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1.Concepto de Derecho Privado. Nociones sobre las fuentes del Derecho. La ley
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El legislador no puede prever todo lo que sucederá en el mundo jurídico, nos encontramos
frente a vacíos legales, ejemplo: fecundación asistida. Por eso la labor de la
jurisprudencia al dictar sentencias van completando las disposiciones que se encuentran
en la ley, esto puede resumirse en dos palabras: “autoritas” y “potestas”. La
jurisprudencia no tiene potestas, no es obligatoria como las leyes, tiene autoritas que es
la forma de constreñir a alguien no por la fuerza física sino por la fuerza de los
argumentos.
¿Cómo los tribunales actúan en los juicios? Los Jueces son terceros imparciales, para
defender intereses jurídicamente importantes, que siguen un procedimiento, que termina
normalmente con la dictación de una sentencia. La regla general es acudir a los tribunales
de primera instancia.
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aplicación igualitaria del derecho a todos los ciudadanos de este país, también
podemos incluir a la seguridad jurídica.
rt. ART.3º Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente ob
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en q
actualmente se pronunciaren.
> Efecto relativo de la sentencia (por eso no podemos decir que las sentencias
judiciales tiene potestas pero si tendrán autoritas, por las sentencias uniformes).
Costumbre
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Clasificación:
1) según factor territorial: local o general. Nacional o extranjera.
2) según su relación con la ley: contra, fuera o según la ley.
Art. 2 CC “la C. no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a
ella”.
Prueba: en civil, cualquier medio idóneo para demostrar la costumbre es aceptable.
Así, hay una primera etapa de la codificación con 3 códigos: prusiano, bávaro,
austriaco. Todos de mediados de 1700. Se hacen llamar código recuperando la expresión
codex, que es un “conjunto de hojas unida por un solo lado” y por extensión esta
definición se aplico a las leyes unidas por un solo lado, nombre que le da origen a proceso
de codificación. Proceso que comienza a mediados del siglo 18 con un territorio muy
delimitado, Europa continental e iberoamerica, esta etapa primera se cierra con el código
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civil francés de 1804 un año muy importante, donde al poder estaba Napoleón y la
revolución francesa; se convirtió en el imperio, este código civil, fue arquetípico (se usó
en gran medida para la dictación de códigos posteriores, no solo por su sofisticación,
sino también por una razón política, en América latina, los españoles peleaban con los
criollos, proceso de emancipación, por tanto había que cortar lazos políticos y culturales,
en buena parte se cambió el referente de España a Francia)
Hay una segunda etapa muy marcada por el código civil francés, en primer lugar sirve
de modelo para un código de Louisiana (colonia francesa), los franceses se la vendieron a
los gringos y en esa época ya formaba parte de la influencia francesa, y se dotaron d un
código propio, luego en Haití se dictó un código y en Bolivia en 1830 también, vigente
también en Perú desde 1836, 1845 república dominicana lo adopto sin traducirlo( el
código francés).
En 1822 O’higgins decide romper pero no tuvo mucho eco. Bello hace una síntesis de lo
mejor, lo nuevo y lo viejo.
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Libro I: “de las personas” 52 a 554, los artículos que se refieren propiamente a las
personas son muy pocos,
La parte más extensa es de los art 338 a 544, ¿porqué bello destino tantos at a esta
materia? Tutela y curadera: institución para cuidar de una persona y de sus bienes cuando
este está inhabilitado: la mayoría de edad en 1945 era 25.
Libro II “de los bienes y de su dominio, posesión uso y goce” Clasificación de los
bienes: en el código civil la distinción más importante de bienes es bienes muebles e
inmuebles. Tienen una gran cantidad de diferencias desde cómo se adquieren los
derechos reales sobre ellos, como se prueban, etc los bienes inmuebles están sometidos
a un régimen mucho más estrictos.
Libro III: “de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”
sucesión: como debe repartirse la herencia, la regla general es que hay un solo bien, como
la repartimos entre 3 por ej? Vender y convertir el dinero, lo que ocurre es que fallecido
el causante, quedan como copropietarios,
Libro IV: “de las obligaciones en general y de los contratos” es el más extenso va
desde 1837 a 2—aprox mas de dos quintos del CC, tiene un gran cantidad de materia que
en general se relaciona con el derecho de la propiedad, de una forma más o menos
ordenada ,contrato en general , luego de los actos.. a continuación régimen general de las
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Evolución del CC
Principios del CC en sus inicios:
1 Clasicismo jurídico: idea de orden y equilibrio. Es una corriente iusfilosófica que
influyó en la elaboración de la doctrina, plantea que el D° es un instrumento para
servir a las personas. Además, manifiesta la importancia de la igualdad y la
libertad.
2 Omnipotencia de la ley: la ley es la fuente formal del D° Civil más importante.
Arts. 5, 6, 14 y 15.
3 Igualdad ante la ley: solo se justifica un trato distinto en la medida en que haya
una diferencia que lo justifique (igualdad relativa). Se debe tratar de la misma
manera a los que están en la misma situación y de manera distinta a los que están
en una situación objetivamente distinta. Arts. 14, 55 y 57.
4 Constitución Cristiana de la Familia y su Protección: el CC recoge una concepción
patriarcal de la familia. En sus inicios, la familia y su conformación se establecían
según el cristianismo, por lo que padre y madre se unían a través del matrimonio y
ambos, junto con los hijos legítimos, conformaban la familia. La patria potestad
corresponde a la relación entre padres e hijos, distinguiendo entre hijos legítimos,
ilegítimos y naturales. Mientras que la relación entre marido y mujer se constituía
por el matrimonio y el patrimonio, correspondiendo este último al régimen de
sociedad conyugal el cual se conforma de la siguiente manera:
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Art. 9º ley de efecto retroactivo La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no
tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar
el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán
en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el
tiempo intermedio.
Periodos de análisis: no entiendo a que se refiere
Teorías que permiten explicar el problema que surge con las leyes retroactivas:
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De las leyes interpretativas las interpretaciones que hacen los jueces solo
tienen efectos al caso particular.
<<Art 9, inc 2 Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el
sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en
manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo
intermedio.>>
Por lo tanto las sentencias pueden llegar a estar ejecutoriadas en primer lugar son
inatacables, no procede ningún recurso y son inmutables, es decir no puede cambiar
absolutamente su contenido, la ley dice que no puede una ley interpretativa
modificar las sentencias anteriores, por lo tanto no es en estricto rigor
retroactiva porque no modifica en todo lo que ocurrió antes, sólo en efecto de la
ley a la que interpretará.
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Art. 12. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que
sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su
renuncia. Principio de la renunciabilidad de los derechos, esto basado en
que somos libres y autónomos, pero ojo porque hay límites, en la medida que
miremos al interés individual del renunciante y que no esté prohibido (Ej.
derechos personalísimos)
Otros artículos relacionados son los 1437 y 1445.
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10.- Principios del derecho Civil C) Evitación del enriquecimiento sin causa; D)
Buena fe
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amparada por el derecho, quien está de buena fe desde punto de vista subjetiva
tiene consciencia estar actuando de manera correcta; desde un punto vista
objetivo se habla de estar de buena fe sino de actuar de buena, manera leal,
honesta.
Así desde el primer punto de vista, la buena fe llamada subjetiva hay que analizar
la consciencia, considerar lo que sabia y lo que ignoraba ej si X le roba el pc a otra
persona se lo vende a U, ha actuado de mala, fe, podemos decir lo mismo de U hay
que distingue si U sabia que el pc era robado, muchas veces buena fe se identifica
con ignorancia no culpable, lo mínimo en teoría que podemos exigirle a alguien q
compra es q se asegure , y la mala fe se identifica con el conocimiento. El derecho
en general trata de buena forma a quien se encuentra de buena fe, por eso
tratándose del pc en ambos casos U será poseedora, si esta de BF podrá adquirir
por prescripción en dos años, en cambio si está de mala fe adquirirá por 10 años de
posesión. La buena fe se presume, la mala fe debe probarse.
La buena fe tiene también una faz objetiva, que dice relación con el
comportamiento y se aplica fundamentalmente en los contratos, ser claro en cómo
se comunica, no engañar, velar por la integridad física de la contraparte etc,
artículo 1546:
-Art. 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan
no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre
pertenecen a ella.
Doctrina dice que no solo deben ejecutarse de buena fe sino también celebrarse
de buena fe, así este principio tiene un rol integrador del contrato, los vacios que
hay en ellos, se llena con la buena fe ( en silencio de las partes). Si celebro un
contrato de transporte y compro un pasaje, la empresa se obliga a llevarme al
destino determinado, la jurisprudencia ha determinado que debe entenderse
además que la compañía tiene una obligación de velar por mi integridad física.
Buena fe rige todo el proceso contractual.
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Hay una serie de artículos que contemplan también la mala fe, como la consecuencia
de ese conocimiento actuar fingiendo desconocer, pero en verdad fingiendo,
ejemplo: 702.Artículo 8 – 706.
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Respecto del nacimiento, el artículo 74 señala: “La existencia legal de toda persona
principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”. Este artículo
reconoce la existencia natural en su inciso 2°: “La criatura que muere en el vientre
materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que
no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber
existido jamás”.
Este artículo establece ciertos elementos que necesariamente deben estar
presentes para que el nacimiento constituya un principio de existencia (legal). Así,
se requiere:
1) Que el niño sea separado de su madre,
2) Que la separación sea completa. Este elemento ha recibido
doctrinariamente tratamiento diverso:
Algunos postulan que el Código se refiere a una separación material, otros, que se
refiere a una separación fisiológica.
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El peso de la prueba puede recaer tanto sobre aquel que alega la vida como
aquel que alega la muerte. Así, el que pretende heredar al niño, debe demostrar
que nació vivo y sobrevivió un momento siquiera a la separación. Otra parte de la
doctrina ha sostenido que la prueba incumbe a quien va contra un criterio de
normalidad. Así, lo normal es que un embarazo termine con el nacimiento que da
lugar a una nueva vida. Por lo tanto, sólo si una persona alega que la criatura nació
muerta debe probarlo.
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Estos derechos de la criatura que está por nacer, tampoco pueden ser derechos
sujetos a una condición resolutoria, ya que ésta implica un derecho actual (Art.
485) “los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo...”, con lo
cual está expresando que el hijo, antes de nacer vivo, no tiene el derecho. Además,
si aceptáramos que el derecho de la criatura está sujeto a condición resolutoria,
querría decir que alguien que no es persona puede adquirir bienes.
Del análisis anterior, puede concluirse que el derecho del que está por nacer no
puede catalogarse como derecho condicional suspensivo, ni como condicional
resolutorio. En realidad, desde el punto de vista de los principios jurídicos, el
asunto no tiene una explicación satisfactoria. Esta posición es sostenida por el
profesor Vodanovic.
Para Vial y Lyon, la doctrina más aceptable es aquella que señala que “se trata de la
vinculación de un bien a un titular futuro, sin que quepa considerar a la criatura
como sujeto de derechos subjetivos, encontrándose estos mientras la criatura no
nace, sin pertenecer o sin estar vinculados a nadie...”. De este modo concluyen
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Efectos
1) Extingue la personalidad. (Art. 78 C.C.).
2) Opera la apertura de la sucesión. (Art. 955 C.C.).
3) Se defieren las asignaciones testamentarias, como las intestadas, salvo
las asignaciones condicionales. (Art. 956 C.C.).
4) Se disuelve el matrimonio. (Art. 42.1 de la Ley de Matrimonio Civil).
5) Se extinguen los derechos intransmisibles, como por ejemplo: derecho a
pedir alimentos, fideicomiso, usufructo, uso y habitación.
6) Caduca la oferta por la muerte del oferente. (Art. 101 C. de Comercio).
7) Los hijos sujetos a patria potestad se emancipan, a menos que
corresponda ejercerla a otra persona. (Art. 270 N° 1 C.C.).
8) Por norma general las relaciones contractuales no se extinguen, porque
pasan a los herederos. Son excepciones:
- El contrato de sociedad, a menos que se haya pactado otra cosa. (Art.
2103 C.C.)
- Contrato de confección de obra. (Art. 2005 C.C.).
- Contrato de mandato. (Art. 2163 N° 5 C.C.).
- Contrato de comodato. (Art. 2180 C.C.).
- Contrato de trabajo.
9) Existen contratos que tienen la particularidad que sus efectos se
manifiestan una vez que se ha producido la muerte. Este es el caso de
algunas modalidades del contrato de seguro.
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10) El contrato de renta vitalicia termina por la muerte, a menos que se haya
pactado otra cosa.
La persona termina con la muerte natural según lo señala el ART. 78. Sin embargo,
en algunos casos, respecto de un individuo que ha desaparecido y del cual se carece
de noticias, resulta difícil determinar si está vivo o muerto. Para solucionar este
problema el Código Civil en sus artículos 80 al 94 ha regulado en forma minuciosa y
detallada una institución llamada “de la presunción de muerte por
desaparecimiento” o “muerte presunta”.
La muerte presunta es respecto a un individuo que ha desaparecido y del cual se
carece de noticias. Artículos 80 al 94 del Código Civil regulan en forma detallada
el caso de la muerte por desaparecimiento.
Concepto Es declarada por el juez en conformidad a las reglas legales,
respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no
Hay cuatro elementos que deben concurrir para generar la muerte presunta:
1) Desaparecimiento de la persona
2) Carencia de noticias: no es posible saber si el individuo está vivo o muerto.
3) Sentencia judicial que declare la presunción de muerte
4) Respeto a las normas que regulan la institución.
Sujeto activo:
La declaración podrá ser provocada por cualquiera que tenga interés en ella,
entendiendo que es un interés pecuniario que se encuentra subordinado a la muerte
del desaparecido. Entenderemos que quienes tienen intereses son:
1) Los legatarios
2) Los herederos presuntivos
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Tribunal competente:
El juez competente para declarar la muerte presunta : último domicilio que el
desaparecido haya tenido en Chile.
i) Previos a la sentencia.
Justificación previa: de que no se conoce el paradero del desaparecido y que se
han hecho las posibles diligencias para determinarlo. Aparejado del
desaparecimiento físico deben ir acompañadas las faltas de noticias del ausente y
conjunto a eso, que se han hecho las gestiones correspondientes para averiguar su
paradero. Para la prueba de este hecho recurrirán testigos u otros medios de
prueba.
Citación del desaparecido: Se citará al desaparecido, la citación deberá ser
repetida hasta por 3 veces en el diario oficial, corriendo más de dos meses entre
dos citaciones. Las citaciones deben ser solicitadas al tribunal en la solicitud
inicial.
Debe ser oído el defensor de ausentes: Es quién tiene por misión velar por los
intereses particulares del desaparecido.
Transcurso de un plazo mínimo desde la última citación: Debe ser de al menos tres
meses.
Plazo mínimo desde las últimas noticias: Que desde la fecha de las ultimas noticias
hayan transcurridos al menos 5 años.
*La precisión de la fecha causa problemas ya que ¿debe ser establecida desde la
última vez que se recibieron las noticias o desde que fueron enviadas?
CLARO SOLAR dice que los 5 años deben contarse desde la fecha en la que se
envían, sin embargo y más de acuerdo a la realidad SOMARRIVA estima que la
fecha sobre la cual debe empezar a contarse el plazo debe ser la de las noticias
recibidas, ya que muchas veces el envío no coincide con la recepción. DELVICOURT
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(a quién seguía Bello) consideró que el plazo debe contarse desde las últimas
noticias recibidas.
*¿El plazo debe transcurrir antes de iniciar las diligencias o antes de iniciar la
declaración?
CLARO SOLAR dice que deben ser 5 años contados antes de la declaración, que
es el período que exige la ley para poder hacer la entrega definitiva de los bienes.
El artículo 81 Nº1 establece a su vez que en el transcurso de 5 años desde la fecha
de las últimas noticias es requisito para declarar la muerte presunta, y que sufre
alteraciones en los siguientes casos:
Expirado el plazo de seis meses desde la fecha de las últimas noticias que se tuvo
de la perdida de una nave o aeronave. La declaración de presunción se puede
solicitar por cualquiera que tenga interés en ella.
Después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que haya podido o provocare
la muerte de numerosas personas.
ii) En la sentencia.
Fijación del día presuntivo de la muerte: Hay fijada una regla general y dos
excepciones.
Regla general está contenida en el artículo 81 nº6 donde establece que el juez
fijará como el día presuntivo de la muerte el ultimo del primer bienio (dos años)
contado desde la fecha de las ultimas noticias.
Excepciones a la regla general:
Día presuntivo de la muerte de una persona que recibió una herida grave
en guerra o batalla, o le sobrevino un peligro semejante (81nº7). El mismo
criterio es usado en caso del extravió de una nave o aeronave (81nº8).
Cabe destacar que en caso de la aeronave o nave no será necesario el
trámite previo relativo a la citación del desaparecido ni los plazos
establecidos, pero se agrega el requisito de oír a la dirección general de
armada o de aeronáutica según corresponda.
Fijación del día presuntivo de la muerte de una persona que desapareciera
en un sismo, catástrofe o fenómeno natural. En este caso se pedirá que se
efectúe un anuncio en el diario oficial, más dos avisos publicados en diario
comunal, provincial o regional. Debe correr un plazo de 15 días entre estas
dos publicaciones.
La ley atiende a un plazo determinado contado desde las últimas noticias del
desaparecido.
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Ya que el fin perseguido por todo este peritaje es determinar la suerte que
correrán los bienes dejados por el desaparecido se hace la división de tres
períodos: La mera ausencia, la posesión provisoria y la posesión definitiva.
Mera ausencia:
Comienza desde que han dejado de tenerse noticias del ausente. El objetivo
fundamental es proteger los bienes del ausente, por lo que este periodo está
destinado a proteger la administración de sus bienes durante la desaparición.
Si no existen apoderados o representantes se procede a nombrar un curador de
bienes. Este período durará 5 años, con las excepciones de 1 año en caso de
que la desaparición ocurriera durante un sismo o catástrofe natural y 6 meses
en caso de pérdida de nave o aeronave.
Este período se caracteriza por la alta probabilidad de vida del desaparecido, por
lo que solo corresponde a los administradores cuidar de sus bienes.
Este período tiene su fin en:
1. Decreto de posesión provisoria
2. Decreto de posesión definitiva
3. Reaparecimiento del ausente Ponen fin
al período de muerte presunta
4. Conocimiento de la fecha de muerte del desaparecido.
Posesión provisoria:
Es al igual que la posesión definitiva una consecuencia de la declaración de muerte
presunta.
Comienza con el decreto del juez que la concede. En este caso las
probabilidades de vida del desaparecido son equiparables a las probabilidades de
estar muerto, por lo que sus derechos de éste corresponden a las personas que
lo sucederían si de verdad estuviera muerto.
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Artículo 81nº6 señala que transcurridos 5 años desde la fecha de las últimas
noticias se concederá la posesión de los bienes del desaparecido pero de forma
provisoria.
Artículo 84 señala que esta posesión se concede solo a los herederos presuntivos
del desaparecido. Hay que señalar que se considera como herederos presuntivos a
los testamentarios que lo eran a la fecha de la muerte presunta, dentro de los que
están contenidos los instituidos en el testamento que desaparecido dejó,
herederos legítimos y aquellos establecidos por ley.
En caso de no concurrir la presencia de herederos el juez declarará la herencia
como yacente y le será nombrada un curador.
Pueden llegar a disponer de los bienes, pero habrá que distinguir entre
muebles e inmuebles.
- Muebles: Podrán vender una parte de los muebles o todos ellos si el juez
lo creyera conveniente, luego de oído el defensor de ausentes. La venta de
cualquier parte de los bienes se hará en subasta pública.
- Inmuebles: Exigencia para la enajenación o hipoteca de bienes raíces de
una causa o utilidad evidente, además debe ser declarada por un juez con
conocimiento de causa, ha de ser oído por el defensor de ausentes y la
venta debe ser realizada por subasta pública.
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Posesión definitiva.
Se inicia con el decreto del juez que concede la posesión definitiva de los bienes
del desaparecido.
En este periodo las posibilidades de muerte del desaparecido son muy grandes, por
lo cual debe distribuirse su patrimonio como si realmente hubiese muerto.
Artículo 82 CC establece que tienen que transcurrir 10 años desde la fecha de
las últimas noticias.
Hay casos en los que el decreto se dicta inmediatamente después de la mera
ausencia, estos casos son:
Cumplidos 5 años desde las últimas noticias se probase que han
transcurrido más de 70 años desde el nacimiento del individuo.
Inmediatamente 5 años desde transcurrida la batalla o peligro, sin
haberse sabido más de su existencia.
Expirado un plazo de seis meses desde las últimas noticias de la nave o
aeronave.
En caso de sismo o catástrofe pasado un año desde las ultimas noticias del o los
desaparecidos.
El decreto que confiere la posesión definitiva debe inscribirse en el registro del
conservador de bs. Y raíces en la comuna donde el desaparecido tuvo su ultimo
domicilio.
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La palabra recisión en este caso hacer referencia a los hechos a los que la ley da la
virtud de cesar las consecuencias derivadas de la presunción, no se refiere a vicios
que causen nulidad, por lo cual se hace la referencia a la revocación.
Peso de la prueba.
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En caso que el cónyuge del ausente hubiera contraído segundas nupcias en los
plazos que otorga la ley para tal acto, conservará éste su validez aún cuando se
comprobara que el desaparecido murió después de efectuado el segundo
matrimonio, pero si el presunto muerto reaparece se anula el matrimonio
posterior por vínculo previo no disuelto.
15.-Atributos de la Personalidad I
Atributos de la personalidad.
Nombre
Capacidad
Elementos de la personalidad Nacionalidad
Estado civil
Patrimonio
Domicilio
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Nombre
Es la designación distintiva de una persona en su vida social y jurídica.
Determinación del nombre: El nombre está compuesto por dos elementos, el
nombre propiamente tal, de pila o prenombre que es el elemento singular. El
apellido es el nombre patronímico, elemento propiamente familiar y común en las
personas pertenecientes a una familia y se transmite entre descendientes.
El reglamento del Registro civil en su artículo 31 establece estas distinciones:
Filiación matrimonial: Recién nacido llevará el nombre de pila que indique aquel
requirente de la inscripción. Filiación extramatrimonial: El recién nacido llevará el
nombre de pila, poniéndose a continuación el apellido del padre o madre que lo
hubiese reconocido. En caso de reconocimiento conjunto se hará de acuerdo al
procedimiento regular matrimonial.
Filiación desconocida: En esta situación se encuentran los recién nacidos
abandonados o expósitos. La práctica indica que el nombre y apellido del niño
dependerá de quien requiera la inscripción.
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Cambio de nombre.
El cambio de nombre se puede dar por vía principal o vía consecuencial. La vía
principal se obtiene por la mutación del nombre en virtud de una sentencia judicial
que está encaminada directamente a cambiarla. La vía consecuencial se produce por
el cambio de los antecedentes que la ley toma en cuenta para determinar el nombre
de las personas, por ejemplo cuando cambia el nombre del padre o la madre,
reconocimiento o establecimiento de la filiación o si el adoptado toma los apellidos
de los adoptantes, etc.
La ley 17344 establece el procedimiento especial para el cambio de nombre por vía
principal, por una sola vez y en los siguientes casos.
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Se otorga al titular la facultad de usar los nombres y apellidos con que haya sido
individualizado en su inscripción de nacimiento y autoriza al poder vedar a las
demás personas el uso ilegítimo de su nombre, esto es el uso de nombre ajeno sin
adquirirlo legalmente y explotación industrial de mercancías a menos que el nombre
se haya convertido en designación genérica (“Pedro Pérez, Juan González”)
Sobrenombre y seudónimo.
Capacidad de goce.
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La nacionalidad.
Estado Civil.
Concepto El artículo 304 del CC lo define como <<La calidad del individuo, en
cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas
obligaciones civiles>>.
La doctrina lo ha establecido en cambio como la posición permanente de un
individuo ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia, en cuanto
le confiere o impone determinados derechos y obligaciones.
La ley: Como en el nacimiento, el hijo que nace dentro del matrimonio será
de filiación matrimonial.
Hechos ajenos a la voluntad humana: Como la muerte en el matrimonio
cambiará el estado civil de casado a viudo
Voluntad humana: Realización de actos jurídicos determina el estado civil,
como el reconocimiento de hijo no matrimonial, el matrimonio, etc.
DUCCI sostiene que las diferentes fuentes del estado civil están determinadas por
hechos jurídicos como el nacimiento, la muerte, etc, los actos jurídicos son el
matrimonio y la legitimación, mientras que las sentencias judiciales serán la nulidad
del matrimonio, el divorcio, etc.
Características.
Es uno e indivisible: Dependiendo del origen solo puede ser uno, se puede
tener más de un estado civil mientras provengan de hechos diferentes, yo
puedo ser hija con filiación extra matrimonial y soltera. La indivisibilidad
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Para la determinación del parentesco deben distinguirse al menos las ideas de línea
y grado.
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El registro civil.
El estado civil como bien se dijo anteriormente es una institución de orden público
ya que está vinculado al interés social y corresponde al Estado determinar la forma
en la que se crea, modifica o extingue. Es la institución estatal encargada de
dejar constancia de los hechos que crean, modifican o extinguen el estado
civil. El Registro civil tiene 3 libros principales que son los de nacimientos,
matrimonios y defunciones. Las partidas son las constancias que los
funcionarios dejan en los registros, los certificados en cambio son copias
totales o parciales de la inscripción del libro respectivo.
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Patrimonio.
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Consecuencias:
Domicilio.
La importancia del domicilio radica en su efecto práctico ya que fija el lugar para
el ejercicio de ciertos derechos y la celebración de ciertos actos, como la
declaración de la muerte presunta. En el matrimonio la competencia primaria del
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oficial del registro civil es el de la comuna o sección donde tenga domicilio uno de
los contrayentes.
El pago de una cosa que no tiene cuerpo cierto es en el domicilio del deudor, la
sucesión de los bienes se hace en el último domicilio donde vivió. Además en
materia de demandas, el lugar de domicilio es esencial en la demanda.
Clases de domicilios.
Voluntario
General Legal
Civil
Especial Legal
Domicilio convencional o contractual
Político
Político: Artículo 60 CC, nuestro código atiende a un criterio de extensión
geográfica, relativo a la extensión del Estado en general.
Civil: Es el relativo a una parte determinada del Estado. En general se atiende a la
determinación de la comuna a falta de una mayor explicación por parte del
legislador, por lo que la articulación de la determinación se haría en sectores
urbanos por ciudad, número y calle donde su ubique el inmueble.
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El domicilio general voluntario es aquel real, libre y voluntario, que dice relación
con la libertad constitucional de fijar el domicilio donde a la persona se le dé la
gana. Voluntario es por el elemento volitivo, real respecto a la veracidad del
asiento jurídico y de hecho es para distinguirlo del asiento legal o de derecho.
Domicilio general legal es aquel impuesto a ciertas personas en razón del estado
de dependencia en el cuál se encuentran. Los menores que viven bajo patria
potestad y los criados o dependientes en labores domésticas a los que se les asigne
el domicilio de su empleador.
Existen otros tipos especiales de domicilio como el eclesiástico o el de los jueces.
Los domicilios especiales legales se encuentran comprendidos como los domicilios
parroquiales, municipales o provinciales.
Domicilio especial contractual es el que acuerdan los particulares en un contrato
para los actos judiciales y extrajudiciales a los que se dé lugar. Es unilateral o
bilateral dependiendo de la naturaleza del contrato.
Son aquellos que tiene por fin defender intereses humanos ligados a la esencia
de la personalidad Son derechos originarios e innatos pues se adquieren en el
nacimiento, son absolutos y tienen un carácter erga omnes, son extra
patrimoniales, imprescriptibles, irrenunciables y duran toda la vida del titular.
Los principales derechos de la personalidad son:
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extinguieron con la muerte, pero otros dicen que la protección debe prolongarse
hasta su cadáver.
Derecho al honor.
Toda su protección se encuentra en el ámbito constitucional y en el campo penal de
la injuria y la calumnia.
Derecho a la intimidad privada.
Al individuo se le debe permitir desarrollar su propia vida con un grado mínimo de
interferencia, libre de perturbaciones ocasionadas por quienes estén o no
investidos de autoridad.
Derecho de la propia imagen
Se plantean dos posiciones, una postula que la persona tiene un derecho exclusivo y
absoluto sobre su propia imagen, la otra postura niega esta existencia de derecho,
se sigue la idea de la segunda postura.
Derecho al nombre. Ya se ha explicado previamente la cuestión acerca del
nombre.
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Ahora pasamos a considerar a las personas en sus relaciones sociales: hay dos
derechos de la personalidad fundamentales, que son el derecho a la intimidad y
vida privada y el derecho al honor
Derecho a la vida privada: lo esencial de este derecho es el conocimiento, hay
actividades que realizan las personas que están sustraídas del conocimiento de
terceros. La revelación de ese conocimiento causa una perturbación en la persona.
Se habla de honor o reputación entendiéndose como la dignidad que tiene una
persona en sus relaciones sociales, sentido subjetivo: opinión que yo tengo de mi
mismo. En sentido objetivo: consideración de terceros.
-En la práctica hay muchas conductas que pueden afectar los derechos a la vida
privada al honor o a la imagen de una persona.
En lo que es derecho a la vida privada y al honor, hay mucha confusión incluso el
constituyente cayó en un error, 19 n 4 en línea con los trataos internacionales,
respeto a la protección vida privada y a la honra, dos cosas distintas,
El art 19 n 5 contempla una garantía relacionada con la vida privada, es la
inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada, esto lleva a ventaja
a los civilistas, la construcción ha sdo realizada por vía jurisprudencial.
Intimidad: esencialmente hay 3 elementos: 1 ciertos aspectos de la vida,
actividades, que por su naturaleza o decisión del titular, quedan sustraídas del
conocimiento de cierta personas, el problema es como determinamos que es intimo
o privado y que no lo es.
Hay un componente que es espacial.
Elementos :
Propio cuerpo y el desarrollo de ciertas funciones fisiológicas, además el estado de
salud de las personas.
Aparte de estos elementos, hay algunos inmateriales, como los datos personales,
en lo que conscierne a ellos hay una ley, 19698, llamada ley dicom en su momento,
pero dicom no es la única con base de datos, hay algunos datos que son públicos,
ejemplo d en cuanto al patrimonio, los bienes inmuebles, esta ley se dicto con un
nombre muy rimbombante , pero no protege la vida privada en si sino algunos datos
personales, hay que distinguir datos personas y datos sensibles u son otros sujeto
a régimen diferente los personas son relativo a cualquier información
concerniente a personas naturales identificadas o no, y esa es una definición
amplia de dato personal para su tratamiento informático, otro subconjunto son los
llamados datos sensibles los cuales tienen un tratamiento mas restringido,
sometidos a un régimen diferente, dice la ley que se refieren a la car físicas o
morales, hechos vida privada o intimidad como hábitos personales origen racial,
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La definición del código ha sido muy criticad es por eso que Alessandri y Somarriva
la definen como todo ente abstracto que persigue fines de utilidad colectiva y al
cual como medio para la consecución de estos, la ley le reconoce capacidad de goce
y de ejercicio.
Atributos
- Nombre para poder individualizarlas
- Domicilio
- Nacionalidad
- Patrimonio
- Capacidad
Responsabilidad
- Responsabilidad penal
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Extinción
La disolución de las personas jurídicas, según la doctrina puede ser voluntaria o por
disposición de la autoridad.
Corporaciones Art. 559. Las asociaciones se disolverán:
a) Por el vencimiento del plazo de su duración, si hubiera;
b) Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria, cumpliendo los requisitos
formales establecidos en el artículo 558;
c) Por sentencia judicial ejecutoriada, en caso de:
1) estar prohibida por la Constitución o la ley o infringir gravemente sus
estatutos, o
2) haberse realizado íntegramente su fin o hacerse imposible su
realización, y
d) Por las demás causas previstas en los estatutos y en las leyes.
La sentencia a que se refiere la letra c) precedente sólo podrá dictarse en juicio
incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, en procedimiento
breve y sumario, el que ejercerá la acción previa petición fundada del Ministerio de
Justicia. En el caso a que se refiere el número 2 de la letra c) precedente, podrá
también dictarse en juicio promovido por la institución llamada a recibir los bienes
de la asociación o fundación en caso de extinguirse.
Fundaciones Art. 563. Lo que en los artículos 549 hasta 561 se dispone acerca
de las corporaciones y de los miembros que las componen, se aplicará a las
fundaciones de beneficencia y a los individuos que las administran.
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Art. 564. Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su
manutención.
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Art. 962 inc 4 CC: “Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en
premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya
existido al momento de la muerte del testador.” (Asignación a una persona que
presta un servicio importante)
HAY QUE COMPLETAR ESTA, NO LA ENTENDI MUY BIEN
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Ejemplos:
1.CONDICIÓN RESOLUTORIA TACITA, ART. 1489, en un contrato bilateral si
una de las dos partes no cumple la otra puede pedir que el contrato sea dejado sin
efecto. Está presente sin que las partes lo expresen y además se puede renunciar
mediante clausula. Tiene un carácter dispositivo. Art. 1489: “En los contratos
bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su
arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de
perjuicio”
2.CONTRATO DE MANDATO. ART. 2581 CC: “El mandante es obligado, 1.º A
proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato; 2.º A
reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato; 3.º A
pagarle la remuneración estipulada o usual (…)”
3. CONTRATO DE MUTUO O PRÉSTAMO DE CONSUMO. ¿Qué pasa si no se
establece un plazo de devolución? Art. 2200 “Si no se hubiere fijado término para
el pago, no habrá derecho de exigirlo dentro de los diez días subsiguientes a la
entrega”
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1. UNILATERAL Y BILATERAL:
Art. 1439. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para
con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes
contratantes se obligan recíprocamente.
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2. SOLEMNES Y NO SOLEMNES.
Art. 1443. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la
tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la
observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce
ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo
consentimiento.
SOLEMNES: Requieren el cumplimiento de ciertas formalidades para
perfeccionarse. Ejemplo: compraventa de bienes raíces.
NO SOLEMNES O CONSENSUAL: la voluntad o el consentimiento se expresan de
cualquier forma. Ejemplo: compraventa de bienes muebles.
Palabra tradición no hay que tomarlo tanto en cuenta, porque en realidad no hay
trasferencia sino solo una entrega. Por lo que en la práctica tanto el contrato real
como el contrato solemne son actos jurídicos formales y el contrato consensual se
identifica más bien con los no solemnes. los no solemnes son la regla general, por
excepción la ley establece que los actos jurídicos deben ser solemnes.
3. GRATUITOS Y ONEROSOS.
“Art. 1440. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto
la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando
tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a
beneficio del otro”.
La palabra clave es utilidad, hay que ver quien va salir ganado desde un punto de
vista subjetivo, porque en un a compraventa objetivamente podemos decir que
Salió ganando el comprador si saco más dinero que el precio de mercado. Pero la
utilidad hay que apreciarla desde una manera subjetiva desde términos en que si
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Incapacidades:
Generales: para cualquier acto jurídico
Absolutas
Relativas
Especiales: operan solamente para celebrar ciertos actos en particular o celebrar
ciertos actos con ciertas personas.
Incapacidad absoluta: Art. 1447 inc. 1ero. -> DEMENTES, IMPÚBERES, SORDOS
o SORDOMUDOS que no puedan darse a entender claramente.
1) Impúberes: art. 26, mujeres menores de 12 años y menores de 14 en el caso de los
hombres. No pueden celebrar actos jurídicos. La importancia es que si están entre
los 7 y 12 o 7 y 14 tendrán capacidad posesoria, aunque no se puedan celebrar
actos a menos que sea bajo representación (padres, tutor o curador).
2) Dementes o enajenados mentales: quien se encuentra en un estado de demencia no
puede celebrar actos jurídicos. El código estima que los dementes no tienen
voluntad. Art. 21 CC se debería otorgar el sentido médico de demencia.
Demencia hoy en día es considerada una patología específica, estado de no poder
distinguir lo que conviene y lo que no. Art. 1447 CC
Normalmente la demencia se relaciona con un problema cognitivo. Deterioro
orgánico.
Demencia: antes era un concepto amplio (compuesta por variadas enfermedades).
Las enfermedades mentales se clasifican neurosis (no hay una desconexión con la
realidad; como la depresión) y psicosis (desconexión con la realidad; como la
paranoia). La demencia se encuentra entre estas dos clasificaciones. Hay neurosis
y psicosis que pueden provocar demencia. Elemento probatorio: INFORME
siquiátrico.
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restringe porque todos los sordomudos que puedan darse entender por señas son
plenamente capaces. Reglas especiales de curaduría: 469 y ss.
**Tanto el demente como el sordomudo pueden rehabilitarse. 472 para el
sordomudo y 468 para el demente. El decreto de interdicción puede ser revocado.
459 inc. final -> Pero si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable
incomodidad a los habitantes, podrá también el procurador de ciudad o cualquiera
del pueblo provocar la interdicción. *Esto es una acción popular. Quien no tenga
interés personal puede pedir una acción. Este art. Ha sido interpretado de manera
restrictiva.
Incapacidades relativas: art. 1447 inc. 2do: disipador interdicto y menores adultos.
1) Los menores adultos tienen esta incapacidad de manera automática. Los menores
adultos tienen un tratamiento especial, en muchos casos pueden celebrar actos
jurídicos, en algunos casos pueden ser mandatarios.
2) El disipador interdicto: para crear su incapacidad se necesita el decreto de
interdicción. Art. 442. “Disipador o pródigo” -> 445; 2 requisitos: se necesitan
varios actos y falta total de prudencia. Se trata de proporcionalidad. Depende de
cada caso, depende si ponemos en riesgo el patrimonio propio. Diferencia con el
demente: antes del decreto de interdicción por disipación los actos serán válidos.
El interdicto por disipación puede ejecutar actos que no sean patrimoniales. Los
actos de familia no quedan vedados. No es una capacidad total, sólo para actos
patrimoniales.
Sanciones:
INCAPACIDAD ABSOLUTA: nulidad absoluta
INCAPACIDAD RELATIVA: nulidad relativa
1470 obligaciones civiles o naturales
Diferencia entre los efectos de la nulidad relativa y absoluta: la nulidad relativa
produce obligaciones naturales. La nulidad absoluta no produce ningún tipo de
obligaciones.
Incapaces relativos pueden actuar en 3 instancias: (3 hipótesis en que acto
produce efectos)
1) Cuando actúan representados. Aunque esto es discutible porque
verdaderamente no está actuando.
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2) Autorizados, aquí esta persona está actuando por sí mismo. Acto jurídico
unilateral que consiste en levantar un obstáculo para celebrar un acto
jurídico. No compromete el patrimonio de quien da la autorización.
3) Ratificación: realmente es “confirmación”. Los actos nulos en forma
relativa pueden producir ciertos efectos. Art. 1684. Art. 1693 y 1694. La
ratificación válida debe sujetarse a solemnidad que la ley indica.
Autorización retroactiva.
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FALTA!!
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Existen 4 teorías
1- En la aceptación: Se forma al aceptar la oferta en donde sea que se acepte
2- En la expedición: Se forma al expedir la aceptación y en el lugar donde se ace
3- En la recepción: Se forma con la recepción de la contestación y en el lu
oferente
4- En la del conocimiento: Se forma en el momento en que el oferente toma
aceptación ( abrir el sobre)
Nuestro código sigue la teoría 1.
Importancia
Establecer el momento y el lugar de la formación del consentimiento es muy importan
para tener certeza de las leyes a aplicar al acto, plazos, tribunal competente y en e
existir las condiciones de validez(capacidad, licitud del objeto...etc.) , la retractació
una vez formado el contrato., importancia del lugar por las costumbres de la zona a apl
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Clases de error:
-error de derecho: no es alegable en nuestro ordenamiento, ya que el artículo 8 del CC
puede alegar desconocimiento del derecho. Excepción: error común, el que sufre la
habitantes, por motivos justificados y con buena fe sanción se valida un acto que
pago de lo no debido también es un supuesto de error de derecho donde para evitar
sin causa se le da valor.
-error de Hecho: este recae sobre un hecho o persona y debe ser comprensible y
culpa, y se clasifican en;
* Error esencial: regulado en el artículo 1453, y recae sobre el tipo de contrat
identidad especifica de la cosa determinada que se trata. Su sanción se dis
otorga nulidad absoluta, y Avelino león le otorga nulidad relativa.
*Error sustancial: cae sobre la calidad esencial ( ojo: arte) o sustancial(mate
acto. A que se refiere con esencial? Alessandria aplica el criterio subjetiv
intención de la parte; y Avelino león aplica el criterio objetivo, diferencia
Sanción: nulidad relativa
*Error accidental: afecta una calidad no esencial, pero que en algunos caso
contratante en ese caso se eleva a sustancial ( para esto esta cualidad d
motivo para contratar y la contraparte debe haberlo sabido). Sanción: no vicia
* Error en la persona (1455): recae sobre la persona. Sanción: NO vicia,
persona sea la razón para contratar(ctto intuito personae) OJO: se asume
familia intuito personao y gratuitos también.
*Error en el valor(1455-4451) no vicia
*Error del precio: puede llegar a viciar y caer dentro de un error esencial.
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Estado de necesidad o peligro: provocado por la naturaleza. El que alguien tome pro
estos estados, incumpliría los requisitos de la fuerza, ya que no es ni injusta ni vien
viene de la naturaleza), por lo tanto no seria fuerza la doctrina lo rechaza
Por otro lado si decimos que el miedo es lo que vicio el consentimiento y no la fuerz
este estado.
La dostrina mayoritaria rechaza estos pesupuestos, y otros lo quieren circunscribir a l
Ojo acción pública por lesión es IRRENUNCIABLE 1892--> por orden público( es una ex
12 CC)
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Requisitos:
- Debe producirse al momento de perfeccionarse el acto
- Debe haber falta de proporcionalidad entre prestaciones
- Producirse perjuicio patrimonial a una parte
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Artículo 1462: hay objeto ilícito en todo lo que contraviene a las normas del derech
publico: el derecho penal, administrativo, constitucional…)
Artículo 1463: hay objeto ilícito en los pactos sobre sucesiones futuras. Se rechaza p
herederos y porque la herencia es patrimonio o sea inalienable.
Hay ciertos pactos reconocidos: ( no estoy segura si el 1 esta permitido ono, según yo n
- Renuncia de la herencia a favor de un tercero: solo es celebrable entre hered
- Intitucion de herederos: prohibido!
- Pacto de dispocision del heredero: vender el derecho a heredar prohibido!
La excepción! Es el pacto de NO disposición de la cuarta de mejoras!
40. El objeto ilícito. Art. 1464:
La licitud del objeto corresponde a un requisito de validez del acto jurídico.
Claro Solar define el objeto lícito como el que se conforma por la ley, es
reconocido por ella, lo protege y ampara. Esta definición es objeto de crítica,
Velasco señala que es una mala definición porque por sí misma las cosas no pueden
ser ilícitas, es necesario que sean declaradas ilícitas por la ley.
Además si el objeto es un hecho y no una cosa, los requisitos son que sea
determinado y posible (moralmente y físicamente) y que sea “moralmente
imposible”, lo que supone que esté el prohibido por la ley.
La mayoría de los autores dicen que la discusión carece de importancia porque se
define negativamente: “Serán ilícitos todos los objetos que no son lícitos”.
Ilicitud puede operar respecto de una cosa o respecto a un hecho. En primer lugar,
si el objeto es una cosa es posible destacar que las cosas no pueden ser en sí
mismas lícitas o ilícitas (excepto la pornografía, armas que no estén inscritas), las
cosas se transforman en ilícitas por su uso, destinación o tipo de contrato (en su
gran mayoría). Por el contrario, los hechos sí pueden ser ilícitos en sí mismos. Se
discute con mayor fuerza la sanción de inexistencia en nuestro ordenamiento.
La sanción general de objeto ilícito es la nulidad absoluta. (Art. 1682)
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a) “De las cosas que no están en el comercio”: estas cosas son aquellas
que no son susceptibles de de dominio o posesión privada (cosas
comunes a todos los hombres, como el alta mar, los bienes nacionales
de uso público, las calles, plazas).
Claro Solar dice que es inexistencia, falta objeto, de acuerdo a lo
establecido por el art. 1461. Velasco y León dice que la cosa existe
pero no existe en el comercio y hay nulidad absoluta. Este numeral
está demás.
c) “De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez
lo autorice o el acreedor consienta en ello”:
Concepto de embargo: paralizar esos bienes en el patrimonio del
deudor. No hay una definición de embargo. Por lo tanto, no habiendo
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Norma no es prohibitiva sino imperativa de requisitos, permiten la
realización de un determinado acto siempre y cuando se cumplan
ciertos requisitos. (Autorización del juez o del acreedor). El
acreedor podría tener interés en que se enajene el bien porque puede
recibir el pago más rápidamente y porque si se hace enajenación
forzosa a través de subaste pública puede haber un desvalor del bien.
d) “De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que
conoce en el litigio”: las cosas litigiosas corresponden a cosas muebles
o inmuebles sobre cuyo dominio discuten en un juicio el demandante y
demandado. La prohibición de enajenar se requiere pedir al juez.
Publicidad: se necesita cumplir ciertos requisitos de publicidad para
salvaguardar a los terceros de buena fe. El art. 296 CPC señala que
para que la enajenación de estos bienes esté prohibida es necesario
que juez decrete prohibición respecto de ellos; el art. 297 CPC agrega
que cuando esta prohibición recae sobre bienes inmuebles es necesaria
la inscripción en el Registro del conservador.
Requisitos: debe haber una acción reivindicatoria, hay que dictar una
medida de prohibición de celebrar actos y contratos + si es inmueble la
inscripción.
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Las cosas del 1464 tienen una enajenación regulada no prohibida. Si realizamos una
compraventa de una cosa que está embargada siempre será válida pero al momento
de hacer la tradición se deberá pedir permiso al juez. Esta tesis de Eugenio
Velazco no ha tenido mucha aplicación en jurisprudencia. 1810 (se refiere a normas
prohibitivas pero las 1464 son de normas imperativa de requisitos por eso no se
puede aplicar).
1464 nº3 -> debe cumplirse con alguna de estas condiciones: juez autorice o
acreedor consienta. Qué pasa si hay varios acreedores? La jurisprudencia dice que
todos deben dar su consentimiento. El consentimiento del acreedor puede ser
expreso o tácito.
Para que haya enajenación todos los jueces deben dar su consentimiento (si son
varios bienes)
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2. Art. 1466: “Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de
azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente,
de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos
de la libertad de la prensa; y generalmente en todo contrato prohibido por las
leyes.”
- Venta de ciertos libros prohibidos y de objetos considerados inmorales:
corresponden a actos contrarios a la moral.
- Deudas contraídas en juegos de azar: los juegos de azar son definidos como
aquellos en que no interviene la destreza, fuerza o ingenio sino la casualidad.
También comprende las apuestas. Hay juegos de azar permitidos expresamente
por ley.
- Actos prohibidos por la ley
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Evolución histórica:
1. Derecho romano: los romanos jamás desarrollaron una teoría de la causa y esto
se explica porque todos sus actos o negocios tenían carácter formalista. Cumplida
la formalidad el acto quedaba perfecto.
4. Siglo XVIII Pothier, quien es el padre espiritual del CC francés, desarrolla las
ideas de Domat.
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La teoría de la causa sirve para justificar ciertas instituciones que son propias de
los contratos bilaterales:
- La condición resolutoria tácita. Condición hecho futuro e incierto que
depende la extinción o nacimiento de un derecho y la condición resolutoria tácita
se relaciona con la resolución de incumplimiento, dejar sin efecto un contrato. Art.
1459 CC
Art. 1452 CC regla según la cual mientras uno de los contratantes no cumpla, el
otro pueda permanecer sin cumplir.
Hay actos que no requieren causa, los actos abstractos. Ciertas situaciones en que
ciertos actos no requieren para su formación la causa. Fundamentalmente porque
ha aumentado la flexibilidad en la formación de ciertos actos jurídicos. La regla
es que todos los actos que están regulados por el derecho civil son causados,
en el derecho mercantil (títulos de crédito: letra de cambio, pagaré y cheque) no
hay causa (excepción).
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Doctrina ha entendido que las solemnidades son las que están en este artículo. Lo
que convierte en un requisito de forma en una solemnidad es que la ley lo exija para
la validez y que la ley lo fije según el tipo de contrato y no en atención a las
personas.
Para quienes sostienen la teoría de la inexistencia aquí habría un caso si no se
cumplen las solemnidades. Los que niegan la inexistencia sostienen la nulidad
absoluta. Compraventa de bienes raíces es solemne, constitución de servidumbres,
constitución de censos y venta de cesión hereditaria también. Testamento.
1008 testamento solemne es siempre escrito, ante notario público y 3 testigos y
sin notario 5 testigos. Art. 1014.
Matrimonio, permuta de bienes raíces, contrato de promesa (requisito es que debe
constar por escrito). No siempre la escritura pública es un requisito de solemnidad.
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Hay ciertos actos que hoy en día contienen solemnidades y se celebran por vía
electrónica. Cuál es el tratamiento de las formalidades e los contratos
electrónicos?
No se pueden cumplir por vía electrónica:
- Cuando la ley exige una solemnidad que no se pueda cumplir por vía
electrónica
- Cuando se exige la presencia de la persona
- Actos relativos al derecho de familia
Sanciones de ineficacia
En sentido amplio un acto es ineficaz cuando no genera sus efectos propios o deja
de producirlos. La ineficacia ocurre a consecuencias de la invalidez. En sentido
restringido un acto es ineficaz cuando el acto es idóneo pero no produce sus
efectos a causa de un hecho posterior.
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Inexistencia, Claro Solar dice que nada no es lo mismo que la nulidad. Los
actos tienen una presunción de validez, el acto se reputa válido, sólo hay
nulidad cuando es judicialmente declarada. Art. 1687. Siempre se podrá
alegar la inexistencia. Una serie de artículos dice que los actos “no producirán
efecto alguno”. Art. 1444 “…o no produce efecto alguno…” por no producir
efecto alguno, no es contrato sino que es la nada.
2. Invalidez: cuando hay un defecto intrínseco en el acto. Es una noción mucho más
restringida, que cubre únicamente los casos en que la ley priva de efectos a un acto
jurídico, por ausencia de elementos o requisitos que el ordenamiento jurídico
considera necesarios. El acto jurídico no produce efectos o los produce efímera o
caducamente por falta o ausencia de esas condiciones.
En las causales de invalidez hay una tara de origen; están establecidas con un
carácter sancionatorio.
La falta de algunos requisitos de los A.J. en general, produce invalidez que incluye
la inexistencia y las nulidades.
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serie de artículos dice que los actos “no producirán efecto alguno”. Art. 1444 “…o
no produce efecto alguno…” por no producir efecto alguno, no es contrato sino que
es la nada.
b. Art. 2055 “No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en
común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo
apreciable en dinero.”
c. Art. 1444 “Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no
produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente”
Paralelo entre inexistencia y nulidad:
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Titulares de la acción:
La nulidad absoluta la puede alegar quien tenga interés pero aún no puede alegarla
quien ejecutó el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida.
La doctrina discute si sólo debe haber interés patrimonial o por mero interés de la
moralidad. Se aplica un aforismo jurídico (donde el legislador no distingue no le
compete al intérprete distinguir). Si sólo se involucra el interés patrimonial se
debería decir que el juez también debiera declarar la nulidad absoluta con este
interés y eso afectaría la imparcialidad del juez. La doctrina dice que sólo debe
haber interés patrimonial. El interés debe ser patrimonial (aunque con las críticas
anteriores) y actual (interés debe existir cuando se pide la nulidad y cuando se
celebró el contrato). Ejemplo: Simulación: acto simulado (manifestación de
voluntad que realmente no es nada) y acto disimulado o escondido. Personas que
tienen interés pero que no participaron en la simulación pueden alegar la nulidad.
“Debiendo saber el vicio que lo invalidaba” -> presunción del conocimiento de la ley.
¿Error de hecho y derecho? El debiendo saber no se extiende a la presunción del
conocimiento de la ley. Cuando la ley dice “el vicio que la invalidaba” no es que se
ignoraba que cuando una cosa está embargada no se puede enajenar sino ignoraba
que la cosa estaba embargada porque no se cumplió la formalidad de inscripción. El
“debiendo saber” se refiere a la circunstancia que determina un vicio de voluntad.
Privar de ejercer la nulidad absoluta es la manifestación de un aforismo jurídico:
“nemo auditur propriam…” (no se escucha a quien alega su propio dolo o torpeza).
Caracteres:
- Legitimación activa: la nulidad absoluta debe ser declarada por el juez, aún
sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede
ser pedida por todo quien tenga interés legítimo, también puede pedir la
declaración el ministerio público en el interés de la moral o de la ley.
- Nulidad absoluta puede pedirse por el ministerio público (se refiere al
ministerio público judicial. Sigue existiendo para efecto de trámites de problemas
penales antiguos). Razón: nulidad absoluta comprometido el interés público.
- La ratificación o confirmación: la nulidad absoluta no permite la
ratificación, el acto no puede ser saneado. El CC cuando habla de ratificación se
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Caracteres:
- Legitimación activa: quien puede ejercer la pretensión de nulidad, quien
puede demandar de nulidad. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez
sino a pedimento de parte, ni puede pedirse su declaración por el ministerio público
en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la
han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios...” (1684) Por lo tanto,
la regla es que los jueces no pueden actuar de oficio, sólo a petición de parte.
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Herederos o cesionarios:
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La regla general: Los efectos de la nulidad absoluta y relativa son los mismos.
Excepción al efecto restitutorio:
1. Incapacidad relativa y las obligaciones naturales Art. 1470. Las
obligaciones del menor adulto consisten en obligaciones naturales, no
alcanzan para ser obligaciones civiles. El menor adulto podrá retener lo
pagado.
Los efectos de la nulidad se dividen en aquellos efectos entre las partes que
celebran el contrato, y los efectos sobre terceros.
A y B celebraron un contrato de compraventa. B paga el precio y A entrega la cosa.
B engañó a A (dolo). Por la nulidad el contrato desaparece, se deberá devolver el
dinero y la cosa respectivamente. Ese es el efecto de la nulidad. Si A que recibió el
auto se lo vende a C. B tiene derecho a quedar en el mismo estado que antes del
contrato. Acción reivindicatoria contra C.
Las partes tienen derecho a quedar en el mismo estado que estarían. Respecto de
terceros deben reconocer que el derecho que tenían venía de un contrato que es
nulo.
Efecto de la nulidad entre las partes: las partes tienen derecho a pedir a que se
haga como si el contrato no existe. Si se ha celebrado el contrato las partes
pueden cumplirlo o pueden no cumplirlo porque han fijado un plazo, está sujeto a
condición, etc. Hay que realizar esa distinción antes de ver los efectos de la
nulidad:
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¿Cómo se hace la restitución? 1687 Inc. 2do. En las restituciones mutuas que
hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada
cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y
frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en
consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes;
todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente
artículo.
Art. 904 (prestaciones mutuas)
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2. Art. 1468: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o
causa ilícita a sabiendas.”
Por ejemplo, un contrato de compraventa de cosa embargada. Se entrega la cosa y
se paga el precio. Hay objeto ilícito y se declara la nulidad absoluta, pero por
aplicación del 1468 no podrá haber restitución. Vendedor no puede repetir lo
pagado porque había un objeto ilícito y por otra parte hay causa ilícita. En la
práctica va a ver un contrato nulo que va a producir todo sus efectos, el comprador
se va a quedar con la cosa y el vendedor con el dinero. Es inútil este resultado, es
un absurdo. (Interpretación incorrecta porque se produce un sinsentido)
Art. 1468 en realidad no es una manifestación del principio nemo auditur sino del
aforismo “in pari causa iurpitudiuis cessar repetitio”. (hay moralidad igual por
tanto no se da lugar a la repetición)
La mayor parte de la doctrina dice que no procede la restitución. La finalidad de
este art. Es sancionar una conducta inmoral, por lo tanto, la aplicación del 1468 es
selectiva, sólo en los casos en que hay que suprimir esa intención ilícita de las
partes, cuando hablamos de la consolidación de la intención de las partes no se va a
aplicar.
Oneroso unilateral: Préstamo con intereses, crea obligación a cargo de una sola
parte, la ventaja esperada es exterior al contrato, la inmoralidad puede ser
93
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eliminada con el rechazo del que tiene que pagar el préstamo. Si los dos persiguen
un objeto inmoral se niega lugar a la repetición, cuando no es así y no son
igualmente culpables se puede dar lugar a la repetición, a favor de quien obro bien.
Bilaterales: Solo una parte ejecuta la obligación: el 1468 sanciona las partes,
además de permitir a un tercero que pueda ejercer la nulidad.
Ambas partes ejecutaron la obligación: No se aplica el 1468 porque si lo aplicamos
el contrato nulo produciría sus efectos, y eso es lo que no queremos. Consolidaría
los efectos jurídicos de la cosa, es ilógico devenir que el acto es nulo y aún así
dejar que produzca todos sus efectos.
**Cuando sólo una de las partes tuvo una conducta contra la moral, para la
otra sí procede la restitución.
1468 permite que un tercero declare la nulidad. Se utiliza para castigar a los
contratantes
1468 -> No se utiliza cuando son las partes que piden la repetición y cuando
una vez concedida la nulidad el acto sigue produciendo efectos.
4. Caso: en que se hizo el contrato, la entrega pero el comprador hizo una hipoteca
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CONVALIDACIÓN
“Es el acto jurídico unilateral, mediante el cual una persona hace desaparecer
los vicios que afectan a un acto jurídico y de los que podría prevalerse para
solicitar una declaración de nulidad.”
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conocimiento del v vicio, vale decir, se tiene que demostrar que cuando se ejecutó
la obligación el que la ejecutó tenía conciencia del vicio y la voluntad de sanearlo.
EFECTOS DE LA CONVALIDACIÓN.
1. Produce la plena validez del acto, como consecuencia de lo cual después de
convalidar, no puede pedirse la declaración de nulidad y, aquí hay una excepción a
una eventual declaración de nulidad.
2. Tiene efecto retroactivo, es decir, el acto se entiende válido desde el momento
que se originó y no desde el momento que se convalidó. Esto tiene importancia
considerable respecto de la adquisición del dominio, los plazos de prescripción y el
tema de la legislación que va a regir el acto.
3. Sólo puede efectuarse antes de pronunciada la nulidad. Aquí se concluye la
posibilidad de convalidar durante la secuela del juicio y, antes de la dictación de la
sentencia.
4. Después de dictada la sentencia de nulidad el acto jurídico no es confirmable,
sin perjuicio de que pueda renovarse, es decir, la celebración del acto después de
la declaración de nulidad y no antes.
-Se produce cada vez que declarada la nulidad de un acto, el acto nulo puede
subsistir como otro acto diverso. La manifestación de voluntad de las partes que
han sido anulados surte los efectos previstos para otro tipo de actos.
*Ejemplos:
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Inoponibilidad de forma:
1. Una regla de inoponibilidad es a base de la simulación, art. 1707, es un caso
típico de inoponibilidad, si tenemos escritura pública en virtud de la cual
declaramos cierta voluntad y para resguardarnos hacemos escritura pública, pero
en realidad quisimos otra cosa. Entre nosotros produce efecto la declaración de
voluntad real, pero según el 1707 es inoponible al 3ero porque este no tiene forma
de conocerla (la escritura privada) a diferencia de la escritura pública.
En relación a las contraescrituras públicas, éstas no producen efecto con respecto
a terceros cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura
matriz
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99
100
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101
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Autores dicen que hay una institución que vendría a recoger la teoría del nuncio ->
matrimonio por poder. 103 CC
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2. ¿Quién puede pedir la nulidad? Hay que distinguir entre la nulidad absoluta y
relativa
Si el representante celebra un acto sabiendo del error o dolo del acto éste no
podrá pedir la nulidad pero sí podrá pedirla el representado.
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*Mandato: es siempre principal - Poder: podrá ser principal pero también puede ser
accesorio del mandato
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Un bien es una cosa. 2 elementos para que una cosa sea un bien: 1) Producir una
determinada utilidad y 2) bien debe ser apropiable.
Cosas apropiables: las que son susceptibles de un derecho de dominio (es exclusivo
y excluyente). Hay algunas cosas que por ley o por su naturaleza no pueden ser
apropiables.
Dentro de las cosas apropiables, hay cosas que tienen un dueño (apropiadas) y
otras que carecen momentáneamente de un dueño.
57. Los bienes muebles. Tipos; Los bienes inmuebles. Tipos; Utilidad de la
clasificación.
Cosas muebles:
Art. 567 Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea
moviéndose ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman
semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas
inanimadas.
Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su
destino, según el artículo 570.
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El estatuto que se aplica a los bienes muebles es distinto a los bienes inmuebles.
Bienes muebles: el concepto de mueble es amplio y la noción de muebles de una
cosa es restringida.
Art. 574 -> Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes muebles sin
otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas
muebles, según el artículo 567.
En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles,
las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las
armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama,
los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni en
general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa.
Cosas inmuebles:
Art. 568 “Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden
transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren
permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Inc. 2do Las casas y
heredades se llaman predios o fundos.”
Las cosas inmuebles sólo pueden ser cosas específicas.
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inmueble, el CC estima que hay vinculación tal vez no material pero si funcional.
570 “uso, cultivo y beneficio”. El CC da algunos ejemplos que no son buenos
“Uso, cultivo y beneficio.”
Uso: Algunos inmuebles son usados por una finalidad específica.
Cultivo: ejemplo: un tractor.
CC estima que como están permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio
se reputan inmuebles.
Las losas de un pavimento; Los tubos de las cañerías; Los utensilios de labranza o
minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca,
con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca; Los abonos
existentes en ella, y destinados por el dueño de la finca a mejorarla; Las prensas,
calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un
establecimiento industrial adherente al suelo, y pertenecen al dueño de éste; Los
animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas, y
cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean parte del
suelo mismo, o de un edificio. *Gallineros
Utilidad de la clasificación:
Antes el valor estaba en la riqueza inmueble. Actualmente la riqueza mueble ha
reemplazado la riqueza inmueble.
La clasificación de cosa mueble e inmueble se hace para establecer un régimen más
estricto para los bienes raíces.
Consecuencia de esta clasificación:
1. El contrato de compraventa debe hacerse por escritura pública si es por
bien inmueble. Si es bien mueble no hay una formalidad determinada.
2. La tradición de un bien raíz se hace a través de la inscripción en el
conservador de bienes raíces. La tradición de un bien mueble deberá
hacerse “significando” art. 684 (haciéndole saber que se está entregando
el bien).
3. Prescripción: puede ser de 2 tipos: ordinaria y extraordinaria (10 años). La
ordinaria tiene una sub-distinción -> cosas muebles (2 años) y cosas
inmuebles (5 años).
4. Disposición de las cosas por parte de los herederos. Bienes muebles no
están sometidos a registro, los inmuebles sí. Art. 668 establece que los
herederos si quieren vender las cosas inmuebles deberán someterse a una
inscripción.
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La distinción entre cosas muebles e inmuebles también sirve en materia penal. Para
los inmuebles está la figura de usurpación y para los muebles está la figura de
hurto y robo. En materia comercial se dice que el comercio es de cosas muebles y
no recae sobre inmuebles aunque sí existen con excepciones. En materia procesal
también se hace la distinción para la competencia relativa. Si hay una cosa
inmueble ante el tribunal que haya estipulado las partes o donde se encuentra el
inmueble. Si es un mueble se irá al tribunal que hayan acordado las partes, donde
están las cosas o en subsidio domicilio de las partes.
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2da distinción:
DERECHO REAL: se refiere a un bien, una cosa
DERECHO PERSONAL: se refiere a una conducta. “Dar, hacer o no hacer”
4ta distinción:
DERECHO REAL: forma parte del activo de un patrimonio.
DERECHO PERSONAL: puede estar en el activo (crédito) o pasivo (deuda).
5ta distinción:
DERECHO REAL: Acciones reales (reivindicatoria posesorias)
DERECHO PERSONAL: acciones personales (indemnización de perjuicios,
incumplimiento contractual, acción de nulidad)
6ta distinción:
DERECHO REAL: tienen un derecho de persecución. Posibilidad de perseguir a cosa
de quien se encuentre.
DERECHO PERSONAL: derecho de prenda general o de garantía general. No se va
a poder perseguir una sola cosa sino que se puede perseguir todas las cosas
futuras de la persona. Art. 2465
Derechos personales: Los hechos que se deben se reputan muebles art. 581 CC
Los derechos tanto los reales como personales pueden ser clasificados como
principales y accesorios. Atendiendo a la misma clasificación de los contratos
principales y accesorios. Los principales son los que subsisten por sí mismos.
Derechos personales accesorios-> la fianza (acreedor se dirige contra el deudor o
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Reforma constitucional del año 67` -> art. 19 nº24 Propiedad sobre toda clase de
bienes corporales e incorporales. Hay derecho de propiedad sobre cosas
corporales pero también sobre cosas incorporales. “Derecho de propiedad sobre su
derecho propiedad”. Contrato de arrendamiento, no sólo hay derecho personal para
garantizar uso y goce si no también un derecho de propiedad sobre ese derecho.
Art. 584
De acuerdo al CC hay 3 tipos de propiedades: 582, 583 y 584 (“especie de
propiedad” -> una cosa que se asemeja a otra pero que no es tal)
Discusión que viene del derecho romano. Cuando el CC habla de “especie de
propiedad” está hablando de la titularidad.
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-Subjetivamente:
Consumible: por el destino el 1er uso implica enajenación o destrucción
No consumible
COSAS CONSUMIBLES Y COSAS NO CONSUMIBLES: 575, hay en este art. un error del
lenguaje, durante toda la tradición jurídica se habla no de cosa fungible sino
consumible, se habla de consumible cuando se destruye, es decir, cuando pierde su
individualidad. D ENTRO DE ESTAS , ESTÁN LAS COSAS CORRUPTIBLES E
INCORRUPTIBLES . La distinción entre cosa consumible y corruptible, las
corruptibles refieren a aquellas que deben consumirse en breve tiempo, hay
ciertos actos que pueden celebrarse entre uno y otro, ejemplo el comodato,
usufructo, mutuo.
La importancia de esta distinción es que hay actos que se pueden celebrar sobre
cosas no consumibles (comodato, usufructo) y otros actos sobre actos consumibles.
Destrucción de una cosa -> que la cosa pierda su individualidad, que no se pueda
volver a utilizarlo. Como por ejemplo, cuando un auto se quema. Destrucción puede
ser la consumación total de una cosa o también puede ser la transformación de una
cosa en otra.
El mutuo de dinero (consumible o fungible) -> no se tiene la obligación de devolver
los mismos billetes sino la misma cantidad.
Fungibilidad -> art- 575 “Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles.
A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a
su naturaleza sin que se destruyan.
Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son
cosas fungibles.”
No fungibles -> Cosas que no pueden ser reemplazadas. Una cosa será fungible en
la medida que pueda ser reemplazada por otra y aquí sí se relaciona con las cosas
genéricas. Las cosas fungibles son aquellas que tienen igual poder liberatorio.
Todas las cosas genéricas son fungibles. A diferencia de las cosas no fungibles que
no pueden ser reemplazadas en una determinada relación jurídica. Se relacionan
con las cosas singulares o específicas.
Los hechos que se reputan muebles -> ¿fungibles o no fungibles? Todos los hechos
intuito persona son no fungibles. Toda prestación de hacer en que se hace por la
designación de una determinada persona es no fungible.
La fungibilidad puede estar establecida por ley -> dación en pago, es un modo de
extinguir las obligaciones. Ejemplo: El banco recibe la casa y estima que la deuda
está pagada.
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Otro caso de fungibilidad legal está dado por la compensación: cuando hay varias
obligaciones entre deudor y acreedor. Ejemplo: Dos obligaciones se extinguen, una
parcialmente y otra totalmente porque una es superior. Art. 1656
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Art. 1317 -> Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será
obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado podrá
siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario.
Este artículo refleja el principio de la libre circulación de los bienes.
La ley ordena que ciertas cosas permanezcan en cierto estado de indivisión -> dos
derechos reales de garantía o accesorios: OBLIGACIONES INDIVISIBLES. Art.
1526 CC nº1 -> acción hipotecaria o prendaria. Para darle una mayor eficacia a la
acción hipotecaria o prendaria. No atenta a la libre circulación de los bienes. Art.
2405, 2408. PRENDA e HIPOTECA.
Bosque: se considera como un todo, mientras esta plantado es una cosa distinta?
Puede ser mueble por anticipación, pero el 783 se refiere a que alguien tenga el
predio completo y puede usar el bosque para sí mismo, no hay un derecho
constituido a favor de terceros, será inmueble por adherencia.
Un tractor: tiene una relación de medio a fin con el campo, será inmueble por
destinación y junto al inmueble al que está destinado configurara una universalidad.
Mientras esté esa vinculación destinada un fin es indisoluble.
Rebaño: una colección de objetos el 788 habla de usufructo de rebaños, se
considera al conjunto de cosas idénticas en sí mismas independiente de los
miembros que la componen, aunque si está presente la figura de la subrogación, que
es el reemplazo.
Universalidades de hecho: sólo comprende bienes, sólo elementos activos y no
pasivos. Ejemplo, biblioteca
1.-Pluralidad de cosas que son autónomas: pueden o no ser de una misma naturaleza.
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Régimen:
- Aguas: uso publico, (595) se entregan por concesión por ley.
- Mar: 596
- Calles, plazas, puentes y caminos: 589
- Estatuto de propiedad minera: bien del estado inalienable, imprescriptible
concesión judicial(pagando patente anual)
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61 Los derechos Reales. Concepto, Enunciación: Paralelo con los derechos personales
Concepto (577): derecho que recae sobre la cosa sin respecto a otra persona.
Paralelo:
El derecho real puede ser sobre cosa ajena o propia. El derecho personal pued
principales o accesorios.
Fundamentos:
-Gravable
Facultades o atributos:
- Uso: darle a la cosa su destinación natural sin destruirla.
- Goce: posibilidad de obtener lo que la cosa produce.
- Disposición: facultad de disposición material (destrucción de la cosa porqu
porque se destruye total o parcialmente, mezclando cosas), y facultad disposi
de enajenación, poner una cosa en el patrimonio de otro. Persona que es titu
dominio.) En ambos casos se pierde el derecho de dominio.
Clases:
Plena / nuda: plena es la que tiene los tres atributos, nuda le falta un atributo
Absoluta/ fiduciaria: fiduciaria, es una limitación del dominio
Individual/ copropiedad: coporpiedad, funciona en base a cuotas.
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Comunidad: los sujetos tienen un derecho de identica naturaleza sobre el mismo objeto
Copropiedad: cuando dos o mas sujetos tienen el dominio sobre la totalidad de un mism
64 La copropiedad inmobiliaria
Regulada en la ley 19537, y nos dice que hay q distinguir entre los bienes de uso exclus
uso común.
Los bienes comunes se mantienen indivisos a perpetuidad.
Funciona adquiriendo una unidad, un cubo de aire con volumen y se rige por un ré
copropiedad y prop exclusiva. Para esta funcionamiento debe haber un reglamento d
constituya está y un estatuto sobre como utilizar y mantener los bienes de uso común.
Uno es dueño de una cuota de los bienes comunes de forma proporcional al tamañ
exclusiva(dpto.)
Hay dos tipos de divisiones las de tipo a(dpto.) y las de tipo B qye funcionan como parc
OJO: gastos comunes: Por el no pago se pueden suspender los servicios eléctricos
Administración: debe haber un administrador(tipo gerente) y asambleas
Termina: por que uno compre todo, acuerdo de la asamblea(80%)
Existen obligaciones propter rem propias de la cosa, viene cn eia de forma accesoria
Clasificación:
- Originarios/ derivativos: originarios, crea un derecho de propiedad nuevo, der
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propietario anterior.
- Entre vivos/ causa de muerte
- A título universal/ a titulo singular: singular, es en una o más especies o
singular: ocupación y accesión) ojo: 951!
- A título gratuito/ título oneroso: gratuito, sin gratificación patrimonial.
66 La ocupación
Concepto: modo de adquirir el dominio, regulado en el artículo 606-642 CC, es orig
antiguo.
Requisitos:
- Que sea una cosa sin dueño
- Aprehensión material
- Con intención de adquirir
- Solo aplica a muebles
- Cosas corporales
Supuestos:
- Cosas animadas ( se distingue entre pesca y caza): la caza, solo
permitida por ley y en tierras propias y si son ajenas debe
perseguir a un animal que otro cazador perseguía es ilicito; la
metros desde la playa y no pueden atravesar cercas ni prop priv
abejas : son de quien sea el árbol donde estén.// distingue tamb
bravíos o salvajes: naturalmente libres del hombre; domésticos: s
dominio, son los que viven ordinariamente baje la depende
domesticados: son bravíos pero por su naturaleza se han a
domesticidad( pueden volver a ser bravíos)
- Inanimadas, invenciones y hallazgos: lo encontrado en el mar sin
es susceptible de ocupación.
- Tesoro: si es encontrado en terreno ajeno con permiso del due
dividirá el tesoro. Los casos sin permiso o hallazgo del tesoro en
todo suyo.se puede pedir permiso al dueño de cualquier terren
pertenencia que se probó de su propiedad.
- Captura bélica: ojo: bandidos o piratas no adquieren por ocupació
- Especies que parecen pérdidas o naufragas: se busca al dueño y s
se le entrega a las autoridades, si no lo reclaman las autorida
plazo lo subastan y pagan expensas y el resto se divide entre
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Caracteres:
Es derivativo: el dominio, que preexistía en el tradente, se transfiere
adquiriente.
Se aplica normalmente a cosas singulares, pero se puede hacer tradición de
como excepción (derecho real de herencia)
Puede ser a título: gratuito u oneroso, dependiendo del carácter que posea e
Es un modo de adquirir el dominio entre vivos.
Es un modo de extinguir obligaciones. Para la tradición debe haber previame
Por lo tanto, la tradición no es un contrato.
Es un pago. En virtud de ese pago, se cumple con la obligación.
Requiere de una obligación previa.
Requisitos(articulo 671)
- Que hayan dos partes(tradente y adquirente)
- Consentimiento
- Titulo traslaticio
- Entrega
(requisitos del tradente: ser dueño de la cosa, tener la facultad de disposición, tener
(requisitos del adquirente: capacidad de administración)
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Requisitos
1. Cosa susceptible de prescripción
Solo como excepción hay cosas imprescriptibles.
- Derechos personales
- Los derechos de las personalidad
- Las cosas que están fuera del comercio humano
- Las cosas indeterminadas
- Los derechos reales expresamente exceptuados por el legislador.
- Las cosas propias
- Las aguas del territorio nacional
- El derecho a servirse de las aguas lluvias
2. Existencia de posesión
Con ánimo de señor y dueño.
3. Transcurso de un plazo.
La posesión se debe prolongar durante el tiempo que señala la ley. Este requisito le
da la posibilidad al verdadero propietario de reclamar las cosas que está en poder
de otro.
Elementos:
- Posesión(finalmente durante cierto lapso de tiempo)
- plazo
Clases
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SUSPENSION
Fenómeno análogo, que puede ocurrir solo en la prescripción ordinaria, es la
detención del curso del plazo de la prescripción durante el tiempo que dure la
cauda suspensiva pero desaparecida esta, el plazo de la prescripción continúa el
periodo anterior a la suspensión se agrega a la posterior a la cesación de la misma,
de manera que el único tiempo que no se computa es el trascurrido mientras existió
y subsistió la causa de la suspensión.
Art. 2509. La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse: en ese
caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior
a ella, si alguno hubo.
Se suspende la prescripción ordinaria, en favor de las personas siguientes:
1º. Los menores; los dementes; los sordos o sordomudos que no pueden darse a
entender claramente; y todos los que estén bajo potestad paterna, o bajo tutela o
curaduría;
2º. La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta;
3º. La herencia yacente.
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La publicidad respecto de los bienes raíces servía para tener seguridad jurídica y
además desde un punto de vista económico, ya que si queremos dirigirnos hacia
poseedores de propiedades pequeñas de carácter rural de explotación agrícola, el
estado tendería a estimular la industria mediante la inversión, para lo cual se debía
saber que la persona era dueño, planes de desarrollo.
Sirve para personas que tienen la posesión material de los inmuebles y quiere
volver a la regularidad teniendo un título inscrito, y es por esto que se establece un
trámite que parece complejo, pero es sencillo, entregado al ministerio de bienes
nacionales, que es una entidad de la administración central del estado que tiene por
finalidad la administración de los bienes del estado, se refiere a los bienes fiscales
y los bienes nacionales de uso público y tiene la administración de este decreto ley,
con tal que para aquellos propietarios privados con títulos irregulares pasen a
tener un título regular.
Este decreto ley propende que los propietarios privados que tienen títulos
irregulares pasen a tener títulos regulares.
Crea un procedimiento para conciliar el derecho del poseedor material y persona
que tiene título.
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Requisitos de fondo
1. Posesión material y útil de 5 años (sin violencia ni clandestinidad) +
Declaración jurada art. 5to.
Acreditación de la posesión del sueño art. 925 (enumeración no es taxativa) ->
hechos positivos a que solamente da derecho el dominio.
2. No hay juicio pendiente; se acredita también por una declaración jurada.
Plazo
5 años procede la agregación de posesiones.
Una vez que cumplimos los requisitos podemos pasar a iniciar el procedimiento.
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Constitución
Art 733 inc 2: La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso.
Existen tres personas involucradas en el fideicomiso:
I. Constituyente: persona que dispone de una cosa suya en favor de otra a
quien grava con la obligación de restituirla a una tercera si se verifica una
condición.
II. Fiduciario: Es la persona que recibe la cosa con la carga de restituirla.
Debe ser una persona cierta y determinada que exista en el momento de
determinarse el fideicomiso.
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Efectos
Respecto al Propietario Fiduciario: Tiene ciertos derechos que emanan de su
derecho de dominio pero también tiene ciertas obligaciones y es lo que caracteriza
a la propiedad fiduciaria como un derecho limitado.
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Art. 758. Por lo demás, el fiduciario tiene la libre administración de las especies
comprendidas en el fideicomiso, y podrá mudar su forma; pero conservando su
integridad y valor.
Será responsable de los menoscabos y deterioros que Provengan de su hecho o
culpa.
5.- Adquirir los frutos, en virtud de la accesión, ya que tiene la facultad de goce,
esto lo sabemos por el 757 que no reenvía al usufructo.
Derechos Fideicomisario
1.-Puede pedir medidas conservativas 761.
761 Inc.2: Podrá, sin embargo, impetrar las providencias conservatorias que le
convengan, si la propiedad pareciere peligrar o deteriorarse en manos del
fiduciario.
2.- Derecho a ser oído, si el propietario fiduciario quisiera gravar la cosa.
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Termino
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Tiene por consiguiente una duración limitada (se puede hasta la muerte del
usufructuario), al cabo de la cual pasa al nudo propietario, y se consolida con la
propiedad.
Constitución.
Hay que fijarse en dos cosas: la cosa en que recae y las formalidades del derecho
de usufructo
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II. Formalidades
Fuentes de la constitución del usufructo: ley, testamento, donación o acto
entre vivos y por prescripción. Art. 766
La doctrina presenta una agrupación más sistemática. Habla de usufructo lega
(constituido por ley), voluntario (constituido por la voluntad del hombre, sea por
acto entre vivos o por testamento) y mixto (adquirido por prescripción). También
agregan la sentencia judicial.
Formas de constituir un usufructo:
a. Voluntad del propietario: puede haber una adquisición del
derecho de usufructo por voluntad del propietario, puede ser por
un acto entre vivos o puede haber una constitución de usufructo
por testamento. Si es por voluntad del propietario hay diversas
modalidades, básicamente 3:
- Propietario que se desprende de la facultad de uso y goce, por
ejemplo a través de la venta (constitución del usufructo por vía
directa)
- Propietario que transfiere la facultad de disposición y que él se
reserva el goce y uso (él se queda como usufructuario y el otro se
queda como propietario): venta con reserva de usufructo,
mecanismo más comúnmente usado para planificar herencias y para
defraudar intereses de ciertos herederos. Ejemplo: P casado con M
y tiene dos hijos, y tiene un tercer hijo extramatrimonial. Para que
el hijo 3 no tenga herencia el papá se queda como usufructuario y
los hijos 1 y 2 se quedan con la disposición y como el derecho de
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3. Facultad de administrar.
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El usufructo puede comenzar hoy, pero mientras no cumpla con estas dos
obligaciones no voy a tener la administración, ya que es necesario que el
usufructuario en el caso de mala administración responda, para esto sirven estas
dos obligaciones. Articulo 776 CC.
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Durante
- Al momento en que se inicia el usufructo tiene la obligación de recibir la
cosa, no puede negarse a recibirla en el estado en que se encuentra. Articulo 793
CC
- Debe conservarla como un buen padre de familia, refiriéndose a la culpa
leve. Articulo 802 CC
- Se van a tener que pagar expensas. Articulo 795 CC
Articulo 796 CC pago de contribuciones le corresponden al usufructuario.
- Respetar los arriendos. Articulo 792 CC. si se puede mesclar un arriendo
con un usufructo.
Después
- Tiene la obligación de restituir la cosa.
Si se niega a restituir el nuevo propietario tiene la acción restitutoria. Pero hay
que distinguir ya que si cae sobre cosas fungibles o consumibles se tiene una
acción de cobro de la suma o de indemnización de perjuicios.
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- Puede enajenar.
Pero el nuevo propietario debe respetar el usufructo de la cosa.
- Puede hipotecar
Pero el nuevo propietario debe respetar la hipoteca de la cosa.
- Trasferible
Es transferible a los herederos, a diferencia de la propiedad fiduciaria donde
también es trasferible no pasa indivisoria.
2. Tiene la acción reivindicatoria.
3. Frutos
Frutos pendientes al terminarse el usufructo.
4. Entrega
5. Indemnización de perjuicios.
Constitución
Hay en el uso, como en el usufructo, dos derechos coexistentes: el del nudo
propietario y el del usuario, dos derechos coexistentes: el del nudo propietario y el
del usuario. De ahí que el artículo 812 disponga que la constitución y pérdida del
derecho de uso se rijan por las mismas reglas que el usufructo. La única diferencia
es que aquí no hay uso legal.
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Art. 821. Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio dominante el
que reporta la utilidad.
Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa, y con respecto al
predio sirviente, pasiva.
Según el profesor esta definición esta mala, ya que un predio no puede beneficiar a
otro. Ya que el gravamen lo soporta el dueño del predio sirviente y se beneficia el
dueño del predio dominante, no el predio en sí. Esta definición está mal redactada,
ya que está tomada literalmente del código civil francés. Ahora esto tiene una
ventaja ya que se refiere a un derecho real, el cual le es oponible a terceros, a
diferencia de un derecho personal.
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De acuerdo a su fuente.
Art. 831. Las servidumbres o son naturales, que provienen de la natural situación
de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o voluntarias, que son
constituidas por un hecho del hombre.
- Naturales
Se desprenden de la misma naturaleza de las cosas, hay cosas que van a pasar de
un predio a otro y no vamos a poder impedirlo. Articulo 833 CC.
Art. 833. El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del
predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a
ello.
No se puede por consiguiente dirigir un albañal o acequia sobre el predio vecino, si
no se ha constituido esta servidumbre especial.
En el predio servil no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre
natural, ni en el predio dominante, que la grave.
Las servidumbres establecidas en este artículo se regirán por el Código de Aguas.
- Legales
Son impuestas por la ley, incluso contra la voluntad del predio sirviente. Articulo
831 CC.
- Voluntaria
Son constituidas por un hecho del hombre, también en el artículo 831 CC. Sirve
cuando no hay una regulación de una servidumbre legal.
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Según su ejercicio
- Continuas
Se ejercen permanentemente.
- Discontinuas
No se ejercen permanentemente
- Aparentes
Son continuamente a la vista, como la de transito
- Inaparentes
Lo que no se conoce por señal exterior.
IMPORTANTE
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Requieren titulo
Articulo 881 CC. Manera peculiar de constituir una servidumbre la destinación del
padre de familia. Tiene que ser continuo y aparente a favor de un predio que
también le pertenece. Se usa también en los condominios pero de mala manera, se
usa para tener un predio completo y evidentemente
Art. 823. Servidumbre positiva es, en general, la que sólo impone al dueño del
predio sirviente la obligación de dejar hacer, como cualquiera de las dos
anteriores; y negativa, la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de
hacer algo, que sin la servidumbre le sería lícito, como la de no poder elevar sus
paredes sino a cierta altura.
Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sirviente la
obligación de hacer algo, como la del artículo 842.
- Positivas
Consiste en dejar hacer algo.
- Negativas
Consiste en impedir hacer una cosa.
Constitución
Servidumbres son siempre por escritura pública, no es obligatorio inscribirlas y su
manera de constituir una servidumbre determina también su forma de extinción.
Efectos
No los pille AYUDA
SERVIDUMBRES LEGALES
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Art. 839. Las servidumbres legales son relativas al uso público, o a la utilidad de
los particulares.
Las servidumbres legales relativas al uso público son:
El uso de las riberas en cuanto necesario para la navegación o flote, que se regirá
por el Código de Aguas;
Y las demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivas.
1. Servidumbre de demarcación
Sirve para fijar de manera invariable los límites entre dos predios. Importancia
para saber de quién es qué cosa.
Art. 842. Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo
separan de los predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que
concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes.
Art. 843. Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan predios
vecinos, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir que el que lo ha
quitado lo reponga a su costa, y le indemnice de los daños que de la remoción se le
hubieren originado, sin perjuicio de las penas con que las leyes castiguen el delito.
2. Servidumbre de cerramiento
Art. 844. El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo por todas
partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. El
cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas.
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Art. 846. El dueño de un predio podrá obligar a los dueños de los predios
colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas divisorias
comunes.
El juez, en caso necesario, reglará el modo y forma de la concurrencia; de manera
que no se imponga a ningún propietario un gravamen ruinoso.
La cerca divisoria construida a expensas comunes estará sujeta a la servidumbre
de medianería.
3. Servidumbre de medianería
Es una comunidad forzosa, es una excepción a la regla de que nadie está obliga a
pertenecer en indivisión. Articulo 1317 CC.
Art. 1317. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será
obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado podrá
siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario.
No puede estipularse proindivisión por más de cinco años, pero cumplido este
término podrá renovarse el pacto.
Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a
los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas,
como la propiedad fiduciaria.
Es una comunidad forzosa al igual que en la copropiedad inmobiliaria.
Art. 851. La medianería es una servidumbre legal en virtud de la cual los dueños de
dos predios vecinos que tienen paredes, fosos o cercas divisorias comunes, están
sujetos a las obligaciones recíprocas que van a expresarse.
No toda pared divisoria es una pared medianera. Presunción del 853 CC: es solo
una presunción legal, por lo que admite prueba en contraria. Se mantiene por medio
de expensas comunes.
Art. 853. Toda pared de separación entre dos edificios se presume medianera,
pero sólo en la parte en que fuere común a los edificios mismos.
Se presume medianero todo cerramiento entre corrales, jardines y campos, cuando
cada una de las superficies contiguas esté cerrada por todos lados: si una sola está
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Art. 854. En todos los casos, y aun cuando conste que una cerca o pared divisoria
pertenece exclusivamente a uno de los predios contiguos, el dueño del otro predio
tendrá el derecho de hacerla medianera en todo o parte, aun sin el consentimiento
de su vecino, pagándole la mitad del valor del terreno en que está hecho el
cerramiento, y la mitad del valor actual de la porción de cerramiento cuya
medianería pretende.
4. Servidumbre de transito
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Definición
Art. 889. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa
singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a
restituírsela.
Objeto
Reivindicatoria viene de “rei (cosa) vindicatio (defensa)”. Queremos defender el
dominio que tenemos sobre la cosa y que nos sea devuelta.
Requisitos
1. Cosas que se pretenden reivindicar
Solo de aquellas que se permiten reivindicar, estas son:
a. Cosas corporales muebles e inmuebles
Art. 890. Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles. Exceptúense
las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén, u
otro establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase.
Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a restituir la cosa,
si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que haya gastado en repararla y
mejorarla.
b. Cosas incorporales solo se pueden reivindicar los derechos
reales, no los derechos personales.
Art. 891. Los otros derechos reales pueden reivindicarse como el dominio; excepto
el derecho de herencia.
Este derecho produce la acción de petición de herencia, de que se trata en el Libro
III.
No se puede el derecho de herencia ya que tiene una acción especial esta es la
acción de petición de herencia.
c. Puedo reivindicar una cuota
d. Hay cosas que no se pueden reivindicar
- Cosas universales.
- exceptúense las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una
feria, tienda, almacén, u otro establecimiento industrial en que se vendan cosas
muebles de la misma clase. no se pude ya que se protege la apariencia de
verdad y la seguridad comercial.
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Art. 892
- Se puede reivindicar una cuota
- Determinada (1/2, 1/3, ¼, 1/5, etc.)
- Pro indiviso (en comunidad)
- De una cosa singular. De las cosas universales no, para ellas está la acción de
petición de herencia.
DUEÑO
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POSEEDOR REGULAR
ACTUAL POSEEDOR
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Esto quiere decir que la acción reivindicatoria no opera contra el mero tenedor.
Articulo 895 CC.
Art. 898. La acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la cosa,
para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla
enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución; y si la enajenó a
sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo perjuicio.
El reivindicador que recibe del enajenador lo que se ha dado a éste por la cosa,
confirma por el mismo hecho la enajenación.
En este caso hay una acción reivindicatoria pero opera una institución que se
conoce como la subrogación real, en este caso como el poseedor dejo de ser
poseedor, se hizo muy difícil su persecución el dueño puede intentar la acción
reivindicatoria pero no por el collar si no por el precio del collar que fue vendido y
no se puede perseguir a esto se le llama subrogación.
Si se encontraba de mala fe se debe indemnizar los perjuicios de todo perjuicio.
INJUSTO DETENTADOR
Art. 915. Las reglas de este título se aplicarán contra el que poseyendo a nombre
ajeno retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de
señor.
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i. Mala fe: tiene que devolver todos los frutos percibidos e incluso los que
debiera haber percibido con mediana diligencia y cuidado (art. 907)
e. Costas del juicio: las paga el poseedor que pierda o gane (según se
determine por el juez) sin distinguir si estaba de buena o mala fe. Si el perdedor
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tuvo motivos plausibles para litigar, cada uno pagará sus costas. Si no, se cargan a
quien no tuvo motivo plausible las costas.
- 909. Mejoras útiles. Son las que aumentan el valor comercial de la cosa.
Régimen: Las necesarias se pagan a todo poseedor, pero el monto a pagar es lo que
valgan al tiempo de la restitución (lo que se pagó por ellas, más intereses). Ello
pues el dinero (y la mejora) van perdiendo valor a medida que pasa el tiempo.
Las no necesarias se distinguen: Las útiles se pagan sólo al poseedor de buena fe, o
mejor dicho, las que efectuó mientras estaba de buena fe. Las voluptuarias no se
restituyen a ningún poseedor quedando a salvo su derecho a retirarlas si ello es
posible sin detrimento.
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