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EL ACTO JURIDICO

Escrito por u2b612 el 27-11-2011 en General.Comentarios (0)

Concepto de acto jurídico.

La vida de los seres humanos se conforma por una serie de


acontecimientos que dependen de su voluntad o derivan de sucesos ajenos a
la misma, y que con frecuencia no son indiferentes para el derecho; de esta
manera se tiene que distinguir entre hechos simples y hechos jurídicos, siendo
a estos últimos a los cuales la ley les atribuye consecuencias de derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser voluntarios o naturales, siendo los


primeros los realizados con el ánimo de crear consecuencias y los segundos
las crean aun careciendo del elemento volitivo, ya que su ausencia no es
obstáculo para ello.

Ahora bien, los hechos jurídicos voluntarios, toman el nombre de actos


jurídicos, a lo cual, Efraín Moto Salazar señala que el acto “es una acción,
ejecución o modo de proceder, y en el interviene, generalmente la voluntad”.[1]

Asimismo, Marcel Planiol y Georges Ripert señalan que “la palabra acto
en la terminología jurídica tiene dos sentidos diferentes: designa en ocasiones
una operación jurídica, correspondiendo entonces, a la palabra latina negotium;
otras veces, designa un documento probatorio, destinado a demostrar alguna
cosa, respondiendo en este caso, al termino latino instrumentum”.[2]
En este orden de ideas, al ocuparse de la primera acepción; es decir, acto
como operación jurídica, el maestro Eduardo García Máynez establece que el
acto jurídico es “una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral,
cuyo fin directo consiste en engendrar, con fundamento en una regla de
derecho o en una institución jurídica, a cargo o en provecho de una o varias
personas, un estado; es decir, una situación jurídica permanente y general o,
por el contrario, un efecto de derecho limitado, relativo a la formación,
modificación o extinción de una relación jurídica”.[3]

Ernesto Gutiérrez y González señala que “es el acuerdo de dos o mas


voluntades que tienden a crear, transferir, conservar, modificar o extinguir,
efectos de derecho, y es necesario que esas voluntades tengan una
manifestación exterior”.[4]

Conceptos antes señalados en los que se fundamenta la legislación civil


mexicana, tan es así que el artículo 1792 del Código Civil para el Distrito
Federal establece:

Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para


crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
De lo anterior se desprende que el acto jurídico puede ser unilateral o
bilateral; es decir, intervienen una o dos o más voluntades en el acontecimiento
que genere consecuencias de derecho, verbigracia, el testamento y la
compraventa.

El acto jurídico puro y simple produce sus efectos; sin embargo, puede ir
acompañado de modalidades que restringen su eficacia, entendiendo por
modalidad “la designación de un acontecimiento futuro, determinado por las
partes y de cuya realización dependen los efectos del acto”.[5]

Ubicándose en alguna de ellas cuando el acto surta sus efectos


dependiendo de la realización o no de un acontecimiento previamente indicado,
ya que los sujetos son libres de fijar todas las clausulas que estimen
convenientes para regular sus intereses y una vez determinadas, adquieren
pleno valor por ser parte integrante del mismo.

Estas modalidades son el término, la condición y el modo, que tienen


como elemento común un acontecimiento futuro y se distinguen de la
certidumbre de su realización.

Siendo que la condición “es la clausula por la cual se subordinan los


efectos del acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto”.[6] Por lo tanto es
un hecho condicionante e incierto de cuya actualización depende que se
generen consecuencias de derecho.

En cambio el término es “la clausula en virtud de la cual se subordinan a


un acontecimiento futuro y necesario, el ejercicio de los derechos o la
exigibilidad de las obligaciones nacidas del acto jurídico”.[7] Lo que marca
dependencia al surgimiento de un hecho futuro y fatal que produzca efectos en
el mundo del derecho.

Alberto Trabucchi señala que el modo “es la carga impuesta por el autor
de un acto de liberalidad a cargo del beneficiario. Su imposición no modifica los
efectos típicos del negocio, pero le añade algunos otros”.[8]

Al respecto Juan Carlos Garibotto lo define como “clausula por la cual se


impone al adquirente de un derecho una obligación accesoria en beneficio del
transmitente de ese derecho o de un tercero”.[9] En este orden de ideas resulta
una obligación accesoria por que las disposiciones principales tienen eficacia
inmediata sin que sea preciso atender a su cumplimiento, resultando sólo una
restricción al derecho que se transmite.

Como se ha visto hasta el momento, la celebración de los actos jurídicos


no es absolutamente libre, ya que está sometido a que en su composición
concurran elementos de existencia y validez, a fin de ser perfecto, los cuales se
estudian en los numerales siguientes.

Elementos de existencia del acto jurídico.


El acto jurídico precisa de elementos de existencia determinados por la
doctrina y la ley, a fin de que surta plenos efectos, los cuales son el
consentimiento, objeto y solemnidad. Recogiendo el Código Civil para el
Distrito Federal en su artículo 1794 los dos primeros:

Artículo 1794. Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

Por lo que respecta al primero de ellos, Rafael Rojina Villegas señala que
“el consentimiento nace en el instante en el que legalmente se produce el
acuerdo de voluntades de las partes que intervienen en una relación jurídica en
formación, o sea, cuando coinciden entre si las voluntades individuales de cada
uno de los interesados”.[10]

Está aceptación voluntaria de una conducta propia o ajena, se exterioriza


de manera expresa o tácita,señalando el referido maestro que la voluntad “es
expresa cuando se exterioriza por el lenguaje: oral, escrito o mímico. Es tácita,
cuando se desprende de hechos u omisiones que de manera necesaria e
indubitable revelan un determinado propósito”[11], concepto que armoniza con
lo establecido en el artículo 1803 del ordenamiento legal en cita, al señalar:

Artículo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es


expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos
inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo
presupongan o que autoricen a presumirlos, excepto en los casos en
que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse
expresamente.

Por lo que respecta al objeto del acto jurídico Juan Carlos Garibotto
señala que es “la materia sobre la cual versa el acto jurídico”[12], a lo cual sólo
resta precisar que no sólo las cosas son objeto del acto jurídico, sino también
los bienes inmateriales como los hechos o abstenciones.

Debe distinguirse el objeto directo del indirecto, ya que el primero significa


crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y el segundo
obedece a la prestación o conducta de dar, hacer o no hacer; en concordancia
a lo establecido por el artículo 1824 el Código Civil para el Distrito Federal:

Artículo 1824. Son objeto de los contratos:

I. La cosa que el obligado debe dar;

II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

En esta tesitura, el objeto es determinado por la propia materia de cada


acto; es decir, la cosa objeto; que a su vez está sujeta a tres requisitos, de
conformidad a lo señalado por el artículo 1825 el Código Civil para el Distrito
Federal:
A) Que exista en la naturaleza. Que sea susceptible de constatarse en
el mundo fáctico a través de los sentidos o en su caso pueda llegar a
realizarse.

B) Debe ser determinado o determinable. Indica que pueda


identificarse por género, especie, calidad o cantidad.

C) Estar dentro del comercio. Todo objeto estará dentro del comercio,
en tanto no se encuentre en contravención a lo establecido por
el Código Civil para el Distrito Federal en sus artículos 748 y 749, que
señalan que están fuera del comercio las cosas que por su naturaleza
o disposición de la ley no puedan ser objeto de relaciones jurídicas; es
decir, las que no pueden ser poseídas por algún individuo
exclusivamente y las irreductibles a propiedad particular,
respectivamente.

Aunados a estos elementos, se encuentra la solemnidad que resulta un


elemento excepcional de existencia de los actos jurídicos, respecto del cual
Ernesto Gutiérrez y González señala que “es el conjunto de elementos de
carácter exterior del acto jurídico, sensibles, en que se plasma la voluntad de
los que contratan, y que la ley exige para la existencia del mismo”[13]; es decir,
se pronuncien determinadas palabras o fórmulas, exigidas por la ley.

A manera de ejemplo se alude a los artículos 102 y 103 del Código en


mención por lo que respecta a las solemnidades constituidas para el
matrimonio, como lo son que el lugar, día y hora designados para la
celebración del mismo deberán estar presentes, ante el Juez del Registro Civil
los pretendientes, el cual leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los
documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias practicadas,
asimismo se les hará saber los derechos y obligaciones legales que contraen,
para posteriormente preguntar a cada uno de los pretendientes si es su
voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes, los declarará unidos en
nombre de la ley y de la sociedad. Acto seguido se levantará el acta de
matrimonio que entre otros requisitos debe contener la declaración de los
pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio.

Elementos de validez del acto jurídico.


Se entiende por validez del acto jurídico “la existencia perfecta del acto
por reunir este sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o
externo”.[14]

Una vez que existe el acto jurídico, requiere elementos que le otorguen
plena validez, los cuales acorde a lo señalados por el maestro Rafael Rojina
Villegas son “1. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos.
Llamamos a este elemento licitud del acto jurídico. 2. Que la Voluntad se
exteriorice de acuerdo a las formas legales. Este elemento se denomina
formalidad del acto jurídico. 3. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno
(error, dolo, violencia, o lesión); es decir que sea una voluntad libre y cierta.
Este elemento se expresa en forma negativa indicando simplemente que haya
ausencia de vicios de la voluntad. 4. Que la voluntad se otorgue por persona
capaz. Se llama a este elemento capacidad en el acto jurídico”.[15]

Estos elementos se encuentran contemplados en el Código Civil para el


Distrito Federal en su artículo 1795, interpretado en sentido contrario, por lo
cual a continuación se transcribe:

Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que


la ley establece.

Por capacidad Jorge Mario Margallón Ibarra señala que “es la aptitud que
la persona adquiere por razón de su nacimiento, para ejercitar y disfrutar sus
derechos, así como para cumplir sus obligaciones”[16], dividiéndose esta en
capacidad de goce o disfrute y ejercicio o uso de derechos.

Siendo la capacidad de goce la aptitud de una persona para ser titular de


derechos y obligaciones, y capacidad de ejercicio, la aptitud de este individuo
para ejercitar por si mismo estos derechos y obligaciones. Obteniéndose la
primera con el nacimiento y la segunda con su mayoría de edad, tal y como lo
establecen los artículos 22 y 24 del Código Civil para el Distrito Federal, los
cuales se citan en su literalidad:

Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere


por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en
que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le
tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.

Artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente


de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la
ley.

Conviene a si mismo señalar que el Código Civil para el Distrito Federal


en su artículo 450 precisa como individuos incapaces:

Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:

I. Los menores de edad;

II. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o


irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de
carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de
ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su
voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla.
Por lo que hace al segundo de los elementos de validez del acto
jurídico, ausencia de vicios del consentimiento, entendiendo que son todas
aquellas circunstancias que provocan que la voluntad del individuo carezca de
libertad al momento de la celebración del acto a lo cual el artículo 1812 del
Código Civil para el Distrito Federal señala:

Artículo 1812. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error,


arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

Doctrinariamente se conoce el error como la falsa apreciación de la


realidad; es decir, una confusión que impide constatar con certeza el motivo
determinante de la voluntad, siendo de hecho, de derecho o de cálculo. A este
respecto Ignacio Galindo Garfias señala “es el falso conocimiento de una cosa
(error propiamente dicho) o el total desconocimiento (ignorancia) de ella, y que
determina al sujeto en la formación de su voluntad, en un sentido distinto a
aquel que se hubiera formado, sin la existencia de esta circunstancia”.[17]

Ahora bien, el dolo es “artificios engañosos o maquinaciones fraudulentas


por medio de las cuales una persona es inducida por otra a otorgar un acto
jurídico, que de otro modo no habría consentido o lo habría celebrado de otra
manera, bajo diferente estipulación”.[18] Al efecto el Código Civil para el Distrito
Federal señala:

Artículo 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera


sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en
él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error
de uno de los contratantes, una vez conocido.

En este sentido, dolo es el empleo del engaño, insidia, malicia para


inducir a error o mantener en el a una de las personas contratantes; es decir,
es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico.

Por lo que respecta a la violencia Santos Cifuentes señala que es “la


ilegitima coacción física como moral”[19]; es decir, una coacción ejercitada
sobre la voluntad de una persona, sea por la fuerza material o por medio de
amenazas para determinarla a consentir en un acto jurídico, ya que no destruye
el consentimiento, simplemente lo priva de su libertad, puesto que bajo el
imperio del temor se decide a celebrar un acto jurídico, que no aceptaría en
otras condiciones.

Los romanos señalaban que “coacta voluntas est voluntas”, situación que
el sistema jurídico mexicano rechaza, ya que a uno de los contratantes se le
obligo a expresar su voluntad, lo cual no hubiera hecho de haber sido libre. Al
respecto el Código Civil para el Distrito Federal establece:

Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o


amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad,
la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su
cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus
parientes colaterales dentro del segundo grado.
Del artículo anteriormente citado, se desprende que la violencia puede ser
física cuando “implica el empleo de una fuerza material sobre el sujeto que
queda reducido a instrumento pasivo de la voluntad ajena”[20] o moral que
“consiste en inspirar por medio de amenazar o por otro medio un temor o miedo
que suprime la libertad de obrar”[21], que entrañan afectar la vida, honra,
libertad, salud, familia o patrimonio.

Complementa a los vicios del consentimiento, la lesión patrimonial o


lesión civil que es “una notoria desproporción entre lo que se da y lo que se
recibe a cambio”[22], y que se encuentra regulada en el artículo 17 del referido
ordenamiento legal:

Artículo 17. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria


inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que
sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se
obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del
contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los
correspondientes daños y perjuicios. El derecho concedido en este
artículo dura un año.

Como se desprende del numeral citado, además de esa desproporción


objetiva, debe configurarse un elemento subjetivo, consistente en la explotación
de la ignorancia, de la inexperiencia, o de la suma necesidad de la otra parte;
esto es, se requiere de un elemento objetivo representado por la desproporción
de las prestaciones y otro subjetivo representado por un aspecto interno de la
voluntad que constriñe una intención maliciosa conducente a aprovecharse o
explotar a un individuo, derivado de la situación de inferioridad del perjudicado
y la existencia de ventajas cognoscitivas o patrimoniales.

Cabe señalar que para Marcel Planiol y Georges Ripert critican a la lesión
como un vicio del consentimiento al señalar que “no constituye un cuarto vicio
del consentimiento distinto de las tres primeros...el autor del acto conoció la
lesión que iba a sufrir o la ignoró”.[23]

Por lo que respecta al tercer elemento de validez de los actos jurídicos,


licitud en el motivo o fin objeto del acto jurídico, los artículos 1828, 1830 y 1831
del Código Civil para el Distrito Federal señalan:

Artículo 1828. Es imposible el hecho que no puede existir porque es


incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que
debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable
para su realización.

Artículo 1830. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden


público o a las buenas costumbres.

Artículo 1831. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que


contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a
las buenas costumbres.
Por lo tanto, lo ilícito se identifica como lo contrario a las leyes de orden
publico y a las buenas costumbres, señalando al respecto Henoch D. Aguilar
que es “todo acto voluntario que hubiese causado un daño a alguien u otro acto
exterior que lo pueda causar, expresamente prohibido por disposición emanada
de autoridad competente e imputable a la gente en razón de su dolo, culpa o
negligencia”.[24] Complejidad la anterior que se robustece en lo señalado por la
siguiente tesis:

BUENAS COSTUMBRES.[25]

Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual los autores


han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión: todo lo que
hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, y la
jurisprudencia poco a poco ha considerado que hay un criterio de
moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de
aquéllas. De manera que no es necesario precisar con toda exactitud
en qué consisten las buenas costumbres porque ningún legislador lo
precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales.

Por último y en cuanto al cuarto elemento validez de los actos jurídicos,


Santos Cifuentes señala que “se habla de forma cuando en virtud de la ley o de
la voluntad en el acto jurídico se hace necesaria una modalidad exterior
determinada”.[26]

En general, los actos jurídicos no necesitan para realizarse, de


formalidades determinadas por la ley, basta con que sus autores expresen su
voluntad. Conviene recordar que en materia civil cada uno se obliga en los
términos y condiciones que mejor le parezca, sin que para la validez del
contrato se requieran formas determinadas, con excepción de los casos
establecidos previamente por la ley; tal y como lo establece el artículo:

Artículo 1832. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera


y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez
del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los
casos expresamente designados por la ley.

Del numeral anterior, se desprende que los actos no sujetos a


formalidades determinadas se llaman consensuales, porque no tienen otro
elemento necesario para su formación, fuera de la voluntad o consentimiento

Ahora bien, los actos solemnes, deben realizarse en la forma que le sea
propia, ya sea mediante ritos, formalidades o palabras sacramentales. Es decir,
si la ley exige determinada forma para un contrato, mientras este no la revista,
no adquirirá su validez, aun y cuando la voluntad de las partes conste de
manera fehaciente; al respecto el Código Civil para el Distrito Federal señala:

Artículo 1833. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato,


mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo
disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para
celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede
exigir que se dé al contrato la forma legal.
Artículo 1834. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los
documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las
cuales se imponga esa obligación.

Situación la anterior que se robustece con lo establecido en la siguiente


tesis de jurisprudencia:

CONTRATOS, FORMALIDADES DE LOS.[27]

Para que un contrato sea valido, debe celebrarse con las formalidades
externas que exige la ley.

Cabe señalar que la forma es una medida de protección para las


personas, ya que las complicadas relaciones derivadas de una civilización,
multiplican las posibilidades de los fraudes y de los errores a que están
expuestas las partes en los contratos desprovistos de formalidades.

Tan es así, que las antiguas formas simbólicas no sólo tenían como
utilidad constatar la esencia del acto jurídico y obligar a las partes a cumplir su
voluntad; servían también como medio de prueba, ya que el documento que
contiene un acuerdo de voluntades, es una precaución tomada para procurarse
un medio de prueba fácil, seguro y evitar retractaciones o desconocimientos.

[1] MOTO SALAZAR, Efraín. Elementos de Derecho. Prologo de Manuel Ulloa Ortiz. 50ª Edición. Editorial
Porrúa. México. 2007. P 22.

[2] PLANIOL MARCEL y RIPERT GEORGES, Tratado Elemental de Derecho Civil. Tomo I. Traductor José M.
Cajica Jr. Editorial Cárdenas. México. 1981. P 139.

[3] GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Prologo Virgilio Domínguez. 58ª
Edición. Editorial Porrúa. México. 2005. P 184.

[4] GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las obligaciones. 4ª Edición. Editorial José M. Cajica JR.
S.A. México. 2003. P 103.

[5] Óp. Cit. PLANIOL MARCEL y RIPERT GEORGES. P 155.

[6] GARIBOTTO, Juan Carlos. Teoría General del Acto Jurídico. Prologo Luis Francisco Bouzat. Ediciones De
Palma. Argentina. 1911. P 123.

[7] Ibíd. P 124.

[8] TRABUCCHI, Alberto. Instituciones de Derecho Civil. Traducción de Luis Martínez Calcerrada. Tomo I.
15ª Edición. Editorial Revista de Derecho Civil. España. 1967. P 354.
[9] Óp. Cit. GARIBOTTO, Juan Carlos. P 124.

[10] ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo I. 26ª Edición. Editorial Porrúa. México.
1995. Pagina 120.

[11] Ibíd. P 121.

[12] Óp. Cit. GARIBOTTO, Juan Carlos. P 87.

[13] Óp. Cit. GUTIERREZ Y GONZALEZ. P 327.

[14] Óp. Cit. TRABUCCHI, Alberto. P 354.

[15] Óp. Cit. ROJINA VILLEGAS, Rafael. P 120-131.

[16] MAGALLON IBARRA, Jorge Mario. Instituciones de Derecho Civil. Tomo I. 2ª Edición. Editorial Porrúa.
México. 1998. P 191.

[17] GALINDO GARFIAS, Ignacio. Derecho Civil. Prologo Ignacio Galindo Garfias. 6ª Edición. Editorial
Porrúa. México. 1983. P 224.

[18] Ibíd. P 232.

[19] CIFUENTES, Santos. Negocio Jurídico. Editorial Astrea. Argentina. 1986. P 435.

[20] Ibíd. P 435.

[21] Ibíd. P 435.

[22] Óp. Cit. GALINDO GARFIAS, Ignacio. P 234.

[23] Óp. Cit. PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. P 145.

[24] AGUILAR, Henoch D. Hechos y Acto Jurídico. 2ª Edición. Editorial Porrúa. Argentina. 1950. P 66.

[25] Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Tomo CXXII. Pág.
581.Tesis Aislada.

[26] Óp. Cit. CIFUENTES, Santos. P 192.

[27] Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice al Tomo XXXVI, Quinta Época. Falta Confirmar Libro. Pág.
446. Tesis de Jurisprudencia.

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