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ÍNDICE
PLANIFICACIÓN ........................................................................................................................................................ 9
UNIDAD I .................................................................................................................................................................. 17
El Comercio. El Derecho Comercial: orígenes y desenvolvimiento del comercio y del derecho comercial ............ 17
1.1.- El Comercio ...................................................................................................................................................... 17
1.2.- Concepciones del Derecho Comercial ............................................................................................................. 26
1.3.- Ámbito Legislativo ............................................................................................................................................. 33
1.4.- El Derecho Comercial como categoría histórica ................................................................................................ 34
1.5.- El Derecho Comercial a la Luz del Derecho de Empresa ................................................................................ 36
1.6.- Especialidad del Derecho Comercial ............................................................................................................... 40
1.7.- Derecho Privado y su Unidad ........................................................................................................................... 41
UNIDAD II ................................................................................................................................................................. 44
2.1.- Autonomía ........................................................................................................................................................ 44
2.2.- Relaciones del Derecho Comercial con las demás Ciencias ........................................................................... 46
2.3.- Metodología del Derecho Comercial ................................................................................................................ 47
2.4.- Fuentes ............................................................................................................................................................. 50
2.5.- Ley Mercantil .................................................................................................................................................... 50
2.6.- Interpretación y Aplicación de la Ley Mercantil ................................................................................................ 63
2.7.- Métodos de Interpretación ................................................................................................................................ 63
2.8.- Interpretación y Aplicación de la Ley Mercantil ................................................................................................ 64
2.9.- La Ley y su Manifestación Lingüística ............................................................................................................. 66
2.10.- Métodos de Interpretación .............................................................................................................................. 66
2.11.- Interpretación de Nuestro Derecho Comercial ............................................................................................... 67
UNIDAD IV ............................................................................................................................................................... 95
4.1.- ¿Quiénes pueden ser sujetos de las relaciones Jurídicas Mercantiles? ......................................................... 95
4.2.- Comerciante ..................................................................................................................................................... 96
4.3.- Clasificación de los Comerciantes ................................................................................................................... 97
4.4.- El Estado Comerciante ................................................................................................................................... 100
4.5.- Estatuto del Comerciante ............................................................................................................................... 100
4.6.- Adquisición, conservación y pérdida de la calidad de Comerciante .............................................................. 100
4.7.- La pérdida de la calidad de Comerciante ....................................................................................................... 100
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CURRICULUM VITAE
Referencias personales
Apellido: FERNÁNDEZ
Nombre: Miguel Omar
Antecedentes Profesionales
Ingresó como Auxiliar Administrativo del Instituto Provincial de Seguros -5 de Mayo
de 1975- con las siguientes promociones:
Antecedentes Docentes
Se desempeñó en las Facultades de Ciencias Jurídicas e Ingeniería de la Universi-
dad Católica de Salta, en los cargos, cátedras y períodos que se detallan a conti-
nuación, a partir del 1º de Octubre de 1991:
- Ciencias Jurídicas:
- Ingeniería:
REFERENCIAS
Actividad no obligatoria.
Actividad obligatoria.
Atención.
Audio.
Bibliografía.
Video.
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PLANIFICACIÓN
AÑO LECTIVO
2018
CARRERA: ABOGACÍA
EQUIPO DOCENTE
PROFESORES
FUNDAMENTACIÓN
OBJETIVOS
CONTENIDOS
1.- Orígenes y evolución del derecho comercial y empresarial a nivel internacional en las distintas eta-
pas históricas, su contexto socio económico, su legislación y jurisdicción, sus caracteres: edad an-
tigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La unificación a nivel internacional.
2.- El derecho comercial y empresarial. Definiciones doctrinarias. Caracteres. Unidad del Derecho,
movimientos del derecho. Autonomía: concepto y clases.
1.- El derecho comercial en nuestro país. Antecedentes argentinos desde las Ordenanzas de Bilbao
hasta las últimas reformas. Evolución legislativa y jurisdiccional.
2.- La unificación legislativa del derecho privado en la Argentina. Antecedentes nacionales: Congre-
sos y proyectos de ley.
3.- Estructura y características del Código de Comercio Argentino y legislación complementaria.
Comparación con el Código Civil y Comercial. Caracteres.
4.- Fuentes del derecho comercial: la ley. Usos y costumbres. Clase, requisitos, valor y prueba. Ju-
risprudencia. Nuevas fuentes del derecho nombradas por el Código Civil y Comercial.
1.- Lealtad comercial. (Ley 22.802.). Bien jurídico protegido. La publicidad comparativa. Autoridad de
aplicación, procedimiento en sede administrativa y judicial.
2.- Defensa de la competencia. (Ley 25.156.) El libre acceso al mercado. Prácticas prohibidas. El
abuso de la posición dominante. Control de concentraciones y fusiones. Mecanismo de control.
Dumping, concepto.
3.- Mecanismos de protección. Autoridad de aplicación, procedimiento en sede administrativa y judicial.
4.- Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Concepto, dimensiones. Su implementación a
nivel nacional y provincial.
1.- Mercado de capitales. Evolución histórica. Concepto, naturaleza y fines de cada institución. Utili-
dad e importancia. Funciones. Sistemas.
2.- Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831) Su importancia y la implicancia actual de la reforma.
Principios y definiciones. Mercado, Emisoras, Agentes registrados. Otros agentes. Oferta pública.
2.1.- Títulos valores: concepto de acuerdo al Código Civil y Comercial, clases.
2.2.- Comisión Nacional de Valores: funciones, requisitos para cotizar, operaciones bursátiles.
1.- Principios referidos a los contratos de mercado: secreto, transparencia. Operaciones de merca-
do: contado, a término, de futuro, por opciones, de pase, cauciones.
2.- Fondos comunes de inversión (Ley 24.083): concepto, naturaleza jurídica. Partes intervinientes:
funciones y responsabilidad. Clases de fondos. Características. Reglamento de gestión.
3.- Contrato de Underwritting: concepto, naturaleza, clases, partes, sus obligaciones.
1.- Seguros: concepto. Origen y evolución. Fundamentos económicos y bases técnicas del seguro.
Ley de entidades de seguro y su control (Ley 20.091). Control estatal: Superintendencia de segu-
ros. Organización y atribuciones. Procedimientos y recursos.
2.- Ley de seguros (Ley 17418). El contrato de seguro: concepto.
2.1.- Sujetos: asegurador, tomador, beneficiario. Capacidad para contratar.
2.2.- Elementos del contrato: El riesgo: concepto. Riesgos asegurables. Riesgos ficticios. Riesgo
asegurado, delimitación. El estado del riesgo y su modificación. Información del estado de
riesgo. Reticencia o falsa declaración. Prueba; El interés: concepto. El interés en las distin-
tas ramas del seguro, momento en que debe existir. Transmisibilidad del interés. Concu-
rrencia de intereses. Prima: concepto. Prima pura y prima bruta.
3.- Celebración del contrato: propuesta, consentimiento. Seguro por cuenta ajena.
3.1.- Intervención de auxiliares. Agentes: categorías y facultades.
3.2.- Comienzo de la vigencia del contrato. Forma y prueba. Plazo indeterminado. Prórroga.
3.3.- La prestación del asegurador: modalidad, daño. Suma asegurada y valor del interés asegu-
rable. Seguro pleno, sobreseguro, infraseguro, regla proporcional. Franquicia. Determina-
ción de la indemnización. Procedimiento. Pericia. Mora del asegurador.
3.4.- Cargas del asegurado: concepto; sanciones por incumplimiento. Cargas de información y
de conducta. Cargas durante la vigencia del contrato: antes del siniestro y posteriormente.
Aviso: objeto y consecuencias del incumplimiento. Obligación del asegurado: pago de la
prima; exigibilidad; pago por tercero. Lugar de pago. Mora. Reajuste de la prima. Disminu-
ción y agravación del riesgo. Desaparición y cambio de interés.
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1.- Contrato de transporte: definición, clases, elementos tipificantes. Responsabilidad general del
transportista. Transporte sucesivo o combinado.
2.- Transporte de personas: derechos y obligaciones de las partes, responsabilidad del transportista.
Forma y prueba.
3.- Transporte de cosas: derechos y obligaciones de las partes y del destinatario. Responsabilidad
del transportista.
4.- Forma y prueba: carta de porte, guía. Precio.
5.- Transporte multimodal de mercaderías. (Ley 24.921). Definiciones legales. Ámbito de aplicación.
Forma y Prueba del contrato. Responsabilidad del operador y del expedidor. Aviso y constata-
ción de daños. Ejercicio de pretensiones.
6.- Los Incoterms: definición, clases, contratación internacional.
1.- Contratos Cuenta corriente: concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Cuenta simple o de gestión.
Objeto, negociaciones sobre las que se puede recaer. Personas que pueden celebrar el contrato.
Prueba, forma. Remesas: concepto. Efectos: esenciales y naturales.- Duración, terminación. Clau-
sura parcial y definitiva, determinación del saldo: ejecutabilidad. Garantías del saldo. Prescripción.
2.- Contrato de Corretaje: definición, elementos tipificantes, derechos y obligaciones de las partes.
Prohibiciones para el corredor.
3.- Contrato de Arbitraje: definición, forma, controversias excluidas, clases, competencia, efectos,
cláusulas facultativas. Árbitros: designación, obligaciones, retribución.
4.- Prenda con registro. Concepto, origen. Antecedentes. Bienes susceptibles de prendar. Opera-
ciones garantizables.
5.- Acreedores. Clases: fija y flotante. Ejecución judicial.
1.- Contrato de Factoraje: definición y antecedentes. Función económica, clases. Elementos tipifi-
cantes. Derechos y obligaciones de las partes. Notificación al deudor cedido.
2.- Contrato de Leasing (Ley 25.248). Definición y función económica, naturaleza. Elementos tipifi-
cantes. Modalidades en la elección del bien. Responsabilidad, acciones y garantías. Forma e
inscripción. Derechos y obligaciones de las partes. Conclusión del contrato.
3.- Tarjetas de crédito (Ley 25.065). Definiciones legales. Función económica. Estructura del Siste-
ma: Contratos y partes intervinientes. Sistemas abiertos y cerrados.
3.1.- Relaciones entre emisor y titular o usuario. Contrato de emisión: Contenido. Forma. Per-
feccionamiento.
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1.- Fideicomiso. Definición. Función económica. Caracteres. Contenido. Objeto. Plazo y condición.
Forma.Extinción: Causales y efectos.
1.1.- Sujetos. Derechos y obligaciones. Responsabilidades. Rendición de cuentas, Cese y susti-
tución del fiduciario. Aceptación. Fraude.
1.2.- Efectos. Propiedad fiduciaria. Efectos frente a terceros. Registración. Separación Patrimo-
nial. Acción de los Acreedores. Liquidación.
2.- Fideicomisos Especiales.
2.1.- Fideicomiso Financiero. Definición. Títulos valores y ofertas al público. Contenido. Certifi-
cados de participación y titules de deuda: Emisión, Clases, Asambleas de tenedores.2.2.
Fideicomiso en Garantía. Definición. Facultades del fiduciario y del fiduciante.
2.2.- Fideicomiso. Testamentario. Reglas. Finalidad.
3.- Dominio Fiduciario: Definición. Excepciones a la normativa general. Facultades del titular. Irretro-
actividad: readquisición del dominio perfecto. Efectos.
1.- Contrato de distribución en sentido amplio: Definición. Función económica. Caracteres tipifican-
tes comunes. Conclusión del contrato.
2.- Contrato de agencia: Definición. Función económica. Distinción con otras figuras. Forma. Plazo.
Derechos y obligaciones de las partes. Garantía del Agente. Remuneración del Agente. Conclu-
sión del contrato: causales, preaviso. Compensación por clientela.
3.- Contrato de concesión: Definición. Caracteres. Plazo. Derechos y obligaciones de las partes.
Conclusión del contrato: causales. Aplicación de normas a otros contratos.
4.- Contrato de franquicia: Definición, clases. Partes. Plazo. Obligaciones y derechos de las partes.
Responsabilidades. Cláusulas especiales. Conclusión del contrato: reglas.
5.- Centro de compras o Shopping Center. Definición, naturaleza jurídica, objeto.
6.- Sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados (Resolución General 26/2004 IGPJ).
Definición. Disposiciones Generales. Planes de Ahorro Previo por Círculos o Grupos Cerrados y
Abiertos. Distintas modalidades. Planes de capitalización.
1.- Definición. Función Económica. Disposiciones generales comunes. Nulidad. Forma. Contenido.
Actuación.
2.- Negocio en Participación: Definición. Derechos y obligaciones de las partes.
3.- Agrupaciones de Colaboración: Definición. Finalidad. Forma y Contenido. Resoluciones. Direc-
ción y administración. Derechos y obligaciones de las partes. Extinción, Resolución parcial no vo-
luntaria del vínculo.
4.- Uniones Transitorias: Definición. Forma y Contenido. Derechos y Obligaciones de las partes.
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5.- Consorcios de Cooperación: Definición. Forma y Contenido. Derechos y obligaciones de las par-
tes. Extinción.
1.- Internet: Breve historia y evolución. Importancia y funcionalidad en la práctica comercial moder-
na. Marco legal de las operaciones de comercio electrónico. Modalidades. Normas aplicables al
comercio electrónico.
2.- Contratación electrónica: distintos contratos generados por el comercio electrónico. Cuestiones
legales más comunes: a) Validez de los contratos electrónicos. b) Declaración de voluntad emiti-
da automáticamente por una computadora c) Prueba. Principios generales y normativa procesal
aplicable, c) Jurisdicción y ley aplicable.
3.- Contratos informáticos: la informática. Derecho informático, definición, tipos clases y característi-
cas. El software. Regulación legal. Convenios internacionales de protección de los derechos.
Diferentes tipos de contratos de utilización; 1. Compraventa de equipos informáticos; 2. Cesión
de derechos intelectuales sobre programas; 3. Elaboración de un programa a medida; 4. Cesión
del uso de equipos y programas; 5. Locación y leasing sobre equipos y programas; 6. Contratos
conexos; 7. Contrato de mantenimiento; 8. Contrato de escrow.
4.- Firma digital: concepto y funcionalidad (Ley 25.506.) Presunción de autoría, de integridad y de
remisión. Requisitos para su validez. Firma Manuscrita. Firma electrónica. Certificados Digitales.
Certificador Licenciado. Funciones y Obligaciones. Autoridad de Aplicación. Equiparación de la
firma digital y del documento digital a los efectos del Derecho Penal. Documento electrónico.
Cuestiones en torno a su confidencialidad, seguridad, integridad y no repudio.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
LUGAR Y AÑO
AUTOR TITULO EDITORIAL
DE EDICIÓN
HALPERIN, Isaac Curso de Derecho Comercial. Tomos 1 y 2. Depalma.
FONTANARROSA, Derecho Comercial Argentino. Tomos 1 y 2. Zavalía
Rodolfo
FARINA, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. Astrea
ETCHEVERRY, Raúl A. Manual de Derecho Comercial, Parte General. Astrea
FRANCO, Horacio A. Bolsas de Comercio y Mercados de Valores. Abeledo-Perrot
ROMERO, José I. Curso de Derecho Comercial.
GUYENOT, Jean Curso de Derecho Comercial. 2 Tomos Egea
MARTORELL, Tratado de los Contratos de Empresa. 3 Depalma
Ernesto Eduardo Tomos.
GOMEZ, Leo; Legislación Comercial Anotada. Depalma
GÓMEZ, Buquerin
MUGUILLO, Roberto Tarjeta de Crédito. Astrea
HALPERIN, Isaac Lecciones de Seguros. Depalma
REDRESA, Emilio Bolsas y Contratos Bursátiles. Depalma
VILLEGAS, Carlos G. Tratado Teórico- práctico del Derecho Ban- Abeledo Perrot
cario.
ETCHEVERRY, Raúl A. Derecho comercial y económico. Astrea
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UNIDAD I
GUÍA DE ESTUDIO
A lo largo de esta unidad el alumno debe percibir las vinculaciones y relaciones
existentes entre:
1.1.- EL COMERCIO
En la concepción del Derecho Romano correspondía al “derecho de comprar y ven-
der” referido a todos los medios puestos por la ley civil a disposición de los ciuda-
danos. Posteriormente los economistas utilizaron el término para designar los fe-
nómenos de la circulación y distribución de los bienes, excluyendo la producción.
Para Siburu el comercio es “toda actividad de mediación entre la oferta y la deman-
da, tendiente a facilitar y promover el cambio con propósito de lucro”, considerado
éste como propósito tendiente a obtener ganancias sobre la diferencia de los valo-
res de cambio o cambiabilidad 1.
1
Para este autor, es importante remarcar que las industrias en general no constituyen comercio
porque en ellas, el industrial que elabora materia prima no tiene en cuenta el valor de cambio sino
la utilidad y por ello Siburu, excluye del comercio la pesca, la caza, la agricultura, la ganadería y la
minería. Se crítica así a Siburu el no haber comprendido todo el concepto de comercio y que, por
ejemplo, al comerciante también le interesa mejorar el producto recibido -art. 8º inc. 1º del Código
de Comercio.
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También puede definirse, como toda actividad relacionada con la referida elabora-
ción de bienes, luego de recibir materia pura de los centros de Producción.
Aparece claro que, según las épocas, el Derecho comercial ha tenido un campo de
aplicación más restringido o más extenso que el delimitado por la noción económica
del comercio, lo que justifica la afirmación anterior de que la noción jurídica de la
materia de comercio constituye un problema de derecho positivo.
Como la rama del derecho que estudia los principios reguladores del orde-
namiento de las instituciones y de las relaciones jurídicas que se refieren
al comercio.
Es decir, toda actividad que media entre la oferta y la demanda, hecha con propósi-
to de lucro y destinada a realizar, promover y facilitar el cambio de los bienes.
Vulgarmente se entiende por comercio toda actividad diaria que desempeña el le-
chero, el carnicero, el panadero, etc.. Esta acepción de comercio tiene una estrecha
vinculación con el Derecho Mercantil o Comercial. Ahora bien, según autores como
Obarrio, la palabra comercio tiene dos acepciones:
a.- Una amplia: donde se traduce toda idea de comunicación entre los hombre (así,
por ej. si la causa de la vinculación es afectiva se dice que existe un comercio
espiritual. La causa está dada por los valores del espíritu);
b.- Una restringida: concreta o vulgar donde la acepción de comercio es aquella
que presenta toda actividad humana que se traduce en relaciones que tienen
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por objeto los bienes constitutivos o integrantes del patrimonio de las cosas,
(cuando la adquisición o trasmisión de esos bienes se hace con el propósito de
especulación o de tráfico el comercio, asume el signo distintivo que le señala
su misión fecunda de cumplir o colaborar al progreso de la actividad humana).
Antes de referirnos a la reseña suscrita del desarrollo del comercio y del derecho
comercial cabe señalar que el legislador observa la realidad social y allí donde ve
conductas sociales que por su trascendencia interesa regular, dicta normas jurídi-
cas. Es por ello que el derecho es un correlato jurídico de situaciones de hecho.
Refiriéndose el derecho comercial esencialmente a la actividad económica (tanto
que algunos autores afirman que el Derecho Comercial es la organización jurídica
de la economía nacional), entonces, el derecho comercial es correlato jurídico de la
realidad económica y por ello, la importancia que debe darse al análisis de la reali-
dad (en este caso la realidad económica) del momento en que se dictó la norma (o
bien que se la modificó o adecuó), porque ello nos va a permitir comprender el
cuerpo normativo que ha regulado o regula esa realidad.
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ACTIVIDAD Nº 1
a.- Elabore el siguiente glosario:
- Comercio:
- Derecho Comercial:
- Trueque:
- Economía de Consumo:
- Economía de Mercado:
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Como correlato jurídico vemos que el derecho que rige estas actividades económi-
cas no constituye una disciplina autónoma como es ahora sino que existe un Dere-
cho “Común” que rige tanto la actividad civil como la comercial (el derecho quirita-
rio). En Roma es donde el comercio adquiere mayor importancia, surgiendo así,
una importante economía dineraria, se realiza un tráfico marítimo de trascendencia
y surgen ciertas asociaciones o agrupaciones profesionales de mercaderes. Todos
estos fenómenos como el hecho de existir sujetos dedicados al comercio (marítimo
o terrestre) y la necesidad de regular o resolver estas relaciones, crea la necesidad
de ciertas instituciones jurídicas nuevas o la aplicación y transformación de las pro-
pias instituciones civiles. A pesar de ello, no surge un derecho especial para el co-
mercio, distinto y separado del “ius civile”. Se puede decir que por las especiales
características del Derecho Romano, se hizo innecesaria la aparición de un derecho
especial para el comercio. Características que son:
De esto se infiere que para que aparezca el Derecho Mercantil como derecho espe-
cial, no basta la existencia de una intensa actividad económica sino que es necesa-
rio además, que el Derecho común no sirva para regular satisfactoriamente las exi-
gencias que de ella nacen.
2
Se practica el comercio considerándolo como una actividad indigna cuyo ejercicio menoscaba la
dignidad humana, prefiriéndose lograr los bienes mediante el saqueo o el reparto del botín de gue-
rra. Aristóteles pretendía que el trabajo industrial, el tráfico, fuera por ley de la Naturaleza impuesto
exclusivamente a los esclavos, considerando al mismo como una actividad vil y despreciable. De
igual modo discurrieron Platón y Jenofontes.
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Es así como la creciente actividad económica que se realiza en las ciudades tropie-
za con un ordenamiento jurídico que se acomoda mal a las nuevas necesidades
(derecho Justiniano rígido y mal conocido, leyes populares germánicas toscas y
formalistas, derecho canónico hostil a la práctica del comercio y de sus institucio-
nes). Fue trascendental también la desaparición del pretor como órgano de aplica-
ción del Derecho Romano que privó al vigente en esa época, de elasticidad que
había hecho innecesaria la aparición de un Derecho especial en la época romana.
Por ello los comerciantes se separaron del Derecho Romano canónico común y
crearon sus propias normas las que, de consuetudinarias, se convirtieron en estatu-
tarias y, finalmente, se convirtieron en manifestación del Derecho legislado.
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A partir del siglo XI comienza una era de prosperidad en Europa Central, aumenta
la riqueza agrícola, crece la población, se logra la paz y se evidencia un alto nivel
entre los detentadores del poder regional. Se produce el fenómeno de la migración
del hombre de campo que se va asentando en las ciudades (obsérvese que esto se
repetirá mucho más adelante, con el advenimiento de la industrialización). Así la
aglomeración de personas va dando nacimiento a los burgos (ciudades), y sus habi-
tantes se van convirtiendo en burgueses. El mercader es una figura nueva que re-
salta entre las que viven en las ciudades, acumula riquezas y éstas le dan poder.
Poder que le permitirá que exija y cree un nuevo derecho que regule su actividad.
Logra con el tiempo lo que se conoce como “Ley mercatoria” basada en usos, cos-
tumbres y normas que regulan la actividad de grandes y pequeños mercaderes: el
Estatuto del Comerciante que tiene un neto matiz subjetivo y profesional. Con los
mercaderes se produce un notable desarrollo de la economía mobiliaria, por eso el
nuevo derecho no se ocupa de inmuebles ni de actividades agrícolas, se basa en el
intercambio y en la intermediación de cosas muebles, rasgos que perduran todavía
en nuestra legislación (por ej. el contrato de compraventa mercantil del Código de
Comercio).
El comercio evoluciona con los mercaderes y con los artesanos que se asocian en
corporaciones para defender sus derechos.
Durante los siglos XIV, XVIII y XIX surge el sistema capitalista gracias a la ideología
política que triunfa con la Revolución Francesa (sin el cambio político que ésta de-
termina el capitalismo industrial hubiera sido imposible). A mediados del S. XVIII y
comienzos del S. XIX, se produce una profunda trasformación económica, aparece
el capitalismo industrial y financiero, continuador del anterior capitalismo comercial.
Esto produce una honda trasformación en el derecho mercantil de la época al que
corresponde regular la nueva realidad económica.
que producía su negociación (se pretende encontrar en esta figura el origen de las
actuales sociedades en comandita).
- La compañía: es el antecedente de la sociedad colectiva, en ésta ya se conoció
la noción de responsabilidad solidaria (no conocida por la societas de los roma-
nos) y también previo la razón social. Tenía propósito de lucro.
- La letra de cambio: la supremacía de su origen se disputa entre árabes y chinos;
comenzó a utilizarse en la Edad Media para evitar el transporte de la moneda de
pago internacional y consistía en el encargo de una persona a otra para que pague
a un tercero o a la orden de éste, una suma de dinero (desconociéndose en esta
época los efectos de las cláusulas que autorizan el endoso, el descuento, etc.).
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ACTIVIDAD Nº 2
a.- Complete el siguiente cuadro:
CONCEPCION
b.- Enumere las principales características del Derecho Comercial en la Edad Media.
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Estas dos figuras existieron en la Edad Media pero no se aplicaban a las personas
que no pertenecían a las corporaciones de comerciantes y los Jueces Consulares
intervenían en las contiendas entre comerciantes, siempre que tuvieran relación con
su actividad profesional. Para ello era necesario calificar los aspectos y operaciones
comerciales, naciendo así el germen de lo que se conoce como “acto de comercio”.
Luego, la legislación Estatutaria, que era eminentemente subjetiva, porque estaba
elaborada alrededor del sujeto, de la persona del comerciante, contempló algunas
situaciones (ya que no todas las operaciones comerciales se llevaban a cabo entre
comerciante de las corporaciones). Se amplió la competencia de los Jueces Consu-
lares, pudiendo actuar en las contiendas entre un comerciante y un no comerciante,
siempre que se tratara de operaciones comerciales, es decir, que tuvieran alguna
atinencia con la actividad comercial. La Legislación Estatutaria dio el primer paso de
la concepción subjetiva del comercio a la concepción objetiva: hasta allí llega su
avance.
El Derecho Comercial es el que rige los actos realizados por los comercian-
tes. Es un Derecho creado para una clase especial profesional de indivi-
duos: los comerciantes.
Por lo tanto se dice que es un Derecho de y para los comerciantes. Esta concep-
ción fue considerada como privilegio otorgado a ciertas personas y contra ella
arremete la Revolución Francesa que considera que el Derecho Comercial no es
subjetivismo puro. Si tenemos en cuenta que comerciante es aquel que realiza una
determinada actividad, inscripto en el Registro correspondiente y que tiene una ca-
lidad que es la de ser comerciante, se puede observar que la concepción subjetiva
se apoya en el elemento objetivo que es la actividad comercial (el ejemplo lo ofrece
el Código Alemán que a pesar de su orientación subjetiva acude en su art. 1º a la
objetividad). La Ordenanza Francesa de Colbert consagró la concepción subjetiva.
Una objeción que se hace a esta concepción es el hecho de que los objetivistas no han
podido dar hasta la fecha una idea clara y definida de lo que es acto de comercio.
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ACTIVIDAD Nº 3
a.- Reseñe brevemente los antecedentes históricos del Derecho Comercial.
b.- Enumere las características principales de la Edad Media que contribuyeron al
Derecho del Comercio.
c.- Señale la importancia del Derecho Comercial Estatutario.
d.- Realice una breve descripción de las concepciones objetivas y subjetivas.
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Por ello sostienen que el Derecho Comercial debe ir más allá del acto de co-
mercio proponiendo para tal fin, la unificación de los Códigos Civil y Comercial
y también la igualdad de las obligaciones, excepto los actos que sean exclusi-
vos del derecho civil, como el matrimonio.
d.- Teoría de la Categoría Histórica: (enunciada por Ascarelli y seguida por Hal-
perín) sostiene que el Derecho Comercial no es una categoría dogmática del
Derecho Privado que se constituye como tal por su propia naturaleza, por su
método de investigación, sino que constituye:
3
Vuelven al punto de partida de la concepción objetiva, Teoría a la que quieren impugnar.
30
(Cabe advertir que el legislador puede carecer del elemento regulador que le
indica qué es comercio). Esta teoría se traduce en una enumeración hecha en
las leyes, de todos los actos de comercio que queda librada a la discreción (e
inclusive a la arbitrariedad) del legislador (por esta circunstancia hay quienes
no la consideran aconsejable).
Recomiendo a los alumnos la profundización de estas teorías o doctrinas y que
tomen posición respecto a cuál es la que consideran más adecuada. Es acon-
sejable leer la opinión del Dr. Siburu en cuanto al Derecho de las Relaciones
Económicas, entendiendo que las ciencias se dividen en las de la naturaleza y
las sociales. Estas últimas estudian al hombre en sí, como ser sociable, esti-
mando que el hecho social es un hecho genérico que específicamente recibe
diversos nombres asumiendo las formas de fenómenos políticos, morales, reli-
giosos, etc. y estudiado por diversas ramas. Dice este autor que la Economía
estudia al fenómeno económico dividido en:
a.- fenómeno de la producción;
b.- fenómeno de la distribución;
c.- fenómeno de circulación;
d.- fenómeno de consumo.
4
Ello es cierto en la medida que el Derecho Comercial se ha ido elaborando a medida que la historia
iba mostrando una serie de hechos y actividades que fueron tomadas y ordenadas jurídicamente
por el Derecho Comercial, pero es cierto también, que con todas las ramas del Derecho ha ocurri-
do lo mismo y son pocas las instituciones que se han hecho en el gabinete con independencia de
la vida real. A pesar de lo expuesto, nos queda sin saber en qué consiste el derecho comercial. Es
un producto de la Historia, pero ¿qué clase de producto?
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ACTIVIDAD Nº 4
a.- Explique brevemente las concepciones objetivas y subjetivas del Derecho Co-
mercial.
b.- Elabore un cuadro sinóptico con las otras concepciones del Derecho Comercial.
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- Código Español de 1.823: (época de Fernando VII) El libro II contiene las reglas
sustantivas de los contratos de comercio, compraventa comercial, fianza, permuta,
préstamo, desarrollo que estaba justificado en cuanto no había una codificación
civil pero que significaba una novedad de gran importancia.
- Código Alemán de 1.861: mantiene el sistema objetivo. Al sancionarse un nuevo
Código en 1.897, enuncia en su Libro III los actos de comercio que denomina bá-
sicos, pero que tienen una única consecuencia, cual es atribuir a quienes los reali-
zan “en forma habitual y organizada y con fines de lucro, la calidad de comercian-
tes”. Distingue entre:
a.- comerciantes forzosos (los que en forma habitual y organizada realizan los
actos de comercio básicos);
b.- comerciantes por matrícula (aquellos que realizan otra actividad que exija una
organización comercial, teniendo obligación de inscribirse en el Registro);
c.- comerciantes facultativos (son las empresas ganaderas en donde la matricu-
lación es optativa).
- Cód. de Comercio Italiano de 1.882: llamado “Código Albertino” (por ser la inicia-
tiva del Rey Carlos Alberto), asume la plena entusiasta convicción de la teoría del
“acto de comercio” como fundamento del sistema. Tiene cuatro libros y en el
Primero enuncia los actos de comercio, se nota en él, la influencia del Código
Francés, pero enormemente ensanchado su contenido por la incorporación de un
verdadero régimen sustantivo que comprendía la parte general de contratos y
obligaciones y contratos en especial. De manera deliberada este Código hace del
acto de comercio el eje común de los tres ámbitos:
a.- determina la calidad de comerciante;
b.- determina la jurisdicción comercial;
c.- determina las reglas sustantivas a aplicar.
Este código significa por un lado, la más clara y acabada consagración del siste-
ma instaurado por la ley francesa y por el otro, la última manifestación, pues el
Código Alemán de 1897 (H.G.B.) marca una nueva dirección hacia la organiza-
ción, hacia la noción de “empresa”.
Respecto al sistema predominantemente objetivo se formulan críticas de cierta
entidad e importancia. A pesar de la afirmación de la doctrina posrevolucionaria
francesa, lo cierto es que el Código Francés continuaba siendo predominantemen-
te subjetivo. Pero los Códigos posteriores al francés (y entre ellos el argentino vi-
gente), consagraron un sistema más objetivo que aquel que le sirvió de modelo.
La crítica se centra en que:
- es imposible reducir a unidad los actos ocasionales y aquellos que presuponen
una actividad profesional.
- los actos que los legisladores enunciaban como especiales de la mercantilidad,
por obra de la evolución económica, se habían convertido ya en generales, es
decir, en comunes y -por lo tanto- civiles.
34
1.- Una tendencia de ampliación o extensión del Derecho Mercantil: nacido para el
comercio se extiende a la industria; nacido para regular el tráfico de los bienes
muebles, se extiende a los inmuebles; originariamente se excluye a la agricultu-
ra, hoy tiende a abarcarla cuando se explota en forma de empresa.
2.- Una tendencia a la generalización y objetivación de su contenido como efecto
de la creciente utilización de ciertas instituciones, que fueron exclusivas de los
comerciantes por quienes no lo son (letra de cambio, pagaré, cheque, etc.).
3.- Una tendencia reciente (consecuencia del fenómeno enunciado en el anterior pá-
rrafo) a reducir el ámbito del Derecho Mercantil, porque la generalización de ciertas
instituciones, aconseja sacarlas del contenido de este derecho especial, para so-
meterlas al Derecho Civil. Momento del Código Unico de las Obligaciones5.
5
Así vemos la relatividad de su contenido que no corresponde exactamente con el de las diversas
etapas de su evolución. Ello mismo explica el constante desfasaje entre el derecho mercantil vivo
en la realidad económica actual y el presente en nuestro viejo y atrasado Código de Comercio.
6
En la Exposición de Motivos, agregada al Código antes de su sanción se decía que el Derecho
Comercial era el que regía los actos en masa realizados por empresas, tenía además algo de sub-
jetivo por cuanto la necesidad de ejecutar actos masivamente implicaba otra necesidad, la de que
hubiera alguna organización capaz de realizar masivamente los actos. El Código de México que
también se había adherido a esta concepción, se apartó de ella para volver a la objetiva.
35
Concepto y contenido del Derecho Mercantil actual: para aproximarnos a este con-
cepto necesariamente debemos distinguir entre el Derecho presente en el Código
(nuestro Código de Comercio) y el realmente vivo en la realidad del tráfico mercan-
til. Así, en el Código de Comercio:
Efectos:
1.- El empresario;
2.- La empresa;
3.- La actividad externa (actividad económica realizada por medio de una empresa).
7
Excepción hecha de algunos contratos típicamente comerciales todos los demás están sometidos
a un mismo régimen legal.
36
Más allá de que aceptemos o no que la idea de “empresa” es la que marca la nota
distintiva del actual derecho mercantil, lo cierto es que ha ido marcando connota-
ciones específicas que, le van dando al derecho mercantil un signo diferente y di-
námico.
Es el medio del que se vale instrumentalmente para realizar una determinada acti-
vidad económica. Ahora bien, el régimen jurídico de la empresa corresponde a va-
rias disciplinas y especialmente al derecho laboral, fiscal, mercantil y civil.
Pero, aún cuando en esta idea de empresa podemos ver hoy el centro de importan-
cia de la actividad mercantil que se traslada -como es obvio-, a la regulación jurídi-
ca, el Derecho Comercial, no es “todo” el derecho mercantil. Podrá ser una de las
partes más importantes y actuales pero no su totalidad. Así, se define el DERECHO
COMERCIAL como:
Conjunto de normas jurídicas que regula la actividad de los que tienen ca-
lidad de comerciantes, su estatuto y de quienes, sin ser comerciantes, rea-
lizan algunos de los actos que el legislador llama “actos de comercio”.
De ello surge que la MATERIA COMERCIAL son todos los supuestos de hecho que
la ley considera “mercantil”, por lo que delimitar cuáles son estos hechos o actos es
un problema de derecho positivo.
ción organizativa. En esa realidad es sin duda la EMPRESA, protagonista del Dere-
cho Comercial moderno.
Haciendo una comparación con los antecedentes del derecho mercantil vemos que:
ACTIVIDAD Nº 5
a.- Relacione este Derecho Mercantil con el Civil.
b.- Grafique el contenido del actual Derecho Mercantil.
c.- Elabore el siguiente glosario:
- Empresario.
- Empresa.
- Actividad Económica.
- Derecho Mercantil.
39
Ahora bien, aún cuando es la protagonista cabe señalar que el Derecho Mercantil
no es sólo y únicamente el derecho de la empresa. De la idea del derecho que re-
gula los actos de producción en masa, se dirige a la organización que es capaz de
realizar tal producción: la empresa. Dicen algunos autores que mirando la realidad
económica sometida al Derecho Mercantil se ve la presencia constante de la em-
presa, a la que definen como la “aportación de capital y trabajo para la obtención de
una ganancia limitada”. El derecho mercantil sería el ordenamiento profesional de
las empresas, teniendo como destino regularlas. En consecuencia, se le critica que
si la empresa es capital y trabajo y esto último está regulado por el Derecho Labo-
ral, el Derecho Mercantil no abarca a toda la empresa.
Esquematicamente:
8
Otro ejemplo de que el derecho ve lo que ocurre en la realidad y legisla de conformidad a esa
observación previa que es la que motiva los cambios y adecuaciones de la legislación, acomodán-
dose a las nuevas necesidades.
40
El Derecho Especial no contradice el Derecho común sino que aparta ciertas cate-
gorías de personas, cosas y actos de la esfera de la regla general.
9
Según Ascarelli el Derecho especial muere en el instante de su mayor triunfo, cuando adquiere la
categoría de derecho común.
41
La Ciencia del Derecho también es DESCRIPTIVA y por ello puede ser incluida
dentro de las ciencias del ser, pero hay una diferencia en cuanto a los objetos de la
Economía y el Derecho:
10
De ahí que ciertos fenómenos económicos que en un régimen de ausencia de restricciones legales
se producirían bajo formas determinadas, resultan profundamente perturbados o modificados por
la influencia de ciertas normas que presionan sobre ellas y, a la inversa, ciertas actividades eco-
nómicas pueden exigir la intervención del Estado.
42
Dº Público
Dº Privado Dº Civil
Derecho (ordenamiento común especiales regulan categorías
de las relaciones Dº Comercial determinadas por distintas relaciones
jurídicas privadas)
ACTIVIDAD Nº 6
a.- Explique el concepto de ordenamiento jurídico.
b.- Desarrolle sintéticamente el tema de la especialidad del Derecho Comercial.
c.- Explique la siguiente sentencia: “El Derecho Especial es una categoría histórica
y no dogmática”.
44
UNIDAD II
2.1.- AUTONOMÍA
Este tema debe ser visto desde distintos puntos:
AUTONOMÍA
Científica y
Jurídica (*) Legislativa (*)
Didáctica
Se nos plantean ciertos interrogantes: ¿el contenido específico de esta rama (Dere-
cho Comercial) del derecho es suficiente para darle autonomía?, ¿los institutos par-
ticulares que la integran pueden ser agrupados y sistematizados en una unidad
orgánica?(*).
Resulta evidente que en la actualidad se dan los tres tipos de autonomía puesto que:
Es más, se afirma con énfasis que, aun cuando se unificara la legislación civil y la
comercial, las particularidades específicas de esta última, harían necesario mante-
ner la autonomía científica y didáctica.
Esto nos introduce en el tema del Código único de las Obligaciones, respecto a lo
cual cabe recordar que el tema se introdujo en Italia en 1.888 con Vivante, perdu-
rando la discusión hasta nuestros días.
En Suiza se dicta en 1.911 la ley federal complementaria del Código Civil referida al
derecho de las obligaciones, abarcando ésta la materia civil y la materia comercial.
La ley de 1.936 incluye un sistema general para obligaciones y contratos pero exis-
ten algunas disposiciones aplicables únicamente a los comerciantes.
Se trata más que nada de una diferencia de posición más que de estructura y de ca-
rácter, puesto que se trata de un fenómeno estático frente a un fenómeno dinámico.
FENOMENO
ECONOMICO
(Particularidades)
Métodos de
Criterios
Investigación
del ámbito del derecho mercantil a las relaciones propias del ámbito del derecho
civil que, consecuentemente, generan distintas reglamentaciones acordes con dife-
rentes realidades.
En resumen sería:
en fenómenos de
INTERMEDIACION relaciones económicas privadas deben estudiarse en su po-
sición funcional
Piénsese en la diferencia notable -no desde el punto de vista formal, como dijimos-
entre:
- una normativa referida a las instituciones del derecho civil como el matrimonio, el
régimen alimentario, los deberes de la curatela o de la patria potestad, que traducen
relaciones económicas privadas atinentes a las instituciones; o bien la reglamenta-
ción relativa al dominio, los interdictos posesorios y acciones reales, por ej. que ha-
cen al goce de los bienes o al cambio no productivo, es decir, donde no está pre-
sente el espíritu de lucro. Por ejemplo, cuando doy poder a mi hermano que está en
Europa para que me venda un inmueble de mi propiedad evitando así mi traslado.
- Y por otro lado, la normativa referida al régimen del cheque, los pagarés, los con-
tratos bancarios, los seguros, etc.
- En un lado se prioriza la seguridad en el intercambio, la facilitación para la rápida
circulación de los bienes y la riqueza, de allí que se hable del “elemento estático”
(derecho civil) y del “elemento dinámico” (derecho comercial) que denota la dife-
rencia de posición de las normas a la que nos referíamos precedentemente. Aun-
que se produjera una nivelación en la posición de la norma, por ej. con la unifica-
ción de la legislación civil y comercial, no puede darse una nivelación en el conte-
nido de la reglamentación, porque se trata de fenómenos y realidades distintas 11.
Comercial está íntimamente ligado o vinculado con otras ramas del Derecho y sus
respectivas Ciencias.
a.- Ciencia del Derecho: La teoría general del Derecho o jurisprudencia general,
de la que toma los principios generales del Derecho en materia de interpreta-
ción e integración y donde se toman pautas legislativas.
b.- Con el Derecho Civil: tiene las más íntimas y numerosas relaciones (ver el art.
1º del Título Preliminar y el art. 207 del Cód. de Comercio). Estas relaciones se
dan esencialmente con el derecho de las “obligaciones” (referirse a la reforma
de 1.968).
c.- Con el Derecho Administrativo: el Estado moderno interviene cada vez más
para fomentar el comercio, para proteger los intereses profesionales de los co-
merciantes, para garantizar los intereses generales del público, para regular el
movimiento general de la Economía nacional. Existe una tendencia de los Es-
tados modernos a intervenir en la organización y explotación de la riqueza con
fines de interés social. Las normas que dicte el Estado para regular, controlar,
el ejercicio de la actividad comercial, corresponde a la esfera del Derecho Ad-
ministrativo aplicado a la actividad comercial de los particulares.
d.- Con el Derecho Penal: cuando asegura el cumplimiento de lealtad y honradez,
normas que tienen carácter punitorio y pertenecen a relaciones de derecho penal.
e.- Con el Derecho Fiscal: las vinculaciones son por demás evidentes en cuanto
es el derecho tributario el que establece regímenes de tributos para la actividad
mercantil en sus distintos aspectos, gravando y desgravando actividades o bien
el ejercicio de determinadas profesiones relacionadas a la actividad comercial.
f.- El desarrollo mundial con el Derecho Internacional: del comercio ha llevado al
crecimiento y complejidad de las relaciones comerciales internacionales (apa-
recen documentos cambiarios, transporte internacional, etc).
g.- Con el Derecho Procesal: en cuanto éste determina las normas adjetivas que
deberán ser utilizadas en determinadas circunstancias para que la norma sus-
tantiva pueda ser de aplicación.
h.- Con el Derecho del Trabajo: el Código de Comercio no olvidemos, trae todo
un capítulo para el contrato de trabajo entre comerciantes y dependientes (fac-
tores, empleados, obreros).
i.- Con las Ciencias que podemos llamar “no jurídicas” mencionado entre ellas a
la Contabilidad, la técnica bancaria y de seguros, la técnica de transportes, etc.
La elección del método se determina por la naturaleza del objeto al que se aplica y
por el fin propuesto.
48
HECHO JURIDICO
Ciencia del Dº Comercial MERCANTIL (supuestos de hecho)
(Objeto)
1.- Investigación técnico-económica: Vivante dice que hay que conocer a fondo la
estructura técnica y la función jurídica del instituto objeto de estudio. Pero hay
que tener cuidado porque es una Ciencia Jurídica no una técnica administrati-
va; esto es simplemente la fase previa.
2.- Investigación histórica y comparativa: Comparación en el tiempo y en el espa-
cio, pero no debe ser un mero catálogo de disposiciones de derecho extranjero
sino un verdadero estudio comparativo que puede realizarse con criterio:
- técnico económico
- sistemático.
3.- Investigación exegética: Implica desentrañar el contenido de las normas jurídi-
cas mercantiles. Su objeto es la ley o la norma jurídica, el texto legal. Se realiza
primero una interpretación gramatical (la humildad del método gramatical no
desmerece su gran importancia; las escuelas civilistas y parte de las comercia-
lista francesa del siglo XIX tuvieron brillantes resultados). Pero este procedi-
miento por sí solo, es insuficiente porque deja sin solución las lagunas.
4.- Investigación sistemática y dogmática: en donde las lagunas son llenadas con
procedimientos de inducción.
49
ACTIVIDAD Nº 7
a.- Explique la factibilidad de un Código único de las Obligaciones.
b.- Justifique lo autónomo de la ciencia del Derecho Comercial.
c.- Describa brevemente la Metodología del Derecho Comercial.
50
2.4.- FUENTES
En lo que hace el tema de las fuentes cabe puntualizar que nos interesan aquellas
normas dictadas expresamente para la materia comercial, puesto que las demás
disposiciones establecidas para regir relaciones de Derecho Privado, conservan su
carácter jurídico propio, aún cuando en ocasiones sean aplicadas a la materia co-
mercial. Cabe señalar que el carácter civil o mercantil de la norma jurídica no de-
pende de su eventual aplicación al caso concreto sino del destino que originaria y
fundamentalmente se le impuso. Así, el estudio de los modos de manifestarse las
normas jurídicas lleva al planteo del problema de las fuentes del Derecho.
Son:
Leyes mercantiles y leyes civiles: Debe remarcarse que las leyes civiles conservan tal
carácter aunque se apliquen a negocios mercantiles. La ley civil no rige como ley co-
mercial o en función de ley comercial, sino como de derecho civil verdadero y propio,
aplicable en razón de su naturaleza de elemento integrador de la unidad del Derecho
Privado, y dado que el ordenamiento jurídico no admite lagunas en su sistema.
Es así que, siguiendo a autores como Fontanarrosa, admitimos que la remisión que
el Código de Comercio hace al Código Civil o al derecho civil, no significa conferir a
éste la jerarquía de fuente del derecho comercial, sino proveer a la función integra-
51
dora de las lagunas del derecho comercial mediante la determinación de las normas
subsidiarias aplicables 12.
Este tema relativo a la principal fuente del Dº Comercial que es la ley, nos obliga a
referirnos suscintamente al Código de Comercio. Sin entrar al análisis de los ante-
cedentes legislativos y las fuentes tomadas en cuenta para su redacción (tema que,
por su rápida ubicación al estar referido únicamente a datos de recopilación históri-
ca y que dejamos librado a la consulta exclusiva de los alumnos). Vemos con me-
diana claridad que, dada su antigua data, se ha visto superado por las circunstan-
cias y, dada la celeridad que caracteriza a la materia mercantil, las modificaciones,
inclusiones y leyes especiales, han hecho que la compilación en un cuerpo único de
fácil acceso y consulta, principal de las ventajas que caracterizan a la codificación,
precisamente en este caso sea lo contrario puesto que nuestro código resulta de
muy difícil consulta y tan sólo denota la necesidad de una reforma integral adecua-
dora, porque tiene su estructura prácticamente rota y se hace necesario evitar se-
guir con los parches y tratar de armonizarlo en su integralidad 15.
12
Esta aclaración no es tan intrascendente si se tiene en cuenta que para resolver un caso debe
agotarse todo medio de interpretación de las leyes mercantiles verdaderas y propias, recurriéndose
a la analogía donde sea posible, y aplicarse las leyes civiles sólo con carácter subsidiario.
13
Por ej. ley 9643 de warrants, 12.962 de prenda agraria, ley 16478 sobre viajantes de comercio,
17.418 sobre seguros.
14
Entran aquí importantes disposiciones como las relativas o sociedades comerciales ley 19.550, la
19.551 de Concursos y quiebras, los decretos 4776, 4777 y 5965 ratificados todos por ley 16.478
relativos al régimen jurídico del cheque, al de los libros de comercio, a la facultad de resolución de
los contratos comerciales, a las consecuencias de la falta de entrega oportuna de la cosa vendida,
a los intereses y al de la letra de cambio y pagaré, etc..
15
Recuerdo una frase del Dr. Mosset de Españés quien, refiriéndose al Código Civil en una confe-
rencia nos decía que, la reforma de 1.968 se le aparecía como un reloj de péndulo al que se le in-
cluía el cuarzo y prácticamente quedaba destruido el sistema en determinado momento, porque no
52
ACTIVIDAD Nº 8
a.- Complete el siguiente cuadro sobre las fuentes del Derecho.
FUENTES
FORMALES LEYES
coordinaban ambos sistemas. De la estructura anterior del código prácticamente no quedaba nada
y sí, había mucha necesidad de forzar la tarea interpretativa surgiendo aquello de que, ley poste-
rior deroga anterior, etc. por existir muchas disonancias y normas contradictorias; en el caso del
Código Comercial podemos ver que prácticamente nada queda del antiguo código y ello evidencia
que en la materia, el avance de la realidad supera los tiempos necesarios, para obtener las refor-
mas en la codificación, en cuyo caso sería tal vez necesario que tan sólo se tratará de compilacio-
nes de leyes especiales sin que se incluyeran artículos ni títulos sino sólo en lo que respecta a la
parte general. En lo demás, una reunión de las leyes específicas de cada tema, abierta al agrega-
do de la nueva legislación, piénsese en la cantidad de contratos innominados que son los más en
la vida actual y que carecen de reglamentación pero que sería interesante y conveniente incluir di-
cha reglamentación en leyes especiales.
53
1º.- Los usos interpretativos o de tráfico: aquellos que tienen una función mera-
mente auxiliar. Sirven como elementos para interpretar la ley y la voluntad defi-
ciente de las partes del contrato.
2º.- Los usos legales o de Derecho: son normas objetivas, es decir, se refieren
expresamente a la ley y se aplican con ella.
Es importante esta distinción, porque para algunos autores, consiste en que los
primeros, son las partes quienes deben alegarlos y probarlos y en los segun-
dos, los usos integran el Derecho: los jueces deben conocerlos y aplicarlos de
oficio, como si se tratara de una norma escrita mencionada por el legislador.
3º.- La costumbre jurídica en sentido estricto: (Derecho consuetudinario) consti-
tuye una norma jurídica autónoma cuya fuerza vinculatoria no deriva de la ley
sino que nace y actúa a la par de la ley.
A.- Usos según la ley: (secundum legem) esta clase de usos no ofrece problemas
puesto que han sido receptados por la ley.
B.- Usos contra la ley: (contra legem) este tipo de costumbre tuvo valor jurídico
antes de la reforma de la ley 17.711 ya que el art. 17 del Código Civil decía:
54
Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte sino por otras
leyes. El uso, costumbre o práctica no pueden crear derecho sino
cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas le-
galmente”.
Al entender de Gómez Leo los usos y costumbres sí son fuente del Derecho Co-
mercial porque:
1.- el art. 17 del Código Civil es un precepto de carácter general sobre la aplica-
ción de las disposiciones del mismo, que no puede tener la virtud de destruir el
espíritu del Código de Comercio, favorable a la adopción de los usos y costum-
bres mercantiles.
2.- La aplicación supletoria del Código Civil sólo procede por los términos del ar-
tículo, respecto a los actos, situaciones e instituciones no legislados o regla-
mentados por el Código de Comercio. Es decir que, tratándose de lo legislado
(por ej. mandato, comisiones, sociedades, fianza, seguros, compra venta, do-
cumentos cambiarios, etc.), se aplicarán las disposiciones del Código de Co-
mercio en su letra y en su espíritu (que resultarán frecuentemente de los princi-
pios que regulan o gobiernan la materia mercantil de que se trate) y en su de-
fecto, se recurrirá a los principios de leyes análogas, entre los cuales no se
puede incluir al Código Civil por tratarse de una legislación que se aparta -a ve-
ces, sustancialmenta, de la comercial, lo que determina su aplicación en último
término. Esta interpretación no es legal sino lógica pues el legislador, no inclu-
ye en el Código de Comercio determinados preceptos contenidos en la ley civil,
y debe interpretarse esa actitud como “intencional” con el propósito de elimi-
nársela de la ley comercial, de la materia mercantil, por ser incompatible con
ella y no como omisión a suplir con un derecho inspirado en distinto criterio y
que puede conducir a desvirtuar las instituciones comerciales y a dificultar, y
hasta impedir, determinadas transacciones.
16
El ejemplo utilizado por algunos en el sentido de este tipo de costumbre es el del cheque que, de
instrumento de pago se ha convertido en instrumento de crédito y para algunos, siendo contrario a
la ley, debería tratarse de eliminar tal costumbre. La realidad actual exige lo que hay que hacer es
modificar la legislación para adecuarla precisamente a esa realidad.
55
Supresión del primer párrafo del art. 17 C.C.: Esta supresión del párrafo que decía
“las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte sino por otras leyes” implica
que procede:
a.- la aplicación del uso y costumbre praeter legem (función supletoria ——— la-
guna legislativa)
b.- la aplicación secundum legem cuando la norma objetiva se refiere a ellos (fun-
ción integradora)
c.- la aplicación contra legem cuando se oponga a una ley supletoria o dispositiva
pues, si las convenciones particulares pueden derogar esas normas, la supre-
sión de ese párrafo no es inconveniente para afirmar que también lo pueden
hacer los usos y costumbres.
Esta postura la admiten Messineo y Spota (este último aún antes de la reforma de
1.968). No así Halperín, quien entiende que la Reforma al art. 17 no ha variado el
texto, aún cuando reconoce, al criticar la reforma, que la actual redacción permite
una interpretación como la señalada.
Según Alterini, Del Carril y Gagliardo constituyen la fuente del Derecho más antiguo
ya que nacen antes que las normas escritas (Ver: tomo 56 págs. 801/811, fallo del
24-12-74).
En este tema hay que tener presente que la posibilitad de considerar o no a los
usos como fuente del Derecho, debe plantearse con relación a cada derecho positi-
vo, teniendo en cuenta que en los países de derecho codificado, la admisión de los
usos y costumbres como fuente formal de derecho (como modo de manifestarse la
norma jurídica) depende, esencialmente, de las disposiciones legales que los admi-
tan o que limiten su campo de aplicación.
Allende (ver La Ley tomo correspondiente al 12-5-76 nota titulada “El Derecho Con-
setudinario”) sigue a Ulpiano que asimila la costumbre a la ley y da la definición de
Borassi:
56
A esta opinión Etcheverry indica que no debe agregarse a la definición la faz subje-
tiva porque dicha “necesidad jurídica” puede o no, darse según las diversas circuns-
tancias de tiempo y de lugar.
En estricto rigor científico debe distinguirse costumbre por una parte, de los llama-
dos “usos convencionales o usos del comercio, o del tráfico” llamados también usos
interpretativos; y por otra, los usos legales.
- A los usos les falta el elemento sociológico, la convicción de quienes los practican,
de que sea necesaria su observación u observancia como derecho. No alcanzan a
tener una fuerza coactiva y su cumplimiento queda librado a la conveniencia e in-
terés de los sujetos, o bien, a alguna disposición legal que a ellos se refiera. La
necesidad de aplicación del uso no deriva de su propia fuerza interna sino de una
norma legal que la establece.
- En tanto la costumbre jurídica obliga a su comportamiento en función de su propia
fuerza interna que infunde a los individuos el sentimiento de su necesaria vigencia.
Los usos y costumbres pueden ser derogados por las convenciones y a su vez,
derogar la ley (art. II Título Preliminar que adopta el principio de la interpretación de
los contratos y del alcance de los hechos que aconseja tener en cuenta la voluntad
presunta de las partes que debe deducirse de lo expresamente manifestado y de
sus actividades. Art. 218 inc. 4º Código Comercial). Así como las convenciones
pueden dejar sin efecto las leyes cuando no se afecte el orden o la moral públicos
(art. 21 C.C.), a fortiori pueden derogar los usos y costumbres y cuando las partes
expresamente o implícitamente se atienen a ellos, deben aplicarse aunque resulten
derogatorios de disposiciones no imperativas de la ley, si ello conduce a un grado
más elevado de seguridad en el goce de los derechos.
57
El art. V del Título Preliminar atribuye expresamente a los usos y costumbres mer-
cantiles valor interpretativo respecto de las convenciones, las cuales pueden dejar-
los sin efecto en forma expresa, pero en caso de silencio u oscuridad se las com-
plementa e integra de conformidad con ellos. Esto se complementa con disposicio-
nes generales como el art. II Título Preliminar, art. 218 inc. 6º, 219, 220 y situacio-
nes especiales: arts. 99 (corretaje), 238, 242 inc. 2º, 256, 257, 271, 274 (mandato y
comisiones); 456 y 461 (compraventa) 573 (depósito).
Orden de aplicación:
a.- se aplican aún cuando las partes hayan ignorado su existencia al tiempo de actuar.
b.- constituyen derecho supletorio por lo que las partes pueden apartar su aplicación.
c.- las costumbres no pueden prevalecer sobre las normas de orden público.
d.- los usos locales o especiales (profesionales) prevalecen sobre los generales
(Gómez Leo dice lo contrario).
Medios: los más corrientes para probar la existencia de la costumbre son los testi-
gos e informes de las instituciones especializadas en la materia de que se trate (por
ej. bolsas de comercio, de cereales, sindicatos profesionales, etc.) No se trata -en
realidad- de probar hechos sino la existencia de una norma consuetudinaria.
No son de estricta aplicación las normas que rigen la producción de la prueba res-
pecto a los hechos (en algunos países se publican recopilaciones de determinadas
plazas por las Cámaras de Comercio respectivas, en nuestro país sucede con la
Bolsa de Comercio de Rosario).
Puede requerirse también prueba confesional, prueba pericial, que en este caso
significaría el carácter de testimonio calificado y que, como tal, podría producirse
como declaración testimonial.
las partes (art. II), teniendo muy en cuenta las cláusulas en su conjunto, la naturale-
za del negocio y demás circunstancias de tiempo, lugar, nacionalidad, etc. En cuan-
to a la forma del contrato o ejecución podemos decir que prevalecen las costum-
bres del lugar de su celebración o de ejecución del contrato según el caso, no pu-
diéndose determinar reglas a priori por ser cuestión librada a la amplia apreciación
judicial del magistrado. En oposición de costumbres del lugar del oferente con los
del lugar del aceptante, han de prevalecer los de aquéllos porque es de suponer
que aquél habrá empleado las palabras ateniéndose a aquéllos.
Casos dudosos: en caso de duda se optará por los que resulten menos onerosos
para el deudor (art. 218 inc. 7º Código de Comercio).
59
ACTIVIDAD Nº 9
a.- Defina los siguientes términos:
- Ley:
- Usos:
- Costumbres:
- Convenciones:
Otras fuentes:
Si bien algunos autores sólo admiten la ley y los usos como fuentes del Derecho
Comercial, otros le agregan:
Son uno de los elementos a los cuales debe recurrir el juez cuando la ley está
oscura o dudosa.
Estos principios a veces están codificados y transformados en leyes positivas y
muchos de ellos están en la Institución (ej. garantías como las de trabajar, en-
señar, aprender; el principio de que nadie puede ser juzgado sino por su juez
natural, etc.). En tal caso es más fácil encontrarlos. Cuando no están codifica-
dos la cosa se hace más difícil, lo primero que hay que hacer es preguntarse
¿a qué principios generales se refiere el Código de Comercio?; se refiere a los
principios de Derecho Natural o a los de Derecho Positivo? En nuestro país en
este último caso serían primordiales los de la Constitución.
Fontanarrosa se refiere a los principios de Derecho Positivo, pero hay un crite-
rio que comparto en el sentido de que el legislador ha querido referirse a un or-
den todavía más general que el que puede resultar de la legislación positiva del
país, es decir, a los principios del Derecho Natural. Principios éstos que tienen
una raigambre ética y en muchos casos de tipo religioso y que, en general,
dominan en la legislación de todos los países y están contenidos ínsitamente
en ellas.
c.- La equidad: Muchas veces se confunden los principios generales con la equi-
dad. Citada por el art. 218 del Código de Comercio inc. 3º y en el 515 del C. C..
En el primero para sentar una regla de interpretación de los contratos y en el
segundo para definir las obligaciones naturales de equidad; es el derecho de
cada caso particular. La doctrina jurídica, por su propia naturaleza, está referida
a la generalidad y de allí, que su aplicación al caso particular pueda dar lugar a
una injusticia. Así, funciona la equidad, para evitar si se quiere, apartándose del
sentido estricto de la ley, la aplicación que sería injusta. La solución implica un
verdadero reparto de justicia.
Siguiendo a Fontanarrosa diremos que la equidad no es fuente formal del De-
recho Comercial pues no constituye un modo de exteriorización de la norma ju-
rídica mercantil sino un criterio de estimación del juez, variable de caso a caso
para la solución de un problema concreto. En todo caso podemos decir que la
sentencia será la fuente de la norma y la equidad su fundamento.
d.- La analogía: Los jueces están obligados a juzgar en todos los casos sometidos
a su decisión sin que puedan eximirse de hacerlo so pretexto de silencio, oscu-
ridad o insuficiencia de las leyes. Pero siendo las leyes -como toda obra huma-
na- imperfectas, no pueden prever todas las circunstancias ante la variedad de
casos posibles. Ello hace que a veces, un juez frente a un caso concreto no
pueda invocar a un texto legal que expresa o implícitamente lo subsuma. En tal
emergencia deberá recurrir a los principios de leyes análogas (art. 16 C.C.).
61
1.- Cuando la solución del caso concreto está expresamente previsto por la
ley mercantil, se rige por ésta, pudiendo ser interpretada en forma extensi-
va o restrictiva y quedando a cargo del intérprete la tarea de precisar el al-
cance en cada caso.
2.- Los usos y costumbres integran el contenido de la norma mercantil por lo
que, cuando la ley se refiere a ellos, el juez debe investigar su existencia y
aplicarlos como si se tratara de la ley misma. La interpretación de los usos
ha de ser extensiva o restrictiva según lo precise el intérprete.
3.- Si por los medios citados no se obtiene la solución es dable acudir a la
analogía.
4.- Si todavía no se llegara a resolver el caso, se debe recurrir a los principios
generales del Derecho y como estos principios tienen su jerarquía, hay que
empezar por los atenientes a la institución jurídica a que se refiere el caso,
en este supuesto, en el Derecho Comercial y sólo después habría que re-
currirse al Derecho Civil, a sus principios generales. En última instancia, a
los principios generalísimos del Ordenamiento Jurídico vigente.
Dejo librada a la investigación o razonamiento de los alumnos el orden de
prelación en el supuesto de que no se entendiera -como nosotros- que el
Derecho Comercial es un Derecho Especial de igual jerarquía que el Civil
frente al Derecho Privado en general; es decir, cómo sería el orden de pre-
lación si entendiéramos o para los que entienden que el Derecho Comer-
cial es una rama que se apartó del Derecho Civil.
62
ACTIVIDAD Nº 10
a.- Grafique el orden de prelación de los preceptos aplicables en materia mercantil.
b.- Emita su opinión respecto a dicho orden.
63
2.6.- INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA LEY MERCANTIL
En la práctica, tanto los jueces como los abogados se encuentran frente a la labor
de interpretar las partes quienes hacen decir a la ley lo que más conviene a sus
intereses. Entonces el juez tendrá que examinar cuál es la interpretación que co-
rresponde y el abogado tendrá que preveer la posible interpretación del juez.
Interpretación extensiva: Son los casos a los que la ley no se refiere pero que
están dentro del espíritu de la ley, así pueden encuadrarse dentro de una norma,
casos que a primera vista no lo estarían.
Método dogmático: La escuela dogmática demostró que no había que irse tanto al
texto de la ley, sin apartarse de la voluntad del legislador, de la intención. Por in-
ducción se llegaba al principio general que inspiraba la norma, una vez llegado a
este principio, solucionaban todo lo que no estaba interesado en la ley por deduc-
ción. Al igual que el método exegético se refiere al sentido objetivo del Derecho, es
decir, cómo está plasmado, tomando como elemento los datos y principios que ellos
derivan.
2.8.- INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA LEY MERCANTIL
Depuración del Texto Legal: Aplicar la ley esclarecer su texto
65
ACTIVIDAD Nº 11
a.- ¿Qué significa interpretar la ley?
66
2.11.- INTERPRETACIÓN DE
NUESTRO DERECHO COMERCIAL
1.- No hay un precepto jurídico que lo disponga.
2.- La ley especial excepcionalmente habrá de ser interpreta-
NO RESTRICTIVO da de acuerdo con su particular “RATIO” (razón) y sobre la
base de ella,el intérprete la aplicará restrictivamente o ex-
tensivamente y aún, analógicamente.
ACTIVIDAD Nº 12
a.- Exlique el criterio adoptado por Fontanarrosa respecto a los métodos interpre-
tativos.
b.- Esquematice los distintos resultados de la interpretación.
69
Se llama “Cónsules” a los jueces que se ocupan de estos pleitos, no son letrados
sino, gentes del oficio. Aplican en sus sentencias los principios que informan el De-
recho Mercantil: la buena fe, la costumbre, la equidad, el respeto mutuo y la obser-
vancia de las reglas de las ferias y los estatutos de las corporaciones.
El cónsul debía prestar juramento de que se aplicarían las normas y las costumbres
de la corporación; los juramentos se redactaban por escrito y compilaban ordena-
damente, llamándose estatutos.
Las normas jurídicas de los estatutos son la base del actual Derecho Comercial.
Todas estas reglas legales deben ser obligatoriamente aplicadas por los tribunales
consulares.
Entonces podemos afirmar, reiterando: No hay duda de que el origen de las normas
jurídicas mercantiles se encuentra en las reglas de las corporaciones, los estatutos
de las ciudades y las costumbres mercantiles; las reglas más antiguas son las de
las ciudades italianas.
Los jueces especiales se manejan al principio según los usos y costumbres; luego
con estatutos, que poco a poco serán recopilaciones de normas agrupadas.
salvo por el hecho, que se verifica casi siempre, de que en alguna medida los jue-
ces civiles y comerciales parecen ser más civiles que comerciales y, estando imbui-
dos de mentalidad civilística, a veces omiten o se olvidan de aplicar los principios
propios de la materia mercantil.
ACTIVIDAD Nº 13
a.- Esquematice el Derecho Histórico de la jurisdicción.
b.- ¿Qué ocurre en nuestra Provincia respecto a la Jurisdicción Comercial?
72
ACTIVIDAD Nº 14
Elabore un mapa conceptual donde se evidencia las relaciones del derecho comer-
cial con otras disciplinas jurídicas, su metodología, sus fuentes y sus principios ge-
nerales.
73
UNIDAD III
MATERIA COMERCIAL
La materia comercial está constituida por todo supuesto o hecho que la ley de-
clare mercantil. El Supuesto comprende desde los sujetos, objetos, relaciones y
negocios, sometidos a la disciplina del Derecho Comercial.
Sujetos de las relaciones mercantiles pueden ser los comerciantes y los no comer-
ciantes que ocasionalmente realizan actos de comercio; y
Objeto de ella pueden ser todas aquellas prestaciones convenidas en los negocios
y operaciones comerciales a los que se denomina “actos de comercio” y la reitera-
ción de los actos de comercio en forma profesional confiere a quien los realiza, la
calidad de comerciante (art. 1º del Cód. de Comercio).
Fontanarrosa dice que han sido numerosas las tentativas de lograr una definición
unitaria y general del acto de comercio sobre la base de conceptos extraídos de la
Economía Política, pero todas aquellas han resultado infructuosas. Tanto los soste-
nedores de la teoría de comprar para revender, como los puntos de vista de inter-
mediación en el cambio, como los de la teoría de la circulación, y los partidarios de
la concepción de los actos de comercio profesionales, han tratado de elaborar su
teoría pero ninguna resultó eficaz, porque según Fontanarrosa:
Régimen Legal:
- El art. 8º, que según la opinión mayoritaria se trata de actos de comercio objetivos;
- El art. 5º ap. 2º que amplía el número de los actos de comercio por la intervención
de un comerciante como parte. Fuera del Código algunas leyes establecen la
mercantilidad, por ej.: warrants, prenda agraria, constitución de S.R.L., etc..
17
Esta definición pretende agrupar bajo un solo concepto diversas categorías de actos esencialmen-
te heterogéneos, por otro lado, incluye actos de intermediación que no son mercantiles -por ej. 2º
párrafo del art. 5 del Cód. de Comercio y hay actos de comercio que se refieren a supuestos que
no realizan ni facilitan el cambio.
74
Enumeración legal: Es de orden público desde que ella sirve para DELIMITAR EL
AMBITO DE APLICACION DEL DERECHO MERCANTIL. La determinación de la
materia de comercio es de orden público y por ende, queda sustraída al efecto de-
rogatorio o modificatorio de la autonomía de la voluntad.
3.3.- CLASIFICACIÓN
A.- De acuerdo a los preceptos de cada legislación positiva, según el art. 5º ap. 1º
y art. 8º del Cód. de Com., los actos de comercio pueden ser:
Considera que los legisladores se han limitado a enumerar los casos a los cuales
se aplica nuestra disciplina y han evitado definir el acto de comercio porque les re-
sulta imposible, afirmando que tal imposibilidad proviene de un análisis superficial
en los diferentes actos enumerados o enunciados por la ley mercantil.
Expresa Rocco que, luego de analizar las veinticuatro clases de actos de comercio
señaladas en el Código Italiano, se observa que existen actos de comercio por su
naturaleza intrínseca, y otros que lo son por su conexión con los primeros.
Primer grupo:
Segundo grupo:
Tercer grupo:
Cuarto grupo:
En este grupo estudia Rocco los seguros. Sostiene que hay una serie de aconteci-
mientos que crean riesgos para los seres humanos y para cubrir estos riesgos se
crean los seguros mediante los cuales, el riesgo personal de cada asegurado se
transfiere a la comunidad de asegurados, con lo cual, las empresas de seguros
actúan como intermediarias en el riesgo.
En cuanto a los actos conexos Rocco dice que su comercialidad accede de una
relación accesoria que los enlaza con una actividad mercantil, que por sí mismos
76
a.- Para ciertos actos en cada caso debe probarse la conexión en la medición.
b.- Para otros casos la ley declara la presunción genérica de comercialidad.
c.- En otros supuestos la ley toma la conexión como base para declarar la comer-
cialidad, sin admitir prueba en contrario.
d.- Lo expuesto surge la definición de los actos de comercio para Rocco, pudiendo
agregarse que para este autor el lucro no es la esencia de los actos de comer-
cio. Considera que realizan actos de comercio el Estado Nacional o Provincial,
los municipios, los entes autárquicos que no exigen fines de lucro. También las
cooperativas que deben evitar la especulación pero que dentro de su concep-
ción, forman parte de la intermediación en el cambio.
Crítica a la teoría de Rocco: Si bien es cierto que esta teoría tiene aciertos impor-
tantes, las fundadas críticas que de ella nacen llevan a considerar fracasada su
finalidad. Fontanarrosa y Satanovsky dicen que deja de lado los actos declarados
mercantiles por la ley, en razón a su conexión con el comercio, por ej. cheque, letra
de cambio, etc.. Fontanarrosa también y en la que Rocco encuentra la intermedia-
ción en el campo del trabajo y en la que Rocco encuentra la nota de comercialidad
en las empresas y dice, que la intermedidación de trabajo también se realiza fuera
del campo del derecho comercial, por ej.: el agricultor que utiliza trabajo ajeno para
cosechar cereal, el profesional que organiza su estudio en forma de empresa, sin
que en ninguno de estos dos casos se realice actividad comercial. También se le
critica que reúne todos los actos extraños a su definición en un grupo que denomina
“por conexión” cuando en realidad, se trata de actos autónomamente comerciales,
como los papeles de comercio, las sociedades comerciales, etc..
ACTIVIDAD Nº 15
18
Algunos de los enumerados engloban varios actos jurídicos e incluso, hasta una organización eco-
nómica y su actuación, por ej. inciso 1º implica la industrialización en sentido amplio, para darle otra
forma al bien adquirido; en el inc. 3º las operaciones que engloba significan contratos y los actos de
ejecución que alcanzan, para algunos de ellos, notable complejidad; en el inc. 5º referido a las em-
presas con los objetos que enumera, teniendo presente que se entiende por tal, la organización de
bienes y servicios para la producción de bienes o servicios con un propósito económico, etc..
79
1.- la expresión “en general” que se emplea en el encabezamiento del art. 8º tiene
un único alcance: que existen actos no enumerados, que no se agota en este
elenco (se llama así a un conjunto de actos enumerados) la materia comercial;
2.- la razón de la norma legal y de las inclusiones en su enumeración, esto es, los
fines perseguidos por el legislador dentro y para el sistema de derecho privado
adoptado en el país. Los fundamentos jurídicos y los fines perseguidos con la
inclusión, no pueden referirse únicamente al “acto de comercio” numerado por-
que el legislador, no entendió agotar los practicados en el país en el momento
de la sanción, ni paralizar ni entorpecer la evolución del comercio, dejando de
lado las necesidades de su normación adecuada. Juzgando enunciativa la
enumeración, el criterio o método para extender su aplicación será un criterio
analógico que tenga en cuenta ese fin perseguido por el legislador, según las
necesidades del comercio a la época de aplicación de la ley, y no de su san-
ción. 19
Cambio: se refiere al cambio “trayecticio”, cambio de una moneda por otra, o sea el
cambio que hacen los Bancos (que se interponen entre los ahorristas y los que ne-
cesitan dinero).
Corretaje: también es cambio, acerca de una persona que quiere comprar y otra
que quiere vender.
19
Esta solución es la propiciada por la generalidad de la doctrina y consagrada en la práctica por la
jurisprudencia.
80
De esto surge que los primeros incisos se refieren al cambio de mercaderías, a una
intermediación en el cambio de mercaderías, y el tercer inciso se refiere a una in-
terposición en el cambio: así lo entienden algunos autores, otros, -como Fontana-
rrosa- dicen que sólo la operación de cambio de dinero estaría comprendida en este
concepto y al corretaje y al remate los lleva a otra categoría.
Inciso 6º: Se refiere a los seguros y a las sociedades anónimas sea cual fuere su
objeto. Para la mayoría de los comentaristas los seguros no son actos de interposi-
ción en el cambio, pero para Rocco sí.
Inciso 7º: Está referido a los fletamientos, construc-ción, compra venta de buques,
aparejo, provisiones, y todo lo relativo a comercio marítimo. Este inciso va más allá
de lo comercial, abarca actos no comerciales como la navegación de placer.
Inciso 8º: Trata de las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros em-
pleados de los comerciantes, en cuanto concierne al comerciante del comercio de
quien depende.
Inciso 10º: Las cartas de crédito, fianzas, prendas y demás accesorios de una ope-
ración comercial. Se refiere a los actos comerciales por accesoriedad.
Inciso 11º: Habla de los demás actos especialmente legislados en este Código.
Esto nos da la pauta de que no es una enumeración taxativa la del Código, pudien-
do estos actos ser legislados por otras leyes que también son comerciales.
El art. 8 del Código se cumplementa con el art. 7º y con el inc. 2º del art. 5º. El 7º
dice: “Si un acto es comercial para una de las partes todos los contrayentes que-
dan, por razón de él, sujetos a la ley mercantil, excepto las disposiciones relativas a
las personas de los comerciantes y salvo que de la disposición de dicha ley resulte
que no se refiere sino al contratante para quien tenga el acto carácter comercial”.
Art. 5º inc. 2º: “Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de co-
mercio, salvo prueba en contrario”.
Art. 452 Cód. Comercio: explica cuáles no son actos de comercio diciendo: “No se
consideran mercantiles:
81
1º.- la compra de bienes raíces y bienes accesorios. Sin embargo, serán comercia-
les las compras de cosas accesorias al comercio para prepararlo o para facili-
tarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz;
2º.- los objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona por cuyo
encargo se haga la adquisición;
3º.- las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de su cosecha,
ganados, etc;
4º.- las que hacen los propietarios y cualquiera clase de persona de frutos y efectos
que perciban por razón de renta, donación, salario, en volumen o cualquier títu-
lo remunerativo gratuito;
5º.- la reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que es para su
consumo particular.
Sin embargo, si fuere mayor cantidad la que vende que la que hubiese consu-
mido, se presume que éste, la compra con ánimo de revender y se reputan
mercantiles la compra y la venta”
82
ACTIVIDAD Nº 16
a.- ¿Cuál es el concepto de Acto de Comercio que enuncia el Código Argentino?
b.- Complete las siguientes columnas:
Esta norma cataloga como comercial la transmisión a que se refiere el inciso ante-
rior, por lo que tal enajenación deberá ser necesariamente a título oneroso, ya que
si se hiciera a título gratuito no se cumpliría con el requisito esencial de la actividad
lucrativa o de especulación.
La ley prevé la reventa en el mismo estado o después de darle otra forma de mayor
o menor valor, con lo que se incluye la industrialización siendo el primer supuesto
un caso de simple intermediación en el cambio.
Puede tratarse de una sola operación o bien pueden enajenarse las cosas adquiri-
das en varias operaciones, siempre y cuando las operaciones de adquisición y ven-
ta, guarden una relación de vinculación objetiva, sin alterar esencialmente la sus-
tancia y cuidando que las modificaciones realizadas no sean el resultado de un acto
de empresa (en cuyo caso la comercialidad fluiría del inc. 5º). Incluye la noción de
“industria” como acto objetivo de comercio y comprende, no sólo la transformación
material, sino también aquella que implica un agregado tecnológico.
Comprende:
1.- Cambio manual: trueque de una moneda por otra (generalmente realizado en
casas de cambio por lo que en realidad queda englobado en el inc. 1º);
2.- Cambio trayecticio: operación de recepción de dinero en una plaza para ser
entregado al beneficiario en otro lugar (transferencia, giro), tiene carácter co-
mercial con independencia de que se instrumente en títulos de crédito. (La doc-
trina entiende que el inciso es inútil puesto que el cambio manual queda sub-
sumido en el inc. 1º y el trayecticio en el inc. 4º).
85
ACTIVIDAD Nº 17
a.- Investigar: ¿De dónde surge el carácter comercial de los bancos particulares de
inversión o hipotecarios? ¿Qué ocurre si estos bancos o entidades financieras
otorgan un préstamo garantizado con hipoteca?
87
Remate: es comercial aún cuando tenga por objeto una compraventa de carácter
civil respecto a los contratantes, por ej. un inmueble; aún cuando sea realizado por
quien no esté inscripto como martillero, o por alguien a quien la ley prohíbe el ejer-
cicio de tal profesión.
88
ACTIVIDAD Nº 18
a.- Investigar: ¿La realización profesional de actos de corretaje y remate da cali-
dad de comerciante?
89
ACTIVIDAD Nº 19
a.- Realizar una enumeración de las empresas incluidas en este inciso según la
aplicación jurisprudencial de la noción de empresa respecto a esta norma.
b.- ¿Qué ocurre con la actividad agropecuaria e industrias extractivas, con la em-
presa de pesca con las empresas estables, sociedades civiles y ciertos tipos de
sociedades comerciales?
91
El contrato de seguro es siempre acto de comercio aún cuando verse sobre un in-
mueble, o sobre la vida o integridad física de una persona. Incluso es comercial el
seguro mutuo.
3.16.- OPERACIONES DE
LOS FACTORES Y EMPLEADOS. INCISO 8º
dos que por no revestir el carácter de factores carecen de facultades para represen-
tar al principal.
Debe ser a favor de determinada persona, no puede ser “a la orden” lo que la dife-
rencia de la letra de cambio.
Evita el transporte de dinero efectivo. Es simple cuando va dirigida a una sola per-
sona, y circular cuando va dirigida a varias. Ha sido reemplazada con ventajas por
la letra de cambio, los giros, los cheques de viajero, etc.. Son siempre comerciales,
su emisión constituye un acto de comercio y las relaciones jurídicas que de ella
surgen están sujetas a la ley y jurisdicción mercantiles. 20
3.18.- FIANZA
I.- La fianza es comercial cuando garantiza un acto o contrato comercial;
II.- El otorgamiento habitual de tales garantías atribuye calidad de comerciante a
quien haga de ello su profesión;
III.- La comercialidad de la fianza se presume si quien la otorga es comerciante;
IV.- Determinada la comercialidad de la fianza, trátase de un instituto legislado en el
Código de Comercio aplicándose los preceptos del Código Civil sólo como
complemento.
3.19.- PRENDA
Será comercial cuando la obligación garantizada sea comercial independientemente
de la calidad de las partes de la referida obligación. Comprende a la prenda común,
con desplazamiento; la prenda con registro o sin desplazamiento y la prenda cam-
biaria.
20
Segovia entendía que podía ser civil, ya que este inciso estaría referido sólo a las accesorias de
una obligación comercial; pero debe enfatizarse que no es un accesorio sino que la carta de crédi-
to es en todo los casos, un acto jurídico principal, de naturaleza objetivamente comercial.
93
El art. 6º tan sólo se refiere a los actos aislados de comercio realizados por un no
comerciante.
ACTIVIDAD Nº 20
a.- Complete el siguiente cuadro sinóptico:
Fundamentos de la Comercialidad
b.- Explique la frase: “quien desconoce la naturaleza comercial del acto deberá
probar su naturaleza civil”.
95
UNIDAD IV
a.- Naturaleza jurídica del ente que constituye la relación: Aún cuando el hom-
bre sería sujeto de derecho, por necesidades prácticas se han creado sujetos
colectivos, incluidos dentro del concepto de persona y que pueden ser también
sujetos de las relaciones jurídicas. Por lo tanto, podemos decir que pueden ser-
lo las personas físicas jurídicas.
Modalidades con que las relaciones jurídicas mercantiles suelen consti-
tuirse: nuestro código ha estructurado la materia mercantil con criterio objetivo.
Ha establecido una serie de actos objetivos de comercio (por su naturaleza, por
conexión, por disposición de la ley, bilateral o unilateralmente comerciales) que
originan relaciones jurídicas mercantiles entre personas que pueden o no, ser
comerciantes.
Resultan así cuatro categorías de sujetos de las relaciones jurídicas mercanti-
les:
- personas físicas no comerciantes
- personas jurídicas no comerciantes (públicas y privadas)
- personas físicas comerciantes
- personas jurídicas comerciantes
4.2.- COMERCIANTE
Nuestro art. 1º sigue los lineamientos filosóficos-sociales del Código francés dispo-
niendo que: “la ley declarará comerciantes a todos los individuos que, teniendo ca-
pacidad legal para contratar, ejercen por cuenta propia actos de comercio haciendo
de ello profesión habitual”.
Siendo que, en realidad las personas jurídicas también pueden ser comerciantes, al
vocablo “individuos” debe entendérselo como sinónimo de “personas”.
Profesión habitual: Hemos dicho que, para ser comerciante, es necesario practi-
car actos de comercio a título de “profesión habitual”
21
Recordar que las sociedades anónimas las S.R.L. y las de economía mixta son siempre comercia-
les sea cual fuere la actividad a la que se dediquen.
97
ARTESANO: Hay una categoría de pequeñas empresas que escapan a las reglas
del derecho comercial. Son pequeñas empresas artesanales que viven principal-
mente del producto de su trabajo manual.
Según Ripert se trata del trabajador autónomo que ejerce un trabajo manual, vende
solamente los productos de su trabajo y emplea un personal limitado. El Cód. de
Comercio no los legisla expresamente y no tiene todavía un status de conjunto. La
jurisprudencia ha resuelto que no es comerciante pero no hay un criterio uniforme al
respecto.
a.- comerciante de hecho: que adquiere su calidad de tal por la sola realización
habitual y profesional de actos de comercio, esté o no matriculado;
22
Son diversos los conceptos dados para explicar la noción, algunos autores hablan de la idea de
especulación, otros recurren a la empresa, la clientela; la jurisprudencia -en general- habla de la
actividad regular con el propósito de obtener beneficios, siendo preciso que los actos estén sufi-
cientemente ligados, y sean frecuentes y repetidos.
No es necesario que la profesión de comerciantes constituya la actividad exclusiva, ni siquiera la
más importante; una misma persona puede tener dos profesiones o actividades distintas, bastará
para ser comerciante que una de ella sea comercial.
98
b.- el comerciante por la forma de su actividad: por ej. las sociedades comerciales
de la Ley 19.550.
En la actualidad, con la redacción de la Ley 19.550 sin lugar a dudas son comercia-
les todas las que enumera dicha ley, con ello, a pesar de la redacción del art. 1º del
Cod. de Comercio, serían sociedades comerciales no sólo la colectiva, sino también
las cooperativas y las de economía mixta. Las sociedades enumeradas por la Ley
19.550 serían comerciales por la forma jurídica que adoptan, cualquiera sea su ob-
jeto, y aún cuando no realicen actos de comercio. Distinto es el criterio a adoptar
cuando se trate de sociedades no enumeradas por la Ley 19.550 en cuyo caso se
debe examinar el objeto principal para el que fueron constituidas y que justifica su
funcionamiento.
ACTIVIDAD Nº 21
a.- Grafique los componentes de las relaciones jurídicas mercantiles.
b.- Enumere los sujetos que pueden establecer una relación jurídica mercantil.
c.- Elabore un cuadro sinóptico de la clasificación de los comerciantes.
100
Este estatuto crea en algún aspecto una situación de privilegio, y en otros, los so-
mete a un mayor rigor de disciplina.
El art. 32 crea a favor de los comerciantes inscriptos una presunción “iuris tantum”
de esa calidad.
Aún cuando existan algunas discordancias en orden al valor probatorio de los distin-
to medio de prueba, en general, tanto doctrina como jurisprudencia, han admitido
toda clase de prueba para acreditar la calidad de comerciante.
23
Para algunos esto no es más que aplicación del principio del “onus probandi”, mientras que otros,
entienden que la calidad de comerciante es un estado de excepción y por lo tanto no se presume.
101
Ninguna otra cosa (inscripción libros, pago de patente, etc.) puede desvirtuar el
derecho de la inactividad, tales actos nada dicen respecto a la conservación de la
calidad de comerciante.
El comerciante individual posee un domicilio real y uno comercial que será aquel
donde centraliza la administración de su empresa.
ACTIVIDAD Nº 22
a.- Aunque el Estado ejercita actividades comerciales no puede atribuírsele calidad
de comerciante, ¿por qué?
b.- ¿Cuáles son los requisitos esenciales, para la conservación y pérdida de la
calidad de comerciante?
c.- Especifique cómo se establece el domicilio de los comerciantes.
104
Este artículo ha sido criticado por autores como Siburu y Segovia por su terminolo-
gía e innecesariedad.
La emancipación que admite el Cód. Civil es la producida por matrimonio (arts. 131
y 134 del CC).
c.- el menor a quien los padres han negado la autorización, (con respecto a este
último supuesto no es pacífica la doctrina y hay muchos que opinan que el
juez no puede fallar contrariamente a la voluntad de los padres).
También, con la sanción de la ley 17.711 se puso fin a la vieja polémica que existía
respecto a la interpretación del art. 3 de la ley 11.357 que dejaba duda respecto a la
posibilidad de la mujer casada de constituir sociedades civiles, asociaciones comer-
ciales y cooperativas, debido a una técnica defectuosa acerca de si podía formar
parte de sociedades comerciales.
Sociedades: La situación actual está reglada por la Ley 19.550 pudiendo los cón-
yuges formar, aún sin la participación de terceros, sociedades por acciones (S.C.A.,
S.A.) Y S.R.L., quedando vedada la posibilidad de constituir otro de los tipos de las
sociedades que regula la ley. En el caso de que, por donación, sucesión u otro título
llegaran a adquirir la calidad de socios en algunas de esas sociedades para las cua-
les no se hallan autorizados, las sociedades deben transformarse en el término de 6
meses en una sociedad por acciones o en una SRL., o algunos de los cónyuges
deberá ceder su parte (arts. 27 y 29 de la ley 19.550), caso contrario, la sociedad se
tornará nula y entrará en liquidación.
106
Tampoco serán válidas entre cónyuges las sociedades de hecho, que deberán di-
solverse, al igual que las irregulares.
ACTIVIDAD Nº 23
a.- Represente gráficamente el procedimiento llevado a cabo por la emancipación.
b.- Enuncie las características del menor emancipado.
108
- se imponen a los sujetos de derecho - se refieren a sujetos que les falta esa
que, por hipótesis, son capaces, co- condicón legal para ser comerciantes;
mo verdaderas prohibiciones legales. son incapaces.
- los sujetos que las sufren, si las que- - los actos que realice el incapaz son
brantan, no ven viciados de nulidad NULOS.
los actos o negocios que realicen. - son establecidas en protección del
- obedecen a razones que no hacen a sujeto declarado incapaz.
la protección del sujeto incapaz, como
por ej.: la tutela del decoro que impo-
nen determinadas profesiones, inves-
tiduras o estados, la tutela del interés
público o del comercio.
4.16.- CLASIFICACIÓN
a.- Objetivas: se instituyen en razón de las cosas, sometiendo el ejercicio de de-
terminadas actividades comerciales a previa autorización;
b.- Subjetivas: son las que se establecen en razón de la investidura, profesión y
funciones de determinadas personas. Se dividen en:
b.1: Absolutas: cuando excluyen totalmente la posibilidad jurídica del ejercicio
del comercio y,
b.2: Relativas: cuando vedan tal actividad en razón de los intereses de la so-
ciedad o del comercio.
Como consecuencia de ello los actos mercantiles que realicen serán válidos, que-
darán sujetos a las leyes y tribunales comerciales, su ejercicio reiterado en forma tal
de constituir una profesión hará adquirir la calidad de comerciante a quien lo realice.
Los incompatibles pueden ser declarados en quiebra y si bien pueden lograr su
conclusión mediante concordato resolutorio, en caso de no prosperar la propuesta
de acuerdo, serán pasibles de una calificación de conducta fraudulenta.
Ello sin perjuicio de que, si se ha actuado utilizando la forma de una persona jurídi-
ca o de una simple asociación para ejercer encubiertamente una actividad comer-
cial, debe prevalecer la realidad sobre la ficción correspondiendo tener por adquiri-
da la calidad de comerciante, en los términos del art. 1 del C.Com. y, en caso de
caer en cesación de pagos, se deberá decretar su quiebra.
En nuestro derecho cabe investigar qué significado tienen las expresiones de “cléri-
go” y “religiosos profesos”. Los clérigos cuentan con capacidad y si, en infracción de
la prohibición, realizan actos de comercio habitualmente, éstos serán válidos y ha-
rán que se les considere comerciantes, con la ulterior consecuencia de que podrán
ser declarados en quiebra. Los religiosos profesos, al hacer profesión de fe, pierden
la posibilidad de adquirir bienes, se tornan incapaces para contratar, por lo que no
pueden ejercer actividad mercantil habitualmente ni realizar actos de comercio ais-
lados, y en caso que los llevaran a cabo, serían nulos.
Esta prohibición se entiende que no alcanza a los agentes fiscales en razón de que
éstos carecen de jurisdicción.
Cabe recordar aquí que tampoco pueden ejercer el comercio en fraude a la ley,
como sería en caso de hacerlo por interpósita persona o como socio oculto.
Las prohibiciones legales establecidas por la ley para ejercer el comercio tienen
carácter iuris tantum, en contra de la calidad de comerciante, que deberá ser des-
truida por quien la afirme.
La prohibición legal del art. 22 no alcanza a la facultad para prestar dinero a interés,
mientras ello no se realice como profesión habitual; ni a ser accionista en una so-
ciedad comercial, siempre que el sujeto que sufre prohibición no tome participación
de la gerencia administrativa. Debemos entender que no sólo la gerencia propia-
mente dicha, sino también la dirección y la sindicatura o consejo de vigilancia (fun-
ciones que tienen en común que en forma permanente o accidental revisten carác-
ter representativo o administrativo). Tampoco podrán ser fundadores de sociedades
anónimas, ni integrar sociedades por interés, ni de responsabilidad limitada en ra-
zón de que la autorización se limita a ser accionista.
Interdictos: quedan comprendidos en la norma (art. 24 inc. 1º) los dementes decla-
rados en juicio, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, los in-
habilitados en los términos del art. 152 bis CC, y los condenados a más de tres
años de prisión y reclusión. Si son titulares de un establecimiento comercial que se
halle funcionando antes de su interdicción o lo reciban por herencia, donación o
legado, el curador, previa autorización del juez de la curatela, puede continuar el
ejercicio del comercio en nombre de su representado, mientras que si el interdicto
no cuenta con esa calidad o no recibiera por los títulos indicados un comercio ya
instalado, no podría iniciar actividad mercantil, pues se halla incapacitado para ad-
quirir la calidad de comerciante en función de los arts. 1 y 9.
Los actos que pudiera realizar en infracción del mencionado régimen no son nulos,
sino sólo ineficaces respecto del mencionado concurso, pero nada impide que los
créditos que de ellos resulten puedan hacerse valer, oportunamente, sobre los bie-
nes adquiridos luego de la rehabilitación o sobre el remanente que resultare una
vez satisfechos los acreedores del concurso y las acreencias que integran su masa
pasiva.
112
ACTIVIDAD Nº 24
a.- ¿Son sinónimos incompatibilidad y prohibición? ¿prohibiciones e incapacidades?
b.- Complete el siguiente cuadro:
Prohibiciones Fundamento
a.- Corporaciones
eclesiásticas
b.- Magistrados
113
Se ha dicho por casi la totalidad de los autores que en el último cuarto del siglo XX
inscribirse como comerciante parece casi una ingenuidad. Rescatan los beneficios
concursales como los únicos que podrían justificar seriamente la adecuación del
comerciante a estas pautas. Pero, cabe recordar que con la modificación de la ley
22.917 a la Ley de Concursos se han eliminado las diferencias existentes entre el
concurso civil y el comercial.
El art. 33 del Cód. de Comercio debemos analizarlos como ley vigente pero con un
sentido crítico. La praxis indica el incumplimiento casi total de los “actos y formas”
del comercio y en especial de las que enumera el art. 33, por parte de los comer-
ciantes o empresarios singulares. Queda, al decir de Etcheverry, como una reco-
mendación teórico doctrinaria sin mayor andamiento real en nuestra actividad mer-
cantil actual.
Estas obligaciones no tienen el rigor de una estricta imposición jurídica, las sancio-
nes indirectas, como la llamaba Garo, han perdido verdadera virtualidad. La obliga-
ción de llevar libros es una de las que principalmente debería cumplirse, porque
además del interés particular, constituye un beneficio genérico para la comunidad;
pero si no se cumple no hay sanción directa por ello.
4.20.1.- Matrícula
A diferencia de lo que disponía el Cód. de 1.862 ahora el estado de comerciante no
se obtiene por inscripción en la matrícula, sino por una cuestión de hecho que pro-
duce el efecto de la aplicación de la legislación mercantil y el juzgamiento en los
pleitos que surjan, por la jurisdicción especial. Pero hay ciertos beneficios que la ley
otorga a quienes regularicen una inscripción registral y lleven contabilidad en forma
legal (art. 26 C. Com.) y otras veces se exige esa inscripción para desempeñarse
como agente auxiliar de comercio; veamos:
a.- la fe de sus libros de comercio, dentro del sistema probatorio que mediante
éstos estructura el propio Código;
b.- se necesita la inscripción para poder actuar como corredor (art. 89 C. Com.), y
martillero (art. 3º Ley 20.266), afirma la doctrina que en la práctica esta disposi-
ción ofrece grandes desajustes con la realidad;
c.- para ser acreedor prendario, el comerciante o industrial debe inscribirse en el
Registro Público de Comercio;
d.- presunción de que el inscripto es comerciante. Tiene el carácter de “iuris tan-
tum” invirtiendo la carga probatoria que estará a cargo de la persona que im-
pugnare esa calidad.
En cada jurisdicción local existe un Registro de Comercio que funciona como Juz-
gado o Secretaría. En donde no exista, el trámite se hará ante el Juzgado de Paz
respectivo. Allí deben inscribirse o matricularse los comerciantes para poder gozar
de los beneficios indicados precedentemente, también se inscriben allí las socieda-
des mercantiles al presentar sus contratos para obtener la calidad de regulares.
114
Aun cuando los trámites varían según las jurisdicciones, básicamente la ley mer-
cantil exige que el escrito de inscripción contenga (art. 27):
Esta reforma se asentó sobre los tres pilares básicos de los modernos principios
universales de la contabilidad: sistema uniforme (invariable), veraz y claro. La forma
de registración, mientras cumpla con esas tres condiciones, es libre.
4.21.- CUENTAS
Las columnas de una cuenta serán el Debe (para las entregas) y el Haber (para las
cancelaciones), el saldo será la diferencia entre una y otra, las diferencias entre las
cantidades de la cuenta, pudiendo haber saldo deudor o acreedor. Cada empresa
necesita su propio plan de cuentas, según su volumen, la actividad a la que se de-
dique y la información que pretenda reflejar. Cada empresa -entonces- tendrá sus
propias cuentas, diferentes a las de las demás.
El método usual de contabilidad es el de partida doble, los importes del Debe deben
ser iguales a los del Haber. La anotación se hace por registraciones simultáneas
que permiten advertir un error si las sumas no se balancean adecuadamente.
4.22.- LIBRO
Se llaman así a los registros en los que se asientan las operaciones del
comerciante.
Según el art. 44 del C. de Com. son obligatorios el libro Diario (en el art. 45 se indi-
ca cómo se lleva) y el Inventario y Balance.
116
Los agentes auxiliares del comercio deben llevar también, obligatoriamente, los
libros generales y algunos especiales que la ley indica. La práctica suprimió el co-
piador de cartas, antes que lo hiciera la Ley en 1.963; hay modernos sistemas para
archivar en la actualidad.
Son de frecuente uso el libro auxiliar de Caja, el Mayor y otras registraciones com-
plementarias.
El modo de llevarlos está consignado en el art. 54: no se deben alterar los asientos
que se harán en orden progresivo, no es posible dejar blancos o huecos, hacer in-
terlineaciones, raspaduras o enmiendas, tachaduras, mutilación de hojas o altera-
ción de la encuadernación o foliatura. Los errores se salvan con un nuevo asiento
que se hace en la fecha en que se advierte el error o la omisión.
salvo que también los de éste sean irregulares. La falta de libros incluye en la califi-
cación de la conducta del fallido, y no llevarlos es causal de rechazo del pedido de
concurso preventivo.
No es necesario que el comerciante lleve por sí los libros, puede encargar autori-
zando expresa o tácitamente a otros para que los lleve, generalmente la tarea inte-
lectual del asiento se encarga a un contador público nacional.
Para ser admitidos en juicio deberán llevarse en idioma nacional, si se hacen asien-
tos en idioma extranjero deberá ordenarse la traducción en caso de ser presenta-
dos al juez.
El hecho de llevar los libros es FACULTATIVO ya que la ley otorga beneficios, pero
no obliga a hacerlo. Consecuentemente, ningún juez o tribunal puede hacer pesqui-
sas de oficio para inquirir si los comerciantes llevan los libros obligatorios y si los
lleva en forma. El juez se limitará a ordenar las medidas de prueba ofrecidas por las
partes y en caso de ser necesario, podrá decretar medidas para mejor proveer.
verificación. Con ello la ley trata de evitar los perjuicios de un traslado. Es así que,
la medida más común, la prueba pericial de los libros, se practica en el domicilio
comercial remitiéndose, en su caso, los resultado de la pericia al juez requirente ya
sea mediante oficio o exhorto según correspondiere.
Si los libros obligatorios llegaran a perderse sin culpa del comerciante, debe denun-
ciarse el hecho y podrán valer los restantes no extraviados.
En juicio, los libros de los comerciantes llevados en debida forma, son principio de
prueba si se trata de hechos no mercantiles. En lo que hace a las operaciones mer-
cantiles:
a.- Los libros de los comerciantes llevados en legal forma son oponibles como
prueba en juicio y sus asiento hacen fe;
b.- No podrán seleccionarse asientos y desecharse otros; las constancias conta-
bles son INSEPARABLES, en virtud del principio de uniformidad;
c.- Sirven como prueba prevaleciente si el oponente no hizo sus asiento en legal
forma o no opone una contraprueba plena y concluyente;
d.- Si los libros de ambas partes son llevados en legal forma, el juez deberá
desechar ese medio de prueba y calificar los hechos sobre la base de las de-
más pruebas rendidas, haciendo una apreciación de conjunto.
NOTA: Al concluir con las obligaciones del comerciante, agrego un bosquejo acerca
del balance, su concepto e interpretación, que no lo incluyo aquí para no distraer la
atención en el orden de las obligaciones del comerciante.
118
ACTIVIDAD Nº 25
a.- Explique las obligaciones comunes a los comerciantes.
b.- Enumere los beneficios de llevar en regla la contabilidad.
c.- ¿Para qué sirve la Contabilidad?
d.- Elabore un cuadro sinóptico con los libros esenciales que debe llevar un co-
merciante. Explique sintéticamente cómo llevarlos.
119
Se detallarán en forma completa los ingresos y egresos con los comprobantes con-
tables que los justifiquen.
Sólo cuando se actúa por cuenta ajena o a nombre ajeno o si se tiene obligación de
restituir, se deberá rendir cuentas.
4.23.1.- Renunciabilidad
Se discute en doctrina si la obligación de rendir cuentas es renunciable. Dice Siburu
que es una obligación legal de orden público. Para Halperín en la renuncia sería
contraria a la naturaleza del comercio y posibilitaría fraudes. Fontanarrosa admite
tal renuncia y otros autores como Zavala Rodríguez nada dice al respecto.
Está obligado a rendir cuentas quien obra por otro o quien tiene la obligación de
restituir, como dije al comienzo del tema. Ahora bien, si son varios los gestores,
administradores o comisionistas, cada uno deberá rendir sus cuentas -y responder
luego- por la parte que le correspondió en la negociación.
4.23.2.- Forma
Si los actos o negocios jurídicos realizados son de cierta importancia deberán pre-
sentarse por escrito; este recaudo surge de la realidad y no de la norma. Si debe
realizarse ante el juez siempre será escrita. Puede admitírsela en forma verbal, con
exhibición de los comprobantes de apoyo, en determinados casos.
4.23.3.- Oportunidad
Las cuentas se rendirán al finalizar cada negociación en que sean exigibles, al fina-
lizar el año o el ejercicio si la tarea es continuada por un tiempo relativamente largo.
4.23.4.- Lugar
Según el art. 74 debe hacerse en el domicilio comercial del rindiente, pero es válido
el paco en contrario (por ej. que las cuentas se rendirán en el domicilio real o co-
mercial del principal).
Se admite como aceptación tácita la percepción del saldo sin reserva alguna.
cidos por el demandado sin esperar el fallo definitivo sobre las cuentas que siguen
un trámite independiente.
Esta excepción a la regla gral. de que a cada persona le incumbe un patrimonio que
responde por sus deudas (excepto los bienes inembargables con sus modalidades
propias), es un beneficio exclusivo del Derecho Mercantil.
122
ACTIVIDAD Nº 26
a.- Explique las distintas posturas respecto a la renunciabilidad de la rendición de
cuentas.
b.- ¿Cuáles son los casos que pueden presentarse ante la presentación y rendi-
ción de cuentas?
123
24
Reglas punitivas en materia de marcas, ley de represión de monopolios -la más antigua disposición
en materia de concurrencia desleal- donde no se distinguen entre los empresarios civiles y comer-
ciales, si bien la mayoría de las reglas son aplicables al empresario mercantil e industrial. El Cód.
Penal tipifica figuras delictuales o de peligro en torno a este tema: deslealtad en precio de merca-
derías o valores, ofrecimiento engañoso o doloso de estos últimos, falsa documentación contable
que reprimen fraudes al comercio y a la industria. Reglas sancionatorias como de los actuantes en
función de órganos de las personas jurídicas y de los vendedores y compradores; la protección del
cheque también tiene relación al tema (art. 302 C. Penal).
124
ACTIVIDAD Nº 27
a.- Investigue qué normas o leyes conoce, en donde el Estado, en su función de
policía de comercio, protege la salud de la población o simplemente al consu-
midor. Subraye en su módulo los elementos necesarios para confomar una or-
ganización.
125
4.25.- PUBLICIDAD
El empresario tiene derecho a publicitar sus actividades, sus productos, su organi-
zación. Esta protección de la propaganda es una facultad implícita en la economía
capitalista. Mediante la propaganda, quien realiza actividad comercial o industrial
incrementa sus ventas y mejora su imagen ante la opinión general.
4.25.1.- La imagen
El derecho a la imagen comercial tiene relación con la propaganda, pero es una
noción vinculada a la personalidad comercial del empresario; éste tiene derecho al
respecto, consideración y consenso de ser la persona de bien que todo ser humano
pretende. También se relaciona el derecho de la imagen con la competencia, una
forma de competencia desleal -que es la negación de la libre concurrencia- es el
descrédito intencional del competidor perjudicando su imagen.
Con las anotaciones sistemáticas, nace la ciencia que estudia, previa registra-
ción, las alteraciones patrimoniales que le facilite a su vez, disponer de la infor-
mación necesaria para la toma de decisiones.
La única manera idónea para conocer una empresa, su vida, su desarrollo e incluso
su propia muerte (disolución y liquidación), es sabiendo leer las registraciones con-
tables, que reflejan toda la vivencia de esa organización jurídica y económica. La
registración contable constituye un lenguaje a través del cual la empresa nos hace
conocer, como lo hace un ser vivo a través de sus palabras y de los análisis que
sobre él haga un profesional de la salud: cómo es su vida, cómo funciona su orga-
nismo, cuál es su estado actual, cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus
perspectivas. No estaban errados los Fisiócratas, cuando estudiaban una organiza-
ción económica siguiendo principios fisiológicos.
El querer conocer una empresa y diagnosticar jurídicamente acerca de ella, sin co-
nocer las nociones básicas de su funcionamiento, es como querer tratar una perso-
na sin previamente haber hablado con ella y haberla revisado a la luz de los princi-
pios clínicos conocidos. Por tal motivo resulta esencial para el abogado manejar
nociones de contabilidad.
1.- Exactitud.
2.- Amplitud.
3.- Oportunidad.
Desde la confección del plan de cuentas, hasta la elaboración del balance o ESTA-
DO DE SITUACION PATRIMONIAL, es típica tarea de los especialistas de la em-
presa y de los profesionales de la ciencia de la contabilidad; pero en cambio, el es-
tudio y el análisis del balance o estado de situación patrimonial ya es materia de
conocimiento de todos los que de una u otra manera, tienen el deber de conocer
qué pasó y qué puede pasar, a fin de aportar su ciencia y especialidad para coad-
yuvar al buen resultado de la gestión empresarial.
ACTIVIDAD Nº 28
a.- Relacione en una breve explicación, los conceptos de: publicidad, imágen y
competencia.
b.- Explique las funciones de diagnósticos y predictivas de la contabilidad.
c.- Defina los siguientes conceptos:
- Plan de Cuentas:
- Inventario:
- Balance:
129
4.27.- EL BALANCE
Es un cuadro sinóptico, una síntesis de los saldos acreedores y deudores agrupa-
dos en grandes rubros, siguiendo un formato según normas legales establecidas
por el órgano administrativo de contralor.
A = P + PN
Grafiquemos geométricamente:
ACTIVO PASIVO
PATRIMONIO NETO
específicamente al Patrimonio Neto. Son las ganancias o las pérdidas, que se refle-
jarán por un lado en el Cuadro de Resultados -que es otro documento que siempre
acompaña el balance y por el otro lado se reflejará en el Patrimonio Neto.
Así tendremos:
ACTIVO PASIVO
PATRIMONIO NETO
1.- CAPITAL
2.- RESERVAS
3.- RESULTADO DEL EJERCICIO
A + Pe = P + Cap. + G.
Pe: Pérdidas
G: Ganancias
En el balance, los bienes del Activo no son colocados arbitrariamente, sino al con-
trario, siguiendo un orden preestablecido que permitirá luego, su análisis a la luz de
su contrapartida, el Pasivo.
Orden Cronológico
1.- Disponibilidades
Es dinero, o sea aquel medio de pago o de cambio generalmente aceptado
como instrumento para celebrar el cambio de bienes y servicios. El dinero de
curso legal es medio de cambio por imperio de la ley.
Dentro de las disponibilidades, se coloca primero el dinero que se tiene en CA-
JA y luego el dinero que se tiene en Banco, en cuenta corriente.
2.- Créditos
En primer término irá lo más líquido, por ejemplo pagaré, documentos, letras de
cambio, o sea aquello que sin llegar a ser dinero, es un derecho al dinero y por
ende, puede ser usado como tal, para atender las deudas de la empresa o en
su defecto, esperar hasta su vencimiento en que se canjeará por dinero de cur-
so legal.
3.- Inversiones
Pueden ser certificados de depósitos a plazo fijo, acciones que se cotizan en
bolsa, letras de tesorería, títulos de la deuda pública, etc. (siempre tener en
cuenta el grado de liquidez, o sea su capacidad para convertirse rápidamente
en medio de pago, con la menor pérdida de su valor real de mercado).
Pueden ser créditos cuyos vencimientos se producirán más allá de un año, contan-
do desde la fecha del cierre del ejercicio (Ej. pagarés, documentos, certificados de
depósitos a plazo fijo, inversiones, etc.).
El típico rubro del Activo No Corriente, son los Bienes de Uso, es decir aquellos
bienes de capital que tiene la empresa para desarrollar su actividad. Ej. en un inge-
nio azucarero serán las maquinarias, los edificios, los equipos, la tierra, los insu-
mos, los muebles, los vehículos, etc..
Aquí también encontramos dos grandes rubros. Pasivo Corriente y Pasivo No Co-
rriente.
Así el Pasivo Corriente incluye las deudas que son exigibles dentro del año, a partir
de día del cierre del ejercicio financiero y en consecuencia, en el Pasivo No Corrien-
te se incluirán las deudas, cuya exigibilidad supera el mencionado lapso de un año.
25
Se entiende por Inventario, “al cuadro contable en el cual figuran analíticamente los diversos ru-
bros del Activo y del Pasivo de la hacienda mercantil, valuado monetariamente”.
133
Aquí se incluyen las deudas, las previsiones y las provisiones que son exigibles en
un lapso mayor al año calendario, a partir de la fecha del cierre del ejercicio.
ACTIVIDAD Nº 29
a.- Elabore un ejemplo (imaginario o real) y sobre la base de él aplique los siguien-
tes conceptos:
Activo corriente:
Activo no corriente:
Pasivo corriente:
Pasivo no corriente:
Dijimos que por definición el Patrimonio Neto abarca el rubro que incluye
los bienes que son de propiedad del empresario, ya que surgen, luego de
atender el Pasivo con los bienes y derechos del Activo (PN = A - P).
Allí encontramos en primer término, el rubro CAPITAL, que son los aportes dinerarios
y no dinerarios valorizados que hicieron los socios, al tiempo de constituir la socie-
dad. El Capital se convierte en una noción contable que no varía, salvo modificacio-
nes posteriores siguiendo el procedimiento fijado por la ley de sociedades. Asimismo
se incluyen en el P.N. las RESERVAS, como también los Resultados del Ejercicio
que surgen, estos últimos, del documento denominado Estados de Resultados y que
debe acompañar a todo Balance o Estado de Situación Patrimonial.
Luego se hace la suma del Total del Patrimonio Neto y finalmente se determina la
suma Total del PASIVO + PATRIMONIO NETO.
Cabe mencionar que por razón del principio de la Partida Doble, se iguala siempre
el DEBE con el HABER, de esta manera el valor de la suma Total del Activo es
igualado mediante la suma del Pasivo + Patrimonio Neto, así lo determina la
ECUACION PATRIMONIAL:
A = P + PN
P + C + Res + G.
A=
P.N.
Se determinará en primer lugar, las ganancias brutas, jugando con los ingresos por
venta y los egresos por costos de adquisición 26.
A = P + Cap. + Reservas + G - Pe
La metodología que vamos a seguir consiste en dividir la lectura de los datos que
nos proporciona el balance modelo, que se acompaña como anexo, en tres grandes
esquemas matemáticos.
1º.- Determinar la relación porcentual de cada uno de los rubros del activo y del
pasivo, sobre el total del Activo.
2º.- Determinar la relación porcentual de cada uno de los rubros del estado de re-
sultados sobre el total de facturación por ventas.
3º.- Determinar el estado económico financiero de la sociedad “Los Salames S.A.”,
a través de una serie de índices usuales en este tipo de trabajo.
4º.- Hacer un ligero diagnóstico sobre la situación de la mencionada sociedad, con
los datos obtenidos en los pasos 1º, 2º y 3º.
26
Se entiende por costos, el conjunto de erogaciones realizadas para lograr un objetivo empresarial,
teniendo los mismos una calidad: la expectativa de ingresos futuros.
137
Variante 2:
Caja+Banco+B. de Cambio...........................................$ 110.000.000.- 55%
Fórmula:
Significado
Ventas 850.000.000
a.- Fórmula: = = 212,5
Capital 4.000.000
Ventas 850.000.000
b.- Fórmula: 1) = = 146,5
Patrimonio Neto 5.800.000
Ventas 850.000.000
c.- Fórmula: 2) = = 4,25
Activo 200.000.000
Utilidad 1.000.000
d.- Fórmula: = = 0,25
Capital 4.000.000
Utilidad 1.000.000
e.- Fórmula: = = 0,005
Activo 200.000.000
Utilidad
f.- Fórmula: = 0,20
P. Neto(menos utilidad)
ACTIVIDAD Nº 30
1.- Establezca las diferencias entre el Balance y el Estado de Resultados.
2.- ¿Qué nos indican los índices y cuáles conoce?
3.- ¿Qué es la Contabilidad Gerencial?
142
La Sociedad tiene un capital, que significa tan sólo un 4% del activo total, sus re-
servas legales cubren el porciento establecido por la ley, no existiendo morosidad
por parte de los accionistas en cuanto a los aportes signados. Vemos entonces que
el activo de la empresa ha sido constituído en un 97,1% mediante créditos, que
participan de la característica de estar divididos, casi en partes iguales, por un lado
a corto plazo, y por el otro a largo plazo (50% y 47,1% respectivamente).
Para atender el pasivo a corto plazo (un año) se dispone de un activo, que casi du-
plica las deudas (la liquidez corriente, nos muestra un índice de 1,95). Pero si que-
remos atender la deuda a un año con el activo más líquido, se nos presentan va-
riantes:
El problema de esta empresa que muestra por un lado un manejo armonioso y equi-
librado, en su endeudamiento a corto plazo, nos muestra por el otro lado, una muy
baja rentabilidad en particular, en relación con su activo, está indudablemente en el
alto precio de adquisición o en el bajo precio de venta.
En síntesis:
A.- Es una empresa bien manejada, que muestra una conducción conservadora,
pero a su vez, presenta muy baja rentabilidad que no condice con el principio
rector de maximización utilidades. Sería aceptable la rentabilidad en la medida
que responda a una agresiva política de conquista de un mercado. Esto último
no aparenta ser en este caso, por el objeto de la sociedad y por el tipo de mer-
cado en el cual es muy poco posible que pueda beneficiarse a posteriori, au-
mentando considerablemente el precio de venta. Es muy poco probable que lo
logre en un mercado tan competitivo.
144
UNIDAD V
5.1.- CORREDORES
A nuestro entender y siguiendo la posición mayoritaria en doctrina, el corredor es un
comerciante porque realiza Actos de comercio (el corretaje previsto por el art. 8 inc. 3º).
Es una operación auxiliar del comercio porque prepara y facilita la realización del
contrato.
Ahorran tiempo y esfuerzo y por ello tienen derecho a cobrar una retribución. Es
remunerado por la celebración del contrato o negocio encomendado pero no, si
dicho resultado no se obtiene. La jurisprudencia ha establecido que la función no se
reduce a la mera presentación, debe procurar establecer las condiciones del contra-
to principal interviniendo en todos aquellos trámites que llevan en definitiva, a su
perfeccionamiento.
Es una función autónoma. El comitente da las bases del negocio, cuando se afirma
que es comerciante se debe tener en cuenta que la limitación contenida en el art.
105 inc. 1º no significa negarle ejercicio del comercio ni su calidad de comerciante,
sino limitar el ejercicio de esa categoría a actos mercantiles: el corretaje.
Los requisitos enumerados en los arts. 88, 89 y 90 a los que se subordina el ejerci-
cio del corretaje son de orden público y excluyentes.
145
Se requiere:
- Capacidad.
- Idoneidad: un año de domicilio en el lugar y haber ejercido el comercio o actuado
como tenedor de libros.
- Inscripción en la matrícula.
- Juramento.
- Se exige a los corredores llevar asiento detallado y metódico de todas las operacio-
nes en que intervinieren, un libro de registro donde deben pasar lo asientos o artícu-
los del libro manual; pueden extender certificaciones de lo que consta en su regis-
tro. Deben individualizar a las personas con las que contraten y asegurarse sobre
su capacidad legal respondiendo de los daños que ocasionare su negligencia.
- No se responsabiliza a los corredores por la insolvencia de los contratantes pero
se fija una particular garantía si se trata de letras o valores endosables.
- Se les impone el secreto profesional de las negociaciones que se les encarguen.
- Se regula la minuta estableciendo que consiste en un resumen del negocio cele-
brado, que debe contener los datos suficientes para que las partes puedan redac-
tar un contrato definitivo o valerse de ella, como medio de prueba de un acuerdo
verbal.
- Se prohibe al corredor:
- Todo acto mercantil directo o indirecto en nombre propio o ajeno y constituir so-
ciedad -debe entenderse de interés-.
Esta prohibición debe entendérsela con el alcance que le dimos anteriormente, es
decir, que no significa negarle ejercicio del comercio sino simplemente limitar su
ejercicio a esa categoría de actos mercantiles.
- Hacer pagos o cobranzas por cuenta ajena.
- Adquirir las cosas cuya venta se le haya encomendado.
- No puede dar fianza o garantía con relación al contrato que interviene.
- Exigir mayor comisión u obtener otra remuneración por el mayor precio que obtuviere.
El pregón del martillero es una verdadera oferta al público estableciendo con preci-
sión las condiciones esenciales de la venta (inclusive la base tiene el carácter de
precio mínimo). Las posturas de los licitantes tienen el alcance de una aceptación.
Pero el contrato así conformado, (oferta del martillero y aceptación del licitante)
queda sometida a la condición resolutoria constituida por la eventualidad de que
otro licitante posterior, mejore la postura aumentando el precio ofrecido. La cosa se
adjudica al último postor que ofreció precio mayor. La adjudicación tiene la función
declarativa de reconocer al verdadero y definitivo adquirente. Es así que el remate
146
Subasta judicial: cuando la ordena un juez en determinado proceso (no hay venta
judicial sin proceso).
La subasta privada se rige por el Código de Comercio. Las judiciales por las normas
-principalmente-, de los códigos procesales y tiene naturaleza de acto jurídico pro-
cesal con connotaciones de derecho público. Las ordenadas por la administración
pública se rigen por normas particularísimas de excepción, con connotaciones de
derecho administrativo.
5.2.1.- Inhabilidades
1.- quienes no pueden ejercer el comercio,
2.- los fallidos con conducta culpable o fraudulenta,
3.- los inhibidos,
4.- los condenados,
5.- los excluidos por sanción disciplinaria,
6.- los comprendidos en el art. 52 del Cód. Civil: embriaguez habitual, disminución
de facultades, prodigalidad.
a.- rematar cualquier clase de bienes salvo las limitaciones de leyes especiales,
b.- solicitar a las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar
el desarrollo del acto.
147
a.- Llevar los libros previstos para el ejercicio de su función los que deben ser ru-
bricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción, deben llevar
“diario de entradas” (asientos de bienes recibidos), “diario de salidas” (asiento
de las cuentas entre martillero y comitentes) y deben archivar por orden crono-
lógico un ejemplar de los documentos que extiendan por su intervención en
operaciones.
b.- Comprobar los títulos de los bienes a subastar,
c.- Convenir la venta por escrito con el legitimado para disponer el bien,
d.- Realizar la publicidad necesaria,
e.- Cumplir con las disposiciones previstas para las ventas en lotes,
f.- Cumplir con los recaudos dispuestos para el caso de bienes muebles.
ACTIVIDAD Nº 31
1.- ¿Qué es el corretaje? Enumere los requisitos para ejercer esta actividad.
2.- Complete el siguiente cuadro:
MARTILLEROS
“El proyecto que se acompaña deroga el capítulo II, título IV del libro I del Código de
Comercio, al cual quedará incorporado. La sistemática adoptada tiende a evitar
alteraciones en el articulado del código; no obstante, ha de entenderse que el pro-
yecto sustituye el capítulo que se deroga, atento a que por el mismo no se altera la
condición jurídica de agentes auxiliares del comercio de los martilleros.”
“El presente proyecto encuadra en la Política Nº 52, aprobada por Decreto 46/70 de
la Junta de Comandantes en Jefe”.
a.- Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2º;
b.- Poseer título de enseñanza secundaria expedido o revalidado en la República
con arreglo a las reglamentaciones vigentes;
c.- Aprobar un examen de idoneidad para el ejercicio de la actividad que se rendi-
rán ante cualquier tribunal de alzada de la República con competencia en mate-
ria comercial, ya sea federal, nacional o provincial, el que expedirá el certificado
habilitante en todo el territorio del país. A los efectos del examen de idoneidad
se incorporará al tribunal un representante del órgano profesional con persone-
ría jurídica de derecho público no estatal, en las jurisdicciones que exista. El
examen deberá versar sobre nociones básicas acerca de la compraventa civil y
comercial y de derecho procesal en los aspectos pertinentes al ejercicio de la
profesión.-
CAPITULO V. Facultades
a.- efectuar ventas en remates públicos de cualquier clase de bienes, excepto las
limitaciones resultantes de leyes especiales;
b.- informar sobre el valor real o de mercado de los bienes para cuyo remate los
faculta esta ley;
c.- recabar directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales y particulares,
los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 9º;
d.- solicitar de las autoridades competentes las medidas necesarias para garanti-
zar el normal desarrollo del acto de remate.
b.- comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer
del bien a rematar. En caso de remate de inmuebles, deberá también constatar
las condiciones de dominio de los mismos;
c.- convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del
remate y la forma de satisfacerlos, condiciones de venta, lugar de remate, mo-
dalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debién-
dose dejar expresa constancia en los casos en que el martillero queda autori-
zado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquél;
d.- anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los
casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate
y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio. En caso de re-
mates realizados por sociedades, deberán indicarse además, los datos de ins-
cripción el de Registro Público de Comercio. Cuando se trate de remates de lo-
tes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener
constancia de su mensura por autoridad competente y de la distancia existente
entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o
provinciales, más próximas. Se indicará el tipo de pavimento, obras de desagüe
y saneamiento y servicios públicos, si existieran;
e.- realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visi-
ble una bandera con su nombre, y en su caso, el nombre, denominación o ra-
zón social de la sociedad a que pertenezcan;
f.- explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional y con
precisión y claridad los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y
gravámenes que pesaren sobre el mismo;
g.- aceptar la postura solamente cuando se efectuare de viva voz, de lo contrario
la misma sería ineficaz;
h.- suscribir con los contratantes y previa comprobación de identidad, el instrumen-
to se redactará en tres (3) ejemplares y deberá ser debidamente sellado, que-
dando uno de ellos en poder del martillero. Cuando se trate de bienes muebles
cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, bastará el recibo res-
pectivo;
i.- exigir y percibir del adquirente, en dinero efectivo, el importe de la seña o cuen-
ta del precio, en la proporción fijada en la publicidad, y otorgar los recibos co-
rrespondientes;
j.- efectuar la rendición de cuentas documentada y entregar el saldo resultante
dentro del plazo de cinco (5) días, salvo convención en contrario, incurriendo
en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo;
k.- conservar, si correspondiere, las muestras, certificados e informes relativos a
los bienes que remate hasta el momento de la transmisión definitiva del domi-
nio; 1)en general, cumplimentar las demás obligaciones establecidas por las le-
yes y reglamentaciones vigentes.
Art.12 - En los casos en que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lleva-
rá a cabo por causa que no le fuere imputables tendrá derecho a percibir la comi-
sión que determine el juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y los
gastos que hubiere efectuado. Igual derecho tendrá si el remate fracasare por falta
de postores.
Art. 16 - En las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate,
el martillero que lo lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de
la sociedad, serán responsables ilimitada, solidaria y conjuntamente con ésta por
los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del acto de
remate. Estas sociedades deben efectuar los remates por intermedio de martilleros
matriculados, e inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que
tenga a su cargo la matrícula.
Art. 17 - Los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15 deben llevar los
siguientes libros, rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción:
a.- Diario de entradas, donde asentarán los bienes que recibieren para su venta,
con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación,
el nombre y apellido de quien confiere el encargo, por cuenta de quien han de
ser vendidos y las condiciones de su enajenación;
b.- diario de salidas, en el que se mencionarán día por día las ventas, indicando
por cuenta de quien se han efectuado, quien ha resultado comprador, precio y
condiciones de pago y demás especificaciones que se estimen necesarias;
c.- de cuentas de gestión, que documente las realizadas entre el martillero y cada
uno de sus comitentes.
Art. 18 - Los martilleros deben archivar por orden cronológico un ejemplar de los
documentos que se extiendan con su intervención, en las operaciones que se reali-
cen por su intermedio.
CAPITULO X. Sanciones
Art. 21 - Las sanciones que se apliquen serán anotadas en el legajo individual del
martillero previsto en el artículo 5º.
Art.23 - Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada en
las condiciones previstas en el artículo 3º. Quienes infrinjan esta norma serán re-
primidos por el organismo que tenga a su cargo la matrícula, con multa de hasta
diez mil pesos ($ 10.000), y además, se dispondrá la clausura del local y oficina
respectiva; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corres-
ponder. El organismo que tenga a su cargo la matrícula, de oficio o por denuncia de
terceros, procederá a allanar con auxilio de la fuerza pública los domicilios donde se
presuma que se cometen las infracciones antes mencionadas, y comprobadas que
ellas sean, aplicará las sanciones previstas, sin perjuicios de las denuncias de ca-
rácter penal, si correspondieran. La orden de allanamiento y de clausura de locales
deberá emanar de la autoridad judicial competente. En todos los casos, las sancio-
nes de multa y clausura serán apelables por ante el tribunal de comercio que co-
rresponda.
155
Art. 24 - Los martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieran matricula-
dos, continuarán en el ejercicio de su actividad, cumpliendo con los requisitos
enunciados por los incisos b), c) y d) del artículo 3º.
Art. 27 - Las subastas públicas dispuesta por autoridad judicial se rigen por las dis-
posiciones de las leyes procesales pertinentes y, en lo que no se oponga a ellas,
por la presente ley.
Art. 29- La presente entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.
Art. 30 - Deróganse los artículos 113 a 122 del Código de Comercio. El artículo 31
es de reforma.
Si están bajo las ordenes laborales, cumplen horarios, perciben un sueldo periódico
y no participan en las pérdidas, serán dependientes, empleados u obreros.
Los factores son también empleados en relación de dependencia, con gran jerar-
quía y a veces con importantes poderes que se acrecientan a medida que crece el
organigrama empresario. La doctrina entiende que esta función tiene la naturaleza
jurídica del mandato general de administración con representación del principal
(arts. 135, 137 y 132 del Cód. de Com.).
Según el art. 132 del C. Com: “Se llama factor la persona a quien un comerciante
encarga la administración de sus negocios, o la de un establecimiento particular”. El
factor, cuyo nombre proviene de los estatutos medievales, administra el comercio o
la empresa bajo la supervisión del comerciante titular del negocio.
El factor actúa en relación de dependencia, tal como ocurre con cualquier empleado
en esa subordinación jerárquica. Le corresponden los beneficios, derechos y obli-
gaciones del Derecho Laboral.
No confundir con otras figuras porque a veces se utiliza “factor” denominando otras
figuras ajenas al mandatario general al que designa dicho nombre, como el caso de
una de las partes en el contrato de factoring a la que se la denomina factor.
Hay auxiliares del comercio que cumplen tareas para el factor pero no son tales.
También se pueden cumplir tareas para el principal o empleador, pero no hay
subordinación. Se trata de los corredores, martilleros, comisionistas, despachantes
de aduana. Estos no son factores sino que ejercen a veces un mandato especial,
actuando por cuenta del mandante, en otros casos lo hacen a nombre propio. Son
en general, comerciantes, calidad que no tiene el factor.
5.3.3.- Empleados
Algunos posee cierta capacidad legal de contratar, tal facultad es un poder especial
para determinados actos y no un poder general. de administración. Los empleados
pueden ser autorizados expresamente mediante poder, que siempre será especial,
o mediante otras formas expresas o tácitas de otorgamiento y determinación de sus
facultades.
La Ley de Contrato de Trabajo se aplica tanto al factor como a los demás emplea-
dos, en relación de subordinación con respecto a un empresario o sociedad comer-
cial. Es pasible de aplicación de todo el sistema tuitivo laboral, cualquier persona
157
5.3.4.- Capacidad
El factor debe ser capaz de ejercer el comercio (art. 132 del Cód. de Com.) y obliga
al empresario. Los actos realizados fuera de los límites del mandato no inscripto
son inoponibles a los terceros de buena fe, pero esta obligación va acompañada de
la correlativa responsabilidad por la negligencia, omisión o daño que irrogue. Debe
tenerse en cuenta que el fallido no rehabilitado no puede ser factor o apoderado
con facultades generales para el ejercicio de la actividad comercial.
El factor actúa en nombre y por cuenta del preponente (tener presente que por error
el Código dice “proponente” cuando es preponente), con el fin de celebrar negocios
jurídicos que no lo obligarán personalmente.
Aún cuando el código habla a una “autorización especial” extendida por el propieta-
rio o principal, no determina que deba ser escrita.
Algunos autores interpretan que debe tratarse de una autorización escrita sin que
sea necesario que se trate de escritura pública.
A este contrato -por su naturaleza- tiene que aplicarse las reglas concernientes a
los poderes generales y permanentes de administración ante terceros, junto a las
laborales concernientes a la relación interna entre mandante y mandatario (ley de
contrato de trabajo). Sin perjuicio de lo cual, es útil recordar que el contrato institorio
importa algo más que mandato y relación de dependencia, pues crea obligaciones
adicionales especiales.
El convenio con terceros que suscriba el factor tendrá como efecto inmediato obli-
gar al principal como si éste hubiese celebrado personalmente el contrato, es decir,
se produce la traslación de obligaciones típicas de la representación.
Sólo los factores están eximidos de la necesidad de poder especial para firmar le-
tras de cambios o pagarés en nombre de sus principales.
158
5.3.7.- Inscripción
La autorización o poder del principal hacia el factor debe inscribirse en el Registro
Público de Comercio de la jurisdicción, a fin de que surja efectos ante terceros. El
poder no inscripto es invocable por terceros en virtud de la doctrina de la apariencia.
Los contratos firmados por el factor dentro de los límites de su mandato, obligan al
principal sin necesidad de ratificación ni expresa ni tácita, por parte de éste del ne-
gocio jurídico concluido.
La regla es que el contrato con el factor no tiene término ni límite. Para hacerlo ce-
sar en su tarea deberá el principal aplicar las normas del Derecho Laboral.
5.4.- VIAJANTES
Viajantes son las PERSONAS QUE, respecto a las empresas, PROMUEVEN LA
CONCRECION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, FACILITANDO LA ACTIVIDAD
DE LA MISMA. Es una necesidad consecuente del desarrollo del comercio.
159
a.- Algunos se limitan a procurar clientes dejando la conclusión del negocio al prin-
cipal;
b.- otros, además de buscar la clientela pueden tener las facultades para concluir
los negocios en nombre del principal.
Pueden trabajar para una sola casa o para varios establecimientos. Puede concre-
tarse a actuar en una sola plaza o bien recorrer distintas.
5.4.1.- Clasificación
Se distinguen dos grandes grupos en materia de viajantes de comercio:
a.- Cuando está investido de representación los contratos que celebra se perfec-
cionan en el acto, como celebrados entre presentes (no requiere la conformi-
dad del principal o su aceptación, salvo que expresamente se inserta la cláusu-
la ad referendum).
b.- Cuando no tienen representación, a las operaciones que celebren les son apli-
cables las normas de contratos concluídos entre ausentes. Requieren acepta-
ción del principal. Rigen los arts. 1149, 1150, 1154 y 1155 C.C..
Salvo pacto expreso en contrario, la ley parte del principio que el viajante trabaja
para una pluralidad de comerciantes e industriales.
5.4.2.- Zona
En el sentido señalado en la ley, es la circunscripción o lugar, total o parcialmente
señalados al viajante. Son aspectos fundamentales o elementales integratorios del
concepto de zona:
La función del agente de bolsa es compleja, tiene algo de corredor, algo de agente
financiero y mucho de comisionista de bolsa.
Deben guardar secreto de las operaciones que realicen por cuenta de terceros (sólo
revelables por resolución judicial) y sólo pueden aceptar órdenes de personas iden-
tificadas, con la firma registrada en el libro (registro) que deben llevar a tal efecto.
Deben llevar los libros, registros y documentos que establezcan los mercados de
valores, además de los que exige la ley.
Son pasibles de sanciones disciplinarias por parte del Mercado de Valores (aperci-
bimiento, suspensión, revocación de la inscripción para actuar).
Se los considera agentes auxiliares del comercio sujetos a las normas pertinentes
de legislación mercantil.
La función que cumple consiste en las gestiones necesarias para obtener el despa-
cho de mercaderías que pasan por las aduanas, tanto en la importación como en la
exportación, pertenezcan a comerciantes como a no comerciantes. Los actos se
realizan en sí mismos, no son comerciales, sino actividades vinculadas con la ad-
ministración pública (actos preponderantemente administrativos). La doctrina los
considera no comerciantes.
27
Halperín crítica esta facultad indicando que se trata de una eficacia bien extraña, ya que los comi-
sionistas de bolsa no pueden asimilarse a los funcionarios, son meros comerciantes sujetos a un
status legal propio, a mérito de la peculiaridad de la actividad.
162
Prohibiciones e incompatibilidades:
Aún cuando la ley los califica de mandatarios son solidariamente responsables por
cualquier hecho punible que derive de la manifestación comprometida y todo otro
acto o gestión conjuntamente con el importador, exportador y banco.
El poder Ejecutivo debe fijar el arancel mínimo, sin embargo, éste no corre cuando
se trata de empresas o entes de la administración nacional, provincial o municipal.
5.7.- EXPEDICIONISTAS
Es un auxiliar en la explotación de los transportes. Las operaciones de expedición
suelen ser engorrosas y requieren conocimientos especiales de horarios, tarifas,
leyes aduaneras, etc.
Concluye los contratos de transporte con uno o varios porteadores sin asumir en
nombre y riesgo propio la ejecución del transporte.
Concluye el contrato por cuenta del comitente y mediante el pago de una retribución.
ACTIVIDAD Nº 32
a.- Complete el siguiente cuadro:
Viajante
Agente de Bolsa
Despachante
concepto
capacidad
FACTOR
Poderes
Obligaciones
164
UNIDAD VI
6.1.- LA EMPRESA
Ya hemos visto en capítulos anteriores que el derecho mercantil es una categoría
histórica, como correlato de situaciones de hecho. El derecho comercial no es una
rama del derecho como resultante de una clasificación dogmática, sino que se des-
gajó del tronco común, derecho civil, cuando éste no resultaba suficiente para cubrir
los aspectos por él regulados. Los factores económicos, sociales y políticos que
produjeron este desmembramiento condicionan permanentemente a esta disciplina
hasta su situación actual (que es precisamente donde debemos aprehender su
concepto y contenido).
La nueva realidad lleva a que se elabore una doctrina jurídica sustentada sobre dos
bases:
28
El derecho mercantil se transforma de un derecho de actos en un derecho de la organización del
comerciante.
165
Hay quienes entienden que la empresa es el concepto totalizador del Derecho Mer-
cantil, razón por la cual la identifican plenamente con esta rama jurídica (con algu-
nas excepciones como letra de cambio, cheques, etc.).
La empresa existe en la realidad tangible de todos los días, es un fenómeno tal que,
traducirlo a normas jurídicas puede resultar tarea ardua, a veces desaconsejable
por los juristas. Podemos definir el fenómeno “empresa” como:
Para Zaldívar la empresa “es una universalidad institucional” es decir, una creación
opuesta a la contractual, formada por una serie de elementos, algunos de los cua-
les escapan al control de las partes. La actividad de todos estos elementos, más
que propender a la utilidad del propietario de la empresa, procuran el beneficio de la
colectividad.
Garrigues expresa que la empresa “es una noción económica que trasciende a lo
jurídico en algunas manifestaciones, pero no como unidad”.
167
ACTIVIDAD Nº 33
a.- Analice las distintas definciones de empresa presentados en el módulo.
b.- Señale los elementos comunes y distintivos de todas ellas.
c.- Elabore una definción de empresa.
168
La empresa como objeto de derecho -sin embargo- es el concepto que más adhe-
siones ha recibido nuestro país.
Según esta tesis, la empresa no tiene personalidad sino que es un objeto (comple-
jo, universal) de negociación jurídica. No adquiere derechos ni contrae obligaciones
sino que lo hace por intermedio de su titular individual o colectivo.
Está formada por una universalidad de bienes dinamizados por un grupo de perso-
nas de existencia visible, cuya dirección ejerce el empresario, dentro de una organi-
zación.
Sin ésta, que es propia del empresario la empresa sería un conjunto de bienes es-
táticos, sin acción y sin vida.
Ahora bien, la primera división que aparece es según que la empresa tenga o no un
fin lucrativo y si éste es directo o indirecto, surge así el siguiente cuadro que es-
quematiza todas las opciones de empresa claramente, dentro del mundo civil, co-
mercial y fuera del derecho privado:
169
29
En el lenguaje común es normal escuchar que se demanda a la empresa, etc. expresiones éstas a
veces contenidas en la Legislación.
170
ACTIVIDAD Nº 34
a.- Explique sintéticamente las nociones objetiva y subjetiva de la empresa.
b.- ¿Qué implicancias jurídicas tienen estas nociones?
c.- Elabore un cuadro comparativo entre las teorías que se expresan sobre la natu-
raleza jurídica de la empresa.
172
Relaciones laborales.
En la
Cosas materiales (muebles e inmuebles).
Empresa existen
Derechos de propiedad industrial (patentes, modelos, marcas, etc).
Esta organización (llamada “aviamiento” por los italianos) es la que explica que de
la relación de la empresa en funcionamiento con el mercado surjan dos concretas
situaciones de hecho:
6.5.1.- Empresario
Puede ser individual o colectivo. Figura esencial inseparable de la empresa econó-
mica (existe en la empresa de propiedad privada -capitalista- cuanto en la empresa
cooperativa, estatal, en la corporativa y en la socialista; en estos últimos sería el
primer empleado de la empresa). Pero el empresario existe, es fundamental su la-
bor de organización, dirección y control de los demás componentes de la organiza-
ción empresaria. A veces la actividad del empresario se confunde o asimila a la
actividad de la empresa.
está habilitado, lo que no lo convierte en socio puesto que nunca participa en las
ganancias.
En las S.A. el factor se llama gerente o gerente general. En las S.R.L. los gerentes
no son factores sino el órgano de administración de la empresa jurídica colectiva.
En las grandes empresas y complejas hay diversos órdenes gerenciales, pero todos
dependen de un gerente general o equivalente.
Casi la totalidad del “trabajo” en la empresa está legislado por el Derecho Laboral.
En las sociedades y en la empresa con titularidad individual el capital será una cifra
ideal inalterada (salvo aumento o disminución por causas legales) que revelará qué
es lo que el empresario promete como aporte a una empresa. Coinciden el concep-
to jurídico y contable.
ACTIVIDAD Nº 35
a.- ¿Qué significado tiene la interdependencia funcional dentro de una empresa?
b.- Elabore el siguiente cuadro:
Conceptos
El valor llave es un bien inmaterial que tiene una especial particularidad: a diferen-
cia de otros bienes inmateriales no es transferible con independencia del conjunto
de bienes que forman el fondo de comercio. Por ello es que se habla de “cualidad”
del fondo de comercio.
Los créditos de la empresa integran también (como un elemento más) el valor llave
o aviamiento. El prestigio del empresario incide en el crédito. El crédito es impres-
cindible para un eficiente desarrollo industrial o mercantil.
Hay autores que afirman la autonomía del Derecho Industrial respecto al Derecho
Comercial por entender que se encuentra integrado por normas de derecho público
y privado que se basan en la homogeneidad de los principios que lo inspiran, te-
niendo en mira la tutela de los industriales y comerciantes, y sólo accesoriamente,
el interés público o general.
Hay que distinguir entre nombre originario (creado por el comerciante) y nombre
derivado (adquirido por un nuevo titular de la empresa o fondo de comercio).
Tiene por finalidad distinguir la sede física donde está situada la empresa o sus
locales.
La Ley 11.867 enumera la “enseña” entre los elementos del fondo de comercio. Los
requisitos que se exigen para el uso de emblemas son:
1.- VERACIDAD.
2.- LICITUD.
3.- ORIGINALIDAD.
4.- NOVEDOSA (no empleada por otros establecimientos).
Está constituida por uno o más palabras, por una frase, por un “lema” (marca de
fantasía), por una figura, un signo, un “emblema” (marca emblemática o figurativa)
con la que se distinguen de otros similares, los productos de determinadas empresa
industrial (marca de fábrica) o bien las mercancías que se despachan por una de-
terminada empresa comercial (marca de comercio) aunque no sean fabricadas por
quien las despacha.
Por ello el empresario que crea una marca adquiere sobre ella un derecho absoluto
(monopolio de uso) de forma que ningún competidor pueda usar una marca idéntica
ni semejante.
El nombre comercial lo protege también la ley 3.975, puede emplearse como marca
y, en consecuencia, se produce una colisión entre el derecho al nombre comercial y
la marca. En tal supuesto prevalece el derecho del primer usuario del nombre o de
179
la marca, el posterior que desee emplearlo deberá introducirle adiciones que los
distingan suficientemente.
Dibujos y modelos son creaciones del espíritu que, aplicadas a productos de la in-
dustria, les confieren carácter de novedad e individualidad.
Materia del derecho del inventor puede ser también un nuevo método o proceso de
fabricación industrial del producto ya conocido y allí hay una invención en un se-
180
Titulares del patentamiento pueden ser las personas físicas y jurídicas, éstas por-
que las adquiere y el inventor utiliza el invento como aporte.
6.6.8.- Licencias
Si el patentado permanece durante tres años en la inacción, sin explotar su patente,
cualquier interesado puede solicitar una licencia de explotaicón no exclusiva. El
pedido debe dirigrse primero al patentado, en caso de que éste se negara a acordar
la licencia, deberá dirigirse a la autoridad competente (en la mayoría de los países
es la oficina de aptentes). Si patentado e interesado no se ponen de acuerdo es la
oficina la que fija la regalía a pagar. Esta es una elaboración para proteger de algu-
na menra al inventor que no puede explotar su invento. Se ha admitido como sufi-
ciente a los fines de impedir la caducidad de la patente, las tentativas serias de ex-
plotación.
182
ACTIVIDAD Nº 36
a.- En un ejemplo concreto señale los elementos de una empresa.
b.- Explique el concepto de “valor llave”.
c.- Enumere algunos elementos que no se pueden patentar. Explique por qué.
183
Tal asimilación es errónea, aunque siguiendo el criterio objetivo podrái darse la con-
fusión con alguna facilidad.
30
En los intentos de definirla, ya que no podemos considerarla una entelequia jurídica como acaece
con el concepto de persona de derecho, la noción subjetiva aparece totalmente alejada de nuestra
realidad legal; el concepto objetivo peca por insuficiencia, la empresa es algo más que un mero obje-
to o una universalidad; tampoco es posible admitir la empresa con caracteres ambivalentes a la vez
de objeto y sujeto de derecho que en una unidad dinámica estarían relacionados jurídicamente.
184
Es de tal complejidad que es una noción que surgió a la vida económica moderna
sin esperar que el Derecho legislado le ofrezca una construcción jurídica apropiada.
No hay una norma mercantil que defina a la empresa, para el concepto jurídico se
tropieza con dificultades: la complejidad.
Esta concepción es el polo opuesto de aquella otra que las identificaba. Hacienda o
establecimiento es el instrumento de la empresa, ésta es actividad económica or-
ganizada y profesionalmente ejercida, susceptible de comprender una o varias ha-
ciendas y de configurarse aisladamente de ellas.
Satanowsky: explica que son más las similitudes que las diferencias, y que las
teorías para su estudio y desarrollo son las mismas.
186
ACTIVIDAD Nº 37
a.- Explique el concepto de fondo de comercio.
b.- Realice la comparación entre hacienda y empresa destacando similitudes y
diferencias.
187
- El patrimonio es una universalidad jurídica que la ley crea con todos los del titular, la
quiebra del empresario produce la liquidación de todos sus bienes afectados o no al
comercio y de todas sus empresas, aunque la insolvencia sea de una sola de ellas.
- En caso de muerte del empresario individual, la empresa y todos los bienes que
posea integran el acervo sucesorio y se distribuye entre los herederos como ele-
mentos de un patrimonio único.
Los créditos no se transfieren como elementos del fondo, tampoco las deudas si se
efectúan las publicaciones.
Con esta teoría se separa la empresa del empresario y de esta manera se explica
la permanencia de la empresa, a pesar del cambio de empresario.
Ascarelli:
31
Por otra parte las relaciones entre la empresa y sus asalariados se rige cada vez menos por el
contrato y más por los convenios colectivos y legislación del trabajo como seguro social.
32
Aproximadamente con la Revolución Industrial lo cual explica que nuestros decimónicos Códigos
de Comercio no la definan ni la regulen adecuadamente aunque se mencione en varios preceptos.
La empresa, no obstante, es una REALIDAD FLORECIENTE ante el derecho vivo del tráfico.
33
Unidad de intención que mueve al sujeto-empresario, para coordinar los elementos de la produc-
ción, a fin de realizar y obtener de esta manera, el lucro previsto.
190
En la empresa actual se valora cada vez más el elemento “trabajo” a modo de pro-
yección de los derechos de la persona como tal y como trabajador.
Se legisla cada vez más sobre las empresas aún en forma fragmentaria y asistemá-
tica. El concepto de empresa como ACTO DE COMERCIO aparece en el Código
Francés de 1807 que incluye entre los actos objetivos de comercio, las empresas ...
La menciona como un acto cuyo juzgamiento corresponde a tribunales especiales.
El Código Francés influye en otros Códigos (entre ellos el argentino). Se obligó así
a la doctrina a determinar cuándo una de las partes tenía la cualidad de empresa,
es decir “qué es la empresa”. Para distinguir la empresa del comerciante se agregó
una condición, la de ORGANIZACION.
Transmisión intervivos
ACTIVIDAD Nº 38
a.- Complete el siguiente cuadro:
Empresa
Objetivas
Subjetivas
- Económico:
- Derecho Laboral:
- Negocio Jurídico:
193
Será suficiente un contrato único, pero para la “traditio” (tradición) de cada elemento
será indispensable respetar su propia ley de circulación.
1.- La Competencia prohibida: Cuando por ley o por contrato se prohibe a todos
los sujetos o a algunos, ejercer el derecho de competir.
2.- La Competencia desleal: se prohibe aquí el ejercicio de formas defectuosas de la
competencia (Actos de confusión, imitación, denigración, alteración de la verdad).
3.- La usurpación de derechos de propiedad industrial: Cuando al competir un
empresario se apropia indebidamente de derechos de propiedad industrial (se
apropia de una patente de invención, un nombre comercial).
1.- El empresario.
2.- La empresa.
3.- La actividad económica realizada por ambos.
Por ello el comerciante que solicite su inscripción en el Registro Mercantil está obli-
gado a expresar para su publicidad en él, su nombre comercial.
6.13.2.- El Rótulo
La finalidad es, por tanto, distinguir la sede física donde está situada la empresa o
sus locales.
Por ello, el empresario que crea la marca adquiere un derecho absoluto sobre ella
(es un monopolio de uso) de modo que ningún competidor podrá usar una marca
idéntica ni semejante (para que no les sustraiga la clientela obtenida por el precio y
calidad del producto acreditado).
1.- Marcas Industriales: puesta por los fabricantes sobre sus productos.
2.- Marcas Comerciales: puestas por quienes revenden a los consumidores los
productos adquiridos de los fabricantes (no puede sustituir a la marca del fabri-
cante puede añadirla).
6.13.3.2.- Requisitos
6.13.3.3.- Transmisión
ACTIVIDAD Nº 39
a.- Especifique qué se transmite en un contrato de compraventa.
b.- ¿Qué es la libertad de competencia y cómo se establece su defensa?
c.- Elabore ejemplos de competencia ilícita.
d.- Identifique una empresa de su medio y señale en ella todos sus signos distinti-
vos.
198
Las empresas del Estado pueden ser creadas directa y originariamente por el Estado,
o pueden ser adquiridas por éste de los particulares. Esto último requiere un acto de
liberalidad del particular, una compra-venta o un acto expropiatorio del Estado. Cuan-
do el Estado adquiere una empresa industrial o comercial se dice que dicha empresa
ha sido “nacionalizada”. En este orden de ideas, una empresa nacionalizada puede
constituir una persona jurídica privada o una persona jurídica pública.
6.15.- EL EMPRESARIO
Las legislaciones empezaron a mirar con sentido realista este tema, a la vez de
tratar de obtener los remedios técnicos que permiten, en protección del interés ge-
neral, salir frontalmente al cruce de los “abusos” que puedan cometerse a través de
una utilización desviada del “instrumento de limitación de responsabilidad”, otorga-
do por el orden jurídico.
- Ley 19.550: Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 21, 22, 23, 125, 134, 141, 146, 163, 164 y 315.
restantes. Esta situación se fue solucionando en los hechos por vía de los meca-
nismos ya disponibles en el orden jurídico vigente: la sociedad.
Este camino de la sociedad, conciliaba con los postulados de la “teoría del patrimo-
nio”, ya que en la medida en que se constituyera una sociedad distinta para cada
explotación y se declarara que cada sociedad constituía un “ente” titular de un pa-
trimonio, (el patrimonio social) quedaban satisfechos todos los dogmas derivados
de dicha teoría.
Frente a este panorama, se empezó la búsqueda por otro lado, a lo que se dio por
llamar “entidad individual de responsabilidad limitada” (ANSTALD), alcanzando for-
mulación legislativa en el régimen del Principado de Liechtenstein. Eran entes que
fueron como sociedades, pero que se llamaron con otro nombre y no lesionaron ni
la teoría del patrimonio (ya que eran entes independientes) ni la teoría contractualis-
ta (ya que no eran sociedades).
Recordemos que una vez aceptado el principio según el cual dos o más personas,
mediante el cumplimiento de ciertas formas, pueden limitar su responsabilidad por
la actividad económica o comercial que realicen a los bienes que hubieren aporta-
do, se planteó el problema de las posibilidades la existencia de las sociedades uni-
personales. El problema era, la conveniencia o no de aceptar el hecho de las socie-
dades unipersonales. (Fundamentalmente donde se anida el núcleo de resistencia
a la aceptación “oficial” de las sociedades unipersonales es al parecer en que se
opina, que en las formas societarias unipersonales son mayores las posibilidades
de que la “forma societaria” sea abusada para fines que no merecen protección
jurídica: fraude a los acreedores, violación de prohibiciones legales, “vaciamiento”
de sociedades conyugales, burla a las reglas sobre la legítima hereditaria). La
prohibición de sociedades unipersonales aparecería entonces como una manera
indirecta de prevenir esos abusos. La solución surge a través de las reglas de dis-
regard, que consiste en: frente a situaciones o instrumentaciones “abusivas” de las
formas societarias, permite prescindir de éstas y de la limitación de responsabilidad
de los socios, que son su consecuencia. Es el allanamiento de la forma societaria,
llamada también la teoría de la penetración 34. (Cabe expresar, que si en nuestro
país no están autorizadas las sociedades unipersonales, en la práctica se dan a
menudo, merced a la presencia de las acciones al portador en las sociedades anó-
nimas).
34
Es el caso también de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.
201
ACTIVIDAD Nº 40
a.- ¿Qué características diferencian a las empresas del Estado de las privadas?
b.- Elabore el siguiente glosario:
- Empresario:
- Empresario Social:
- Sociedad:
- Anstald:
202
Este pequeño principado del centro de Europa sancionó en 1926 un “Código de las
Personas Físicas y Jurídicas y Actividades Mercantiles”. Está redactado bajo la in-
fluencia alemana, regula los tipos societarios corrientes y además una figura nueva,
que se denomina “establecimiento” (Anstald).
Un Anstald es creado por una persona (física o jurídica) que desea afectar un pa-
trimonio a la realización de una empresa, y limitar su responsabilidad a dicho patri-
monio afectado.
b.- Inglaterra
Cualquiera puede tener un socio, pues el hecho de tener un solo socio fundador no
abre de por sí, la posibilidad de aplicar el disregard. Sólo será de aplicación frente
al fraude de terceros.
d.- Francia
e.- Holanda:
Además, por vía jurisprudencial se aceptó la sociedad compuesta por un solo socio,
en que la responsabilidad se encuentra limitada al aporte prometido.
6.17.- LA ADMINISTRACIÓN
Desde un punto de vista general puede definirse a la Administración como:
ACTIVIDAD Nº 41
a.- Defina los conceptos de Administración y Organización.
b.- Sintetice brevemente la evolución de la Administración como ciencia.
206
6.18.- LA CONTABILIDAD
Dentro de la empresa y como un auxiliar eficaz e indispensable para su conducción,
se encuentra la Contabilidad, ciencia que tiene por objeto suministrar la información
necesaria para un eficaz manejo de las operaciones.
A tal efecto, utiliza técnicas que, como la “partida doble”, disponen de validez uni-
versal fundamentada en su sencillez y precisión.
Puede decirse que la Contabilidad intenta brindar información tanto cualitativa como
cuantitativa de lo que sucede en el ámbito de los negocios. A su vez, dicha informa-
ción debe resultar suficiente para mostrar con elocuencia en cada oportunidad en
que se requiera un estado de la situación en cada uno de sus aspectos (patrimonial,
económico, o financiero).
Así, se denomina “ACTIVO” a todo lo que la empresa posee más lo que terceros le
deben. Por oposición, “PASIVO” es lo que se debe a terceros, y la diferencia entre
ambos conceptos se denomina “PATRIMONIO NETO”, o sea la resultante de restar
pasivo de activo.
Matemáticamente:
A = P + PN
Esta expresión indica que la suma del activo es equivalente a la suma del Pasivo más
el Patrimonio Neto. Denota de esta manera que el activo ha sido formado con bienes
para cuya adquisición ha sido necesario contraer deudas -por una parte-, y aportar
fondos por parte de los propietarios, lo que vulgarmente se denomina “Capital”.
207
PASIVO
ACTIVO
CAPITAL
Esto quiere decir que una Ganancia incrementará el Capital original, y una pérdida
lo reducirá, de allí que:
C + G - Pe= PN
A + Pe = P + C + G
Obsérvese que en todos los casos se mantiene la igualdad original, y que esta
igualdad, como es natural, consta de dos términos.
A + Pe = P + C + G
DEBE = HABER
D=H
Si lo expresamos numéricamente:
A + Pe= P + C + G
10+ 0 = 5 + 5 + 0 (p.e.)
12 + 0 = 5 + 5 + 0, en cambio
12 + 0 = 5 + 5 + 2, lo que indica que el incremento del activo no
obedece a una deuda contraída ni a un aumento
del aporte original, sino a una ganancia.
Puede ocurrir también que se cambie un bien del activo por otro de igual valor, en
cuyo caso no se generará cambio alguno en la ecuación pues todo ocurrirá “dentro”
del Activo.
En resumen:
A = P + PN
DEBE = HABER
Las Cuentas:
Caja $ 100.-
que indica que tenemos dinero por un valor de $ 100.-. Pero esta es una informa-
ción estática, es decir a un momento dado. En realidad, la expresión antedicha es
un resumen, ya que la cuenta “caja” registrará los movimientos de dinero, o sea
entradas y salidas de fondos.
Para llegar al saldo de $ 100.- es probable que se hayan cobrado $ 300.- y luego
pagado $ 200 o sea que los $ 100.- representan “lo que queda”, un SALDO.
Ahora bien; cómo se asientan estos movimientos que luego se resumen en un saldo?
Recuérdese que la cuenta “Caja” es una parte del Activo, y que el Activo pertenece
al DEBE de la ecuación patrimonial. Por lo tanto, los saldos de cada una de las
cuentas que pertenecen al Activo deben por definición ser DEUDORES.
Por oposición, los saldos de cada una de las cuentas de Pasivo o del Patrimonio
Neto (excepto Pérdidas, que tiene distinto signo) deben por definición ser ACREE-
DORES.
Así, las cuentas Caja, Inmuebles, Clientes, Automotores, etc. siempre tienen saldo
deudor. En cambio Obligaciones a Pagar, Proveedores, etc. siempre tienen saldo
acreedor.
No debe olvidarse que cada uno de estos movimientos habrá originado un cambio
en algún otro sector de la igualdad. Por ejemplo la entrada de dinero por $ 300.-
pudo originarse en la venta de Mercaderías, en cuyo caso en la cuenta Caja se re-
gistrará un débito por $ 300.-, pero en la cuenta Mercaderías un crédito por el mis-
mo importe, a fin de mantener la igualdad. En este caso se ha producido una ope-
ración “permutativa”, es decir un incremento de activo originado en la disminución
de otro activo.
A su vez, el pago de $ 200.- pudo originarse en un pago de una deuda. Por lo tanto,
la cuenta Caja se acreditará por $ 200.- y la cuenta -por ejemplo- Proveedores se
debitará por el mismo importe. No debe olvidarse que Proveedores es una cuenta
de Pasivo, que como tal tiene saldo acreedor y que por consiguiente un débito im-
plica una disminución.
A estas alturas, caben recordar ciertas pautas ya citadas: cada cuenta registra úni-
camente movimientos de los conceptos que agrupa, es decir que la incorporación
de un edificio se registrará en la cuenta “Inmuebles” y nada tiene que ver la cuenta
“Caja”, a menos que se originen movimientos de dinero.
ACTIVO PASIVO
PASIVO ACTIVO
GANANCIAS
Puede observarse en el gráfico anterior que las Ganancias se acreditan por defini-
ción, y las pérdidas se debitan. Esta regla es invariable. Si recordamos que:
A = P + PN y que PN = C + G - Pe
Veremos que todo aumento del Patrimonio Neto puede originarse exclusivamente
en un aumento del aporte original o Capital o en una ganancia. Toda disminución
del PN será consecuencia de una pérdida.
Visto simplemente, los estados de situación de una empresa en un año pueden ser:
al 1/Enero al 31/Diciembre
Capital $ 50.-
+
Ganancia $ 20.-
Total $ 70.-
211
ACTIVIDAD Nº 42
a.- ¿Qué es la ecuación patrimonial y qué representa
b.- ¿A qué se denomina Activo y a qué Pasivo?
c.- ¿Qué significa en Contabilidad la técnica llamada de “Partida Doble”?
212
UNIDAD VII
EL DINERO
La problemática del dinero y de la moneda, como tema de Derecho Privado adquie-
re relevancia desde sesenta años a esta parte (los precursores de este análisis son
Nussbaum y Ascarelli) pudiéndose decir que ha derivado en una de las cuestiones
más fundamentales de la fenomenología jurídica contemporánea.
La consideración del dinero en sí mismo: ¿qué es, para qué sirve, qué representa,
cuál es su valor, cuál su fruto? son aspectos centrales y permanentes a los que se
suman aristas tradicionales como la usura dineraria y otros largamente padecidos
por nosotros como la relativa a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
7.1.- CONCEPTO
Al entender de Mosset de Iturraspe y Lorenzetti (en su obra “Derecho Monetario”) el
dinero no es una cosa sino un derecho.
De modo que no hay dinero sin mercado ni mercado sin dinero. Aparece así des-
materializado, convertido en un ente ideal, dinero “abstracto”, “dinero-derecho”, “di-
nero-crédito”.
La moneda no es más que el título del dinero. La moneda se convierte en una uni-
dad, sin existencia física.
Según Bonet Correa: “El dinero es una idea, un símbolo, un producto de la razón
humana concebido como la unidad de medida del ámbito patrimonial de las perso-
nas en una sociedad de división del trabajo”, agregando que: “La idea del “dinero”
como un poder patrimonial abstracto y general, se concreta de un modo empírico o
materialmente como “moneda”, en cuanto poder patrimonial cualitativo o concreto,
el cual supone un instrumento para desarrollar el ámbito de libertad de un pueblo,
política y socialmente, así como de las personas individualmente, en cuanto a la
satisfacción de sus necesidades, logros y ambiciones”.
Aunque diferente de todos los bienes y servicios, es mediante el dinero que todos
ellos pueden ser adquiridos. El poder adquisitivo de un país determinado resulta de
dividir la suma total de bienes y servicios por todos los medios de pago en circula-
ción en ese país.
Muchas otras teorías se han formulado en el campo del derecho al respecto, pero la
mayoría de los autores entiende que la naturaleza del dinero es irrelevante y que la
cuestión radica en determinar qué constituye una obligación dineraria.
213
- La que considera que el origen del dinero deriva de su demanda social y que él ha
sido creado por la actividad de la sociedad;
- La otra teoría, llamada “teoría monetaria estatal”, sostiene que el dinero es un
producto del Estado moderno, quien tiene el control sobre su moneda, el sistema
bancario y los medios de pago.
Aristóteles ponía de relieve la importancia del dinero diciendo: “cuando los habitan-
tes de un país llegaron a depender en mayor medida de los otros, el dinero entra
necesariamente en uso. Porque los diversos artículos necesarios a la vida no se
transportaban con facilidad, y por ello lo vinieron en emplear en sus operaciones
algo que fuera intrínsecamente útil y de fácil aplicación a los fines de la vida, por
ejemplo: hierro, plata y cosas semejantes. Su valor se midió, primero, por sus di-
mensiones y peso, pero con el transcurso del tiempo le pusieron un cuño para aho-
rrarse la molestia de pesarlo y marcar el valor” ... “la moneda, por tanto, al actuar
como una medida, hace a los bienes conmensurables y los iguala” (Vemos cómo
Aristóteles, al igual que gran parte de la doctrina, entienden que dinero y moneda
son términos semejantes, refiriéndose indistintamente al dinero como moneda de
curso legal, o bien diciendo que la moneda son aquellas cosas que funcionan como
dinero).
Spengler expresa que “existe una diferencia interna y cuasi metafísica” entre las
cosas y el dinero.
En nuestro país, Alvarez Alonso, Morello y Trócoli (en su obra “Derecho Privado
Económico”) expresan que el problema del dinero “constituye la expresión cuantita-
tiva de todos los hechos y procesos del circuito económico, de manera tal que el
entendimiento de las cuestiones monetarias es la condición previa para la solución
215
Marco Aurelio Risolía (en su obra “La depreciación monetaria y el régimen de las
obligaciones contractuales”) nos dice que “la moneda se concibe en función del
valor, del cambio y del pago. Es en sustancia:
El tercer autor argentino es Félix Trigo Represas (en su obra “Obligaciones de dine-
ro y depreciación monetaria”) analiza la moneda como instrumento de política eco-
nómica (en el capítulo de Revisión del concepto de moneda) señalando que “cuan-
do se entrega moneda en pago de algo, se da sólo una mercancía distinta a la que
pretende pagarse, que hoy vale acaso más que ayer o viceversa; si la utilizamos
como medida, resulta que el valor que hoy mide no es el mismo que medía ayer ni
medirá mañana o viceversa; y, en fin, si por fuerza la hemos de recibir como ins-
216
De lo expuesto resulta que, el Dinero no es, como las demás cosas o bienes mate-
riales, que puede proporcionar una utilidad directa, sino que es un bien de media-
ción cuya utilidad resulta precisamente de ser un instrumento de unidad de medida,
de cambio, y de pago de aquellas cosas, bienes o servicios. Es el bien por excelen-
cia, capaz de resumirlos a todos los demás.
ACTIVIDAD Nº 43
a.- Analice las distintas concepciones de dinero presentadas en el módulo.
b.- Extraiga los elementos esenciales
c.- Elabore un concepto de dinero.
d.- A través de un ejemplo analice las cualidades jurídicas del dinero.
e.- Sintetice el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia respecto a la función
del dinero.
218
Según la teoría metalista, el dinero es idéntico al metal elegido como patrón. Los
metales preciosos son especialmente convenientes para esta finalidad en razón de
su alto valor, homogeneidad y divisibilidad.
Era la teoría dominante en la Edad Media cuando el objeto de una obligación con-
sistía en una cantidad determinada de oro o plata 35.
Ahora bien, ¿cuáles son los límites de los derechos sobre una suma de dinero?
Según la teoría metalista predominante en la época medieval, el acreedor tenía
35
Frecuentemente el dinero era dejado de lado como medio de pago, en los casos en que se lo usa-
ba como tal, parecía razonable requerir del deudor el valor intrínseco del dinero, aún cuando ello
no hubiere sido expresamente convenido.
219
derecho al valor metálico de la suma original de dinero; de tal manera, éste no sólo
tenía una dimensión cuantitativa, sino también cualitativa. Desde el punto de vista
de la moderna teoría nominalista, el derecho del acreedor está limitado exclusiva-
mente a determinada suma de dinero.
Los derechos respecto del dinero son diferentes de los derechos sobre los bienes.
El contenido de los primeros es más abstracto que concreto. El derecho a una su-
ma de dinero confiere a su titular la posibilidad de cambiarlo por bienes, servicios o
derechos hasta un cierto límite, a su entera discreción. El propietario de una suma
de dinero tiene este derecho de intercambio y el de ser protegido por la ley al ejer-
cerlo. El dinero (según Hirschberg) es una de las formas de propiedad abstracta
que da derecho a su titular a usarlo de la manera más amplia y desde que el dere-
cho de propiedad se extiende a su contenido, el propietario tiene derecho a la pro-
tección de las autoridades encargadas de la emisión de medios de pago.
ción del valor nominal del billete, no obstante la depreciación monetaria que es su
constante, ni de su carácter monetario, con pleno valor cancelatorio por su importe
escrito.
Para Ascarelli, los representantes del Estado demonónico, con su naciente socie-
dad industrial son los que acogen el principio nominalista del dinero, tanto por sus
posiciones mercantilistas y centralistas como por razones políticas de refuerzo a la
autoridad, sobre todo por la protección que en ella encuentran los grandes deudo-
res, con los grandes empresarios y el mismo Estado. La máxima formulación del
nominalismo se alcanza en este siglo XX luego de la primera conflagración mundial,
a través de los totalitarismos políticos de diversos signos (comunismo ruso, facismo
italiano). El nominalismo resultaba el medio más idóneo para mantener su disciplina
económica.
Por un lado se observa la crítica y revisión del principio nominalista y, por otro, apa-
rece un nuevo sistema: el valorista.
Junto al “valor nominal” del dinero, pero mucho más realista, aparece su “valor co-
mercial” o de tráfico, producto del poder adquisitivo que el acontecer diario, la coyun-
tura normal o adversa y las manipulaciones concretas le van asignando al dinero.
El principio general de permanencia del valor atribuido a una moneda queda hoy
alterado. El movimiento valorista, reacción al nominalista dinerario, resulta el reflejo
más evidente del debate que se entabla entre los poderes de la sociedad y los del
Estado.
ACTIVIDAD Nº 44
a.- Elabore el siguiente cuadro sinóptico:
TEORIA METALISTA:
TEORIA VALORATIVA:
223
MMxVcMM
PB(precio de los bienes) =
T
donde:
7.11.- EL BANCO
Esta institución, típica del derecho comercial (inciso 3º del Art. 8 Código Comercial),
fue creada como obra cultural, por los comerciantes de la Edad Media, fundamen-
talmente para intermediar en el crédito. Se debe entender como crédito, al cambio
de una prestación presente por una prestación futura.
1.- La banca como tal, recolecta grandes masas del ahorro nacional, y
2.- Además tiene la enorme posibilidad de la creación de medios de pagos.
224
Se entiende que fue un gran error en este ordenamiento (que produjo las conse-
cuentes crisis en el sistema) el que, por un lado se otorgara libertad para fijar las
tasas pasivas y activas, en el juego de la oferta y la demanda del mercado financie-
ro, y por el otro se estableciera que la Nación garantizaba el 100 % de los depósitos
de los ahorristas en las Entidades Financieras.
Lógicamente fue imprescindible buscar una fuente de recursos para afrontar esta
compensación; se optó entonces por gravar la capacidad prestable utilizada de los
depósitos sin costo financiero (depósitos a la vista o en cuenta corriente).
227
ACTIVIDAD Nº 45
a.- Defina el término “Banco”.
b.- Grafique su evolución histórica.
c.- Sintetice las reformas bancarias de 1996, 1957, 1973, 1977.
d.- ¿En qué consiste la cuenta de regulación monetaria?
228
7.11.6.- Determinación
El B.C.R.A. conoce a través de los balances mensuales de las Entidades Financie-
ras el promedio de depósitos, y de allí se establece la exigencia del efectivo míni-
mo, la cantidad no prestable (encaje mínimo), su costo es compensado mediante
un interés que le paga el B.C.R.A. a cada Entidad. Ese dinero sale de la cuenta de
Regulación Monetaria (formada por los cargos que se hacen sobre el monto de los
depósitos a la vista y por las sanciones aplicadas por infracción a la ley de Entida-
des Financieras).
7.11.7.- Consecuencias
La estructuración de los depósitos: 30 % en cuenta corriente y 70 % en depósitos
que brindan interés, ha provocado que la cuenta de Regulación Monetaria haya
sido deficitaria desde su puesta en vigencia, y por ende una importante fuente ali-
mentadora de la inflación.
Artículo 1º: “Quedan comprendidas en esta ley y en sus normas reglamentarias las
personas o entidades privadas o públicas -oficiales o mixtas- de la Nación, de las
provincias o municipales que realicen intermediación habitual entre la oferta y la
demanda de recursos financieros”.
2.- Enumeración
Sistemas
En la Ley 21.526, el legislador siguió un sistema mixto, para los bancos comercia-
les (el sistema generalista. Puede realizar todas las operaciones activas, pasivas y
de servicio que no le esté expresamente prohibido por las leyes y circulares del
Banco Central de la República Argentina).
4.- Responsabilidad
Sin perjuicio de ampliar los conceptos en la parte especial del programa, se dan a
continuación algunos detalles básicos que hacen a la Operatoria Bancaria.
ACTIVIDAD Nº 46
a.- Analice los aspectos esenciales de la ley de Entidades Financieras (21.526/77)
y su Reforma.
b.- ¿Qué es una cuenta corriente?
c.- Especifique el procedimiento para el rechazo de los cheques sin fondo.
232
Un Banco que tiene un depósito de $ 1.000, con un encaje mínimo del 20 % presta
el remanente al cliente A, es decir $ 800. Este señor libra un cheque a un acreedor
suyo (B) por esa suma. Puede ocurrir que B sea también cliente del mismo banco, o
que no, que sea cliente de otro banco. En ambos casos el proceso es el mismo. Si
B es cliente del mismo banco, depositará en su cuenta, como depósito a la vista,
ese importe de $ 800. Reteniendo el 20 % de esa suma el banco puede volver a
prestar el excedente, esto es la suma de $ 640 y así sucesivamente. Al final de $
1.000 originales el mismo banco, o el conjunto de bancos si hubiesen intervenido
otros, tiene en sus cuentas un total de $ 5.000. Los $ 1.000 originarios, que sirvien-
do de reserva y siendo dicha reserva del 20 %, han permitido crear $ 4.000.
Esto demuestra el extraordinario poder de creación de dinero que tienen los bancos
comerciales y, en general, todas las entidades que reciben y operan en “cuenta a la
vista”. Porque los depósitos a la vista son dinero. De allí que su transferencia por
medio de cheques sea aceptado como el dinero fiduciario.
Normalmente el cliente deberá hacer una declaración jurada de sus bienes ante el
banco y llevar los títulos de las propiedades que tenga a fin de verificar la exactitud
de su declaración.
El banco se obliga:
7.12.5.- El Leasing
“To lease” quiere decir en inglés, alquilar. Este contrato es un alquiler con opción a
compra, en el cual puede o no intervenir un intermediario, (entidad financiera), para
adquirir el bien que le indique el cliente, para alquilárselo luego.
London
Inter
Bank
Offered
Rate
Es decir, es la rate (la tasa) que se está pagando en el libre juego entre oferta y
demanda de recursos financieros, entre los bancos en Londres.
7.12.13.- Indexación
Es la operación, que reconoce como contrapartida la inflación. Consiste en actuali-
zar el capital adeudado a un banco, o a un acreedor, mediante la aplicación de al-
gunos de los índices que pública mensualmente el INDEC (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos).
Este método de actualización como paliativo para atemperar los efectos de la infla-
ción en la moneda y las obligaciones dinerarias, a modo de poder contar con valo-
res homogéneos cuando la incidencia del tiempo trastoca los mismos por efectos
inflacionarios, ha sido prohibido, a partir del 1º de abril de 1991 por la actual Ley de
Convertibilidad.
236
ACTIVIDAD Nº 47
a.- Elabore el siguiente glosario:
Compensación:
Préstamo Bancario:
Carta de Crédito:
Leasing:
Mesa de dinero:
Operación Bursátil:
Indexación:
7.13.- LA BANCA
Así nacen:
7.14.1.- Funciones
1.- Emisión.
2.- Centralización de las reservas metálicas.
3.- El redescuento.
4.- Relaciones con el gobierno.
5.- Función reguladora y de control del sistema bancario.
6.- Otras funciones.
1.- Emisión
Es la primera función histórica. Fue consecuencia de la necesidad de centrali-
zar y monopolizar la emisión, se tendía a uniformar los “billetes” emitidos en
cuanto a color, tamaño, valor, y a “regular” la circulación porque en aquel en-
tonces la emisión estaba directamente relacionada con la reserva aúrea que
debían tener los billetes emitidos. En un principio la emisión se hacía contra la
garantía de metálico (oro o plata) con el tiempo se aceptó que cubriera sólo
una parte de la emisión.
La tendencia actual es establecer porcientos de garantía (entre un 25 y un 33
%) con respaldo en oro y divisas y otros activos externos equivalentes al 25 %
como mínimo, de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista. Estos re-
quisitos de reservas no se cumplen en muchos países, como el nuestro.
Los bancos centrales pueden crear dinero:
a.- Por compra de oro y divisas en la plaza.
b.- Por otorgamiento de créditos a los gobiernos.
c.- Por el crédito directo a los bancos y otras entidades financieras.
d.- Por el pago de los propios gastos generales y sueldos del Banco Central.
e.- Por el redescuento, otorgado a otros bancos o entidades.
f.- Por la emisión de billetes.
3.- El redescuento
El Banco de Inglaterra, en su lucha por la eliminación de los demás bancos
emisores, recibía los depósitos de moneda o billete, cualquiera fuera el emisor.
Cuando juntaba una cantidad de dinero de un determinado emisor, lo presen-
taba al cobro a los emisores exigiendo su conversión en oro, con ese motivo,
estos emisores depositaban sus reservas en ese Banco, se fue convirtiendo
entonces en banco de bancos. Luego esos emisores, acudían al Banco de In-
glaterra para solicitar préstamos sobre los papeles de crédito descontado a sus
clientes, esa operación se llamaba “redescuento”. Hoy en día, la banca central
realiza mediante el redescuento una función de gran trascendencia “económi-
ca-financiera”.
a.- Cuando redescuenta documentos de comerciantes, está inyectando dinero
a la circulación.
b.- Cuando redescuenta documentos al gobierno, está auxiliando a éste en
sus dificultades financieras transitorias.
c.- Cuando redescuenta una letra de cambio, está facilitando la exportación.
7.15.- LA BOLSA
A ella acuden los ahorristas con la intención de colocar su dinero a cambio de una
determinada rentabilidad y aquellos otros que habiendo ya invertido en un período
anterior, desean desprenderse de los valores adquiridos.
Hay varias teorías sobre el origen de la palabra “bolsa”. Una de ellas indica que el
vocablo nació en la ciudad de Brujas, ciudad en la que durante la Edad Media los
mercaderes solían reunirse en la plaza pública, donde se encontraba la casa de un
señor llamado Van de Horse (una familia flamenca en cuyo escudo aparecían tres
bolsitas).
Sin embargo también parece verosímil la versión que localiza el origen del vocablo
en las ciudades medievales del norte de Italia, donde los mercaderes utilizaban
monedas de oro y plata para realizar sus transacciones y las guardaban en peque-
ñas bolsas.
El objeto de contratación en sus orígenes fue muy amplio, incluyendo Activos Fi-
nancieros, oro, metales u otros bienes. Sin embargo en la actualidad la mayor acti-
vidad se centra fundamentalmente en los Activos Financieros, y entre éstos los Va-
lores Mobiliarios (acciones, etc.) los que son el pilar del negocio bursátil.
I.- A viva voz: es el más tradicional. Los compradores y vendedores vocean simul-
táneamente sus respectivas posiciones a viva voz.
II.- Contratación por sistema de subasta: Un empleado de la bolsa o subastador va
voceando a la baja las cotizaciones a las que está dispuesto a vender el agente
vendedor. La subasta finaliza cuando surge otro agente que está dispuesto a
comprar.
III.- Sistema de caja: Los compradores y vendedores se levantan a comunicar por
escrito sus posiciones. Estas comunicaciones se depositan en una caja que
existe a tal efecto. Luego un empleado de la bolsa se encarga de confrontar y
ordenar las ofertas.
7.15.5.- La Cotización
El resultado final de los sistemas de contratación es la determinación de un precio.
En la bolsa a este precio se lo llama cotización. Estas cotizaciones se publican dia-
riamente en los boletines de cotización que efectúan las respectivas bolsas.
7.15.6.- Indices
Los índices de cotización son instrumentos estadísticos cuyo objeto es cuantificar
las fluctuaciones del mercado y señalar su trascendencia. La confección de los ín-
dices se basan en una media ponderada obtenida en cada momento de la relación
entre la suma de las cotizaciones de los valores más representativos y la suma de
las cotizaciones de los mismos valores en un momento pasado tomado como base.
La Bolsa es una institución que promueve y defiende el ahorro. Ofrece a todo indi-
viduo la posibilidad de la colocación de sus ahorros. Pero el momento de elegir la
inversión adecuada deben considerarse tres aspectos: la inversión debe ser renta-
ble, segura y líquida. Y es aquí donde el agente de bolsa deberá actuar para acon-
sejar a su cliente una oportuna colocación, por ejemplo: a veces una operación con
más rentabilidad será más segura o viceversa.
Son famosas las bolsas privadas de New York (Wall Street), Londres, (London
Stock Exchange).
I.- Es una institución que se ocupa de las sociedades que cotizan en bolsa de la
publicidad de sus balances, estados contables y revalúos. Controla las socie-
dades, las amonesta y es reguladora del mercado de competencia.
II.- El local donde se lleva a cabo las reuniones.
III.- El conjunto de operaciones del día.
La ley 17811 dice: “Bolsas o mercados de valores” sin definir cada una de las insti-
tuciones. La ley precisa que las bolsas de comercios cuyos estatutos prevean la
cotización de títulos valores deben:
Artículo 30
ACTIVIDAD Nº 48
a.- Complete el siguiente cuadro:
La Bolsa
Las operaciones se realizan en lugares creados con el propósito de facilitar las ne-
gociaciones, regularizarlas y llevarlas a cabo por personas autorizadas.
No todas las cosas que están en el tráfico mercantil pueden ser objeto de las ope-
raciones bursátiles, sólo las cosas que posean una admisibilidad, o cotización, para
ser objeto de negociaciones comprendidas en las operaciones de bolsa, pueden ser
objeto de esas transacciones.
Las Bolsas de comercio deben especificar en sus estatutos la clase de bienes que
sus miembros pueden negociar, la cantidad de los mismos y los términos de los
contratos de ejecución diferida.
Las Bolsas o Mercados de Valores son las que se dedican con exclusividad a títulos
valores, deben ser admitidos en la medida que éstos hayan sido autorizados a coti-
zar en bolsa.
De todas estas clases de operaciones de bolsa sólo cuatro pueden ser celebradas
en los mercados del país, ya que las otras no han sido incorporadas a los regla-
mentos bursátiles. Ellas son “al contado”, “a plazo firme”, “de pase” y “de caución”;
de modo que las otras tienen para nuestra práctica bursátil un interés meramente
informativo.
Una operación de bolsa es al contado, cuando una de las partes se obliga a hacer
adquirir a la otra de inmediato la propiedad de una determinada cantidad de títulos
valores o mercancías mediante el pago de su cotización vigente al momento de su
celebración.
La función económica de este contrato está dada por el cambio de dinero por títulos
o mercancías, es decir quien tiene disponibilidad de dinero y lo desea cambiar por
cosas de valor durable y rentable y adquirir a la vez simultáneamente también la
inmediata disponibilidad de estas, recurre a una operación al contado.
Las operaciones de bolsas “al contado” celebradas por los agentes de bolsa en el
recinto, deben ser cumplidas inmediatamente, y en tal caso no presentan ninguna
modalidad distinta a la de una compraventa mobiliaria, pero en cambio puede darse
que la entrega tenga lugar dentro de los tres días hábiles bursátiles siguientes a la
estipulación. En esta hipótesis el contrato sigue jurídicamente una operación “al
contado”, a pesar de que su ejecución pueda quedar diferida por tan breve plazo,
ya que las partes no incurren en mora con respecto a sus obligaciones durante ese
breve lapso. En los Mercados Argentinos se ha fijado ese plazo de tres días para el
cumplimiento de una operación “a contado”.
Por último, los riesgos de los títulos objeto del contrato, como pérdida, destrucción,
robo, etc., corren por cuenta del vendedor, en razón de que al momento de la cele-
bración no hay individualización de los títulos ya que se negocian in genere, de mo-
do que tales eventos o riesgos no pueden ser invocados por el vendedor para justi-
ficar su incumplimiento.
El precio como elemento esencial de este contrato debe convenirse y fijarse al mo-
mento de su celebración quedando inalterable hasta el día de su liquidación. Los
plazos que las partes pueden convenir son los que tienen establecido el mercado
de valores para este tipo de operaciones.
Las operaciones “a plazo” llevan ínsita una intención especulativa de las partes,
tanto vendedor como comprador especulan con que el precio será más bajo o más
alto respectivamente con relación al vigente al momento del cumplimiento. (Es por
la existencia del fin especulativo que está prohibido en algunos países como el
nuestro).
246
La ventaja que representa este contrato con relación a las operaciones “en firme” es
la de que el operador conoce anticipadamente el máximo de lo que expone, sin
limitar el beneficio que espera.
1.- Para liquidar dentro de un plazo o no mayor de un mes bursátil a contar desde
la fecha en que se debe liquidar la operación que originó el pase, cuando tenga
por finalidad diferir la liquidación de una compraventa a plazo, y
2.- Para liquidar dentro de un plazo o no mayor de un mes bursátil una venta a
término que sea consecuencia de una compra al contado, efectuadas en la
misma rueda y por cuenta de un mismo comitente.
El pase es entonces una operación combinada o doble, en cuanto hay una compra
y una reventa simultánea o una venta y una recompra.
La finalidad del arbitraje consiste en obtener una ventaja económica con la diferen-
cia que suele haber normalmente entre la cotización de un título en un Mercado y
su precio en otra plaza. De modo que la especulación se busca “en el espacio” en
lugar de serlo “en el tiempo” como sucede con las otras operaciones de bolsa. Por
lo general el arbitraje se cumple entre plazas de diferentes Estados, aún cuando
puede practicarse también en los Mercados de un mismo Estado.
Esta operación es más común que sea celebrada teniendo como objeto divisas que
títulos valores y se concierta por medios técnicos de comunicación entre las distin-
tas plazas.
Para responder a esa garantía los Mercados de Valores están obligados por impe-
rio del artículo 57 a formar un fondo de garantía para hacer frente a dos compromi-
sos no cumplidos por los agentes de bolsa en operaciones cuya garantía han toma-
do los Mercados a su cargo. Este fondo se constituye con el cincuenta por ciento,
como mínimo de las utilidades anuales liquidadas hasta alcanzar un importe igual al
capital suscripto.
El Mercado de Valores fija la tasa de interés que puede convenirse en este tipo de
operaciones.
En 1946 el decreto ley 15.353 organiza la comisión con autarquía a fin de que el
control de ella y la intervención a su cargo fueran más efectivas. A partir de allí el
control se acentuó.
b.- Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional sobre los pedidos de autorización para
funcionar que efectúen las Bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la coti-
zación de Títulos Valores y los Mercados de Valores.
c.- Llevar el registro de Personas Físicas y Jurídicas autorizadas para efectuar
oferta pública de títulos valores (agentes extrabursátiles) y establecer las nor-
mas que deben ajustarse y de quienes actúen por cuenta propia de dichos
agentes.
d.- Aprobar los reglamentos de las Bolsas de Comercio cuyos estatutos prevean la
cotización de títulos valores y de los Mercados de Valores.
e.- Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias
en lo referente al ámbito de aplicación de la ley.
f.- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional el retiro de la autorización para funcionar
de las Bolsas y Mercados que no cumplan con la función que les asigna la ley.
250
ACTIVIDAD Nº 49
a.- Elabore un cuadro sinóptico con las distintas operaciones de la Bolsa.
b.- ¿Qué es la Comisión Nacional de Valores?
251
UNIDAD VIII
Sabemos que el primer código privado del país fue el Código Comercial, puesto que
el civil fue sancionado recién en setiembre de 1.869 (ley 340). Hasta la reforma de
1.889 se regulaba, entre otras cosas, las obligaciones y contratos en general y lue-
go los contratos de comercio.
La teoría de los hechos y actos jurídicos del derecho común sirve de base al dere-
cho comercial. Precisando algunos conceptos diremos que:
hasta llegar a la repetición masiva de ella. El vendedor civil dará más importancia a
las formas para proteger su crédito, en tanto que su equivalente comercial tendrá
puesta su mira en la colocación de su producción o de su stock para su mayor cir-
culación de su capital en giro. Las instituciones del derecho comercial tienden a esa
rápida negociación, por eso el derecho ha tenido que crear normas específicas de
categoría como lo viene haciendo desde la Edad Media.
A partir de 1.889 se quitan del Código de Comercio las reglas generales referentes
a "esas materias" del artículo 207, no existen desde entonces, obligaciones mer-
cantiles como institución estructurada en el ordenamiento positivo, sino SITUACIO-
NES JURIDICAS frente a las cuales, un ordenamiento específico: el mercantil. Co-
rrige todas o algunas reglas básicas del orden civil codificado o crea otras absolu-
tamente nuevas.
8.3.- CAPACIDAD
Para obligarse válidamente se requiere tener capacidad para ello; aquellos sujetos
que sufren incapacidades de derecho para ser titulares de derechos subjetivos y de
deberes jurídicos, como los que son incapaces de hecho para ejercer derechos
253
a.1.- Personas por nacer: estos sujetos de derecho tienen una incapacidad de
hecho absoluta, (artículo 54 inciso 1) dada su propia naturaleza, y cuentan
con una capacidad de derecho restringida por la ley, de la adquisición de bie-
nes por donación o herencia (artículo 64). La doctrina civilística está de
acuerdo en que tal limitación no es taxativa, por lo que se debe entender que
puede adquirir bienes por legado o por cargo impuesto a tercero, y aún de de-
rechos emergentes de estipulaciones efectuados por otro, como sería el caso
de un seguro constituido en su beneficio. Todo ello, bajo la condición de que
efectivamente nazca con vida, sólo a partir de lo cual, adquirirán dichos dere-
chos irrevocables.
Se debe entender que las persona por nacer (al igual que los demás incapa-
ces absolutos que menciona el artículo 55) gozan de capacidad jurídica o de
derecho para adquirir derechos y contraer obligaciones por medio de sus re-
presentantes -siempre que no rija alguna norma limitativa de tal capacidad pa-
ra ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos-, cuando aquellos
representantes hayan obrado dentro de los límites de sus facultades. De otro
modo, el patrimonio adquirido por la persona por nacer quedaría inmovilizado,
con el consiguiente perjuicio que produciría la paralización de su explotación.
Por consiguiente, las personas por nacer gozan de capacidad de derecho pa-
ra contratar por medio de sus representantes, cuando no exista expresa
prohibición al respecto y cuando tales representantes actúen dentro de los lí-
mites de sus facultades.
a.2.- Menores impúberes: Distingue el Código Civil entre menores impúberes y
menores adultos, calificando a los primeros, como quienes no hayan cumplido
los catorce años y a los segundos a quienes habiendo cumplido los catorce
años no hubieran llegado a los veintiuno.
Los menores impúberes son absolutamente incapaces de hecho y por lo tan-
to, no pueden contratar, en el caso que lo hicieran el contrato es nulo. Estos
menores impúberes, por excepción pueden, en materia contractual:
I.- Con autorización paterna, ejercer oficio, profesión o industria lícita desde
los doce años (exigiéndose que hayan completado su instrucción mínima
obligatoria).
II.- Contratar suministros, cuando se hallen fuera de la casa paterna y tuvie-
ren urgente necesidad, en cuyo caso no necesitan autorización paterna.
III.- Concertar los llamados "pequeños contratos", como las compras ventas
al contado de pequeño monto, la adquisición de pasajes en los medios de
254
ACTIVIDAD Nº 50
a.- ¿Cómo se pueden sintetizar las diferencias fundamentales entre las figuras
contractuales mercantiles y las del derecho civil?
b.- Complete, llenando los espacios en blanco:
do produce ...........................................
...........................................
c.- ¿Una persona por nacer puede adquirir bienes por intermedio de representante?
d.- ¿Son válidos los contratos efectuados antes de la declaración de demencia?
256
a.4.- Sordomudos
Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito tienen incapacidad
absoluta de hecho. Estos sujetos tienen, en materia contractual, un régimen
similar al de los dementes (arg. artículos 54 inciso 4 y 1.160 del Código Civil).
a.5.- Ausentes declarados en juicio
En lo relativo a la materia contractual es necesario considerar su situación en
dos casos distintos:
a.1.- Procede la designación de un curador de los bienes cuando éstos lo
exigieren y el ausente hubiera desaparecido del lugar de su domicilio o
residencia, sin dejar noticias ni haber instituido apoderado con faculta-
des suficientes o, teniéndolas, no las desempeñare convenientemente o
ya hubieran caducado. El ausente, donde se halle, puede celebrar váli-
damente contratos, sin perjuicio que su actuación negocial no podrá
afectar los derechos de terceros amparados por los artículos 28, 29 y 30
de la Ley 14.394.
a.2.- El segundo supuesto es cuando, habiéndose citado por edictos por el
término de ley, el presunto ausente no compareciere, oído que sea el
defensor, se declarará la ausencia y se designará curador no sólo de los
bienes sino también a la persona del ausente. Esta es una situación si-
milar a la del incapaz absoluto de hecho.
a.6.- Inhabilitados
El nuevo artículo 152 bis del Código Civil acogió la institución de la inhabilita-
ción mediante la cual se limita la capacidad de aquellas personas que, sin lle-
gar a la demencia, sufren alteraciones de sus facultades mentales o disminu-
ción de su discernimiento, de modo que perturban su proceder frente al próji-
mo, frente a sí mismo o a su patrimonio. Integran esta categoría:
- Pródigos.
- Ebrios consuetudinarios y toxicómanos.
- Semialineados.
El régimen general de los inhabilitados es que se reduce la capacidad plena
del sujeto. No puede realizar actos de disposición y sólo puede realizar actos
de administración que, expresamente, no limite la sentencia que dispuso la
inhabilitación. La persona nombrada por el Juez como curador no tiene el ca-
rácter de representante del incapaz pues no lo reemplaza en la realización de
los actos vedados sino que le presta su asistencia.
Es decir, que los inhabilitados padecen de una incapacidad relativa de hecho
para contratar y en todo caso, de lo que hagan, sin la asistencia del curador,
el acto será nulo de nulidad relativa (rige en la especie respecto a los contra-
tantes de buena fe y a título oneroso las mismas pautas dadas respecto a los
dementes cuando la demencia no es pública y notoria. Todo ello salvo el caso
en que el enfermo al celebrar el contrato hubiera perdido la conciencia por
ebriedad o uso de drogas, pues en tal caso, habría nulidad por falta de dis-
cernimiento; o el supuesto de prodigalidad cuando pueda demandarse la nuli-
dad del contrato por lesión subjetiva o por infringir la regla moral.
a.7.- Menores adultos:
Antes de la Reforma la regla general era la incapacidad para los menores
adultos, y sólo excepcionalmente tienen capacidad respecto de determinados
actos para los cuales estaban facultados. Con la nueva redacción del artículo
128 2º párrafo del Código Civil, a la regla general de que careciendo de capa-
cidad de hecho los contratos que celebren por sí son nulos, de nulidad relati-
va, trae dos excepciones a la situación de incapacidad genérica que tiene el
menor adulto en nuestro derecho, otorgándosele capacidad para contratar su
relación de empleo y en caso de que haya obtenido título profesional habili-
tante.
257
Menores emancipados
Sabido es que con arreglo a las disposiciones del Código Civil luego de la
Reforma de la 17.711, se puede adquirir capacidad civil antes de llegar a los
21 años (artículo 127 del Código Civil) mediante la obtención de la emancipa-
ción que, como sabemos, puede ser por habilitación de edad o bien por
emancipación.
- Habilitación de edad: También llamada emancipación dativa. (artículo 131
párrafo 2º y 3º del Código Civil). Puede ser concedida judicial o extrajudi-
cialmente al menor que ha cumplido los 18 años de edad. En el primero de
los supuestos la petición se formaliza ante el juez del domicilio quien, previa
información sumaria con la declaración de dos testigos y vista al Ministerio
Pupilar (que no es parte en el procedimiento) dicta sentencia otorgando la
emancipación, sentencia que se registra en el Registro Civil para su oponibi-
lidad a terceros. En caso de optarse por la vía extrajudicial, quienes ejercen
la patria potestad otorgan la emancipación por escritura pública que también
se inscribe en el Registro Civil para oponibilidad a terceros.
La habilitación de edad (sea judicial o extrajudicial) puede ser revocada (por
ejemplo cuando hay actos del emancipado que revelan la inconveniencia de
mantener esa situación). Del pedido de revocación se le corre vista al menor
emancipado que todavía conserva su capacidad y aptitud para estar en jui-
cio, y dictada la sentencia por el Juez que admita la revocación, se inscribe
la misma en el Registro Civil volviendo el menor a su situación anterior de
incapacidad.
- Emancipación por matrimonio: (Artículo 131 párrafo 1º del Código Civil,
132 y 133).
Si el matrimonio en virtud del cual el menor obtuvo la emancipación es anu-
lado, la emancipación obtenida es de ningún valor desde el día en que la
sentencia, declarando la nulidad pase en autoridad de cosa juzgada; ello sin
perjuicio de que, en caso de que exista un cónyuge de buena fe que ignora-
se la causal de la nulidad, la emancipación que él obtuvo subsistirá respecto
a él, independientemente de que haya o no tenido hijos de la unión.
La regla general es la capacidad del emancipado por matrimonio para todos
los actos de la vida civil. Es irrevocable la emancipación obtenida, con inde-
pendencia de que el menor enviude o se divorcie.
Si el menor se casa sin autorización paterna o judicial se le niega la adminis-
tración y disposición de los bienes recibidos o que recibiere por título gratui-
to, reconociéndosele derecho a la posesión y goce de ellos.
Los menores adquieren plena capacidad para administrar y disponer de sus
bienes pero no pueden, ni con autorización judicial:
258
Menores autorizados
El Código de Comercio, como dijimos en módulos anteriores, contempla la
posibilidad de que los menores que han cumplido 18 años ejerzan el comer-
cio, capacitándoseles para realizar toda clase de actos y contratos necesarios
para llevar a cabo su profesión mercantil aún cuando continúan siendo inca-
paces para la vida civil.
ACTIVIDAD Nº 51
a.- A través de ejemplos especifique la capacidad para contratos de:
- Sordomudos.
- Menores adultos con capacidad laboral.
- Menores emancipados.
- Menores autorizados.
- Religiosos.
260
8.4.- CONSENTIMIENTO
Es un elemento esencial para la existencia del contrato, pero no basta que las par-
tes tengan voluntad de contratar sino que tiene que haber una exteriorización de
esa voluntad en las formas o modos que admite la ley.
Para que el contrato produzca efectos jurídicos la voluntad de cada una de las par-
tes contratantes debe estar informada por discernimiento, intención y libertad. Vi-
cian el consentimiento el error, el dolo, el engaño, y la violencia o la intimidación.
8.4.2.- Oferta
- Ser concreta y precisa (contener todos los elementos esenciales del futuro con-
trato).
- Hacerse a persona determinada o determinable (si bien en algunos supuestos
como el remate público o las obligaciones al portador o promesa de recompensa,
se puede hacer a persona incierta o indeterminada -oferta al público-).
8.4.3.- Aceptación
Es como lo oferta, una declaración de voluntad unilateral recepticia dirigida al ofer-
tante, que requiere:
Teorías extremas:
Teorías intermedias
ACTIVIDAD Nº 52
a.- Elabore lon siguientes conceptos:
a.- Consentimiento
b.- Oferta
c.- Aceptación
b.- Complete el siguiente cuadro sobre las teorías que se expiden sobre contratos
entre ausentes, y remarque cuál es adoptada como principio gral. por nuestro
Código.
Tienen por objeto una obligación de hacer, esto es, de realizar en el futuro un contra-
to que -por lo general-, se designa como contrato definitivo o de segundo grado, cu-
yos elementos esenciales están suficientemente definidos en el contrato preliminar.
Resulta provisional el vínculo jurídico que origina el contrato preliminar puesto que,
tal vínculo desaparece o se extingue con la conclusión del contrato definitivo o de
segundo grado.
Hay contrato normativo cuando dos o más personas, teniendo en vista que
en el futuro pueden constituir entre ellas relaciones jurídicas plurales, de-
terminan la disciplina por la cual quedarán regidas (o normadas) cuando
tales relaciones jurídicas, efectivamente, se constituyan.
- Las partes no quedan obligadas sino que se acuerdan que las relaciones jurídicas
futuras y eventuales, en caso de concretarse, quedarán regidas por lo acordado
en el contrato normativo.
- Este no se agota o extingue por los sucesivos actos o contratos que se concre-
ten en el futuro y queden comprendidos en él.
- Tales actos y contratos pueden ser homogéneos o heterogéneos respecto de ellos
el contrato normativo sólo tiene la función de unificación de su régimen y su coor-
dinación, sin que sea necesario -como ocurre en los contratos preliminares- que
se determine todos los elementos esenciales o el tipo de tales contratos.
- El contrato normativo es un "pactum de modo contrahendi" a diferencia del contra-
to preliminar que es un "pactum contrahendi", de allí que en éste último existe una
acción para exigir su cumplimiento que en caso de llevarse a cabo se resuelva
en daños y perjuicios, lo que no existe en el primero.
- A pesar de que el contrato normativo tiene carácter preventivo (pues las partes lo
realizan para asegurarse si tuvieren la necesidad de realizar determinados nego-
cios éstos tendrán que quedar sujetos a determinadas reglas), estos contratos son
definitivos en cuanto no resultan modificados en su esencia, ni absorbidos por las
264
relaciones jurídicas emergentes de los actos y contratos que las partes lleven a
cabo y reconozcan en ellos su referente.
- El contrato normativo puede ser unilateral o bilateral. En ambos casos el contrato
normativo se refiere a relaciones jurídicas que ambos contratantes pueden, en el
futuro, eventualmente llevar a cabo, en el unilateral cada una de las partes con
terceros, y en el bilateral entre ellas mismas.
Se entiende por tal, a aquél que por constituir una categoría no perteneciente
a ningún tipo contractual en especial, cuenta con algunos caracteres de los
contratos preliminares y con algunos de los contratos normativos, en cuanto
tienen la función de unificar y coordinar futuros contratos que habrán de so-
meterse a él y cuya fuerza es obligatoria, al menos para una de las partes.
- El contrato normativo es obligatorio para ambas partes pero puede darse el caso
que lo sea sólo para una de ellas.
- Su contenido es distinto que el de los contratos sucesivos que se hallan coordina-
dos o unificados por el de coordinación o inicial.
- Su función esencial es establecer el modo como se realiza la formación de los
contratos sucesivos que lo tienen como referente, así como las cláusulas y los
efectos de los contratos constitutivos de relaciones jurídicas que se concreten en
forma sucesiva.
- La sola continuidad de las condiciones contractuales es suficiente para constituir
el objeto de un contrato distinto; no se identifica con las relaciones singulares pre-
vistas, aún cuando este contrato contenga convenios ulteriores o que se hallen en
conexión con la continuidad de la relación pues no tienen nada en común con sus
elementos particulares.
- El contrato de coordinación predispone operaciones y negocios de tipo homogé-
neo o heterogéneo, los cuales son tratados, en cuanto a los efectos jurídicos entre
las partes de una misma manera.
- La formación sucesiva de los contratos particulares que tienen como referente al
contrato de coordinación no extinguen a éste, que sigue vigente hasta el límite de
cantidad o de tiempo previsto en él.
- No se lo debe identificar con los contratos de tracto sucesivo por lo dicho prece-
dentemente, por cuanto las prestaciones previstas en el de coordinación son in-
termitentes.
- Se debe distinguir entre el incumplimiento del contrato inicial que permite la reso-
lución de éste y con ella desaparece la obligación de formar las relaciones jurídi-
cas sucesivas, sin embargo, siguen siendo válidas las ya constituidas, como cum-
plimiento del contrato de coordinación que las tienen como referente; el incumpli-
miento de las obligaciones que nacen de las relaciones particulares sucesivas,
realizadas a la luz del contrato de coordinación, no pasa del ámbito de tales rela-
ciones jurídicas; queda subsistente el contrato de coordinación con todas las obli-
gaciones que de él emanan. Empero, si el incumplimiento es grave y se puede
considerar que trasciende indirectamente el contrato inicial de coordinación, pro-
cede la resolución de éste.
8.5.4.- Contrato-tipo
La doctrina está acorde en negarles categoría dogmática autónoma, son nada más
que modalidades particulares surgidas con motivo de fenómenos económicos de la
empresa que ha puesto en la necesidad al empresario de racionalizar, estandari-
zando la contratación originada por el comercio de masas.
A.- Teoría contractualista: sostiene que las condiciones generales sólo producen
efectos jurídicos cuando adquieren la categoría de las contractus, es decir,
cuando en el caso concreto, el predisponente efectúa la oferta y el aceptante la
acepta. Antes de ser propuestas y aceptadas las condiciones generales son
simple hecho interno de la empresa.
B.- Teoría normativa: las condiciones generales son derecho objetivo creado por
la propia realidad económica, no por los órganos constitucionales de producción
de las normas jurídicas, diferenciándose en que aquellas sólo tienen eficacia
mediata e indirecta y no inmediata pues requiere una manifestación de voluntad
de las partes interesadas en la relación negocial concreta de que se trate.
C.- Teorías mixtas: algunos autores entienden que tienen categoría de normas
jurídicas cuando son formuladas u homologadas constitutivamente por la admi-
nistración estatal, caso contrario tiene naturaleza contractual.
266
Otros autores entienden que son de naturaleza y fuerza normativa desde un punto
de vista sociológico, mientras que desde el punto de vista jurídico formal pertene-
cen al derecho contractual creado por las partes.
Garrigues distingue entre las condiciones generales de los contratos que tienen
naturaleza contractual y asigna a las condiciones generales de la contratación, la
naturaleza de fuente objetiva de derecho, por cuanto quedan los clientes sometidos
a éstas, aunque las desconozcan mereciendo el calificativo de un verdadero uso
mercantil normativo.
8.5.6.- Interpretación
Las cláusulas ambiguas o dudosas del contrato deben ser interpretadas en contra
de la parte que las predispuso.
ACTIVIDAD Nº 53
a.- ¿A qué se llaman contratos preparatorios?
b.- A través de ejemplos explique los casos de contratos:
- preliminares
- normativos
- de coordinación
268
Igual que en materia civil el principio es la libertad de las formas, salvo aquellos
contratos para los cuales rigen determinadas solemnidades.
8.7.- PRUEBA
Aún cuando el Código de Comercio enumera algunos medios de prueba, se ha en-
tendido que dicha norma resulta innecesaria en razón de que el Código Civil dispo-
ne en su artículo 1.190, las pruebas admisibles en los contratos civiles (aplicable a
la materia comercial por lo dispuesto en los artículos I del Título Preliminar y 207 del
Código Comercial).
El artículo 208 del Código de Comercio se entiende en doctrina que es sólo enume-
rativo o enunciativo.
cio". Pero éste cuerpo legal se limita a prescribir que los contratos comerciales
pueden justificarse por las normas de los corredores y por los certificados extraídos
de sus libros (artículo 208 inciso 2º mencionándoselos separadamente de los ins-
trumentos públicos a los que se refiere en el inciso anterior). En consecuencia, su
fuerza probatoria deberá ser determinada por el Juez conforme con las circunstan-
cias del caso.
Deben contener todos los datos que surjan del Libro de Registro (fecha de la ope-
ración, número de orden, circunstancias y condiciones registradas que puedan ser-
vir para el esclarecimiento del negocio).
Gómez Leo dice que en tal situación se daría un mandato del contratante hacia el
firmante en cuyo caso se deberá probar la autenticidad de la firma puesta por el
tercero.
aún muerto. Tan sólo le concedemos el carácter de indicio, más o menos grave
según las circunstancias del caso y no se lo puede tener como principio de prueba
por escrito.
Los términos del artículo deben ser interpretados restrictivamente dado el carácter
excepcional. No incluyen las testaduras ni los agregados entre líneas que, si no son
salvados no tienen valor alguno pero no invalidan el contrato en que figuran.
Los términos "no serán admisibles los documentos de los contratos" se refieren a
su admisión como prueba del contrato en lo que respecta al contenido de sus cláu-
sulas, no a su valor como elementos de juicio para acreditar la existencia del con-
trato entre las partes o como prueba indiciaria.
Salvat entiende que tales normas civiles son aplicables a la materia comercial, con
excepción de situaciones excepcionales como el caso de prenda comercial. Ello
debe ser desechado por tener neto corte civilista, puesto que la fecha cierta de do-
cumento o contrato comercial puede ser probada por cualquier medio, especialmen-
te por los libros de comercio.
El artículo 1.036 del Código Civil dispone que las cartas misivas dirigidas a terceros
no serán admitidas para su reconocimiento. Parte de la doctrina entiende que tal
271
ACTIVIDAD Nº 54
a.- Elija 2 medios de prueba y explíquelos.
b.- Cuándo se considera como prueba la fecha cierta de un documento o contrato.
c.- Respecto a la pluralidad de ejemplares, ¿es un requisito de validez contractual?
273
8.8.- RESOLUCIÓN
El primitivo artículo 216 del Código de Comercio disponía que en los contratos co-
merciales, la condición resolutoria se entendía, implícitamente comprendida, en
todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos, para el caso en que una de las
partes no cumpliera con su compromiso. En los contratos en los que hubiera he-
chos ya realizados, los que se hubieran cumplido quedaban firmes y producían en
cuanto a ellos, las obligaciones del contrato.
La resolución se la debía reclamar judicialmente, y según los casos, podían los tri-
bunales conceder un plazo determinado.
La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución de
sus obligaciones con daños y perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se
hubiere demandado el cumplimiento cuando se hubiese demandado por resolución.
Del texto surge que ha adoptado una buena solución: condición resolutoria im-
plícita y resolución "ipso jure" por el sólo vencimiento del plazo que el acreedor de-
be fijar al deudor para el cumplimiento de la prestación (plazo no menor de 15 días)
salvo, que el uso o un pacto expreso establecieran otro menor. La referida intima-
ción aún cuando la ley nada diga- se entiende que debe hacerse bajo apercibimien-
to de resolución, en términos no sacramentales pero inequívocos.
274
El régimen es:
a.- Pacto comisorio expreso: basta la sola voluntad de la parte interesada para
que produzca la resolución del contrato, con efecto desde que se comunica al
incumplidor.
b.- Condición resolutoria implícita: basta la sola voluntad de la parte interesada
también, pero la ley le otorga al incumplidor un plazo (que fija aquella) pero no
menor de 15 días, (salvo que los usos o pacto expreso determinarán uno me-
nor) para que cumpla su prestación y si ello no ocurre, el sólo vencimiento del
plazo resuelve automáticamente el contrato. Queda eliminada así toda inter-
vención judicial obligatoria (lo que había sido criticado por la doctrina).
El caso fortuito o de fuerza mayor sólo tendrá, en este supuesto, la virtud de eximir
al incumplidor de toda responsabilidad por los daños y perjuicios.
275
Según los casos las obligaciones de ambas partes quedarán extinguidas y se pro-
ducirá la cancelación del contrato por virtud de las disposiciones del Código Civil sin
recurrir al artículo 216 referenciado, cuando medie imposibilidad de cumplimiento
por ejemplo, si la obligación es dar cosa cierta y ésta perece por caso fortuito o
fuerza mayor, y en el caso de obligaciones de otro género, cuyo cumplimiento se
torne imposible por el mismo motivo.
8.8.6.- Renuncia
La renuncia preventiva al derecho de pedir la resolución del contrato es válida, ya
que es un derecho establecido a favor del acreedor, al cual siempre queda la op-
ción para exigir el cumplimiento de lo pactado y la correspondiente indemnización.
8.8.8.- Interpretación
Se trate de cláusula expresa o de condición implícita la interpretación de los hechos
determinantes de la resolución en caso de ser llevados a la justicia, debe ser restricti-
va, pues, en principio, los contratos se celebran para ser cumplidos y de buena fe.
El acreedor puede o no optar por la facultad que la ley le otorga para declarar re-
suelto el contrato, previo emplazamiento al deudor, y por convenirle más, en razón
de las circunstancias, deducir acción por resolución (tal como determinaba, en for-
ma imperativa, el texto derogado).
276
ACTIVIDAD Nº 55
a.- Sintetice lo resuelto por la reforma del Dec-Ley 4.777 sobre el pacto comisorio
y relaciónelo con el art. 216 del Cód. de Comercio anterior a la reforma.
b.- ¿Qué se entiende por efecto retroactivo?
c.- El incumplimiento por caso fortuito obsta a la resolución del contrato?
d.- ¿Cuál es el procedimiento exigido para la indemnización por daños y perjui-
cios?
278
8.9.- INTERPRETACIÓN
En este orden de ideas un acto jurídico importa por sí, una declaración de voluntad
emanada de una o más personas que adquiere relevancia al ser exteriorizada.
Frente a ella, quien trata de aprehenderla para precisar su sentido está efectuando
una suerte de interpretación jurídica ya que dicha declaración, por ser voluntaria y
tener por finalidad el establecimiento de relaciones jurídicas entre quienes la produ-
jeron, es un acto jurídico. Si las partes en dicho acto han dirigido su voluntad a re-
glar declaraciones patrimoniales -derechos, obligaciones, responsabilidades- po-
demos afirmar que estamos en el campo contractual.
ACTIVIDAD Nº 56
a.- Explique el concepto de interpretación.
b.- Elija el método de interpretación que le parezca adecuado. Justifique su elección.
c.- Relacione los conceptos de voluntad y contrato.
283
previas por ambas partes y si sólo por una deficiente expresión literal no se hubie-
ra exteriorizado, no es un proceder leal querer valerse de tal circunstancia (bien
entendido que esto es la excepción que justifica la regla y que tiene su fundamen-
to en que el sentido que algunas de las partes ha querido dar a su declaración in-
tegra la voluntad jurígena o regulativa, y como tal se la considera, pues la otra par-
te, por hipótesis, tiene conocimiento del significado atribuído a las palabras de la
declaración.
- Considerar las palabras utilizadas como integrantes de un contexto general
y único: Regla acogida por el inciso 2º del artículo 218 del Código de Comercio
pues, no sería razonable fraccionar arbitrariamente el texto del contrato en su in-
terpretación, de modo que sobre la base de una determinada cláusula se pueda
contradecir, desvirtuándolo, el sentido de todo el contrato en su contexto. El con-
trato es un todo, producto de la voluntad común declarada por las partes, en el
cual la cláusula dudosa o ambigua debe ser axiológicamente relacionada con las
otras expresiones claras y precisas que den su verdadero significado.
- Principio de conservación del contrato: Esta regla, contenida en el inciso 3º del
artículo 218, se la llama "principio del máximo significado útil". Tiene su fun-
damento en que se debe presumir que las partes, en la generalidad de los casos,
persiguen un objeto-fin individual serio y amparado por el ordenamiento jurídico-
legal, es decir que tienen apetencias que desean satisfacer, fines que desean que
se cumplan.
La aplicación de ella, además de efectuarse ante la circunstancia de una cláusula
ambigua o poco clara, debe realizarse también respecto de todo el contrato, pues
lo que caracteriza al buen juez es su esfuerzo para que siempre quede claro, ante
todo, el fin económico que persigue el negocio jurídico de que se trata y para ayu-
dar a las partes a alcanzarlo, a menos que la ley lo prohiba.
Cuando un caso dudoso no pueda resolverse por las directivas que venimos
enunciando, (según el orden de prelación dado) debe entenderse que las partes al
obligarse lo hacen para cumplir con lo pactado, teniendo en mira el máximo efecto
útil o principio de conservación del contrato.
- Atendiendo al significado que más convenga a la naturaleza del contrato:
con esta regla se trata de preservar la voluntad común pues, usando de ella el
juez efectuará una interpretación "razonable" produciendo una sentencia que co-
mo norma individualizadora será justa para el caso particular y concreto para el
cual se dictó.
La jurisprudencia reiteradamente ha hecho aplicación de esta directiva, con espe-
cial resguardo de la interpretación contractual ajustando sus resoluciones a la na-
turaleza de los contratos.
- Análisis de la conducta de las partes: no sólo se debe analizar la conducta pos-
terior de las partes contratantes sino que son de plena relevancia para la interpre-
tación los hechos previos, simultáneos y sobrevivientes al contrato.
Es decir que se debe tener en cuenta la conducta de las partes durante las nego-
ciaciones previas al nacimiento del acuerdo contractual pues ello denotará cómo
se generó la voluntad reguladora o normativa.
Este análisis de la actuación de las partes contratantes desde un ángulo subjetivo
habrá que balancearlo con un encuadre objetivo, pues es dable señalar que la
carga de expresarse con claridad, en esa expresión literal que exprese el consen-
timiento corresponde a aquel que la formuló pues por más que la conducta de las
partes sea en un determinado sentido si ella no llegó a exteriorizarse en forma
adecuado no podrá ser tenida en cuenta dado que la interpretación debe apoyarse
no en la intención supuesta sino en la intención manifiesta de los contratantes.
- Presunción de que los actos comerciales no son gratuitos: esta regla debe
ser tenida en cuenta respecto de todo el derecho privado cuando el interprete se
halle frente a un acto de comercio, sea objetivo, sea subjetivo, o sea unilateral-
mente comercial.
285
NOTA: El último punto de la unidad VIII debe estudiarse del Módulo 3 de Contratos.
286
ACTIVIDAD Nº 57
a.- Elabore un cuadro sinóptico con las reglas de interpretación de los contratos.
287
UNIDAD IX
9.1.1.- Generalidades
Los términos compra y venta están existencialmente unidos, de modo tal que no
puede haber compra si no hay venta, son dos caras de una misma moneda, en ma-
teria mercantil más aún, pues se compra una mercadería para revenderla, como
sostiene el artículo 8, inciso 1 y 2, y el artículo 450 del Código de Comercio.
9.1.2.- Definición
El artículo 1.323 del Código Civil, define a la compraventa civil, "cuando una de las
partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue a
recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero".
36
"Es comercial la compraventa de cosas muebles cuando la contraparte reviste carácter de comerciante
y la operación en cuestión corresponde al giro del negocio". (ED 97-234; L.L. 1.979-B-455; E.D. 82-560).
"Tratándose de la compraventa entre un comerciante y otro que no lo es, la ley aplicable es la
mercantil. Por lo tanto, rige el artículo 453 del Código de Comercio". (L.L. 1.984-C-168).
"Es comercial la compraventa realizada entre un sociedad comercial dedicada a la fabricación de
jabón y un adquirente que compra con intención de revender". (Juris 9-1).
"Si se trata de una compraventa mercantil para el comprador el acto estará siempre regido por la
ley mercantil". (SC Salta L.L. 43-130) "porque las compraventas llamadas mixtas deben regirse por
la ley comercial" (L.L. 73-389).
288
9.1.4.- Consecuencias
a.- Si no se estipuló plazo para la entrega de la cosa, el vendedor se obliga a tener
a disposición del comprador la cosa vendida dentro de las 24 horas siguientes
al contrato.
b.- Si no se fijó fecha de pago, el comprador goza de 10 días.
c.- La prescripción es de 2 años y no de 1 año como es la compraventa civil.
9.1.5.- Caracteres
a.- Típico (o nominado): Porque el Código de Comercio lo designa bajo un nom-
bre especial. No será éste, contrato si le falta algún requisito especial.
b.- Consensual: Ya que queda perfeccionado por el sólo consentimiento de las
partes, a partir de la cual estas quedan obligadas (el vendedor a la entrega de
la cosa y el comprador al pago del precio. No se modifica en las compraventas
manuales o al contado, lo que pasa es que la etapa de formación (consenti-
miento) y de ejecución (tradición) se realizan simultáneamente. 37
c.- Bilateral (o sinalagmático): Ya que las partes se obligan recíprocamente la
una hacia la otra, el vendedor a entregar la cosa y el comprador a pagar el pre-
cio convenido.
d.- Oneroso: Ya que las ventajas que procura una de las partes no le es concedi-
da, sino por una prestación que le ha hecho o que se obliga a hacerle a la otra.
El contrato bilateral es oneroso por tal razón.
e.- Conmutativo: Ya que desde el inicio se conoce las ventajas. Por excepción
puede ser aleatorio, cuando las ventajas económicas quedan sometidas a un
riesgo mayor o menor (1.332 del Código Civil). 38
f.- No es formal: No requiere formas solemnes, pudiendo probarse con todos los
medios de prueba.
"La compraventa de mercaderías para lucrar con su enajenación es por esencial acto de comercio.
Difiere de la compraventa civil en cuanto a su perfeccionamiento, efectos, pruebas y en lo que se
relaciona con la competencia" (L.L. 55-433).
37
"La compraventa es un contrato consensual, por lo que produce sus efectos propios desde el mo-
mento en que las partes manifiestan su consentimiento" (E.D. 34-276) no siendo necesario que se
instrumente en doble ejemplar" (E.D. 36-462).
"El contrato de compraventa es consensual y no requiere de formas solemnes, pudiendo probarse
por todos los medios de prueba" (L.L. 66-420; J.A. 1.953-II-91).
"La compraventa se perfecciona desde que las partes manifiestan su consentimiento por tratarse
de un típico contrato consensual sin que el hecho de ser término haga variar esa situación" (E.D.
22-934; E.D. 20-101).
38
"El contrato de compraventa es claramente conmutativo, y en él debe haber equilibrio prestacional"
(E.D. 91-538).
289
39
"Ni la nulidad por impedimento de ligamen imputada al matrimonio ni la sola circunstancia de que
los contrayentes se domiciliaban en nuestro país al tiempo de dicho matrimonio permiten convali-
dar una compraventa entre esposos" (L.L. 104-472 con nota de J.A.Mazzinghi).
"La norma del artículo 1.358 del Código Civil se funda:
a.- En la necesidad de evitar que pueda perturbarse el orden matrimonial por conflictos entre esposos.
b.- Prevenir que se pudiera alterar el régimen patrimonial del matrimonio en perjuicio de terceros
que han contratado con alguno de los cónyuges.
c.- El temor de que la influencia que pudiera tener el marido sobre la esposa funcionara como
fuente de enriquecimiento" C.J. 134-1.118; 1.982-C-117).
"... no puede tener lugar entre marido y mujer el contrato de compraventa aunque hubiera se-
paración judicial de los bienes de ellos. Aún cuando la cuestión resulte dudosa, se debe inter-
pretar que dicha prohibición no rige cuando los esposos están divorciados" (E.D. 98-468).
40
"Si bien el padre es administrador de los bienes del hijo menor, no puede celebrar contratos con ellos,
salvo el caso del artículo 1.805 del Código Civil o de liberalidades realizadas en su favor" (E.D. 57-630).
"Los padres no pueden en ninguna forma vender bienes suyos a los hijos que están bajo su patria
potestad, ni aún con autorización judicial e intervención del representante ad hoc del menor" (J. San
Juan 1.961-I-127). Si bien se admitió que el padre compre en subasta judicial los bienes que tiene en
condominio, en estado de indivisión hereditaria, con sus hijos bajo patria potestad (J.A. 26-1.233).
41
"Es nula la compra realizada en subasta dentro de la sucesión cuando el albacea es el adquirente
de los bienes juntamente con algunos herederos" (J.A. 48-286).
"La nulidad que origina la compra efectuada por el albacea en infracción del artículo 1.361 inciso 3
del Código Civil es de carácter absoluto y declarable de oficio" (L.L. 4-11).
42
"Las prohibiciones de los artículos 1.361, 1.918 y 1.513 del Código Civil comprenden toda clase de
mandato sea convencional, legal o judicial, por cuanto la prohibición se funda en razones de orden
moral" (L.L. 74-199).
43
"La prohibición que establece el artículo 1.361 inciso 6º del Código Civil sólo se refiere a los bienes
sobre los cuales existen o hayan existido en el litigio pretensiones contrarias a las partes" (L.L. 28-
202). "La nulidad de los actos de compraventa prohibidos por el artículo 1.361 inciso 6º del Código
Civil es de carácter relativo" (L.L. 28-202; J.A. 1.945-II-777).
44
"No es nula la compra que la esposa del gobernador hizo por interpósita persona y con fondos
gananciales, de un bien ejecutado por el fisco provincial, pues la enunciación de inhabilidades que
hace el artículo 1.361 del Código Civil es taxativa. Tampoco cabe la nulidad por aplicación del ar-
tículo 953 del Código Civil pues el objeto del acto -la adquisición del dominio- no padece inmorali-
dad intrínseca" (L.L. 95-480).
290
ACTIVIDAD Nº 58
a.- Analice una definición de compraventa identificando los elementos que la com-
ponen.
b.- Elabore ejemplos de compraventa comercial.
c.- En un cuadro sinóptico describa los requisitos esenciales de todo contrato.
291
9.1.8.- Consentimiento
El recíproco acuerdo de las partes contratantes debe lograrse sobre TRES aspec-
tos fundamentales:
a.- La cosa.
b.- El precio.
c.- El objeto fin del contrato (bien claro, una parte entendió que adquiere la propie-
dad de una cosa y el vendedor quiere transmitirle esa propiedad y recibir por
ello el precio convenido. Si hubo error y entendió otra cosa, el acto está viciado
de error esencial, sobre la naturaleza del acto jurídico y por ende, no produce
efecto jurídico. 45
45
"El consentimiento en los contratos de compraventa ofrece fases sucesivas: la deliberación interna de
comprar o vender, la manifestación externa de esa voluntad y la conformidad de esa manifestación"
(L.L. 57-650). La voluntad de comprar y la voluntad de vender, manifestadas aisladamente no dan na-
cimiento al contrato porque resulta necesario, además, que haya acuerdo sobre la operación, es decir,
que exista consentimiento y que éste se haya manifestado libremente por las partes (L.L. 99-826).
"El primer elemento de la compraventa es el consentimiento esto es, acuerdo de voluntades acer-
ca de la decisión de vender y comprar. La "oferta" o "propuesta" es, pues, en esencia, una exterio-
rización de la declaración de voluntad unilateral y recepticia que debe ser autosuficiente y contar
con todos los elementos o antecedentes constitutivos del contrato" (L.L. 1.979-A-404).
"La falta de consentimiento sobre la cosa vendida hace inexistente el contrato de compraventa
entendiéndose que es por falta de objeto (voto del Dr. Llambías en minoría), o la coincidencia de
voluntades que impide la formación del contrato si existe error, obstáculo, u obstativo o impropio"
(E.D. 26-664).
46
"La promesa de venta contenida en anuncios publicitarios obliga al promitente desde que se
acepta, porque si bien se hace a persona indeterminada, con la aceptación se individualiza aque-
llas llenándose el requisito exigido por el artículo 1.148 del Código Civil" (L.L. 71-190).
47
"La jurisprudencia ha considerado aceptada la oferta (concretada la aceptación de la oferta) y que
por consiguiente existe contrato de compraventa cuando:
- Se extendió una "factura pro forma" si en ella sea justa el precio final de la cosa y el pago de la
seña (L.L. 105-937).
- Se aceptó el precio fijado, la compradora retiró la mercadería y aceptó la factura (L.L. 95-168).
- Existe nota de venta al contado con determinación de la mercadería vendida, cantidad y precio, con
la cual se entregó la mercadería que fue recibida con la sola salvedad de revisarla". (L.L. 54-633).
292
e.- Recibo por la gerencia de una suma a cuenta de precio de las mercaderías
ofrecidas por la empresa.
f.- Firma de una solicitud de compra de una agencia de venta de automotores, en
la cual se detallan las características del vehículo usado que se toma a cuenta
de precio, etc.
9.1.11.- La cosa 48
a.- Principio general: puede versar sobre todas las cosas que tengan valor, con
excepción de las que se hallan expresamente prohibidos por la ley en razón de
las mismas cosas o de las personas que intervengan. Empero nuestro legisla-
dor ha establecido que sólo pueden ser cosas muebles (Ejemplo: moneda me-
tálica, títulos de fondos públicos, acciones de sociedades, fondos de comercio
Ley 11.867, la electricidad, patentes de invención, marcas de fábricas, etc). 451
del Código de Comercio.
b.- Bienes inmateriales: Se rige por la cesión de derechos. 49
c.- Inmuebles 50. Nuestra legislación excluye expresamente a los inmuebles y a los
muebles accesorios a ellos como susceptibles de compraventa comercial, tem-
peramento que no tiene ninguna razón de ser en el derecho moderno.
d.- Objeto para consumo 51
No es comercial porque falta el espíritu de lucro o especulación en el adquiren-
te. Recordar el artículo 5 del Código de Comercio en que las compras y ven-
tas realizadas por el comerciante se presume comercial, salvo la prueba en
contrario. Sin embargo si es mayor la cantidad que vende que la que hubiese
consumido, se presume "iure et de iure" que obró en la compra con ánimo de
revender y por ende se reputa mercantil la compra y la venta (452 inciso 5 del
Código de Comercio).
48
"Es un principio esencial reconocido que la compraventa mercantil sólo puede versar sobre cosas
muebles" (L.L. 1.980-D-187).
"Quedan comprendidos en el concepto de cosa mueble y, por consiguiente se ha declarado mer-
cantil la compraventa de: billetes de lotería (Rep. E.D. 5-124), acciones (J.A. 1.967-VI-180), títulos
que representan inmuebles (L.L. 156-741), fondos de comercio (D.J.B.A. 54-93), marcas de fábrica
y derechos de propiedad intelectual (J.A. 1.946-III-480), electricidad (L.L. 84-401), Pólizas de em-
peño (J.A. 3-296).
49
"En los artículos 1.435 a 1.437 del Código Civil se ha establecido que según la cesión sea a título
oneroso o gratuito, le serán aplicables las reglas de la compraventa de la permuta o de la dona-
ción" (J.A. 69-403).
"Son aplicables las reglas de la compraventa en caso de cesión parcial de un derecho, pues el
concesionario se constituye en cotitular del cedente" (L.L. 17-51).
50
"La compraventa de inmuebles no es materia de naturaleza comercial en nuestro derecho" (L.L. 94-253).
"No se desconoce que "de iure conditio" la adquisición y enajenación de inmuebles escapa del
ámbito de la materia mercantil, aunque se trate de una disposición reñida con la realidad económi-
ca contemporánea" (L.L. 150-483).
La jurisprudencia le otorga naturaleza civil: aunque la venta la realice una sociedad anónima (L.L.
77-605), o una SRL (J.A. 1.975-93) o cuando se efectúe con propósito de especulación o profesio-
nalmente en forma de empresa (J.A. 1.969-I-672).
51
"No es comercial la compraventa de cosa mueble si la adquisición fue para uso o consumo perso-
nal del adquirente" (L.L.11-172).
El ánimo de lucro debe existir al momento de celebrar el contrato sin que importe que existiendo tal
ánimo, el comprador luego reserva la cosa para sí, o a la inversa, si no teniendo ánimo de lucro o
especulación, luego la revenda a mayor precio. En el primer caso habrá compraventa mercantil, en
el segundo no (E.D.83-442).
293
52
"La explotación de tambos, campos, crías y las ventas de animales y sus productos, tanto éstos co-
mo aquellos, no es materia regida por el Código de Comercio, sino por el Civil" (RSF 21-7). Lo propio
fue considerado con relación a la fabricación de carbón de los propios montos y la extracción de leña
para su venta (J.A.3-585, J.A.12-688) y, en general, en las actividades e tractivas (J.A. 1980-III-72).
"La venta de productos de las cosechas o ganado es naturalmente civil, pero si se someten a un
proceso de transformación o refinamiento previo, tienen naturaleza comercial (J.A. 1945-IV-324).
53
"La regla de que la venta de cosa ajena es nula no se aplica cuando la traslación de la propiedad
deja de ser actual e inmediata, ya que en esta hipótesis se entiende que el vendedor se obliga a
adquirir o transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida" (J.A.1952+I-414).
"Es nula la venta de cosa mueble ajena, carácter que el comprador conocía" (L.L.48-500).
"El vendedor, aún cuando hubiera procedido de buena fe, al anularse la compraventa de cosa
ajena debe los daños y perjuicios producidos" (J.A. 1957-I-7).
54
"Para configurarse el contrato de compraventa no es necesario que la cosa vendida exista al mo-
mento de perfeccionarse el contrato, pues puede tratarse de cosa futura -art. 1.327 C.C.-, lo cual
es corriente respecto de cosas que deben ser fabricadas" (L.L. 101-96).
"En la zona gris que separa la compraventa de cosa futura de la locación de obra, ninguna tipifica-
ción apriorística es posible. Sólo el análisis de cada caso particular permite sostener uno u otro en-
cuadre (RED 15-177).
55
"Constituye venta aleatoria la de una cosecha futura y el contrato es válido aunque la ganancia del
comprador resulte elevada" (L.L. 94-457).
294
ACTIVIDAD Nº 59
a.- Grafique el proceso de consentimiento con sus elementos esenciales.
b.- Busque un aviso publicitario y en base a él, analice las ofertas al público.
c.- Elabore un cuadro resumen de las características de las cosas que pueden ser
vendidas.
d.- ¿Qué se entiende por venta de la esperanza?
296
a.- Cuando las partes no determinasen la cosa y no dieran datos para determinar-
las (1.338 del Código Civil).
b.- Cuando se vendiesen todos los bienes futuros o una parte de ellos.
56
"Las cosas objeto de los contratos y, especialmente de la compraventa, deben ser determinadas o por
lo menos determinables (arts. 1170 y 1333 C.C.), lo cual exige que se designe con toda exactitud, o por
lo menos que se proporcionen los datos o elementos necesarios para individualizarlas" (E.D. 62-165).
"La compraventa de una cosa cuya cualidad está fijada en las condiciones de un presupuesto,
debe considerársela celebrada por una "calidad conocida" (L.L. 25-250).
57
"Es un elemento esencial del contrato de compra que el precio debe ser cierto y consistir en una
suma de dinero" (L.L. 1979-A-250).
"El pago efectuado con cheques no constituye propiamente un pago (E.D.38-493, L.L.1984-B-321)
y el deudor no puede obligar al acreedor a recibirlo en pago de lo que se debe, sólo tendrá efecto
cancelatorio si su importe se hizo efectivo (L.L.111-920; L.L. 110-772; L.L. 105-533) porque la obli-
gación de dinero se extingue por la entrega de la cantidad de dinero debida (L.L. 100-61). Lo pro-
pio se ha sentenciado cuando se pretende pagar con títulos de crédito (E.D.63-575) papeles de
comercio (E.D.61-552) o pagarés (E.D.24-436).
58
"El requisito de precio cierto debe considerarse extensible a la compraventa mercantil" (L.L.25-250).
"La compraventa requiere precio convenido (L.L. 1979-B-55) no conviniéndose precio falta uno de
los requisitos esenciales sin el cual no existe el contrato (J.A. L958-III-135).
"En la compraventa comercial el precio puede ser fijado por un tercero" (L.L. 1979-B-55).
"Cuando no exista precio convenido sobre la máquina comprada se ha de estar a lo que fija el
perito" (L.L. 64-42) lo mismo en caso que se trate de artículos cotizables en plazo (J.A. 8-290).
297
59
"Negado el contrato de compraventa mercantil y la entrega de la mercadería, el vendedor debe
ajustar su prueba a los arts. 208 y 209 C.Comercial (J.A. 60-593).
"El contrato de compraventa no requiere formas solemnes y puede ser probado por todos los me-
dios de prueba" (L.L. 66-420) incluso verbalmente, sin perjuicio sobre lo dispuesto para la prueba
(L.L. 120-284; L.L. 128-227).
298
ACTIVIDAD Nº 60
a.- ¿En qué consiste la determinación del precio?
b.- ¿El precio vil y irrisorio son iguales? Esos precios son serios?
299
60
"La entrega de la cosa y el pago del precio sólo son efectos del contrato de compraventa aunque
constituyen su finalidad primordial, y la entrega de la cosa es indispensable para que el comprador
adquiera su dominio, pero no es necesaria para la perfección del contrato en sí mismo" (E.D.48-
335).
61
"La entrega de la cosa y el pago del precio son los efectos y finalidades primordiales del contrato
de compraventa. La entrega de la cosa es indispensable para que el comprador adquiera su domi-
nio, pero no es necesaria para la perfección del contrato mismo" (E.D.48-355).
62
"Poner la cosa a disposición del comprador equivale a situarla en el lugar pactado al efecto. La
manifestación de que está a disposición del comprador es insuficiente" (L.L. 19-621).
300
"En el contrato de compraventa de una casa prefabricada, el terreno desganado no tiene otro signi-
ficado que el de determinar el lugar de entrega de la cosa mueble adquirida" (L.L. 70-535).
63
"Si bien la tradición en nuestro derecho positivo puede ser real o simbólica, lo que realmente in-
teresa es la posibilidad cierta de que el comprador pueda disponer de las cosas como dueño, de
ejercer sobre ellos los derechos que le confiere la compra, de extraer de la cosa adquirida las utili-
dades que ella debe suministrarle, de poner, en suma la cosa en poder y posesión del comprador"
(RED 15-161).
"Cuando el Código Civil alude a la tradición simbólica por la entrega de los documentos, en los
términos del Código de Comercio, se refiere a las cosas muebles que no están presentes con lo
que se ha mejorado la redacción de Freytas que habla de cosas ausentes. Pero ausentes o pre-
sentes, quiere decir existentes, nunca futuras" (L.L.).
64
"No habiendo pacto en particular se presume a cargo del vendedor los gastos de acarreo para
entregar las cosas, así como las cargas de las cosas muebles" (J.A. 35-1411).
"Los gastos de conservación son a cargo del vendedor hasta que el comprador tome posesión de
la cosa vendida" (E.D.24-61).
301
cargo del vendedor los gastos del peso, medida, acarreo y entrega (460 1º
párrafo del Código de Comercio y 1.415 del Código Civil). Es decir, que los
gastos -salvo estipulación contraria- son a cargo del vendedor. El compra-
dor asume estos costos y estos riesgos luego de la tradición.
c.- Plazo de entrega(30)
Si no se estipuló plazo para la entrega de los efectos vendidos y el pago de
su precio (dice la ley supletoria: el vendedor deberá poner a disposición del
comprador la cosa vendida dentro de las 24 horas siguientes a la realiza-
ción del contrato (464 del Código de Comercio). Es el plazo legal. En cam-
bio el plazo convencional puede ser expreso o tácito. También ver qué di-
cen los usos y costumbres que es derecho importante en materia comer-
cial y recién luego aplicar el plazo legal.
El comprador a su vez, gozará de diez días para pagar el precio pero no
podrá exigir la entrega de la cosa si no pagó el precio (este plazo legal fun-
ciona cuando las partes no lo convinieron expresa o tácitamente y no resul-
ta de los usos y costumbres del comercio en el ramo de que se trate.
La Jurisprudencia dijo que cuando se dice: "entrega a principio de mes, a
mediados de mes y fines del mes" es del 1 al 10, del 10 al 20 y del 20 al 30.
302
ACTIVIDAD Nº 61
a.- ¿En qué consiste la determinación del precio?
b.- ¿El precio vil y irrisorio son iguales? ¿Esos precios son serios?
303
d.- Incumplimiento 65
Cuando el vendedor no entregare los efectos vendidos en el plazo estipula-
do, podrá el comprador pedir la rescisión o exigir su cumplimiento con daños
y perjuicios, o pedir autorización para comprar en plazo por cuenta del ven-
dedor, una cantidad igual de los mismos objetos (467 del Código de Comer-
cio). En este último caso, es un juicio sumario y rápido; también puede el
comprador adquirir directamente y reclamar la diferencia por precio mayor.
e.- Pérdida o deterioro de la cosa (artículo 467 del Código de Comer-
cio). 66
f.- Entregas parciales 67
Cuando el comprador compró "por junto", no puede ser obligado a recibir
una porción bajo la promesa de entregarle posteriormente lo restante (468
del Código de Comercio, 673 y 742 del Código Civil).
g.- Prueba de la entrega 68
Las facturas y remitos son la prueba por excelencia de la ejecución del
contrato de compraventa mercantil (474 del Código de Comercio). La
prueba de testigos será válida si existe principio de prueba por escrito.
65
"Tanto el art. 1204 C.C. luego de la reforma por ley 17.711, cuanto el 216 C.Com. prevén tres for-
mas de la resolución del contrato, dos de las cuales -por ej. el pacto comisorio legal o tácito y el
pacto comisorio expreso-permiten llegar a este resultado extrajudicialmente y por la sola voluntad
del acreedor; la otra forma es la judicial por medio de la demanda" (Rep. E.D. 16-257).
"Una vez vencido el término fijado para la entrega de la mercadería, el vendedor debe intimar al com-
prador haciéndole saber que la mercadería está a su disposición, pero si guarda silencio, no tienen de-
recho a imputar al comprador responsabilidad alguna, porque es obligación fundamental poner a dispo-
sición la cosa vendida o, en su defecto, consignarla o colocar en mora al comprador" (L.L. 79-621).
"Producida la resolución, ambas partes deben devolverse lo que han recibido en virtud de la com-
praventa resuelta, pues los pagos realizados resultan carentes de causa" (E.D.66-629).
"Si quien ha comprado estaba obligado a pagar el resto del precio sólo contra la entrega de la cosa, no
era menester que depositara dicha cantidad en ocasión de demandar la resolución de la compraventa
ya que a quien ha cumplido se equipara el que todavía no está obligado a cumplir" (E.D.68-475).
66
"La situación legal que contempla el art. 467, 2º párrafo C.Com. es la posición del vendedor, eximién-
dole de responsabilidad en caso de pérdida de los efectos vendidos (referida a venta de cosas de-
terminadas puesto que el género nunca perece (art. 1421 CC.-) y antes de su entrega, consagrado
un principio de derecho común (art. 578 C.C.) ya que el dominio de las cosas no se adquiere sino por
la tradición, y que los peligros, aumentos o desmejoras corren por cuenta del propietario" (L.L. 90-
441). "El hecho posterior e indebido de un tercero, impeditivo del cumplimiento del contrato por parte
del vendedor, constituye un caso fortuito o de fuerza mayor que hace viable la rescisión de la com-
praventa sin obligación de indemnizar daños y perjuicios" (Boletín Judicial Mendoza 1945-43-9).
67
La falta parcial de la entrega de las mercaderías adquiridas no autoriza al comprador a no pagar
las efectivamente recibidas si no las rechazó en oportunidad de su entrega" (Rep. E.D. 7-262).
"El comprador que adquiere mercaderías de cuatro categorías distintas, las que deberá pagar en
proporción a la calidad de ellas, no puede oponerse a las entregas parciales; pertenecientes a las
diversas categorías" (DJBA 1954-XLI, 231).
"La compraventa de mercaderías a entregar fraccionadamente en determinadas épocas, si bien es
un contrato único, comprende en términos generales tantas compraventas como entregas" (L.L.
58-729 con reseña de jurisprudencia).
68
"Las facturas y remitos son la prueba por excelencia de la ejecución del contrato de compraventa
mercantil -art. 474 C.Com. (L.L. 1985-A-607).
"Demostrada la relación mercantil entre el actor-vendedor y el demandado-comprador, basta que
el recibo de recepción de las mercaderías haya sido formado por el encargado del establecimiento
es el punto de destino" (E.D. 61-550).
La causística jurisprendial ha considerado acreditada la entrega de la cosa enajenada:
- Si ella resulta de la pericia de contabilidad practicada en los libros del acto, llevados en forma (GF
159-43).
- Cuando surge de los informes del ferrocarril de que la mercadería fue retirada por encargado del
comprador (J.A. 53-222).
- Cuando el comprador, al absolver posiciones, se limita a afirmar que no son de su firma las bole-
tas que aparecen suscritas por otro en su nombre sin negar la representación que invoca al fir-
mante (GF 160-135).
304
69
"La obligación del vendedor de entregar los muebles enajenados en buen estado se extiende hasta
que la mercadería hubo de ser recibida por el adquirente en el lugar de entrega" (L.L. 81-287).
"El promitente vendedor está obligado a subsanar todos los inconvenientes y realizar todos los
actos necesarios, para la trasmisión de la propiedad de la cosa vendida" (Juris 8-30).
70
"Mientras no se hace la tradición de la cosa, y si la cosa se pierde por su culpa, responde por los
daños y perjuicios sufridos por el adquirente, salvo que éste se halle constituído en mora, en cuyo
caso los riesgos se desplazan" (J.A. 1956-IV-510).
"El vendedor, responsable por los daños y perjuicios causados por su enajenación, debe respon-
der ante el comprador por el resarcimiento de la diferencia entre el precio debido y el pacto para la
reventa de la mercadería" (L.L. 10-303; L.L. 33-433; L.L. 63-763; L.L.72-641).
"El vendedor debe indemnizar los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por no
haber entregado oportunamente la cosa al comprador consistente en la diferencia del precio con-
venido y el corriente en la plaza a la época en que la entrega debió efectuarse" (L.L. 80-664).
71
"El art. 470 C.Com. exige necesariamente una actividad del vendedor, si no quiere que se presuma
el consentimiento de la rescisión que produce el rechazo de la cosa por parte del comprador" (J.A.
70-164). "Tal presunción es sólo iuris tantum y puede ser destruída si el vendedor explica y prueba
que la devolución de los efectos se debe a otra causa" (J.A. 36-540).
"La notificación de la demanda por consignación juridicial de la cosa cierta puede ser considerada
sustitutiva de la intimación judicial para recibir la cosa, y la indicación del lugar en que se halla, po-
nerla a disposición del Juzgado" (L.L. 46-286).
72
"El art. 472 C. Com. se refiere a los vicios o defectos de la mercaderías que pueden ser verificados
por un simple examen, de manera aparente, que se presentan en forma perceptible a un simple
reconocimiento" (J.A. 23-1042).
"El problema atinente a la naturaleza del vicio que pudieran tener las cosas "aparente", y "oculto" o
"redhibitorio", implica una cuestión de hecho, y que como tal queda sujeta en cada que en la prác-
tica se presentan excluye la posibilidad de que la ley contemple todas las hipótesis mediante nor-
ma más o menos expresas" (J.A. 1950-II-630).
"No procede la acción redhibitoria por vicios aparentes" (L.L.97-702).
305
73
"La materia de los vicios redhibitorios está regida por los arts. 2164 a 2181 del C. Civil y el Código
de Comercio le dedica los art. 472, 473 y 476; la teoría general está dada por los principios del Có-
digo Civil rigiendo el C. Com. las situaciones especiales y propias de las operaciones mercantiles"
(Boletín Judicial de el Chaco 1963-III-42).
"Son requisitos para exista responsabilidad del vendedor por vicios redhibitorios: a) que sean ocul-
tos; b) que existan al momento de la adquisición; c) que sean de tal importancia que hagan impro-
pia la cosa para su destino" (J.A. 71-579).
"Quien ejerce la acción quanti minoris no necesita demostrar que el vicio hace impropia la cosa
para su destino, sino exclusivamente probar la disminución de su valor en los términos requeridos
por la ley" (SCBA, AS1957-V-408).
74
"La palabra "evicción" lo expresa el codificador en su nota al art. 2089 C.C. abarca, en especie,
toda especie de pérdida, turbación o perjuicio que sufra quien adquirió la cosa" (L.L. 23-940).
"La citación de evicción no es una demanda contra el citado, sólo es un aviso que le formula en
tiempo y con los requisitos legales a fin de que tome intervención en la causa si así lo desea" (L.L.
60-956 con reseña jurisprudencial).
306
ACTIVIDAD Nº 62
a.- Elabore ejemplos de incumplimiento.
b.- ¿Qué efectos produce la evicción de la cosa comprada?
c.- Explique por lo menos 2 requisitos de la evicción.
308
ll..- Entregar factura de las cosas vendidas y recibo del precio percibido75
Si el vendedor no la expide espontáneamente, el comprador puede exigir
el otorgamiento de la factura correspondiente a las cosas enajenadas, de-
tallando de manera precisa su naturaleza, cantidad, calidad, precio, gastos,
plazo, lugar de entrega y de pago.
Si no declara el plazo de pago, se presume que la venta fue al contado (iu-
ris tantum).
Por lo general no se la firma y se la entrega al comprador quien la firma
cuando recibe la mercadería, salvo que se haya enviado con la mercadería
el remito, documento que será firmado o colocado un sello con fecha y la
expresión: "Recibido". En la factura se suele colocar un sello "pagado". Te-
ner bien presente que en muchos casos la factura constituye la única
prueba del contrato de compraventa, y en tal caso, en principio, la prueba
testimonial resulta ineficaz para modificar sus constancias. Si la factura es
conformada y cumple con los requisitos de ley, podrá ser utilizada como tí-
tulo ejecutivo para el cobro de lo adecuado. Si el comprador la recibe (pro-
bar fecha de recepción) y no la observa en 10 días es factura aceptada a
tenor del artículo 208, inciso j del Código de Comercio.
75
"Las facturas son la prueba por excelencia de la ejecución del contrato de compraventa mercantil
(art. 474 C.Com)" (L.L. 1985-A-607) estableciéndose en ellas las condiciones y modalidades de la
operación.
"No estipulándose plazo en forma expresa, la compraventa mercantil se reputa efectuada al conta-
do" (E.D. 41-62; sin embargo, en defecto del plazo convencional debe aplicarse el plazo que fuese
de uso local. Si el comprador alega la existencia de un plazo para pagar el precio, le corresponde
la prueba de su afirmación" (E.D. 60-354).
"La factura constituye uno de los medios de prueba de los negocios mercantiles -art. 208 C.Com.
inc. 5-; pero, por sí sola -esté o no firmada por el emisor, no comprueba el pago del precio de las
mercaderías o servicios a que se refiere" (E.D. 43-145).
76
"Si en las facturas no se contempló plazo para el pago, cabe estar a la solución que prevé el art.
474 C.Com. interpretada con los alcances de las directivas que marca el art. 464 del mismo cuerpo
legal" (L.L. 1983-D-291).
El comprador no puede resistir pagar el precio si ha recibido el objeto y no lo restituye por inade-
cuado con lo pactado porque el débito del precio es esencial al contrato mismo". (L.L. 1984-B-448).
"La falta de pago de precio supone la aplicación de los dispuesto en el art. 464 C.Com. 2º párrafo".
(L.L. 1985-B-566).
309
77
"El art. 1.424 C.C. dispone que el comprador debe pagar el precio de la cosa comprada en el lugar
y en la época determinados en el contrato. Por descontado que si no hay cláusula contraria, es
mediante el acuerdo de voluntades que se puede mudar de lugar" (E.D.91-164).
"Del juego armónico de los arts. 747 y 1.424 C.C. surge que en materia de compraventa a crédito,
en defecto de previsión contractual en contrario, el precio debe ser pagado en el domicilio del
comprador" (E.D. 24-712) Si de ninguna de las facturas surge el lugar del pago y las mercaderías
fueron entregadas en el domicilio del deudor, debemos atenernos a lo preceptuado por el art. 747
por el cual el domicilio de pago es el del deudor" (E.D. 71-233).
78
"En material comercial el privilegio del vendedor sólo se ejerce mientras la cosa vendida perma-
nezca en poder del vendedor" (L.L. 84-517).
"La falta de pago del saldo del precio legítima el privilegio del vendedor" (L.L. 99-823).
310
79
"La enumeración de las causas que autorizan a suspender el pago del precio contenidas en el art.
1.425 C.C. no es taxativa, pues pueden darse otras situaciones que justifiquen esa prudente acti-
tud" (L.L. 1979-B-615) "como ocurre en los casos en que la contraparte haya caído en insolvencia
o cesación de pagos, u otras circunstancias que amenacen romper la interdependencia de las obli-
gaciones" (E.D.21-508).
"Para proceder de ese modo no bastan las simples suposiciones temores, quiméricos o meras
suposiciones o sospechas (L.L. 37-772) sino que debe tener motivos serios, basados en hechos
objetivos (E.D. 23-330) o pruebas de que un tercero tiene sobre la cosa vencida un derecho real
que es una amenaza de evicción, o al menos la apariencia seria de un tal derecho" (E.D. 22-868).
311
80
"Corresponde declarar la rescisión del contrato por culpa del comprador si éste se negó a recibir y
pagar las mercaderías en el acto de entrega, exigiendo previamente se extrajeran muestras a efec-
tos de establecer que se trataba de la convenida, cuando en el boleto se pactó que tales muestras
debían ser extraídas inmediatamente después de ser recibidas y no se justificó que hubiera moti-
vos valederos para poner en duda la calidad del producto" (GF 182-146).
81
"En el orden comercial no juega el arrepentimiento y la consecuente devolución de la seña dobla-
da, como ocurre en el orden civil, salvo que tal cosa se hubiera pactado expresamente, siendo el
art. 475 C.Com., elocuente sobre el particular: la seña adquiere, entonces, el carácter de confirma-
toria" (L.L. 1979-C-311; L.L. 1978-D-656).
312
ACTIVIDAD Nº 63
a.- Enumere las obligaciones y derechos del vendedor.
b.- Enumere los derechos y obligaciones del comprador.
c.- ¿En qué consiste la obligación de recibir la cosa comprada?
d.- ¿Cuáles son las condiciones de procedencia de la reivindicación de la cosa
enajenada?
313
82
"La reserva de prueba en los contratos de compraventa juega para la compra de bienes no tenidos
en vista ni clasificados según calidad conocida, es decir, que para que juegue la reserva de prueba
deben darse acumulativamente kis dis extremos fácticos: a) cosa no tenida a la vista; b) falta en
ella de calidad conocida" (RED 11.-182).
"En las ventas a examen del comprador el acto debe ser considerado concluído cuando el destina-
tario dispone de la cosa en forma propia de dueño" (L.L.92-618).
83
"La venta sujeta a ensayo o prueba comienza con la entrega de la cosa, y si bien se presume he-
cha bajo condición cumplida esta, los efectos de la obligación se retraen al día en que se contrajo"
(GP31-129).
"Si se ha adquirido una cosa de calidad determinada y conocida no se aplica el art. 455 C.Com., si
no se reservó o se acordó la prueba previa de la mercadería. La Solución no varía porque esa
mercadería esté en envases herméticamente cerrados, sin rotular, ni individualizar: queda en esta
hipótesis el remedio del art. 472 C.Com." (L.L. 36-540).
"La consecuencia inmediata de la venta con cláusula expresa "a satisfacción del comprador" es
que no hay venta si la condición no se cumple" (Cba. CJ X-364).
84
"La compraventa comercial sobre muestras se rige por los arts. 456 y 476 C.Com." (L.L. 48-148).
"Hay que distinguir la venta con sujeción a muestra, y los tratos con reserva de formalizar el contra-
to si la prueba de la muestra resulta favorable" (L.L. 59-168).
"Se ha declarado que se cumplió con esta modalidad del contrato de compraventa si la mercadería
es idéntica en calidad, aunque difieren los colores o los dibujos, o cuando presentan leves diferencias
de tamaño que no gravitan en el destino de la cosa y no causan perjuicio (L.L. 4-1019; J.A. 12-405).
85
"La supuesta falta de identidad entre la mercadería adquirida y la entregada, en razón de no reunir
las características propias de la calidad convenida, no justifica el desconocimiento de la existencia
del contrato de compraventa" (J.A. 1951-IV-512).
314
Ventas Internacionales
Se entiende aquí, a toda venta a distancia concertada por sujetos que se hallan en
plazas distintas al concluir el contrato y que los efectos vendidos deben trasladarse
de la plaza donde están a otra distancia, en cumplimiento de ese contrato de com-
praventa.
86
"Según el art. 468 C.Com. el comprador que ha contratado por junto una cantidad determinada de
efectos, aunque sea por distintos precios pero sin designación de efectos o lotes que deban ser en-
tregados en distintas épocas, no puede ser obligado a recibir una porción bajo promesa de entregarle
posteriormente las restantes. Sin embargo, si espontáneamente conviniere en recibir una parte, que-
da irrevocablemente consumada la venta en cuanto a los efectos que recibió" (E.D. 91-388).
87
"Es válida la venta a plazo pues el adquirente goza y usa de la cosa postergándose la trasmisión
de la propiedad hasta tanto se cumpla con el pago de las cuotas establecidas, esta modalidad li-
bremente pactada no viola la autonomía de la voluntad de las partes" (ED53-482).
88
"La cláusula FIB, por su trascendencia jurídica, no es admisible que la supla una enunciación que
no exprese claramente su concepto" (L.L.2-188).
"La entrega de los documentos equivale a la entrega de la mercadería" (L.L. 1-450).
"La venta CIF importa, en esencia, que la trasferencia del dominio de la cosa vendida tiene lugar
en el momento en que el vendedor entrega al comprador la documentación pertinente, constituída
por el conocimiento y restantes documentos de embarque que como título representativo de la
mercadería le atribuyen al adquirente su posesión y disposición en su condición de verdadero due-
ño" (L.L. 46-286).
315
89
En la venta CIF el comprador corre, entre otros, con los riesgos de pérdida total o parcial de la
mercadería por acontecimientos marítimos de naufragio, incendio, tempestad u otros siniestros, así
como con las diferencias de peso por normas propia de la travesía si se hace sobre peso entrega-
do, y será a cargo del vendedor cuando no se pruebe esta circunstancia" (L.L.101-461).
90
"La cláusula CIF no impide rechazar las mercaderías por deficiencias en su calidad, máxime cuan-
do los contratantes subordinaron la fuerza legal del contrato a la calidad convenida sobre mues-
tras" (L.L.4-1020).
91
"Cabe considerar como lugar de entrega de la mercadería el de su embarque, si nada se pactó con
el comprador, ahí hizo revisarla, recibió el conocimiento de embarque y pagó parte del precio" (L.L.
33-421).
"En la compraventa CIF las obligaciones del vendedor terminan con la puesta de la mercadería
estipulada a disposición del comprador a bordo del barco de transporte en el punto de embarque"
(L.L. 27-401).
316
317
d.- Transporte 92
El vendedor debe embarcar en un navío adecuado al tipo de mercadería.
e.- Seguro 93
El vendedor está obligado a asegurar la mercadería embarcada por cuenta
del comprador, en una compañía de buena reputación (regla 13,I, de Var-
sovia).
f.- Remisión de documentos 94
El vendedor debe remitir al comprador los documentos estipulados en el
contrato (factura, conocimiento, recibo de flete pagado, póliza de seguro).
Esta documentación se envía aunque se haya perdido la mercadería, a fin
de que el comprador haga valer sus derechos ante la compañía asegura-
dora.
92
"Salvo circunstancias graves -que el vendedor debe probarse debe embargar las mercaderías por
la ruta pactada" (L.L.57-464).
"El vendedor tienen a su cargo las consecuencias de la negligencia en el acondicionamiento de la
carga; por ej., su embalaje" (GF 231,21).
93
"Cuando en el contrato se establece la cláusula CIF, son a cargo del vendedor parte de los gastos
necesarios para el embarque, el flete hasta el puerto convenido y la prima del seguro" (L.L.2-188).
94
"La entrega de los documentos equivale a la entrega de las mercaderías" (L.L. 11-450).
"Se debe considerar como lugar de entrega de la mercadería el de su embarque, si nada se pactó
con el comprador que la hizo revisar allí, recibió el conocimiento de embarque y pagó parte del
precio" (L.L.33-421).
95
"La cláusula CIF hace presumir la intención de las partes de transferir la propiedad y los riesgos de
la carga, con su entrega al portador. Presunción que desaparece como tal si hay hechos que la
desvirtúan" (L.L.15*887).
96
"El sentido de la cláusula FOB es el de poner a cargo del comprador todos los riesgos por pérdidas
o averías desde el momento del embarque, viajando la mercadería por cuenta exclusiva de aquél;
a él le incumbe la prueba de que los defectos de la mercadería son anteriores al embarque, en cu-
yo caso puede responsabilizar al vendedor pues la transferencia de la propiedad se opera en el ac-
to del embarque" (L.L. 86-328).
318
97
"Si se impuso al agente del comprador la obligación de cargar la mercadería en determinado va-
por, una vez que éste fuese colocada al costado de la nave, su responsabilidad no se extiende a
las estadías de vagones demorados en su descarga por haberse anticipado, por culpa del vende-
dor, a la llegada de la nave" (GF 166-242).
98
"La cláusula "franco-fábrica" constituye una calificación que obliga a satisfacer los gastos de trans-
porte, seguros, etc.." (L.L.11-450).
99
"Corresponde tener por cumplida la obligación del vendedor en cuanto se refiere a poner las cosas
a disposición del comprador en los términos del art. 465 C.Com., aún cuando la tradición simbólica
que se opera con la entrega del conocimiento de embarque no se verificó ante la negativa del
comprador, quien se negó a suscribir la letra, sin causa imputable al vendedor" (L.L.11-450).
"La expresión pago "contra conocimiento" no importa advertir al banco que debe exigir al vendedor
la comprobación de haber satisfecho el flete, por estar así contratada la compraventa sino, sim-
plemente, la de que la mercadería estaba a bordo" (L.L. 2-188).
100
"El crédito documentado es acto de comercio" (E.D.74-441) siendo un negocio autónomo, debe
aplicarse a él los usos y costumbres bancarios y la doctrina correspondiente (E.D.74-540) ya que
no ha sido objeto de la legislación positiva (L.L.112-179).
"En la operación de crédito documentado, el banco que otorga el crédito sólo se compromete en
nombre propio a cumplir la prestación a que se obligó su cliente, consistente en pagar al beneficia-
rio la suma que importe el crédito otorgado; es decir que su obligación es de carácter autónomo y
abstracto, sin tener injerencia alguna en la transacción celebrada entre el ordenante y el beneficia-
rio" (J.A. 1963-VI 571).
319
ACTIVIDAD Nº 64
a.- Enumere y de el concepto de cinco modalidades de la compraventa.
b.- ¿Qué significan las cláusulas C.I.F.; F.O.B.; F.A.S.?
320
UNIDAD X
Este organismo está dotado de una administración autónoma con relación a los
demás bienes que integran el patrimonio del dueño y aparece como una unidad, no
sólo material y económica sino también jurídica, como universalidad en rigor de sus
fines específicos, pero no constituye un patrimonio separado y distinto (es autóno-
mo, pero no independiente).
Antes de la ley 11.867 que vino a reglamentar la transferencia del fondo de comer-
cio, se cometían muchos abusos, se defraudaba comúnmente al enajenante, al
adquirente y más comúnmente a los acreedores del primero.
- Las instalaciones.
- Existencias en mercadería.
- Nombre y enseña comercial.
- Clientela.
- El derecho al local.
- Patentes de invención.
- Marcas de fábrica.
- Dibujos y modelos industriales.
- Distinciones honoríficas.
- Todos los demás elementos derivados de la propiedad industrial, comercial o
artística.
10.1.4.- Procedimiento
Los artículos 3 y 4 establecen que el enajenante entregará al presunto una nota
firmada enunciativa de todos los créditos adecuados (con nombre y domicilio de los
acreedores, monto de los créditos y fecha de vencimientos).
Hasta ese momento los acreedores afectados por la transferencia podrán notificar
su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rema-
tador o escribano que intervengan en el acto, reclamando la retención del importe
de sus respectivos créditos y el depósito en cuenta especial en el Banco, corres-
pondiente a las sumas necesarias para el pago.
Este derecho puede ser ejercido por todos los acreedores, tanto los reconocidos
por el vendedor en la nota referenciada precedentemente, cuanto los omitidos en
ella que presentaren los títulos de sus créditos o acreditasen la existencia de ellos
por asientos llevados de conformidad a las reglas del Código de Comercio.
Según el artículo 7º, vencido el plazo señalado sin que se hayan deducido oposi-
ciones o bien, si se han cumplido las disposiciones del artículo 5º, respecto a las
deducidas, (depositados los importes) el documento de venta puede ser otorgado
válidamente debiendo extenderse por escrito e inscribirse dentro de los diez días,
en el Registro Público de Comercio (o en otro especial creado al efecto) para que
tenga validez respecto a terceros.
322
ACTIVIDAD Nº 65
a.- Explíque el concepto de Fondo de Comercio e indíque cómo está conformado.
b.- Elabore un anuncio ficticio de Remate para el Boletín Oficial.
c.- A través de un gráfico explíque el procedimiento a seguir en la transferencia del
fondo de comercio.
324
10.2.- MANDATO
El mandato será civil cuando tenga por objeto actos de esa naturaleza. En tal caso
se lo presume gratuito, cuando no se haya convenido el pago de una remuneración
y oneroso, cuando consista en atribuciones o funciones conferidas por las ley (tuto-
res, curadores, etc.), o en caso de trabajos propios de la profesión lucrativa o del
modo de vivir del mandatario.
Será comercial cuando tenga por objeto actos de comercio, en cuyo caso no se lo
presume gratuito y si la retribución no ha sido fijada de antemano, debe ser deter-
minada por árbitros.
- Hechos positivos del mandante; (por ejemplo cuando una persona entrega a
otra una determinada mercadería pues se considera que ello importa el mandato
de comprarlas).
- Silencio o inacción del mandante: para que el mandato tácito se de, es decir,
para que la norma tenga operatividad, es necesario que el mandante tenga cono-
cimiento que alguien está obrando a su nombre y lo tolere, puesto que si no está
enterado y ello llega a su conocimiento con posterioridad, será un supuesto de
gestión de negocios.
- Inactividad que tolera que se obre en su nombre: quien pudiendo hacerlo se
abstiene de actuar para impedir que otro obre en su nombre.
- El artículo 1.935 del Código Civil plantea una aplicación del mandato tácito cuando
el mandante, habiendo sido avisado de la extralimitación del mandato por el man-
datario, nada hubiera observado.
- Otro supuesto es cuando en la sociedad no se designa administrador en el contra-
to social o por instrumento por separado, se considera a los socios que han otor-
gado tácita y recíprocamente un mandato para administrarla.
10.2.2.- Aceptación
Puede realizarse en forma expresa o tácita, la primera resulta de los mismos actos
y formas que el otorgamiento. Respecto a la aceptación tácita la ley -siguiendo a
Freitas, el Código Civil sigue un causismo que se ha considerado exagerado- resul-
ta Aceptación Tácita:
- Cualquier acto del mandatario que signifique ejecución del mandato, total o parcial
o de su silencio.
- Entre presentes se considera que existe aceptación tácita si el mandante entregó
el poder y el mandatario lo recibió sin protesta alguna (aplicación de los principios
generales en materia de consentimiento).
- Entre ausentes cuando el mandante le remite el poder y es recibido por el manda-
tario sin protesta alguna o bien, cuando el mandante le confirió mandato relativo a
negocios, que por su oficio o profesión acostumbra recibir y no dio respuesta a las
cartas (no se aplica esta regla legal si el sujeto elegido no acostumbra o no se de-
dica a los negocios encomendados en el mandato).
Por aplicación analógica del artículo 239 del Código de Comercio, la aceptación es
indivisible, tanto para el mandatario como para el mandante. Debe considerársela
íntegra, por todo y con efectos mientras el negocio encomendado no esté comple-
tamente concluido. Esta regla general (que no obsta al derecho a renunciar que
tiene el mandatario en virtud del artículo 224 del Código de Comercio) implica que
el mandante no está obligado a aceptar lo hecho parcialmente por el mandatario.
10.2.3.- Prueba
Rigen los principios generales de la prueba de los contratos y obligaciones comer-
ciales ya estudiados.
326
Respecto a los terceros que han contratado con el mandatario o que invoquen la
existencia del apoderamiento, no tienen ninguna clase de restricción o limitación y
pueden valerse de todo medio de prueba, inclusive testigos (ver nota al artículo
1.873 del Código Civil).
El mandato que tenga por objeto algún acto ilícito, imposible o inmoral, no da acción
alguna al mandante contra el mandatario o viceversa, a no ser que el mandatario no
tuviese razón para saber que el mandato no era lícito.
El mandato comercial no puede tener por objeto más que actos de comercio, no se
extiende a actos que no tengan naturaleza comercial, salvo que expresamente se
dispusiera en el poder.
Como el civil puede ser general para todos los negocios jurídicos del mandante o
especial, para uno o varios negocios determinados.
10.2.5.- Capacidad
Para otorgar mandato si el objeto son actos de administración del mandante debe
tener capacidad de administrar sus bienes; si tiene por objeto actos de disposición
debe tener capacidad de disponer sus bienes.
El mandante queda obligado, no sólo frente a los terceros, sino frente al mandatario
incapaz, pero éste puede oponer la nulidad del mandato si es demandado por
inejecución de sus obligaciones, mal desempeño de sus obligaciones o rendición de
cuentas, quedando sólo obligado por lo que hubiera invertido en su provecho, por-
que en esos límites habría enriquecido sin causa.
328
ACTIVIDAD Nº 66
a.- Elabore el siguiente glosario:
- Mandato:
- Mandatario:
- Mandante:
- Comisión:
Mandante
I.- Mandato conjunto: si ha sido otorgado para que los mandatarios actúen con-
juntamente, éstos deben aceptarlo en un acto único o en actos por separado
pero deben desempeñarlo conjuntamente para que los actos jurídicos llevados
a cabo produzcan efectos respecto al mandante.
II.- Mandatos separados: Puede disponerse:
a.- Que todos los mandatarios actúen separadamente;
b.- Que unos los hagan conjuntamente y otros separadamente;
c.- Que las funciones se dividan expresamente según lo que diga el mandato;
d.- Que autorice a los mandatarios a dividirlas entre sí.
III.- Mandato plural sucesivo: Debe entenderse que los mandatarios han sido
designados para funcionar uno a falta de otro, en tal caso el designado en se-
gundo término no podrá ejercer el mandato sino a falta del primero.
10.2.6.1.- Sustitución
10.2.6.2.- Relaciones
Cuando el mandante no sólo autoriza la sustitución sino que indica la persona del
sustituto, el sustituyente -en principio- no tiene responsabilidad alguna, pues quien
ha efectuado la mala elección ha sido el mandante. Pero si la persona indicada por
el mandante fuera persona notoriamente incapaz o insolvente, y ello fuera conocido
por el mandatario sustituyente, cabe entender que éste debería abstenerse de efec-
tuar la sustitución puesto que infrigiría el deber esencial de todo mandatario de abs-
tenerse de realizar lo resuelto por el mandante, cuando fuera notoriamente dañoso
al mandante.
El caso de sustitución voluntaria, si ella hubiera sido hecha sin ninguna necesidad,
el mandatario responde solidariamente con su sustituto por las consecuencias per-
judiciales de su actuación.
El Mandante, en todos los casos, sea la sustitución autorizada o no, tiene acción
directa contra el sustituto por las obligaciones que éste hubiera contraído con moti-
vo de la sustitución del mandato, del mismo modo que si se tratara del mandatario
original ahora sustituido. De igual modo, el sustituto tendrá acción directa contra el
mandante por las sumas resultantes de la ejecución del mandato (reintegro de anti-
cipos y gastos, honorarios).
En las relaciones con los terceros debemos considerar que, si el mandatario sustitu-
to ha contratado en nombre del mandante principal, las relaciones jurídicas resul-
tantes del negocio jurídico, se establecen entre éste y el tercero directamente, que-
dando al margen de ellas el mandatario sustituido.
inejecución total o parcial se debiera a caso fortuito o fuerza mayor (el genero
no perece)
En caso de pérdida de valores de dinero que el mandatario tenía en su poder
con motivo del ejercicio del mandato, es responsabilidad suya aunque la pérdi-
da suceda por caso fortuito o fuerza mayor.
Si hay pluralidad de mandatarios para actuar conjuntamente, no existe solidari-
dad entre ellos, a menos que se haya pactado expresamente. Si se ha acorda-
do la solidaridad cada mandatario es responsable por todas las consecuencias
de la inejecución del mandato, así como de las faltas cometidas por su coman-
datario, pero es responsable lo que éste hiciera en caso de haberse excedido
del mandato, puesto en que ese caso ya no obraría como mandatario.
Si el mandatario no acepta la encomienda del mandante debe comunicar en
tiempo oportuno que rehusa el mandato, caso contrario, responde por los da-
ños y perjuicios (artículos 235 del Código de Comercio).
El mandatario debe responder por daños y perjuicios resultantes si teniendo fon-
dos, el mandante rehusare el cumplimiento de las ordenes impartidas relativas al
empleo o disposición de tales fondos (artículo 228 del Código de Comercio).
El mandatario es responsable ante el fisco del cumplimiento de los reglamentos y
obligaciones fiscales que gravan los negocios encomendados, sin que pueda
aducir que cumple órdenes del mandante (artículo 245 del Código de Comercio).
333
ACTIVIDAD Nº 67
a.- Especifíque casos en los que resulta más conveniente establecer un mandato
conjunto o mandatos separados.
b.-
b.1.- Elabore el siguiente glosario:
- Mandatario sustituyente:
- Mandatario sustituto:
Una vez que la cuenta de los gastos efectuados y los anticipos realizados por
el mandatario está aceptada por el mandante o aprobada judicialmente, el
mandatario tiene acción ejecutiva para hacer efectivo el cobro.
La aceptación del mandante puede ser expresa o tácita, éste último se da
cuando no es observada en el término que establece el artículo 73 del Código
de Comercio.
Siendo varios los mandantes que han otorgado el poder con un objeto de inte-
rés común para todos ellos, su responsabilidad por el reembolso es solidaria.
C.- Liberación de las obligaciones: Cuando el mandatario, actuando dentro de
los límites del poder que le fue conferido, se obliga ante terceros, el mandante
tiene la obligación de liberarlo de esos compromisos.
D.- Indemnización de perjuicios: El mandante está obligado de indemnizar al
mandatario todos los perjuicios que éste sufriera con motivo del ejercicio del
mandato que le fue conferido, salvo que ellos se originarán por la culpa exclu-
siva del mandatario.
E.- Pago de la retribución: El mandante que otorga mandato para que el manda-
tario efectúe acto de comercio, queda obligado al pago de una retribución aún
cuando nada se haya pactado respecto de ella.
El mandante, en principio, debe la retribución acordada. Si no hay pacto al res-
pecto, rigen las que correspondan a los usos y costumbres locales de la plaza
335
el que le corresponde por los gastos de conservación de las cosas sobre los
cuales, versa el objeto del mandato encomendado. El privilegio al que aludimos
en el caso del mandatario comercial se extiende al cobro de las retribuciones,
gastos y anticipos.
Se trata de un privilegio especial sobre el valor de todos los efectos adquiridos
por cuenta del mandante o remitidos por éste al mandatario, quien debe haber
entrado en la posesión real o simbólica de ellos, (artículos 279 1er. párrafo y
280 1er. párrafo) no diciendo nada la ley debe entenderse que el privilegio se
ejerce sobre tales bienes, sean o no los que hayan originado el crédito.
El derecho de retención puede ejercerlo el mandatario, no sólo sobre los bienes
que tiene en su poder, sino también sobre los que tiene a su disposición e in-
cluso, sobre los que haya despachado a la dirección del consignatario, si los
efectos se hallan en camino a la dirección del mandate probará la remesa por
conocimiento o carta de porte anterior a la fecha de quiebra. Respecto a éste
caso de la quiebra, el artículo 3.946, agregado por la 17.711 al Código Civil,
decía que el derecho de retención o la garantía otorgada en sustitución subsis-
tían en caso de quiebra. Posteriormente, la ley 19.551 dispone que el derecho
de retención sobre los bienes pasibles de desapoderamiento queda suspendido
debiendo entregarse los bienes al síndico (artículo 135 19.551), salvo que el
tercero retenedor sea designado depositario.
A pesar de la suspensión del derecho de retención que ocasiona la quiebra del
dueño de los efectos en poder del mandatario, éste goza de un privilegio espe-
cial por lo adeudado en razón de la cosa retenida a la fecha de sentencia de la
quiebra, haciéndoselo efectivo sobre el producido de los bienes de que se trate
o sobre la garantía que lo sustituya (artículos 165 del Código de Comercio inci-
so 1º y 269 ley 19.551; 3.943 del Código Civil).
337
ACTIVIDAD Nº 68
a.- Elabore un cuadro sinóptico sobre las funciones del Mandante.
b.- ¿En los casos de Sustitución y Pluralidad del Mandante, cómo se resuelven los
pagos por el mandato conferido?
338
- La actuación hubiera sido cumplida de una manera más ventajosa para el man-
dante.
- El mandante hubiera aprovechado las consecuencias del contrato, en tal caso
éste le es oponible en la medida del aprovechamiento.
- El mandatario ofrezca compensar las desventajas que el exceso de poder produjera.
- El tercero contratante, según las circunstancias del caso, pudo creer comprendido
el acto, dentro de los poderes que el mandatario tenía.
Fue en la Edad Media donde adquirió los perfiles conque se la conoce en nuestros
días. Como actividad profesional fue creciendo con los grandes descubrimientos y
la consiguiente creación de las colonias de ultramar, alcanzando su auge a fines del
S. XVIII.
La comisión debe tener por objeto la realización de actos de comercio puesto que si
se tratara de actos civiles, aún cuando fueran realizados en nombre del mandatario,
habrá mandato sin representación y no comisión mercantil.
340
El carácter de comercial del acto se entiende con relación al comitente, siendo indi-
ferente el carácter que tenga para el comisionista y para el tercero que con él con-
trata, para la mayoría de los autores. Para Gómez Leo no es así sino que, debe
entenderse asimismo con relación al comisionista, en cuyo supuesto, y por aplica-
ción del art. 7º C. Com., el comitente quedará también sujeto a la ley mercantil; se-
gún este criterio habrá comisión cuando un agricultor envía su cosecha a un comer-
ciante para que la venda en nombre suyo, o cuando el ganadero hace lo propio con
su hacienda.
Excepciones:
ACTIVIDAD Nº 69
a.- Enumere los efectos producidos por el exceso de poder del mandatario.
b.- Explíque con un ejemplo el concepto de “suscipere negotium”.
c.- A través de un ejemplo establezca los requisitos para la existencia de Comisión
y explíque las diferencias de éste con el Mandato y el Corretaje.
343
contra las órdenes recibidas, resultaren ventajas para el comitente. En los restantes
casos rige el principio de que las consecuencias perjudiciales de un contrato hecho
por éste, en contra de las instrucciones de su comitente, o con abuso de sus faculta-
des, serán de cuenta del mismo comisionista sin perjuicio de la validez del contrato.
El comisionista que haga una venta por cuenta ajena a un precio inferior al que es-
taba marcado, pagará a su comitente el perjuicio que se le haya originado por la
diferencia de precio, subsistiendo -no obstante- la venta. Igual solución cabe cuan-
do el comisionista se aparta de las instrucciones, por ejemplo, en cuanto a la canti-
dad o calidad.
Según el art. 240 C. Com., se establece la regla disponiendo que sean cual fueren
las palabras que el comitente utilice en su correspondencia, desde que pida u orde-
ne a su corresponsal que haga determinada cosa, se entiende que le da facultades
suficientes para todo lo que tiene relación con la operación encomendada. Debe
tenerse en cuenta que los poderes de un comisionista son siempre más amplios
que los de un mandatario.
No sólo debe informar sobre los actos, hechos o circunstancias que pudieran re-
dundar en la revocación del mandato, sino que tiene un deber de información como
345
consecuencia del deber esencial de lealtad y fidelidad que tiene quien actúa por
cuenta de otro.
Cuando el comisionista, al recibir los efectos consignados observare que éstos es-
tán averiados, dañados o que no son acordes con lo detallado en el instrumento de
remisión de ellos, deberá hacer conocer en los términos señalados precedentemen-
te, tal circunstancia al comitente; caso contrario, deberá responder como si nada les
hubiera ocurrido a los efectos y tal como consten en el instrumento.
Podrá contramarcarlas cuando sea necesario para evitar confusión con otros de la
misma especie.
10.3.13.- Sustitución
Puede ser:
ACTIVIDAD Nº 70
a.- Explíque la falsedad o veracidad de las siguientes afirmaciones:
1.- El Comisionista Ocasional tiene el deber de aceptar una Comisión.
2.- Los poderes de un comisionista son siempre más amplios que los de un
mandatario.
3.- Las operaciones realizadas por el comisionista deben ser confirmadas a
posteriori por el comitente, caso contrario, el acto es nulo.
348
10.3.14.- Prohibiciones
Los comisionistas tienen prohibido adquirir por sí o por interpósita persona los bie-
nes cuya enajenación se les ha encomendado. La prohibición se extiende al comi-
sionista que venda efectos de otro comitente o compre para él mismo. Tal prohibi-
ción no rige si el comitente otorga autorización para la realización de tal tipo de ope-
ración. Si el comisionista realizara la compra o venta sin autorización previa, el acto
sería nulo, de nulidad relativa, pues sería confirmable a posteriori por el comitente.
Pacto de credere: como excepción al principio enunciado, las partes pueden pac-
tar como accesoria del contrato de comisión una cláusula o convenio por el cual el
comisionista asume ante el comitente la garantía de solvencia del tercero contratan-
te con el cual cerró el negocio encomendado.
UNIDAD XI
Razones históricas llevaron a presumir el contrato de mutuo como gratuito, pero las
reglas legales, en la práctica, son indefectiblemente dejadas de lado o modificadas
por las estipulaciones contractuales, que adecúen la instrumentación de sus nego-
cios a la realidad de la vida cotidiana. Debe tenerse presente el art. 1.197 DCC, que
acoge la autonomía de la voluntad y lo previsto por el art. 218, inc. 5º del C. Com.,
sobre interpretación de los contratos, que determina que los actos y contratos co-
merciales se presumen onerosos.
Hay mutuo comercial cuando una de las partes (el mutuante) que puede ser o no ser
comerciante, entrega en propiedad a la otra parte (el mutuario), que necesariamente
debe ser comerciante, una cantidad de cosas consumibles o fungibles, destinadas a
uso comercial del mutuario, quien se obliga a entregar, en el lugar y plazo pactados,
igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad, con más los intereses com-
pensatorios estipulados y los moratorios correspondientes en caso de retardo.
11.1.2.- Comercialidad
Según el art. 558 C. Com. el mutuo o préstamo de consumo queda sujeto a las le-
yes y jurisdicción mercantil, cuando la cosa prestada puede ser considerada género
comercial, o destinada al uso comercial, y tiene lugar entre comerciantes o tiene -
por lo menos- el deudor esa calidad.
351
Exigiéndose la condición subjetiva referida a que por lo menos el mutuario debe ser
comerciante, quedan excluidos los siguientes contratos de mutuo:
ACTIVIDAD Nº 71
a.- Elabore un concepto de Mutuo.
b.- Establezca la comparación entre: Mutuo y Depósito.
c.- Explíque el planteo de Gomez Leo sobre la bilateralidad del Mutuo.
354
11.1.3.- Capacidad
Principio general: El mutuo sólo puede ser efectuado válidamente por personas con
la capacidad genérica y específica requerida por la ley. Sin perjuicio de ello.
Capacidad activa:
Asimismo, cuando no sea posible restituir otro tanto de la misma especie y calidad
de lo recibido, el mutuario deberá pagar el precio de la cosa o cantidad recibida,
regulada por el que tenía la cosa prestada, en el lugar y tiempo en que deba hacer-
se la restitución. La imposibilidad a que se refiere este artículo (2551 C.C.) no tiene
que tener necesariamente carácter absoluto, puesto que basta que se presente
dificultades notables o fuera de lo común.
11.1.6.- Intereses
La regulación legal de los intereses o réditos que pueden devengarse en el mutuo o
préstamo de consumo de carácter comercial, es anacrónica y en rigor, debió haber
seguido el principio general enunciado como pauta general de interpretación de los
contratos comerciales (se los presume onerosos). En la realidad, los usos y cos-
tumbres comerciales y bancarios, en virtud de estipulaciones y pactos expresos de
las partes contratantes, han llegado a modificar la operatividad del régimen jurídico
de este tipo de contrato, lo que no se entiende como ilegal, pues la normativa vigen-
te en esta materia se refiere -en general-, a derechos privados disponibles que las
partes pueden dejar de lado, utilizando su potencialidad jurigena de la autonomía
de la voluntad, modificando o dejando sin efecto mediante el respectivo convenio en
contrario.
Los compensatorios pueden tener origen legal o convencional, los punitorios sólo
origen convencional quedando sometidos a la tasa correspondiente que graduará el
juez interviniente.
Los intereses moratorios pueden tener por fuente la ley o la convención de las par-
tes; mientras los compensatorios tienen por fuente la convención de las partes con-
tratantes, caso contrario el mutuo es gratuito y por tanto no devenga esa clase de
rédito.
ACTIVIDAD Nº 72
a.- Complete el siguiente cuadro:
Mutuario
Capacidad Obligaciones Objeto de la obligación
La interpelación judicial, tal como reza el art. 560 C. Com. y su doctrina debe consi-
derarse cumplida con la interposición de la demanda y no desde la notificación de
ella o del requerimiento de pago.
a.- Fijación legal de una tasa máxima que las partes pueden convenir.
b.- La libertad en la adopción de la tasa de interés que las partes convengan.
Nuestro Cód. de Com., al igual que el Civil, no contiene ninguna limitación respecto
de la tasa de interés por lo que las partes pueden convenirla -en principio-, libre-
mente.
Pacto de intereses sin fijación de tasa: El art. 565, 1º y 3º párrafo C. Com., con
una técnica criticable, dispone que mediando estipulación de intereses sin declara-
ción de la cantidad a que éstos han de ascender, o del tiempo en que deben empe-
zar a correr, se presume que las partes se han sujetado a los intereses que cobren
358
los bancos públicos y sólo por el tiempo que transcurra después de la mora (siem-
pre que en la ley o en la convención se habla de los intereses de plaza o corrientes,
se entiende los que cobra el Banco Nacional).
La norma ha sido criticada en forma unánime por la doctrina, pues en ella, el legis-
lador ha intentado interpretar la voluntad de las partes, pero con evidente error,
pues si pactaron intereses, lógicamente fueron compensatorios, y por consiguiente,
deben correr desde que la cosa se entrega al prestatario y no desde que éste incu-
rre en mora en la devolución de ella.
En caso de duda sobre el tipo de interés a aplicar, debe estarse a la más favorable
para el deudor.
Intereses moratorios: estos intereses corren aún en los préstamos convenidos sin
interés, siempre que las partes no hayan estipulado lo contrario.
La mora del deudor, salvo que otra cosa se haya convenido se produce con la in-
terposición de la demanda y desde la fecha de ella; y aún cuando se presente ante
juez incompetente y sea nula por defecto de forma, o porque el demandante no
haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio (aplicación analógica del art.
3986 C.C.).
11.1.8.- Anactocismo
En derecho se llama "anactocismo" al interés compuesto, es decir, capitalización de
los intereses haciéndole, a su vez, devengar nuevos intereses. Ello se ha entendido
que es uno de los medios más refinados de la usura.
a.- Anactocismo conjunto: que implica acumular intereses vencidos al capital para
que devenguen nuevos intereses.
b.- Anactocismo separado, en el cual se conviene que los intereses vencidos pro-
duzcan nuevos intereses. Ambos queden ser objeto de calificación de ilicitud.
359
El código mercantil dispone que los intereses vencidos pueden producir intereses,
por demanda judicial o por una convención especial. En caso de demanda es nece-
sario que los intereses se adeuden a lo menos por un año. Producen igualmente
intereses los saldos líquidos de las negociaciones concluidas a fin de cada año (art.
569 C. Com.).
La regla legal, concordante con el art. 623 C. C. prohibe pactar por anticipado la
capitalización automática de los intereses y sólo permite capitalizar los intereses
vencidos por convención posterior. Pero es de señalar que con el dictado de la
Ley de Convertibilidad, se derogaron los arts. del Código Civil, que prohiben el ana-
ctocismo estableciendo que resulta admisible cuando se pactó expresamente.
Cuando el acreedor otorga recibo por intereses sin determinar a qué período co-
rresponde, se debe entender que se refieren al período de la fecha del recibo, con-
forme al contrato de préstamo salvo que se pruebe lo contrario.
El recibo de capital por el mutuante, extendido sin reserva alguna sobre los intere-
ses, extingue la obligación del mutuario respecto de ellos en razón al carácter acce-
sorio que tienen los intereses o réditos.
360
ACTIVIDAD Nº 73
a.- ¿Qué estipula la Jurisprudencia en materia de fijación o pacto de intereses?
b.- A través de ejemplos concretos explíque los conceptos de Intereses Compen-
satorios y Moratorios.
c.- ¿Qué es el Anactacismo?
361
11.2.- DEPÓSITO
Según la normativa vigente la palabra "depósito" es utilizada con un doble significa-
do, algunas veces de designa con ella a contrato de depósito (arts. 572, 574, 576,
577 C. Com. 2182, 2183, 2185, 2188 C. C.) y otras veces se la utiliza para referirse
a la cosa depositada (arts. 579 C. Com. y 2184, 2215, 2217, 2219, 2221 C. C.) y
existe comercialmente una tercera acepción, designándose con la palabra "depósi-
to" el lugar donde se dejan almacenados los efectos depositados, es decir, como
sinónimo de edificio, galpón, barraca.
Concepto: el contrato de depósito tiene lugar cuando una de las partes (deposi-
tante) confía a la otra (depositario) una cosa cierta y determinada o una cantidad
de cosas consumibles que ésta se obliga a guardar, conservar, custodiar y resti-
tuir en el primer caso, (depósito regular) y que puede usar con la obligación de
restituir una cantidad igual de cosas de la misma especie y calidad en el segun-
do (depósito irregular); restitución que debe realizarse en el plazo convenido o
cuando el depositante lo requiera.
11.2.1.- Comercialidad
Según el art. 572 Com. sólo se considera comercial el depósito que se hace con un
comerciante, o por cuenta de un comerciante, y que tiene por objeto o que nace de
una acto de comercio. Esta regla legal debe interpretarse del siguiente modo:
No rige el art. 7 del C. Com., una vez establecido su carácter comercial se rige por
el Cód. de Com. (art. 8 inc. 1º); es decir, en nuestro derecho positivo no puede ha-
ber depósito comercial para una de las partes y civil para la otra.
El depositario puede exigir por la guarda de la cosa depositada una comisión esti-
pulada en el contrato, o determinada por el uso de la plaza. Si ninguna comisión se
hubiera estipulado, ni se hallase establecida por el uso de plazo, será determinada
por arbitradores. El depósito gratuito no se lo considera acto de comercio.
Se considerará que hay depósito irregular cuando la cosa depositada fuere dinero,
o una cantidad de cosas consumibles, si el depositante concede al depositario el
uso de ellas o las entrega sin las precauciones del art. 2188 C. C.. El fundamento
está en que las cosas consumibles desaparecen y se pierden para quien las posee
con el permiso de usarlas, por la cual la autorización otorgada por el depositante
implica que no le interesa que se destruyan o pierdan sino que su finalidad es la
restitución de igual cantidad, género y calidad.
ACTIVIDAD Nº 74
a.- Elabore un ejemplo para explicar el concepto de Depósito.
b.- El Depósito ¿Es un acto civil o comercial?
c.- Elabore un cuadro sinóptico con todas las clases de Depósito.
365
11.2.7.- Consentimiento
En principio se aplican las reglas generales sobre la formación de los contratos, por
lo que habrá inexistencia de consentimiento cuando una de las partes entiende re-
cibir la cosa en préstamo y la otra entrega en concepto de depósito.
Sin embargo, dada la naturaleza del contrato que nos ocupa, Vélez Sársfield admi-
tió la validez del depósito aunque mediare error respecto a la persona o la cosa.
11.2.8.- Capacidad
Para la validez del contrato de depósito voluntario se exige que tanto el depositante
como el depositario tengan capacidad para contratar. Sin embargo, si el depositante
es incapaz, el depósito es válido respecto del depositario capaz quien no puede
pedir la nulidad del contrato, quedando sujeto al deber de custodia y conservación,
la obligación de restituir, etc..
11.2.9.- Objeto
Sólo las cosas muebles pueden ser objeto del depósito comercial, dado que tiene
que tener por origen o por finalidad un acto de comercio. Por contrario, el depósito
civil puede tener por objeto una cosa inmueble.
11.2.10.- Prueba
Está vedada la prueba por testigos cuando exceda del tipo legal de doscientos pesos
(art. 2201 C. C. 1er. párr.) salvo si existe principio de prueba por escrito, en cuyo caso
se admiten todos los medios probatorios para acreditar la existencia del depósito.
Por ejemplo debe admitirse que con la prestación del ticket que se entrega en los
guardarropas se debe tener por probado el contrato de depósito, a partir de lo cual,
quien invoca el contrato tiene amplitud de medios probatorios para acreditar en qué
consistió la cosa depositada.
Para el depósito necesario no existe la apuntada restricción pues admite toda clase
de pruebas, más aún, el depósito se verifica por la sola introducción de los efectos
en el establecimiento "aunque expresamente no se hayan entregado al posadero o
a sus dependientes y aunque ellos) los viajeros) tengan las llaves de las piezas
donde dejan los efectos".
uso sin permiso expreso o presunto del depositante. Este deber de abste-
nerse de su uso existe en el depósito mercantil, aún cuando se trate de
cantidad de dinero la cosa depositada y si usa la cosa depositada sin auto-
rización o consentimiento del depositante, debe pagar un alquiler o intere-
ses desde el día del contrato.
En la guarda de la cosa el depositario debe poner la misma diligencia que
en las suyas propias.
La obligación es personal del depositario, dado la relación de confianza
que supone el contrato de depósito y no puede ser reemplazado por un
tercero, salvo expresa autorización del depositante. Pero, el depositario
podrá delegar la custodia en su factor o dependiente, pero será responsa-
ble por el hecho culposo de su auxiliar subordinado, salvo, también en este
caso, que el depositario hubiera prestado su conformidad a la delegación
en la persona del factor o dependiente.
La prueba de la existencia de eximentes de culpabilidad corresponde al
depositario.
El depositario a quien se le ha arrebatado la cosa por la fuerza dándole en
su lugar dinero o algo equivalente, está obligado a entregar al depositante
lo que ha recibido a cambio (art. 578 C. Com.).
Las empresas de depósito deben contratar seguro sobre los efectos depo-
sitados y su omisión entra dentro de la negligencia culpable de su parte en
caso de incendio.
II.- Guardar el secreto: como consecuencia lógica del deber de conservar la
caja o bulto cerrado que recibe en depósito, el depositario queda obligado
a no abrirlo salvo si para ello está autorizado por el depositante. Si por
cualquier motivo llega a conocer el contenido del depósito, está obligado a
guardar el secreto, so pena de responder por el daño que causare al depo-
sitante, a menos que el depósito, por la calidad de la cosa depositada, lo
expusiera a penas o multas.
III.- Información: El depositario debe: A) Dar aviso al depositante dentro de
las 24 hs., si reside en la misma plaza, o por el segundo correo, si en plaza
distinta, de cualquier daño que sufriesen las cosas depositadas y hacer
constar en forma legal, el verdadero origen del daño (arts. 248 y 574 C.
Com.); lo mismo cuando al recibir la cosa notare que se halla averiado,
disminuida o en estado distinto del que indica el depositante.
ACTIVIDAD Nº 75
a.- Complete el siguiente cuadro:
Depósito
a.- Reembolso de gastos: debe reembolsar al depositario los gastos que hubiere
realizado para la conservación de la cosa depositada.
b.- Indemnización de perjuicios: La indemnización debe ser integral resultando
aplicables los principios de la culpa extracontractual del art. 1113 C.C..
c.- Pago de la retribución: Debe el depositante pagar la retribución convenida o
la fijada por arbitradores. Si el depositante no recibe la cosa a la finalización del
término pactado, debe la retribución por todo el tiempo que el depósito continúe
en poder del depositario.
d.- Recibir la cosa: El depositante tiene el deber de recibir la cosa que el deposi-
tante le restituye al concluir el contrato si no lo hace, una vez constituido en
mora ante su negativa, tiene obligación de atender los daños y perjuicios que
su conducta omisiva pueda producir.
mente utilizado. Los intereses, una vez probado el uso indebido del depósito,
corren del pleno derecho sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial.
c.- Indemnización. El depositante tiene derecho a reclamar del depositario in-
demnización por daños y perjuicios en los supuestos contemplados en los art.
248, 249 y 250 C. Com. referidos a la comisión, en función de la remisión del
art. 574 C. Com. y específicamente en el caso de los arts. 575, y 577 C. Com..
Tal derecho a indemnización del depositante es contrapartida del deber de
guarda y conservación del depositario.
El depósito termina:
a.- Si fue contratado por tiempo determinado, acabado ese tiempo; si lo fue por
tiempo indeterminado, cuando cualquiera de las partes así lo requiera. Aún
cuando el art. 2217 C. C. dispone que el depositante puede exigir la restitución
del depósito antes de tiempo, ello no es de aplicación absoluta al depósito co-
mercial, que es, al contrario, esencialmente oneroso; la norma citada se explica
para el depósito, esencialmente oneroso; la norma citada se explica para el de-
pósito civil -esencialmente gratuito- pero en el caso del comercial, si el deposi-
tante lo hace cesar antes de tiempo debe indemnizar al depositario por los per-
juicios que la intempestiva decisión le ocasione.
b.- Por la pérdida de la cosa depositada. La extinción se produce por falta de obje-
to. Siendo imposible ya la restitución de la cosa hay que distinguir según que
ella se haya producido por caso fortuito o de fuerza mayor, en el cual el deposi-
tario no tiene responsabilidad (salvo que se trate alguno de los tres casos que
dispone el art. 2203 C. C.), en cambio si hubiera perecido la cosa por culpa del
depositario, debe la indemnización del perjuicio ocasionado.
Este precepto no rige para el caso del depósito irregular porque las cosas fun-
gibles no perecen.
c.- Por la enajenación que hiciere el depositante de la cosa depositada (Según
Rivarola y Gómez Leo dado el carácter oneroso del depósito comercial no le es
aplicable este precepto en cuyo caso el depósito comercial sigue con el com-
prador, salvo que el contrato se hubiera celebrado teniendo en cuenta la per-
sona del depositante).
d.- Termina el depósito cuando el depositario descubre que la cosa depositada ha
sido hurtada, robada o perdida, y la consigna a nombre del juez que entiende
en el pleito que se origina; y también cuando llega a la conclusión que la cosa
le pertenece a él y el depositante no tiene derecho alguno a su posesión.
El depósito voluntario no se resuelve ni por fallecimiento del depositante ni del
depositario, ello porque las obligaciones que derivan del contrato de depósito
no son inherentes a las personas de los contratantes, razón por la cual pasan a
sus herederos.
371
ACTIVIDAD Nº 76
a.- Complete el siguiente cuadro:
Depositario
Depositante
372
En este contrato sigue siendo esencial el deber de guarda y custodia del vehículo,
así como la restitución en el estado en que fue entregado, caso contrario el garagis-
ta incurre en responsabilidad (salvo las causales eximentes de la misma).
11.3.3.- Objeto
El objeto primordial del contrato es la guarda, custodia y conservación del automóvil
y su ulterior restitución al depositante, sin perjuicio de que en el establecimiento se
contraten otros servicios auxiliares como lavado, engrase, venta de combustible,
cambio de aceite y hasta trabajos de mecánica liviana.
11.3.4.- Comercialidad
Dándose los elementos subjetivos y objetivos señalados precedentemente, existe el
contrato de garaje y siendo éste oneroso, entra dentro de la esfera de la materia
mercantil por lo que resultan de aplicación las normas del Cód. de Comercio (arts.
373
572, 573, 574 y 578) y las pertinentes del Cód. Civil; tanto sea que se trate de un
contrato efectuado por quien explota un lugar de estacionamiento de vehículos en
forma personal, o lo organizado en forma de empresa comercial.
11.3.5.- Prueba
Es un contrato no formal, no requiere ninguna formalidad especial, en la práctica se
considera perfeccionado con la sola entrega de las llaves del automóvil en mano o
puestas en él, al garagista o a un empleado suyo.
11.3.8.- Eximentes
A tenor de lo dispuesto por el art. 2203 C.C., en principio, el garagista no es res-
ponsable de los acontecimientos de fuerza mayor y caso fortuito sino cuando los ha
tomado sobre sí, o cuando éstos se han verificado por su culpa, o cuando se lo ha
constituido en mora de restituir la cosa depositada.
El hurto del rodado estacionado del cual, el garagista por sí o por empleado, ha
recibido su guarda jurídica, responsabiliza siempre al garagista pues siendo el he-
cho una simple sustracción no encuadra en las figuras eximentes de la responsabi-
lidad contempladas por la ley (arg. art. 2237 C.C.).
La responsabilidad va a ser distinta según que el garage sea privado del consorcio
de un edificio, no revistiendo el carácter de explotación comercial sino que su uso
está reservado a los propietarios de ese consorcio o, por el contrario, se trate de
una explotación comercial.
ACTIVIDAD Nº 77
a.- Elabore un cuadro sinóptico sobre Contrato de Garage, teniendo en cuenta
todos los elementos del Contrato.
b.- En qué casos el Contrato de Garage se convierte en uno de Locación.
c.- El estacionamiento en la vía pública, entra dentro de esa figura?
377
Esta premisa trae aparejada consecuencias que nos alejan del depósito típico; la
primera de ellas es que el servicio bancario de cajas de seguridad no engendra un
contrato "intuito personae" como del depósito común, ya que la persona del locata-
rio es indiferente al banquero. La seguridad es que no existe contacto directo entre
el depositario y los bienes que se guardan en la caja; el cliente no entrega cosas al
Banco para que éste las guarde, sino que paga un precio para la utilización de un
espacio sometido a rigurosas medidas de seguridad y alto grado de protección. El
servicio que presta el Banco no integra un contrato real.
No hay tradición de la cosa del cliente al Banco, no hay de parte del Banco deber
de restituir lo que no ha recibido, el cliente puede introducirse y retirar de la caja los
bienes que desee sin que el Banco -en principio- tenga noticias de ello.
Es que el art. 1515 C. C. no puede extenderse más allá de sus límites propios. Ra-
zones más concretas impiden considerar al art. 1515 como justificante de los debe-
res que asume el Banco. El contrato de locación es insuficiente para el tipo de obli-
gaciones que asume el Banco y que se originan en los fines del contrato.
Ferri opina que debe hablarse de una locación de cosas caracterizada por determi-
nadas garantías de seguridad, sea por su particular construcción, sea por la activi-
378
Esta es una característica más atendible en este contrato porque no hay una
mera obligación de guarda, posibilidad de elemento causal necesariamente re-
lacionado con el depósito, cuando caracteres de otro tipo contractual sirven
más cumplidamente las necesidades de un enfoque correcto (locación de
obra). En ambas hipótesis estamos definiendo a la obligación del Banco como
una obligación de hacer, en cuyo caso la responsabilidad del Banco surge por
aplicación de los dispuesto por el art. 628 C. C. (dentro de la normativa de las
obligaciones de hacer); estableciéndose así por esta vía el deber del Banco y
su consiguiente responsabilidad, no obstante la exclusión de las normas relati-
vas al depósito, salvándose los demás caracteres del contrato que son inasimi-
lables a ese depósito. La tipificación como locación permite la exclusión de la
responsabilidad del Banco cuando la caja estuviera vacía (arg. art. 1630 C. C.).
- Consensual.
- Oneroso.
- Conmutativo.
- De ejecución continuada.
- De adhesión.
- De custodia.
- Atípico.
379
- Cumplimiento del plazo. Suele introducirse cláusulas como la que impone que si al
vencimiento del plazo el cliente no devuelve las llaves ello importa una tácita re-
conducción del contrato por un período igual al pacto o que la no devolución de
las llaves de derecho al Banco a percibir la remuneración por el período del retar-
do o que el contrato puede extinguirse por resolución unilateral de cualquiera de
las partes, previa comunicación a la otra con determinado tiempo de anticipación.
- Por resolución o rescisión.
- Destrucción de la caja de seguridad.
- Liquidación del Banco.
380
ACTIVIDAD Nº 78
a.- Las cajas de seguridad, ¿constituyen locación de cosas?
b.- Ejemplifíque las obligaciones y derechos del cliente que contrata una caja de
seguridad.
381
Como sabemos la fianza constituye una especie dentro del género "garantía". Las
garantías se dividen en reales (hipoteca, prenda y anticresis) y personales (fianza
y aval).
11.5.1.- Concepto
La fianza es un contrato o acto unilateral por el cual un tercero (fiador) se constituye
en garante de la obligación contraída o a contraer por el deudor.
"Para que una fianza se considere mercantil basta que tenga por objeto asegurar el
cumplimiento de un acto o contrato de comercio, aunque el fiador no sea comerciante".
La aceptación puede ser expresa o tácita, ésta última tendrá lugar cuando al acree-
dor retiene en su poder el documento que contiene la manifestación unilateral de
afianzar.
11.5.2.- Caracteres
- Consensual (basta el acuerdo de voluntades).
- Gratuita: en tanto el acreedor en nada se obliga con respecto al fiador; en las rela-
ciones entre fiador y deudor puede haber retribución dando lugar a una especial
previsión legal.
- Accesoria de la obligación o contrato principal al cual se refiere).
- No formal (pero a los fines de la prueba en juicio debe ser por escrito). La fianza
no se presume, debe resultar en forma expresa.
- Objeto de la fianza puede ser cualquier obligación (principal o accesoria) inclusive
una obligación natural.
- En la fianza comercial -a diferencia de la civil- el fiador no puede invocar el benefi-
cio de excusión de los bienes del deudor, ni la división de la deuda cuando hay
pluralidad de fiadores. Sólo puede exigir la interpelación judicial previa del deudor.
Cuando se ejecuta directamente al fiador éste puede ofrecer a embargo bienes del
deudor (art. 481 C. Com.), pero esos bienes deben estar libres.
Respecto de la liberación del fiador, es principio rector que la fianza (obligación ac-
cesoria) se extingue al extinguirse la obligación que garantiza.
La fianza se extingue también por vía directa, al igual y por las mismas causas que
se extingue toda obligación: por pago hecho por el fiador, novación, renuncia del
acreedor, vencimiento del plazo, etc..
El art. 482 C. Com. prevee para la fianza comercial supuestos de extinción o exone-
ración directa del fiador:
La retribución que el fiador puede exigir del deudor consiste en una relación de de-
recho ajena a la fianza propiamente dicha.
Sustitución del fiador: Dispone al respecto el art. 479 C. Com. "Cuando el fiador
aceptado por el acreedor, espontánea o judicialmente llegare a estado de in-
383
El Cód. Civil en cambio, con criterio más amplio, no establece excepciones (art.
2001 C.C.). Se ha entendido que este temperamento es preferible, puesto que la
finalidad de la fianza es acordar una mayor seguridad al acreedor, y tal derecho de
éste no puede verse afectado por el hecho de haber exigido determinada persona
que, en ese momento ofrecía garantías de solvencia.
ACTIVIDAD Nº 79
a.- Complete el siguiente cuadro:
Fianza
Concepto Caracteres Fiador-Obliga Fianza Onerosa
385
El contrato de prenda (genérica y civil) es de muy antigua data (ya los hebreos usa-
ban esta institución), la conoció el derecho romano como garantía encaminada a
asegurar el pago de un crédito.
Se define a la prenda civil como contrato accesorio que tiene por objeto asegurar el
cumplimiento de una obligación. Se perfecciona en el ámbito civil únicamente con la
entrega de la cosa objeto de la garantía. El deudor no puede reclamar en este con-
trato civil la devolución de la cosa mientras no pague la deuda, los intereses y los
gastos hechos.
La ley 9644 creó la llamada "prenda agraria", en cuyo caso no se produce el des-
plazamiento de la cosa prendada que queda en poder el prestatario. La garantía
consiste en que si el prestatario dispone de la prenda, incurre en una responsabili-
dad de tipo penal.
La entrega puede ser real o simbólica, ésta última se rige por las normas de la
compraventa mercantil. Y puede hacerse al acreedor o a un tercero.
11.6.4.- Caracteres
La prenda es un contrato de garantía, pero a diferencia de la fianza, es una garantía
real en que se entrega la cosa prendada en seguridad del cumplimiento de la obli-
gación.
La prenda es indivisible.
El objeto de la prenda puede ser una cosa mueble o un crédito 8 art. 583 C. Com.)
los bienes muebles deben ser enajenables (art. 585) también puede prendarse una
universalidad de cosas muebles. El dec-ley 15348 autoriza la prenda de un fondo
de comercio.
Se acepta (2da. parte art. 1) la deuda en moneda extranjera cuando se trata de saldo
de precio de bienes importados o bien préstamos de instituciones internacionales.
Una excepción al art. 1 lo constituye el art. 5 inc. "c" con relación a los acopiadores,
a los que sólo permite la prenda "para asegurar créditos en dinero destinados a la
explotación rural".
El efecto del contrato de prenda se produce entre las partes desde su celebración y
respecto a terceros desde su inscripción.
Vigente una prenda no se puede agregar otra a los mismos bienes, bajo pena de
nulidad, salvo autorización del acreedor.
El art. 9 dispone que el dueño de los bienes prendados no los pueden enajenar,
pudiéndolo hacer solamente en el caso que el adquirente se haga cargo de la deu-
da garantizada, continuando la prenda bajo las mismas condiciones. La transferen-
cia se anota en el Registro y se notificará al acreedor mediante telegrama colacio-
nado.
388
ACTIVIDAD Nº 80
a.- Compare los conceptos de: Prenda, Hipoteca y Anticresis.
b.- Ejemplifíque los procesos de entrega real y simbólica de la cosa.
c.- Enumere los bienes suceptibles de gravarse.
389
a.- El Estado, sus reparticiones autárquicas y los Bancos oficiales mixtos o particu-
lares autorizados a funcionar.
Las instituciones bancarias de carácter internacional de las que la Argentina
sea miembro (sin necesidad de autorización previa ni de constituir domicilio en
el país).
b.- Las sociedades cooperativas y las sociedades de agricultores, ganaderos o
industriales.
c.- Los acopiadores de productos y frutos agropecuarios para asegurar créditos en
dinero, destinados a la explotación rural.
d.- Los comerciantes e industriales inscriptos en el Reg. Público de Comercio,
cuando se trate e garantizar el pago total o parcial de mercaderías por ellos
vendidas, sobre los cuales recaiga la prenda.
e.- Las personas de existencia visible o jurídica inscriptos como prestamistas en la
D.G.I. (siempre que el interés pactado no se superior a dos puntos por encima
del que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus préstamos personales en
la fecha del contrato, en caso contrario será nula la prenda constituida).
Pueden prendarse los bienes muebles o semovientes y los frutos o productos aun-
que estén pendientes o se encuentren en pie. También las cosas inmuebles por su
destino, las incorporadas a un inmueble hipotecado, con la conformidad del acree-
dor hipotecario.
Al hablar de inmuebles por su destino se refiere a los inmuebles por accesión moral.
Las cosas que sirven de garantía flotante son las mercaderías y materias primas en
general que las empresas comparan para transformarlas en otras cosas.
Debe tenerse presente que el art. 14 regula: "Sobre mercaderías y materias pri-
mas en general, pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial,
puede constituirse prenda flotante, cuando tenga por objeto asegurar el pago
de obligaciones cuyo plazo no exceda de 180 días. Ese tipo de prenda afecta
las cosas originariamente prendadas y las que resulten de su transformación,
tanto como las que se adquieren a para reemplazarlas, y no restringe la dis-
ponibilidad de todas ellas, a los efectos de la garantía".
390
De donde surge que: la prenda flotante no puede garantizar una deuda anterior;
que debe tratarse de una industrialización o transformación normal de mercaderías
y materias primas, y que el plazo de 180 días es renovable.
- Nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, edad, domicilio y profesión del acreedor.
- Iguales datos del deudor.
- Cuantía del crédito, tasa de interés, lugar y manera de pagarlos.
- Particularidades tendientes a individualizar los bienes prendados.
- Especificación de los privilegios a los que estén sujetos los bienes en el momento
de celebrarse el contrato de prenda.
- Especificación de los seguros que existan.
Según Zavala Rodríguez estos pagarés prendarios deben suprimirse por ser fre-
cuente la maniobra de la doble documentación. Halperín de expide en contra de
ellos y los considera carentes de validez (en las Jornadas Cambiarias realizadas en
Córdoba en 1965 presentó una ponencia y especificó que no puede arguirse la ne-
cesidad de facilitar la negociación del crédito porque en la práctica, la emisión de
pagarés prendarios se presta a maniobras dolosas en perjuicio de los deudores y
de terceros). Garrone no comparte conclusiones tan negativas ni soluciones tan
drásticas.
391
Desde el punto de vista de los títulos de crédito cambiarios los pagarés prendarios
introducen una seria fisura en el edificio cambiario, dado que resulta harto dificulto-
sa la recomposición de las notas de estos títulos valores (pagarés): literalidad, au-
tonomía, abstracción, completividad, etc, con las características peculiares de los
pagarés prendarios.
No se trata de una garantía más como el caso del aval. La naturaleza controvertida
de esos pagarés se pone más de manifiesto cuando el intérprete debe analizar los
efectos.
11.6.15.- Caracteres
- Deben ser inscriptos.
- El endoso debe registrarse en forma completa.
- La inscripción de los endosatarios es limitada a determinados sujetos tales como
fabricantes, distribuidores exclusivos, entidades que se encuentran autorizadas a
descontar prendas, etc.
ACTIVIDAD Nº 81
a.- Explíque los conceptos de Prenda Fija y Prenda Flotante.
b.- Analice el contenido del Artículo 10 del Decreto 10.574 (en el módulo) y refle-
xione sobre el funcionamiento del Pagaré prendario.
c.- Enumere los motivos de cancelación del Contrato de Prenda.
393
11.6.18.- Prescripción
Según lo establecido por el art. 848 C. Com. la prescripción se opera a los tres años
contados a partir del día del nacimiento de la obligación.
Con respecto a la acción de nulidad del acto de constitución de una prenda con
registro en perjuicio de terceros acreedores del deudor, según el art. 847 C. Com.
prescribe a los 4 años.
La ley de prenda prevé para la realización de las cosas prendadas dos procedi-
mientos:
a.- Uno para el caso de que sean acreedores las instituciones oficiales o los ban-
cos y otro para los demás acreedores. Las instituciones oficiales y bancos es-
tán autorizados a vender extrajudicialmente las cosas como si se tratara del
contrato de prenda clásico, traslaticio (conf. art. 585 C. Com.).
b.- Todos los restantes acreedores deben iniciar la acción ejecutiva (ejecución
prendaria especialmente prevista en el Código de Procedimientos Civil y Co-
mercial).
La ejecución prendaria tramitará por el procedimiento que le fijen los Códigos Pro-
cesales, está reglamentada dentro de los procesos de ejecución como una ejecu-
ción especial y acelerada (nada tiene que ver con los procedimientos sumarísimos
tipo).
El certificado prendario además de ser título ejecutivo, es título de crédito casual (la
causa de la obligación dineraria que documenta, consta en el título) y la jurispru-
dencia, con respecto a su naturaleza, lo ha asimilado a un pagaré con garantía
prendaria.
- Incompetencia de jurisdicción.
- Falta de personería en el demandante, en el demandado o en su representante.
- Renuncia del crédito o del privilegio prendario por parte del acreedor.
- Pago.
- Caducidad de la inscripción es a los 5 años.
- Nulidad del contrato de prenda es a los 4 años y
- La prescripción a los 3 años.
Entre los bienes que se pueden dar en prenda (art. 10) no están los inembargables,
salvo cuando el acreedor lo sea por el saldo de precio.
395
Saldo insoluto: El art. 37 dice que en la misma ejecución prendaria se harán los
trámites tendientes a cobrar el saldo de la obligación no satisfecho con el precio de
la cosa prendada. La eventual realización de bienes no prendados debe ajustarse a
los procedimientos previstos con respecto al juicio ejecutivo común.
Acción reipersecutoria: (ART. 41). En caso de venta de cosa prendada como libre,
aunque fuera a título oneroso, tendrá el acreedor prendario derecho a ejercer la
acción persecutoria contra el actual poseedor, sin perjuicio de las acciones penales
contra el enajenante que prescribe el art. 44. Ver art. 173 inc. 9º del Código Penal.
396
ACTIVIDAD Nº 82
a.- ¿Qué relaciones se puede establecer entre Prescripción y Obligación?
b.- Enumere los bienes que pueden darse en Prenda y lo que no pueden ser
Prendados.
397
UNIDAD XII
Al contrato de transporte lo podemos definir, como aquel por medio del cual, se
conviene entre el cargador o pasajero (locatario) y la empresa de transporte
(acarreador, porteador, transportista, etc.) el traslado de una persona o de una
cosa, por un precio determinado, y normalmente, por un medio determinado.
La órbita propia del transporte terrestre está dada en el inc. 5º del art. 8: em-
presa de transporte.
Para que el transporte terrestre sea mercantil se requiere que la actividad se
realice en forma organizada, habitual y onerosa, es decir, por empresa. Hay
empresa de transporte cuando el locador (empresario de transporte) organiza
el trabajo ajeno para realizar, a propio riesgo, las operaciones de transporte
asumidas por él, frente a terceros, mediante la celebración de contratos de
transporte.
La jurisprudencia ha resuelto que para que tenga carácter mercantil, el trans-
porte debe realizarse por una empresa. Ha considerado que existe organiza-
ción empresaria en los supuestos de:
a.- Automóviles de alquiler con peones.
b.- De los "remises".
c.- En el traslado de escolares.
d.- Recolección de residuos.
El transporte por agua está sometido a las disposiciones del Cód. de Comercio
sobre transporte terrestre cuando se realiza mediante pequeñas embarcaciones.
399
ACTIVIDAD Nº 83
a.- Complete el siguiente cuadro:
Contrato de Transporte
Elementos Caracteres Clasificación
401
mensiones en función exclusiva del contenedor, el cual termina así por remodelar al
íntegro ciclo del transporte marítimo, terrestre o aéreo.
Asimismo, adquiere cada vez más importancia y difusión la figura del "organizador
de transporte combinado" (O.T.C.) que no solamente se compromete a transpor-
tar o hacer transportar la carga y asegurar su entrega, sino que asume la responsa-
bilidad total del transporte aún cuando no se pueda establecer la fase de él en que
se produjo el daño, o cuando se causa durante operaciones terminales, en las que
no existe ningún transportador responsable. En el contrato de transporte combinado
utilizado actualmente, la relación contractual que se establece entre el cargador y el
OTC, quien a su vez suscribe los contratos parciales con los transportistas de los
diversos medios técnicos que efectuarán los trayectos parciales, y asume la reali-
zación de las operaciones de enlace y trasbordos, desempeña también función
asesora y promotora, facilitando la tramitación de la documentación relacionada con
el transporte, cuya complejidad es notoria, y la contratación de seguros adecuados.
Cumple también funciones representativas durante la ejecución de la operación,
debiendo resolver cualquier problema técnico, comercial o administrativo que se
presentare.
Son las sociedades formadas, habitual y generalmente, por los propietarios de uno
o más colectivos, con los cuales integran una línea de administración y organiza-
ción del servicio, frente a las autoridades y a los terceros.
Es decir, son las sociedades formadas, habitual y generalmente por los propietarios
de uno o más colectivos, con los cuales integran una línea autorizada para el trans-
403
Otra vez el fenómeno social se impuso sobre la estructura jurídica y los "componen-
tes" por medio de apariencias legales y recurriendo a varios contratos conexos,
formaron esta de sociedad que funciona con gran difusión entre nosotros bajo la
forma, generalmente, de sociedad anónima.
ACTIVIDAD Nº 84
a.- En un gráfico represente las partes del Contrato de Transporte.
b Enumere todas las modalidades de transporte que en la actualidad, surgen por
el avance de la tecnología.
405
El pago del precio es la prestación típica del cargador o pasajero. El precio incluye
el desplazamiento y las prestaciones accesorias que haya asumido el transportista.
Si el precio se lo paga al momento de la conclusión del contrato, se lo designa
transporte con flete o porte franco, si se paga con oportunidad de llegar a destino,
se dice entonces que la expedición se realiza con flete a pagar siendo en ambos
casos deudor del flete el cargador que concluyó el contrato.
a.- Carta de porte (para el transporte terrestre de carga) El art. 167 C. Com. la de-
fine como el título legal del contrato entre el cargador y acarreador, y por su
contenido se decidirán todas las contestaciones que ocurran con motivo del
transporte de los efectos, sin admitirse más excepción en contrario que la fal-
sedad o error involuntario de redacción. Si no hubiere carta de porte o si fuere
ella atacada por algunas de las causas mencionadas en el párrafo anterior, se
estará al resultado de las pruebas que presente cada parte en apoyo de sus
respectivas pretensiones; pero el cargador ante todo tendrá que probar la en-
trega de los efectos al portador, en caso que éste lo negare. Sólo podrá pro-
barse el valor según la apariencia exterior de los efectos".
El art. 165 regula la exigibilidad y contenido estableciendo que tanto cargador como
acarreador podrán exigirse mutuamente una carta de porte que contendrá:
1.- Nombre y domicilios del dueño de los efectos o del cargador, el del acarreador
o comisionista de transportes, el de la persona a quien o a cuya orden se han
de entregar los efectos si la carta no fuese al portador, y el lugar donde debe
hacerse la entrega.
2.- La designación de los efectos, su calidad genérica, peso, medida o número de
los bultos, sus marcas o signos exteriores, clases y si estuviesen embalados, la
calidad del embalaje;
406
El art. 166 establece que carta de porte puede ser nominativa, a la orden o al portador.
A los fines de facilitar su posible circulación es que se posibilita que sea concebida
a la orden o al portador, en estos supuestos bastará respectivamente, el endoso del
cargador o la simple tradición manual para transferir todos los derechos y obligacio-
nes que emanan del contrato. Si está previsto como nominativa debe recurrirse al
trámite previsto para la cesión de derechos.
La enumeración del contenido de la carta de porte hace a algunos efectos, por ej.,
la designación del destinatario confiere a éste el derecho al retiro de la carga. La
especificación del embalaje, la carga, etc., para determinar -oportunamente- el gra-
do de responsabilidad del empresario y la imposibilidad, bajo ninguna excusa, de la
modificación del precio.
ACTIVIDAD Nº 85
a.- Elabore el siguiente glosario:
- Precio:
- Flete:
- Tarifa:
Obligaciones
Del Cargador Del Porteador Del Destinatario
409
En lo que hace al orden de despacho, el art. 190 dispone "No habiendo plazo esti-
pulado para la entrega de los efectos, tendrá el porteador la obligación de conducir-
los en el primer viaje que haga al punto donde debe entregarlos. Si fuere comisio-
nista de transporte, tiene obligación de despacharlos por el orden de su recibo, sin
dar preferencia a los que fueren más modernos. Caso de no hacerlo responderán,
así el uno como el otro, por los daños y perjuicios que resulten de la demora".
Respecto de los itinerarios el art. 186 dispone: "Mediando pacto expreso sobre el
camino por donde deba hacerse el transporte no podrá variarlo el conductor, so
pena de responder de todas las penas o menoscabos, aunque proviniesen de algu-
na de las causas mencionadas en el art. 172, a no ser que el camino estuviese in-
transitable y ofreciere riesgos mayores. Si nada se hubiere pactado sobre el ca-
mino, quedará al arbitrio del conductor elegir el que más le acomode siempre que
se dirija vía recta al punto donde debe entregar los efectos".
Es decir que, salvo pacto expreso, el empresario tiene derecho a elegir el itinerario.
12.1.16.- El plazo
Según el art. 162 los empresarios deben entregar fielmente en el tiempo del conve-
nio. El art. 187 habla de que la entrega debe verificarse en el tiempo convenido en
la convención, leyes o reglamentos y, a falta de ellos, por los usos comerciales.
El art. 188 prevé la penalidad por causa de retardo, estableciendo que en tal caso
perderá el porteador una parte del precio del transporte proporcionado a la duración
del retardo y si el retardo fuere el doble del tiempo establecido, deberá también
indemnizar el mayor daño que se probare haber recibido por esa causa.
Según el art. 190 si no hay plazo estipulado para la entrega de los efectos, tendrá el
porteador la obligación de conducirlos en el primer viaje que haga al punto donde
debe entregarlos.
En consecuencia:
ACTIVIDAD Nº 86
a.- Elija un medio de transporte y caracterice los plazos específicos.
412
Si el empresario acepta sin reserva las cosas a transportar hay presunción "iuris
tantum" de que no tiene vicios aparentes.
Según el art. 179 la indemnización que debe pagar el conductor en caso de pérdida
o extravío será pasada por peritos según el valor que tenían los efectos en el tiem-
po y lugar de la entrega, según la designación que de ellos se hubiese hecho en la
carta de porte.
En ningún caso se permite la prueba de que entre los efectos designados en la car-
ta de porte se contenían otros de mayor valor o dinero metálico.
Durante el transporte corren por cuenta del cargador los daños derivados de caso
fortuito y fuerza mayor, quedando a cargo del comisionista de transporte la prueba
de que estos supuestos se dieron.
Los porteadores podrán rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados
para el transporte.
El porteador no será responsable del dinero, alhajas o efectos de gran valor y do-
cumentos de crédito si al tiempo de la entrega los pasajeros o cargadores no hubie-
sen declarado su contenido y acordado las condiciones del transporte. En caso de
avería o pérdida no está obligado a indemnizar más del valor declarado.
Respecto a las cosas que por su naturaleza se hallan sujetas a una disminución de
peso o medida, el porteador podrá limitar su responsabilidad hasta una concurren-
cia de un tanto por ciento, previamente determinado, que se establecerá por bulto,
si la cosa estuviera dividida por bultos.
El art. 176 limita los efectos exonerativos de responsabilidad de la fuerza mayor
indicando que quedará obligado a indemnizar si se probase que la avería o pérdida
provino de su negligencia o culpa, por haber dejado de emplear los medios y pre-
cauciones necesarios.
Esta norma no rige respecto del personal de la empresa ni respecto de las perso-
nas que han subido en forma clandestina o no viajaban en los coches destinados a
pasajeros (polizontes).
ACTIVIDAD Nº 87
a.- ¿Qué efectos, para el transportador, produce la pérdida o extravío de cargas?
b.- ¿A qué se llama transporte benévolo?
415
UNIDAD XIII
13.1.- EL SEGURO
El hombre ante la amenaza a su persona y a sus bienes por los más diversos peli-
gros: muerte, incendios, accidentes automovilísticos, robos, etc. ha ensayado diver-
sos métodos para hacer frente a esas contingencias dañosas (por ej. recurriendo a
reservas de ahorro -sacrificios al consumo- para prevenir o morigerar las conse-
cuencias del siniestro. Pero el ahorro como método de prevención es un método
imperfecto). Por ello, el hombre en su capacidad creativa, ideó otro mecanismo por
el cual, mediante una suma relativamente reducida, otra persona (el asegurador) se
obliga a indemnizar el daño que pudiere resultar del acaecimiento de un siniestro. 101
Dentro del esquema técnico juega un papel fundamental las estadísticas, porque
mediante la registración del número y naturaleza de los infortunios y sus conse-
cuencias, permiten elaborar hipótesis de comportamiento futuro de los riesgos, ha-
ciendo posible la determinación a priori de la contribución, o prima que se deberá
requerir a cada asegurado. En conclusión, en este contrato aparecen dos "aleas", la
primera alea propia del suceso o siniestro, contra el que el asegurado buscó cubrir-
se y la segunda, es el riesgo de la insolvencia del asegurador (y quizá la pérdida de
la prima pagada, resultando así, un doble perjuicio). De esta manera, con el sistema
del agrupamiento de los asegurados y con el trabajo de estadística, se infiere el
monto que el asegurador debe disponer para atender los riesgos del asegurado.
Por ello, es importante que el asegurador sea una empresa (por otra parte es un
elemento esencial del contrato) a fin de garantizar la capacidad técnica económica
del sistema, en el que está interesado el orden público y la solvencia del asegura-
dor, a través de una explotación científicamente organizada.
101
El único problema que puede acarrear este sistema como paliativo para la cobertura de las contin-
gencias dañosas en el hombre, es el relativo a la probable insolvencia del asegurador, que es pro-
pio del acto de seguro, y que será el nuevo riesgo emergente de todos modos, también se han
ideado soluciones para este riesgo emergente. De todos modos, también se han ideado solucio-
nes para este riesgo que, dadas las ventajas del Seguro no tiene incidencia negativa de enverga-
dura en cuanto a los beneficios.
416
13.1.1.- Concepto
El art. 1º de la ley 17.418 expresa que:
13.1.2.- Clasificación
a.- Seguros patrimoniales (o de intereses) (Cap. II Título I).
b.- Seguros de personas (Cap. III Título I).
El seguro, en su modalidad actual, se lleva a cabo por empresas que realizan con-
trataciones en masa de operaciones, más o menos homogéneas, por lo que utilizan
contratos tipos, instrumentados en formularios con cláusulas generales impresas
(son cláusulas predispuestas). Virtualmente son impuestas al asegurado, configu-
rando con ello verdaderos contratos de adhesión, siendo el margen de discusión del
contenido del contrato reducido a muy pocos aspectos, por ej. la elección de los
tipos de cobertura, el tiempo de duración, etc.. El cuerpo fundamental del contrato
ya está establecido y el asegurado se encuentra ante la situación de tener que
aceptarlo si quiere que sus riesgos sean cubiertos. Por ello, la ley de seguros ha
disciplinado los aspectos fundamentales de la relación, mediante normas inderoga-
417
bles por acuerdo de partes, o sólo modificables en favor del asegurado. Precisa-
mente por ello es que, cualquier oscuridad que resulte del texto de las pólizas se
interpreta en contra del asegurador que las redactó.
- Bilateral.
- Consensual, aún antes de emitirse la póliza emergen los derechos y obligaciones
de asegurador y asegurado, desde que se ha celebrado la convención.
- Oneroso.
- De duración no se agota en un solo acto, regula la relación durante un plazo.
- Aleatorio: (por sus características encuadra dentro de las previsiones del art.
2051 C. C.).
- Comercial (incluso la ley de seguros está integrando el Cód. de Comercio).
a.- No se pueden variar por acuerdo de partes los arts. 5, 8 y 9 (reticencia) 34 y 38;
b.- Sólo pueden modificarse a favor del asegurado otros arts. (por ejemplo: 6, 7,
12, 15, 18, ap. 2º) 19, 29, 36, 37, 46, 49, 51, 52, 82, etc.).
c.- Hay normas que, por su naturaleza o por su letra son total o parcialmente in-
modificables.
mularios adecuadamente redactados e impresos (es decir, con letra legible), aún
cuando tal requisito no es cumplido normalmente, conforme consta en la realidad.
Finalmente cabe aclarar que la ley de seguro admite que la emisión póliza sea a la
orden o al portador.
ACTIVIDAD Nº 88
a.- Busque el ejemplar de una póliza de seguros y analice los requisitos y condi-
ciones, de acuerdo a lo expuesto en el módulo.
b.- Analice el contenido de los artículos mencionados en los puntos a, b y c ex-
puestos en el apartado 13.1.7. del módulo.
420
a.- Asegurado: el titular del interés asegurado. En la mayoría de los casos coinci-
dirán la persona del asegurado y la del tomador, en un solo individuo; pero
puede ocurrir que el tomador, sin ejercer representación alguna, contrate el se-
guro por cuenta ajena o por cuenta de quien corresponda, resultando -en tal
caso-, distintas las personas del tomador y del asegurado. Los beneficiarios en
el seguro de vida, por ejemplo los hijos, no son partes en el contrato.
b.- Asegurador:
Capacidad: para contratar un seguro se requiere la capacidad genérica y debe
tenerse presente que la contratación de un seguro es un acto de administración.
Se refiere a los efectos del error en que puede caer el asegurador, proveniente de
una declaración del asegurado que no se ajusta a la realidad, en razón de contener
una información errónea, que tiene su origen en una actitud dolosa o negligente de
dicho asegurado. La información se refiere a algunas circunstancias que sirven al
asegurador para apreciar el riesgo, a los efectos de determinar sus características y
su entidad económicas y así, poder establecer si el mismo, va a ser cubierto, y cuál
va a ser la prima que deberá pagar el proponente. La ley se refiere a una inexacti-
tud o reticencia que tengan alguna importancia. Cualquier falsedad u omisión no da
lugar a las consecuencias que la ley impone, debe ser una omisión importante y la
ley establece que esa importancia debe ser valorada por "juicio de peritos".
Ese interés económico debe ser lícito. El asegurado al contratar busca amparo
contra riesgos que amenazan sus intereses. Por eso, resulta lógico lo que dice la
ley, cuando determina la nulidad del seguro, si al tiempo de su celebración, el si-
niestro se hubiera producido o desaparecido la posibilidad de que se produjeran, ya
que en ambos casos, no existiría más el riesgo y resultaría entonces imposible bus-
car protección contra ellos.
Elementos específicos:
- Riesgo.
- Prima.
- Interés asegurado.
a.- Riesgo: constituye el punto central del seguro, el evento alrededor del cual
giran todos los demás aspectos de la relación asegurativa. Es precisamente
para ampararse de los riesgos que los amenazan, que las personas recurren al
seguro a fin de neutralizar económicamente los perjuicios, también económi-
cos, provocados por el siniestro.
La incertidumbre es la cualidad esencial del riesgo, por ello si no hay tal incer-
tidumbre (ya fuera porque el riesgo ya se produjo o por haber desaparecido la
posibilidad de su acaecimiento) el contrato sería nulo. La incertidumbre en el
acaecimiento del siniestro presume la posibilidad de que ocurra y éste, debe
ser de tal naturaleza, que sea posible que acontezca, pero que al mismo tiem-
po resulte incierto si sucederá o no.
Determinación del riesgo: se realiza en dos etapas:
1.- Primero se individualiza el riesgo (por ej. incendio, accidente, robo, etc.)
2.- Luego se procede a la delimitación de ese riesgo, es decir, a particularizar las
circunstancias que van a quedar comprendidas o excluidas de la cobertura.
La delimitación del riesgo se realiza de dos maneras:
Positiva: indicando las situaciones, cosas, intereses, amparados por el seguro y;
Negativa: enumerando las situaciones que son excluidas de dicha cobertura.
Dolo del asegurado: se excluyen los siniestros dolosamente provocados por
el asegurado. El fundamento lo constituyen las circunstancias de que un sinies-
tro en el que ha mediado provocación dolosa resulta ofensivo a la moral y al
orden público, y no puede entonces, recibir la protección del orden jurídico, a lo
que se agrega el no menos importante argumento que destaca, que tal conduc-
ta, torna cierto el siniestro por acción unilateral del asegurado, desplazando a
un elemento esencial del seguro: la incertidumbre.
El dolo de terceros -por el contrario- no le afecta, salvo que exista connivencia; en
cambio, es oponible al asegurado el dolo del mandatario o representante legal.
La ley también excluye los siniestros acaecidos mediando culpa grave del ase-
gurado (art. 70 de la ley 17.418).
Agravación del riesgo: El art. 37, de la ley de seguros, establece la facultad
rescisoria del asegurador para el caso de que se produzca una agravación del
estado del riesgo de determinadas características.
El cargo de probar la agravación y de su importancia pesa sobre el asegurador,
por aplicación de los principios generales de la materia. Si la póliza enuncia a
priori determinadas circunstancias que se consideran agravantes, la carga de la
prueba se invierte y es el asegurado quien deberá demostrar, que aunque se
hayan producido las circunstancias prefiguradas como agravantes, no existe en
realidad agravación.
El efecto de la agravación es la facultad de rescindir el contrato, que el asegu-
rador deberá manifestar tal voluntad al asegurado en el término de 7 días, pa-
sado este término se produce la caducidad de este derecho.
422
b.- Prima:
Dada la naturaleza económica del interés, el conflicto entre los distintos intere-
ses sólo puede producirse desde el punto de vista de la determinación de la
persona que sufre el perjuicio.
El asegurador sólo indemniza los daños patrimoniales causados por el siniestro,
no son asegurables los intereses de afección, los morales, religiosos, etc., además
de que el interés debe ser la medida del perjuicio (se admite como excepción
cuando no puede ser objeto de apreciación exacta se emplea la póliza tasada).
El interés no requiere una vinculación jurídica, puede incluso ser una relación
de hecho y referirse al entero patrimonio (por ej. en la responsabilidad civil).
Falta de interés: afecta vitalmente al seguro. Deben distinguirse distintos casos:
a.- El interés nunca existió: el asegurador queda liberado;
b.- Desaparición del interés antes del comienzo material del seguro: el in-
terés existió pero se extinguió, el asegurado no tiene derecho a la prima
sino a la aplicación del art. 81.
c.- Desaparición del interés después del comienzo del seguro: si la
desaparición es total, desaparece el derecho a la indemnización y el ase-
gurador percibirá la prima en proporción. Si desaparece parcialmente se
caerá en sobreseguro o desaparecerá el infraseguro con sus consecuen-
cias propias.
El interés debe existir al tiempo del siniestro, y ser probado por el asegurado
incluso en el seguro por cuenta ajena.
Licitud: debe ser legítimo. El riesgo es asegurable y los hechos en sí no violan
la ley, la ilegalidad o inmoralidad resulta del interés, así en el seguro contra in-
cendio de casas, para el juego prohibido, o el buque destinado al contrabando.
Pero es lícito asegurarse contra el acto ilícito ajeno y las consecuencias ilícitas
de los delitos culposos propios, incluso por culpa grave si así se pacta.
En el seguro de personas la ley ha suprimido el interés, lo ha reemplazado por
el consentimiento del tercero, cuando se asegura su vida.
Interés y valor asegurable: el valor del interés asegurable marca el monto
máximo de la indemnización que podrá pagar el asegurador, excepto que se
trate de un valor tasado (tiene la ventaja de eliminar las diligencias y cuestiones
acerca del valor asegurable) en donde el valor contratado obliga a las partes,
sin perjuicio del derecho del asegurador de impugnarlo, probando que existe
dolo, fraude o exageración, con el efecto de reducirlo a su valor real.
Si el valor varía durante la ejecución del contrato, se variará proporcionalmente
la prima, en más o en menos, y el incremento del valor puede provocar el infra-
seguro.
La fijación del valor es importante, porque la determinación por un monto exce-
sivo agrava el riesgo. Cuando la exageración sea dolosa se anulará el seguro.
La suma asegurada en el seguro de responsabilidad civil fija el límite máximo
de la indemnización pero no el valor del seguro, porque no se determina con
relación a una cosa o un bien determinado. Es posible que el seguro sea ilimi-
tado (por ej., en el caso de automotores).
En el seguro sobre la vida, el valor queda librado al arbitrio de las partes, al
igual que en el seguro de accidentes personales, por lo que no se le aplican las
normas sobre sobreseguro e infraseguro.
424
ACTIVIDAD Nº 89
a.- A través de un ejemplo inventado por Ud., explique los elementos de un contra-
to de seguros.
b.- ¿Cómo se puede saber con certeza que hubo Reticencia o falsa declaración?
c.- Establezca las relaciones existentes entre Riesgo, Prima e Interés.
425
13.2.- INFRASEGURO
Existe cuando la suma asegurada excede del valor asegurable o del interés
personal del asegurado.
Se caracteriza por:
Es lícito y llena una función necesaria que es la de repartir los riesgos cuando ex-
ceden del plan financiero de un solo asegurador.
426
Los contratos son independientes porque entre los distintos aseguradores no existe
vínculo jurídico; pero es frecuente que los aseguradores elijan a uno de entre ellos
para que actúe en representación de todos.
Cuando el tercero contrata el seguro por representación del titular del interés, como
efecto de la representación, el contrato surte directamente sus efectos entre el ase-
gurado y el asegurador, pero para juzgar la reticencia se tendrán en cuenta la con-
ducta y conocimiento del representado y el representante.
Cuando se celebra el contrato por cuenta ajena así debe declararse; de lo contrario
se presume que ha sido celebrado por cuenta propia.
- Comisión;
- Gestión de negocios;
- O contrato en favor de tercero determinado o determinable.
Las relaciones jurídicas en este contrato (donde participan tres partes y ante la
eventual indeterminación de una de ellas, todo lo que le da complejidad al contrato)
se dan:
a.- Entre el tomador o contratante y el asegurador: se rigen por las reglas del con-
trato de seguro en el que se debe constar que se contrata por un interés ajeno,
o ser de conocimiento del asegurador, debiendo el tomador cumplir con todas
427
las cargas y obligaciones del contrato so pena de las sanciones legales y con-
tractuales.
b.- Entre asegurado y asegurador: el asegurado debe aceptar. Si no tiene interés y
echaza, no por 11 ello el tomador adquiere el contrato puesto que no es titular del
interés asegurado, pero el asegurador percibirá la prima porque soportó el riesgo.
Si acepta el contrato asumirá las obligaciones contraídas por el asegurado.
c.- Entre tomador y asegurado: las relaciones se rigen por la vinculación que exista
entre ellos (comisión, etc.) sin que tales vinculaciones influyan sobre el seguro.
Debe tenerse en cuenta:
- Para juzgar la reticencia se juzgará la conducta y diligencia de tomador y ter-
cero (excepto si se contrató sin conocimiento de éste).
- El asegurado puede aceptar el contrato aún después de acaecido el siniestro
(art. 22) sin perjuicio de que el asegurador pague al tomador la indemniza-
ción, porque es facultad suya exigirle la prueba de la titularidad del interés.
- El tomador siempre está obligado al pago de la prima, aunque el asegurado
no acepte el contrato.
428
ACTIVIDAD Nº 90
a.- ¿Qué se resuelve en los siguientes casos?
c.- ¿En caso del seguro por cuenta ajena, cómo se juzga la reticencia?
429
Requisitos: para que exista agravación del estado del riesgo es necesario:
a.- Que se refiera al riesgo concretamente asumido.
b.- Que sea importante y varíe el riesgo de manera importante (lo que se re-
solverá en cada caso concreto, con criterio objetivo, por el juicio de peritos
en caso de desacuerdo y a cargo del asegurador, art. 37).
c.- Que sea duradera (o considerar que lo será).
4.- Carga de informar la variación del estado del riesgo: La carga de mantener
el estado del riesgo impone la de informar sus variaciones. Si en el contrato se
indican las causas de agravación se estará en lo pactado; si no se las indica se
estará a las que alteren el estado del riesgo descripto en la propuesta. De no
existir propuestas, se analizarán las que se juzguen importantes.
Deben informarse todas las agravaciones, cuando se refieren a un acto del
tomador (subjetivas). La declaración debe ser previa a la agravación y si de-
penden de un hecho extraño al tomador, las informará en cuanto las conozca.
Se requiere el conocimiento efectivo, si hay varios obligados, el conocimiento
de uno de ellos perjudica a los demás.
La información se dirigirá al asegurador o al agente de celebración, mas no al
agente del art. 53 que actuará como mero mensajero, excepto que en la prácti-
ca, el asegurador considerare suficiente esa noticia al agente.
Debe distinguirse el plazo para informar de la mora de la notificación para los
plazos (art. 38).
Plazo para informar:
a.- Si se debe a un hecho del asegurado éste debe informar antes de que se
produzca; y si fuera debido a un hecho imprevisible, tan pronto se produzca.
b.- Si se debe a un hecho ajeno, debe informar inmediatamente, según la dili-
gencia de un buen padre de familia, teniendo en cuenta las circunstancias
de hecho.
13.5.3.- Prueba
ACTIVIDAD Nº 91
a.- ¿Qué ocurre si se entrega la póliza sin la percepción de la prima?
b.- Enumere los casos en que el asegurado agrava el estado de riesgo.
c.- Ejemplifique a través de casos, variaciones de un estado de riesgo.
d.- ¿Qué sanciones se establecen para la agravación de un estado de riesgo?
433
13.5.4.- Mora
Si el asegurador entiende que existe mora debe hacerlo saber al recibir la notifica-
ción, de lo contrario se presumirá reconocimiento de haber tomado conocimiento en
tiempo útil.
6.- Carga de informar los daños sufridos: El asegurador debe ser informado
cuando antes de los daños, para hacer posible su inmediata liquidación.
Es una declaración de cumplimiento y no de voluntad.
Incumbe al asegurado y a quien tenga derecho a la prestación (cesionario,
acreedor prendario, etc.).
La carga subsiste mientras exista un punto para aclarar.
El asegurado debe procurarse la información necesaria y realizar las investiga-
ciones correspondientes, referidas al daño concreto (de ahí que el contenido
del informe se determinará en cada caso concreto y deberá permitir las indaga-
ciones que el asegurador considere necesarias).
Los medios de prueba no pueden ser limitados, pero puede exigirse que sean
instrumentales en cuanto sea razonable requerir esa forma (debiendo tenerse
en cuenta la naturaleza del riesgo y las características del siniestro e incluso la
personalidad del asegurado).
Mora:
La sanción es la suspensión del plazo del art. 51. La mora en la remisión del
estado de los daños se purga si el asegurado prosiguió las gestiones para li-
quidarlos.
Violación de la carga. Sanción: la violación de la carga libera al asegurador si
es maliciosa, o exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas
para acreditar los daños (art. 48).
7.- Carga de prevenir el siniestro:
El asegurado debe evitar el siniestro (y los daños) con diversas medidas de pre-
vención. Las pólizas fijan para algunos siniestros, las medidas de prevención que
deben adoptarse según los riesgos (matafuegos, sistemas de alarma, etc.).
Es suficiente que se dé cumplimiento sustancial a estas medidas, de las cuales
debe tenerse en cuenta más, la eficacia efectiva, que la observancia literal.
9.- Prohibición de cambiar las cosas dañadas: Es una carga temporaria que
dura desde el siniestro y hasta la liquidación de daño: tiene por objeto impedir
que el asegurado haga desaparecer los rastros de las causas del siniestro y los
restos que permiten establecer la importancia de los daños.
Su contenido es negativo: no puede cambiar en nada las cosas dañadas por el
siniestro, salvo reparar las cosas dañadas cuando el perjuicio es parcial.
Violación: La violación de esta carga libera al asegurador pero para ello se
requiere:
a.- Que sea maliciosa.
b.- Que haga más difícil establecer la causa del daño o el daño mismo.
435
a.- Cuando es útil para el salvamento (art. 77) debiendo probarlo el asegurado;
b.- Cuando lo exija el interés público (art. 77) lo que deberá probar el asegurado;
c.- Cuando el asegurador no es diligente en la comprobación del daño (art. 77); su
dilación no puede perjudicar al asegurado inmovilizando sus bienes;
d.- Cuando sea necesario para continuar con el ejercicio normal de la actividad
(regla establecida para el seguro de granizo);
e.- Cuando el asegurado autoriza el cambio.
Cuando la ley no prevé la sanción o cuando la carga es contractual, las partes pue-
den convenir la sanción de caducidad sujeta a estas condiciones:
ACTIVIDAD Nº 92
a.- Enumere ejemplos de acciones que pueden evitar o disminuir los daños.
b.- ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar las cosas dañadas?
c.- Establezca las diferencias entre obligación y carga.
437
Tenemos también el agente institorio, es aquel que tiene facultades otorgadas por
el asegurador, para actuar en su nombre y representación, y se aplican las reglas
del mandato (art. 54 L.S. y art. 221 y s.s. del Co. Com.).
El Corredor, normalmente media entre las partes sin representar a ninguna de ellas
en particular, ni estar ligado por relaciones de colaboración o dependencia. Resul-
tando la actuación de este intermediario una hipótesis no usual en las modalidades
de la plaza aseguradora, el estudio de esta figura no se ha profundizado en el dere-
cho de seguros.
439
Su única fuente es la ley y ella sólo puede emanar del Congreso Nacional, pues es
una facultad de carácter reservado y las provincias no la pueden modificar.
La ley, con ello, ha delimitado algunos aspectos que antes estaban controvertidos
reemplazando al artículo 853, del Código de Comercio de confusa redacción.
ACTIVIDAD Nº 93
a.- Complete el siguiente cuadro:
Caducidad
Legal Convencional Renuncia Interpretación
- Agentes de seguro:
- Corredores de seguro:
- Agente no institorio:
- Agente Institorio:
Es entonces que en estos dos supuestos se aplicará la norma general que estable-
ce que el plazo de prescripción se computa desde que resulta exigible la obligación.
Lo mismo acontece con el último párrafo del artículo 59, donde se invalida la fijación
de plazos para interponer la acción judicial porque sino se burlaría la prohibición de
abreviar el término de la prescripción.
Halperín justifica la norma diciendo que, mientras las partes se hallan cumpliendo el
procedimiento de la ley o del contrato, ejecutan éste y no puede entonces correr la
prescripción que presupone inacción para hacer valer un derecho. Considera tam-
bién muy importante esta disposición en el seguro marítimo, donde la liquidación de
averías es muy larga y compleja.
Meilij concreta aún más y determina que cualquier acto que se ejecute como for-
mando parte del proceso de liquidación revestirá esa virtud interruptiva de la pres-
cripción y cita ejemplos como la designación del liquidador, el cumplimiento del
asegurado de los requerimientos del asegurador, los actos de constatación y eva-
luación de daños que lleve a cabo el asegurador incumba vigilar que ese procedi-
miento de liquidación no se paralice.
Rige también el artículo 3.980 del Código Civil que es de dispensa de la prescrip-
ción y no de suspensión.
El plazo de prescripción se suspende sólo por las circunstancias de hecho que im-
piden el reclamo, por ejemplo fuerza mayor o la ignorancia del seguro por el benefi-
ciario (seguro de vida), ignorancia que debe ser excusable.
Todo acto de reconocimiento del derecho del asegurado, como todas las diligencias
de las partes para alcanzar un acuerdo, se interpreta como renuncia a la prescrip-
ción cumplida.
Luego de acontecido el siniestro se debe efectuar la denuncia del mismo por parte
del asegurado, pero no podrá exigir nada del asegurador hasta que sea condenado
en juicio, y es a partir de esa condena firme, que comenzará a correr el plazo de
prescripción de la acción del asegurado, para reclamar el cumplimiento de la pres-
tación que se comprometió el asegurador por el contrato.
No habiendo obligación concreta por suma líquida que el asegurado pueda recla-
mar del asegurador, mal puede comenzar a correr la prescripción de su acción.
Los gastos del asegurado para su defensa particular previos a la sentencia, otorgan
una acción para reclamar los mismos que prescribe al año de haberse producido.
Esto le permite al autor entender que es un disfraz para ocultar la verdadera natura-
leza de esta cláusula limitativa de la garantía del asegurador, y afirmar que es la
ilicitud indudable.
a.- La acción interpuesta luego del plazo legal no está incluida en el seguro y por
lo tanto es un riesgo no cubierto.
b.- Siempre el asegurador debe conocer los riesgos del seguro en curso .
c.- El asegurado no debe esperar la reclamación de la víctima (o que se le conde-
ne a indemnizar según otra postura), para accionar contra el asegurador.
d.- Se tratan de excluir daños que por su demora en reclamarlos parecen dudosos.
Esta relación podrá ser contractual o extracontractual mientras que los derechos del
asegurador contra el tercero no derivan de contrato alguno sino de la ley.
446
ACTIVIDAD Nº 94
a.- Establezca cómo se computan las prescripciones para los siguientes casos:
- Seguro de vida:
- Seguro de accidente de trabajo:
447
UNIDAD XIV
La relación causal entre el daño y el siniestro se rige por las reglas de la cau-
salidad adecuada.
El asegurado debe probar, no sólo que se produjo el siniestro sino que se halla
dentro de la garantía pactada. Será el asegurado quien deba probar que el si-
niestro ha sido causado por un riesgo excluido.
Vicio propio: No responde el asegurador cuando el siniestro es causado direc-
tamente por vicio propio o por la naturaleza de las cosas salvo:
a.- Pacto expreso en contrario (art. 66);
b.- Que sus consecuencias obedezcan a un siniestro cubierto.
La prueba del vicio propio pesa sobre el asegurador que pretende liberarse.
Cuando el vicio propio agrava el daño, el asegurador indemnizará el daño con
deducción del provocado, por el vicio propio.
Provocación del siniestro: El siniestro no debe ser provocado por dolo o cul-
pa grave del asegurado (art. 70). La ley no nos da el concepto de culpa grave
pero se la entiende como la omisión de la diligencia elemental de las personas
menos previsoras.
La culpa debe ser personal o del representante no se extiende a las personas
por quienes se es civilmente responsable. Si se trata de una persona jurídica
debe tenerse en cuenta el acto del órgano social correspondiente.
4.- Determinación de la indemnización: La ley deja a las partes en libertad de
acortar el procedimiento para determinar la indemnización debida al asegura-
dor. Se prohibe que en la póliza se comprometa en árbitros (dado que tratán-
dose de un caso de contratación en masa, contrato de adhesión, en la mayoría
de los casos no sería expresión de la voluntad cierta del asegurado, además de
ser una vía para escapar al control judicial que la ley impone para la determina-
ción del daño por peritos (art. 78).
ACTIVIDAD Nº 95
a.- Elabore un cuadro sinóptico con las obligaciones del asegurador.
b.- Explique, a través de un ejemplo dos de los principios que rigen las indemniza-
ciones.
c.- Enumere casos en que el vicio propio recae sobre el asegurador.
d.- ¿Qué rol juegan los peritos en la determinación de la indemnización?
452
Según el art. 17 la ley presume que el plazo del contrato de seguro es de un año,
salvo que por la naturaleza del riesgo la prima se calcule por tiempo distinto.
La responsabilidad del asegurador comienza a las doce horas del día en que se
inicia la cobertura y termina a las doce horas del último día del plazo establecido,
salvo pacto en contrario (no obstante, puede pactarse que el plazo se contará como
en el Cód. Civil, es decir, de 0 a cero hs.).
La ley exceptúa a los seguros flotantes porque en ellos es costumbre fijar plazos
más largos o prórrogas tácitas o plazos indeterminados, dejándose a salvo el dere-
cho de las partes de rescindir el contrato sin expresar la causa que lo motiva.
14.2.2.- Efectos
a.- Entre asegurador y tomador: Cuando el tomador se encuentra en posesión
de la póliza puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del
contrato. Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el asegurado tiene
derecho a exigir que el acreedor, acredite previamente el consentimiento del
asegurado salvo que el tomador pruebe que contrató por mandato del asegu-
rado o en razón de una obligación legal.
En cambio, cuando el tomador celebra el seguro por cuenta de quien corres-
ponda, quedando incierta la persona del asegurado, si está en posesión de la
póliza puede percibir la indemnización y disponer de los derechos que el con-
trato le confiere, sin necesidad de requerir el consentimiento de incierta perso-
na (en el supuesto anterior dijimos que el asegurador tenía la opción de exigir
el previo consentimiento porque se trataba de un asegurado identificado en la
póliza).
b.- Entre asegurador y asegurado: Debemos distinguir dos situaciones:
b.1.- Asegurado y tomador son una misma persona: en cuyo caso no hay
inconveniente alguno puesto que puede disponer de los derechos y per-
cibir la indemnización sin inconveniente alguno (a. 24).
b.2.- En la celebración del contrato interviene el tomador y en la póliza se
menciona la persona del asegurado distinta de la del tomador: el ca-
so está regido por el art. 24 siempre y cuando esté en posesión de la pó-
liza; en su defecto no puede disponer de los derechos que el contrato le
confiere, ni hacerlos valor judicialmente, ni percibir la indemnización, sin
el consentimiento del tomador, el que no está sujeto a formalidades aun-
que se entiende que deberá ser por escrito.
453
c.- Entre asegurado y terceros: La doctrina exige para la existencia del pacto a
favor de tercero tres requisitos:
1.- Existencia de un tercero ajeno al contrato, que no interviene en su celebra-
ción.
2.- La inexistencia de una gestión de negocios.
3.- El propósito o voluntad de crear una obligación en favor del tercero.
A.- Retracto: acuerdo de voluntades que deja sin efecto un contrato; es un acto
jurídico bilateral, es decir, que requiere el concurso de la voluntad de ambos
sujetos del acto.
B.- Plazo: La ley presume que en ausencia de pacto expreso, el período del segu-
ro es de un año, salvo pacto expreso en contrario y excepto que la prima resul-
te de haberse calculado teniendo en cuenta un período mayor de tiempo. El art.
17 dispone que el cumplimiento del plazo pactado produce el efecto de extin-
guir el contrato. No juegan ni el plazo pactado, ni el plazo presumido por la ley
cuando se ha pactado la prórroga tácita del contrato (la que -como dijimos- no
puede ser más que por un período de seguro como máximo).
C.- Cumplimiento de condición resolutoria: Es aquella cuyo cumplimiento extin-
gue el derecho adquirido. Es común pactar en el contrato de seguro (en la póli-
za) que cuando la indemnización pagada por el asegurador exceda de un 80%
por ej., se consideran extinguidas o cumplidas las obligaciones del asegurador
y el contrato se resuelve por el cumplimiento de una condición resolutoria que
debe estar expresamente pactada.
D.- Nulidad: más que extinguir el contrato de seguro, lo destruye privándolo de sus
efectos.
E.- Rescisión: La rescisión es un acto jurídico unilateral por el cual se invalida o
se resta fuerza vinculatoria a un acto constituido válidamente. Cuando la resci-
sión es el resultado de dos voluntades coincidentes se llama retracto, cuando
es el resultado de una sola voluntad se llama rescisión.
Para que la rescisión sea válida es necesario que la ley o las partes concedan esa
facultad a las partes. Puede ser con o sin causa.
Para que sea procedente la rescisión sin causa debe estar expresamente acorda-
da a favor del asegurador, o del asegurado o de ambos a la vez.
ACTIVIDAD Nº 96
a.- Enumere los distintos tipos de efectos que produce el contrato de seguros.
b.- Señale las principales causas por las que se produce la extinción del contrato.
456
14.4.1.- Caracteres
a.- Contrato actual en el cual la determinación cuantitativa y cualitativa del riesgo
se posterga (aunque se fija genéricamente contrato normativo);
b.- La determinación ulterior de los intereses asegurables no le quita su carácter
de contrato único;
c.- Con la ulterior determinación del interés asegurable se concreta la prima;
d.- Determinación del valor asegurable concreto, dentro de la suma fijada como
máxima en el contrato (máximo que puede omitirse).
14.4.2.- Funcionamiento
Para la cobertura concreta del interés del asegurado debe una declaración especial,
conocida con el nombre de declaración de alimento, con la cual se particularizan
los elementos del contrato y al momento de formularse deben concurrir todas las
circunstancias de hecho y de derecho requeridas para la celebración de un
contrato de seguro.
Hay incendio cuando una cosa no destinada a consumirse por el fuego es daña-
da por éste o por el calor de un fuego hostil.
Se excluye:
- El daño causado por el calor del fuego no hostil (fuego no hostil es el encendido
para satisfacer necesidades del usuario que no es capaz de extenderse por su
propia fuerza).
- El accidente ocasionado por el uso ordinario del fuego (por ej. traje dañado por el
fuego de un cigarrillo).
La ley equipara los daños causados por explosión o rayo o los causados por un
terremoto.
14.5.1.- Explosión
La ley al excluirla se refiere a la explosión por sí sola, que es la producida por la
expansión de una gran fuerza provocada por la transformación de una cosa al esta-
do gaseoso. Debe distinguirse:
14.5.2.- Rayo
Se debe indemnizar el incendio causado por el rayo mismo y por el incendio causa-
do por el rayo.
14.5.3.- Terremoto
Éste de por sí solo no causa el incendio. Debe entenderse que la exclusión es por
el incendio del cual el mismo es causa ocasional y la razón de ser de la exclusión
es por la naturaleza catastrófica del fenómeno que hace técnicamente difícil la co-
bertura por el seguro privado, deben sujetarse a un sistema de seguro obligatorio
en las zonas sujetas a riesgos de esta índole.
Las pólizas excluyen de la cobertura el incendio causado por guerra, motín y tumul-
to popular.
Asimismo, enuncian algunas pólizas como agravaciones típicas del seguro de in-
cendio: la convocatoria judicial de acreedores y el embargo, porque agravan el azar
moral; los cambios de uso o destino de los edificios asegurados; el traslado total o
parcial de las cosas aseguradas a un lugar distinto del indicado en la póliza.
14.5.4.- Siniestro
El asegurador responde por todo siniestro salvo el provocado por dolo o culpa gra-
ve del asegurado. Responde por el incendio provocado por el dependiente y familia-
res del asegurado y los actos culposos o dolosos de terceros (que para el asegura-
dor son hechos causados por fuerza mayor).
14.5.5.- Indemnización
Se resarcen los daños materiales causados con ocasión de un fuego hostil. Estos
daños son los causados directa o indirectamente a la cosa sobre la cual versa el
interés. La ley impone la indemnización de los daños causados por el salvamento,
por el extravío de cosas, los daños que sufren al ser salvados, al quedar a la intem-
perie, etc..
a.- Inmateriales, que son los que afectan a la persona del asegurado, como los
valores de afección;
b.- El lucro cesante, salvo pacto en contrario, como por ej. alquileres perdidos,
interrupción del funcionamiento del comercio o industria, etc..
No se incluye el lucro esperado, salvo pacto en contrario (art. 88) ni el daño causa-
do por el vicio propio, salvo también pacto expreso en contrario.
El monto del perjuicio debe fijarse con exclusión del valor de los bienes salvados
porque no puede exigir el asegurado que queden en poder del asegurador y se le
pague el valor íntegro de los bienes dañados, porque -en principio-, el abonado no
es aceptado en los seguros terrestres, salvo pacto en contrario (art. 74) pero la
cláusula que autoriza al asegurador a adquirir esos bienes por el valor que fije el
asegurado, tiende a evitar que el asegurado devalúe excesivamente las cosas da-
ñadas parcialmente.
459
ACTIVIDAD Nº 97
a.- ¿Qué es el Seguro Flotante?
b.- Enumere los daños que cubre el seguro de incendio y aquellos que excluye.
460
Rige por un año que es el tiempo corriente para recoger una cosecha, pero si se
trata de frutos cuya recolección exige un tiempo mayor a un año, se entenderá con-
tratado por ese plazo mayor, porque si no el seguro carecería de objeto.
Si se celebró por varios años el asegurado puede modificar los cultivos pero deberá
notificar al asegurador para reajustar la prima.
14.6.3.- Siniestro
Es la caída de la piedra.
Es necesario que exista una siembra no destruida por otras causas al tiempo del
siniestro. Si ha sido perjudicada por otras causas al tiempo del siniestro, se indivi-
dualizarán porque sólo se indemniza el causado directamente por el granizo.
Duración: la ley dispone que cuando el animal muere dentro del mes de extinguido
el plazo contractual, por accidente o enfermedad producida con anterioridad, el
asegurador debe responder. La prolongación no es gratuita, debe prima proporcio-
nal a ese lapso.
Determinación del daño: el daño se calcula tomando en cuenta el valor del animal
fijado en la póliza (daño tarifado). De ese valor se excluye lo obtenido con la venta
de los restos (cuero, huesos, etc.) y cuando corresponda por indemnización por
aplicación de leyes sanitarias.
Difiere del seguro de daño patrimonial sobre bienes, por la naturaleza del riesgo,
por su objeto y por el momento en que se produce el siniestro.
462
14.7.1.- Riesgo
La responsabilidad civil incluye todos los casos donde es comprometida la conducta
culposa del tomador, la conducta dolosa o culposa de sus dependientes o de las
personas por las que es responsable civilmente. Queda excluida la responsabilidad
penal pero no las consecuencias civiles del hecho punible.
En este seguro en lo que hace al estado del riesgo, se entiende que no deben pro-
ducirse variaciones anormales no genéricamente previsibles al momento de cele-
brar el contrato, sean acciones u omisiones.
La circunstancia de que este seguro cubra los actos culposos del asegurado y sus
dependientes no afecta las reglas de la agravación del riesgo. Si la causa que pro-
vocó el siniestro pertenecía al estado del riesgo y surge a consecuencia de una
agravación de estado de riesgo por el hecho del asegurado, el asegurador no es
responsable (por ej. siniestro debido a rotura de frenos y ésta debida a la culpa del
asegurado).
a.- Su crédito tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorias con prefe-
rencia sobre lo asegurado y cualquier acreedor de éste aún en caso de quiebra.
b.- El art. 118 autoriza a la víctima a citar en garantía al asegurador en la causa
que promueve contra el responsable del daño. En realidad no sería una cita-
ción en garantía sino una acción directa la que está sujeta a los siguientes re-
quisitos:
- El asegurador puede ser citado a juicio hasta que la causa se abra a prueba,
hasta que el auto de prueba quede firme.
- Para hacer efectiva la citación la demanda debe estar promovida ante el juez
del hecho o del domicilio del asegurador.
- El asegurador no puede oponer a la víctima defensas nacidas del contrato
con posterioridad al siniestro. Sin perjuicio de que el asegurador repite del
asegurado cuanto pague a la víctima en desmedro de su liberación respecto
del asegurado.
- La sentencia que se dicte en estas condiciones hará cosa juzgada respecto
del asegurador quien no puede oponer más defensas que las señaladas ni
aún en la ejecución de sentencia.
ACTIVIDAD Nº 98
a.- Complete el siguiente cuadro:
Seguros Agrícolas
Granizo Helada De animales De mortalidad
caracteres
b.- A través de un ejemplo concreto explique las características del seguro de res-
ponsabilidad civil.
465
1.- Daños a los vehículos de transporte empleados por cualquier riesgo, incluido el
incendio, choque, etc.
2.- Responsabilidad del transportador hacia el cargador o pasajero y los daños a
terceros.
Está sujeto a un régimen legal complejo. Esta complejidad de los riesgos incluidos
hace que el contrato se halle sometido a normas especiales (art. 121) además de
peculiares, por los riesgos específicos (por ej. incendio, responsabilidad civil, etc.).
Generalmente, el seguro es flotante o de abono.
La ley distingue los "riesgos de transporte por tierra" para los cuales el seguro se
rige por las normas de la ley y en subsidio por las del seguro marítimo. En cambio,
cuando se trata de los "riesgos de transporte por ríos y aguas interiores" se aplica-
rán las disposiciones de los seguros marítimos con las modificaciones que resultan
de los arts. 121 y sgtes.
El plazo puede fijarse por viaje o por tiempo, en este caso comprenderá un número
indeterminado de transportes que no precisarán a medida que se contraten (seguro
flotante, declaración de alimento) hasta un monto máximo en cada viaje. Si se con-
tratara por viaje normalmente no será de abono, pero puede serlo. En ambos casos
el asegurador es responsable por los daños que sufra "si la prolongación del viaje o
el transporte obedece a un siniestro cubierto por el seguro" (art. 123).
En esta materia se permite el abandono que es una institución típica del seguro
marítimo por la cual el asegurado transfiere el bien al asegurador y recibe la indem-
nización que le corresponde por el siniestro total.
El asegurador (según el art. 66) no indemnizará por los daños y pérdida producidos
por el vicio propio de la mercadería, excepto cuando el daño obedece a una demora
causada por un siniestro cubierto. Si el vicio propio sólo agravó el daño, sólo se
libera en la medida de la agravación, salvo pacto en contrario. El daño producido
por vicio propio puede incluirse en la cobertura por pacto expreso.
La prueba del acaecimiento del siniestro depende de las características del hecho,
en defecto de rasgos materiales suficientes, es bastante la concurrencia de presun-
ciones que hagan verosímil la existencia del robo. Cuando el asegurador impugna
la existencia misma del siniestro en realidad afirma que ha sido fraguado (por lo que
la jurisprudencia le reprocha su omisión de acción penal por defraudación - art. 172
Cód. Penal).
Los daños indemnizables incluyen el valor de los bienes sustraídos y los causados
para consumar el robo (antes, durante y después para asegurar su impunidad, o en
su tentativa).
Son los que garantizan el pago de un capital o de una renta cuando se pro-
duce un hecho que afecta la existencia, salud o vigor del asegurado.
Sobre la suma asegurada se calculará la prima, como uno de los elementos técni-
cos del contrato.
Se incluyen en esta categoría los seguros sobre la vida, para el caso de muerte del
asegurado o de un tercero, de supervivencia, mixto (para el caso de muerte y su-
pervivencia, llamado en la práctica "dotal") de accidentes personales, de enferme-
dad, de asistencia médica, ya sea que se contratan individualmente, o en forma
colectiva o en grupos.
Toda sesión corporal que puede ser determinada por los médicos de una
manera cierta, sufrida por el asegurado, independientemente de su volun-
tad, por la acción repentina o violenta de o con un agente externo".
No hay una norma especial para denunciar el siniestro. Este debe ser de cierta im-
portancia (incapacidad temporal mínima) y dependerá de la gravedad de las conse-
cuencias del accidente para computar el plazo de la denuncia.
La provocación del siniestro tiene un régimen especial (arts. 135, 136 y 137) tienen
la característica de ser actos voluntarios, porque los hechos que provocan la muer-
te, aún cumplidos con culpa grosea, no liberan al asegurador. Si bien cabe pactar la
cobertura del suicidio voluntario, no es admisible el pacto para los demás, porque
son hecho reprimidos penalmente.
La ley prevé:
a.- Suicidio.
b.- Pena de muerte.
c.- Empresa criminal.
ACTIVIDAD Nº 99
a.- Investigue el régimen que se aplica a transportes por tierra y a los riesgos de
transporte por ríos.
b.- ¿Cómo se comprueba el acaecimiento del robo?
c.- Elabore un cuadro comparativo entre el seguro de personas y el seguro de ac-
cidentes personales.
d.- Enuncie las características principales del seguro sobre la vida.
470
La situación legal del beneficiario es distinta antes y después del siniestro y según
sea oneroso o gratuito.
a.- Cuando es a título gratuito antes del siniestro no tiene un derecho perfecto, no
puede disponerlo, no integra su patrimonio porque sería incompatible con la li-
bre disposición del tomador. Producido el siniestro el beneficiario consolida su
derecho propio y directo contra el asegurador. Al decirse "por derecho propio"
quiere expresarse que no pasa por el patrimonio del asegurado, no lo recibe a
título hereditario y no sufre la acción de los acreedores del asegurado.
b.- Cuando la designación es a título oneroso, el beneficiario adquiere un derecho
propio o temporal -según la causa de designación- que integra su patrimonio y
por ende puede transferirlo y ser ejecutado por sus acreedores, a la vez que es
irrevocable.
Aceptación del beneficiario: el beneficiario a título gratuito puede aceptar una vez
que ocurrió el siniestro, no crea el derecho que se tornó irrevocable con el siniestro
sino que consolida su derecho por lo que, si fallece después del siniestro transfiere
su derecho a sus herederos.
Supervivencia del beneficiario: El derecho del beneficiario a título gratuito está suje-
to a dos condiciones: que la designación no haya sido revocada antes del siniestro
y que sobreviva al asegurado.
El asegurador debe pagar el capital o la renta con deducción de las primas debidas
y los préstamos concedidos.
471
El pago se hace con prescindencia del juicio sucesorio, a los beneficiarios mayores
se les pagará directamente y a los menores a sus representante legales.
Pérdida del derecho por el beneficiario: el beneficio caduca cuando el beneficiario sea
"autor o cómplice en la muerte de la persona asegurada". Se trata de la provocación
dolosa del siniestro por lo que no se aplica al caso de homicidio culposo, por impru-
dencia, preterintencional o el cometido en legítima defensa o estado de necesidad.
Se trata de un seguro en favor de terceros ya que los integrantes del grupo o sus
beneficiarios adquieren un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el
evento previsto. Se distingue del seguro de grupo en el cual los integrantes contra-
ten con el asegurador.
Se celebra con un tomador que sólo puede ser asegurado cuando personalmente
integra el grupo por los accidentes que él sufra o cuando tiene un interés lícito eco-
nómico en la vida de un integrante y por el monto de ese interés, o cuando en pri-
mer término debe cubrirse su responsabilidad civil si la prima es íntegramente pa-
gada por él (art. 120).
La prima es uniforme.
La suma asegurada es variable, sea por la salida del grupo o por la incorporación
de nuevos integrantes. El egreso del grupo se determina en el contrato, nada impi-
de convenir que quienes dejen de pertenecer a la empresa del tomador que consti-
tuye el grupo, por ej., continúen como integrantes de él.
14.15.- REASEGURO
14.15.1.- Historia
La prueba más antigua de su práctica se remonta a un contrato que fue celebrando
en el año 1370, y que tenía como objeto reasegurar un tramo (el más peligroso) de
un viaje marítimo asegurado totalmente por el primer asegurador. Con tal mecánica
(descarga total o parcial del riesgo asumido) lo recepta el guidon de la mer (año
1671), las ordenanzas de la marina de Luis XIV (año 1681) e inspira a los autores
del original artículo 342 del Cód. de comercio francés. A partir del siglo XIX, se
desarrolló con método científico aplicándosele la misma tecnificación desarrollada
para el seguro. En el siglo XIX caracterizó por realizarse entre aseguradores que
absorbían en forma facultativa y recíprocamente, los riesgos que consideraban su-
periores a su capacidad de conservación. En 1863 surgen empresas dedicadas
exclusivamente a captar operación de reaseguro, como a la Cía. Suiza de reasegu-
ro y la Munich de reaseguro.
472
14.15.3.- Retrocesión
Las relaciones económicas y jurídicas se establecen entre un asegurador y un rease-
gurador. Pero no siempre este último tiene suficiente capacidad para soportar por sí
mismo la totalidad de riesgos que acepta, por lo que debe, como cualquier asegura-
dor, establecer la manera de compartir los riesgos que superan esta capacidad.
En razón de las sucesivas operaciones que se realizan, las retrocesiones son múlti-
ples y se colocan en un mismo o diversos países. De ahí que se hable de la inter-
nacionalización del reaseguro.
14.15.4.- Efectos
En principio, los contratos de seguro y los de reaseguro, aunque vinculados en una
función económica interdependiente, como ya veremos, son jurídicamente autóno-
mos.
El efecto de la "comunidad del alea" entre asegurador y reasegurador, por virtud del
cual éste último sigue la fortuna del asegurador cedente, implica la obligación del
reasegurador de asumir "la responsabilidad" en que convinieren el asegurado y el
principal o primer asegurador; el reasegurador asume el compromiso de indemnizar
contra la liquidación del asegurador, mediante la aplicación de la regla de participa-
ción convenida para el caso.
473
En el año 1952 el Instituto Mixto se transforma en empresa del estado, bajo la de-
nominación de "Instituto Nacional de Reaseguros".
Si bien el Instituto por su naturaleza no persigue fines de lucro, sus balances siem-
pre fueron arrojando ganancias, no constituyendo de esa manera una carga para el
tesoro nacional, el cual habían contribuido con la correspondiente porción de sus
utilidades (esta información fue publicada en el Cronista Comercial del 21-10-74,
pág. 10). Hoy en día el Instituto se encuentra prácticamente en estado de insolven-
cia, con el grave riesgo de no estar en condiciones de responder por el reaseguro
frente a un siniestro de magnitud en la Rep. Argentina (esta noticia fue publicada en
el diario La Nación del día 28-10-90). Esto es una muestra más del daño que ha
sufrido nuestro país por la ineptitud de quienes nos gobernaron en los últimos de-
cenios.
474
ACTIVIDAD Nº 100
a.- Elabore un cuadro sinóptico con las características principales del seguro de
personal.
b.- Enumere ejemplos de seguros colectivos.
c.- Explique el concepto de Reaseguro.
475
UNIDAD XV
Este contrato con el tiempo fue adquiriendo características propias y se fue sepa-
rando de otras figuras afines, pero se encuentra en un proceso no concluido de
formación, de allí que no exista una consagración legal de este acuerdo.
El contenido es muy variado. Puede referirse tanto a las ventas de productos manu-
facturados que el distribuidor adquiere al productor para su reventa, o bien la distri-
bución de mero uso como en el caso de la exhibición de películas.
Marzorati, por su parte, entiende que este contrato enmarca "en todos los casos un
contrato entre un fabricante y un intermediario independiente, es decir no sujeto a
vínculo societario, en cuanto a que si bien recibe órdenes y consignas a veces mi-
nuciosas del fabricante, no existe vínculo laboral, porque realiza un negocio en la
forma que considera más conveniente y a veces utiliza marcas propias para la co-
mercialización de productos ajenos".
15.1.2.- Caracteres
Es un negocio jurídico continuado en el tiempo o de tracto sucesivo, en el que exis-
te una ejecución periódica o fluyente. El distribuidor es un empresario independien-
te, que pone su empresa al servicio del fabricante, actúa en su nombre y por cuenta
propia y no en representación del proveedor.
Por este contrato se atribuye al distribuidor una zona territorial determinada de ac-
tuación, éste debe respetarla y el fabricante se compromete a no designar otro dis-
tribuidor en el mismo territorio, aunque pueda reservarse este derecho.
15.1.4.- Plazo
El contrato puede convenirse por tiempo indeterminado, es decir hasta que una de
las partes lo denuncie, o bien puede convenirse por un plazo determinado, en la
mayoría de los casos se limita a un año sin tácita reconducción, para permitir a am-
bas partes valorar las ventajas del contrato.
15.1.5.- Estipulaciones
Son frecuentes la inclusión de cláusulas como la de exclusividad, la duración limita-
da, las márgenes de utilidad, las cantidades mínimas de unidad a cuya colocación y
provisión se comprometen ambas partes, cláusulas rescisiva recíproca, cuando no
se alcancen los niveles de entrega o de retiro de mercadería, sobre publicidad del
producto, que estará a cargo del fabricante o de ambos, las formas de instrumenta-
ción o de liquidación de las facturas, etc..
Por sus características especiales y por la variedad con que se presenta en la prácti-
ca, hace difícil la aplicación del ordenamiento jurídico vigente, unas veces por esca-
so, otras por inadecuado. La costumbre y los usos permiten su aceptación negocial.
El Código de Comercio, de 1.862, legisla sobre dos contratos que se vinculan con el
contrato de distribución, ellos son: el mandato comercial y las comisiones o consig-
477
naciones. Pero estas figuras de colaboración empresaria, apuntan más a una ges-
tión individual para promover los productos o servicios de una empresa, que a una
organización con ese fin.
El mandato, podría aplicarse, pero para ello será necesario forzar interpretativa-
mente su texto, lo mismo cabe decir de la comisión o consignación. Debe tenerse
en cuenta que el código legisló para una realidad, la del siglo XIX.
1.- Las disposiciones generales de los contratos de acuerdo con las leyes comer-
ciales y civiles.
2.- Por los principios de otras leyes y los principios generales del derecho según
las circunstancias del caso.
3.- Por las disposiciones contractuales convenidas y la costumbre mercantil.
4.- Por normas análogas, teniendo en cuenta que no se trata de una consignación
de mercaderías, ni una compraventa, ni una relación laboral ni una locación de
obra.
Del distribuidor:
a.- Vender los productos, por lo menos en la cantidad mínima que se obligó;
b.- Promover la venta de mercaderías y obtener la mayor colocación posible.
c.- Pagar las facturas en las condiciones convenientes;
d.- Verificar el estado de las mercaderías y mantener el acondicionamiento.
15.1.8.- Extinción
Se produce por las causas ordinarias comunes a todo contrato, como la resolución
y la rescisión. Cuando es por tiempo determinado no puede resolverse ni rescindir-
se antes del vencimiento del plazo previsto, este debe respetarse y cumplirse inexo-
rablemente, salvo incumplimiento grave de uno de ellos que la autorice a pedir la
resolución del contrato.
El resarcimiento del daño moral puede tener lugar, sin que importe si los hechos se
cometieron con dolo o culpa, bastando el incumplimiento y la gravedad de la falta.
ACTIVIDAD Nº 101
a.- Busque un contrato de distribución y analice en él los caracteres y requisitos
estudiados.
480
15.2.1.- Concepto
Este contrato tiene características propias de otros contratos como el de marca, por
cuanto los bienes son identificados por una marca o símbolo, representación, distri-
bución, licencia, etc..
Para la doctrina francesa se trata de una modalidad del contrato de concesión. Pa-
rasello, dice que el contrato de concesión es una convención por la cual un comer-
ciante, llamado concesionario, pone su empresa de distribución al servicio de un
comerciante o industrial llamado concedente, para asignarse exclusivamente sobre
un territorio, durante un período determinado y bajo la vigilancia del concedente, la
distribución de sus productos, cuyo monopolio de reventa le es concedido.
15.2.2.- Definición
sados en sus productos, para lo que fueron autorizados a usar la marca y comercia-
lizar los productos Singer.
En 1.898 la General Motors también adoptó este contrato para expandir su red de
distribución, al año siguiente lo utilizó la Coca Cola, para el embotellamiento de su
refresco.
Pero su verdadera expansión la alcanzó recién en el Siglo XX, sobre todo con fabri-
cantes de automotores. En el año 1.954, los negocios en forma de franchising, tal
como se conocen hoy tuvieron su despegue al ser adoptados por la firma Mac Do-
nald’s Lanchonete.
15.2.4.- Elementos
En este contrato puede señalarse la existencia de los siguientes elementos:
Pero lo que puede decirse es que, como contrato atípico que es, se aplican general-
mente las normas generales de carácter imperativo del Código Civil, luego por las
normas del contrato escogidas libremente por las partes y por último los usos y cos-
tumbres. También son aplicables supletoriamente la jurisprudencia y la analogía.
Debe tenerse presente que este contrato consiste en la provisión del conocimien-
to integral para operar una empresa.
a.- El otorgante: que debe reunir las siguientes condiciones: debe existir como
empresa, tener un claro nombre y apariencia, una marca que lo diferencia de
otra empresa dentro del mismo rubro, un servicio o un producto único, en la
preparación del mismo; ha de ser de aceptación general y exitoso y debe ase-
gurarle al tomador un ingreso que le permite pagarle el canon al otorgante.
b.- El tomador: Debe ser una persona física o jurídica facultada por el otorgante
para vender o distribuir, tomando para sí el riesgo de la operación dentro de un
ámbito predeterminado geográficamente, uno o varios productos o servicios.
El tomador aprovecha la experiencia y las investigaciones desarrolladas por el
otorgante, siempre de acuerdo con las normas e instrucciones y sujeto a la su-
pervisión del franquiciante.
Know how es un término originado en EE.UU. y se lo puede traducir como una ha-
bilidad técnica o conocimiento especializado en un campo determinado de los
negocios, un conocimiento práctico de cómo lograr un objetivo específico y gene-
ral. Todo conocimiento técnico que es secreto, de uso restringido y confidencial.
Los franceses lo denominan "savoir faire" (saber hacer).
Conclusión
Pero la diferencia sustancial entre estos dos contratos es que en el contrato de dis-
tribución el tomador actúa con métodos o sistemas propios, según lo crea conve-
niente, en cambio el tomador del contrato de franquicia, depende totalmente del
método del otorgante, ya que este último le vende, además del producto o servicio,
la marca o fórmula comercial.
485
ACTIVIDAD Nº 102
a.- Establezca en un cuadro comparativo, las diferencias y semejanzas entre los
contratos de distribución y franquicia.
b.- Explique a través de un ejemplo, el concepto de Know-How.
486
15.3.1.- Generalidades
Durante el siglo pasado y las primeras décadas del presente, el dominio de una
técnica y el hallazgo de procedimientos y resultados de interés industrial, pa-
recieron tener suficiente cobertura jurídica mediante el sistema de registraciones,
por las que se otorga un derecho de exclusividad y monopolio (Régimen de las "pa-
tentes de invención" y de modelos de utilidad").
El titular de un derecho otorga una autorización para hacer aquello que, de no me-
diar dicha autorización, sería una violación de tal derecho.
15.3.5.- Precio
La contraprestación o precio que el licenciado toma a su cargo se designa genéri-
camente royalty o regalía.
a.- Nombres que son designación habitual del producto (Ej. azúcar, yerba, helade-
ra, etc.).
b.- Nombres y signos que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de
registro.
c.- La forma que se da a los productos.
15.4.1.- Término
El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser renovada
indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los 5 años
previos a cada vencimiento.
15.4.2.- Transferencia
Es válido respecto a terceros, una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial. La cesión o venta de un fondo de comercio comprende la de la
marca, salvo estipulación en contrario.
15.4.3.- Trámite
a.- Se presenta una solicitud, dando nombre, domicilio y descripción de la marca.
b.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de
Economía de la Nación, si encontrase cumplidas las formalidades legales, efec-
tuará su publicación por 1 día en el Boletín de Marcas, a costa del peticionante.
c.- Las oposiciones se deberán hacer dentro de los 30 días de la publicación, ante
la Dirección Industrial de la Propiedad Intelectual.
ACTIVIDAD Nº 103
a.- Busque ejemplos concretos para explicar los conceptos de:
- Licencia:
- Franquicia comercial:
- Royalty:
- Marca Registrada:
491
15.5.- TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA DEL EXTERIOR (LEY 22.426/81)
1.- Ambito de aplicación
Los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio,
la transferencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exte-
rior a favor de personas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan
efectos en la República Argentina.
Quedan exceptuados los actos, que por decreto del Poder Ejecutivo sean de-
clarados como secreto militar.
2.- Los actos jurídicos contemplados en esta ley deberán ser aprobados por el
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI). La autoridad
de aplicación tendrá 90 días corridos para expedirse respecto a su aprobación.
La falta de resolución en dicho término significará la aprobación del acto jurídi-
co respectivo.
La denegación es apelable ante el Secretario de Desarrollo Industrial. Ratifica-
da la denegatoria se puede apelar ante la Cámara en lo contencioso adminis-
trativo de la Capital Federal.
3.- La No aprobación del acto jurídico no invalida el acto, la única sanción es que
los pagos que realicen al receptor, será considerada ganancia neta del mismo
a los fines impositivo.
4.- Se disuelve el Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de
Tecnología. 102
15.6.- FACTORING
15.6.1.- Introducción
Algunos historiadores encuentran la génesis de esta figura contractual en las cos-
tumbres y usos comerciales de los fenicios desarrollada posteriormente, a fines del
siglo XVIII, en pleno auge de la colonización europea en América, en particular por
los industriales textiles de Inglaterra, quienes ante la necesidad de conquistar nue-
vos mercados, enviaban a las colonias de ultramar factores (agentes) para colocar
sus productos en la plaza.
102
LEY 21.617 (derogada).
Era más rígida. La no aprobación del acto jurídico producía la invalidez del mismo. Existía el Regis-
tro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología. Allí debían ser inscriptos los
contratos de transferencia de tecnología. Allí debían ser inscriptos los contratos de transferencia de
tecnología.
Existían las cláusulas prohibidas. Todo contrato que tuviese estas cláusulas automáticamente era
rechazado y no podía ser inscripto en el Registro.
La registración era constitutiva del derecho, sin registración no era válida el acto y por ende no
obligaba a las partes. No podía tener principio de ejecución en nuestro país.
Estas cláusulas, fueron conocidas, como "cláusulas corbatas".
Principales cláusulas corbatas (cláusulas prohibidas)
1.- "Tying clausses"
2.- "Ti-in contracts"
3.- "Escapes Clausses"
4.- "Non-attack clausses"
Eran aquellos compromisos, por el cual el adquirente argentino, de la marca o tecnología extranje-
ra se obligaba a comprar la materia prima o los repuestos que necesitara a posteriori en las fábri-
cas o comerciantes extranjeros que el primero indicara. Ello quitaba independencia al comprador y
lo sometía al monopolio del vendedor.
492
15.6.2.- Concepto
En la actualidad ha evolucionado de tal manera, que esta institución es desarrollada
casi exclusivamente por entidades financieras. Por ello podemos definir al contrato
de factoring, como:
15.6.5.- Mecanismos
Por este contrato, la entidad financiera, o factoring, se obliga a adquirir todos los
créditos que se originan en la empresa factoriada o cliente, durante un determinado
lapso, asumiendo los riesgos de la imposibilidad de cobranza de dichos créditos,
además de comprometerse a brindar una serie de servicios adicionales (por ej.
asesoramiento técnico administrativo, etc.) a favor de la otra parte, que variarán
según cada contrato en particular que se celebre. La otra parte contratante (empre-
sa factoriada) se obliga a transferir a la entidad financiera o factoring, todos los cré-
ditos que se originen a consecuencia de su giro comercial. Es decir, que en el con-
trato de factoring, podemos distinguir las siguientes partes o centros de interés:
a.- Objeto: El objeto vendido es siempre un derecho creditorio, por ello se lo asimi-
la a la cesión de crédito.
b.- Plazo: Es un elemento esencial del contrato. Es el período durante el cual la
entidad de factoring va a permanecer obligada a adquirir los créditos provenien-
tes de las ventas del cliente y éste a transmitírselo. Por tratarse de un contrato
atípico, carece de una norma que establezca plazos máximos y mínimos de
contratación, quedando por lo tanto, librada a la autonomía de voluntad de las
partes su fijación.
c.- Precio: Es conveniente también que se estipule un monto tope. Cuando el fac-
toriado haya "vendido" al factor crédito cuyos importes alcanzaren las cifras
predeterminadas en el convenio, caducará instantáneamente el plazo de vigen-
cia del contrato, quedando en consecuencia, liberado este último de su obliga-
ción de adquirir la factura.
d.- Financiación: (Factoring a la vista). El cliente recibe del factor el pago inmedia-
to de los créditos cedidos, independientemente de la fecha de vencimiento de
la respectiva factura, percibiendo intereses por ese financiamiento. La adop-
ción de esta modalidad favorece a la liquidez de las empresas, que pueden con
estos fondos cancelar sus obligaciones, permitiéndole al factoriado pagar anti-
cipadamente a sus propios proveedores y hacerse de efectivo para reponer in-
mediatamente su stock de mercaderías.
e.- Ejecución: (Variantes). a) Con notificación. El cliente debe dejar constancia en
toda factura enviada, de la transmisión del crédito al factor, que será en adelan-
te el único legitimado a recibir el pago.
La adopción de esta modalidad operativa determina: 1) que los deudores, para
liberarse, deberán abonar el importe de su factura al factor y 2) que el cliente
debe rechazar todo pago que se le pretenda hacer, y si por algún motivo lo
hubiera recibido, tiene la obligación de remitirlo al factor. b) Sin notificación. El
cliente no comunica a los deudores la transmisión de los créditos, razón por la
cual continúa siendo acreedor. El pago debe efectuársele a él, en los respecti-
vos vencimientos, debiendo reintegrar el importe de ellos al factor en el plazo
estipulado en el contrato. En esta variante, la sociedad de factoring va a res-
ponder por los deudores incobrables.
494
Caracteres distintivos:
ACTIVIDAD Nº 104
a.- Explique por qué el factoring tiene las siguientes características:
- Contrato atípico:
- De tracto sucesivo:
- De Adhesión:
- Normativo:
496
15.7.- UNDERWRITING
15.7.1.- Generalidades
Resulta frecuente en el ámbito empresario la búsqueda alternativa de diversas for-
mas de financiamiento para alcanzar el desarrollo y crecimiento de sus actividades
propias, recurriendo para ello al crédito bancario o al aumento del capital social o al
crédito con emisión de debentures. Para facilitar esto, los empresarios idearon una
operación, que la doctrina jurídica llama Underwriting, en virtud de la cual, una
entidad financiera prefinancia a una empresa la emisión de acciones o deben-
tures, encargándose además de colocar luego, esos títulos en el mercado. Así
el empresario emite los títulos (acciones y/o debentures) y el banco adelanta
los fondos que después intentará recuperar, interesando a potenciales aho-
rristas en la adquisición de las acciones o debentures emitidos.
Recordemos que las acciones son títulos de créditos que presentan un aporte de-
terminado en una sociedad de capital, y al mismo tiempo certifican la condición de
socio accionista de su titular.
Recordemos que los debentures son títulos de crédito que representan un présta-
mo, otorgado a una sociedad autorizada para emitirlos, con la obligación de dar una
renta y reembolsar el capital.
15.7.2.- Antecedentes
Este contrato nace en el derecho anglosajón, con trascendencia económica en los
países de la comunidad económica, y muy difundido en EE.UU. de América y Bra-
sil. En nuestro país sólo se ha implementado hasta el presente ocasionalmente, sin
haberse advertido su idoneidad para el financiamiento de las empresas, estimulan-
do el crecimiento de su capital propio o de su activo, recurriendo en forma directa al
ahorro público.
15.7.3.- Concepto
15.7.5.- Caracteres
Es un contrato bilateral, consensual, oneroso, conmutativo (desde que las partes
pueden apreciar las ventajas que les produce desde la celebración misma, cuando
se fijó una comisión; en cambio, será aleatorio para la entidad financiera, cuando se
convino que el beneficio para la entidad financiera depende de la diferencia de valor
497
de los títulos desde su edición hasta su colocación); es innominado (ya que no tiene
una regulación expresa en la ley, no obstante la descripción funcional que nos da la
ley de entidades financieras).
15.7.6.- Objeto
El objetivo inmediato lo constituye sin lugar a dudas, la prefinanciación de la emi-
sión que realiza la sociedad comercial, en tanto el objeto mediato son las acciones
y debentures negociables de aquella emisión.
15.8.1.- Introducción
La estructuración del proceso industrial en las empresas (generalmente de cierta en-
vergadura) a través de la incorporación de la moderna tecnológica, provocó un doble
desajuste: Por una parte, el valor de cambio de los bienes producidos, no guarda
relación con los salarios masivos y en segundo lugar, la rapidez con que estos bienes
envejecen hace que deba implementarse un sistema de acceso rápido.
captan "a costo financiero cero", completado con el diferimiento en la entrega del
bien o servicio que se pudiese adquirir con este sistema.
La doctrina señala que "es una operatoria jurídica compleja, que involucra una plu-
ralidad de contratos de distintos tipos", de ahí que sea necesario analizar algunos
segmentos de esta relación jurídica;
4.- Características
ACTIVIDAD Nº 105
a.- Complete el siguiente cuadro:
UNDERWRITING
Concepto Caracteres Fin
b.- Busque un contrato de ahorro previo y señale en él, sus elementos y caracte-
rísticas.
500
15.9.2.- Concepto
El concepto informático es uno de los contenidos más importantes del derecho in-
formático. Son aquellos que establecen relaciones jurídicas respecto de prestacio-
nes consistentes en transferir la propiedad o el uso y goce de bienes, y/o prestar
servicios, ambos informáticos.
15.9.3.- Objeto
a.- Elementos o soportes físicos, que son las máquinas, como la consola, la panta-
lla, etc., todo lo que técnicamente se denomina HARDWARE (que viene de la
palabra inglesa que significa duro, pues se está refiriendo a la parte material
del sistema).
b.- Elementos o soportes lógicos o inmateriales, que es aquello que "no se ve", tal
como los programas. Por ello, por oposición a hardware (duro) se denomina
SOFTWARE (viene de la palabra inglesa que significa blando).
c.- Elemento humano que establece la interconexión de los elementos anteriores.
d.- Documentación, o sea, manuales, certificados, etc..
e.- Asistencia Técnica.
En consecuencia cada vez que nos encontramos ante un acto jurídico bilateral cuyo
objeto mediato recaiga sobre algunos de los elementos mencionados, a través de
una relación jurídica obligacional como objeto inmediato, estaremos en presencia
de un contrato informático.
501
15.9.4.- Características
Se trata de un contrato de adhesión, complejo por la naturaleza de sus elementos y
por la diversidad de sus objetos. Es un contrato atípico, en el cual la doctrina y la
jurisprudencia hace hincapié en el contralor para evitar cláusulas abusivas. En este
sentido en el Congreso Nacional de Derecho Comercial, recientemente llevado a
cabo en la ciudad de Bs. As., del 24 al 27 de setiembre de 1990, fueron varias las
ponencias en este sentido presentadas en la Comisión Nº IV (Contratos en masa e
interempresarios).
15.9.5.- Condiciones
Hemos visto que el contrato informático no posee un objeto único y aislado, sino
que conforma un sistema. En consecuencia hay dos condiciones que deben estar
permanentemente en la mira y está a cargo del dador del servicio o bien, ya que él
es quien ostenta el mayor conocimiento técnico. Esas condiciones son: a) compati-
bilidad y b) modularidad.
a.- La primera se entiende como la posibilidad de que aquello que se vaya a adqui-
rir sea adaptable o "compatible" con lo que ya existe en manos del cliente.
b.- La modularidad es una condición en relación al futuro, esto es tener en cuenta
la alternativa de expansión que más adelante puede requerir el usuario, en
otras palabras, que sea susceptible de modificarse para ampliarlo según las
necesidades del cliente.
15.10.1.- Antecedentes
El origen de la institución es relativamente reciente, se remonta a principios de si-
glo, en algunas naciones de Europa occidental. Pero el verdadero auge se produce
en EE.UU. de América a mediados de este siglo.
En primer lugar, la empresa emisora de la tarjeta (por ejemplo Diners Club, Visa,
American Express), luego de predisponer las cláusulas que integrarán el acuerdo,
ha de celebrar con sus distintos clientes la emisión del instrumento (la tarjeta) a
favor de éstos. Lógicamente que previamente se ha estudiado sumariamente la
condición patrimonial del solicitante. Mediante la tarjeta, el usuario podrá adquirir
bienes o prestaciones de servicio con su mera acreditación y la firma del cupón
correspondiente. Al finalizar cada período (por lo general un mes) recibirá una liqui-
dación de los gastos realizados durante él, y que deberá abonar en el plazo que al
efecto fije la entidad.
Paralelamente, la empresa que emite la tarjeta estipula con los comerciantes o pro-
veedores de bienes y servicios al público, el compromiso de éstos de aceptar las
operaciones que los clientes portadores titulares de la tarjeta deseen efectuar, sin
pago al contado. Luego de cada mes, el comerciante enviará a la entidad un resu-
men que contenga todos los cupones firmados y el monto total que en dinero repre-
senta. La empresa le abonará lo debido, con un descuento en concepto de comi-
sión y en el plazo que se hubiera pactado.
Podemos dar la siguiente definición del contrato: Es aquel por el cual una em-
presa especializada estipula con el cliente la apertura de un crédito a su favor, a
efectos de que éste contrate bienes y servicios en determinados establecimien-
tos, con los cuales a su vez, tiene pactada una respectiva comisión.
15.10.4.- Caracteres
Plurilateral, oneroso, consensual, conmutativo, atípico, tracto sucesivo, no formal
(no se exigen formalidades legales, sin perjuicios de los modos probatorios, de em-
presa y por adhesión, de crédito).
503
15.10.6.- Efectos
a.- Obligaciones de la Entidad Emisora. 1) Entregar al titular la tarjeta personali-
zada y codificada; 2) Informar sobre la nómina de los comercios adheridos al
sistema (normalmente esta información la obtiene el titular de la tarjeta direc-
tamente de los negocios, donde se indica la adhesión mediante obleas que tipi-
fican la entidad emisora; 3) Notificar periódicamente los gastos en que ha incu-
rrido el usuario.
Con relación al proveedor adherido: 1) abonar las operaciones del período li-
quidado (la entidad emisora asume el riesgo empresario por insolvencia o falta
de pago del titular de la tarjeta; de ahí que con frecuencia la operatoria sea fi-
nanciada activamente por una entidad bancaria, incluso las mismas entidades
bancarias a través de un contrato con la empresa emisora pagando un royalty,
asuma directamente el negocio); 2) Mantenerlo informado sobre el listado de
inhabilitaciones dispuestas a los titulares, mediante un boletín periódico;
3) Autorizar las operaciones consultadas, o desautorizarlas.
b.- Obligaciones del usuario titular. 1) Abonar las liquidaciones; 2) Pagar el ca-
non anual por la utilización; 3) Identificar y firmar los cupones al realizar las
operaciones; 4) denunciar el extravío o sustracción de la tarjeta (esto conlleva a
importantes consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad que le
cabe al titular).
c.- Obligaciones del proveedor adherido. 1) Aceptar las operaciones de los
clientes mediante la utilización de la tarjeta; 2) Verificar la identidad del usuario,
así como la habilitación de la tarjeta, controlando la nómina pertinente; 3) Soli-
citar autorización para las operaciones que la exigen; 4) Pagar a la entidad
emisora la comisión convenida; 5) Remitir el resumen con los cupones autori-
zados y 6) No alterar los precios en las negociaciones con tarjeta de crédito. El
precio a exhibir será el de contado (art. 1º, resolución 301/84, Secretaría de
Comercio). Los infractores quedan sujetos a las sanciones de la ley de lealtad
comercial. 103
103
Esto es lo que dice la norma, pero sabemos muy bien que frente al fenómeno inflacionario las
casas adheridas no cumplen con esta obligación, diferenciando el precio al contado con el precio
con tarjeta. Es un caso más que nos demuestra que los usos y costumbres comerciales, muchas
veces derogan la ley escrita.
504
ACTIVIDAD Nº 106
a.- Complete el siguiente cuadro:
Contratos Informáticos
Concepto Objeto Caracteres
15.11.1.- Generalidades
En este marco nos referimos a los convenios de colaboración empresaria, que se
acercan con caracteres propios más a los convenios de organización (la sociedad
en cualquiera de sus formas) que a los tradicionales contratos de cambio.
15.11.2.- Especificaciones
Actualmente la distribución de productos alcanza una proporción extraordinaria,
como resultado de la cual se ha operado un cambio radical en los tipos de asisten-
cia que son necesarios para la venta de los mismos, a través de la creación de una
colaboración estable, continua y coordinada. De este modo surgen en la economía
moderna las figuras de agentes, representantes, distribuidores, concesionarios,
franquiciados y otras figuras menores de la distribución comercial.
En nuestro país no existe, hasta el momento, legislación referida a las diversas figu-
ras jurídicas que constituyen los llamados contratos de distribución, a excepción,
como veremos, de algunas normas parciales aplicables a la distribución de diarios y
revistas y resoluciones ministeriales y de películas cinematográficas. En el último
Congreso de Derecho Comercial celebrado en el mes de Setiembre de 1990, se
recomendó la conveniencia de esperar aún que decante las reflexiones de los juris-
tas y se consoliden las decisiones para considerar legislar realísticamente en la
materia.
15.12.1.- Concepto
La Agencia es un contrato por medio del cual una parte denominada comitente
encarga a otra llamada agente la promoción de negocios por su cuenta y orden.
El Agente comercial aparece, por lo tanto, como una figura típica de la moderna
distribución, ya que siendo un comerciante independiente desarrolla una actividad
de colaboración comercial con su principal en una relación que se prolonga en el
tiempo en forma estable y continua.
507
15.12.2.- Elementos
a.- Esenciales:
1.- Promoción de negocios, es el más tipificante la calidad de promotor de ne-
gocio que asume el agente comercial, aún cuando adicionalmente tenga
facultades para celebrar contratos por cuenta del principal, en el que esta-
ría presente la figura del mandato.
2.- Independencia y por lo tanto soporta el riesgo de su negocio, debiendo
afrontar con sus ingresos por comisiones sus propios costos y el manteni-
miento de su propia organización por simple que ella sea.
3.- Unilateralidad: la gestión del agente se realiza en favor de una sola de las
partes que intervienen en la operación, y no en la de ambas, o sea que el
agente promueve negocios en beneficio de un empresario con quien se
encuentra ligado por un contrato.
4.- Estabilidad.
5.- Asignación geográfica (el agente se desempeña generalmente con exclu-
sividad en un territorio determinado y en el que promueve los negocios del
principal.
15.12.3.- Caracteres
La Agencia es un contrato mercantil bilateral, oneroso, no formal, conmutativo, in-
tuitu personae y de ejecución continuada. Tiene por objeto una obligación de hacer,
que es la actividad de promoción de negocios.
15.13.1.- Concepto
El contrato de distribución ha sido definido en la doctrina Argentina como aquel por
el cual:
doctrina de los riesgos, por lo que el proveedor queda desvinculado de las su-
cesivas reventas que el intermediario realice.
Finalmente hay otras cláusulas que son de frecuente aplicación en estos con-
tratos:
1.- la obligación de la distribuidora de vender una cantidad mínima, que auto-
riza a la empresa productora a la cancelación, de no llegar al límite fijado.
2.- La entrega al distribuidor de la mercadería con un descuento.
3.- La fecha de pago de las facturas.
4.- El lugar y forma de entrega de las mercaderías.
5.- El precio de venta de la mercadería a los clientes.
6.- Las estipulaciones sobre la publicidad del producto, que estará a cargo del
producto o fabricante y
7.- el compromiso de la distribuidora de no fabricar, vender o distribuir otros
artículos en competencia con los que se obliga a distribuir en exclusividad.
Al no tener plazo, éste depende de lo que las partes acuerden y es válido pactar la
terminación anticipada sin responsabilidad hacia la otra parte, pero preaviso me-
diante. Si las condiciones en que se resuelve unilateralmente el contrato es ejercida
de modo arbitrario y de mala fe, los tribunales aplicando los principios generales
han sido proclives a considerar favorablemente planteos resarcitorios.
510
ACTIVIDAD Nº 107
a.- Complete el siguiente cuadro:
De Agencia
De Distribución
511
15.14.1.- Generalidades
Este contrato se desarrolla en la segunda parte de nuestro siglo razón por la cual,
no fue legislado por nuestro Décimonónico Código de Comercio. Su finalidad es
permitir canalizar la producción hacia el consumidor; es un concepto nuevo prove-
niente del Derecho Administrativo, ya que en su esencia incluye UN PRIVILEGIO,
de reventa exclusiva de productos a favor de un comerciante independiente, en
virtud del cual, el concesionario para asegurar su lucro, debe resignar parte de su
autonomía jurídica, subordinando e integrando su actividad económica, a un siste-
ma uniforme para toda la red de distribución (Concesionario). En nuestro país, con
el desarrollo de la industria automotriz especialmente, se empieza a perfilar su indi-
vidualización, convirtiéndose en un medio importante de colocación de la comercia-
lización.
15.14.2.- Concepto
Es la convención por la cual un comerciante denominado concesionario pone su
empresa de distribución al servicio de un comerciante o industrial denominado con-
cedente, para asegurar exclusivamente, sobre un territorio determinado, por un
tiempo limitado y bajo la vigilancia del concedente, la distribución de productos de
los que se ha concedido el monopolio de reventa.
Es fácil ver en ésta operación una compraventa entre partes independientes (con-
cedente y concesionario) efectuada bajo condiciones de exclusividad (otorgamiento
de un privilegio, el monopolio de reventa). Como podemos apreciar, la concesión
comercial da al concesionario una seguridad mayor de la que tiene el comerciante
individual, ya que comercializará una marca conocida, pero a cambio de ello, el
concesionario sacrificará en parte su independencia económica, ya que estará so-
metido en virtud de un contrato reglamento, contrato normativo, a las directivas pre-
cisas de uniformidad y regulación del concedente. Para el concedente el beneficio
es grande ya que otorga la distribución de sus productos a un tercero, que es un
comerciante, y a quien se lo puede controlar y liderar.
15.14.3.- Naturaleza
La concesión presenta dos formas bien diferenciadas: a) la concesión comercial
(que la vemos bien exteriorizada en la comercialización de automóviles) y b) la lla-
mada concesión privada (concesión de servicios en clubes, actividades gastronómi-
cas, etc.). En razón de este sistema, la concesión privada y particularmente la co-
mercial, son gratuitas en cuanto a que el concesionario no debe pagar una suma de
dinero, por el mero hecho de ser designado concesionario, aunque se obliga a otras
prestaciones que son posteriores a su designación.
15.15.1.- Concepto
El contrato de concesión para la venta de automotores es aquel por el cual un fabri-
cante otorga a un comerciante, el privilegio de adquirirle sus vehículos para su pos-
terior reventa, con pacto de exclusividad para el concesionario y de acuerdo con las
normas dispuestas por el fabricante. Es un elemento esencial de la concesión, el
acatamiento a un reglamento que impone el fabricante al concesionario, exigiendo
habitualmente del concesionario, la exclusividad. El fabricante se reserva el dere-
cho de modificar el reglamento y el concesionario lo acepta. El otorgamiento del
privilegio es en sí un acto gratuito, ya que el concesionario no abona precio alguno
por su designación como tal.
15.15.3.- Elementos
a.- Delegación por parte del fabricante al concesionario para que le venda en ex-
clusividad y en cierta zona sus productos. Por ello el privilegio de adquirir pro-
ductos del concedente es de la esencia de la concesión; diferenciándose del
suministro en que en este último existe una garantía respecto de las cantidades
mínimas mensuales a proveer, que no es típica de la concesión ya que la fábri-
ca no adquiere compromisos al respecto.
b.- Explotación de la concesión a nombre propio: La prestación de servicio de pre
y post venta es a nombre, por cuenta y a riesgo del concesionario.
c.- Autonomía: El concesionario no se encuentra vinculado por una relación de
dependencia jurídica, aunque sí existe una subordinación técnica y económica
que pone en manos del concedente la decisión sobre: zona, modo de efectuar
la venta, servicios a promover, stock de repuestos, forma de emplear un nom-
bre o la marca, uniformidad de la publicidad y en el precio de reventa.
d.- Exclusividad: El concesionario no puede vender otro producto del mismo ramo
o sea la exclusividad es de aprovisionamiento. El concesionario de hecho es
exclusivo en su zona.
e.- Control: Siendo el contrato de concesión una delegación de actividad, el con-
trol de dicha actividad por el concedente es un elemento esencial.
15.15.4.- Caracteres
Es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no formal, tracto sucesivo, intuito
personae y de colaboración.
513
15.15.5.- Plazo
El contrato de concesión puede ser celebrado con un plazo determinado o por
tiempo indeterminado. La Jurisprudencia ha sostenido el derecho del concedente a
no renovar el contrato, habiendo declarado que la no renovación no constituye un
abuso del derecho, sino una facultad contractual. Como no puede admitirse que la
vinculación sea para siempre cabe el derecho de cualquiera de las partes para re-
solver unilateralmente el contrato, dándose un preaviso por un período adecuado.
15.15.6.- Obligaciones
- De Concesionario
a.- Aprovisionarse exclusivamente del concedente;
b.- Comprar para revender una cantidad mínima de productos;
c.- Tener instalaciones adecuadas;
d.- Prestar un servicio de garantía y mantenimiento;
e.- Respetar el territorio de los restantes concesionarios;
f.- Mantener un stock;
g.- Promover la venta de los productos objeto de la concesión y participar en
campañas de publicidad;
h.- Adoptar sistemas administrativos, financieros y contables del concedente;
i.- No comercializar productos competitivos con los del concedente.
- Del Concedente
a.- Entregar los productos o mercaderías;
b.- Liquidar las operaciones en garantía;
c.- Establecer políticas de talleres y suministros de repuestos uniforme para toda
la red;
d.- Promover y publicitar los productos en forma global y
e.- Proporcionar a los concesionarios información técnica y capacitación.
Los Tribunales han expresado que deben analizar en cada caso particular si el ejer-
cicio del derecho de denunciar un contrato de concesión de plazo indefinido es
ejercido en forma abusiva.
ACTIVIDAD Nº 108
a.- Elabore un cuadro sinóptico sobre los elementos y características del contrato
de concesión para la venta de automotores.
516
15.16.1.- Generalidades
La ley 22.903 del año 1983 introdujo al régimen de la ley 19.550 (Ley de Socieda-
des Comerciales) los "Contratos de colaboración empresaria" (Capítulo III) en sus
dos especies: LAS AGRUPACIONES DE COLABORACION y LAS UNIONES
TRANSITORIAS DE EMPRESAS (U.T.E.) Recordemos que en nuestro ordena-
miento jurídico cuando dos o más sociedades comerciales se unen por alguna ra-
zón, ese agrupamiento no configura una persona jurídica, o sea que no configura
en sí, un centro de imputación jurídica. La Ley de Sociedades Comerciales prevé en
su art. 33 las relaciones de sociedades entre sociedades controladas y sociedades
vinculadas. La primera, o sea las sociedades vinculadas son aquellas en las cuales,
una sociedad llamada "madre", dispone en su haber por cualquier título, la cantidad
de votos necesarios para formar la voluntad social de la otra sociedad, llamada so-
ciedad "controlada"; la segunda, o sea las sociedades vinculadas se producen
cuando una sociedad participa en más de 10% del capital de otra sociedad.
d.- Responsabilidad hacia terceros: Por las obligaciones que los representantes,
designados por los empresarios para administrar el fondo común operativo de
la agrupación, los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto
de terceros. Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por
cuenta de un participante haciéndolo saber al tiempo de obligarse, responde
este participante (o sea uno de los empresarios participantes de la agrupación)
responde solidariamente con el fondo común operativo, cabiéndole lógicamente
el derecho de excutir, o sea exigir previamente se ejecute la parte correspon-
diente del fondo común.
ACTIVIDAD Nº 109
a.- Elabore un diagrama con las características comunes y distintivas de las agru-
paciones de colaboración y de las uniones transitorias de empresas.
521
Dos o más empresas que se unen, sin constituir un sujeto de derecho, para
llevar a cabo un emprendimiento empresarial corriendo el riesgo propio del
negocio.
Por tal motivo consideramos que es la fuente directa de donde ha abrevado nuestra
legislación para desarrollar la figura de los contratos de colaboración empresarial,
muy particularmente el de las de U.T.E. Como se ha expresado más arriba está
legislada en la ley de sociedades comerciales (19.550) Cap. III desde el art. 367 al
art. 383.
2.- Una segunda situación suele presentarse en las que revisten carácter jurí-
dico de usufructo.
3.- Aparecen algunas situaciones de adquisición a título de dominio de locales
-generalmente los más importantes y/o grandes, por ubicación, etc.- que
generaron una relativa independencia, legados al ente, por cuestiones de
"apariencia de administración".
La raíz etimológica del leasing, proviene del verbo inglés "to lease", que significa
alquilar, locar. Nació en EE.UU. en la década de la postguerra mundial, siendo in-
mediatamente aceptado en el mundo financiero para luego de consolidarse como
técnica habitual, proyectarse más allá de las fronteras del país de origen, expan-
diéndose a todas las naciones.
Los países sudamericanos tampoco han quedado marginados del fenómeno. Brasil
y Venezuela han incorporado a su plaza financiera esta nueva modalidad crediticia,
por razones y causales similares a las enunciadas precedentemente y con la flexibi-
lidad apropiada para su práctica y divulgación eficaz.
15.18.3.- Concepto
El leasing es una operación de financiación de mediano o largo plazo practicada por
una entidad financiera en favor de una empresa comercial o industrial, interesada
en instrumentar y modernizar sus actividades para incentivar su expansión, median-
te su óptimo equipamiento.
El único desembolso que hace la sociedad cliente es el pago del primer alquiler,
que, generalmente, se realiza contra entrega del equipo solicitado. Al retener la
entidad financiera la nuda propiedad del bien contratado, éste se erige en la mejor
garantía del pago de los alquileres pactados.
15.18.4.- Definición
ACTIVIDAD Nº 110
a.- Elabore el siguiente glosario
- Joint Venture:
- Hipercentro de consumo:
- Leasing:
b.- ¿Cuáles son los nuevos desafíos legislativos respecto a los Hipercentros de
consumo?
526
El leasing no sólo interesa a grandes empresas, sino también a las empresas fami-
liares y las medianas y pequeñas compañías. Los particulares también pueden utili-
zar el leasing pero su acceso resulta más dificultoso a raíz de la excesiva onerosi-
dad que reviste, en relación con otras alternativas habituales de financiación. Ello
hace poco común la contratación del leasing por personas físicas.
Los bienes que pueden ser objeto del contrato de arrendamiento financiero, como lo
llaman algunos autores, son en principio, los de capital, tecnología, marcas, paten-
tes aeronaves y en general, los que están directamente destinados a ser utilizados
en un proceso económico y sean fácilmente individualizables, ya por descripciones
en registros o numeración específica. Los bienes de consumo se incluyen cuando
sirven para facilitar el uso de la cosa objeto del contrato, sea máquina, equipo, etc..
Este contrato puede ser hecho sobre todo tipo de bienes muebles nuevos, abar-
cando entre otros: aviones, embarcaciones, materiales de alta tecnología, contai-
ners, camiones, cintas transportadoras, grúas, elevadores, sembradoras, herra-
mientas pesadas, equipos contables, etc.. Incluso puede llegar a instalarse y equi-
parse un establecimiento fabril entero, mediante este convenio.
15.18.8.- Precio
El precio de la locación lo fija la entidad financiera y se funda en dos conceptos bá-
sicos:
Cuando termina el plazo, el locatario debe devolver el bien u optar, según lo pacta-
do, por adquirirlo en compra o continuar alquilándolo, para lo cual debe celebrar un
nuevo contrato a menos que se haya previsto expresamente la prórroga, porque no
hay tácita reconducción.
Supletoriamente, según el caso, deberán aplicarse las normas relativas a los con-
tratos típicos, que se encuentran incluidos en el leasing.
Conclusión
Sin embargo, según lo vimos, el leasing está principalmente dirigido a las grandes
empresas, que solucionan sus problemas de equipamiento a través de esta opera-
ción financiera, y que la forma propiamente dicha es el leasing financiero.
De esto se deduce que el leasing tiene que ser, y es, una operación ventajosa para
adquirir bienes de capital que de otra manera resultaría imposible o muy costoso,
con el agravante del costo de producción que se vería elevado por el uso de equi-
pos o maquinarias obsoletas, de adquirir o comprar.
ACTIVIDAD Nº 111
a.- En una síntesis caracterice la naturaleza jurídica del leasing.
Edición 2018
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realización de cualquiera de estas actividades haría incurrir en responsabilidades legales y podrá dar lugar a actuacio-
nes penales. Ley 11.723 – Régimen Legal de la Propiedad Intelectual; Art. 172 C.P.