heredero

En el acrecentamiento es a favor de los otros herederos

Se aplica la hacino pauliana a solicitud de los acreedores del renunciante

LA LEGÍTIMA

1. CONCEPTO

Es aquella porción no disponible del acervo hereditario que va a beneficiar a los


herederos forzosos, con los que tiene vínculos sanguíneos o parentesco civil
(Adopción, arrogación)

Parentesco consanguíneo: Aquellas personas que descienden de un mismo tronco


común o raíz.

Parentesco Civil: Aquellas personas que se encuentran vinculadas por ley.

HEREDEROS FORZOSOS: Descendientes, ascendientes, colaterales, estado.

EN LOS DESCENDIENTES La legitima es las 4/5 partes de la herencia


EN LOS ASCENDIENTES: La legitima es las 2/3 partes

EL TESTAMENTO

Nuestra legislación reconoce dos formas de secesión:

Ab-Intestata: Cuando la ley determina quienes van a heredar

Testada: Aquella manifestación de la voluntad del causante en la que va a


determinar quines van a ser los herederos. Esta expresión de voluntad se halla
restringida por la legitima.

1. CONCEPTO

Capitant: Sostenía que era un acto voluntario unilateral de disposición patrimonial.

Este concepto fue criticado porque solamente se refería a la disposición del


patrimonio.

La doctrina y la jurisprudencia han determinado que el Testamento no solo se refiere


a bienes patrimoniales (Dinero, bienes, etc.) sino también a derechos no
patrimoniales (Reconocimiento de un hijo).

2. DEFINICIÓN

Nuestro Código define al Testamento en el art. 1112: “ POR UN ACTO REVOCABLE


DE ULTIMA VOLUNTAD UNA PERSONA CAPAZ PUEDE DECLARAR
OBLIGACIONES O DISPONER DE SUS BIENES EN TODO O EN PARTE,
DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY, PARQ UE TENGA EFECTO DESPUÉS
DE SU MUERTE. LOS TESTAMENTOS PUEDEN CONTENER DISPOSICIONES
DE CARÁCTER NO PATRIMONIAL”.

3. CARACTERÍSTICAS

Acto Jurídico Unilateral: Crea, modifica, transmite o extingue derechos

Unipersonal: Declaración personal de voluntad de uno, no pueden dos.

Revocable: puede cambiar de opinión

Acto de última voluntad: Surte efectos a la muerte del testador

Ad-Solemnitate: Ante Notario

4. CAPACIDAD PARA TESTAR


Aptitud legal que tiene una persona para disponer de us patrimonio, obligaciones
transmisibles. Estas personas tienen que tener capacidad de discernimiento. En
nuestra legislación las personas mayores de 16 años pueden testar.

Son incapaces de testar los privados de la razón y los menores de 16 años.

5. CLASES DE TESTAMENTO

Ordinario

Especiales

Testamento ordinario

Puede ser cerrado o abierto.

a) Cerrado: Documento escrito por el testador por otra persona que se presenta
cerrado y sellado en presencia de testigos ante un Notario, quien extiende un acta de
suscripción autentica.

Características: El testamento cerrado se caracteriza por:

Ser un acto Notarial: Se presenta ante Notario de fe pública

Secreto: solo la conoce le testador o el que le ayudo a escribir

6. DIFERENCIAS ENTRE TESTAMENTO CERRADO Y OLOGRAFO

TESTAMENTO CERRADO OLOGRAFO

Puede hacerse con la ayuda de un 3ro. Puño y letra del testador

Requiere de testigos no testigos

No siempre personal Personalísimo

Cumplir con las solemnidades No. Solo basta la firma

Se necesita labrar un acta notarial no hay necesidad

7. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO

Deber ser faccionado en una hoja común manual o en maquina

En la elaboración del acta deben intervenir el Notario y tres testigos

8. COMPROBACIÓN, APERTURA Y PROTOCOLIZACIÓN

Se presenta el testamento ante el Juzgado de Instrucción en lo Civil


Admitida la demanda se señala fecha y hora de audiencia

Notificación al Notario, testigos y posibles herederos

En la audiencia, el Juez consulta individualmente al Notario y testigos si la firma y


precintado corresponde a sus personas y si no tiene alteración alguna

Si no hay observaciones, se procede a la apertura del sobre que contiene el


testamento.

Se da lectura al mismo

El Juez ordena su protocolización para que tenga carácter público.

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