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Preparación y aseguramiento
de los juicios.
Procedimiento cautelar.
Es aquel destinado a hacer efectivas las providencias cautelares.
Dentro del concepto de medidas o providencias cautelares o asegurativas se comprenden
todas aquellas que tienen por objeto asegurar pretendidos derechos, mientras no se
encuentren sancionados por la resolución judicial definitiva.
Calamandrei define a las providencias cautelares como una anticipación provisoria de ciertos
efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que se podría derivar del
retardo de la misma.
Cauciones procesales.
Consisten en la imposición por parte del juez de una caución, de una garantía, al interesado
como una condición necesaria para obtener una ulterior providencia judicial. Por ejemplo
encontramos la fianza de rato, en la agencia oficiosa, en que el juez se pronunciará si acepta
o no la agencia oficiosa.
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Estas cauciones procesales son garantías que se ordenan rendir como condición previa para
que el actor obtenga medidas precautorias u otra clase de providencia.. De allí que se hable
de ellas como medidas de contracautela, pues la finalidad de esa caución es asegurar el
resarcimiento de los posible perjuicios o daños que podrían causarse a la contraparte. Por
ejemplo encontramos el art.298 parte final, 299 y la reserva de excepciones del art. 473, en
el juicio ejecutivo.
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Medidas prejudiciales.
Titulo IV del Libro I, arts.273 al 289.
Tanto en el art. 273 como en el 253 se señala que el juicio ordinario podrá iniciarse por
demanda o a través de una medida prejudicial.
Las medidas prejudiciales consisten en ciertas diligencias o actuaciones que pueden
practicarse antes de la iniciación del juicio, con el fin de prepararlo o para asegura que el
actor no quede frustrado en sus derechos.
Acerca de cual es el procedimiento en que tienen lugar estas medidas prejudiciales, no hay
opiniones unánimes:
Hay quienes creen que, por estar reglamentadas en el titulo IV del libro II, dentro
de las normas relativas al juicio ordinario, y atendiendo al tenor literal del art.273,
solo procederían estas medidas para el juicio ordinario. (Carlos Anabalón
Sanderson).
Se justifica esta opinión en la ubicación de estas normas, la expresión “el juicio
ordinario podrá prepararse..” del art. 273, y las expresiones del art. 253 “El juicio
ordinario comenzará por demanda, sin perjuicio…”.
Otros dicen que por aplicación del art.3º CPC, esta normativa relativa a la
medidas prejudiciales es posible aplicarlas a cualquier tipo de procedimiento.
Los partidarios de esta posición critican la ubicación que el legislador dio a estos
artículos, pues, según ellos, habría sido lógico ubicarlas en el libro I, que contiene las
normas comunes a todo procedimiento.
Además la finalidad de las medidas las hace útiles y necesarias en todo juicio. El
Libro II tienen una aplicación subsidiaria y supletoria a los demás procedimientos del
Libro III. (Art.3º).
Otro punto discutido si estas medidas dan origen a un juicio o son independientes con una
finalidad sólo preparatoria de éste:
Si se piensa que ya se esta en el juicio:
Se interrumpen las prescripciones adquisitiva y extintiva.
Los derechos se transforman en litigiosos.
La prescripción de corto plazo se transforma en de largo plazo.
Se constituye en mora al deudor.
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Aseguramiento de la acción.
Medidas precautorias.
Están en el titulo V del libro II, art. 290 al 302.
Podemos definirlas como aquellas diligencias que puede solicitar el demandante en cualquier
estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, para asegurar el resultado de la
acción. Art. 290 inc.1º.
Si no se acompañan los antecedentes dentro del plazo señalado, quedan sin efecto si
no se renuevan en la forma prevista en el art.280.
Además es necesario que el demandante rinda caución para responder de los
eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse.
Que las circunstancias del caso no ofrezcan seguridad del cumplimiento de la sentencia si
es a favor del demandante, peligro grave. Arts. 291, 293 Nº4 y 301.
La medida debe estar relacionada a bienes determinados y estrictamente necesarios para
responder de los resultados del juicio, sea que recaiga sobre los bienes materia del juicio
o sea que recaiga sobre otros bienes. Art. 298.
3. Ellas deben limitarse a los bienes necesarios para responder a los resultados
del juicio. Art. 298 1ª parte.
4. Son substituibles, pueden sustituirse por otras medidas mas adecuadas a
petición del demandante. La ley le permite rendir caución al demandado para que
se alce la medida precautoria. Art.301.
5. Acumulables. Pueden decretarse mas de una, siempre y cuando se demuestre
que se necesita para cumplir su finalidad. Art. 290 inc.1º.
6. Rechazada una medida puede reintentarse su petición si luego surge
realmente la necesidad. La resolución que acepta o rechaza una medida
precautoria no produce cosa juzgada.
La jurisprudencia ha dicho al respecto que el plazo de 10 días del art. 280 tiene un carácter
de fatal. Asimismo ha señalado que las medidas caducan de facto después de 10 días de
dictarse, si ellas no se renuevan, y para tal efecto se requiere de acusación de rebeldía o
pronunciamiento del tribunal. Además la medida no renovada en la demanda caduca ipso
jure, aun cuando no esté vencido el plazo para presentar la demanda.
Al solicitante de estas medidas prejudiciales precautorias le pueden afectar ciertas
responsabilidades.
En efecto, aquel que pide medidas de esta naturaleza y le fueron concedidas, queda
responsable de los perjuicios causados y se considerará doloso su procedimiento por el
hecho de concurrir algunas de las siguientes circunstancias:
1. - Si no deduce demanda oportunamente dentro de los 10 días, susceptible de
ampliación hasta por 30 días.
2. - Si no se pide en la demanda que continúen el rigor las medidas precautorias
decretadas.
3. - Cuando el peticionario solicite que estas medidas se mantengan, al pronunciarse
el tribunal sobre esta petición no la mantiene. Art. 280 inc.2º.
Se trata aquí de una presunción legal que se establece en beneficio de la persona en contra
de quien se solicitan las medidas y cuya finalidad es evitarle tener que rendir prueba dentro
del pleito sobre indemnización de perjuicios que pueda iniciar en contra del peticionario de
este tipo de medidas.
A ellas se refiere el art. 298 parte final. El actor puede solicitar otras medidas precautorias
que no están reglamentadas en forma especial en la ley.
Son aquellas no autorizadas expresamente por la ley y que no obstante, pueden pedirse por
el actor para asegurar el resultado de su acción.
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No se refiere a ellas el art.300, pues este articulo se refiere y reglamenta aquellas medidas
precautorias que están autorizadas por la ley pero que están fuera de este titulo V del libro
II. Así sucede con al art.598 CPC.
En cambio, este artículo 298 parte final alude sólo a las medidas precautorias no
expresamente autorizadas por la ley, es una situación distinta.
No es muy simple decidir la tramitación. Hay por lo menos tres interpretaciones o criterios
que se han propuesto. Todas estas doctrinas tienen su origen en el art.302, al cual se le dan
distintos alcances.
3ª opinión: Esta es la que sigue la generalidad de los tribunales. De hecho, los tribunales
ordenan. frente a la solicitud de medidas precautorias, la tramitación de un incidente, el
que se tramita según las reglas generales.
La novedad de esta tesis radica en la interpretación que se da al inc.2º del art.302, y los
tribunales han entendido que en virtud del contenido de ese inciso, ellos están
autorizados, frente a una petición expresa del actor, y existiendo razones graves, para
conceder con el carácter de provisional las medidas solicitadas, mientras se tramita el
incidente.
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De acuerdo a esto, los tribunales otorgan y decretan desde luego la medida precautoria
requerida y deja planteada la substanciación del respectivo incidente.
La resolución que recae en esta solicitud del actor es del tenor siguiente:
- Lugar y fecha de la expedición.
- “Traslado y autos, haciéndose entre tanto como se solicita, bajo la
responsabilidad del peticionario”.
El tribunal la concede de plano, pero le da traslado al mismo tiempo a la persona a quien
va a afectar, pero protege el derecho del actor al mismo tiempo porque se la concede
desde luego, sin esperar la resolución del incidente que se origina y la notificación de la
misma.
Humberto Trucco, Ministro de la Corte Suprema, señala que “al disponer el art.301 que
las medidas precautorias son esencialmente provisionales, claramente está indicando que
las resoluciones que las conceden o deniegan no declaran un derecho permanente sino un
derecho esencialmente provisional, supuesto que permanente es lo constante, lo estable e
invariable, y provisional lo que se dispone o manda provisoriamente”. Por consiguiente,
la resolución que se pronuncia sobre una de estas medidas tiene el carácter de un auto.
Otro fallo estableció que la resolución falla una cuestión accesoria al juicio, que requiere
un especial pronunciamiento del tribunal, es decir, resuelve un incidente y por lo tanto esa
resolución declara un derecho permanente, que consiste en que se mantenga la medida
concedida o bien que, supuesta la misma circunstancia ya invocada, no pueda otorgarse
una medida denegada anteriormente.
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Este fallo termina sosteniendo el carácter esencialmente provisional que a esta medida le
atribuye el art.301 no es básico para considerarla como un auto, porque dicho carácter, lo
provisional se refiere, según la misma disposición, a que puede hacerse cesar si
desaparece el peligro que se procuró evitar con su concesión, y consecuencialmente,
pueden concederse después de rechazadas si con posterioridad surge realmente ese
peligro.
Lo dicho no significa entonces que el derecho declarado en el fallo de una medida
precautoria carezca de permanencia, sino que ese derecho deja de actuar cuando
desaparecen las situaciones que tutela, fenómeno que se observa en todo derecho que
debe de actuar en el tiempo.
Juicio Ordinario
Libro II CPC ART. 253 - 433.
El juicio ordinario es el de mayor cuantía.
Características
El juicio ordinario de mayor cuantía presenta ciertas características:
1. Se trata de un procedimiento declarativo.
2. Es un procedimiento común, ordinario porque se aplica siempre que la ley no señale un
procedimiento especial para un determinado asunto. Art. 3 CPC
3. También podemos asignarle el carácter de supletorio, porque no sólo se aplica en los
juicios que carezcan de un procedimiento especial, sino porque también lo es porque su
tramitación va a aplicarse a un procedimiento cualquiera que no reglamente
específicamente esa materia.
Ej.: Disposiciones que se contienen en este título del juicio ordinario sobre medidas
precautorias. Van a tener aplicación en otro procedimiento si en ellos no existe una regla
especial que las rija.
4.- Este procedimiento se aplica también considerando la cuantía del negocio, se aplica a
pleitos cuya cuantía sea superior a $ 377.241. Y a aquellos asuntos que no tengan una
reglamentación especial determinada.
5.- Se aplica también a aquellos asunto que el legislador considera de cuantía indeterminada.
Ej.: Estado civil de la persona, sucesiones hereditarias, quiebra.
Esquematización
El juicio ordinario puede visualizarse en forma esquemática de la siguiente manera:
A) Tiene un período de discusión: que comprende la demanda, contestación de la demanda,
réplica y dúplica.
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B) Existe también un período de prueba: ( término probatorio ) que se inicia con la dictación
de la resolución que recibe la causa a prueba, que una vez notificada legalmente da inicio
al término probatorio. En el juicio ordinario de mayor cuantía el término probatorio tiene
una duración de 20 días.
C) Período de observaciones a la prueba: La ley faculta a las partes para que formulen por
escrito comentarios sobre la prueba rendida, llamados alegatos de bien probado. ( buena
probanza )
D) Período de sentencia: que ocurre una vez producido el término del anterior, y se inicia
con una resolución del juez por la cual cita a las partes para oír sentencia (ella debe ser
notificada), debiendo emitir su fallo en el plazo respectivo.
Hay autores que contemplan otra etapa: el cumplimiento o ejecución de la sentencia.
La demanda
Concepto:
La jurisprudencia la define como: El medio legal que tiene el demandante para
deducir una acción, siendo esta la forma de hacer valer el Dº que se reclama.
Doctrinariamente Alsina señala que la demanda es: " el acto procesal por el cual el
actor ejercita una acción solicitando del tribunal la protección, declaración o constitución de
una situación jurídica. "
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Importancia de la demanda
1. - La demanda es la base del juicio. Dependerá del planteamiento que el actor formule en
ella se tendrá éxito o fracaso en el litigio.
2. - También porque la demanda concreta las pretensiones del actor y limita los poderes del
juez a su respecto, ya que la sentencia debe limitarse a las peticiones que el actor ha
formulado, lo que se llama mérito del proceso. Art. 160 CPC
3. - Sólo puede rendirse prueba sobre los hechos estipulados en la demanda y en la
contestación. El juez va a tener que examinar personalmente estos pedimentos.
Si la demanda contiene defectos de forma, el legislador autoriza al demandado para que
mediante excepciones impida la prosecución del juicio mientras no se regularicen ciertos
defectos que se observan en la demanda o para impedir que ella siga adelante. ( Excepciones
dilatorias )
La demanda para que pueda ser cursada ante un tribunal requiere:
Requisitos de la demanda
A) Requisitos especiales de la demanda 254.
B) Requisitos comunes a todo escrito
Se utiliza por costumbre las letras iniciales de la jerarquía del tribunal. Jurisprudencia.
2.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado y de las personas que lo
representen, y la naturaleza de la representación.
3.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado: Estos dos requisitos tienen por
objeto individualizar a las partes litigantes porque las sentencias tienen un efecto relativo
( afecta a las partes y no a terceros ). También porque a través de ellos se sabe a quien debe
notificarse las resoluciones que se dictan en ese litigio, porque si no se afecta legalmente a la
persona que corresponda no va a producir efectos respecto a ella.
El domicilio que se alude en ellas es el domicilio civil del art. 61 CC, y se cumple con señalar
la ciudad o lugar geográfico determinado y que corresponde ya sea al demandante o al
demandado. No se refiere a la casa habitación o a la morada pues ella es una obligación
distinta requerida por el legislador para otros efectos legales, señalados en el art.49.
4.- La exposición clara de los hechos y fundamentos de Dº en que se apoya: precisa los
motivos del juicio y la demanda es inepta sino consigna la causa de pedir y la cosa pedida,
pues estos dos aspectos son la única forma de caracterizar la acción y definir concretamente
el Dº invocado.
5.- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se
sometan al fallo del tribunal: corresponde a la parte petitoria de la demanda: el actor
concreta sus peticiones.
El cumplimiento de estos requisitos hace que la demanda cumpla con las condiciones de ser
cierta, clara y determinada.
Si se omiten estos requisitos el legislador contempla ciertas sanciones por esa omisión:
Si se trata de la omisión o del cumplimiento imperfecto de cualquiera de estos requisitos se
autoriza al demandado para oponer la excepción dilatoria de ineptitud del libelo. Art. 303 Nº
4.
Sin embargo, la falta de designación del domicilio del actor no autoriza al demandado para
oponer esa excepción, porque sino sería la sanción del art. 49.
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Además si se omiten los requisitos de los números 1, 2 y 3 del art. 254, el legislador señala
una sanción específica cual es que el juez puede de oficio no dar curso a esa demanda si no
se cumple esa disposición, expresando ese defecto que contiene. Art. 256.
Esta facultad del art. 256 está limitada a las omisiones que él comprende y no a otras.
Si el tribunal no hace uso de esta facultad del art. 256 queda entregado al demandado hacer
valer alguna excepción dilatoria, que normalmente será de ineptitud del libelo.
Traslado de la demanda.
Esta demanda se presenta ante el tribunal que sea competente para conocer del asunto
litigioso que se presenta en ella. Operan las reglas del COT
La demanda se provee; la providencia que debe dictar el tribunal frente a la demanda es el
traslado. Art.257 ( se da la posibilidad a la parte contraria para que rebata lo que se plantea
en la demanda ).
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Traslado: Es el acto por el cual se pone en conocimiento de una de las partes la petición
formulada por la contraria.
En el caso de la demanda ella pretende hacer saber al demandado las pretensiones del
demandante y a partir de esta notificación comienza la litis pendencia.
Pero también puede hacer las ampliaciones, rectificaciones que estime conveniente
pero ellas se van a considerar como una demanda nueva para los efectos de su
notificación y sólo una vez que ella ha procedido correrá el término para contestar la
demanda primitiva. Art. 261.
3.- Que la demanda haya sido contestada por el demandado:
Contestada la demanda el actor puede desistirse de ella. Art. 148. Pero fuera de ello
ese actor puede efectuar en el escrito de réplica las ampliaciones, modificaciones o
rectificaciones a las acciones que haya hecho valer en la demanda pero sin que pueda
alterar las que son objeto principal del pleito. Art. 312.
No conviene desistirse porque él extingue la acción a que se refiera. Art. 150.
Efectos de la demanda
La demanda una vez que ha sido interpuesta por esta sóla circunstancia genera algunos
efectos:
1. - Queda abierta la instancia y el juez está en la obligación de conocer las peticiones que
formula el actor y a tramitar la causa.
2. - Art. 187 Nº 1 COT, en virtud del cual se entiende que el actor prorroga tácitamente la
competencia.
3. - En algunos casos se entiende que el Dº que se reclama en ella existe desde la
presentación de la demanda y no desde su notificación. Ej.: Art. 331 CC Dº de alimentos.
El emplazamiento.
Intimamente relacionado a la demanda y a su notificación legal se encuentra lo que se
conoce como emplazamiento.
Emplazamiento: Es una diligencia judicial que tiene por objeto llamar a una persona con el
fin de que comparezca en juicio a defenderse o a hacer uso de su derecho, según la doctrina.
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Efectos procesales
- Crea la carga para el demandado de comparecer ante el juez y de tomar
intervención en el juicio promovido.
No es una obligación porque la ley no contempla ningún medio para hacerla efectiva,
pero si desea estar incomparecente estará en una situación jurídica desfavorable,
pero que no obsta al actor del curso regular del juicio que ha incoado y se seguirá el
juicio en rebeldía del demandado. Pero no por el hecho de no haber comparecido
oportunamente a contestar la demanda, el demandado no puede comparecer al juicio
en cualquier estado del juicio. ( Principio de la preclusión )
- El demandante no puede retirar la demanda y solamente puede desistir de ella. Art.
148.
- Queda radicado el juicio ante este tribunal en que se presentó la demanda y por
ende no puede el demandante iniciar de nuevo un juicio en que ejercite la misma
acción ante otro tribunal diferente, contra el mismo demandado, porque si lo hiciera
el demandado puede oponer la excepción de litis pendencia. Art. 303 Nº 3
- Los efectos de la sentencia que se dicta en ese pleito se retrotraen a la época de la
notificación de la demanda, los Dº que se declaren en ese fallo se reputan que existen
desde que la demanda fue notificada legalmente al demandado.
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Plazo
Este plazo que la ley le asigna al demandado para comparecer a defenderse no tiene el
carácter de uniforme sino que es variable y ello depende del lugar en que funcione el tribunal
que conoce de la causa y del lugar en que ha sido notificado el demandado.
Para precisar cuál es este término de emplazamiento se puede distinguir las siguientes
situaciones:
1.- Notificación dentro del territorio jurisdiccional que conoce de la causa. Aquí rige el art.
258, es posible distinguir:
A) Si el demandado fue notificado en la comuna donde funciona el tribunal plazo es
de 15 días hábiles.
Si se utiliza la expresión de término de emplazamiento sin más agregado se entenderá
que se refiere a este término.
B) Si el demandado ha sido notificado en el mismo territorio jurisdiccional pero fuera
de los límites de la comuna que sirve se asiento al tribunal, este plazo será de 18 días
hábiles, porque el plazo de 15 días se aumenta en tres días más.
2.- Notificación en otro territorio jurisdiccional, o fuera del territorio de la república. Aquí
rige el art. 259:
En este caso el plazo para contestar la demanda es de 18 días hábiles más el aumento que
corresponda al lugar en que el demandado fue notificado. Ese aumento se determina de
acuerdo a una Tabla que cada cinco años forma la CS. considerando las distancia, facilidades
y dificultades que existen para las comunicaciones. Esa tabla se forma en el mes de
Noviembre del año anterior al vencimiento de los 5 años, y se pone en vigencia a partir del
1º de Marzo del año siguiente; se publicará el en DO, y se fijará a lo menos dos meses antes
de su vigencia en los oficios de todos los secretarios de Cortes y Juzgados de Letras. El
aumento máximo es de 60 días.
Puede suceder que sean varios los demandados, en ese caso opera el art. 260, es decir, si los
demandados son varios, sea que obren separada o conjuntamente, el término para contestar
la demanda correrá para todos a la vez y se contará hasta que expire el último término
parcial que corresponda a los notificados.
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Guasp define el allanamiento como " una declaración de voluntad del demandado por la que
éste abandona su oposición a la pretensión del demandante ".
Por su parte Alsina indica que el allanamiento es " el acto por el cual el demandado admite
más que la exactitud de los hechos la legitimidad de las pretensiones del actor ".
" Es aquélla figura procesal que se produce cuando notificada la demanda al demandado,
éste acepta en todas o algunas de sus partes la pretensión procesal del actor ". (Oberg)
El allanamiento en sí es un acto jurídico procesal puro y simple, de ahí que carece de eficacia
el que se haga con reservas o bajo ciertas condiciones.
Asimila el art. 313 el allanamiento a la demanda a aquélla situación en que el demandado no
contradice en materia substancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio. La no
contradicción en materia substancial y pertinente solo alude a los hechos, e importa una
verdadera confesión del demandado. Esta también puede ser total o parcial, y produce los
mismos efectos que el allanamiento.
Condiciones que deben darse para que estemos en presencia de la aceptación de la demanda.
Puede ser:
- Expresa: cuando el demandado reconoce categóricamente los hechos y el Dº
expuestos en la demanda.
- Tácita: cuando se da cumplimiento voluntariamente a los pedidos de la demanda.
Debe considerarse que para poder aceptar la demanda no se precisa de una capacidad
especial, pero sí el mandatario requiere mención especial. Art. 7 inc. 2
Sólo es posible aceptar una demanda en la medida que esa aceptación no signifique una
renuncia de Dº irrenunciables.
Los efectos de esta situación los señala el art. 313,esto es, en este caso el tribunal dará
traslado del escrito que presenta el demandado para que replique el demandante, y que
evacuado el traslado de la réplica ( dúplica ) el tribunal citará a las partes para oír sentencia
definitiva.
B) Igual cosa sucede, cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite.
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Efectos de la rebeldía
Es necesario saber si ella se produce en primera o segunda instancia.
- En primera instancia:
Ella tiene por finalidad dar por evacuado o por cumplido el trámite preciso que no se
cumplió dentro del plazo fatal señalado por la ley o por el juez si se trata de un plazo
judicial. Efecto particular.
El litigante rebelde puede comparecer en cualquier momento durante la prosecución
del litigio.
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- En segunda instancia:
Si no comparece el apelado no se le va a considerar para ningún efecto y se va a
estimar el recurso de apelación en su rebeldía, como si no existiera. Carácter general.
Cabe tener presente que este litigante rebelde en segunda instancia puede
comparecer en cualquier momento y debe hacerlo a través de un procurador del
número o por abogado habilitado.
En segunda instancia la rebeldía se produce por el sólo ministerio de la ley y no es
preciso notificarle al apelado rebelde las resoluciones que se dicten, las que van a
producir efectos a su respecto desde que se dictan. Art. 202 inc. 1.
3.- Se defiende
Cuando el demandado asume esta actitud ella es activa, y lo es porque este demandado se
defiende, contraataca, reacciona. Lo hace a través de las excepciones, a través de las
defensas.
Según Alsina, la palabra excepción tiene un doble contenido:
1.- Que es sustancial que comprende toda defensa que el demandado opone a la
pretensión jurídica del actor.
2.- Otro de orden procesal que se refiera a la forma de la demanda y a los requisitos
que es necesario que se den para que halla una relación jurídica valida.
Las excepciones en el sentido sustancial están regladas en los Códigos de fondo. Según esta
concepción no pueden ser clasificadas porque están sometidas a las condiciones de
existencia y ejercicio de los Dº.
Este tipo de excepciones, que al decir de Alsina, son defensas, deben oponerse en el escrito
de contestación de la demanda y resolverse por el juez en la sentencia definitiva.
La jurisprudencia señala que toda excepción debe fundarse en un precepto legal que la
establezca como tal, sea en el carácter de dilatoria o perentoria.
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La excepción de orden procesal, Alsina, las considera excepciones propiamente tales, ellas
tienen un contenido procesal y no afecta el Dº del actor. Están contenidas en los Códigos de
procedimientos y tienen diferentes objetivos, como por ej.:
a) - Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias: excepción de litis
pendencia.
b) - Que se tramite un juicio nulo por falta de capacidad procesal: excepción de falta
de personería
c) - Que se respeten las disposiciones que regulan la competencia de los jueces:
excepción de incompetencia.
d) - Exigir el cumplimiento de las formalidades necesarias para la presentación de la
demanda: excepción de la ineptitud del libelo.
Estas excepciones que puede hacer vales al demandado pueden clasificarse
doctrinariamente:
a) - Aquellas excepciones que paralizan la acción sin extinguirla que se regulan en el
CPC bajo la denominación de excepciones dilatorias. También llamadas artículos
de no contestar o alonjaderas.
b) - Aquellas excepciones que extinguen la acción legisladas en el Código de fondo
pero que el CPC permite oponerlas en ciertas situaciones como dilatorias y que
reciben el nombre de perentorias.
c) - Aquellas que están fundadas en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo
que el demandado hace valer en su escrito de contestación de la demanda de
acuerdo a la normativa del CC, y que si son admitidas por el juez van a llevar al
rechazo de la demanda. Se conocen como defensas generales.
En Doctrina se distingue entre excepciones y defensas.
Se dice que la defensa desconoce la existencia del Dº objeto de la acción deducida, niega el
Dº reclamado. Ej.: el deudor que se limita a negar la deuda, estas defensas son generales y
constituyen simples alegaciones.
En tanto que la excepción supone que el Dº ha existido y sólo tiende a establecer que por un
hecho independiente de la constitución y existencia del Dº alegado éste ha caducado o bien
puede referirse a la corrección del
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procedimiento, ej.: reconocer que se es deudor pero agregándole que esta obligación fue
cumplida y que ahora nada se debe, ej.: reclamar en contra de la falta de capacidad del actor
para accionar.
El CPC no reconoce esta distinción, para él excepción o defensas son términos sinónimos.
Puede afirmarse que el concepto de defensa es más amplia que el de excepción, en el
entendido que toda excepción es una defensa y que entre ambas nociones existe una relación
de género a especie.
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Excepciones
De acuerdo con las normas procesales, las excepciones podemos clasificarlas en :
- Dilatorias
- Perentorias
Esta excepción debe oponerse por vía de declinatoria, es decir, debe presentarse ante
el mismo tribunal que esta conociendo del asunto. Se trata de la incompetencia
relativa.
Esta excepción de incompetencia es distinta de la llamado falta de jurisdicción que
afecta al fondo de la acción deducida, a la naturaleza del Dº que se ejercita, a la
materia del asunto que se ventila; y tiene como finalidad el rechazo absoluto y
definitivo de la demanda por falta de acción en el actor para presentarla ante los
tribunales ordinarios de justicia. Luego ella es una excepción perentoria y como tal
debe contenerse en el escrito de contestación de la demanda.
Esta falta de jurisdicción no tiene por objeto corregir ningún vicio de procedimiento,
sino que va al fondo del asunto y de ser aceptada significa que ese asunto no podrá
ser conocido ni fallado en Chile.
Asimismo queda comprendida en esta excepción de incompetencia del tribunal la
llamada excepción de compromiso, por medio de ella se invoca el procedimiento
arbitral que las partes someten voluntariamente la resolución de un asunto litigioso
de carácter civil a la competencia de un juez arbitral con exclusión de los tribunales
ordinarios a quienes les hubiera correspondido conocer del asunto si no hubiera
existido ese compromiso.
Nº2 La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que
comparece en su nombre.
Esta excepción es de efectos transitorios porque una vez saneados estos vicios el
juicio podrá continuar ante el tribunal que entró a conocer de la demanda que
formuló el actor.
Comprende dos situaciones:
A) La falta de capacidad del demandante, es decir, la aptitud legal para
comparecer en juicio por sí mismo.
B) La falta de personería o representación legal de la persona que obra en
nombre del actor. El CPC no contiene norma alguna que se refiera a la
capacidad de las partes para obrar en juicio, por ello es que ella debe ser
examinada a la luz de los Códigos de fondo.
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Cabe tener en cuenta que no está comprendida la falta de capacidad del demandado,
toda vez que las excepciones dilatorias están destinadas a ser ejercidas por el
demandado.
Esta capacidad del actor así como la suficiente representación convencional y legal
son requisitos fundamentales para que se produzca una relación procesal válida.
Nº 3 La litis - pendencia
Esta excepción es de efectos permanentes, obsta la continuación del juicio.
Ella supone la existencia previa ante otro tribunal o ante él mismo, de un pleito
pendiente y sin resolver entre las mismas partes y con el mismo objeto del juicio.
Requiere:
A) Existencia de juicios pendiente.
B) Existencia de identidad de personas.
C) Identidad de la causa de pedir.
D) Identidad del objeto pedido.
Acogida la excepción paraliza el nuevo juicio hasta que se falle el primero y quede
firme ese fallo.
La litis pendencia no está definida por la ley, pero puede decirse que es: " el estado y
condición jurídica de una causa frente al hecho de su actual tramitación a la
expectativa de la decisión judicial ".
Se funda en la subsistencia ante el tribunal competente del correspondiente litigio
que se intenta promover de nuevo, sea ante el mismo tribunal o ante otro diferente.
Tiene semejanza con la incompetencia del tribunal, con la cosa juzgada. También con
la acumulación de autos; pero a la vez tiene diferencias con ellas.
El objetivo de esta excepción es evitar la dualidad de fallos sobre un mismo negocio
judicial a parte de evitar gastos innecesarios e inútiles.
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Nº 4 La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de
proponer la demanda.
Ella es de efectos transitorios.
La omisión de cualquiera de los requisitos del art. 254 autorizan al demandado para
oponer esta excepción, a menos que la omisión tenga asignada una sanción especial.
Art. 256.
Naturalmente que para que ella proceda el demandado debe fundarla en deficiencias
tales que hagan ininteligible esta demanda, que la hagan vaga o ambigua, que puede
ser aplicada a diferentes casos o situaciones.
Nº 5 El beneficio de excusión.
Es de efectos permanente. Este beneficio de excusión es el que concede la ley al
fiador para pedir al acreedor que se dirija primeramente contra el deudor principal.
Arts. 2355 y 2357 CC
Nº 6 En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de
la acción deducida.
Es la regla general.
Contemplando la amplitud de ella, será procedente una excepción dilatoria siempre
que se produzcan vicios en el procedimiento antes de contestar la demanda.
Aquellas ineptitudes provenientes de simples equívocos, impropiedades de leguaje o
errores de escritura no autorizan la interposición de una excepción dilatoria.
Pero si que autoriza la interposición de una excepción dilatoria aquellos defectos
serios que se observan en la demanda y que colocan al demandado en un situación
incierta o desventajosa frente a su obligación de contestar.
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Notificado el actor de esta resolución y del traslado por el estado diario tienen también un
plazo fatal de 3 días para responder a ese incidente. Si no hay necesidad de prueba el
tribunal falla inmediatamente este incidente de excepción dilatoria dentro de tercero día.
Si por el contrario, hay hechos substanciales y pertinentes controvertidos acerca de esta
excepción se va a recibir el incidente a prueba por el término legal de 8 días, y si se quiere
presentar prueba de testigos deberá presentarse la lista dentro de los 2 primeros días de los
8.
Esa resolución que recibe la causa a prueba se notifica por el estado diario a las partes.
Transcurrido el término probatorio el tribunal falla dentro de tercero día.
Según el art. 306 todas estas excepciones se deben proponer conjuntamente, en un mismo
escrito y se fallan a la vez, sin embargo, si entre ellas figura la de incompetencia y el tribunal
la acepta, debe abstenerse de pronunciarse sobre las demás.
Este fallo que se pronuncia sobre las excepciones dilatorias opuestas puede ser de dos tipos:
que las acoja
Si se acogen: el actor deberá corregir los defectos o vicios que sirvieron de
fundamento a la excepción siempre que ésta no sea de efectos permanentes.
Cumplida esta corrección por parte del actor, el demandado tiene el plazo de 10 días
para contestar la demanda, cualquiera que sea el lugar donde haya sido notificado
( la razón es que ya ha sido emplazado y también se ha apersonado y opuesto
excepciones ).
que las deseche
Si se rechazan: en esta situación el demandado tiene el plazo de 10 días para
contestar la demanda cualquiera que sea el lugar donde se le notificó. Art. 308.
Esta resolución que deseche la excepción dilatoria es apelable en el sólo efecto
devolutivo. Art. 307 inc. 2º y la resolución que la resuelve en su naturaleza jurídica
procesal es una sentencia interlocutoria, de aquéllas que establecen derechos
permanentes en favor de las partes.
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La resolución que acoge una excepción dilatoria también es apelable en el sólo efecto
devolutivo, aplicando la regla general del art. 194 Nº 2.
Tramitación
Si esta excepción se formula en primera instancia después de recibida la causa a prueba, se
va a tramitar como incidente que puede recibirse a prueba si el tribunal lo estima necesario y
se va a reservar su resolución para la sentencia definitiva.
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Tramitación
En lo que respecta a la tramitación de esta excepciones perentorias se someten al
procedimiento incidental, pero si ellas son de lato conocimiento, es decir, si precisan de un
examen más detenido de las cuestiones de hecho en que ellas se funda, se van a tramitar
estas excepciones y se van a recibir a prueba, pero su fallo se va a reservar para la sentencia
definitiva y se ordenará que entre tanto se conteste la demanda. No hay pronunciamiento
inmediato. Estas excepciones perentorias las hace valer por lo general en el escrito de
contestación de la demanda, que reviste para el demandado igual trascendencia que la
demanda para el actor. En la contestación de la demanda fija precisamente el alcance de su
pretensión.
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Contestación de la demanda
Es el trámite, gestión, diligencia que corresponde cumplir al demandado y que se realiza
expresa o tácitamente para enfrentarse a la demanda deducida en su contra por el actor a fin
de que el juicio prosiga su curso normal.
Con esta misma denominación se suele designar el escrito mismo en que se traduce este
trámite.
Con la contestación queda integrada la relación procesal y quedan fijados los hechos sobre
los cuales van a recaer la prueba y la sentencia definitiva.
Requisitos
Como acontece en la demanda, el escrito de contestación a ella debe reunir las exigencias
que contempla el art. 309 que señala los requisitos específicos que debe contener el escrito
de contestación. Tiene ciertas formalidades como la demanda y también debe cumplir con
los requisitos comunes a todo escrito.
Al dar la noción dijimos que ella podía ser:
- expresa
- simbólica o tácita
Se llama contestación de demanda expresa a aquéllas que el demandado realiza presentando
el escrito respectivo.
Se llama contestación de la demanda tácita a aquéllas en que la contestación a la demanda se
da por cumplida en rebeldía del demandado al no contestar dentro del plazo legal.
Efectos
Esta contestación a la demanda produce ciertos efectos:
A) queda integrada la relación procesal
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Reconvención
La reconvención es la demanda que el demandado deduce contra el actor en el escrito de
contestación de la demanda ejercitando cualquier acción que tenga en su contra, en su
poder.
Es decir, es una contra demanda que el demandado formula contra el actor en el escrito de
contestación.
Esta reconvención es una de las posibilidades que puede optar el demandado para contestar
la demanda.
Cuando se formula ésta, en realidad se trata de acciones diferentes, donde el sujeto pasivo
de una se convierte en sujeto activo de la otra.
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Requisitos
1.- Que el juez ante el cual se sigue el juicio sea competente para conocer de la
reconvención estimada como demanda o bien cuando sea admisible la prórroga de
competencia. Así lo indica el art. 315.
De allí entonces que el demandado sólo va a poder deducir reconvención:
A) Cuando el tribunal ante quien entabla la demanda tenga competencia para
conocer de la reconvención estimada como demanda.
B) Cuando sea admisible la prórroga de competencia. Para que proceda la prórroga
de competencia:
- Competencia horizontal: que el tribunal sea de igual jerarquía.
- Debe tratarse de un asunto civil contencioso.
- Tribunales de única o primera instancia.
C) Cuando por su cuantía debiera conocer de la reconvención un juez inferior.
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2.- Esta reconvención debe formularse en el escrito de contestación de la demanda. Art. 314.
De acuerdo a éste si el demandado reconviene al actor, debe hacerlo en el escrito de
contestación de la demanda, este escrito debe sujetarse a las disposiciones de los arts. 254 y
261. Se va considerar para este efecto como demandado la parte contra quien se dedujo la
reconvención.
Art.254: requisitos especiales de toda demanda.
Art. 261: ampliación o rectificación de la demanda.
3.- Debe estar sujeta al mismo procedimiento que la demanda. Es necesario que la acción
principal y la reconvención estén sujetas en cuanto a su procedimiento al ordinario. Lo que
se explica porque esta reconvención es una institución propia de ese juicio ordinario.
Art. 315 inc. 2º : " Para estimar la competencia, se considerará el monto de los valores
reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son materia de la
demanda ".
Este traslado que se confiere es por 6 días fatales, se notifica esta resolución por el estado
diario; y en contra de esa demanda reconvencional también hay posibilidad de formular la
excepción dilatoria correspondiente.
El actor reconvenido deberá replicar respecto de su demanda y contestar la demanda
reconvencional. Frente a este escrito del actor el tribunal va a proveer confiriendo en la
demanda traslado para duplicar y en la reconvención conferirá traslado para replicar. Estos
plazos son de 6 días fatales.
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Conciliación
Libro II Título II arts. 262 a 268.
Es la gestión que hace el juez para provocar el arreglo del pleito.
Requisitos
Los requisitos que la ley precisa para que el juez pueda llamar a conciliación son:
1. - Existencia de un juicio civil.
2. - Que se trate de procedimientos no exceptuados por la ley.
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Oportunidad
En cuanto a la oportunidad en que el juez puede hacer este llamado a conciliación; el
momento establecido por el legislador es una vez agotados los tramites de discusión. Sin
perjuicio de esta norma específica del inc.1º del art.262, el inciso final del mismo articulo
amplia esta oportunidad a cualquier estado de la causa, una vez evacuado el tramite de
contestación de la demanda, es decir, es posible este llamado desde que se evacue el tramite
de contestación hasta la dictación del fallo en un recurso de casación.
De ahí que no solo es factible en los tribunales de primera instancia, sino también ante las
C.A. e incluso la CS. La razón para hacer tan amplio el campo de operar de la conciliación
radica en que el art. 262 utiliza el vocablo " el juez " y al hacerlo se está refiriendo al tribunal
que debe resolver la cuestión sometida a su conocimiento, cualquiera que sea su grado
jerárquico.
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Tramitación
El juez debe llamar a conciliación a las partes una ves agotados los tramites de discusión,
pero bien puede hacerlo antes, desde que se evacue el tramite de contestación. Para ese fin
debe citar a una audiencia a las partes, no antes de 5 días ni mas allá de quince, contados
desde la fecha en que se notifica tal resolución. En todo caso, si en el procedimiento
correspondiente se contempla una audiencia para la contestación de la demanda, se efectuará
también en ella la diligencia de conciliación, una vez evacuada la contestación.
Esta resolución se notifica por cédula porque ordena la comparecencia personal de las partes
al tribunal.
Notificada a las partes, ellas deben concurrir por sí o por apoderados a esta audiencia. Con
todo el juez puede exigir la comparecencia personal de las partes; sin perjuicio de que
concurran los respectivos abogados o los mandatarios. Art. 264.
Si en el proceso hay pluralidad de partes se lleva a efecto la audiencia aunque no concurran
todas ellas. En este caso la conciliación sólo produce efectos respecto de las partes que
concurrieron, continuando el juicio respecto de aquellas que no hubieren concurrido o no
hubieren aceptado la conciliación. Art.264.
Esta audiencia puede suspenderse por solicitud de las partes hasta por media hora para
deliberar. Incluso, si el tribunal lo estima necesario puede postergar la audiencia hasta dentro
de tercero día, a menos que las partes acuerden un plazo mayor de lo cual se deja constancia
y a ese comparendo las partes concurren sin nueva citación. Art. 265.
El juez para llevar adelante la conciliación puede ordenar llevar los antecedentes y medios
probatorios que estime conveniente para poder sentar base de una adecuada conciliación.
El art. 263 dice que el juez va a obrar como amigable componedor y va a tratar de obtener
un advenimiento total o parcial en el litigio; y la opinión que pueda emitir en éste no lo va a
inhabilitar para seguir conociendo de la causa si la conciliación no prospera.
Si las partes en este comparendo rechazan la conciliación o no se realiza el comparendo, el
secretario del tribunal certificará el hecho de inmediato, entregando los autos al juez para su
examen. El juez procederá entonces a recibir la causa a prueba según las reglas generales.
Art. 268.
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Esta conciliación a que pueden llegar las partes puede ser total o parcial, según que las
partes convengan arreglar la totalidad del litigio o sólo una parte de él.
De esta conciliación se va a levantar acta, en ella se van a consignar únicamente las
especificaciones del arreglo y será firmada por el juez, las partes que lo deseen y el
secretario.
Para todos los efectos legales esta acta se va a estimar como sentencia ejecutoriada. Art.
267. Produce todos sus normales efectos. Entre ellos tenemos:
- acción y excepción de cosa juzgada. Luego se puede pedir el cumplimiento de lo
que se acordó. Ante el incumplimiento se puede oponer la excepción de cosa
juzgada.
- desasimiento del tribunal, que si es total va a poner término al juicio en que ella
recaiga sin necesidad de sentencia definitiva que resuelva el asunto controvertido.
Se deja constancia de las especificaciones del arreglo.
Reglas especiales.
En el juicio de menor cuantía la audiencia se efectuará no antes del tercero día ni después del
décimo contado desde la fecha de la resolución que cita a la audiencia. Art.698 Nº3.
Para efectos del recurso de casación contra sentencias dictadas en juicios de mínima cuantía,
el llamado a conciliación será considerado como tramite esencial. Art.789. Igual situación
ocurre respecto del recurso de casación de las sentencias de primera o única instancia en
juicios de menor y mayor cuantía, como asimismo respecto de juicios especiales. Art.795
Nº2.
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Requisitos
1. - Que exista controversia.
2. - Que esta controversia se refiera a los hechos, dado que el Dº no se prueba ( el tribunal
conoce el Dº ) " curia movit jure "
3. - Se precisa que los hechos sobre los cuales recae la controversia sean substanciales, esto
es, que tengan una decidida importancia en la litis; por el contrario el hecho insubstancial
es el ineficaz, inútil.
4. - Que los hechos sean pertinentes, es decir, que tengan relación con la materia debatida;
de ahí que el hecho impertinente es el extraño a la cuestión debatida sin correspondencia
ni analogía alguna con ella.
Esta resolución por la que se recibe la causa a prueba en cuanto a su naturaleza jurídica
procesal es una sentencia interlocutoria, de aquéllas que resuelven un trámite que va a servir
de base para el pronunciamiento de otra sentencia.
Esta resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula. Art. 48
En esta resolución en que se recibe la causa a prueba se pueden distinguir algunos aspectos
de ella:
A) Ella contiene la orden que se reciba la causa a prueba por el término legal.
B) La fijación de los puntos de la prueba.
C) Puede contener la fijación de las audiencias para que las partes rindan su prueba
de testigos si es que la van a rendir.
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Esa resolución puede ser objeto de ciertos recursos o medios de impugnación que las partes
entablen en su contra:
1.- Recurso de reposición: es un medio de impugnación de carácter ordinario en
cuya virtud se pide al tribunal que dictó un auto o un decreto que lo modifique o lo
deje sin efecto.
Este recurso puede interponerse en cualquier tiempo si se hacen valer nuevos
antecedentes, aun sin ellos, puede intentarse dentro de los 5 días fatales que se
cuentan desde la notificación a la parte respectiva. Art. 181.
Tratándose de esta resolución que recibe la causa a prueba, que es una sentencia
interlocutoria, las partes pueden pedir reposición de ella dentro de tercero día. Art.
319.
En virtud de este recurso de reposición la parte que lo interpone puede pedir que se
modifiquen los hechos controvertidos fijados por el tribunal, puede pedir que se
eliminen algunos de esos hechos o puede pedir que se agreguen otros hechos
controvertidos.
El tribunal frente a este recuso se pronuncia de plano sobre él o bien se le da la
tramitación incidental. Art. 326.
Esta resolución que acoge la reposición es apelable en el sólo efecto devolutivo.
2.- Recurso de apelación: Art. 319 inc. Final. Sin embargo, este recurso solo puede
interponerse en el carácter de subsidiario de la reposición pedida, para el caso que
ella no fuera acogida por el juez. También la apelación que pueda intentarse en
contra de esta resolución se va a conceder en el sólo efecto devolutivo. Art. 319.
Puede suceder que el tribunal explícita o implícitamente niegue el trámite de la recepción de
la causa a prueba y que esa negativa no se refiera a los casos del art. 313 inc. 2.
Esta resolución es apelable, y esa apelación se concede en el sólo efecto devolutivo ( regla
general art. 194 Nº 2. ) Art. 326.
Esta resolución que recepciona a prueba la causa es una sentencia interlocutoria, toda vez
que ella resuelve sobre un trámite que va servir de base para el pronunciamiento de una
sentencia definitiva.
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De acuerdo con lo que señala el art. 318 inc. Final sólo pueden fijarse como puntos de
prueba en hechos substanciales y controvertidos de los escritos anteriores en la resolución
que ordena recibirla, y sabemos que en la misma resolución en que se recibe a prueba la
causa el juez debe señalar estos hechos sobre los cuales va a recaer la prueba en su
oportunidad.
No obstante, lo afirmado en el art. 318, es posible la ampliación de la prueba en los casos
que contempla el art. 321:
A) Cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho substancialmente
relacionado con el hecho que se ventila.
Esta resolución que acepta la ampliación es inapelable.
B) Cuando la ampliación se refiere a hechos verificados y no alegados antes de
recibirse a prueba la causa con tal que jure el que los aduce que sólo entonces han
llegado a su conocimiento.
¿ Cómo se tramita esta solicitud de ampliación ?
Se tramita como incidente de acuerdo a las reglas generales.-
Se va a tramitar este incidente en ramo separado, no va a suspender la tramitación de la
causa principal por lo que esta corriendo el término probatorio.-
A su vez al responder la otra parte el traslado de la solicitud de ampliación, pueden alegar
nuevos hechos que reúnan las condiciones del Art. 321, o bien otros hechos tengan alguna
relación con los que se mencionan en la solicitud de ampliación. Art. 322.-
preguntas concretas y precisas que se dirigen a los testigos por la parte que los presenta.
Su objetivo es explayar, detallar los hechos controvertidos fijados por el tribunal de tal
manera que estas preguntas no pueden desatenderse enteramente de esos hechos
determinados por el juez sino que deben amoldarse a ellos, de tal manera que entre ambos se
dé una conveniente uniformidad. Lo dicho no significa que las partes no puedan referirse a
algunas otras cuestiones secundarias o accesorias y puntualizadas, pero éstas deben aclarar,
especificar aquellos hechos que son substanciales y por lo mismo no han podido ni debido
comprender esos detalles. ( cosas accesorias ).-
Si la parte no presenta minuta de puntos de prueba se entenderá que los testigos sólo
declararan por los hechos controvertidos que fijo el juez.-
No importa el número de testigos que se incorporen en esta lista. Ese número de testigos
que pueden declarar en juicio es un cierto número limitado, lo que no esta limitado es la lista
de testigos. Ello importa porque los testigos pueden ser inhabilitados.-
De acuerdo con el art. 323, la resolución que recibe a prueba un incidente debe determinar
los puntos sobre los que debe recaer y la recepción de ella se hace en conformidad a las
reglas establecidas para la prueba principal.-
La resolución que se pronuncia en un procedimiento incidental se notifica a las partes por el
estado diario y no por cédula.-
En todo caso toda diligencia probatoria que deba practicarse debe llevarse a cabo previo
decreto del tribunal que conoce de la causa y se notifica a las partes. Art. 321 en
concordancia con el art. 795 Nº 5, que indica cuales son los trámites o diligencias esenciales
en la primera o en la única instancia en los juicios de mayor o menor cuantía y en los juicios
especiales.-
Tratándose de los tribunales colegiados la práctica de la diligencia probatoria puede llevarse
a cabo ante uno sólo de los miembros comisionado al efecto por el tribunal. Art. 325.-
Notificada en forma legal la resolución que recibe la causa a prueba nace el llamado término
probatorio.-
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Término probatorio.
Es el plazo fatal concedido por la ley en el juicio ordinario para que las partes pidan toda
diligencia probatoria que no han solicitado con anterioridad a su inicio y rindiendo la prueba
que estimen conveniente, debiendo practicarse forzosamente dentro de él la prueba de
testigos.-
Este término no existe en todos los procedimientos, así por ej.: en las querellas posesorias y
en ciertos juicios especiales derivados del contrato de arrendamiento porque en estas
situaciones la ley ha previsto que las probanzas se harán en un comparendo que se cita para
estos efectos.-
Características.
1. - Es un plazo fatal. Art. 340 y también por disposición de orden general.-
2. - Es un plazo legal, porque está establecido por la ley, sin perjuicio de lo cual
puede en ciertos casos ser precisado por el juez. ( judicial ).-
3. - Es un plazo común, empieza a correr desde la última notificación de la
resolución que recibe la causa a prueba a las partes.-
4. - Es improrrogable, aunque es posible el aumento de este término para rendir
prueba fuera del territorio jurisdiccional en que se sigue el juicio o fuera del
territorio de la República. Art. 329.
5. - Es susceptible de reducirse por acuerdo unánime de las partes. Art. 328.
6. - No se suspende en caso alguno, salvo que todas las partes lo pidan. Art. 339.
7. - Dentro del término probatorio debe solicitarse toda diligencia probatoria que no
se ha solicitado con anterioridad a su iniciación. Art. 327.
Cualquier incidente que se formule dentro de este término debe sustanciarse en cuaderno
separado si se relaciona con la prueba; esto para evitar la posible suspensión del término
probatorio por la vía incidental.
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Clasificaciones
Se puede clasificar en ordinario, extraordinario y especial.
En general, se concede cada vez que durante el término probatorio sucede algún hecho o
sobrevenga cualquier situación en el proceso que impida real y legítimamente la recepción de
la prueba.
La resolución del tribunal superior que ordene agregar o modificar los puntos de
prueba de primera instancia, no cuando se trata de eliminar algunos de ellos.
Debe fijarse un término especial por el número de días que fije el tribunal en forma
prudencial y que no sobrepase los 8 días.
Para hacer uso de este término especial de prueba no se necesita reclamar de
entorpecimiento alguno, porque en realidad no ha existido esta situación.
La prueba que se haya podido producir en la causa tendrá pleno valor en la medida
que ella no haya sido afectada por la resolución del tribunal superior.
3.- Art. 340 inc. 2º:
La prueba testifical sólo puede producirse dentro de término probatorio; sin
embargo, las diligencias relativas a este tipo de pruebas iniciadas en tiempo hábil
pero no concluida en él por algún impedimento y cuya remoción no haya dependido
de la parte interesada, podrán practicarse dentro de un breve término que el tribunal
señalará por una sóla vez para ese objeto.
Este Dº a pedir este término especial de prueba debe reclamarse dentro del término
probatorio o dentro de los 3 días siguientes a su vencimiento.
Puede acontecer que lo que impide la recepción de la prueba es la inasistencia del
juez que conoce del litigio, el secretario a petición de cualquiera de las partes va a
certificar ese hecho y con el mérito de este resultado el tribunal señalará nuevo día
para la recepción de la prueba.
En este caso no se requiere que se pida por la parte, basta que el secretario lo
acredite. Tampoco tiene limitaciones esta facultad.
4.Entre estos casos podemos mencionar:
1. Art. 159 que se refiere a las medidas para mejor resolver.
2. Art. 376, se refiere a la prueba de las tachas que se formulan contra un testigo.
3. Art. 402 inc. 2º, se refiere a la revocación de la prueba confesional.
4. Art.327, que se refiere a tres casos:
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Concepto.
Es el establecimiento por los medios legales de la verdad de un hecho que sirve de
fundamento a un Dº que se reclama.-
Finalidad.
El objeto de ella consiste en procurar la convicción del juez sobre los hechos que se han
afirmado, sobre la verdad de ellos, lo que se logra a través de ciertos actos que se traducen
en la aportación de prueba.-
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Excepciones.
Lo dicho admite ciertas excepciones:
1.- El caso de las presunciones legales, la parte favorecida con una presunción queda
liberada del peso de la prueba, lo que no impide que la contraria pueda destruir los
fundamentos de la presunción.-
2.- Pacto de las partes, a través de éste las partes pueden convenir en alterar el onus
probandi; así lo han resuelto nuestros tribunales.-
Clasificaciones.
La prueba es términos generales es susceptible de clasificarse según sea el punto de vista del
cual se le considere:
1.- Según la oportunidad en que se produce, se distingue entre:
A) Prueba preconstituida: establecida por las partes con anterioridad a la litis.
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Instrumento:
Es todo escrito por el cual se consigna un hecho, tienen este carácter todos los escritos, los
documentos que sirven para acreditar los hechos en el juicio.
Clasificaciones
Estos documentos son susceptibles de clasificaciones según:
1.- Su autenticidad, así se habla de:
- Instrumentos públicos
- Instrumentos privados.
2.- Su función, así existen:
- Instrumentos por vía de prueba: son aquéllos que acreditan un hecho.
- Instrumentos por vía de solemnidad: son aquéllos que observan una solemnidad o
formalidad legal que da eficiencia al acto y que sirve también para acreditarlo.
Instrumentos públicos
Tratándose de los instrumentos públicos el CC en el art. 1699 expresa que " es el autorizado
con las formalidades legales por el competente funcionario ".
Elementos
Para estar en presencia de éste es menester que:
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Clasificación
Estos instrumento públicos son susceptibles de distinguirse entre:
A) Instrumentos públicos propiamente tal: Art. 1699 CC
B) Escrituras públicas: cuya definición se encuentra en el art. 403 COT que señala: "
es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta
ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público ".
Además de éstos hay ciertos documentos que se consideran como instrumentos públicos en
juicio, estos están señalados en el art. 342 CPC, siempre que en su otorgamiento se hayan
cumplido las disposiciones legales que les dan este carácter:
1.- Los documentos originales art.342 Nº1:
Estos son aquéllos en que consta el acto mismo o aquéllos en que se ha suscrito el
acto mismo, y estos documentos originales pueden tener o no matriz. Ej.: escritura
pública, normalmente tienen matriz, un DS. no tiene matriz.
Estos documentos que tienen matriz se les llama informativos y los que carecen de
ella se llaman dispositivos.
2.- Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto
de toda persona, o a lo menos, respecto de aquella contra quien se hacen valer, se les llama
testimonios o traslados. Art.342 Nº2
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Este número se está refiriendo a las copias que se han obtenido de los originales y
para que éstas tengan valor deben cumplir con los requisitos que la propia ley indica
para este fin.
3.- Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por la
parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquél en que se le dio conocimiento de
ellas: Art.342 Nº3
Se refiere a las llamadas copias simples que son aquéllas que se han otorgado sin
haberse cumplido en su dación los requisitos señalados por la ley, pero para que estas
copias puedan ser consideradas como instrumentos públicos en juicio, es menester
que la parte contraria no las objeten dentro de tercer día contado desde que se le
dio conocimiento de ello. ( notificación por el estado diario ).
4.- Las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas
conformes con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto a la parte contraria:
Art.342 Nº4
Este número se refiere al caso en que la parte haciendo uso de este Dº de objetar las
copias dadas sin haber cumplido los requisitos legales, pero que cotejadas y que se
encuentren conformes con sus originales o con otras copias que hacen fe respecto de
la parte contraria tienen el carácter de instrumento público en juicio.
Cobra importancia en esta materia la institución del cotejo, que es la diligencia que
consiste en comparar un documento con otro, o bien, una letra, una firma con otra.
Este cotejo puede ser tanto de instrumento o de letra.
a) de instrumento
Procederá siempre que se trate de documentos públicos o auténticos que
tengan una matriz.
b) de letras:
Procederá siempre que se niegue la autenticidad de un instrumento privado o
de uno público que carezca de matriz.
El cotejo de instrumento se lleva a cabo por el funcionario que haya autorizado la
copia presentada en juicio o bien por el secretario del tribunal o por otro ministro de
fe que designe el tribunal. En tanto que el cotejo de letra se lleva a cabo por peritos.
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5.- Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su
secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan
las condiciones indicadas en el número anterior.
Este testimonio que el tribunal puede mandar agregar durante el juicio se ordena con
citación de las partes y puede constituir una medida para mejor resolver.
Puede suceder que estos instrumentos se hayan otorgado en el extranjero, si así fuere deben
presentarse debidamente legalizados, es decir, deben someterse a ciertos procedimientos
para demostrar su autenticidad.-
Estos procedimientos se efectúan conforme al Art. 345.-
Es posible que estos instrumentos otorgados en país extranjero vengan en un idioma
diferente al español, en consecuencia estos documentos pueden acompañarse al juicio en dos
formas :
1. - Ya traducidos al español y esta traducción tiene valor a menos que la parte
contraria exija que ellos sean revisados por un perito y esa exigencia debe hacerla
valer en un plazo de seis días.-
2. - Que se presenten a juicio en su idioma original, en cuyo caso, el tribunal designa
un perito para que proceda a su traducción siendo los costos de cargo de quien
demande la intervención del perito.-
Los Art. 412 y 426 COT: Situaciones en que si se dan las escrituras públicas nulas.-
Mientras no se declare la nulidad por decreto judicial, el instrumento público produce sus
efectos.-
Instrumento privado
Nuestra legislación no le reconoce valor probatorio al instrumento privado, mientras no haya
sido reconocido por la parte contra quien se hace valer o mandado tener por reconocido.
Cuando este instrumento privado es reconocido por la parte contra quien se opone o
mandado a tener por reconocido, tiene el valor de escritura pública respecto de los que
aparecen o se reputan haberlo suscrito y de las personas a quienes se han transferido las
obligaciones y derechos de éstos. Art. 1702 CC
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La ley reglamenta en que casos estos instrumentos se reputan auténticos y en que casos
tienen fecha cierta.
El art. 1702 CC: va a ser auténtico cuando ha sido reconocido o mandado a tener por
reconocido.
Y va a tener fecha cierta en las situaciones señalada en los arts. 1703 CC y 419 COT Según
este último art., Respecto de terceros adquiere fecha cierta desde su anotación en el
repertorio.
La otra posibilidad en que adquiere valor probatorio este instrumento privado es que sea
reconocido: para analizar los efectos del reconocimiento de este instrumento hay que
distinguir si de trata de instrumentos emanados de las partes o por terceros.
- Reconocimiento tácito.
Para que proceda es menester que el instrumento se ponga en conocimiento de la parte
contraria y que no se alegue su falsedad o falta de integridad dentro de los seis (6) días
siguientes a su presentación. Debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte
(contra quien se hace valer) con el reconocimiento tácito de ese instrumento si nada se
expone dentro de dicho plazo. Art. 346 Nº 3.-
Para que proceda este reconocimiento se ha resuelto por los tribunales que es necesario que
haya precedido el apercibimiento que aquí se indica respecto de la parte contraria quien se
hace valer. Si no hay apercibimiento no procede.-
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respecto de hechos que en forma circunstancial han caído en dominio de sus sentidos, o que
en razón de su actividad, profesión u oficio deduce de su percepción.-
Son personas extrañas al pleito que exponen sobre hechos controvertidos.-
Este testimonio es un acto procesal por el cual una persona informa a un juez sobre lo que
sabe de ciertos hechos.-
Clasificaciones.
1.- Considerando la forma como conocen los hechos, pueden ser:
A) Testigos presenciales o de vista: son aquéllos que relatan los hechos percibidos
por sus propios sentidos.
B) Testigos de oídas o de auditum: son aquéllos que narran hechos conocidos por el
dicho de otras personas.
C) Testigos instrumentales: aquéllos que han concurrido al otorgamiento de un
instrumento público o privado.
La importancia de esta clasificación es por el valor probatorio.-
2.- Según las circunstancias del hecho pueden ser:
A) Testigos singulares: son los que coinciden en el hecho fundamental sobre el cual
deponen difiriendo en las circunstancias accesorias del hecho.-
Esta discordancia que se puede producir en un testigo singular puede ser:
a) - Adversativa u optativa: si lo que se afirma por un testigo es incompatible
o está en contradicción con el dicho de otro.
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De acuerdo al art. 305 CP, son vagos los que no tienen hogar fijo, ni medios de subsistencia,
ni ejercen habitualmente alguna profesión, oficio ni ocupación lícita, teniendo aptitudes para
el trabajo.-
- Nº8 los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por
delito.-
- Nº9 los que hagan profesión de testificar en juicio.-
Puede también afectarle una responsabilidad penal que le señala el art.494 Nº 12 al testigo
rebelde que es una pena de prisión en su grado medio a máximo o multa.-
Si el testigo para concurrir el tribunal incurre en gastos tiene Dº a reclamar de aquella
persona que lo ha presentado como tal el pago de los gastos que tuvo que hacer por esa
diligencia. Debe cobrarlo dentro de los 20 días que presentó la declaración si no hay acuerdo
en su monto lo fijará el tribunal sin forma de juicio, es decir, de plano y sin ulterior recurso.
Art. 381.-
Si el testigo que debe prestar su dicho reside fuera del territorio jurisdiccional en que se
sigue el juicio será examinado por el tribunal que corresponde a quien se le va a remitir
copias de los puntos de prueba fijados a través del exhorto.-
Las tachas.
Son los medios que establece la ley para hacer efectiva la inhabilidad que indica los Arts. 357
y 358.-
Estas deben oponerse antes de que preste declaración el testigo, no importa que estos ya
hubieren jurado.-
Sólo se admiten las tachas que se funden en alguna de las inhabilidades que indican los
arts.357 y 358, pero estas tachas deben expresarse con la claridad y especificación necesaria
para que puedan ser fácilmente comprendidas.-
Tachado este testigo, él puede ser reemplazado por otro que la parte haya presentado y que
figure en la nómina de testigos.-
Hay que tener en cuenta que las tachas que se oponen no impiden el examen del testigo,
pero el tribunal puede repeler de oficio aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos
en algunas de las causales del art. 357.-
El tribunal si lo estima necesario para resolver este litigio puede recibir las tachas a prueba y
estas se rendirá dentro del término probatorio concedido para la cuestión principal (20 días),
pero si este término está vencido o no es suficiente lo que resta de él para recibir esta prueba
se le ampliará para el sólo efecto de recibir esta prueba hasta por diez (10) días. Art.376.
Incluso puede pedirse término extraordinario. Art.329
A esta prueba de tachas, según el art. 377, se le aplican las disposiciones que reglamentan la
prueba de la cuestión principal.-
Es posible que a estos testigos que van a deponer sobre la tacha también se le cuestione su
habilidad, así estamos en presencia de lo que se llama la tacha de tachas.
Por ende, ésta se define como la inhabilidad que se hace valer contra el testigo que va a
declarar sobre las tachas deducidas.-
Pero este tacha de tachas tiene un límite, y es que en ella no se admite prueba de testigos
para acreditar las inhabilidades que se hagan valer contra los que declaran sobre las tachas.-
En todo caso las resoluciones que ordenan recibir prueba sobre las tachas opuestas son
inapelables.-
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Fuera de esta confesión, medio de prueba, también existe y se reglamenta por el legislador la
confesión como medio preparatorio de la vía ejecutiva para aquellas situaciones en que el
acreedor carece de un título ejecutivo, pero esta no tiene nada que ver con la que
analizaremos ahora. Art.435.
Hay también otras formas de obtener una confesión, así sucede cuando ella se solicita en el
carácter de una medida prejudicial. Art.273 Nº1. También puede investir la forma de una
medida para mejor resolver, donde la confesión es provocada por el tribunal y no por la otra
parte. Art.159 Nº2.
Requisitos de la confesión:
Para que la confesión pueda tener eficacia se requiere la concurrencia de los siguientes.
requisitos:
1.- Debe existir capacidad en el confesante.
Sólo puede confesar válidamente quien tiene capacidad para actuar personalmente
en el juicio sin el ministerio o autorización de otro.
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Clasificaciones.
La confesión como medio de prueba se puede clasificar de diferentes puntos de vista:
I) Considerando ante quien se presta la confesión, ella puede ser:
1.- Judicial, la que puede ser:
A) Espontánea.
B) Provocada, ésta a su vez puede ser:
- expresa.
- tácita.
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Clasificaciones
La confesión judicial puede ser espontánea o provocada
Espontanea: Es la que se presta voluntariamente en el pleito, generalmente a través de los
escritos que presentan los litigantes.
Provocada: Es la que presta un litigante a requerimiento de la contraparte o del tribunal
cuando éste la decrete como medida para mejor resolver.
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Absolución de posesiones.
Posiciones: Son las preguntas que una parte formula a la contraparte, para que las conteste
bajo juramento, y que se refieren a hechos controvertidos en el pleito.
Requisitos
Esta preguntas deben cumplir ciertas exigencias. Art. 386:
- Desde luego los hechos sobre los cuales se exige la confesión deben ser expresados
en términos claros y precisos para ser entendidos sin dificultad, este interrogatorio
puede revestir dos formas, las preguntas pueden hacerse en forma:
1.- Asertiva o afirmativa
2.- Interrogativa
- Además estas posiciones deben referirse a hechos que sean objeto del debate de la
cuestión controvertida.
- Se precisa que esta preguntas sean puestas por uno de los litigantes a su contendor.
Art. 386.
Oportunidad
Esta confesión en cuanto a la oportunidad en que puede solicitarse, según el art. 385 puede
impetrarse contestada que sea la demanda, en cualquier estado del juicio y sin que por la
solicitud de ella se suspenda el procedimiento, hasta el vencimiento del término probatorio
en primera instancia, y hasta antes de la vista de la causa en segunda.
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2.- No concurre: si este litigante legalmente citado no concurre se le volverá a citar bajo los
apercibimientos que se señalan en los arts. 394 y 395. Art. 393.-
Si el litigante no comparece al segundo llamado o si compareciendo se niega a
declarar o da respuestas evasivas se le va a dar por confeso, a petición de parte, en
todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se
pidió la declaración.-
Si esos hechos no están categóricamente afirmados, pueden los tribunales imponerle
al litigante rebelde una multa que no baje de medio sueldo vital ni exceda de un
sueldo vital o bien arrestos hasta por 30 días, sin perjuicio de exigírsele la
declaración.-
En este segundo caso se produce la confesión tácita. No en aquellas posiciones que
se expresan interrogativamente.-
Este absolvente puede solicitar un plazo razonable para consultar sus documentos
antes de responder y puede otorgársele siempre que haya un fundamento plausible y
el tribunal lo estime indispensable o bien el contendor consienta en ello . Art. 394
inc. final.-
En todo caso la resolución del tribunal que concede este plazo es inapelable.-
2.- Judicial.
Tratándose de la confesión judicial también a este respecto se formula un distingo:
hay que ver si la confesión versa sobre hechos personales del confesante o si no
versa sobre éstos.-
En el primer caso la confesión constituye plena prueba. De acuerdo con el art. 1713
CC
Si se trata de la confesión sobre hechos no personales del confesante también
produce plena prueba pero no por el art. 1713 CC sino en virtud del art. 399 inc. 2º.
En este aspecto el CPC llenó un vacío del art. 1713 CC que no contempla esa
posibilidad de que la confesión verse sobre hechos no personales del confesante.-
Irrevocabilidad de la confesión.
Una vez prestada la confesión es irrevocable, lo que significa que no se va a admitir prueba
alguna contra los hechos personales claramente confesados por el litigante en el juicio.
Art. 402.-
Claro Solar define la irrevocabilidad como aquella situación que se presenta al confesante
que bajo juramento y en la forma especial que la ley procesal prescribe, ha aceptado la
existencia del hecho que lo perjudica, no pudiendo volver sobre sus declaraciones para
dejarla sin efecto o modificarla.-
No obstante la regla del art. 402 inc. 1º en el inc. 2º se indica que puede admitirse prueba en
contrario e incluso abrirse un término especial de prueba en la medida que el tribunal lo
estime necesario y ha expirado el término probatorio de la causa, cuando el confesante alega
para revocar su confesión que ha padecido de error de hecho y ofrezca justificar esa
circunstancia.-
También el art. 402 inc.3º se va a admitir la revocación cuando se trate de hecho personales
que no son del confesante.-
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Oportunidad.
Acerca de la oportunidad en que es posible decretar este medio de prueba, la verdad es que
el código dentro de este párrafo que la reglamenta no la indica, de ahí que es necesario
recurrir a aquella norma general contenida en el art. 327 inc.1º: las partes deben solicitar
toda diligencia de prueba dentro del término probatorio, si en que no lo han solicitado con
anterioridad al inicio de ese término.-
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La inspección también podrá decretarse con posterioridad como medida para mejor
resolver.-
Tramitación de esta solicitud que formula una de las partes. Art. 405 y 407.
Presentada que sea la solicitud por una de las partes el tribunal la proveerá diciéndose: "
como se pide " y señalará día y hora para practicarla. Ella se notifica por el estado diario.
Llegado este día y hora y precisados los hechos de la inspección se lleva a cabo con la
concurrencia de las partes que asistan o sólo por el tribunal si estas no concurren.-
También pueden concurrir si se pide con la debida anticipación, los peritos por sí hubiere
alguna necesidad de conocimiento especial.-
Si la inspección debe verificarse en virtud de decreto del tribunal colegiado, este puede
comisionar para que la practique uno o más de sus miembros.-
En el acto de reconocimiento las partes pueden solicitar que se oiga el informe de peritos, el
tribunal accederá si a su juicio esta medida es necesaria para el éxito de la inspección y si ha
sido solicitada con la anticipación correspondiente.-
De esta diligencia de inspección debe levantarse un acta en donde se deja constancia de las
circunstancias o hechos materiales que el tribunal observe y estas observaciones no pueden
estimarse como una opinión anticipada del tribunal sobre los puntos que se debaten.
Asimismo las partes también pueden pedir durante la diligencia que se consignen en el acta
las circunstancias o hechos materiales que consideren ellas pertinentes. Art. 407.
Valor probatorio
Art. 408. La inspección personal constituye plena prueba en cuanto a los hechos o
circunstancias materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia
observación.
Luego, para que este medio probatorio produzca esta plena prueba es menester:
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Clasificación
Este informe puede ser:
1.- Obligatorio.
Cuando la ley dispone que se oiga el informe de peritos sea que se valga de estas
expresiones u otras similares pero que indiquen la necesidad de consultar a éstos. Art. 409.
Ej.: interdicción de denuncia de obra ruinosa. Art. 571 CPC y arts. 848 y 855 CC
También tienen el carácter de obligatorio cuando la ley ordena que se resuelva un asunto en
juicio práctico o previo informe de peritos, se entenderán cumplidas estas disposiciones
agregando el reconocimiento y dictamen pericial al procedimiento que corresponda usar,
según la naturaleza de la acción deducida. Art. 410 CPC y art. 855 CC
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2.- Facultativo:
Art. 411. Cuando deba recaer sobre puntos de hechos para cuya apreciación se necesiten
conocimientos especiales de alguna ciencia o arte.
También cuando el informe deba recaer sobre puntos de Dº referentes a alguna legislación
extranjera.
Oportunidad
El momento para decretarse lo indica el art. 412 inc. 1º, se puede decretar de oficio en
cualquier estado del juicio, pero las partes sólo pueden solicitarlo dentro del término
probatorio. Art. 412.
Esta sería una excepción a la regla del art. 327 inc. 1º.
Decretado este informe de peritos el art. 412 inc. 2º dice que no se va a suspender por ello el
procedimiento.
La regla general en cuanto a quienes pueden ser peritos está contenida en el art. 413: pueden
desempeñarse como peritos aquéllos que nominen las partes de común acuerdo expreso.
La ley en el art. 413 se encarga de señalar quienes no pueden ser peritos:
1.- Los que sean inhábiles para declarar como testigos en juicio.
2.- Los que no tengan título profesional expedido por autoridad competente, si la
ciencia u arte cuyo conocimiento se requiera está reglamentada por la ley y hay en el
territorio jurisdiccional dos o más personas tituladas que pueden desempeñar el
cargo.
Este perito que va a practicar la pericia debe en forma previa hacer saber a las partes el día y
la hora en que va a llevar a cabo su cometido, por lo que dejará constancia de ello en la
causa. Esta resolución se notifica a las partes interesadas por el estado diario. Art. 417 inc.
Final.
La audiencia a la cual son citadas las partes para la designación de peritos tiene como
objetivo señalar el número de peritos que deberán verificar la diligencia.
Si se da la situación de existir varios peritos, todos ellos deben proceder a practicar el
reconocimiento en forma conjunta a menos que el tribunal los autorice para obrar de otra
manera. Art. 418.
Valor probatorio
Según el art. 425 los tribunales van a apreciar la fuerza probatorio del dictamen de peritos
de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
La jurisprudencia ha señalado que las reglas de la sana crítica no están escritas en la ley, y si
bien el art. 425 se refiere a ellas y su infracción puede producir casación, para ello sería
necesariamente una infracción clara de las reglas de la lógica y del sentido común como es a
donde conduce esa sana crítica.
Clasificación
De acuerdo al art. 1712 CC las presunciones son:
1.- Legales:
Aquéllas que son establecidas por la ley en ciertos casos y respecto de ciertos
hechos.
2.- Jurídicas:
Las que deduce el juez de antecedentes conocidos y que obran en el proceso.
Las presunciones legales se dividen en:
- Presunciones legales propiamente tales.
- Presunciones legales de Dº.
Esta clasificación tiene trascendencia para efectos probatorios:
Las de Dº no admiten prueba en contrario, las legales sí.
En todo caso es menester acreditar la existencia de los hechos de los cuales la ley deduce la
presunción.
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El problema surge cuando el juez se encuentra frente a un hecho respecto del cual existen
pruebas contradictorios.
Para solucionar este problema existen las siguientes reglas:
1.- Si la ley dispone que para el caso de que se trata se exige un determinado medio
probatorio debe estarse a la disposición legal especial.
2.- Entre dos o más pruebas contradictorias o no existiendo ley que resuelva el
conflicto, los tribunales deben preferir la que crean más conforme con la verdad, así
soluciona nuestro Código la existencia de este prueba contradictoria. Art. 428.
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Efecto de la resolución.
Citadas las partes para oír sentencia no se admiten escritos ni pruebas de ningún genero. Art.
433 inc.2º. Se señalan algunas situaciones excepcionales en que si es viable la presentación
de escritos y pruebas:
1.- Las que se refieren al incidente de nulidad procesal. Arts. 83 y 84.
2.- Medidas para mejor resolver. Art. 159, las debe emitir de oficio el tribunal dentro
del plazo para dictar sentencia.
3.- Medidas precautorias. Art. 290, estas pueden solicitarse en cualquier estado del
juicio para asegurar el resultado de la acción deducida.
Estas no son las únicas excepciones que contempla la ley:
a) - Acumulación de autos. Art. 98.
b) - Privilegio de pobreza. Art. 130.
c) - Desistimiento de la demanda. Art. 148.
Señala así mismo el art. 433 inc.2º que los plazos establecidos en:
a) - Art. 342 Nº 3, referido a copias dadas sin los requisitos legales y que no son
objetadas dentro de tercero día.
b) - Art. 346 Nº 3 reconocimiento tácito de instrumento privado que no es objetado
por falsedad o falta de integridad dentro del sexto día.
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Tramitación:
Debe tramitarse de acuerdo a las reglas de los incidentes. Art.148. Dentro del plazo de tres
días la parte demandada debe responder oponiéndose al desistimiento o bien aceptándolo
condicionalmente o en todas sus partes. En todo caso, si ha habido oposición, el tribunal
resolverá si continua o no el juicio, o en que forma debe tenerse por desistido al
demandante. Art.149.
El procedimiento se extingue por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no
instan a su prosecución dentro de los plazos señalados por la ley.
Condiciones de procedencia.
Se requiere la concurrencia de tres condiciones:
1.- Procedimiento pendiente.
2.- Inactividad procesal.
3.- Tiempo.
3.- La transacción.
Es un contrato en que las partes ponen termino extrajudicialmente al litigio pendiente, o
precaven un litigio eventual, haciéndose concesiones reciprocas. Art. 2446 CC.
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.
Elementos constitutivos.
Siendo un contrato debe reunir todos los requisitos de los contratos.
Además debe reunir los siguientes requisitos propios:
1.- Existencia o perspectiva de un litigio.
2.- Que las partes se hagan concesiones reciprocas.
Efectos de la transacción.
De acuerdo con el art. 2460 del CC, la transacción produce los mismos efectos de una
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
La transacción no produce efecto sino entre los contratantes. Art. 2461 CC.
Es un contrato que puede anularse no sólo por las disposiciones contenidas en el título de la
transacción, sino en conformidad a las reglas generales, especialmente si adolece de objeto
ilícito en cuanto al contenido de una de sus cláusulas.
Formas de transacción.
1.- Escrito. El juicio puede transigirse mediante la presentación de un escrito firmado
por las partes y/o sus apoderados, debidamente facultados, en el cual los litigantes
manifiestan su voluntad de efectuar la transacción haciéndose concesiones reciprocas.
2.- Contrato. Se celebra un contrato de transacción ante notario, acompañándose al
juicio la escritura correspondiente que da cuenta del contrato de transacción.
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Características.
1.- Es solemne, debe constar por escrito. Art. 234 COT.
2.- Debe contener las menciones que la ley indica:
5.- La conciliación.
Con la dictación de la ley 19.334, se contempla el llamado a conciliación como un tramite
esencial en todo juicio civil, con las excepciones ya estudiadas. Esta innovación en nuestro
proceso civil implica que actualmente el llamado a conciliación por el juez puede ser un
tramite obligatorio o necesario (art. 262 inc.1º) o un tramite facultativo (art.262 inc. final).
Aquí estudiaremos la conciliación facultativa, antigua regla general, pues al llamado
obligatorio ya nos referimos.
La conciliación es el llamado que, en cualquier estado de la causa una vez evacuado el
trámite de contestación de la demanda, efectúa el juez con el objeto de proponerles bases de
arreglo.
Procedencia.
El art.262 señala que en todo juicio civil, una vez evacuado el tramite de contestación de la
demanda, el juez podrá en cualquier estado de la causa llamar a las partes a conciliación y
proponerles bases de arreglo. Al señalares “en cualquier estado de la causa”, aun cuando
algunos autores han pretendido restringir su alcance sólo a la primera instancia, de hecho la
jurisprudencia es clara en aceptar su procedencia tanto en primera como en segunda
instancia, incluso en recursos pendientes ante la Corte Suprema.
Debemos tener en cuenta que en aquellos casos en que la ley prohibe el llamado a
conciliación obligatoria tampoco es admisible el llamado facultativo. De lo contrario no
tendría sentido alguna la limitación.
Tramitación.
El juez llama a las partes a un comparendo, al cual pueden asistir por sí o por apoderado con
facultades para transigir.
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El juez puede exigir la comparecencia personal de las partes, sin perjuicio de la asistencia de
sus abogados. En todo lo demás se sigue la misma tramitación que en el llamado obligatorio
anteriormente estudiado.
6.- Avenimiento.
Es el acuerdo de las partes para poner termino a un juicio pendiente, en el cual no tiene una
intervención activa el tribunal, limitándose éstas a presentarlo para el conocimiento del
órgano jurisdiccional.
3. - Son esencialmente diligencias probatorias, por lo tanto recaen sobre hechos, éstos son
aquéllos que las partes han alegado en apoyo de su pretensión.
Respecto de aquellos hechos que no han sido alegados por las partes, pero que se
desprenden de una constancia objetiva en el proceso, hay discusión; sin embargo, se puede
concluir que lo que se le esta impidiendo al juez por la vía de estas medidas es recoger
hechos diferentes de los constitutivos de la acción deducida o hechos que lo modifican, pues
si así lo hiciera esos elementos servirán para fallar una cuestión diferente, lo que no debe
ocurrir dado que debe haber siempre una correlación entre la pretensión y el fallo que
resuelve el litigio.
4.- Las medios probatorios que pueden emplearse en esta medidas, en nuestro sistema, están
enumerados taxativamente en la ley y por lo normal corresponden a los diferentes medios
probatorios ya vistos. Pero hay un medio de prueba que no se contempla en el art. 159 y
es la presunción.
Las presunciones jurídicas están excluidas puesto que ellas constituyen una operación mental
del juez en virtud de la cual él deduce de un hecho conocido o probado ciertas
consecuencias o ciertos hechos nuevos.
Tal vez el medio probatorio más utilizado en estas medidas sea la instrumental y esta prueba
puede referirse tanto a los documentos propiamente tales como también a otros expedientes
en que consten hechos de importancia para este pleito.
5.- Procedimiento que debe seguirse para practicarlas: en la realización de estas medidas se
aplican las reglas generales en cuanto no aparezcan modificadas por el art. 159.
6.- Fuerza probatoria de estas diligencias: cumplida la medida para mejor resolver ella entra
a formar parte del proceso, integra lo que se conoce con el nombre de mérito del proceso
y su fuerza probatoria se va a valorar en conjunto con las demás pruebas deducidas en el
juicio ciñéndose el juez en este aspecto a las reglas generales.
7.- Son facultativas y privadas del tribunal. Art. 159 inc. 1º. Los tribunales podrán dictar de
oficio estas medidas, no están obligados a dictarlas aun cuando apareciere evidente su
utilidad.
Hace excepción a esta característica lo que señala el art. 431.
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El carácter privativo de estas diligencias significan que ellas son dictadas de oficio por el
tribunal en uso de su potestad sin sujeción a lo que las partes le indiquen, le pidan o
sugieran.
Los litigantes no tienen Dº a pedirlas, pues ellas son de exclusiva iniciativa jurisdiccional. Lo
más que podrían hacer las partes sería sugerírselas al juez y el tribunal si lo desea podrá
decretarla en su momento. De allí que el rechazo de las solicitudes que pueden formular las
partes litigantes no puede producirles agravio ni atribuir a ella una indefensión o al ser
omitidas pretender que se ha incurrido en un vicio de casación en la forma.
Estas medidas no son en sí un acto de formación del proceso sino que son un acto de
ordenación del proceso de allí que la disposición que permite su dictación ( Art. 159 ) revista
de carácter de una ley ordenatoria litis, no decisoria litis.
8.- El momento procesal en que ella se decreta según el art.159 sólo pueden decretarse
dentro del plazo para dictar sentencia y las que se dictan fuera de él se tendrán por no
decretadas.
Requisitos.
Para que estas diligencias las pueda decretar el tribunal debe existir ciertos requisitos; hay
que distinguir según el carácter que invisten:
El art. 159 inc. 1º Faculta al juez para dictar varias medidas, pero tampoco el juez está
obligado a dictarlas todas de una vez y en una misma resolución.
El juez puede ir goteando las medidas para mejor resolver.
Examen particular
1.- Prueba instrumental
Se contempla no sólo en el Nº 1. También en el Nº 6.
La medida del Nº 6 debería estar comprendida en el Nº 1 que habla de documentos en
general, pero la medida del Nº 6 representa una particularidad específica de la prueba
instrumental dado que por sí misma constituye otro proceso.
De ahí que se consideren en Nº distintos.
Para la prueba instrumental del Nº 6 se contempla una reglamentación distinta.
Es la más amplia y se emplea con mayor frecuencia. Se refiere tanto a instrumentos públicos
como privados.
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En esta medida es necesario distinguir dos instancias entre la forma como se ordena la
diligencia que es con conocimiento de las partes que se logra por notificación por el estado
diario; y la forma como se cumpla esa medida. Como se agrega la prueba instrumental
ordenada en virtud de esta medida.
Son momentos procesales diferentes que se rigen por reglas diferentes.
Las partes no intervienen para nada en su dictación ni son ellas llamadas a darle
cumplimiento. Pero a este cumplimiento es al cual deben sujetarse las partes. El problema
consiste en precisar en que forma se van a acompañar estos instrumentos.
El criterio más aceptado determinan que entran a regir sobre el particular las normas
generales de acompañamiento de instrumentos, es decir, se acompañarán con citación y con
el apercibimiento legal que corresponda según el art. 795 Nº 4, plazo de citación será
variable de acuerdo a la naturaleza del instrumento que se acompañe.
- Instrumento público : 3 días. Art.342 Nº3
- Instrumento privado : 6 días Art. 346 Nº 3
Para darle una solución a este problema se sostiene que el juez para llevar adelante en
nombramiento del perito debe recurrir a las reglas generales de designación de peritos. Arts.
414 y siguientes.
5.- Testigos
La comparencia de testigos que hayan declarado serán citados por el tribunal para que
aclararen o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios.
Respecto de esta medida hay que aclarar que ella tiene ciertas limitaciones, se limita esta
presencia de testigos, que ya han declarado, a la aclaración o explicación de sus dichos
obscuros o contradictorios.
No se trata de nuevos testigos que vayan a comparecer en el litigio por esta medida.
También es improcedentes que estos testigos sean llamados a declarar sobre materias que no
hayan sido objeto de declaración de la causa aun que el juez estimara importante esos
nuevos dichos en el pleito.
Son llamados únicamente para aclarar o explicar sus declaraciones obscuras, por lo tanto no
pueden alterar substancialmente sus anteriores declaraciones porque así no habrán
explicaciones de sus dichos, por el contrario las nuevas declaraciones estarían en
contradicción con las anteriores, les quitaría fe.
Las resoluciones que dispone esta medida debe señalar los testigos que deben ocurrir,
también indicará cuales son esos dichos obscuros o contradictorios que deben ser aclarados
o explicados, además debe señalar el día y la hora en que debe concurrir los testigos.
Son las partes litigantes las que deberán traer sus testigos a la audiencia fijada por el
tribunal.
* Y si esos testigos no concurren no opera respecto de ellos el apercibimiento del art.
380 dado que esa norma sólo tiene aplicación cuando la citación se pide por uno de
los litigantes.
* Respecto de ellos no opera la posibilidad de tacharlos y no son susceptibles de esto
porque ya han prestado declaración en el pleito de modo que el momento oportuno
para declarar la tacha fue cuando se presentaron por primera vez ante el tribunal.
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La presentación de cualquiera otros autos que tengan relación con el pleito. Art.159 Nº6.
Se refiere también esta medida a una especie de prueba documental con la salvedad de que
tiene una naturaleza particular ciertas peculiaridades que son propias y que se derivan de la
circunstancia de tratarse de autos que tiene vida independiente y autónoma de los autos de la
causa que da origen a esta medida.
Para llevar a cabo esta medida se cumple con la norma dispuesta en el art. 37 inc. 3º.
En todo caso estos autos sea que ellos se encuentren pendientes o estén afinados no pierden
su fisonomía integrándose en los otros autos como sucede en la acumulación de autos y
deberán devolverse a su tribunal de origen una vez examinado.
Esto lo distingue de la prueba instrumental ya que en éstas los documentos que se ordena
agregar pasan a integrar el proceso y no pueden desglosarse de él sin el correspondiente
decreto judicial.
Esta causa, estos autos que se ordenan agregar en forma transitoria, art. 159 inc. 2º, se
distinguen entre autos pendiente originales o autos terminados, afinados.
Los primeros no pueden permanecer más de 8 días en poder del tribunal que dispuso esta
medida.
Los segundos si bien es cierto que la ley no señala un plazo para ellos ese término no puede
ser otro que el necesario para su examen en concepto del tribunal que dispuso esta medida.
2.- Otros opinan que esa resolución es un simple decreto que va a servir, por ende, para
darle curso progresivo a los autos. Abonaría esta situación el art. 326 que hace inapelable
la resolución que dispone la práctica de alguna diligencia probatoria, con la cual el art.
159 siguiendo esta regla general les da el mismo carácter de inapelable a medidas que
puedan decretar el tribunal.
Se apoya este decir en que en el art. 187 hace apelable las sentencias interlocutorias de
primera instancia y si estas resoluciones tuvieren ese carácter no necesitaría concederlo
expresamente en los 2 casos que le permite pues bastaría seguir la regla general.
Asimismo nada impide que el tribunal la deje sin efecto posteriormente lo que no acontecería
de ser una sentencia interlocutoria.
Pese a lo dicho es posible que exista una falta o abuso por parte del juez que dispone
la práctica de una medida cuando ella no esta comprendida en el art. 159, en ese caso
si será procedente el recurso de queja, también es procedente si a través de la
dictación de ella se llega a una denegación de justicia, al impedir que la causa se falle
en un plazo razonable y que las medidas que se disponen por el tribunal no sean tan
necesarias para la emisión del fallo.
5.- Recurso de casación, el problema se centra respecto de este recurso en determinar si es
procedente el recurso de casación en la forma en contra de la resolución que dicta el
tribunal ordenando un tipo de prueba.
Si ella se considera sentencia interlocutoria este recurso es procedente porque esa
medida para mejor resolver no estarían comprendidas en el art. 766, que señala
cuales son las sentencias interlocutorias que admiten recurso de casación en la forma.
Tampoco procede si se las considera como mero decreto.
Estas medidas no son susceptibles de ser impugnadas por un recurso de casación en
el fondo, medio de impugnación extraordinaria que sólo proceden en contra de las
sentencias definitivas inapelables, dictadas por una C.A. o tribunal arbitral de Dº
conociendo de materias propias de una C.A. y en la medida en que haya infracción a
la ley y que esta infracción influya esencialmente en lo dispositivo del fallo.
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Procedimiento incidental.
Importa porque en todo juicio se van proponiendo diversas cuestiones que deben ser
resueltas antes de la cuestión principal; y estas cuestiones se denominan incidentes o
artículos.
Todos estos incidentes para poder proponerlos y tramitarlos deben tener una relación más o
menos inmediata con la principal. Si no guardan ninguna relación no pueden ser conocidos
por el tribunal que conoce de la causa.
Incidente: Art. 82 da una definición, toda cuestión accesoria de un juicio que requiera
pronunciamiento especial con audiencia de las partes.
Pero este art. da a entender que los incidentes siempre deben tramitarse con audiencia de la
contraparte, pero ello no es así porque existen incidentes que van a ser rechazados sin
audiencia de la contraparte, de plano. Ej.: Art. 84.
Este concepto del art. 82 no es del todo exacto y se da la siguiente definición:
" Incidente es toda cuestión necesaria de un juicio que requiere de un pronunciamiento
especial del tribunal con o sin audiencia de las partes."
Elementos
De la definición se desprende que los elementos que deben concurrir para que exista
jurídicamente un incidente son 2:
A) Una cuestión accesoria respecto de la cuestión principal. ( pleito ).
B) Que requiere de un pronunciamiento especial del tribunal.
Clasificación
Los incidentes admiten diversas clasificaciones:
1.- Atendiendo a su relación con la cuestión principal, puede ser:
A) Conexos: Son aquellos que tienen relación con el asunto principal del pleito.
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B) Inconexos: Aquellos que no tienen relación con la cuestión principal del pleito.
Esta clasificación importa porque el art. 84 indica que los incidentes cuando son
inconexos pueden ser rechazados de plano por el tribunal.
Excepciones
Pero tiene excepciones:
Hay casos que un incidente no obstante no haber sido interpuesto en la oportunidad que
corresponde no será rechazado de plano.
Hay dos casos. Art. 84 inc.3º.
1.- Cuando se trata de vicios que anulan el proceso, la totalidad del proceso. Eje:
Incompetencia absoluta del tribunal falta de emplazamiento; pueden ser interpuestos
en cualquier momento.
2.- Cuando se trata de una circunstancia esencial para la marcha o ritualidad del
juicio. Ellas son las que no acarrean la nulidad de todo el proceso sino sólo los de
aquellas actuaciones que están viciadas.
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No los rechaza de plano sino que los acoge y de ser procedentes ordenará que se practiquen
las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.
Comentarios
1. - Es una facultad no una obligación del tribunal.
2. - La jurisprudencia ha sostenido de manera uniforme que los jueces pueden hacer uso de
esta facultad sólo cuando se trate de actos que miren al orden público o al interés general;
pero no pueden hacer uso de esta facultad respecto de aquellas actos que miran al interés
privado de las partes que sólo pueden ser anulados a petición de la parte afectada.
( Relación Art. 12 CC renuncia de los Dº de las partes).
2.- Prueba.
Con o sin la contestación del demandado incidental y una vez transcurridos estos 3 días el
tribunal debe hacer el mismo examen del juicio ordinario que es determinar si hay o no
hechos controvertidos substanciales y pertinentes.
Si llega a la conclusión de que estos existen debe acoger la causa a prueba, abrir un término
probatorio de 8 días para que dentro de él se rinda la prueba. Art. 90. El juez dicta una
resolución que debe contener las siguientes nominaciones:
1.- Declarar que recibe el incidente a prueba.
2.- Procede a determinar los hechos controvertidos sobre los que debe recaer la prueba. Art.
323. Esta resolución se notifica por el estado diario. Arts. 323 inc. 2º y 48.
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Termino probatorio
Al igual que en el juicio ordinario el término probatorio puede ser de tres clases:
1.- Término probatorio ordinario:
Es el establecido en el art.90 inc. 1º. Es de 8 días y comienza a correr desde que se notifica
por el estado diario esa resolución que recibe el incidente a prueba. Art. 38.
Durante él se puede rendir prueba en cualquier lugar al igual que en el juicio ordinario.
2.- Término probatorio extraordinario:
El legislador a considerado que el plazo de 8 días es insuficiente para rendir prueba fuera del
lugar donde se tramita el juicio y por ello en el art. 90 inc. 3º se establece un término
probatorio extraordinario. Para que él proceda es necesario que las partes lo soliciten y el
tribunal lo decrete. Se puede rendir prueba sólo en el lugar para donde se ha concedido ese
término probatorio extraordinario.
El se extiende por el número de días que determine el juez pero con un máximo de 22 días.
Art. 90 inc. 3º
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Prueba de testigos
Rige lo relativo al juicio ordinario. Pero hay una diferencia que es que la parte que desee
rendir prueba de testigos debe presentar lista de testigos dentro de los 2 primeros días del
término probatorio. Art. 90 inc. 2º.
La sanción es para el que promueve y pierde más de dos incidentes no para el que promueve
y gane más de dos incidentes. Por eso el legislador establece la sanción para este litigante de
mala fe que habiendo promovido y perdido dos incidentes no puede promover un nuevo
incidente sin haber prestado o rendido el depósito correspondiente y este nuevo incidente se
sigue en cuaderno separado y por lo tanto no va a suspender la causa principal.
El art. 508 COT señala que cada tribunal mantendrá una cuenta corriente bancaria de
depósito en la oficina del Banco del Estado correspondiente.
El depósito será de 10 UTM, determinándose por el tribunal de acuerdo a la actuación
procesal de la parte. Si el tribunal estima mala fe en la interposición y tramitación de estos
incidentes, podrá aumentar la cuantía del depósito al duplo.
Si se goza del privilegio de pobreza no hay obligación de depositar, pero si se interponen
nuevos incidentes y son rechazados, el juez puede imponer una multa personalmente al
abogado o mandatario judicial si estima que la interposición se hizo de mala fe o con el claro
propósito de dilatar el proceso.
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Procedimiento sumario
Arts. 680 - 692.
Concepto
El procedimiento sumario es un procedimiento de tramitación breve establecido para los
casos en que la naturaleza de la acción deducida requiere una tramitación rápida para que
sea eficaz y para ciertos asuntos taxativamente enumerados por el legislador. Art. 680.
Características
1. - Es un procedimiento declarativo puesto que con él se persigue el reconocimiento o
declaración de un Dº controvertido.
2. - Para algunos autores es un procedimiento ordinario o común en razón de lo que
dispone el art. 680 inc. 1º al decir: "..en defecto de otra regla especial..".
En cambio para otros autores es un procedimiento especial y se basan para ello en la
ubicación que tiene en el CPC en el libro III "De los procedimientos especiales".-
Para nosotros este procedimiento presenta ambos caracteres. Es procedimiento ordinario
respecto de la situación que reglamenta en el inc. 1º, es un procedimiento común de
aplicación general cualquiera sea la pretensión deducida. En cambio si consideramos los
casos enumerados en su inc. 2º, hay que concluir que es un procedimiento especial ya que
este inciso regula casos específicos en que es aplicable el procedimiento sumario.
3.- Es un procedimiento verbal, es decir, sus actuaciones se realizan de viva voz. Pero
ningún procedimiento es solamente oral o solamente escrito, o sea , hay sólo
preeminencia de las actuaciones orales. Art. 682.
4.- Es un procedimiento breve como lo revela la escasez de sus trámites.
5.- Es un procedimiento concentrado, se dice que lo es porque tanto la cuestión principal
como las cuestiones accesorias (incidentes) se tramitan y se falla conjuntamente. Art. 690.
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6.- Es admisible la sustitución de procedimiento, vale decir del procedimiento sumario puede
pasarse al ordinario y viceversa. Pero esta sustitución de procedimiento sólo puede tener
lugar en los casos señalados en el art.681 inc.1º.
7.- En el procedimiento sumario el tribunal de alzada tiene más facultades que las normales.
Regla general art. 208. Regla especial art. 692.
Campo de aplicación
El art. 680 señala dos situaciones en que es aplicable el procedimiento sumario:
1- Situación general referida en el inc. 1º
2- Situación especial referida en el inc. 2º.
B) Otros autores señalan que la demanda no puede ser verbal y siempre deberá ser
escrita porque en el título XI que reglamenta el procedimiento sumario nada se
dice y por lo tanto rige el art. 3 y por lo tanto se concluye que se aplica el art. 254
que señala que la demanda debe ser siempre escrita.
Además el código cuando permite la demanda verbal lo dice expresamente. Ej.: Art. 704 inc.
2º reglamentando los juicios de mínima cuantía.
Por lo tanto la demanda siempre debe ser escrita.
Como nada se dice sobre los requisitos que debe cumplir esta demanda se aplica
supletoriamente el art. 254. No se podrían aplicar las reglas de distribución de causa en caso
que la demanda sea verbal.
Notificación de la demanda
Se aplican las reglas generales del procedimiento ordinario. ( notificación: demandante por el
estado diario. Demandado se notifica o personalmente o por la especial del art. 44 o por
avisos en los diarios o por la notificación tácita ).
Ampliación de la demanda
Puede ampliarse conforme a las reglas generales; salvo que celebrado el comparendo ya no
cabe ampliación alguna. Art. 261.
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Audiencia
Debe celebrarse el día y a la hora que corresponda. Se habla de la audiencia o también de
comparendo de rigor.
A esta audiencia fuera del actor y del demandado deben o pueden concurrir otras personas
que el CPC a señalado en los arts. 683 inc. 2º y 689 ( es excepcional ).
Art. 683: en la práctica los oficiales del ministerio público no concurren salvo cuando ellos
deban intervenir. Cuando deban ser oídos estos funcionarios ellos informan por escrito,
informes que recibe el nombre de dictámenes, especialmente el defensor público.
Art. 689 hay casos en que los parientes deben ser oídos. Ej.:
- Art. 542 remoción de los guardadores.
- Art. 263 CC suspensión de la patria potestad.
Ellos se rigen por el procedimiento sumario por el art. 680 Nº 4.
Jurisprudencia: la audiencia de los parientes sólo tienen por objeto instruir al juez quien
puede seguir o no su opinión. ( no obliga al juez ).
Se les citará para que concurran a la primera audiencia o a otra posterior, notificándose
personalmente a los que puedan ser habidos. Los demás pueden concurrir aún cuando sólo
tengan conocimiento privado de la citación.
Si el tribunal estima que hay parientes cuyo dictamen es de importancia y residen en el lugar
del juicio, puede suspender la audiencia y ordenar que se les cite.
Recursos
Proceden en el procedimiento sumario los siguientes:
I Contra la sentencia de primera instancia.
Procede el recurso de casación en la forma y el recurso de apelación, que tienen reglas
especiales.
II Contra la sentencia de segunda instancia.
Procede el recurso de casación en la forma y en el fondo, de acuerdo a las reglas generales.
Pero el recurso de apelación tiene normas especiales en el procedimiento sumario: arts. 691
y 692
1.- De acuerdo al art. 691 inc. 2º, la regla general en el procedimiento sumario es
que la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo y, excepcionalmente, se
concede en ambos efectos: devolutivo y suspensivo; en los siguientes casos:
A) Cuando se trata de la apelación de la sentencia definitiva de primera
instancia. Art. 691 inc. 1º.
B) Cuando se trata de la apelación de una resolución que dio lugar al
procedimiento sumario cuando el juicio se hubiese iniciado como ordinario.
Pero se vuelve a la regla general cuando concedida la apelación en ambos efectos
haya de burlarse o eludirse los resultados de esa resolución.
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2.- De acuerdo al art. 691 inc. Final, el recurso de apelación se tramita conforme a
las reglas establecidas para los incidentes.
3.- De acuerdo al art. 692, el tribunal de alzada tiene más competencia que la
competencia normal, porque este tribunal puede pronunciarse sobre todas las
cuestiones debatidas en primera instancia para ser falladas en definitiva, aun cuando
no los comprenda el fallo apelado. Esto es una excepción a la regla general del art.
208.
4.- Las resoluciones, de acuerdo al art. 688, en general, se dictan dentro de 2º día, precepto
que prima sobre el art. 91. (La sentencia definitiva se dicta dentro de diez días.)
2.- Hay otra tesis que se basa en las expresiones del art. 681, no hay que alegarla como
excepción dilatoria sino que debe distinguirse:
Efectos de la sustitución
Cuando se decrete la sustitución del procedimiento el juicio debe continuar conforme a las
normas del nuevo procedimiento de acuerdo con la etapa o estado en que se encontraba y
son válidas las diligencias realizadas con anterioridad, es decir, la sustitución produce efectos
sólo hacia el futuro pero no hacia el pasado. Art. 691 inc. 1º.