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DEREHO PRIVADO

Tema 16 – La Responsabilidad Extracontractual

1. Los Actos Ilícitos

El artículo 1089 del Código Civil establece en las obligaciones, además del contrato,
también surgen los Actos Ilícitos o en los que intervenga la Culpa o la Negligencia.

Siendo una persona culpable del daño que otra recibe, queda obligado a
respirárselo, Responsabilidad por culpa. También, a veces, se queda obligado a
reparar el daño causado a otros, aunque sea sin culpa, Responsabilidad objetiva.

Toda persona que causa un daño está obligada a repararlo igual Derecho de Daños
o Responsabilidad Civil. Obligación de reparar o indemnizar por los daños causados
(artículo 1902 del Código Civil).

Este tipo de responsabilidad civil se denomina Responsabilidad Civil


Extracontractual, porque no deriva de un contrato sino de un hecho ilícito o de un
daño. También se llama Responsabilidad Aquiliana.

2. El Derecho de Daños

Daño: puede ser:

a. Patrimonial: causado sobre una persona o sus bienes. Evaluable


económicamente. Puede ser:
- Daño Emergente: coste efectivo de la reparación.
- Lucro Cesante: pérdida o beneficios que ha dejado de obtener la víctima
por ese hecho (probados, acreditados).

b. Moral. Perjuicio emocional o afectivo o sobre derechos de la personalidad (por


ejemplo el Honor). El daño moral se fija libremente por el juez.

El demandado debe pagar el daño y el perjudicado debe probar la realidad, la


cuantía y la relación de causalidad del daño. En el caso fortuito es previsible pero
inevitable y la Fuerza Mayor es inevitable e imprevisible.

Solo se libera de responsabilidad a la Fuerza Mayor. En caso Fortuito se responde.

Imputación: El demandado debe probar que el daño no se causó por su culpa, salvo
en casos de Responsabilidad Objetiva.

La Culpa se identifica con la Negligencia (falta de cuidado mínimo). Dentro de la


Negligencia se da también la Impericia, que es la negligencia profesional.

El agente responde en caso de dolo o culpa, salvo en 3 casos (que no responde):

1. Legítima Defensa: licitud de defenderse frente a una agresión ilícita.


2. Estado de Necesidad: Causar un mal menor del que se trata de evitar.

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3. Conducta del Perjudicado: cuando la víctima provoca o se causa el daño. Culpa


exclusiva de la víctima.

Indemnización o Reparación del Daño. Puede ser:

- Cuando sea posible se da una reparación “In Natura”: dejar las cosas como
estaban antes del daño.

- Reparación por Equivalencia: cuantificar el daño económicamente, por


acuerdo o judicialmente

La acción para reclamar el Daño prescribe al año.

Esto sería la Responsabilidad Directa.

3. La Responsabilidad por Culpa y por Actos Ajenos

En la Responsabilidad por culpa el art. 1902 CC dispone que: ''el que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el
daño causado''.

Se precisa, pues:

1º. Un acto positivo o negativo, acción u omisión de la persona responsable.

2º. Dañoso. Que el acto sea dañoso implica que:

a. Que haya daño de cualquier tipo:


así, lesión de un derecho, de un interés legítimo, etc.
b. Que tal daño sea consecuencia del
acto.

3º. Objetivamente antijurídico, ilícito, es decir, que choque con una norma que
proteja al bien dañado.

4º. Culpable, en sentido amplio, es decir, atribuirle o a culpa (negligencia), o a dolo


del agente (o sea, imputable a éste a título de culpa o dolo).

La Responsabilidad por actos ajenos. No sólo se queda obligado a reparar el daño


causado por los actos propios, sino también por los de aquellas personas (como hijos,
pupilos, dependientes, etc.) que estén bajo nuestra autoridad, de quienes se responde.

La Responsabilidad por actos ajenos se castiga por la “culpa in vigilando”, porque


es falta de control en la conducta de esas personas o “culpa in eligendo”, por una
desacertada elección (Ej. el empresario se equivoca al elegir a esa persona para ese
trabajo).

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El demandado puede librarse acreditando su diligencia (falta de negligencia) que


puso todos los medios en la vigilancia / elección de la persona, pero en la práctica la
jurisprudencia les hace responder salvo casos imprevisibles.

Responsabilidad por culpa, por daños causados por animales o por cosas, en
ciertos casos se responde del daño producido a otro por animales o por cosas
inanimadas. En los casos de Responsabilidad Objetiva se añade la obligación de
asegurar esa actividad.

En los daños causados por cosas se distinguen 3 supuestos:

1. Daño provocado por la ruina de los edificios. Responde el dueño si se debe a


una falta de mantenimiento o conservación. Si es por defectos de construcción,
el contratista o constructor. Y si es por defectos de proyecto o dirección de la
obra, el arquitecto.
2. Daños causados por actividades nocivas (Tóxicas) o Peligrosas. Responde el
dueño de la máquina o lugar del que procede (por ejemplo ruido excesivo,
humos tóxicos, etc.)
3. El cabeza de familia responde por los daños causados por las cosas que se
arrojen o caigan de una casa.

4. La Responsabilidad Objetiva

La Responsabilidad objetiva se da en los casos que expresamente señala la ley.


Todo el que cause un daño a través de una actividad de la que obtiene beneficios debe
responder de ese daño, debe asumir los riesgos inherentes (Ej. el fabricante de un
producto que resulta tóxico).

Los casos que la ley recoge expresamente como de Responsabilidad Objetiva son:

- Uso y circulación de vehículos a motor. Daños causados en el tráfico. Incluso


aunque el daño se dé por fallos mecánicos. Solo se libera por Fuerza Mayor o
Culpa Exclusiva de la Víctima.
- Por daños causados en la Navegación Aérea, ya sea dentro o fuera de la
aeronave.
- Responsabilidad en el transporte de personas.
- Caza.
- Energía Nuclear. Daños nucleares causados por materiales radioactivos o
radiaciones ionizantes.
- Estado y de la Administración Pública en la protección de la Seguridad
Ciudadana (ante actos terroristas o delitos violentos contra la vida).

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Tema 17 – Los Derechos Reales

1. Distinción entre los Derechos Reales y los Derechos de Crédito

Son los derechos que el titular tiene sobre las cosas con relación jurídica absoluta.
Vinculan al titular del Derecho Real (Sujeto Activo) frente a un colectivo indeterminado
(demás personas). Son absolutos (“Erga Omnes”; frente a todos los demás).

A diferencia del derecho de crédito (d. de obligación) que es el poder de exigir a


otro una prestación, el derecho real es un poder directo e inmediato sobre una cosa,
que concede a su titular un señorío pleno (propiedad), o parcial sobre aquella, de
forma que en el ámbito de poder concedido, tiene la cosa sometida a su dominación.
Estos derechos recaen sobre bienes muebles o inmuebles.

2. Caracteres Esenciales y Clasificación de los Derechos Reales

Dentro de los Derechos Reales el derecho más importante o absoluto es el Derecho


de Propiedad (es el que tiene más contenido), por eso se conoce como Derecho Real
Pleno. Consiste en el derecho de usar y disfrutar de una cosa y disponer de ella sin más
limitaciones que las establecidas por la ley. Este derecho se ha ido limitando a lo largo
de la historia. Hoy en día la propiedad está limitada por su función social (art. 33 CE) y
puede ser expropiada por causa de utilidad social.

El Derecho de Propiedad es un conjunto de facultades permitidas legalmente a su


titular y cada bien tiene un régimen de propiedad distinto. No es lo mismo ser
propietario de una canción que de un piso. Frente a este derecho real pleno (Derecho
de Propiedad) cabe la posibilidad de que alguna facultad se atribuya a otra persona. Es
decir, personas distintas del propietario de la cosa pueden ser titulares de algún
Derecho Real limitado en cosa ajena. Se llama así Derecho Real Limitado porque este
derecho limita alguna facultad del propietario de esa cosa ajena. También se conocen
como cargas o gravámenes.

Hay 3 clases de Derechos Real Limitado (o d. real en cosa ajena):

1. Derechos Reales de Goce: son los que afectan al uso, tenencia de la cosa, por
ejemplo el Usufructo o Servidumbre. El titular del usufructo tiene derecho a
usar la propiedad de otra persona. El titular del derecho real limitado nunca
puede ser el mismo que el propietario de la cosa.

2. Derechos Reales de Garantía: sujetan el bien gravado al pago de una deuda. La


cosa responde en caso de incumplimiento de una obligación. Si no se cumple
podrá ejecutarse la venta de la cosa. Por ejemplo, Prenda, Anticresis y la
Hipoteca. En la hipoteca el Banco no puede usar la cosa, pero si el propietario
no paga la deuda el Banco podrá vender la cosa. El titular no puede disponer
libremente de la cosa.

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3. Derecho Real de Adquisición Preferente: el titular tiene derecho a comprar con


preferencia la cosa ajena. Por ejemplo, Tanteo, Retracto y Opción.

Caracteres de los Derechos Reales:


- Son inmediatos: es un poder directo de una persona sobre una cosa.
- Son absolutos: tienen eficacia general (“Erga Omnes”)

3. La Extinción de los Derechos Reales

Los derechos reales al contrario de los de crédito tienden a la estabilidad, no


desaparecen, se transmiten, pero eso en la propiedad. Los derechos reales limitados si
que tienden a desaparecer en un plazo y liberar a la propiedad de esa carga, cuando
eso ocurre se produce la consolidación. Por ejemplo el usufructuario que fallece, y se
absorben las facultades por el propietario.

Causas de Extinción de los Derechos Reales:

a. Voluntarias: cuando el titular deja de serlo, por ejemplo vende el bien.


b. Involuntarias: si se destruye la cosa.
c. Renuncia sin perjuicio a Terceros. Por ejemplo el abandono de una cosa.

Nunca el titular de un derecho real limitado puede llegar a ser el propietario. En el


caso de los inmuebles de propietario desconocido la administración pública adquiere
la propiedad.

Tema 18 – La Posesión

1. Regulación Legal
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La posesión no es un derecho, sino un Hecho Jurídico. Que alguien posea algo tiene
relevancia jurídica por la imagen o presunción de que pueda ser el propietario. Poseer
algo no significa ser el propietario, pero si aparenta serlo lo puede llegar a ser.

La posesión se puede dar de dos formas:

1. Tener algo bajo nuestro dominio (Ej. conducir un coche).


2. Que coincida la posesión con la propiedad (Derecho Subjetivo).

Todas las posesiones están protegidas por la ley.

Art. 34 de la Ley Hipotecaria protege al tercero de buena fe que adquiere de quien


no es el propietario pero consta como tal en el Registro de la Propiedad y este tercero
inscribe luego.

La adquisición de buena fe equivale al título, de bienes muebles (art. 464 CC), salvo
cosas hurtadas, etc.

2. La Tutela Judicial

Para evitar que alguien sea usurpado se establece la tutela judicial, a través del
“interdictos” o juicios posesorios. Se protege en juicio sumario al poseedor de forma
provisional sin perjuicio de que en juicio ordinario se aclaren los problemas sobre la
titularidad del bien (propiedad). Se trata de garantizar la paz social (estatus quo) de la
situación de hecho mientras se discute la propiedad o el mejor derecho en un
procedimiento judicial ordinario. El poseedor amenazado puede denunciar al que
intente despojarle o lo haga de la posesión en el plazo de 1 año.

3. La Usucapión

La posesión sirve en determinadas circunstancias para poder llegar a adquirir la


propiedad (usucapión o prescripción adquisitiva), que es poseer con la posibilidad de
poder ser el propietario.

Consiste en la adquisición de la propiedad de la cosa mediante la posesión


continuada e ininterrumpida por un tiempo fijado (plazo) legalmente. La ley premia al
poseedor diligente y castiga al propietario negligente.

Condiciones de la usucapión:

- Ha de ser una posesión “a non domino”, se está poseyendo como si se fuese


propietario pero sin el consentimiento del verdadero propietario. Debe
aparentar ser propietario pero su posesión no se deriva de la autorización del
verdadero propietario.
- Ha de ser posesión pública “nec clam”, no clandestina, pacífica “nec vi”, sin
violencia y que no venga tolerada por el propietario “nec precario”.

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La usucapión es un modo de adquirir la propiedad sobre las cosas que no tienen


dueño “a non domino”. El plazo del usucapión depende de si es un bien mueble o
inmueble.

- Usucapión ordinaria:
Justo título (El poseedor ha adquirido la cosa por un título apto para
adquirir la propiedad, sea válido o inválido).
Buena fe (El poseedor cree que es el propietario).
Requisitos de tiempo:
Bienes muebles 3 años.
Bienes inmuebles, presentes (poseedor y propietario residen en la
misma localidad) 10 años y ausentes (distinta localidad) 20 años.
- Usucapión extraordinaria:
No se exige ni buena fe ni justo título.
Requisitos de tiempo:
Bienes muebles 6 años.
Bienes inmuebles 30 años.

En Cataluña la usucapión son 20 años y no se admite la usucapión de servidumbres


permitida en el resto del Estado que es de 20 años.

Tema 19 – El Derecho de Propiedad

1. Concepto y Caracteres

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El Derecho de propiedad es el Derecho Real más absoluto o Derecho Real Pleno. El


Art. 348 CC, define al propietario como el derecho de gozar y disponer de una cosa sin
más limitaciones que las establecidas en la ley. La evolución del derecho de propiedad
des de el derecho romano (“butendi” usar y “abutendi” abusar) ha ido poniendo
limitaciones.

La mayor limitación la pone el artículo 33 de la CE, que define la Función Social de la


propiedad, que significa que el propietario está supeditado a los intereses generales,
prevalece el interés general sobre el particular, el propietario no puede destruir o
abandonar la cosa si perjudica a terceros. El propietario puede dejar de serlo por
expropiación forzosa mediante un “justi precio”.

El derecho de propiedad se define para cada bien mueble o inmueble de forma


positiva por el conjunto de facultades o utilidades del titular y de forma negativa por
el resto de límites a que esté sometido ese derecho de propiedad. Se impide el abuso
de derecho y se sujeta a la normativa propia de ese bien.

Dentro de las limitaciones del derecho de propiedad se encuentran las relaciones de


vecindad y convivencia, que prohíbe las “invasiones” o perjuicios que se causen entre
propiedades colindantes; ruidos, olores, etc.

2. Modos de Adquirir la Propiedad


La propiedad se adquiere por los modos establecidos en el art. 609 del CC, por
ocupación, hallazgo o tesoro.

1. Ocupación: apropiación de bienes que carecen de dueño (“Res Nullius”; cosas


sin dueño), pueden ser piedras y conchas y algunos animales que pueden
cazarse no protegidos. Lo que se recoge, caza o pesca ha de tener autorización.

2. Hallazgo: son los bienes muebles que se encuentran por casualidad se


presumen perdidos, no abandonados. Si no se conoce al propietario, hay que
entregarlo al ayuntamiento y si en dos años no aparece el dueño, el que lo
encontró adquiere la propiedad. Si se presenta el propietario debe indemnizar
al que lo encontró con un 1/10 parte del valor.

3. Tesoro: cuando el bien es de extraordinario valor o antigüedad, el artículo 351


del Código Civil establece 30 años. El tesoro oculto pertenece al dueño del
terreno, aunque deberá pagar ½ al descubridor. Si se trata de un tesoro de
interés para la ciencia o el arte lo adquiere el Estado por su justo precio, una
parte al dueño del terreno y otra para el descubridor (o no).

Los bienes inmuebles nunca son “Res Nullius”, los bienes inmuebles abandonados
pertenecen a la administración pública, según las leyes de patrimonio.

4. Por Ley: también se adquiere y se transmite la propiedad por ley:

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- Donación: supone la transmisión del donante al donatario, siempre que se


haga formalmente, el bien inmueble requiere escritura pública y el bien
mueble requiere la entrega de la cosa o que conste por escrito la voluntad
del donante y la aceptación del donatario. Nadie adquiere sin consentir.
- También se adquiere por herencia, usucapión y por algunos contratos que
permiten transmitir la propiedad (Ej. Compraventa o permuta).

3. Protección del Derecho de Propiedad

El Derecho de propiedad se establece mediante la acción reivindicatoria, acción


que tiene el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario que esta
poseyendo sin título que lo justifique.

El plazo máximo es de 30 años (coincide con el plazo máx. de usucapión), pero si la


cosa se ha usucapido ya no prosperara la acción reivindicatoria.

El actor debe probar su propiedad e identificar la cosa que reclama y el demandado


solo puede oponer que tenga Derecho para poseer, sino será condenado a entregarla
(con daños y prejuicios como indemnización).

La acción publiciana no se regula en el Código Civil, sino que se crea por la


jurisprudencia para proteger al poseedor que esta usucapiendo frente a otro poseedor
con menos derecho. Se intenta evitar que como no es el propietario aun, otro se
aproveche y le usurpe aquella cosa.

Por esta acción el poseedor que esta poseyendo puede recuperar la cosa de otro,
excepto del propietario.

La acción negatoria, se refiere a la obtención de una sentencia judicial que niegue


al demandado el ejercicio indebido de un derecho real. El juez le dice al demandado
que por ejemplo no puede pasar por un camino (d. peditorio). Se utiliza en el caso de
las inmisiones o molestias entre vecinos para que cesen esas perturbaciones, junto con
la condena de daños y prejuicios.

4. La Pluralidad de Propietarios

1. Copropiedad o Comunidad de bienes es la posibilidad de que varias personas


sean propietarios de una misma cosa (copropietarios, comuneros o condominios). En
el sistema anglosajón se facilita la copropiedad pero en nuestro sistema se considera
algo desfavorable.

Hay 3 elementos importantes:

- Cuota “copropiedad, condominio, cotitularidad”: cada propietario tiene una


cuota ideal sobre el bien. (Ej. Si 3 personas compran un local, se dividen las
partes en la escritura de la compra-venta, sino se dice nada se reparten en
partes iguales).
Sirve para repartirse los beneficios de la cosa y contribuir en los gastos.
- Cada uno de los propietarios tiene Derecho de tanteo y retracto frente a los
otros, significa que si uno quiere vender su cuota puede hacerlo, pero antes que
a un tercero tiene preferencia un copropietario con las mismas condiciones.

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- Acción de división de la cosa común “actio communi dividundo”. Significa que


cualquier copropietario puede solicitar en cualquier momento que la cosa se
divida. Si se puede repartir en lotes proporcionales cada uno su parte, sino la
venta del bien se hará en subasta judicial en caso de desacuerdo. Se puede
pactar la indivisión, pero por un plazo máx. de 10 años, una vez llegado ese
tiempo se puede prorrogar por acuerdo de nuevo de todos (unanimidad).

2. Propiedad horizontal, en el caso de viviendas urbanas.

- Propiedad horizontal: se dividen los pisos de manera que cada uno de los pisos
tiene un coeficiente de participación, la suma de todos los coeficientes es igual
a 1 y sirve para repartir los beneficios o contribuir a los gastos.
Cabe la posibilidad de que el coeficiente se sustituya por una cuota idéntica a
todos; lo determinante en la propiedad horizontal son los estatutos (regulan
derechos y deberes de los propietarios, que se reúnen en junta al menos una
vez al año para aprobar las cuentas).
La comunidad se representa por el presidente (que debe ser un propietario),
cuenta con un secretario que levanta acta de las reuniones y puede contar con
un administrador. El cargo de presidente y secretario son obligatorios.

En la comunidad se distingue:

1) Elementos privativos: son los pisos, locales y anexos de propiedad


particular.
2) Elementos comunes: necesarios para utilizar los privativos: fachada,
ascensor, escalera, etc. Pero no existe aquí acción de división ni posibilidad
de disponer con independencia del elemento privativo.

Quórum: es el porcentaje de asistencia y votos favorables para adoptar los


acuerdos y que se establecen por ley (relacionado con el coeficiente); cuando
hablamos de mayoría nos referimos a mayoría de coeficientes.

Ej.: para modificar los estatutos o realizar obras que alteren la estructura del
edificio es preciso la unanimidad. En la mayoría de acuerdos basta la mayoría, pero se
reduce a menos de la mayoría el quórum cuando se trate de eliminar barreras
arquitectónicas o instalar antenas o medios de telecomunicación.

El que se niega en el caso de la instalación de antenas puede no pagar, pero el día


que quiera conectarse deberá pagar su parte actualizada.

El propietario que no pague la cuota no puede votar en junta, pero lo más


importante es que el piso (elemento privativo) responde con preferencia al pago de las
cuotas, (se puede llegar a embargar y subastar un piso por falta de pago de las cuotas).

Aunque el piso lo adquiera otro, arrastra las cuotas del anterior.

3. Derecho de aprovechamiento por turno de inmuebles de uso turístico: es lo que


se conoce como Multipropiedad. Es la posibilidad de que los copropietarios fijen
periodos de utilización temporal de un inmueble.

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Pero la Multipropiedad ha derivado en un sistema de protección a los consumidores


por los abusos cometidos y se ha regulado la publicidad o información y el derecho a
desistir por parte del comprador, tras un periodo de reflexión.

La Multipropiedad consiste en adquirir un inmueble por varias personas


repartiéndose el uso y gestionándose la conservación por una empresa de servicios.

Tema 20 – Los Derechos Reales Limitados

Derechos sobre una propiedad ajena limitando el derecho de su propietario. Pueden


ser de 3 clases:

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1) Derechos Reales de Goce: impedir al propietario el uso del bien.


2) Derechos Reales de Garantía: impiden al propietario disponer libremente de la
cosa porque está gravada o afectada al cumplimiento de una obligación (por
ejemplo la Hipoteca).
3) Derechos Reales de Adquisición Preferente: limitan al propietario en la disposición
o venta de la cosa porque los titulares de estos derechos tienen preferencia para
adquirirla.

1. El Derecho Real de Usufructo

El Derecho de usufructo es el derecho a usar una cosa ajena y a percibir sus frutos o
rendimientos. El titular se llama usufructuario y está legitimado para poseer y usar la
cosa y recibir sus frutos sin alterarla (debe mantener su conservación). Tampoco puede
vender o gravar la cosa, lo que corresponde al propietario, que se llamará “Nudo
Propietario” (solo es propietario).

Se constituye el usufructo por un acto ínter vivos o mortis causa (Testamento). Se


constituye por ley, sobretodo en el caso del cónyuge viudo, que es usufructuario de los
bienes de su pareja, que heredan sus hijos, de forma vitalicia.

El usufructo voluntario se puede transmitir mientras que el usufructo legal no.

El usufructo se extingue por muerte del usufructuario si es vitalicio o por


cumplimiento del plazo final, cuando se extingue, el nudo propietario pasa a ser
propietario pleno (consolidación, se extingue el derecho real).

2. El Derecho de Uso y Habitación

El Derecho de uso es el derecho a utilizar una cosa ajena y a percibir sus frutos
(usufructo limitado), que basten a las necesidades del usuario y de su familia.

El Derecho de habitación es el derecho a ocupar una o varias estancias de una casa


por necesidad del titular (se llama usuario o habitacionista) y de su familia (personas
que conviven con él).

El Derecho de uso y habitación es un Derecho personalísimo (intransmisible); el


titular debe habitar la casa según sus necesidades y no puede disponer de su Derecho
(no puede recibir frutos).

3. El Derecho Real de Servidumbre

La servidumbre predial es una utilidad que una finca llamada ''previo sirviente''
ofrece a otra finca ''previo dominante'', de manera que la primera tiene una carga que

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reduce su valor y la segunda, ve aumentado su valor por la servidumbre sobre la otra


finca.

En el Código Civil estatal se puede usucapir por servidumbre a los 20 años, en


Cataluña se prohíbe la usucapión por servidumbre.

Excepcionalmente, también se pueden constituir servidumbres a favor de una


persona, no de un predio, hay un predio sirviente pero el titular es una persona física,
no el propietario de otro predio, Servidumbres personales. La servidumbre de balcón
para ver las procesiones de semana santa, servidumbre de pastor, hay un pastor que
puede pasar por distintas fincas.

Las servidumbres pueden constituirse por la autonomía privada (mediante negocio


jurídico o acuerdo), son las Servidumbres voluntarias o puede imponerse legalmente
por la fuerza, las Servidumbres legales o forzosas y se dan sobre todo por interés
general (Canalizaciones subterráneas, postes eléctricos, el metro, etc.).

Hay que diferenciar entre servidumbres aparentes o no aparentes si existen o no


signos visibles.

Hay servidumbre positiva, que impone al dueño del predio sirviente dejar hacer
alguna cosa o hacerla él y negativa, la que le prohíbe hacer algo.

También hay que diferenciar entre servidumbres continuas o discontinuas cuando


se aprovechan de forma ininterrumpida o intermitente.

4. El Derecho Real de Censo.

Los Censos son el derecho a recibir una pensión anual a cargo de los frutos que
produce un inmueble. El beneficiario de la pensión se llama Censualista y el que lo
paga Censatario. Hay dos tipos de Censo:

a) Censo Reservativo: el propietario de la finca, cedía la propiedad a otra persona,


pero se reservaba el derecho a cobrar una pensión, eso se produjo
históricamente con fincas de la nobleza y de la iglesia.

b) Censo Consignativo: se producía cuando el propietario de una finca, a cambio


de un préstamo que recibía, constituía un derecho a cobrar una pensión a favor
de quien le había prestado un capital.

Actualmente se intenta extinguir o redimir esos censos. La redención del censo


supone la cancelación del registro por pago capitalizado.

5. El Derecho de Enfiteusis. El Derecho Real de Superficie

El Derecho de enfiteusis se refiere a la posibilidad de que el dominio (del derecho


de propiedad) sobre la finca se divide entre dos titulares respecto a las funciones. Se

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trata del dominio útil y el dominio directo.

El derecho de superficie es la excepción a un principio romano que establece


''superficie solo cedit'', que significa que la superficie cede al suele, lo construido o
plantado en un terreno se presume que es del propietario del suelo, pero salvo
derecho de superficie de un tercero, se puede pactar que sea del superficiario durante
un plazo determinado.

6. Los Derechos Reales de Garantía

Son derechos que garantizan el cumplimiento de una obligación, de un derecho de


crédito, y como es real se garantiza mediante un bien concreto cuyo valor responde en
caso de incumplimiento del deudor, por tanto se debe inscribir en el Registro de la
Propiedad. Así el acreedor puede cobrarse a través de la venta de la cosa dada en
garantía, o de su administración.

Derechos reales de garantía:

a) Hipoteca: grava un bien inmueble para garantizar el pago del préstamo


hipotecario. El deudor puede poseer el bien gravado, e incluso puede venderlo,
pero el que adquiere la finca sabe que está hipotecada, porque se constituye
en el Registro de la Propiedad. El acreedor tiene el ''ius distraendi'', que
significa que en caso de impago de la deuda, podrá ejecutar el bien hipotecado,
es decir, que se venda en pública subasta, lo tenga quien lo tenga, para
cobrarse la deuda.
b) Prenda: es el derecho que recae sobre bienes muebles empeñados que el
acreedor retiene en depósito, sin poderlos usar, para que si el deudor no paga,
poderlos subastar y cobrarse la deuda.
c) Anticresis: significa que un bien inmueble productivo garantiza el pago de una
deuda, de forma que si no se paga, el acreedor podrá cobrarla de los frutos del
inmueble.

7. Los Derechos Reales de Adquisición

Los derechos de adquisición preferente otorgan al titular la posibilidad de adquirir


un bien con preferencia a un tercero. Pueden ser de origen convencional (por pacto),
como ocurre con el derecho de opción (Ej. un alquiler con opción de compra).

Los derecho de carácter legal, se denominan ''tanteo y retracto'', que aunque se


regulan conjuntamente, se refieren en primer lugar al tanteo, a que el titular debe ser
avisado antes de la venta para adquirir el bien, en las mismas condiciones que un
tercero, y si no se avisa, actúa el retracto, en un plazo de 9 días, desde que conoce la
venta, pudiendo ocupar el lugar del que la adquirido pagando lo mismo (retroctaer la
venta). Ej. Eso se produce entre fincas colindantes, en el arrendamiento y también en
la comunidad de bienes. También puede pactarse a cambio de un precio e inscribirse
en el Registro de la Propiedad.

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Tema 21 – El Registro de la Propiedad

1. La Publicidad de los Derechos Reales

El Registro de la Propiedad es la oficina pública en la que se da publicidad a los

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Derechos reales limitados y sobre la propiedad.

2. El Procedimiento Registral y sus Fases

Los datos registrales se obtienen de dos ficheros:

Titulares o de fincas por su ubicación: a través de estos ficheros nos facilitan los
datos registrales (nº de tomo, de libro, de finca y el folio). La primera inscripción de la
finca en la que se describe su superficie y sus límites, se denomina inmatriculación,
aunque la información del registro debemos consultarla a partir de la última
inscripción, porque el registro sigue el principio del ''tracto sucesivo'', que significa que
el que consta como propietario es el único legitimado para transmitir el bien. De esta
manera comprobaremos quien es el propietario y yendo hacia atrás veremos si hay
alguna carga vigente. La propiedad y los derechos reales se recogen en inscripciones y
se ordenan por números. También podemos encontrar anotaciones preventivas en la
parte central, con las inscripciones, que se ordenan alfabéticamente. Son de dos tipos:

Anotaciones preventivas de embargo o demanda, que avisan de un litigio abierto


sobre esa finca. La persona que inscribe queda avisada de todo lo que pública el
registro. Todo lo que no se haya cancelado, vincula al que inscribe más tarde. La
inscripción protege al titular porque cierra el registro sobre todo lo que no tiene que
ver con él, hablamos de la concatenación (Ej. se vende algo a una persona y luego a
otra, esa otra lo inscribe se queda con ella y el otro no, a no ser que se pruebe mala
fe). Esto se rige por el ''Prior tempore, potior iure'' significa primero en el tiempo,
mejor en derecho, el que primero llega queda protegido.

3. Efectos y Medios de Publicidad Formal

La información del registro se obtiene por toda persona que tenga un interés
directo y legítimo, que queda a juicio del registrador.

La información se da de tres formas (básicamente dos):

- Exhibición directa del libro: ya no se suele conceder.


- Nota simple informativa (NSI): vía económica, que consiste en fotocopias de
los asientos (inscripciones), pero que no son documento público.
- Certificación literal o en extracto: vía cara, es documento público porque tiene
firma del registrador.

4. Los Diversos Asientos Registrales

En el libro hay anotaciones y notas marginales (en el margen izquierdo) que se


refieren al pago de impuestos y concordancia de unas fincas con otras.

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DEREHO PRIVADO

Tema 22 – El Derecho de Familia

1. Delimitación y Contenido

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El Derecho de familia regula las relaciones familiares creadas a través del


matrimonio, la relación afectiva en pareja de hecho y la filiación (relación entre padres
e hijos), mediante normas imperativas.

2. El Parentesco

El parentesco, es la relación familiar entre varias personas. Hay que distinguir tres
conceptos:

- Tipo: consanguíneo o biológico, adoptivo y afín (político).


- Línea: recta o directa, cuando los parientes descienden unos de otros, puede
ser descendente (padre, hijo, abuelo) o ascendente. La segunda línea es la
colateral, siempre es ascendente, hay que subir hasta encontrar un antepasado
común entre los dos, punto de inflexión.
- Grado o Generación: es la distancia que une un pariente con el inmediato hasta
encontrar aquél con el que queremos relacionarnos.

Se usa a afectos hereditarios, posibilidad de reclamar alimentos entre algunos


parientes, los apellidos, tutela, ausencia legal, adopciones de menores desamparados,
prodigalidad y prohibición de contraer matrimonio.

3. La Obligación de Alimentos

La obligación de alimentos se da entre parientes directos de manera que por el


principio de solidaridad familiar quienes tienen más recursos deben ayudar
económicamente a quien menos tienen, sobretodo lo vemos claro en casos de
separación o divorcio, en los que el progenitor no custodio debe pagar una pensión de
alimentos al que tiene la guarda de los hijos menores e incluso mayores si no tienen
independencia económica. La pensión se fija judicialmente teniendo en cuenta las
necesidades del alimentista y los recursos o posibilidades del alimentante. Entre
hermanos la pensión está limitada al mínimo de subsistencia. El alimentante puede
optar entre pagar una pensión o acoger al alimentista en su casa, salvo que sea
inviable la convivencia. Los alimentos institucionales son los gastos que asume la
administración pública para atender a una persona en estado de necesidad y que
puede repercutir contra sus familiares directos.

4. El Matrimonio

Pueden contraer matrimonio civil los mayores de edad, aunque se puede contraer a
partir de los 14 años con dispensa judicial.

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Los parientes en línea recta no se pueden casar, los colaterales si, en 4º grado, se
prohíbe el matrimonio hasta el 3er grado, pero el tercer grado es dispensable por el
juez. No pueden tampoco contraer matrimonio los conyugicidas (aquel que atenta
contra la vida de su cónyuge o la de su amante) este impedimento es dispensable por
el Ministro de Justicia.

El matrimonio puede ser civil, ante el juez del Registro Civil o el Juez de paz, por
delegación, ante el alcalde o concejal por delegación del alcalde o por cónsul del
extranjero.

El matrimonio religioso puede ser canónico, evangélico, judío o musulmán. En el


caso del musulmán (no se admite poligamia). Hay privilegios para el matrimonio
canónico, los Tribunales eclesiásticos dictan resoluciones que pueden tener efectos
civiles si se declaran ajustadas al derecho civil. Es decir, el matrimonio civil es el que
cuenta, pero se admite dos formas: el civil y el religioso.

Las parejas estables son las parejas de hecho que tienen algún hijo en común o
conviven más de dos años o se constituyen como pareja ante notario. En estos casos el
CC Cataluña les otorga efectos sucesorios equiparados al cónyuge viudo y en caso de
ruptura, puede reclamarse una pensión alimenticia con tope de tres años y/o una
indemnización económica si se ha producido desequilibrio por trabajar para el otro sin
sueldo o con salario insuficiente. También podrán pactar lo relativo al uso de la
vivienda familiar.

Pueden ser pareja estable los menores emancipados, los que no sean parientes en
línea recta ni colateral de segundo grado y los casados no separados legalmente o de
hecho.

La nulidad del matrimonio significa que se produjo una falta de capacidad o un vicio
de la voluntad al consentir matrimonio, aunque la nulidad caduca, si conviven un año
desde que cesó el vicio de la voluntad.

El cónyuge de buena fe y los hijos siempre se consideran matrimoniales y no les


afecta la nulidad, eso se denomina matrimonio putativo. La nulidad no se suele dar en
matrimonios civiles, es más frecuente en matrimonios canónicos. El matrimonio civil
suele optar por la separación o el divorcio. Antes del 2005 era preciso pasar por la
separación antes que el divorcio, actualmente se puede optar entre separación judicial
o divorcio, a partir de los 3 meses de estar casados, no es preciso alegar causa, basta la
voluntad, incluso unilateral.

La diferencia está en que los separados siguen casados pero sin convivencia y los
divorciados ven disuelto su matrimonio. El proceso puede ser por tres vías:

- Procedimiento de mediación familiar: un mediador facilita que las partes

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(pareja) tome sus acuerdos tras la decisión de separarse o divorciarse, que se


recogen en un acta final que será homologada por el juez.
- Consensual o de mutuo acuerdo: presentando con la demanda una
propuesta de convenio regulador, que se aprueba por el juez, tras ratificarse la
pareja delante del juez.
- Contenciosa: sin acuerdo, demanda de uno al otro. Cabe la posibilidad de
pedir medidas previas a la demanda por urgencia (Ej. si hay violencia, sobre el
uso de la vivienda, los alimentos, del hijo, etc.) pero tienen un período de 30
días para interponer la demanda, con la demanda se piden medidas coetanias,
que se aplican durante el tiempo que dure el proceso, ya que en la sentencia se
acuerdan las medidas definitivas. No obstante, estas medidas se pueden revisar
posteriormente si cambian las circunstancias por las que se crearon.

Esas medidas, se refieren a los hijos menores, incapacitados o dependientes


económicamente, en cuanto a:

- Pensión de alimentos.
- Guarda, quien los tendrá a su cargo cada día, en este caso el CC Catalán, tiene
custodia compartida con pertenencia, pero si la guarda la tiene uno, el otro
tiene que tener un régimen de visitas y de comunicación, determinado
judicialmente.
- Uso de la vivienda familiar, de la plaza de aparcamiento y de otras viviendas.
- Pensión compensatoria, que puede limitarse en el tiempo para el cónyuge
que ha perdido facultades de acceder al mercado de trabajo por la convivencia
pasada o por el cuidado a los hijos.
- Contribución a las cargas familiares (Ej. pago del presupuesto hipotecario),
división de bienes comunes y liquidación del régimen económico matrimonial.

5. El Régimen económico Matrimonial

El régimen económico matrimonial es el que pacten en un contrato notarial, que se


llama ''capítulos o capitulaciones matrimoniales''. Puede hacerse antes de casarse,
pero caduca en un año si no se casan. Estos capítulos se inscriben en el Registro Civil,
sección 2ª. Si no se hacen capítulos, la ley determina el régimen aplicable según la
vecindad civil, si son de distinta vecindad será el lugar del domicilio familiar al casarse.

En Cataluña y Baleares rige el régimen de separación de bienes, significa que ambos


cónyuges tienen su patrimonio privativo. En el resto del Estado rige el sistema de
comunidad de bienes, el más importante es la sociedad de gananciales que regula el
CC Estatal y que determina que los cónyuges al casarse forman una masa ganancial, un
patrimonio común, donde van los rendimientos de su trabajo e incluso de sus bienes
privativos, lo privativo (de cada uno) es el conjunto de los bienes que tenían antes de
casarse y lo que adquieran por donación o herencia, el resto sería común. Otro

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DEREHO PRIVADO

régimen económico citado pero no regulado por el CC, es el régimen de participación


en las ganancias, funciona como el régimen de separación de bienes pero al liquidarse,
el que gana menos participa en las ganancias del otro.

Tema 23 – Filiación y Patria potestad

1. La Filiación

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La filiación es el parentesco entre padres, madres e hijos. La filiación puede ser


biológica o adoptiva. Todos los hijos son iguales ante la ley (art. 108 CC y 14 CE). No se
distingue entre hijos legítimos y ilegítimos ni expósitos, pero si entre matrimoniales y
extramatrimoniales.

Aunque tienen los mismos derechos se tiene en cuenta para las acciones de
filiación. Cuando los padres están casados se da la presunción de paternidad marital,
que significa que el padre se presume que es el marido de la madre. Desde la
celebración del matrimonio hasta 300 días después, se presume que el marido de la
madre es el padre, pero si en los seis primeros meses desde la celebración del
matrimonio nace el hijo, el marido puede decir que no es suyo ante el Registro Civil y
tiene un plazo de 6 meses desde que nace, para hacerlo.

Si queremos que el juez declare que aquél es nuestro hijo o que impugne la
paternidad, si lo que buscamos es que el juez declare que aquél no es nuestro hijo, con
la demanda debe acompañarse un principio de prueba de relaciones sexuales con la
madre, 9 meses antes del día del nacimiento. Con las pruebas biológicas en un juicio es
suficiente porque son determinantes, pero el presunto padre puede negarse a la
prueba alegando su derecho a la integridad física (art. 15 CE), pero la negativa
injustificada unido a otros indicios, determina lo que se llama la ''ficta confessio'', es
decir, que se le considera padre, pero la paternidad por esta vía genera obligaciones
pero no derechos.

En las técnicas de reproducción asistida, no se sigue este régimen, el donante es


anónimo, pero el hijo puede obtener sus datos biogenéticos, para conocer
enfermedades congénitas, no los datos personales.

En el caso de hijos adoptados, se reconoce el derecho de conocer el propio origen a


la mayoría de edad, la administración debe darle los datos de su familia biológica, pero
antes se inicia un proceso de mediación confidencial. La adopción requiere ser mayor
de 25 años y una diferencia mínima de 14 años con el adoptado. El adoptante o
adoptantes deben tener la certificación de idoneidad que otorga el Instituto Catalán de
Adopciones (ICA). Pero la constitución de la adopción se hace judicialmente y es
irrevocable, el menor rompe con la familia de origen y entra en la adoptiva. En el caso
de adopción internacional se aplica el convenio de la Haya para evitar la trata de seres
humanos y se realiza a través de las entidades colaboradoras en adopción
internacional (ECAI) especializadas por países.

2. La Patria Potestad

Hay que tener en cuenta sobre la patria potestad, que se refiere a la representación
legal de los progenitores, respecto de los hijos menores de edad. Más que derechos

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son potestades función, es decir, deberes de atención integral a los hijos, los padres
administran los bienes de los hijos, pero necesitan autorización judicial para disponer
de ellos si tienen valor extraordinario. La potestad se extingue con la mayoría de edad
o la emancipación. En casos de separación y divorcio, la potestad suele mantenerse
compartida por los progenitores pero el ejercicio directo a través de la guardia y
custodia se atribuye al que esté más preparado para el cuidado del menor. Solo se
suspende por causas excepcionales y se priva de la potestad a un progenitor por
causas muy graves.

Tema 24 Tutela y Organismos Tutelares

1. La Tutela

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El tutor es el representante legal de los incapacitados graves y de los menores no


emancipados sin padres. En Cataluña existe la figura de la Autotutela, una persona
mayor de edad puede designar a su tutor si resulta incapacitado en un documento
notarial.

2. La Curatela

El Curador es el representante legal de incapacitados leves y menores emancipados


con la característica de que solo les asisten en los casos que diga la sentencia judicial.
Para los primeros o en los actos del art. 323 CC para los emancipados menores.

3. El Defensor Judicial

El defensor judicial es un cargo que nombra el juez para un supuesto concreto en el


que se produce un conflicto de intereses (Ej. Entre padres e hijo menor).

4. La Guarde de Hecho

La Guarda de hecho se refiere a la situación en que una persona cuida de otra


menor o incapacitada sin ser su representante legal y eta obligada a actuar en interés
de esta persona, comunicarlo a la autoridad y rendir cuentas.

Tema 25 – La Sucesión Mortis Causa

1. La Sucesión por Causa de Muerte

La única que permite la transmisión total de un patrimonio de una persona a otra.


Porque se busca garantizar la continuidad de las relaciones jurídicas de la persona que
fallece salvo los derechos personalísimos que se extinguen con su muerte. Evitar que
queden los bienes vacantes o las relaciones interrumpidas. Ese sucesor es el Heredero,
que va a poder ser nombrado por dos vías:

1. Testada o testamentaria: si la persona fallecida “causante o de cuius'' otorgó


testamento en vida.
2. Intestada o ab intestato: si el fallecido no otorgo testamento en vida.

En Cataluña hay una tercera vía:

3. Sucesión Contractual: permite a través de un negocio que se llama


heredamientos que permite el pacto entre padres e hijos que se van a casar
sobre los bienes de procedencia familiar a través de las capitulaciones
patrimoniales.

El testamento puede ser de dos tipos:

- Notarial: que puede ser abierto (el notario lo redacta) o cerrado (se contiene

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DEREHO PRIVADO

en un sobre que guarda el notario). Se puede otorga este testamento desde los
18 años. Es un acto personalísimo, sin testigos.
- Testamento ológrafo o escrito a mano: documento definitivo de la voluntad
sucesoria, con la fecha y firma, se guarda en casa. Es preciso tener 18 años,
como mínimo, pero genera problemas en la práctica para su ejecución e
interpretación.

2. La Herencia y el Legado

En el testamento se pueden contener dos atribuciones sucesorias:

- Heredero: que recibe todos los bienes de la herencia (heredero universal).


Herencia y también deudas.
- Legatario: que recibe un legado o cosa concreta. Este no responde de sus
deudas.

3. La Aceptación y la Repudiación de la Herencia

La Herencia se puede repudiar. La aceptación de la herencia por el heredero es un


acto unilateral a través de la manifestación de voluntad de recibir la herencia, que
puede ser expresa (ante notario) o tácita (con una conducta que demuestre que
acepta) el CC considera que esta aceptando tácitamente si dispone de los bienes de la
herencia.

La aceptación de la herencia puede ser por dos vías:

- Aceptación pura y simple: se recibe el patrimonio directamente, de manera


que el heredero, que acepta así, podría responder ante los acreedores del
causante.
- A beneficio de inventario: significa que se valoran los bienes y las deudas y
obtenido el saldo, se decide. Debe solicitarse expresamente pero si el heredero
no dice nada y comienza a disponer de los bienes de la herencia, se entiende
que ha aceptado tácitamente. Pero después de saber el saldo se puede aceptar
o repudiar.

Desde que fallece el causante y hasta que se acepta o se repudia se produce lo que
se llama la herencia yacente o en administración pero una vez que acepta el heredero
recibe la propiedad de los bienes desde el momento que falleció su causante.

La acción de petición de herencia es imprescindible.

4. El Acrecimiento y el Derecho de Representación

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El Acrecimiento se produce cuando hay varios herederos. Si uno de los coherederos


no puede heredar por alguna causa (Ej. porque ha muerto antes que el causante o bien
porque repudia la herencia) su parte acrece la de los otros herederos.

El Derecho de representación se da cuando uno de los herederos muere y sus hijos


heredan la parte que le correspondería a su progenitor, su ascendiente directo, es lo
que se llama que los nieto reciben por estirpes.

Si el que repudia tuviese descendientes pasaría a ellos por Derecho de


representación. La viuda tiene el usufructo vitalicio sobre la herencia, salvo que
estuvieran separados de hecho.

El Derecho de Transmisión “Ius Trasmisionis” es que el heredero fallece después del


causante pero antes de llegar a aceptar o repudiar su herencia. En este caso su
derecho a aceptar o repudiar se transmite a sus herederos.

5. La Partición de la Herencia

La legítima es la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer, en


Cataluña es 1/4 parte. Si se quiere desheredar a un legitimario, que no reciba la
legítima, es preciso que haya una causa penal con sentencia firme (agresiones,
maltratos, negación de alimentos).

Al morir el causante se realiza la colación, que significa que se calculan las


donaciones hechas en vida, para que no afecten a la legítima, pudiendo reducirse
hasta cubrir la legítima.

En el resto del Estado, la legítima de los hijos son 2/3 y además esta legítima se
llama legítima larga, si el testador no dice nada y los hijos la reparten por igual, o bien,
la legítima corta que significa que 1/3 de los dos siempre va por igual y el otro se
denomina tercio de mejora, porque puede repartirlo o decir que lo haga su viuda como
quiera, entre los hijos.

Si se olvida de un legitimario en el testamento, se dice que hay una preterición y el


legitimario puede pedir su parte.

En la sucesión intestada, la ley determina que heredan por este orden:

1º.- Hijos y descendientes.

2º.- Cónyuge o pareja estable (Cataluña) - Ascendientes “Padres” (Estado).

3º.- Ascendientes “Padres” (Cataluña) - Cónyuge o pareja estable (Estado).

4º.- Colaterales de 1º o 2º grado “hermanos o sobrinos”, sino 3r grado “tíos” o 4º grado


colateral “primos”.

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5º.- La Generalitat de Cataluña y ésta hereda siempre a beneficio de inventario.

Tema 26 – La Sucesión Testamentaria

1. El Testamento

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El testamento es un negocio jurídico unilateral por el que una persona dispone de


sus bienes para después de su muerte. Es un negocio formal (si no se sigue la forma
establecida es nulo). También es personalísimo (sin testigos), directamente por el
testador.

Es un negocio revocable. La última voluntad hecha en vida es la que vale. Solo se


tienen en cuenta los testamentos anteriores si son compatibles, sobretodo el
reconocimiento de hijos extramatrimoniales se mantiene. Por eso es importante saber
fecha y hora del testamento, ya que el que vale es el último. Lo esencial es cumplir la
voluntad del testador.

Tienen capacidad para testar los mayores de 14 años salvo el testamento ológrafo
(manuscrito) que exige la mayoría de edad.

Al nombrar heredero se pueden nombrar varias personas a la vez, pero también es


posible nombrar a varias personas para que se sucedan, en defecto de otra
(Sustitución Vulgar).

La sustitución fideicomisaria significa que los bienes que reciba el heredero, deberá
conservarlos y transmitirlos después de su muerte a otra persona, con el límite de 2
generaciones de personas por venir (de personas que aún no existen, concepturus).

2. Formas Testamentarias

- Testamento Abierto: en el que el notario examina la capacidad del testador,


solicita un dictamen médico por dos facultativos si considera que no está
capacitado y traduce a lenguaje jurídico la voluntad del testador para evitar
problemas de interpretación.

- Testamento Cerrado: escribe el testador y el notario lo introduce en un sobre


lacrado que será abierto por el juez en un plazo de 10 días desde su
fallecimiento.

- Testamento Ológrafo: no es notarial. Es un manuscrito realizado por un mayor


de edad en el que consta su voluntad, con fecha y firma en todas las hojas. Si
hay tachaduras o enmiendas deberán ser salvadas también con la firma del
testador.

- Testamentos Especiales: previstos en el CC son el militar, el marítimo y el


hecho en el extranjero. En Cataluña el único testamento especial es el
testamento ante el párroco de una población en la que no haya notario
disponible.

Tema 27 – La Legítima

1. La Legítima

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Es una porción de bienes indisponible por el testador, porque la ley la reserva a sus
familiares. Los legitimarios son:

1º Descendientes respecto a los ascendientes.

2º Ascendientes respecto a los descendientes.

3º Viudo o viuda.

En el CC la legítima con 2/3 partes. El testador sólo puede disponer de 1/3


libremente. Pero esos 2/3 de legítima, si el testador no dice nada se reparte
proporcionalmente entre los legitimarios. Eso se llama Legítima Larga, para
diferenciarlo de la Legítima Corta que significa que 1/3 se reparte proporcionalmente
por el número de legitimarios pero el otro tercio que queda se denomina Tercio de
Mejora y el testador puede repartirlo como quiera entre los legitimarios.

En Cataluña la legítima es ¼ parte, y no hay mejora.

2. La Preterición y las Reservas

La Preterición (preterir es olvidar) es el olvido de algún legitimario por el testador.


Art. 814 CC permite distinguir entre el olvido voluntario o involuntario. Ya que podría
dar lugar a la invalidez del testamento por Preterición o a su reducción para conservar
la legítima. Siempre hay que proteger la legítima.

Las Reservas se refieren a precauciones que introduce la ley para evitar que los
bienes se vayan a otras familias diferentes del causante. Son de 2 tipos:

- Viudal o Binupcial: se refiere al viudo que contrae un nuevo matrimonio. Se


trata de que los bienes vuelvan a la familia de origen.

- Troncal o Lineal: se refiere a la posibilidad de que los ascendientes hereden de


los descendientes. Si una persona fallece sin hijos sus herederos serán los
padres. Si uno de ellos ha fallecido recibiría toda la herencia el otro. Pero si no
estuvieran los padres se dividiría la herencia entre los abuelos (de ambas
familias).

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Tema 28 – La Sucesión no Testamentaria

1. La Sucesión Contractual

La Sucesión Contractual está prohibida por el CC. No se admiten contratos sobre la


herencia futura, pero se admite en Cataluña a través de los Heredamientos, que son
pactos sucesorios recogidos en los capítulos matrimoniales.

2. La Sucesión Intestada. Fundamento y Régimen Legal. Orden para Suceder.

La Sucesión Intestada se produce cuando una persona fallece sin testamento o


cuando el testamento fuese nulo. También se abriría la sucesión intestada si el
testador solo ha atribuido un legado sin nombrar heredero (Ej. quiero que mi coche
vaya a mi hijo mayor).

También se da cuando el heredero sea incapaz para suceder. A falta de testamento


la ley establece una presunción “Iuris et de iure” de afectividad, de afecto entre los
parientes del causante. Primero los hijos y descendientes, repartiéndose por partes
iguales entre los hijos y si falta alguno, los nietos por derecho de representación de su
padre reciben lo que a él le correspondería.

Se dice que los hijos reciben la herencia por cabezas y los nietos por estirpe (grupo).

En Segundo lugar, a falta de hijos heredarían los ascendientes (padres) por partes
iguales si están y si solo hay uno se lo lleva todo. Pero en Cataluña el segundo lugar lo
ocupa el cónyuge viudo. En el CC el cónyuge viudo ocupa el 3er lugar.

CC CAT

1º 1º

2º 2º Cónyuge viudo

3º Cónyuge viudo 3º

En 4º lugar los colaterales de 2º grado (hermanos) y sobrinos por derecho de


representación de los hermanos del causante.

En 5º lugar, si no hay hermanos ni sobrinos, los colaterales hasta 4º grado (primos


hermanos, tíos).

En 6º lugar, si faltan esos parientes, hereda el Estado según el CC y la Generalitat


según el Código de Sucesiones de Cataluña, que siempre acepta automáticamente a
beneficio de inventario.

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Hay que tener en cuenta que en los casos en que el cónyuge viudo no herede
porque hay hijos o padres del causante, tiene derecho de usufructo vitalicio sobre los
bienes de la herencia.

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