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DERECHO PROCESAL CIVILY COMERCIAL

Prof. Julio Leopoldo FONTAINE.

Bibliografía:

PALACIO. “Manual de Derecho Procesal Civil y Comercial”.

ARAZI. “Derecho Procesal Civil y Comercial”.

COLOMBO “Curso de Derecho Procesal Civil y Comercial”.

Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. Ley 8465.

Módulo 1. El Derecho Procesal


Unidad 1. Conceptualización de la disciplina.
El Derecho Procesal. Concepto. Contenido. Naturaleza jurídica. Caracteres. Relaciones
con otras disciplinas.

**DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. CONCEPTO. CONTENIDO.

“Es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado, para la aplicación de las leyes de
fondo y su estudio comprende la organización del poder judicial, la determinación de la competencia de los
funcionarios que lo integran y la acción del juez y d elas partes en la sustanciación del proceso”(Hugo Alsina)

**CONCEPTO: Disciplina que estudia las normas que regulan la actividad, la organización, la composición de
los órganos del Estado que ejercen la Jurisdicción.-

Existe por: 1)- La noción del conflicto. 2)- La supresión de la justicia privada.

1)- El Estado dicta las normas sustanciales, el catálogo de conductas de los individuos para dar vida en
Sociedad, con cautas y Derechos en distintas ramas. Si fuesen acatadas espontáneamente por sujetos no
tendría razón de ser, pero como no es así y hay conflicto, sea como amenaza, simple desconocimiento o
violación consumada de los Derechos que genera incertidumbre de la existencia del Derecho.

2)- Desde que el Estado existe como tal ha monopolizado la administración de justicia, se prohíbe la justicia
por mano propia (en lo penal si hay excepciones por la legítima defensa y en lo civil lo vemos como repelente
de actos posesorios y con el Derecho de retención entre otros).

Nosotros tenemos derecho a exigir al Estado que Resuelva el conflicto y garantice los Derechos.

Es el Derecho Procesal Civil el conjunto de mecanismos a través del cual el individuo le pueda exigir al Estado
la resolución de conflicto.

OBJETIVO (DOBLE)

1-Más justa resolución del conflicto, como fin y 2- Garantizar al Individuo un adecuado Derecho de Defensa,
Seguridad Jurídica y Paz Social.

**CONTENIDO (Clases de PODETTI).

Todo el Derecho Procesal está organizado en una trilogía: 1- Jurisdicción; 2- Acción y 3- Proceso. En esto se
agota el contenido del derecho procesal.

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1-JURISDICCION: Aquello que consiste en la actividad de resolución del conflicto del Estado a través de jueces;
la forma en que se manifiesta, sujetos, organización del tribunal, la medida en que se ejerce y su designación,
remoción, etc.

2- ACCION: Derechos de los sujetos de exigir al Estado la prestación del servicio de justicia (partes del proceso).

3- PROCESO: Vincula elementos anteriores, mecanismos o trámites a través del cual el ejercicio de la acción y
actividad del juez que se desarrolla.

Comprende todos los actos procesales que tienen lugar desde el inicio del tramite hasta su terminación con la
sentencia definitiva.

***NATURALEZA JURÍDICA. (Del Derecho Procesal Civil).Hay que distinguir: Normas Sustanciales que dan
pautas de conductas de las Normas Procesales que son mecanismos que exigen observancia del cumplimiento
de las normas sustanciales, tienen carácter instrumental.

Las normas procesales no son disponibles por las partes, como en las sustantivas, que son supletorias a la
voluntad de las partes, disponen mientras ellas no dispongan otra cosa diferente.

1- El derecho procesal está subordinado al derecho material. Las normas que regulan el proceso carecen
de un fin en si misma y constituyen solo un medio para lograr la realización de los intereses tutelados
por las normas sustanciales. Entonces las normas sustanciales serán normas primarias y las normas
procesales serán NORMAS-MEDIO, INSTRUMENTALES o SECUNDARIAS.
2- El derecho procesal constituye una RAMA AUTONOMA de la ciencia jurídica, porque opera dentro de
un ámbito de conductas fundamentalmente diferentes del que conceptualizan las normas del derecho
material.
3- El derecho procesal pertenece al DERECHO PUBLICO, entonces las partes no se encuentran habilitadas
para regular el desenvolvimiento del proceso de acuerdo con su voluntad. Es inadmisible el proceso
convencional.

**CARACTERES:

1-PUBLICO: cuyas normas son inderogables e indisponibles por las partes.

2- AUTONOMO: autonomía legislativa, científica y doctrinaria.

3-INSTRUMENTAL: el derecho procesal es el medio, el instrumento que permite aplicar las leyes de fondo.

Unidad 2. Fuentes del Derecho Procesal


Concepto. La norma procesal. La Constitución Nacional y los tratados internacionales. El
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba y el de la Nación: sus
estructuras y contenidos. Las leyes orgánicas. Eficacia de la norma procesal en el tiempo y
en el espacio. Otras fuentes: la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Breve noción de
cada una de ellas.
**FUENTES DEL DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. CONCEPTO

Normas donde están contenidas el DPC. Una norma es procesal cuando: Según CALAMADREI Destinatarios de
la norma, en lo procesal es el juez que le indican su conducta, en cambio en la sustancial el destinatario son
las partes directamente e indirectamente al juez como pautas de conducta para las partes.

Cuando se establece quien y como debe, con que mecanismos debe dictar una resolución es la norma formal
y cuando se establece el qué de una resolución su contenido es la norma sustancial.

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En escala decreciente de obligatoriedad (rango o jerarquía) constituyen fuentes del derecho procesal :

1- LA CONSTITUCION NACIONAL

Con el Art. 5 impone a provincias la obligación y es así por que existe; el Art. 16 que establece la Igualdad; Art.
18 juez natural y la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados y de la defensa en juicio; Art. 121.
Ordenes de Justicia, autónomos a cargo de la organización que tiene cada provincia.

2- LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Como el Pacto de San José de Costa Rica que da normas procesales.

3- OTROS TRATADOS CON JERARQUIA NO CONSTITUCIONAL.

En 1869 y en 1940, Celebran tratados de Derecho Procesal de Montevideo que regula las relaciones entre
países latinos y otros con Italia, etc.

4- LEY EN SENTIDO PROPIO DE FONDO

Códigos, leyes, normas procesales establecidas en leyes de fondo, ej. Cuando establecen carácter sumario
del juicio por alimentos, ley de prenda, ley de quiebra.

5- NORMAS PROCESALES PROPIAMENTE DICHAS,

La de la Nación con su Cod. Proc. C. Y C. de la Nación y de las Provincias, que tienen sus propios Códigos
Procesales. La mayor parte de las provincias, dictaron sus propios Códigos Procesales y las provincias más
nuevas, que son las del sur y Chaco adoptaron como Código Procesal propio al de la Nación. El Código de
Córdoba es la ley 8465, rige desde septiembre de 1996, que reemplaza a los anteriores.

**ESTRUCTURA DEL CÓDIGO PROCESAL DE CÓRDOBA está dividido en cuatro Libros.

Libro I: Versa sobre partes generales son todas las instituciones de carácter general del proceso.

Libro II: Procedimientos generales son los troncales a través de los cuales se tramitan relaciones jurídicas que
no tienen trámite especial: Ordinario, Abreviado y Ejecutivo.

Libro III: Procesos Especiales Asignados a determinadas relaciones jurídicas, ej. Sucesorio, alimentos,
condominio, desalojo.

Libro IV: Jurisdicción Voluntaria, actividad de jueces que no supone la resolución de conflictos. Ej. Cuando al
juez le dan actividad no típicamente jurisdiccional como es abrir un testamento ológrafo.

Al lado del Código Procesal existen las LEYES ORGÁNICAS del poder judicial, cuerpos cerrados de normas que
organiza la composición de los tribunales. Tantos juzgados; la división de las circunscripciones, etc. Son dos
ramas jurídicas distintas, que organizan todo, la vigente es del año 1996.

Reglamentos o Acuerdos de Tribunales Superiores o Cortes Supremas Provinciales. Los tribunales superiores
de las provincias ejercen lo que se llama superintendencia. La tarea de reglamentación de la actividad de los
tribunales mediante normas que tienen carácter instrumental, reglamentario. Esto es para llevar la norma al
detalle. Ej. Sistema de Mesa de Entrada y Sorteo de las causas que ingresas, para establecer cual es el turno
del juzgado que vaya a conocer dicha causa.

Son de Carácter general, abstracto y reglamentario, nunca en contra de la ley puede pactarse. Son Acuerdos
reglamentarios o Acordadas, En orden Nacional la dicta la Corte Suprema, y dentro de Capita Federal es corte
de la nación (antes la dictaban las cámaras, similar a lo dictado por TSJ).

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6-COSTUMBRE

Ejecución reiterada de conductas que se vuelven casi obligatorias. El juez la aplica a veces porque se lo indica
la porpia ley (secundum legem ej. ley de martilleros art. 365… el martillero recibirá la comisión que
corresponda … establecida por la ley o en su caso por la costumbre) y otras veces porque se lo indica la
practica judicial ante el silencio de ley (costumbre praeter legem: ej forma de redactar el exhorto)

7- JURISPRUDENCIA:

Conjunto de fallos y decisiones de los tribunales sobre los problemas sometidos a su conocimiento. a- No son
Obligatorios: de serlo cristalizaría el Derecho y no podría evolucionar, es incluso conveniente. Puede
imponerse por jerarquía de tribunales que dictan así por el prestigio de sus miembros y de sus resoluciones.
Todo depende de la autoridad técnica y b- Diversidad: AL no ser obligatorio cada juez puede adoptar el criterio
que desee, puede ser una violación al principio de igualdad, de decisión para las personas, Algunos medios
pueden regular el modo de resolver, Por Ejemplo los Fallos Plenarios, cuando un tribunal superior establece
un criterio de una resolución que se da sobre casos iguales, en iguales condiciones en los que se aplican normas
iguales, se establece resolver de determinada forma, implica la obligación de cada juzgado de esa Cámara
conocer el criterio jurisprudencial de esa Cámara, para comprender el sentido de cómo fallar y cuando puede
darse que la resolución del caso sea con un criterio contradictorio al establecido, se llama a todos los juzgados
para resolver en pleno. Implica un modo de fallo vinculante a los miembros de la cámara. Lo resuelto por un
superior. Pero tiene dos problemas: 1- Aquilozamiento del derecho, complica y quita dinamicidad, 2- Los
plenarios son leyes que tienen igual eficacia que la ley pero no se publican en boletín oficial ni emanan del
congreso por eso muchos discuten que es inconstitucional. Recursos de Casación es crear o asignar
competencia a un tribunal superior y único para que establezca la forma de interpretación del Derecho. Tiene
por característica en que los otros tribunales no están obligados a acatar el criterio. El inconveniente es que
por nuestro sistema de gobierno no hemos logrado tener un único tribunal de Casación para que unifique.

8- DOCTRINA:

Opinión de los autores. No es vinculante, se impone por prestigio de los autores los jueces de apoyan. Es
común que los jueces al fundar sus sentencias citen la opinión de los autores. Su aplicación depende de la
fuerza de convicción que ella sea capaz de transmitir.

**EFICACIA DE LA NORMA EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

EN EL TIEMPO

Supone hablar del conflicto de leyes, de modificación de una ley por una ley nueva,

I-los procesos ya concluidos no pueden ser afectados por nueva ley. Sino alterarían la cosa juzgada, a la cual
la corte dio carácter de propiedad, como parte de mi patrimonio y si lo tocan violan mi Derecho. (Art. 17 CN).
Por ello se condena anticipadamente, ej. Prórroga de locación hoy tiene otra aplicación y rapidez.

II-Procesos aún no iniciados Los nuevos procesos se rigen por ley nueva. Sin importar cual ley está vigente a
la que reformó y es cosa jurídica, porque la regla nueva rige norma de juicio no a la relación jurídica. Con una
excepción Normas relativas a la admisibilidad de los medios de prueba. Ej. requerimiento de pago si hubo
problema después que se debe dar por acta notarial (salvo por ley vigente en momento del acto).

III- Procesos en trámite regla ley nueva entra a regir inmediatamente y allí comienza a regir y se aplica al
trámite con excepción de los actos en juicio de ejecución. Ej. Recurso de revisión y hoy dado como Casación,
todo se regula por Código viejo, para conservar ultra actividad hasta que se termine estadio de Proceso Civil
(art. 888). A veces el legislador dice que lo que comenzó con una ley se termina con ella para no complicar. Ej.
Ley que modifica competencia.- Pueden ser alcanzados por la ley nueva siempre que ello no importe afectar

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los actos procesales cumplidos, y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior. La aplicación de
la nueva ley a los actos procesales cumplidos afectaría al principio de preclusión.

EFICACIA DE LA NORMA PROCESAL EN EL ESPACIO

Las normas procesales se hallan sujetas al llamado principio de la territorialidad de la ley. Solo tienen vigencia
dentro del ámbito territorial del estado que las dictó y se aplican tanto a los procesos integramente tramitados
ante los órganos judiciales de ese Estado cuanto a las diligencias procesales particulares cumplidas por
aquellos a requerimiento de órganos judiciales extranjeros. Se rige por la lex fori. Sin embargo este ppio
reconoce las siguientes excepciones:

1- En materia de CAPACIDAD de las partes para estar en juicio, la cap. De las personas domiciliadas fuera
de la republica será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cdo se trate de actos
ejecutados o de bienes existentes en la republica. (art. 7 cod.civ)
2- Tanto las formas del MANDATO como el alcance de las facultades que el le confiere, se rigen por la ley
del lugar de su otorgamiento.(art. 12 cod. Civ.)
3- En cuanto a la PRUEBA, hay que distinguir la admisibilidad de los medios de prueba, del procedimiento
probatorio. La admisibilidad se rige por la ley del lugar del otorgamiento del acto (por ej. en lo relativo
a la forma de los actos jurídicos). El procedimiento probatorio se rige por la lex fori, por ej. si la ley del
lugar en el cual se celebro el acto jurídico admite que este se pruebe por medio de testigos, el juez
que entiende la causa en el correspondiente proceso debe atenerse a dicha ley aun en el caso de que
las normas locales descarten la admisibilidad del referido medio probatorio.

En lo que respecta a la aplicación de LEYES EXTRANJERA, solo puede tener lugar a solicitud de parte interesada,
quien debe además probar su existencia.

En materia de OFICIOS entre jueces de la republica argentina, se hallan en ppio regidos por la lex fori los
requisitos de tiempo, lugar y forma de los actos procesales cuyo cumplimiento se delega a través de aquel
medio de comunicación.

La ley 22.172 aprobo convenio entre la prov. De santa fe y la nación, a la que se adhirieron posteriormente las
demás provincias, respecto al diligenciamiento de oficios. Por medio de esta ley se se regulan las
comunicaciones entre los tribunales. Por ej. la admisibilidad de la medida, si procede o no la prueba, se rige
según la ley del juez requirente, en cambio en el proceso en tramite se rige por la ley del juez comisionado.

Módulo 2. La Jurisdicción
Unidad 3. La actividad jurisdiccional
a. Los poderes del Estado. La función judicial de los órganos jurisdiccionales. El acto
jurisdiccional: concepto y caracteres. Diferencias con el acto administrativo. La jurisdicción
voluntaria.

b. La organización judicial. El Juez. El Ministerio Público. Órganos auxiliares. Designación


y remoción. Recusación y excusación. Deberes y facultades.

**LOS PODERES DEL ESTADO. LA FUNCION JUDICIAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES.

Se considera JURISDICCION , al igual que la legislación y la administración, como una de las funciones estatales,
definiéndosela como aquella mediante la cual los órganos judiciales del estado administran justicia en los
casos litigiosos.- Se advierte que no toda la función jurisdiccional se halla enconmendada a los órganos del
poder judicial. Esa función es la que ejercen también numerosos organismos administrativos y el propio

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órgano legislativo. Por ej. las sanciones que impone el Tribunal de faltas cuando se infringen determinadas
ordenanzas o el caso del Senado en el caso del “Juicio Politico”.-

Es la potestad soberana del estado para actuar la ley ya pronunciada ante un caso concreto por medio de
órganos predispuestos a tal fin y conforme a un procedimiento legalmente regulado.

CLASIFICACION DE LA JURISDICCION

1- Desde el pto de vista del órgano habilitado para decidir el conflicto, la jurisdiccion puede dividirse en
JUDICIAL y ADMINISTRATIVA.

La jurisdiccion ADMINISTRATIVA consiste en la actividad que desliegan los órganos admnistrativos tanto en la
aplicación de sanciones a los administrados o a los funcionarios o agentes de la propia administración, como
en el conocimiento de las reclamaciones y recursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad
dentro de la esfera administrativa. Dentro de esta jurisdiccion se encuentra comprendida la jurisdiccion
militar.-

2- La jurisdiccion JUDICIAL, puede dividirse atendiendo al poder político del que emanan las atribuciones
de administrar justicia, en jurisdiccion NACIONAL y en jurisdiccion PROVINCIAL.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Es aquella por la cual los órganos del Estado administran justicia, es el Poder-Deber independiente, indelegable
por el cual se conoce y decide sobre ciertos conflictos. Es uno de los poderes del Estado. Es un atributo de la
soberanía del Estado. Es una de las tres funciones que realiza o ejercer el Estado, cada uno de los poderes
tienen una función genuina y otra accesoria. El Poder Judicial tiene la Función Jurisdiccional principalmente y
como accesoria la Administrativa en la Superintendencia de su personal y miembros. Su naturaleza no
depende del órgano que la ejerce sino de sus características., lo que hace también es legislar, crear normas de
carácter general y abstracto.

La Función Jurisdiccional del Poder Judicial resuelve a posteriori un caso concreto, creando una norma ya no
general sino individual, acotada al caso particular. Lo que es diferente de la Función Jurisdiccional de la
Administración Pública, por ejemplo el Anses con los juicios de los jubilados, donde se trata el expediente en
la esfera administrativa sin trascender a la judicial, pero la administración interviene en interés propio es una
parte del proceso y no un tercero imparcial, controla su propio sometimiento a la legalidad, al requisito legal.
La Función Jurisdiccional, se ejerce respecto del interés de un tercero y resuelve un tercero independiente que
está fuera del conflicto, que es el juez, es ajeno a la controversia es imparcial, ésta si es la función jurisdiccional
propiamente dicha.

El CONFLICTO supone la amenaza o el Estado de Amenaza para un derecho que nace del desconocimiento de
la existencia o de su extensión, ello justifica la intervención del juez mucho más cuando la amenaza pasa a
lesión es decir cuando se viola el derecho, el juez debe decir el derecho, producir certeza y además si
corresponde actuar por la fuerza en sustitución del deudor remiso. A- Declarativo, B- Ejecutivo.

LA ACTIVIDAD DECLARATIVA O LOS JUICIOS DECLARATIVOS pueden ser:

PURA: La que el conflicto se agota en la simple amenaza o incertidumbre a la sola declaración del juez sobre
su existencia o extensión se agota y resuelve el conflicto. No va más allá de la existencia o extensión del
derecho el conflicto. Por ejemplo: El juez declara que Pedro no le debe nada a Juan. O en Juicio de Usucapión
se declara la adquisición del Dominio por la posesión pacífica, continua y activa durante 20 años. Esa posesión
hace adquirir el Dominio no la sentencia.

CONSTITUTIVA: El juez hace declaración de derecho, dice quien tiene razón y como consecuencia surge la
creación de un estado jurídico nuevo, por ejemplo Juicio de divorcio y 1° quien tiene razón, luego se los declara
separados o divorciados, o los juicios de filiación.

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DE CONDENA: El juez hace la declaración del derecho, elimina la incertidumbre y como consecuencia condena
a una de las partes al cumplimiento de una acción, creación, sanción o condición. Aquí ya hay una lesión
consumada porque sino sería solo pura, además de la declaración viene luego la Ejecución, el Proceso de
Ejecución. No obstante hay procesos de Ejecución que no tienen procesos declarativos previos, por ej. Juicio
ejecutivo por un título de crédito. A posteriori se iniciará un declarativo.

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA:

Actividad complementaria que la ley encarga a los jueces por razones de políticas legislativas, ya sea por
razones de seguridad o para evitar un posible conflicto posterior. No hay dos partes porque no hay conflicto.
Acá hay un peticionante que hace un requerimiento al juez para obtener cierto resultado. Las resoluciones de
los jueces se hacen sobre la base del material aportado por el solicitante o peticionante, por ello no puede
afectar derechos de terceros, solo surte efectos sobre el peticionante.

Se dan con el Objeto de integrar, de constituir, de constatar, de autorizar, de dar eficacia a ciertos estados o
relaciones jurídicas privadas. Ejemplo: La usucapión, sumaria informativa para matricularse en el colegio de
escribanos, o sumaria para obtener duplicado del Primer testimonio de la Escritura, que contiene la titularidad
de un inmueble.

JURISDICCION ARBITRAL

ARBITROS Son jueces privados.

A veces la ley obliga al sometimiento a la jurisdicción arbitral, en los declarativos generales entre ascendientes,
descendientes, cónyuges, van por ARBRITRAJE FORZOSO.

También se puede llegar en forma de ARBITRAJE VOLUNTARIO cuando las partes mediante un contrato se
someten de común acuerdo a la jurisdicción voluntaria: Cláusulas compromisorias solo puede pactarse en las
relaciones jurídicas en las que se permiten la transacción de los derechos y solo respecto a los derechos
disponibles.

El arbitraje también puede ser clasificado como: DE ESTRICTO DERECHO Arbitro iuris, tiene que actuar en la
forma que lo hacen los jueces ordinarios, toman la ley y las pruebas tales como son. O

DE AMIGABLE COMPOSICIÓN: Amigables componedores. Deben fallar más bien por la equidad que por la ley,
moderando las disposiciones de la ley y el valor de las pruebas.

El Arbritraje Forzoso es siempre de amigable composición. Art. 603.

El Arbitraje Voluntario puede ser de amigable composición o de estricto derecho, dependiendo de la voluntad
de las partes.

Los Arbitros solo ejercen la jurisdicción en forma Declarativa. No puede Ejecutar sus decisiones ni tomar
medidas cautelares porque no ejercen el imperio del Estado.

***ORGANIZACIÓN JUDICIAL

Nuestra constitución creo un doble orden judicial, de acuerdo a ese régimen existen en el país, una justicia
NACIONAL, que ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la republica con respecto al conocimiento de
los asuntos mencionados por el art. 116 CN y por otro lado una justicia ORDINARIA o COMUN que ejerce sus
funciones a través de los órganos judiciales de cada provincia, y cuya competencia abarca el conocimiento de
todos los asuntos regidos por el derecho común y local, con las limitaciones establecidas en el art. 12 CN.
Tenemos dos Órdenes Jurisdiccionales: NACIONAL Y PROVINCIAL

Justicia Federal: -CSJN

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- CAMARAS FEDERALES. i. CAP. FED. II- Cap. De Pcias.
- Jueces de Distrito.

JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS.

- TSJ
- CAMARA DE APELACION
- JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. COMPETENCIA EN LA SEDE.

SEDE: Ámbito de competencia territorial de los juzgados de primera instancia.

CIRCUNSCRIPCIÓN: Ámbito de competencia territorial de las cámaras de apelaciones.

La Primera Circunscripción puede tener varias sedes: 1° Cba. Tiene sedes de Cba. Capital, Carlos Paz, Villa
María etc. Apelación en distintas cámaras de Cba.

2° Río IV, La Carlota, etc.

En Cba. Hay once circunscripciones, hay cámaras en once ciudades. Todas las circunscripciones son Ambito de
competencia del TSJ.

CIRCUNSCRIPCIÓN 1°. Tiene cincuenta y dos juzgados de primera instancia, de los cuales ocho son de
competencia exclusiva en Sociedades y Concurso. Y cuarenta y cuatro son de competencia general. Así
también tiene ocho cámaras de apelaciones dos de competencia exclusiva en Sociedades y Concurso y seis de
Competencias Grales.

El TSJ, está compuesto por siete miembros, su labor se divide en cinco salas: Civil, Penal, Laboral, Electoral y
Contencioso Adminsistrativo. Cba capital es la única circunscripción que tiene salas en todas sedes.

-En orden jerárquico el Fuero Civil y Comercial (cordoba) se integra como autoridad máxima por el TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA a través de la SALA CIVIL. En orden inmediato inferior se encuentran la CAMARAS
CIVILES DE APELACION integradas cada una de ellas pro 3 vocales. Estos tribunales impuestos por el sistema
de la doble instancia imperante, conocen y deciden sobre los recursos ordinarios de apelación y nulidades
deducidas por las partes en contra de lo resuelto por el juez de primera instancia, ejerciendo entonces un
control de legalidad de los decidido por el el inferior. Aparecen luego los JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA,
constituyen el primer peldaño de la estructura judicial, su titular es un magistrado que es quien inicialmente
asume el asunto que es presentado por el justiciable, teniendo contacto directo con el objeto del proceso,
convocando a las partes, recibiendo las pruebas, dirigiendo el procedimiento y decidiendo sobre las
pretensiones hechas valer en juicio. Forman parte del fuero civil las ASESORIAS CIVILES.

**JUECES

los jueces nacionales revisten los siguientes caracteres: son permanentes, son sedentarios (solo pueden
cumplir su función dentro de la circunscripción territorial establecida como sede del respectivo juzgado), son
inamovibles (conservan sus empleos mientras dure su buena conducta y no pueden ser separados del cargo
sino por juicio político) y son letrados.

En Cba. La designación de los jueces es permanente. En práctica está el juez sustituto se designan sin tener
concretamente tal función, hay vacante para asignarle el despacho del juzgado al juez sustituto que es un
secretario, criticado porque atenta contra la independencia del juez, el está pendiente por tener cargo puede
hacer lo más conveniente por su carrera. Se lo designa en abstracto como reconocimiento de su aptitud. Son
funciones judiciales ejercidas de modo transitorio e incompatible con lo que la C.N. dice que es permanente
mientras dure la Buena Conducta, tiene inamovilidad para no ser privado ni desplazado de su cargo.

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Son letrados por la formación profesional previa y por concursos de antecedentes siguiendo la idoneidad como
condición para acceder al cargo.

DESIGNACION:

Magistrados de la Corte Suprema: por el Presidente con acuerdo del Senado

Magistrados de Tribunales inferiores nacionales: por el Presidente sobre la base de una propuesta en terna
vinculante emitida por el Consejo de la Magistratura.

En el orden provincial se designa por el gobernador con el acuerdo del senado, el gobernador les envía un
pliego con los posibles ternados.

CONDICIONES: 1)- Edad: 30 años para TSJ. 25 para los demás. 2)- Ejercicio de 12 años para TSJ, 8 para la
Cámara, 6 para 1° Instrucción y 4 para asesor letrado. 3)- Idoneidad académica.

DEBER: administrar justicia cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto, dirigir el
procedimiento, fundar sus decisiones, en materia civil le esta vedado proceder de oficio,…

REMOCIÓN I- Por Juicio Político a los miembros del TSJ y II- por Jury de enjuiciamiento a los demás funcionarios
judiciales.

PROHIBICIÓN I- De ejercer profesión, comercio o empleo privado a excepción de la docencia. II- De actuar en
Política.

GARANTIAS: I- Inmunidad de arresto salvo flagrancia en delito. II- Inamovilidad del cargo. III. Intangibilidad de
remuneración.

RECUSACIÓN Mecanismo que tienen las partes para apartar a un juez del caso por razones de subjetividad,
que lleva a dudar de su imparcialidad o de su calidad. Puede ser con o sin expresión de la causa. Art.17. ejemplo
parentesco, o interés en el proceso, o amistad íntima o enemistad manifiesta o ya intervino en el conocimiento
como asesor etc.

Se debe hacer valer con el primer escrito que se presente en el tribunal si es de conocimiento anterior a la
demanda, si es posterior se presenta dentro de los 3 días que se tuvo conocimiento de la causal. Cuando es
recusación de los jueces de 1° instancia, el planteo es resuelto por la cámara y si es de las cámaras o TSJ.
Entiende dicho cuerpo colegiado, sin el magistrado cuestionado. Luego se requiere informe se ve la causa o
motivo y se acepta lo separa del conocimiento del caso y si se rechaza se abre a prueba se conoce más
profundo los fundamentos.

R. SIN CAUSA: Se recusa sin necesidad de expresar el motivo. Se debe interponer con la demanda o dentro de
3 días del decreto de autos. Ej. Avocamientos (Es que durante el proceso fue que me cambian de juez, por
ello puedo reclamar).

La contracara de esto es la EXCUSACIÓN: Cuando el mismo juez cuestionable, espontáneamente se inhibe


cuando conoce el hecho, puede oponerse las partes, salvo que existan parentescos o intereses comunes con
alguna de las partes. O que tenga interés en el pleito.

NATURALEZA JURÍDICA DEL JUEZ

Se pretende establecer la causa por las cuales las partes se someten al proceso, a la decisión del juez.

Teoría Contractualista: Origen en el Derecho Romano la sujeción de las partes al proceso, al la decisión del
juez, es la aceptatio del cumplimiento de lo decidido. Surge un contrato celebrado por las partes con el juez:
se llama “litis contestatio” Emana de la voluntad de las partes, El que no aceptaba celebrar el contrato era
pasible de una sanción. Cuando el Imperio Romano desaparece y el fundamento lo encontramos en el

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Imperium del Estado, de los jueces por ello la causa la encontramos según esta teoría en un “Cuasicontrato”
como fuente de las obligaciones de las partes en el proceso.

Teoría Predominante de la Relación Jurídica Procesal (CHIOVENDA) La fuente de la vinculación de las partes a
la decisión del juez es la ley, por la ley queda sometido a la autoridad del juez y a su decisión. Nace una relación
distinta a la que surge del derecho de fondo que es sustancial En virtud de la ley, aunque la parte que no quiere
intervenir en el proceso, igual queda sometido.

Teoría de la Situación Jurídica (GOLDSMITCH) No hay relación Jurídica sino que la fuente de la vinculación es
la ley. La ley sustancial decía, cuando el proceso no exige, fija las pautas para que el juez, para que las partes
sean promesas de…(no importa) llegar a una sentencia favorable o amenazas de sentencia desfavorable. Una
situación en la que las partes están empeñadas en obtener una sentencia favorable, para lograrlo
exitosamente deben cumplir con las cargas que se le imponen. En el proceso no existen para las partes
derechos y obligaciones propias del derecho sustancial, sino que existen Cargas Procesales: Son conductas que
son voluntarias y si no las cumplen no producen otra sanción que la pérdida del pleito, No le son exigibles
coactivamente. Son imperativas del principio del interés.

*** MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

MINISTERIO PUBLICO.Es el conjunto de funcionarios a quienes se halla confiada la defensa de intereses


vinculados al orden publico y social. Sus miembros integran una magistratura especial, distinta y autónoma
con respecto a los jueces y tribunales, con quienes colaboran en la función de administrar justicia.

El ministerio publico esta compuesto por el Ministerio Publico Fiscal (aut. Máxima Procurador General de la
Nacion) y el Ministerio Publico de la Defensa (Defensor General de la Nación).

Organización paralela a la judicial en Cba. La integra, colabora con la administración de la justicia, pero sin
poder de decisión. Función de custodia de Legalidad y del orden público. Ej. En divorcio defiende el vínculo,
en sucesorio la legitimación de los herederos. Dictaminan pero no pueden resolver. En lo penal tiene facultad
de instrucción organizado en estructura jerárquica que el inferior debe cumplir (el fiscal superior respecto del
menor).

El Fiscal Gral. Designado políticamente por cinco años pero es incompatible el juzgar con la atribución del
Ministerio Público. (Como se da), se renueva con la renovación del gobernador.

MINISTERIO PUPILAR Integrado por asesores letrados que ejercen:

1- Completan personería del incapaz, CCiv. 59, 99 CPCC.


2- Defensa del Ausente (Rebelde) 113 inc. 3ª- CPCC. (Distinto es o modo de intervención según la citación
o no).
3- Defensa de los Pobres. (en ley de defensa gratuita) Art. 79-82.

ORGANOS AUXILIARES

Existe un conj. De personas que colaboran con los jueces y tribunales en la función de administrar justicia,
denominados AUXILIARES INTERNOS de aquellos. Se hallan agrupados en catergorias que responden a la
mayor o menor importancia de sus funciones, previstas en las leyes organicas, códigos de procedimientos y
acordadas y reglamentos de los tribunales superiores.

En el orden nacional, tales auxiliares se dividen en FUNCIONARIOS y EMPLEADOS. Magistrados se llama a los
jueces de todos los grados, funcionarios a los secretarios de primera y segunda instancia y a los demás
empleados de los tribunales nacionales que perciben igual o mayor sueldo y empleados al resto del personal.
Son nombrados por la autoridad judicial establecida por los reglamentos. No pueden ser removidos sino por
causa de ineptitud o mala conducta previo sumario administrativo con audiencia del interesado.

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Unidad 4. Competencia

Concepto. Clasificación. Criterios de Distribución. Cuestiones de competencia.

***COMPETENCIA. Es la porción o medida de la jurisdicción que ejerce cada juez su jurisdicción. Es el límite
y extensión de la misma en razón de distintos criterios. Por ej. Material, territorial, de grado o función de
cuantía del monto objeto del litigio.

Según Arazai : es el limite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdiccion a cargo de cada uno de los
distintos órganos jurisdiccionales.

La JURISDICCIÓN es la aptitud o potestad para conocer una determinada pretensión que se reconoce al juez
o tribunal. La Jurisdicción en pleno no la tiene nadie en toda la Nación. La ejercen todos los jueces en su
conjunto, cada porción de la jurisdicción es la competencia.

Entonces…LA JURISDICCION es la potestad de declarar, de aplicar el derecho y la COMPETENCIA es la facultad


para ejercer la jurisdiccion, en un conjunto de asuntos determinados. O sea la competencia es la medida en
que se puede ejercitar la jurisdiccion.

La competencia se determina en oportunidad de iniciarse el proceso. Existen tres momentos en los que e juez
se puede pronunciar sobre su competencia:

1- Cuando se presenta la demanda, con excepción de la territorial


2- Cuando debe resolver la excepción de incompetencia
3- Cuando sentencia en los demás juicios declarativos y en el juicio ejecutivo

**CLASIFICACION DE LA COMPETENCIA

Cuando surge un conflicto , lo primero que hay que determinar es si debe intervenir la justicia federal
(nacional) o la justicia ordinaria (provincial). Luego se distribuirá la competencia sobre las causas en razón de
distintos aspectos:

-en razón del lugar

-en razón de la materia

-en razón del grado

-en razón de la persona

-en razón del turno…etc

Para distribuirla dentro de cada órbita se dan para dividirla en razón de cinco criterios.

TERRITORIAL (art. 6 CPC Cordoba)

La extensión del territorio impone la necesidad de dividirlo en circunscripciones judiciales, dentro de cuyos
limites territoriales el órgano jurisdiccional es competente, atendiendo a criterios de economía o
conveniencia, teneiendo en cuenta algunos elementos de la relación jurídico sustancial: el domicilio de la
persona, la situación de la cosa objeto del litigio, etc. En cuanto al territorio, la competencia se divide en
circunscripciones judiciales, tanto en el orden nacional como provincial. En la prov. De cordoba la ley organica
del poder judicial en su art. 115 divide territorialmente a la provincia en 10 circunscripciones. El tribunal
superior de justicia tiene competencia en todo el territorio de la provincia. En los arts. 6 a 8 del cod. Proc. Civl
de cordoba se regula la competencia, que reviste el carácter de relativo, pues el tribunal no puede declararse
incompetente de oficio y las partes pueden prorrogarla expresa o tácitamente.

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La competencia territorial es la porción del territorio dentro de la cual el juez puede ejercer su jurisdiccion
siempre que sea competente en razón de la materia.

En gral rigen dos reglas básicas:

1- Respecto a las acciones reales: sobre bienes inmuebles será competente el tribunal donde este situado
el bien litigioso y sobre bienes muebles será competente el juez del lugar donde estos se encuentren.
2- Referida a las acciones personales: rige la regla “el actor sigue al fuero del demadado”

C. MATERIAL en razón de las distintas naturalezas de las causas. En cordoba hay 7 fueros: civil y comercial,
concursos y sociedades, penal, laboral, de familia y contencioso administrativo.

C. FUNCIONAL O DE GRADO: Distribución de la Competencia en función de las instancias ej. No puedo iniciar
la demanda en 2° instancia. En vía de Recursos no puede introducir cosas nuevas, porque sería conocer algo
distinto a lo dado en 1° instancia. Y no puede juzgarla. Impone una distribución de competencia entre
diferentes órganos con respecto a un mismo proceso teniendo en cuenta las distintas actividades que
desarrollan los jueces en un juicio. Si se trata de tribunales de doble instancia , la organización supone un juez
inferior que resuelve sobre el fondo del asunto y un tribunal de jerarquía superior que revisa lo resuelto por
el inferior.

C.VALOR: este tipo de competencia depende del monto reclamado en la demanda. Se distribuye por
importancia económica de los pleitos, en Cba. No existe esto, si funcionaba hace 25 o 30 años. Juez de Paz
Letrado entendía en casos de muy escaso monto.

C.POR TURNO: esto es simplemente de carácter administrativo, de distribución de tareas. Mas que una
cuestión de competencia es un asunto de organización de cada tribunal. El sistema de nuestros tribunales en
materia civil y comercial es el de determinación del turno por el numero de asuntos. El criterio de fijación de
turnos es una facultad de superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. Para determinar el turno de las
cámaras de apelación se tiene en cuenta la fecha de concesión del recurso y no la interposición de este. En
rigor no es un criterio de la competencia porque se divide trabajo por turno pero todos tienen igual
competencia, es por tareas que se divide por número cada 200, o por cantidad o por fechas cada 15 días, o el
sistema de mesa de entrada general que es por sorteo la distribución de las causas.

DESPLAZAMIENTO DE LA COMPETENCIA

La regla general es que la competencia es de orden publico e improrrogable, por lo que no se puede cambiar
a un tribunal que ha instituido la ley como competente por otro, ya sea en razón de la materia, el grado y el
valor de la causa. Sin embargo, en ciertos supuestos la regla adquiere excepciones, como en los casos de
PRORROGA, COMPETENCIA POR CONEXIÓN y FUERO DE ATRACCION.

PRORROGA DE LA COMPETENCIA (arts. 2,3,4 CPC Cordoba)

La competencia territorial es prorrogable ya que esta fijada primordialmente en interes de los particulares.

El criterio de la competencia territorial es el único relativo y prorrogable, en beneficio del interés de las
partes de sus Derechos. El resto son criterios absolutos, no pueden ser prorrogados por la voluntad de las
partes. La prorroga consiste en el desplazamiento de la competencia hacia un juez que en principio resultaba
incompetente en razón del territorio.

La prórroga puede operar de dos maneras, 1- Expresa que es pactando la competencia por contrato, por
derecho de fondo fijaron cual juez intervendría. 2- Tácita opera cuando el demandante impone demanda por
juez competente. Art. 1, 2, 3 y 4. Ojo último párrafo del Art.1 es nuevo y contradice el resto.

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EN LA NACION, LA PRORROGA ESTA SUBSUMIDA EXCLUSIVAMENTE A CUESTIONES PATRIMONIALES.

FUERO DE ATRACCION

El fuero de atracción consiste en la radicación ante el juez que lleva el tramite de juicios universales
(concursos, quiebra, sucesiorio), de las causas o juicios de contenido patrimonial. El fuero de atracción opera
pasivamente, es decir que las causas que se atraen son aquellas en que es demandado el deudor. En estos
juicios universales se justifica el desplazamiento en la necesidad de tratar en forma conjunta y simultanea
todas las pretensiones deducidas contra el caudal común.

COMPETENCIA POR CONEXIDAD (art. 7 CPC Cordoba)

Existe conexión cuando dos o mas pretensiones tienen en común alguno de sus elementos objetivos (objeto
o causa), o se hallan vinculadas por la naturaleza de las cuestiones involucradas en ellas. En la primera
hipótesis, se habla de CONEXIÓN SUSTANCIAL que produce un desplazamiento de la competencia fundada en
la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias. Es lo que ocurre con la acumulación
subjetiva de pretensiones y acumulación de procesos.

En la segunda hipótesis media una CONEXIÓN INSTRUMENTAL , la que produce el mismo resultado a raíz de
la conveniencia practica de que sea el órgano judicial competente para conocer en un proceso determinado
quien, en razón de su contacto con el material factico y probatorio de aquel, también lo sea para conocer las
pretensiones , accesorias o no, relacionadas con la materia controvertida en dicho proceso.

Conexidad funcionan con criterio de prevención Art. 7. Cuando dos causas son similares porque tiene en
común ambas cosas. Ej. Objeto de lo que se reclama, causa del lugar del hecho cometido…

OBJETO: Lo que reclama.

CAUSA: Hecho cometido (Ej. En civil y penal) la condición es que sean contradictorias.

Ej. 80% móvil para jubilación, en ello demandan 1000 jubilados, objeto distinto, causas iguales, se unifica por
conexión y van al que 1° entendió en la causa. Ej. J. sumario para entender y después Ejecutivo que ve lo total,
todo. COMPETENCIA DE CONEXIDAD.

CUESTIONES DE COMPETENCIAS

Existen cuestiones de competencia cuando:

1- Se le desconoce a un órgano jurisdiccional, sea por las partes o por otro juez, la facultad para
intervenir en un determinado proceso o
2- Cuando dos o mas órganos jurisdiccionales declaran carecer de dicha facultad.

Dichas cuestiones pueden originarse mediante el uso de dos vías procesales:

1- DECLINATORIA: la declinatoria de competencia es el acto o via procesal mediante la cual el


demandado se presenta en legal forma y fundadamente ante el juez que esta conociendo el juicio y
le solicita que se declare incompetente, apartándose de seguir haciéndolo. Según el art. 10
CPCCordoba la declinatoria se suscitara como las demás excepciones previas en el juicio ordinario y
declarada precedente, a pedido de parte, el tribunal remitirá la causa al tenido por competente, si
pertenece a la provincia; en caso contrario se ordenara su archivo.
2- INHIBITORIA: es la via procesal mediante la cual el demandado se presenta, en legal forma y
fundadamente , ante el juez que el considera competente pidiéndole se declare tal, y exhorte al juez
que está entendiendo en la otra causa para que se inhiba de seguir haciéndolo.

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La inhibitoria se plantea ante el tribunal que la parte considera competente (art. 11 ); si el tribunal se
declara competente libra oficio inhibitorio al otro tribunal con copia de escrito de parte, resolución y toda
otra documentación que estime necesaria para fundar su competencia (art. 11).

Tiene trámite distinto, ante un juez distinto, es decir al que tiene competencia, quien dicta una resolución
aceptando o no el planteo, libra oficio al juez inhibido (Incompetente), este dicta otra resolución aceptando
o no el planteo. Si acepta remite el expte al tribunal , sino lo acepta entonces el caso se eleva al tribunal común
superior. Hay 10 días para proveer pruebas, fundamentos y diez días para resolver. Finalmente cuando
resuelve el superior, remite el expte y lo actuado al correspondiente tribunal, que es competente y al que no
se le libra un oficio donde le comunican lo decidido y la correcta remisión del caso.

Si soy demandado frente a un juez no competente, puede oponer excepción de incompetencia. Por Acción
Declinatoria Para denegar esa incompetencia o por Acción Inhibitoria Presentarme frente al juez
competente y pedir que el reclame su competencia en el caso. No funciona entre los que tienen igual
competencia territorial.

CONFLICTO DE COMPETENCIA: Si se produce un conflicto (ambos jueces pretenden ser competentes o


ninguno competente) elevan al tribunal superior y este decide sin mas sustanciación (art. 13) devolviendo las
actuaciones para que continue entendiendo el tribunal que se declare competente.

CONFLICTO POSITIVO: cuando el juez ante el cual se pide la inhibitoria se declara competente y el requerido
también lo hace, negándose a declinarla.

CONFLICTO NEGATIVO: cuando ambos jueces, sucesivamente se rehusan a entender en una misma causa
por considerarse incompetentes.

EL PLANTEO DE UNA CUESTION DE COMPETENCIA, como regla, PRODUCE LA SUSPENSION DEL


PROCEDIMIENTO PRINCIPAL, sin perjuicio de lo cual el juez podrá practicar, a petición de parte legitima,
cualquier actuacion que a su juicio sea absolutamente necesaria y de cuya dilación pudiera resultar algún
perjuicio irreparable (art. 14 CPCCordoba).-

Módulo 3. La Acción Procesal


Unidad 5. Conceptualización de la acción
Acción: concepto. Visión tradicional y moderna. Intereses difusos. El Ombudsman.
Pretensión: concepto. Elementos. Requisitos. Identificación. Procesos con pluralidad de
objetos. Acumulación.

***ACCION.CONCEPTO

ACCIÓN: Poder de reclamar al Estado la Tutela Jurídica y de poner en movimiento el proceso, la acción o el
proceso judicial para satisfacer de una pretensión o para hacer valer una pretensión. Nace como
monopolización de la jurisdicción por parte del Estado. Como forma de supresión de la justicia privada.
(catedra)

Dado que los particulares no pueden hacer justicia por mano propia, se les reconoce la potestad de solicitar
la interención del órgano jurisdiccional a fin de que ampare sus derechos y soluciones sus conflictos jurídicos.

Academia de Lengua: Derecho que se tiene de pedir una cosa en un proceso o juicio, y modo legal de ejercitar
el mismo derecho, pidiendo en justicia lo que es nuestro o que se nos debe.

Para CAPITANT es el remedio jurídico por el cual una persona o el ministerio público piden a un tribunal la
aplicación de la ley a un caso determinado.

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Para COTOURE es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir ante
los órganos de la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como
correspondiente a su derecho. (Diccionario Jurídico de OSSORIO. P. 33).-

Lino PALACIOS en lugar de definir acción habla de DEMANDA: Mero acto de iniciación procesal, a diferencia
de la pretensión, no implica necesariamente el planteamiento de un conflicto entre partes y el consiguiente
reclamo de una sentencia de fondo que lo dirima, sino que se configura, simplemente, con motivo de la
petición formulada ante un órgano judicial, por una persona distinta de éste, en el sentido de que se disponga
la iniciación y el ulterior trámite de un determinado proceso….”.

La ACCION no puede confundirse con la PRETENSION, pues aquella no es otra cosa que el derecho en cuya
virtud la pretensión puede ser llevada a la consideración de un órgano judicial y la pretensión es el tipo de
pronunciamiento o sentencia que se pide al juez (condena, ejecución, declaración). Es el contenido de la
voluntad petitoria, es lo que se reclama al juez. Tampoco puede ser identificada con la DEMANDA, en tanto
esta no solo no constituye el objeto del proceso sino que es solo un medio de promoverlo o, en otras palabras,
un mero acto de inicacion procesal, mediante el cual se ejercía la acción y se formula la pretensión. Es el acto
por el cual se inicia el proceso.

ACCION: derecho que se tiene frente al estado para obtener un pronunciamiento.

PRETENSION: Es el contenido de la voluntad petitoria, lo que se reclama al juez.

DEMANDA: acto procesal por el cual se ejercita la acción, se inicia el proceso.

Evolución Histórica de la ACCIÓN:

SAVIGNY: “La acción no es otra cosa que el Derecho Subjetivo violado en su faz dinámica. Es una contra
reacción es Derecho Subjetivo en pie de guerra. (Teoría Monista) porque ven que es lo mismo Derecho que
Acción. (Estático es el Derecho y la faz dinámica es la Acción). Teoría aplicada en el Código de Napoleón.

Los alemanes y con ellos CHIOVENDA dicen: Es mi derecho privado que es violado y lo tengo más contra el
Estado que contra mi agresor, para obtener el restablecimiento de mi estado o derecho original. Solo tiene
acción el titular del derecho aquel cuyo derecho ha sido lesionado y otro el que nace de la violación (Teoría
Dualista) Primer estadío de la evolución (EN CONCRETO) Lleva dos fases: 1° Derecho Lesionado, 2° Acción.

CARNELUTTI, PALACIO Y COTOURE: Discuten que como uno debe ser titular para Accionar. La Acción le
compete a cualquiera sea o no titular del Derecho. Esta es la SEGUNDA TEORÍA DUALISTA PERO EN
ABSTRACTO.

COMPARACIÓN: En la Primera Teoría Dualista en Concreto, ven la ACCIÓN como medio para obtener
sentencia favorable. Cuando se confundía el Sujeto y el Derecho con la Acción. En la Segunda Teoría Dualista
en Abstracto, se ve también la acción como el medio para obtener una sentencia favorable pero es poner en
medio, en movimiento el Sistema Judicial y para obtener el Derecho o Interés, puede no ser titular del
derecho el que lo ejerce.

Así es como se diferencia la Acción con respecto a la PRETENSIÓN:

PRETENSIÓN: Necesidad de resolver un conflicto, por parte del que alega la lesión del Derecho.

ACCIÓN es el vehículo o instrumento por el cual se hace valer la Pretensión en instrumento mínimo.

La Pretensión de Dualista en Abstracto: 1° Compete a cualquiera por el solo hecho de ejercerla y es igual que
la acción en el Dualista en Concreto.

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Hoy se considera que la Acción no la ejerzo contra el Estado sino contra mi deudor o agresor. La Relación
Jurídica Procesal es diferente de la Relación Jurídica Sustancial.

***CONDICIONES DE LA PRETENSION O REQUISITOS:

Elementos en los cuales o sin los cuales la PRETENSION no puede existir. Son las condiciones necesarias para
obtener una sentencia. Si faltan y si bien se dio el proceso, el juez se abstendrá de juzgar el fondo de la
causa.

A)- INTERÉS: Existencia de un conflicto y la necesidad de los jueces para la resolución de ese conflicto.
Implica la existencia de un derecho lesionado.

B)- LEGITIMACIÓN: La coincidencia entre la persona que ejerce la acción y el titular de la Relación Jurídica
sustancial.. Del derecho objeto del reclamo. Debe haber legitimación activa (quien ejerce la acción debe ser
titular del derecho de acción) y legitimación pasiva ( quien es demandado debe estar habilitado para
contradecir)

En el caso de los intereses difusos del Art. 41 de la CN, la legitimación y el ejercicio de la acción por sujetos
que no son los únicos titulares.

C)- ADMISIBILIDAD: Posibilidad de conocer el contenido de la acción y de obtener un pronunciamiento por


ello. Se dividen en EXTRINSECOS e INTRINSECOS. Los EXTRINSECOS a la vez se dividen en PROCESALES y
FISCALES.

A- EXTRINSECOS

-PROCESALES: se refieren al sujeto, al objeto y a la causa.

-FISCALES: es el pago de la tasa de justicia. Su pago es obligatorio, salvo que se trate de la Nacion o
provincias, que haya beneficio de litigar sin gastos.

B- INTRINSECOS: se refieren al sujeto (su legitimación) y al objeto (que sea jurídicamente posible).-

D)- FUNDABILIDAD: el juez debe verificar si la pretensión deducida es compatible con la situación de hecho
alegada por la parte. Contenido favorable conforme a derecho para obtener una sentencia favorable.

En épocas de Chiovenda (INTERÉS-LEGITIMACIÓN-ACCIÓN) era lo mismo. Pero ojo porque es muy acorde a su
pensamiento.

Hoy el Derecho es condición de la pretensión pero no de la acción.

***ELEMENTOS DE LA PRETENSION: 1- SUJETO. 2- OBJETO Y 3- CAUSA.

Identificación de la Pretensión: Procedimiento mediante el cual dos o más pretensiones son confrontadas
entre sí con el objeto de establecer si dos o mas pretensiones son idénticas, conexas o distintas.

Su importancia practica se advierte en diversos aspectos del proceso, particularmente cuando corresponde
decidir acerca de la procedencia de las excepciones de litispendencia y cosa juzgada, o cuando se trata de
determinar si la sentencia ha sido dictada dentro de la pretensión procesal , asi como para verificar si ha
mediado o no transformación de la pretensión con posterioridad a la notificación de la demanda.

LITIS PENDENCIA: Sometimiento de una acción litigiosa al conocimiento de un juez, allí se genera un estado
de litispendencia, la misma acción no puede estar en manos de dos jueces.

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Si solo dos de sus elementos presentan identidad las pretensiones serán CONEXAS; si sus tres elementso son
distintos, las pretensiones serán DIVERSAS. Solo cuando las distintas pretensiones presentan identidad en sus
tres elementos (sujeto, objeto y causa) las pretensiones serán IDENTICAS y en este caso se podrá plantear la
excepción de litispendencia o la de cosa juzgada.

Deben coincidir:

1)- Los SUJETOS para que sean iguales las acciones deben actuar en el mismo carácter. Implica para sujetos la
capacidad de ser partes. Sea a nivel personal, tener legitimación por los derechos o siendo un tercero que es
representante y es legitimado por poder. Ej. si juan demanda a pedro en un proceso a nombre propio y en
otro proceso en representación de otra persona. NO habrá identidad de sujetos porque en el segundo caso el
sujeto activo no es juan sino su representado.

2)- OBJETO: Cosa o suma de dinero, declaración de nulidad de un Acto Jurídico, que se procura o se pretende
y reclama ante la acción. La identidad se debe dar en ambos objetos (el inmediato: pronunciamiento pedido
y el mediato: bien sobre el que recae la pretensión). Si las pretensiones tienen en común solo uno de ellos, no
habrá identidad en el objeto. Ej. juan puede pedir al juez que se lo condene a pedro a cumplir con un contrato
y también que se lo condene a pagar una suma de dinero en concepto de indemnizacion, en este caso el objeto
inmediato es idéntico (la condena) pero el objeto mediato es distinto, por lo tanto ambas pretensiones no son
idénticas.

3)- CAUSA: Hecho constitutivo, como conjunto de hechos, de circunstancias de hecho que pone en
movimiento una norma determinada. Ej. juan puede demandar a pedro en un proceso pidiendo al juez que se
lo condene a pagar una suma de dinero en concepto de indemnizacion de daños y perjuicios y en otro proceso
puede pedir que se lo condene a pagar una suma de dinero en concepto de retribución por la realización de
un trabajo, en este caso las pretensiones no son idénticas ya que no hay identidad en la causa.

CLASIFICIÓN DE LAS PRETENSIONES:

1°-Según la naturaleza del Derecho Subjetivo (ningún rigor científico)

a- REALES: De tales derechos, ej. Reivindicatoria.


b- PERSONALES: Nace del derecho personal.
c- MIXTA: de ambas.

Importa para orden de competencia. Pero aún estas clases son relativas, y van más allá de ella, no importa.

2° a – DECLARATIVAS: Resolver conflicto, producir conflicto y eliminar incertidumbre:

I- PURAS: Simple declaración sobre la existencia o extensión de los derechos, aquella en la cual la sola
declaración del Derecho agota el interés de las partes y resuelve el conflicto. Ej. Usucapión, adquirido
no por la sentencia sino por la posesión continua, pública y pacífica durante veinte años.
II- CONSTITUTIVA Constituye un estado jurídico nuevo, aquella que además de declarar derecho crea
un nuevo status jurídico. Ej. Filiación, divorcio, etc. Toma reconocimiento de estado.
III- DE CONDENA: Declara elimina la incertidumbre y por la lesión consumada obliga a cumplir con una
reparación o sanción. No solo se persigue declaración de derecho, sino que condena al obligado a la
devolución de la cosa, al pago, o sea a la Declarativa le sigue la Ejecutiva pero el Proceso Ejecutivo es
un tema independiente y distinto. Ej. Título de Crédito, proceso ejecutivo pero sin declarativo previo.

b- EJECUTIVAS: Procura el restablecimiento de un derecho y restituir ciertos elementos al dueño o retrotraer


al estado anterior. Juez suple al conmina al acreedor para que cumpla y si es necesario hasta lo suple por la
fuerza para realizar determinados actos que hacen al cumplimiento respecto a lo debido al acreedor.

d- CAUTELARES: Medidas preventivas, que sirven para cuidar la eficacia de otros actos o de otras medidas.
Garantizan los resultados del proceso.

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***ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES: Proceso con pluralidad de objetos, o de pretensiones o de sujetos.
Sirve para tramitar dos o más acciones en un mismo proceso. Evita la posibilidad de sentencias contradictorias
y el desgaste del tiempo y de la justicia. Cuando se procura satisfacer más de dos pretensiones en un mismo
proceso.

La acumulación de pretensiones puede ser:

ORIGINARIA, las distintas pretensiones se acumulan al inicio del proceso.

SUCESIVA, la acumulación se va produciendo a lo largo del proceso.

La ACUMULACION ORIGINARIA, puede ser a su vez OBJETIVA o SUBJETIVA.

1) OBJETIVA: tiene lugar cuando el actor reúne en la misma demanda más de una pretensión contra el
demandado. Las pretensiones podrán acumularse hasta el momento de notificar la demanda y no es
necesario que exista conexidad entre las pretensiones.
Ej: un empleado que demanda al empleador exigiendo el cumplimiento del contrato y la indemnización por
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.
A su vez. la acumulación objetiva puede ser
- Simple: las pretensiones son simultáneas (ej: se puede pedir al juez que declare el divorcio y que fije la
cuota alimentaria).
- Subsidiaria lo eventual: se propone una pretensión principal y otra secundaria para el caso de que la
principal sea desestimada por el juez (ej: se pide la extinción del contrato y. de ser desestimada esa
pretensión, el ajuste de sus cláusulas).
- Alternativa: el actor propone más de una pretensión para que se acoja sólo una de ellas (ej: el empleado
que reclama su reincorporación a su puesto de trabajo o la indemnización por despido).
- Sucesivo.' se proponen dos pretensiones, una de las cuales es presupuesto para que prospere la otra (ej: se
pide el embargo y la ejecución de un bien, para que prospere la ejecución es necesario primero que prospere
el embargo).
Requisitos de la acumulación objetiva:
a) Compatibilidad de pretensiones: las pretensiones no pueden ser contrarias ente sí.
Este requisito no es exigible cuando la acumulación sea subsidiaria o alternativa.
b) Competencia del mismo juez: las pretensiones deben pertenecer a la competencia del mismo juez (ej: no
se puede acumular una pretensión de carácter civil con una de carácter laboral).
c) Sustanciarse por los mismos trámites: es necesario que las pretensiones puedan sustanciarse por los
mismos trámites (ej: si una de las pretensiones debe tramitarse a través de un proceso ordinario, y la otra a
través de un proceso ejecutivo o especial - por ejemplo, sumario- no se puede pretender que ambas sean
sometidas al proceso especial).
2) SUBJETIVA: se da cuando en un mismo proceso existen pluralidad de actores (acumulación activa), o de
demandados (acumulación pasiva) o de ambos (acumulación mixta) y las pretensiones son conexas por su
causa o por su objeto.
Ej: un peatón es lesionado en un accidente de tránsito y demanda al conductor del automóvil y también al
propietario. Esto sería acumulación pasiva.
Requisito de la acumulación subjetiva: las distintas pretensiones deben tener en común la causa o el objeto,
o ambos.
- Conexidad en la causa: sería el ejemplo del peatón que dimos recién, las pretensiones se originan por la
misma causa (el accidente de tránsito).
- Conexidad en el objeto: las distintas pretensiones deben tener el mismo objeto inmediato (clase de
pronunciamiento pedido al juez) y mediato (bien requerido).
- Conexidad en ambos: cuando en las diversas pretensiones coinciden la causa y el objeto.
El tema de la acumulación subjetiva está relacionado con el "litisconsorcio" y con la de "intervención de
terceros".
ACUMULACIÓN SUCESIVA.- A su vez. puede ser "por inserción" o "por reunión":

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1) Por inserción: cuando en un proceso ya pendiente se incorpora una nueva pretensión. Según que la
pretensión sea incorporada por el actor, el demandado o por un tercero, nos encontraremos ante diferentes
supuestos:
- Ampliación de demanda (si la incorpora el actor):
- Reconvención (si la incorpora el demandado):
- Interevención excluyente y tercería (si la incorpora un tercero):
2) Por reunión (acumulación de procesos): cuando hay acumulación de procesos, se fusionan todos los
procesos en uno solo y por ende, se acumulan las diversas pretensiones.
EL OMBUSMAN:

Legitimación: uno de los presupuestos procesales, la tiene el titular del derecho subjetivo.

Pero: Hay derechos que no son exclusivos de una persona. La Constitución Nacional del 94 y desde antes se
reconocen derechos que corresponden a muchos.

Por ejemplo Derecho al ambiente, al patrimonio cultural.

¿Cómo se Hacen valer? No hay mecanismos procesales desfasaje entre el derechos sustancial y el procesal.

Derecho sustantivo o subjetivo, solo de una persona.

Interés individual.

Intereses plurales homogéneos.

Intereses supraindividuales. Colectivos o Difusos.

Colectivos: Están positivisados, relativo a personas determinadas. Los Difusos No positivisado y está
indeterminada la persona. Algunos criterios de distinción de la doctrina.

En la legislación aparece como sinónimo.

Elementos comunes: Cotitularidad de sujetos no determinados pero determinables.

Los resultados del ejercicio del derecho por parte de una persona. Beneficia al grupo. Por ej. Que se cambien
los generadores que son cancerígenos.

Se refieren a un bien no susceptible de apropiación exclusiva ni excluyente por ej. Aire puro.

La jurisprudencia empezó a darles cauce antes de su consagración en la CN del 94.

PROBLEMAS:

1)- Legitimación procesal activa.

2)- Quienes pueden participar en el proceso.

3)- Extensión de la cosa juzgada.

4)- Eficacia de la sentencia.

5)- Quien paga las costas? Todos los beneficiarios o solo el que intervino.

6)- Poderes o facultades del juez, se habla de un juez “protector” se dice que aun las medidas tomadas por
jueces incompetentes por deber ser no manda por la autoridad administrativa, cuando emitió un daño a este
bien.

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Todo depende de la Política legislativa, en las normas procesales aún no se han reconocido, entonces los
derechos pierden razón de ser.

ANTES DE LA CN. DEL 94’

Año 1980: Quesada vs Municipalidad de Bs. As. Un vecino se sentía perjudicado por la tala de los arboles, que
rodeaban la casa de San Martin, dio que era patrimonio de los vecinos por ser un símbolo patrio de todos. Se
discutió la legitimación y por vía de amparo (así proceden) Se dijo que si bien es un museo de patrimonio
público, el Estado no puede decidir solo se reconoce una Acción Difusa o Popular. Cámara Nacional.

CATAN C/ GOBIERNO NACIONAL Por un permiso a una compañía pesquera, para cazar toninas, se amparo en
la ley de fauna silvestre, pide que se revoque el permiso. Se le reconoce una acción popular, que sacan del
derecho Anglosajón que existe desde el siglo XVIII. Juzgando de 1° instancia y

la CSJN Negada la legitimación, pero cambió su criterio en el año 92’, derecho de réplica por los dichos de
Dalmiro Saenz la CSJN reconoce la legitimación porque ella debe superar los obstáculos formales para que se
ejerciten los derechos y aquí no hay para defender la libertad de culto, etc. Además el efecto reparador no
solo a reparar la conciencia del actor, sino de todos los católicos, evitando desgastes jurisdiccionales
posteriores porque alcanza a todos.

AÑO 1994 ART. 43. DICE.

“TODA PERSONA”

Luego limita los motivos art. 21 y 42.

“El afectado” quien es el afectado?

“subisidiaria”

La ley de amparo es anterior, otro desfasaje porque esta es más restringida.

Qué se aplica? La constitución por ser ley posterior y Superior o Suprema

POSTURAS: A titular del derecho subjetivo y quien es por ej. El titular del derecho a medioambiente sano. B)-
Amplia: Es el titular de un derecho subjetivo. De un interés legítimo y de un interés difuso. C)- Más amplia: es
el que tiene la Acción Popular. Todos.

MAYORITARIA_ Igual a la segunda.

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA: Se da el mismo problema. Dice: “A toda persona” pero a esto no lo recepta al
código procesal.

Se interpretaba como la segunda posición en cuanto a la legitimación.

AFECTADO: No necesariamente debe ser dañado, basa un daño potencial para que se pida en forma
preventiva. Tiene legitimación no solo en nombre propio, sino en el de todos los que se encuentran en la
misma situación.

OTRO LEGITIMADO: EL DEFENSOR DEL PUEBLO

CN. Art. 86. Le reconoce legitimación procesal pero la ley que regula es anterior y no regula su legitimación
entonces no le reconoce la legitimación procesal al defensor del pueblo Ley 24284.

Const. Prov. 124. Diferencia: la CN dice que tiene legitimación procesal pero al de Córdoba, No. Como
defiende entonces los derechos difusos? Casi no tiene medios. Ley 7741.

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Constitución de Ciudad de Buenos Aires: Art. 137. Dice que la defensoría del pueblo es un órgano con
autonomía. Su misión es la defensa y promoción de los derechos humanos y difusos. Le reconoce iniciativa
legislativa y legitimación procesal. La ley que regula la defensoría.

Caso que llevó a cabo: Cortes de luz en Bs. As. Contra EDESUR, lo llevó a cabo de la defensoría del pueblo y se
cuestionó si legitimación, el reclamaba indemnizaciones por los daños causados. Qué se resolvió? Se le niega
la legitimación para defender intereses difusos, pero si tiene legitimación para defender los intereses
individuales de los usuarios efectivamente dañados.

Una vez determinado el daño por medio de la ejecución de sentencia, tiene que ir cada persona para que se
determine la indemnización que le corresponde en particular.

O sea en defensa actúa en la determinación de la responsabilidad General.

Unidad 6. Sujetos de la acción


a. Las partes. Concepto. Capacidad. Legitimación. Representación. Unificación de personería. Rebeldía.
Sucesión y sustitución. Procesos con partes múltiples. Litisconsorcio.
b. Intervención de Terceros. Tercerías.
c. Auxiliares y gastos: el abogado y el procurador. La asistencia técnica. Responsabilidad de las partes por los
gastos del proceso: las costas. Beneficio de litigar sin gastos.
***SUJETOS DE LA ACCION
Son aquellos que ejercen la acción y contra quien es ejercida la acción, en nombre propio o en su
representación, es el representado y no el representante. También es parte aquel por quien se deniega la
acción.

Está legitimado para actuar en juicio el titular del derecho, de la acción en sentido activo y pasivo.

Es la condición ordinaria y necesaria para obtener una sentencia. Es la persona que concurre por si o por
apoderado a tribunales.

Se es parte aún sin estar legitimado por lo tanto no es una característica de la misma.

Son partes en sentido accesorio por Derecho a participar o intervenir en pleito, los titulares a relaciones
accesorias porque tiene derechos accesorios.

Los que fueron admitidos o incorporados al proceso voluntaria o coactivamente también son partes y les llega
todas las consecuencias del mismo.

Necesariamente las partes no pueden ser mas de 2: la actora y la demandada, auqneu el roceso puede
desenvolverse con mas de un sujeto en la misma posición de parte.

Solo se habla de parte en los procesos contenciosos, en los procesos voluntarios el de parte es reemplazado
por peticionario, no obstante se aplican a este las mismas reglas que a las partes.

CAPACIDAD

Es un atributo de la persona, es la aptitud general para Adquirir derechos y contraer obligaciones, es capacidad
de obrar, la posibilidad de realizar actos con eficacia jurídica, que hacen al proceso.

CAPACIDAD PARA SER PARTE EN EL PROCESO: esta capacidad constituye un reflejo de la capacidad de
derecho, es la posibilidad de ser parte en el proceso contraer derechos y obligaciones procesales. Para ser
titular tanto en sentido activo como pasivo termina confundiéndose con el sentido de la Capacidad de
Derecho.

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La personalidad es la aptitud para adquirir Capacidad de Derecho, para ser parte en sentido activo y pasivo en
el proceso,(CAPACIDAD ES DIFERENTE A PERSONALIDAD).

CAPACIDAD PROCESAL PARA ACTUAR EN JUICIO. O Aptitud para realizar personalmente actos procesales
validos (capacidad de hecho para ejercer derechos y cumplir con los deberes y cargas inherentes a la calidad
de parte).

Los capaces pleno o relativos, los relativos actúan por medio de representantes, realiza actos y son válidos, se
toman como realizados por ellos mismos.

La Actuación en juicio sera por representante legal necesario, en caso de incapaces (menores de edad o sujetos
a curatela).

Las Personas Jurídicas actúan también por medio de sus representantes legales o estatutorios.

Aún habiendo capacidad legal plena, en el proceso uno actúa por medio de representantes letrados
convencionales pero hay algunos actos que puede otorgarlos personalmente art. 81CPCC. Hoy esto se discute
si es a favor de los abogados o no y el que contrata con abogados. Esto rige en Cba. En cambio en el Orden
Nacional es solo por abogados, salvo poderes generales para Administración de Bienes y relaciones de
parientes no dice nada.

***LA REPRESENTACION

¿COMO PUEDEN ACTUAR LAS PARTES EN UN PROCESO?


Las partes pueden actuar:
'Por derecho propio": cuando la parte actúa por sí misma, sin apoderado. En estos casos, ella inicia la
demanda y firma el escrito, no necesita un apoderado que la represente pero necesita obligatoriamente el
asesoramiento de un letrado patrocinante.
"Por Apoderado": en estos casos, la parte no actúa por sí misma, sino por medio de alguien que la
representa (apoderado) y al cual le da un poder -hecho por un escribano- que puede ser GENEAL (es amplio
y sirve para todo los juicios) o especial (sirve para un juicio en particular). En este caso, también se requiere
el asesoramiento de un letrado, porque el patrocinio letrado es obligatorio.

La representación puede ser LEGAL o CONVENCIONAL.


Legal: cuando la persona carece de capacidad procesal (ej: persona por nacer, menores, etc) la ley establece
que debe actuar su representante necesario (según el caso: padre, tutor, curador).
Convencional: cuando la persona a pesar de tener capacidad procesal para intervenir por sí misma en el
proceso, decide voluntariamente hacerlo por medio de un representante (abogado apoderado, procurador).

ACREDITACION DE PERSONERIA
La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, deberá acompañar con su primer
escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste (conf. Art. 90 CPCCordoba y art. 46CPCC).
Entre el letrado apoderado y su cliente hay un contrato de mandato, por el cual el cliente faculta al letrado a
actuar en uno o varios juicios, en su nombre. El poder se otorga ante escribano público. Los tutores o
curadores acreditan su representación con el testimonio de su designación como tales.
Cuando existe una urgencia de un acto procesal y el representante no tiene posibilidad para justificar el poder,
el mandatario puede cumplir acto, se admite condicionalmente, con una fianza, de presentar su posterior
ratificación se opone sin sustanciación ni recurso. Y bajo la responsabilidad de lo que resulte por la falsa
representación, sino se cumple queda sin efecto la admisión del acto. Otra variante es el poder apud acta que
se confecciona y se otorga en presencia del secretario del juzgado en su presencia es el otorgamiento.

Las personas jurídicas son representadas por quien indique el acta de constitución y los estatutos de la la
misma.

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GESTOR PROCESAL (ART 92 CPCCor y 48 CPCN)

Denominase gestor a quien, limitándose a invocar la representación de un tercero, o careciendo de poder


suficiente, comparece en nombre de aquel para realizar uno o más actos procesales que no admiten demora,
aunque con la condición de acreditar la personería o de obtener la ratificación de su actuación dentro de un
plazo determinado.

En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar
las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento
del plazo sin que se requiera intimación previa. La gestión procesal sólo puede admitirse en los casos urgentes.
Ej., si se encuentra en curso un plazo para contestar la demanda u oponer excepciones o está por prescribir la
acción.

No hay representación o ha dejado de haber representación. LA ley fija plazos máximos de 3 meses y con
circunstancias particulares, donde el interesado es cónyuge, pariente hasta 4° de consanguinidad o 2° de
afinidad, o porque esta fuera del país, se acepta hasta que remitan los documentos necesarios y que a
posteriori sean ratificados por el propio interesado.

El Código Nacional regula similar pero no subordina tal condición de parentesco y modifica el plazo a 48 días.
(ART. 48 CPCCNAC.)

FORMA DE OTORGAR EL MANDATO.

1)- Por Escritura Pública: Art. 1184 inc. 7°, Generales o Especial para Juicio. El general para que el mandatario
actúe en todos los procesos del mandante, se acredita con copia juramentada o certificada y la exhibición del
original si lo pide el juzgado en cuanto al orden de autenticidad y vigencia. Especial para que el mandatario
actúe un juicio especial del mandante. Lo acredita agregándolo al expte. El letrado es responsable por su
fidelidad y subsistencia.

2)- Apud Acta o Carta poder. El primero se otorga en el juzgado en presencia del secretario, confiere
verbalmente el mandato al abogado y firman y consta en un escrito o acta. Carta Poder, redactada por el
abogado, cuya firma es certificada por escribano o por juez de paz o secretario del juzgado. Sirve para un solo
juicio.

Art. 93: QUE COMPRENDE EL PODER. Para todos los actos de juicios, seguirlo en todas sus instancias, promover
y contestar incidentes a los que hubiera lugar, salvo que estuvieran excluidos.

Art. 94. Todo lo realizado por mandatario y hacia el, se reputa por mandante y no tiene Derecho otro que sea
tomado distinto que lo haga personalmente el mandante salvo testimoniar, salvo prueba de confesión, (Art.
194) o lo que tiene por objeto su citación personal.

CESACIÓN O EXTINCIÓN DEL MANDATO

Se extingue por: 1-Revocación. 2- Renuncia. 3- Muerte o Incapacidad.

1)- REVOCACIÓN: No opera la tácita del Código Civil, en lo procesal siempre debe ser expresa. El escrito de
Revocación va acompañado con la designación del nuevo mandatario o comparece el nuevo mandatario con
mi escrito firmado, sino el mandante es declarado en rebeldía. O sea no hay necesidad de citar al mandante
sino que lo declara tal. Art. 95 en concordancia con el art. 110 inc. 4°.

2)-RENUNCIA: Hecha por el mandatario, cuando la hace cita al comparendo al mandante para que vaya por si
o por apoderado en 3 días y mientras no comparece el mandante deberá comparecer y continuar en forma

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interina hasta el vencimiento del plazo de disposición y vencido cesa la responsabilidad. No produce efecto
mientras no se le notifique al demandado. Art. 96-

3)- MUERTE O INCAPACIDAD: (Art. 97). Del mandante como del mandatario, produce de pleno derecho la
suspensión del juicio y los actos realizados después son nulo desde el día de la muerte, comunicada tal
circunstancia al juez, este debe citar a otras partes y a los herederos del fallecido para defenderse y obrar
como convenga. Mientras se produce la citación el proceso continúa suspendido.

PERSONERÍA es igual a la Capacidad Procesal sumado a la Debida Representación. Se puede oponer la


Excepción por falta de personería, para denunciarla, Su uso no releva al juez de poner de oficio en manifiesto
la falta de personería, No debe realizar actos que no sirvan para nada,

***UNIFICACION DE PERSONERÍA: Obliga a todos los litis consortes a actuar bajo una misma representación.
Supone que exista la litisconsorcio. Es decir que en los polos de la relación jurídica procesal haya más de una
persona. Ej. 3 demandados. Con esto se procura el orden del proceso (art 177 y 193) según que polo sea plural,
ya sea el actor o el demandado, se procura coherente defensa. Mientras no se contestó la demanda no se
sabe como se une o presenta, si en forma singular o por litis consorcio. Se hace abajo la figura de común
acuerdo designado o que designe el juez a pedido de las partes siempre que el Derecho sea el mismo y haya
compatibilidad entre las representaciones.

REPRESENTACIÓN Y PATROCINIO

PATROCINIO Implica defensa técnica o asesoramiento técnico, asistencia profesional lo exige la ley y da pocas
salvedades para actuar personalmente sin letrado. Como Garantía del Derecho de Defensa que sea la misma.
Todo escrito que se presente sin la firma del abogado, salvo la demanda, será devuelto para que sea subsanada
la deficiencia, en el lapso de 2 días, sino se lo tiene como no presentado. Salvo para los casos del Art. 81 Inc.
1°: Comparecer ante el juez; constituir domicilio; revocar el mandato e interponer recursos no fundados. Hay
otros actos que realiza el representante sin firma del representado (Art. 81 inc. 2°) Acusar rebeldía; Requerir
apremios; unión de pruebas; fijación y suspensión de audiencias; libramiento o reiteración de oficios o
exhortos y cumplir otros trámites ya ordenados por el tribunal.

***SUCESION Y SUSTITUCION PROCESAL

SUCESIÓN: Igual al Derecho material, El traspaso de la calidad de parte por un título susceptible de operar la
transmisión de Derechos y Obligaciones, con carácter universal, el heredero sustituye al causante en las
mismas condiciones, titularidades y posiciones (ACTOR O DEMANDADO) que tenía, continuador de su persona.
Caso similar pero sin muerte por Escisión y función de sociedades, se traspasan todos los derechos a título
universal.

SUSTITUCIÓN PROCESAL

Existe sustitución procesal cuando la ley habilita para intervenir en un proceso, como parte legítima, a una
persona que es ajena a la relación jurídica sustancial que ha de discutirse en ese proceso.

Constituye un ejemplo de legitimación procesal "anómala o extraordinaria", por cuanto a través de ella se
opera una disociación entre el legitimado para obrar en el proceso y el sujeto titular de la relación jurídica
sustancial en que se funda la pretensión. Se diferencia de la representación, porque el sustituto actua en
nombre e interes propio y además es parte en el proceso y tiene todos los derechos, cargas y deberes que
corresponden a tal calidad. Salvo la realización de actos procesales que sean estrictamente personales del
sustituido ej. absolver posiciones. El demandado puede oponer a su pretensión las mismas defensas que
cabrían contra la pretensión del sustituido, desde que ambas tienen sustancialmente el mismo contenido. La
sentencia pronunciada con respecto al sustituto produce, como, principio, eficacia de cosa juzgada contra el
sustituido, aunque éste no haya sido parte en el proceso.

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Entre las hipotesis más frecuentes, la representación por el ejercicio de la pretensión oblicua o subrogatoria a
que se refiere el artículo 1196 del código civil, según el cual "los acreedores pueden ejercer todos los derechos
y acciones de su deudor con excepción de los que sean inherentes a su persona".

Es anómala legitimación porque compete al sujeto que no son titulares de la acción jurídica. Ej. 1196 Cod. Civ.

La acción puede ser ejercida por el sujeto distinto al legitimado.

El sustituto es parte en el proceso mientras dure la inactividad del sustituido, pero si este en algún momento
decide asumir el ejercicio de sus acciones abandonadas, el sustituto debe apartarse del mismo.
***REBELDIA (arts. 110-116 CPCCor.) (arts. 59-67 CPCN)

Falta del comparendo de la persona que es citada a juicio por el juez, o el caso en que compareció pero luego
lo Abandona.

En el Derecho Romano era un deber comparecer a juicio, era un desacato no cumplir y no existía juicio sin las
dos partes. En el Derecho Moderno no existe el deber de comparecer como era en el Derecho Romano, no es
peyorativo, sino que significa no querer defenderse a partir de la idea de Goldschmidt se da como carga, pero
uno puede o no comparecer ante citación y si bien queda libre de hacerlo queda a riesgo de perder el pleito.
Sino comparece en término de citación o no fija domicilio dentro del radio del juzgado es otro supuesto, el
mandato si no se ratifica lo actuado por el mandante a posteriori cuando una de las partes actuó por
represente sin poder previamente otorgado; o cuando no actuó después de revocación. (ART 110).

La citación debe ser realizada personalmente en domicilio del citado y se da notificación de rebeldía y
sentencia. Basta que el juez dicte decreto se entiende notificado en el mismo día que el juez dicto la medida
y consta en expediente. A petición de parte salvo disposición en contrario. (111).

El Rebelde, luego de notificado en tal estado, no se le notifica más actos, salvo la publicación de la sentencia,
la que se dicta por méritos obrante en los autos, por edictos por un día. Si puede incorporarse en cualquier
estado del juicio (ART113). En juicios declarativos no se vuelve a promover otro con igual objeto; va asesor
letrado por ausentes. Si el Rebelde comparece en 2° instancia se da la reapertura.

En los plenarios cuando nadie concurre se designa al asesor letrado posteriormente.

Si el rebelde comparece pueden pasar dos cosas: 1- No consienta rebeldía porque tenga interés en
cuestionarla (Involuntario). 2-Si consiente la rebeldía (Voluntario).

Es VOLUNTARIO que toma el proceso en el estado en que se encuentra por principio de preclusión la única
concesión que da la ley es que si se incorpora luego de pruebas de 1° instancia, puede pedir su reapertura en
2° instancia y si lo hace después no puede pedir más en 2° instancia pero el citado por edictos si. (por una
especie de desconfianza en edicto) art. 113 inc. 3°. Pero si es INVOLUNTARIO no está de acuerdo con la
rebeldía, o es nula, la desconoce, porque alegan que no conocen sus domicilios, entonces allí cuestiono la
rebeldía, esto se conoce como remisión o rescisión con recurso trámite independiente que ese era su único
objeto (antes) con plazo de 30 días más término del comparendo. En el nuevo Código no lo tenemos
contemplado y quedo comprendida dentro del incidente por nulidad. 1° error no solo es por nulidad sino por
fuerza mayor. 2° El inc. De nulidad es de 5 días desde conocimiento del vicio. (Copiado en la nación) y queda
como consentida junto a todos los actos en mi ausencia para resolver esto como abogado debe plantear
inconstitucionalidad por 5 días por art. 78 y viola al art. 18 de la CN. Si el rebelde cuestiona la rebeldía y lo
hace con éxito porque es nula y logra hacerla caer lleva nulidad de actos, todos, hasta la citación (fiscales) y es
como hacer el juicio de nuevo. (Efectos)

Requisitos.

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Incomparecencia del demandado no declarado rebelde. La parte con domicilio conocido debidamente citada
que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido
será declarada en rebeldía a pedido de la otra.

La declaración de rebeldía se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) La notificación de la citación en el domicilio del litigante;

2º) La incomparecencia de este una vez transcurrido el plazo de la citación, o el abandono posterior del
proceso;

3º) La falta de invocación y justificación de alguna circunstancia que haya impedido la comparecencia;

4º) La petición de la parte contraria.

Puede ser declarado en rebeldía el actor o el demandado que ya compareció, cuando actuando por medio de
un representante, sobrevenga la revocación o renuncia del mandato y el poderdante no compareciese por si
mismo o por otro apoderado. La misma solución cabe en caso de fallecimiento del mandatario. En caso de
muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante procede la declaración de rebeldía si, citados los
herederos o representante legal no concurren a estar a derecho dentro del plazo que el juez determine.

La invocación y prueba de alguna circunstancia configurativa de fuerza mayor (enfermedad, incapacidad,


ausencia), puede impedir la declaración de rebeldía o la producción de sus efectos.

El Código Procesal de la Nación supedita la declaración de rebeldía al pedido de la parte contraria. El carácter
perentorio que reviste el plazo para contestar la demanda no excluye la necesidad de tal petición, pues el
vencimiento de aquel solo autoriza al juez para dar por perdida, de oficio, la facultad no ejercitada
oportunamente, pero no para declarar la rebeldía.

Efectos de la Declaración de Rebeldía.

Aunque la declaración no altera la secuela regular del proceso, produce efectos que se concretan en el régimen
de las notificaciones, en la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra el rebelde, en el contenido de la
sentencia, en las posibilidades probatorias y en el curso de las costas.

Comparencia del rebelde y cesación del proceso de rebeldía

Si en algún momento del juicio el rebelde se presenta, es decir, comparece (art. 64CPCN):
cesa el proceso en rebeldía, se lo admite como parte y e! proceso continúa adelante con su intervención,
pero -en razón del principio de preclusión- los trámites no cumplidos oportunamente, ya no los podrá
cumplir, salvo que existiesen causas excepcionales, tal el caso de que fuese nula la notificación del traslado
de la demanda, o que se demostrase que la rebeldía se debió a fuerza mayor (enfermedad, ausencia, etc.).

PROCESO CON PARTES MULTIPLES O LITISCONSORCIO

En todo proceso civil deben haber como base dos partes pero puede haber en ella más de una persona y se
llama actividad o paridad mixta.

Existe litisconsorcio cuando, por mediar cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única , o
un vinculo de conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación de mas de
una persona en la misma posición de parte.

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Según que la pluralidad de sujetos consista en la actuacion de:

VARIOS ACTORES frente a UN DEMANDADO, es litisconsorcio ACTIVO

de UN ACTOR frente a VARIOS DEMANDADOS, es litisconsorcio PASIVO

de VARIOS ACTORES frente a VARIOS DEMANDADOS, es litisconsorcio MIXTO

El litisconsorcio es FACULTATIVO cuando su formación obedece a la libre y espontanea voluntad de las partes.
Ej. luis y pedro, despedidos por la misma causa, pueden iniciar juicio contra su empleador, ya sea
separadamente o conjuntamente, pero deciden hacerlo en conjunto. En el litisconsorcio facultativo, los
litisconsortes tienen legitimación procesal independiente, es decir: cada uno de ellos es autónomo,
independiente uno del otro. Y como consecuencia de esta independencia, por lo gral, los actos de uno de ellos
no beneficia ni perjudica a los demás.

Efectos del litisconsorcio facultativo.


1) El proceso puede concluir para uno de los liticonsortes (Ejs: porque celebró transacción, desistió del
derecho, etc), pero continuar para los otros.
2 ) Los recursos interpuestos por uno de los liticonsortes no benefician a los restantes (salvo que esto lleve a
sentencias contradictorias con respecto a un hecho común).
3) La oposición de excepciones y defensas es personal: sólo beneficia o perjudica al que las opone.
4) La sentencia puede ser diferente respecto a cada uno de ellos.

El litisconsorcio es NECESARIO cuando lo impone la ley o la misma naturaleza de la relación o situación jurídica
que constituye la causa de la pretensión. Ej. La acción de filiación matrimonial no pueden ser promovido sino
contra padre y madre juntos (Art. 254) acá la ley lo dice. Ej. Tres condóminos me venden inmueble por boleto
de compraventa y me dan escritura, debo accionar contra los tres, porque todos tienen que darme el dominio,
para que yo lo adquiera plenamente.

Cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación jurídica que constituye la causa de la pretensión. ¿Y
por qué lo impone? porque la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la
relación jurídica substancial discutida en el proceso (conf. art. 89 CPCN). Y si todos ellos no estuvieren
participando en el proceso el juez ordenará integrar la litis, citando al litigante que faltare (art. 89).
En el litisconsorcio necesario, los liticonsortes no son independientes, sino que se consideran como una
unidad, y por ello, en general, los actos que realice uno de ellos beneficia a los demás.
Efectos del litisconsorcio necesario
1) Ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes (ej: allanamiento,
desistimiento, transacción, etc) no producen sus efectos hasta tanto los demás litigantes hagan lo mismo (Ej:
se allanen, desistan, etc).
2) Los recursos deducidos por uno de ellos aprovecha o perjudica a todos.
3) Las defensas opuestas por uno, favorecen a todos los demás.
4) El impulso del procedimiento por uno de ellos favorece a todos los demás.
5) La sentencia debe ser igual para todos.

El litisconsorcio también puede ser ORIGINARIO, cuando la pluralidad de litigantes aparezca desde el comienzo
del proceso (acumulación subjetiva de pretensiones).

Es SUCESIVO cuando la pluralidad de litigantes se verifique durante su desarrollo posterior (integración de la


litis, intervención adhesiva litisconsorcial,…). Ej. fallece el actor y lo reemplazan sus 3 herederos.

***INTERVENCION DE TERCEROS. TERCERIAS

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En principio, el proceso se desarrolla entre dos partes: el actor y el demandado y la sentencia sólo a ellos
beneficiará o perjudicará. Como regla general, los terceros (personas extrañas a las partes) no intervienen y
están excluidos del juicio.
Pero, a veces, se permite la intervención de terceros.
En algunos casos se trata de terceros desinteresados, porque no tienen interés en el proceso (ej: los testigos,
los peritos, los consultores técnicos). En otros casos se permite la intervención de terceros que tienen
interés en el proceso porque la ejecución de la sentencia que se dicte puede llegar a afectar sus intereses. A
estos "terceros interesados" -que son los que importan en este punto- se les permite intervenir
en el proceso para que hagan valer sus derechos. Cuando el juez admite la intervención del tercero
interesado, éste deja de ser un tercero y asume la calidad de "parte".
Hay que distinguir entre:

-terceros propiamente dichos: sujetos totalmente extraños y ajenos al proceso

-terceros que realizan actos procesales sin perder su calidad de tales; ej. testigos, peritos…

-terceristas

-tercero que ingresa al proceso y se convierte en parte

Una vez que la intervención del tercero es admitida por el tribunal, el tercero deja de ser tal para asumir la
calidad de parte (art. 433 CPCCord.). El interviniente tendrá las mismas facultades y derechos de las partes.

Incluso es alcanzado por la sentencia, que puede ser ejecutada en su contra (art 435 CPCCord).

La intervención de terceros -regulada en los arts. 431/435 CPCCord. Y arts 90 a 96 CPCN- puede ser
VOLUNTARIA (el tercero interviene voluntariamente en el proceso, sin que nadie lo cite) o DE CITACION
COACTIVA o PROVOCADA (porque el juez o alguna de las partes pide su intervención en el proceso).
INTERVENCION: 1- VOLUNTARIA o ESPONTANEA ………………..1-PRINCIPAL o EXCLUYENTE

2-ADHESIVA AUTONOMA o LITISCONSORCIAL

3- ADHESIVA SIMPLE

2.PROVOCADA o COACTIVA

1)- VOLUNTARIO Por acto espontáneo de tercero y tiene lugar en tres casos (art. 432 CPCCord).

Inc. 1°. Interesado de Adhesiva Simple (MERAMENTE COADYUVANTE).

El tercero interviene defendiendo no un derecho suyo, sino el derecho de una de las partes (actor o
demandado), pero lo hace en su propio interes. Es (ADHESIVA SIMPLE) porque es Derecho subordinado, no
pasa a ser litisconsorcio sino que está en un rango inferior. La intervención puede ser en cualquier momento
del proceso. Si tiene fundamento el Derecho de Defensa. Ej. caso del fiador que interviene en el juicio entre el
acreedor y el deudor, porque si el deudor es condenado ve afectado sus interese. La actuacion de este tercero
se encuentra limitada por la conducta del litigante principal, puede realizar toda clase de actos, pero estos
solo serán eficaces en la medida en que no sean incompatibles o perjudiquen el interes del litigante principal.
Es una intervención accesoria subsidiaria. Puede subrogarse en caso de negligencia de la parte ppal.

Inc. 2° Interesado litisconsorcial- adhesiva autonoma (Coadyuva autónomamente)

El tercero interviene haciendo valer –frente a una de las partes- un derecho propio, y adhiriéndose a la
posición de la otra parte. Ej: un acreedor solidario demanda al deudor, y otro acreedor solidario interviene
en el juicio apoyando al otro acreedor solidario.

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La característica de esta intervención es que el tercero es autónomo, tiene legitimación procesal
independiente, es decir: que podía demandar o ser demandado a título individual o conjuntamente con el
litigante al cual se adhiere.
Este interviene como COADYUVANTE AUTÓNOMO. Porque lo que hace es ayudar con Derecho propio igual
al derecho que tiene la parte del proceso principal.

Inc. 3°. Interesado principal o excluyente.

El tercero hace valer un derecho propio y una pretensión incompatible con la deducida por el actor y la del
demandado.

Se enfrenta a las partes originarias. Por ejemplo, el tercero señala que el titular del derecho real y personal
invocado no es el actor sino él mismo.

No debe ser confundido con las tercerías, ya que al tercerista le es indiferente el resultado de la cuestión de
fondo.

2-CITACION COACTIVA o PROVOCADA DE TERCERO ART. 433 CPCCORD art. 94 CPCN:

Tiene lugar cuando el juez - a pedido de alguna de las partes- cita a un tercero para participar en el proceso,
a fin de que la sentencia que se dicte pueda serle opuesta. Esta intervención generalmente se da en los casos
en que el vencido intenta una pretensión de regreso. Ej: si a raíz de un choque se inicia un juicio, el
demandado puede pedir que se cite en garantía a la Cía, de Seguros, para que -si él fuese condenado- le
cubra los montos de indemnización.
La citación del tercero suspende el proceso hasta que el tercero comparezca o venza el plazo que se le dio
para Comparecer .
El tercero es llamado por el juez como si fuese un demandado para que haga valer su Derecho y sino será
declarado en rebeldía y se da sentencia como si se allanara. Art.433. en realidad no hay una coacción , ni
técnicamente una obligación, el citado tiene la carga de intervenir frente a la citación del tribunal. Tanto actor
o demandado la puede pedir de aquel que considera que la controversia le es común. Siempre que exista
acción de regreso el demandado tiene posibilidad de hacerle otra al tercero por razón de economía del
proceso. El objeto es hacerlo oponible la cosa juzgada para que luego no me la pueda oponer con su sentencia
en otro proceso que inició por su derecho, hay viabilidad de la acción.

El ACTOR en la demanda y el DEMANDADO dentro del plazo para contestarla, podrán solicitar la citación de
aquel a cuyo respecto consideraren que la controversia es común.

La intervención provocada puede provenir de una citación oficiosa del tribunal, por. Ej. integración de la litis
en los casos de litisconsorcio necesario.

CASOS PARTICULARES: Cuando el demandado cita coactivamente en garantía a compañía de seguro, pero más
que para oponerle la cosa juzgada, lo hace para que cumpla. O sea no es ejecutado acá, sino que es en otro
proceso, pero si hago cosa juzgada para vincular a la aseguradora. Vert. Art. 116, 117, 118 de Ley 17418 DE
SEGUROS en C. Com.

TERCERO PRETENDIENTE Contracara de la intervención principal o excluyente. Está interesado en el mismo


objeto del litigio. Ej. Demando a J, el pago pero no se define, el hago a un tercero la posibilidad para que dirima
cual es el acreedor frente a la discusión. Ej. Pasivo pago por consignación y yo deudor quiero pagar y demando
a uno para que me den respuesta y poder librarme cumpliendo.

La citación coactiva se puede hacer por el actor en la demanda o por el demandado en la contestación pero
en el caso de la ley de seguros es más inteligente y dice que cuando se da la apertura de la causa porque viola
el derecho de defensa.

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***TERCERÍAS art. 436/441 CPCCord.

A veces, al trabar un embargo, se afecten derechos de un tercero; en estos casos, el tercero debe promover
una "tercería".
La tercería es la acción promovida por un tercero que se ve perjudicado por el embargo trabado, puesto que
él alega tener el dominio sobre los bienes embargados, o tener un derecho mejor que el embargante para
recibir el producido de la venta del bien embargado.
Las tercerías proceden en cualquier clase de procesos y no sólo en los de ejecución, por ello es que se
regulan en la parte general del Código (arts. 97 a 104).
CLASES.- Las tercerías pueden ser de 2 clases: TERCERIA DE DOMINO y TERCERIA DE MEJOR DERECHO
a) tercería de dominio: es la que se promueve cuando el tercero alega tener el dominio -ser el dueño- del
bien embargado. (Ej: se trabó embargo sobre una casa, pero la casa no es del deudor, sino de un tercero).
Debe deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes al comprador en el remate. El efecto
suspende el remate, la promuevo acreditando con títulos y digo que esta mal embargado. Se plantea via
incidente.
b) tercería de mejor derecho: es la que se promueve cuando el tercero alega 'tener mejor derecho que el
embargante' para quedarse con el producido de la venta del bien embargado (Ej: el tercero es acreedor
hipotecario y el embargante es quirografario).
Debe deducirse antes de que se pague al acreedor embargante. El efecto que genera es la suspensión del
pago.
Requisitos.-
Para deducir la tercería, el tercerista debe probar la verosimilitud del derecho que alega (o dar una fianza
para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal).
¿Cómo se prueba la verosimilitud del derecho?:
- Si la tercería es de dominio y lo embargado es un inmueble, se prueba con la escritura pública de dominio:
si lo embargado es mueble, deberá probarse sumariamente que se encontraba en posesión del mismo.
-Si la tercería es de mejor derecho, se debe probar la existencia del crédito y del privilegio que se invoca.
También puede deducirse la tercería dando fianza, sin tener que probar la verosimilitud del derecho que se
alega.
Efectos ART. 438 CPCCord.
a) Efectos de la tercería de dominio (art. 99 CPCN): se suspende la ejecución, (salvo que se trate de bienes
que se desvalorizan, que pueden desaparecer o que producen muchos gastos, en cuyo caso se venden y el
producto de la venta queda afectado a las resultas de la tercería).
El tercerista podrá obtener, en cualquier momento, el levantamiento del embargo dando garantía suficiente
de responder al crédito del embargante (por capital, intereses y costas) en caso de que no probare que los
bienes embargados le pertenecen.
b) Efectos de la tercería de mejor derecho; se suspende el pago (art. 100 CPCN): el juez podrá disponer la
venta de los bienes, pero se suspende el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo que se
otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería. El tercerista será parte de las actuaciones
relativas al remate de los bienes.
Efectos comunes a ambas tercerías (art. 102CPCN): Deducida la tercería, el embargante podrá pedir que se
amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas precautorias necesarias.
sustanciación.- Las tercerías se promueven contra ambas partes del proceso principal ,es decir, contra el
embargante y el embargado); se sustancian a criterio del juez- por el trámite del juicio ordinario, sumario o
incidente (conf. art. 101 CPCN) y en cordoba por el tramite del juicio declarativo que corresponda (art. 439
CPCCord).
Connivencia entre tercerista y embargado. Art. 103CPCN: "Cuando resultare probada la connivencia del
tercerista con el embargado, el juez ordenará, sin más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia
penal e impondrá al tercerista, al embargado o a los profesionales que los hayan representado o
patrocinado, o a todos ellos, las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo podrá disponer la
detención del tercerista y del embargado hasta el momento en que comience a actuar el juez en lo penal".
LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO SIN TERCERÍA (ART. 441 CPCCord. Art. 104 CPCN).

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Consiste en que el tercero pida que se levante el embargo sin promover una tercería. La medida es acertada,
pues en muchos casos es injusto obligar al tercero a promover una tercería, cuando ha acreditado
fehacientemente que los bienes embargados son de su propiedad o que estaba en posesión de ellos.

LA CITACIÓN DE EVICCIÓN (arts. 105 a 110 CPCN y ARTS. 442/447 CPCCord)


Constituye otra forma de intervención de terceros en un juicio.
La evicción consiste en una turbación, privación o pérdida que sufra el adquirente en el derecho que se le ha
transmitido (conf. art. 2091 C.C.)
La 'garantía de evicción'.- Cuando adquirimos algo a título oneroso, el transmitente (ej: vendedor) nos
garantiza que no sufriremos evicción (es decir, que ningún tercero nos hará reclamos judiciales que nos
priven de lo que hemos adquirido), y que si ello ocurriera nos indemnizará los daños y perjuicios. Esta
garantía -implícita en los contratos onerosos- se denomina 'garantía de evicción'.
Ej: compro un departamento y luego alguien me reclama judicialmente la restitución del inmueble alegando
que él es el propietario. Debo hacer valer la 'garantía de evicción' y hacer citar al vendedor para que asuma
la defensa del derecho que me ha transmitido, y si eventualmente se pierde el juicio me tenga que
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
La citación de evicción.- Cuando el adquirente sufre la evicción. debe HACER CITAR AL JUICIO AL
ENAJENANTE, pues éste tiene la obligación de defenderlo en el pleito (conf. 2108 C.C).
La citación al enajenante, se rige por las normas procesales. Puede pedirla el adquirente (o sea. el
demandado: al contestar la demanda) o la persona que inició el juicio (al deducir la demanda) (art. 105
C.PC.C).
Aspectos varios:
* La falta de citación al enajenante, hace cesar su responsabilidad.
* La citación suspende el curso del proceso durante el plazo que el juez fije.
* El citado debe limitarse a asumir o no la defensa (no pudiendo invocar que la citación a él es
improcedente).
* Si el citado no comparece o no asume la defensa, será responsable -en el juicio que corresponda- por los
daños y perjuicios que sufrió el comprador (ej: devolución del precio de compra, gastos por reparaciones o
mejoras que haya hecho, gastos del juicio, etc).
* Si no comparece, no se lo considera parte y por ende, no se lo declara en rebeldía, pero queda sometido a
las responsabilidades antes mencionadas.
* Si se presentare fuera del plazo, tomará la causa en el estado en que se encuentre.
* Concurra o no el enajenante, el adquirente siempre debe continuar el juicio y defender sus derechos,
porque si el pleito se pierde por omisiones o negligencias de su parte, no podrá hacer reclamos al
enajenante citado.
Si el citado comparece puede ocurrir que:
- Que asuma la defensa del adquirente y éste solicite quedar excluido del pleito.
- Que actúe conjuntamente o separadamente del citante, en calidad de litisconsorte.
* Si hubo enajenaciones sucesivas, se puede citar al enajenante o a cualquiera de los enajenantes anteriores
(conf. art. 2109).Si el citado pretende, a su vez, citar a su causante (ej: citar al que le vendió a él), puede
hacerlo en los cinco días de haber sido notificado.
***AUXILIARES Y GASTOS: EL ABOGADO Y EL PROCURADOR. LA ASISTENCIA TECNICA (art 80 CPCCord art 56
CPCN)

Razones de orden técnico justifican la actuacion procesal de dos clases de auxiliares de las partes: LOS
ABOGADOS y los PROCURADORES.

El abogado asiste jurídicamente a las partes durante el transcurso del proceso, mientras que el procurador
(puede ser abogado, escribano o procurador) representa a las partes en los tribunales.

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A diferencia del procurador, que actua en lugar de la parte a quien representa, el abogado desempeña su
función junto a aquella o a su representante, prestándole el auxilio técnico jurídico. El abogado patrocina a su
cliente, sin perjuicio de que , al mismo tiempo, ejerza su representación, pues no existe incompatibilidad entre
ambas funciones.

El patrocinio letrado comprende no sólo la facultad de asesorar a las partes en el planteamiento de las
cuestiones de hecho y de derecho sobre las que versa el pleito, sino también la de asistirlas en la ejecución
de los actos que requieran la expresión verbal como medio de comunicación con el tribunal (audiencias
y juicios verbales). La institución del patrocinio letrado responde, por un lado, a la conveniencia de que la
defensa de los derechos e intereses comprometidos en el proceso sea confiada a quienes, por razones de
oficio, poseen una competencia técnica de la que generalmente carecen las partes; y, por otro lado, a la
necesidad de evitar que éstas, llevadas por su apasionamiento o ignorancia obstruyan la gestión normal del
proceso.
***RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES POR LOS GASTOS DEL PROCESO: COSTAS (art. 130 CPCCord y 68/77
CPCN). BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Se llama "costas" a todos los gastos que las partes debieron realizar para tramitar el proceso.
La denominación de 'costas' es genérica, abarca Todos los gastos realizados dentro del proceso: tanto los
derivados de la tramitación propiamente dicha (sellado de actuación, impuesto de justicia, edictos, cartas
documentos, telegramas, certificaciones, gastos de embargos, etc.), como los provenientes de los honorarios
de los profesionalesintervinientes (abogados, procuradores, peritos, etc.).
Durante el proceso, cada parte soporta sus propios gastos, pero en la sentencia –sea interlocutoria o
definitiva- el juez dirá cuál es el litigante que definitivamente deberá hacerse cargo de ellos.
Según el caso, el juez puede imponer al costas:
a) "al vencido".
b) "al vencedor"
c) "en el orden causado" o "por su orden'" (implica que cada litigante cargue con los gastos que causó -sus
impuestos de justicia, sus edictos, los honorarios de sus profesionales,etc.- y con la mitad de las gastos
comunes).
La imposición de costas puede ser apelada.
PRINCIPIO Y EXCEPCIONES.-
EL PRINCIPIO GENERAL sobre costas, es que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la
contraria, aun cuando esta no lo hubiese solicitado (art. 68 CPCN y art. 130 CPCC).- El fundamento de
imponer las costas al vencido, no es castigarlo, sino indemnizar al vencedor por los gastos que -le ha
ocasionado el vencido- al obligarlo a litigar.
«EXCEPCIONES.- El Código establece casos en que se exime de costas al vencido, otros en donde se imponen
las costas en el orden causado, y otros en los que las costas se cargan al vencedor del pleito
La eximición abarca los gastos del vencedor, pero el vencido deberá soportar sus gastos propios y la mitad
de los comunes.
Otras excepciones.-Allanamiento.- Art. 70 CPCN y art. 131 CPCC
COSTAS AI. VENCEDOR. Art. 131 2do. Parr. CPCC y art. 70 inc. 2 in fine dice:
De manera que. se impondrán las costas al vencedor si:
-el vencido se allana dentro del plazo para contestar la demanda, y cumple con su
obligación;
- y si "de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción
del juicio".
En este caso, el actor resulta vencedor en el proceso (dado que el demandado se allanó a la demanda), pero
se le hacen pagar las costas porque la actitud del demandado (no haber dado motivos a que se inicie el juicio
y haberse allanado de inmediato) demuestra que el actor ha litigado sin necesidad.
VENCIMIENTO MUTUO ART. 132 CPCC Y ART. 71 CPCN.- Cuando el resultado final de un pleito sea
parcialmente favorable a ambos litigantes (Ej: el juez condena al demandado a cumplir, no todas, sino sólo
alguna de las pretensiones del actor), (conf. al art. 71) el juez puede compensar los gastos de un litigante con

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los del otro, o distribuir entre ellos el total de los gastos. En ambos casos, deberá hacerlo 'prudencialmente.
en proporción inversa al éxito obtenido: quien más éxito obtuvo, menos costas deberá soportar.
ALCANCE DE LA CONDENA EN COSTAS.- La condena en costas alcanza a todos los gastos del proceso, y a los
que se realizaron para evitar el juicio (ej: constitución en mora, telegramas colacionados intimando al
deudor a pagar, gastos de mediación, etc.). Los gastos originados por pedidos desestimados (ej.:
excepciones, incidentes y recursos a los que no se hizo lugar, etc.). debe soportarlos la parte que los originó,
aunque no sea la parte vencida en la cuestión principal.
Los gastos superfinos o inútiles (Ej: notificación por telegrama o por radio o TV) deben ser soportados por la
parte que los realizó, porque podría haber recurrido a medios más económicos.
En todo caso, si los gastos fuesen excesivos, el Juez podrá reducirlos prudencialmente-
EL DESISTIMIENTO El actor se retira, el paga las costas de lo actuado, salvo que esté fundado en cambio de
leyes o de jurisprudencia y que no transcurra mucho tiempo.

¿Los Jueces pueden ser condenados en Costas? Si como sanción cuan Tribunal Superior anule o revoque su
decisión por error inexcusable y porque no tienen por que ser condenadas por error ajeno. ¿Y los fiscales y
asesores? En principio no salvo notoria malicia (dolo) pero a título personal, no el Estado que es su principal.

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (arts 78 a 86 CPCN y ARTs. 101/109 y 140 CPCC)
¿Qué es?.- Consiste en poder litigar sin pagar costas del juicio y gastos de justicia (tasa). El beneficiario
estará exento -total o parcialmente- del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna
(art.84 CPCNy 140 CPCC).
¿A quién se concede?.- Se concede a quienes carecen de recursos y deben defender sus propios derechos (o
los derechos de su cónyuge o de sus hijos). De esta forma se hace posible que quienes carezcan de dinero
puedan igual acceder a la justicia, sea para reclamar o para defenderse.
No impide la concesión del beneficio el hecho de tener el peticionario lo indispensable para subsistir (conf.
art. 78).
¿Cuándo se pide? Por lo general, el abogado pide este beneficio para su cliente, antes de iniciar la demanda
o junto con ella o en cualquier estado del proceso.-
Tienen su fundamento en el Derecho de Defensa (art. 18 CN) porque las partes no pueden subordinarlo a lo
económico y al Derecho de Igualdad (art. 16 CN) porque está desventajado. No funcional por pobreza, sino
por insuficiencia de recursos para hacer gastos del proceso que se trata, son insuficientes ej. Litigar por un
caso de $2.000.000, tiene tasas altas. Se hace indicando al juez los hechos en que se funda y proceso que se
pretende iniciar y las circunstancias económicas (Qué, por qué, y cuantos recursos). Junto con la demanda del
beneficio debo ofrecer pruebas con plazo máximo de 15 días permitiendo a la contraria fiscalizar esto, o sea
contradecir sobre que el beneficio lo puedo sufrir en rentas, para evitar irregularidad. Luego el juez resuelve
si concede o no el beneficio. Antes no podría ser concedido parcialmente hoy no. La resolución que lo acuerde
o deniegue es apelable y la sentencia no causa estado, o sea si denegó, el solicitante puede probar y decir que
se modificó y que luego conceda y contraparte también hasta pedir revocación (Art. 106) Desde que se solicita
beneficio el juez que lo da provisionalmente, puede también revocarlo. Toda excepción funciona hasta mejor
fortuna, allí pagará. El beneficio obtenido en una causa se puede extender a otras donde el beneficiario sea
demandado.

MODULO 4- EL PROCESO. REGLAS GENERALES


Unidad 7. Conceptualización del proceso

El proceso civil. Concepto. Naturaleza jurídica. Elementos. Principios procesales. Clasificación de los
procesos. Judiciales y arbitrales. Contenciosos y voluntarios. Cautelares, declarativos y ejecutivos. Generales
y especiales. Singulares y universales. Los denominados procesos urgentes.

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***EL PROCESO CIVIL. CONCEPTO.
PROCEDIMIENTO: Es el conjunto de formalidades a las que deben sujetarse las partes y el juez en la
tramitación del proceso. constituye cada una de las fases o etapas que el proceso puede comprender.

PROCESO CIVIL: Conjunto ordenado de actos a través del cual el Estado ejerce jurisdicción, instrumentos
técnicos, construidos por normas procesales para realizar el Derecho Sustancial. Representa el conjunto de
actos que son necesarios en cada caso, para obtener la creación de una norma individual.

s/ Palacio: es el conj. De actos recíprocamente coordinados entre si de acuerdo con reglas preestablecidas,
que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta
del sujeto o sujetos, ajenos al órgano que han requerid la intervención de este en un caso concreto, asi como
la conducta del sujeto o sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se ha requerido esa
intervención.

Postulados básicos del proceso civil:

 El impulso procesal inicial y de mantenimiento corresponde a las partes (actor y demandado), quienes
tienen la carga procesal de instar el procedimiento hasta su finalización.
 La cuestión fáctica a decidir es fijada en forma definitiva por las partes en sus escritos de postulaciones
(demanda, contestación, reconvención y excepciones)
 El juez al dictar sentencia debe hacerlo solamente respecto de las cuestiones propuestas por las
partes. En tal sentido se encuentra limitado por los hechos esgrimidos por las partes, y si se aparta de
ello la decisión podría ser impugnada por haber resultado ultra, extra o citra petita (mas alla de lo
pedido, fuera de lo pedido o menos de lo pedido) y ello afectaría el ppio de congruencia.
 Como consecuencia de los postulados precedentes solo se obtiene una verdad formal, ficticia por
oposición a la verdad real material o histórica propia del proceso penal.

***NATURALEZA JURIDICA.

1-TEORÍA CONTRACTUALISTAS (del contrato y cuasi contrato).-


Se basa en que existe una convención entre el actor y el demandado en la cual se fijan los puntos del litigio.
Sobre esta base, algunos autores sostuvieron que existía un verdadero contrato, debiendo el juez
pronunciarse sobre los puntos en litigio. Otros, sostuvieron que se trataba de un cuasicontrato, ya que el
demandado, en general, concurre al proceso contra su voluntad.

2-TEORÍA DE LA RELACIÓN JURÍDICA.- Fue expuesta por Bulowv en Alemania y luego desarrollada por la
doctrina italiana. Sostiene que en el proceso existe una relación jurídica de carácter procesal -entre todos
los que intervienen en el proceso (Estado y partes)- que crea obligaciones y derechos para los intervinientes.
En Italia, su expositor fue Chiovenda, el cual afirmaba que esta relación jurídicaera "pública, compleja,
unitaria y autónoma". (Pública: porque derivaba de normas que regulan una actividad pública, la de
administrar justicia. Compleja: porque comprende al conjunto de derechos y obligaciones de los que
intervienen en el proceso. Unitaria: porque todo tiene a un solo fin: la actuación de la ley. Autónoma:
porque esta relación tiene vida propia, ya que existe independientemente de la relación de derecho
material). Esta teoría tiene muchos seguidores, pero no hay acuerdo entre quiénes se establece
la relación jurídica. Para algunos es triangular porque se establece entre las partes y entre cada una de ellas
y el juez. Para otros es bipartita, porque se establece entre el juez y cada una de las partes (pero no entre las
partes. Por último, hay quienes sostienen que se establece sólo entre las partes.

3-TEORÍA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA.- Goldschmidt rechaza la teoría de la relación jurídica, sosteniendo


que el proceso no es una relación, sino una situación jurídica. Goldschmidt sostiene que los que intervienen
en el proceso no tienen derechos y obligaciones, sino que -en vez de derechos- tienen posibilidades (de
obtener ventajas, si realizan un acto procesal) o espectativas (de obtener ventajas, si la parte contraria no

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realiza un acto: ej: si no contesta demanda) o pueden lograr liberarse de una carga procesal (ej: si el
contrario confiesa, no hace falta probar). Comparando la teoría de Bulow con la de Goldschmidt, vemos que
la primera responde a una concepción estática del derecho, en tanto que la segunda se basa en una
concepción dinámica. Resulta dificil entender en la teoría de Goldschmidt el nombre de la misma: "situación
jurídica". L.a explicación puede ser que cuando habla de situación se refiere a la situación en que se halla el
derecho material mientras transcurre el proceso, ya que durante el proceso el derecho material estaría en
situación de suspenso, estaría pendiente.
4-TEORÍA DEL COMPLEJO DE RELACIONES.- Se desarrolla en Italia (Carnelutti, Rocco, etc). Sostiene que el
proceso es una combinación de actos, y que cada conflicto que se plantea en él es una relación jurídica, por
lo cual en el proceso no habría una sola relación jurídica, sino varias, y en consecuencia, el proceso sería un
complejo de relaciones.

5-TEORÍA DE LA INSTITUCIÓN.- Sostenida por Guasp, parte de la idea de que la institución "es una
organización jurídica al servicio ele una idea" y que en toda institución hay dos elementos fundamentales:
una idea objetiva o común y un conjunto de voluntades tendientes que la idea se concrete. Guasp sostiene
que el proceso se dan esos elementos. La idea común en el proceso es "satisfacer una pretensión, un
reclamo": el "conjunto de voluntades" está dado por la actividad de distintas personas (actor, demandado,
juez) con el fin de que se satisfaga la pretensión, aunque cada una entendiendo de manera distinta cómo se
debe satisfacer esa pretensión.

***ELEMENTOS subjetivo y objetivos del proceso

SUBJETIVOS: Sujetos que intervienen en el proceso, son:

1- El Juez: Posición de preeminencia porque es la autoridad en lo que hace a la resolución y potestad


disciplinaria para controlar las conductas. Su principal característica es la imparcialidad.

2. Partes: Actora y Demandada. No hay proceso civil si no tiene dos partes como mínimo. En cada uno de los
polos pueden haber más de una persona, puede ser pluripersonal. Su participación puede ser voluntaria o
espontanea o en forma obligatoria o coactiva.

Además pueden haber terceros que intervienen en el proceso sin ser partes ya que será voluntariamente o
coactivamente.

Otra forma de clasificación de los sujetos procesales:

Esenciales: juez o tribunal, actor y demandado

Eventuales: ministerio publico fiscal, ministerio publico pupilar

Colaboradores: testigos, peritos , martilleros, depositario, interpertes…

OBJETIVO: Conflicto: Pretensión, aquello sobre lo que el juez debe decidir y que se ventila durante el proceso.

Actividad: El conjunto ordenado de actos que se inicia con la demanda y que se cierra con la sentencia que
deben ser realizadas por las partes y el juez.

***PRINCIPIOS PROCESALES:

Según Palacios son las orientaciones o directivas generales que inspiran cada ordenamiento procesal.

Son ideas fuentes, rectoras que definen las características del proceso, le dan una fisonomía diferenciándolo
de otros proceso. Sirven como base previa para el legislador, deben ser respetados al momento de legislar.

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Sirven para establecer comparaciones, diferencias con otros procesos distintos, Sirven como pautas de
interpretación las normas que surjan deben respetar el sentido de los principios.

Los principios procesales cumplen, fundamentalmente, las siguientes funciones:


Io) Sirven de bases previas al legislador para estructurar las instituciones del proceso en uno u otro sentido;
2o) Facilitan el estudio comparativo de los diversos ordenamientos procesales actualmente vigentes, así
como el de los que rigieron en otras épocas;
3o) Constituyen instrumentos interpretativos de inestimable valor
No hay acuerdo entre los autores acerca del numero y de la individualización de los principios procesales.

1-PRINCIPIO DISPOSITIVO Diferencia del principio inquisitivo del derecho procesal penal. Acá las partes son
dueñas del proceso no el Estado. Se manifiesta en un ámbito:

Externo: Depende de su voluntad iniciarlo, continuarlo y extinguirlo. El Estado no puede iniciarlo de oficio,
necesita la demanda del acto, tampoco puede impulsarlo de oficio.

Interno: Significa que las partes fijan el ámbito de conocimiento del juez, la materia sobre la cual debe decidir,
no puede resolver sobre hechos no puestos de manifestación de las partes. De aquí deriva el PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA deben resolver los hechos que las partes han planteado y conforme a lo requerido y planteado
y conforme por ellas. Convenio del Principio Dispositivo.

2-PRINCIPIO DE CONTRADICCION O CONTRADICTORIO O DE BILATERALIDAD: EL proceso civil es necesario un


proceso bilateral, nada se puede resolver ni pruebas producir sin la intervención de ambas partes,
escuchándolas permitiéndoles que lo hagan, que se expresen Art. 210. CPC. Por ej.

Implica que todos los actos procesales deben ejecutarse dando a la parte contraria la oportunidad de
intervenir, sea para controlar o para defenderse. Se basa en el art. 18 de la C.N. que dice que la defensa en
juicio es inviolable. Como consecuencia del principio de contradicción los actos más importantes del proceso
deben ser comunicados a la contraparte -mediante traslados, vistas o notificaciones para que ella se informe
y pueda intervenir.
En algunos casos, dada la naturaleza del acto a realizar, la oportunidad de la contraparte para intervenir no
es contemporánea al acto que se realiza, porque sino le restaría eficacia. Ej: las medidas cautelares se
ordenan sin intervención de la parte contraria (inaudita parte), porque de lo contrario, podrían fracasar.
Luego de concretada la medida cautelar, la contraparte podrá intervenir para defenderse e impugnarla.

SUSTANCIAR: Significa escuchar a la otra parte ante el pedido de resolver una cuestión controvertida, Es dar
audiencia a la otra parte, garantizar el contradictorio, OJO: Cuando son cuestiones controvertidas, sino no es
contradictorio. Excepción: Las medidas cautelares, son preventivas para asegurar los resultados del juicio. Se
dan para evitar que cuando la resolución quede firme no pueda ejecutarse por insolvencia del demandado. Se
imponen inaudita parte sin escuchar a la otra parte. Porque sino se desnaturalizaría. Art. 458, Art. 156 luego
recién se garantiza el contradictorio una vez trabada la medida cautelar.

3-PRINCIPIO DE ESCRITURA. El proceso civil es escrito todos sus actos se realizan por escrito. Art. 85. Hay actos
que por su naturaleza se realizan en forma oral, no obstante se labran actas de lo sucedido en la audiencia por
los secretarios del juzgado que son fedatarios. Entonces el proceso es escrito y sino actuado en el expediente,
“Todo lo que no está en el expediente, no está en el mundo” (Derecho Romano).

4-PRINCIPIO DE INMEDIACION: Tiene un valor relativo en el proceso civil, si se muere el juez, no afecta el
conocimiento del proceso, porque todo consta y está en el expediente.

Tiende a que haya un contacto lo más directo posible del juez con las partes, o con las pruebas producidas
en el proceso. A este principio responden las normas que exigen la presencia de juez en la audiencia

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preliminar (art. 360). que la audiencia de posiciones sea tomada personalmente por el juez (art. 125 bis); que
al reconocimiento judicial asista el juez (art. 479); etc.

5-PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: Implica la posibilidad de que los actos procesales sean conocidos por todos,
incluso por quienes no participan en el proceso.
Todos los actos del Proceso Civil, son en principio públicos. Art. 68 salvo que el juez o la ley por razones de
seguridad, moral o protección hacia alguna de las partes. Art. 54. El Expediente y las audiencias son públicas,
la sociedad, todos podemos acceder a estos documentos así como a la resolución del juez. El juez debe
fundamentar las sentencias es una consecuencia del principio porque no solo explica a las partes sino que dan
cuenta y la rinden a la sociedad de cómo resuelven y por qué resuelven como lo hacen. Publicitan un acto de
gobierno.

6-PRINCIPIO DE PRECLUSION: Significa que no se permite el retroceso del proceso. Los actos procesales
deben ser realizados en la etapa y en el tiempo que les corresponden, de no ser así se pierde la oportunidad
de realizarlos (ej: la prueba documental se debe acompañar con la demanda; si no se la acompañó, en
principio no se puede presentar más adelante). La idea de la preclusión es que el proceso avance, se
consolide cada etapa y que nunca retroceda. Ejs: arts: 363, 375, etc
Los actos están sujetos a un orden determinado, es un conjunto de actos concatenados con un orden rígido.
En cada etapa deben cumplir con determinados actos y una vez transcurrida la etapa, el acto ya no se puede
realizar más. Precluye la facultad de realizarlo. En el proceso civil alemán, no rige sino que rige el principio de
unidad de venta, no hay preclusión sino la clausura.

8-PRINCIPIO DE ADQUISION. Implica que todos los actos que se realicen "se adquieren para el proceso, no
para las partes", aunque estas hubieran pedido o realizado el acto. De manera que, todas las partes pueden
beneficiarse o a perjudicarse con el resultado de los elementos aportados a la causa por cualquiera de ellas.
Esto adquiere mucha importancia en el tema de pruebas Ej: una de las partes lleva un testigo, y como luego
su declaración lo perjudica pretende retirarlo o que no se tenga en cuenta su declaración alegando que ella
llevó el testigo. Se le contestará que no puede retirarlo, porque todo lo que se realiza se adquiere para el
proceso en el que se realizó.
Todos los elementos de hecho y de prueba que se incorporan al proceso, pertenecen a este con independencia
de la parte que lo hubiera aportado. Por Ej. Se ofrece un testigo y declara en contra del que lo ofreció y ya no
puede desistir de dicho testigo. El juez puede usar en contrario pruebas o dichos que hayan emanado de mi
propia manifestación.-

9-PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL: Tiende a abreviar y simplificar el proceso, evitando trámites


innecesarios del juez o de las partes o concentrándolos en un solo acto.
Es un anhelo, una expresión de deseo, aquello a lo cual se apunta que es la economía del esfuerzo sin que ello
implique lesionar el derecho de defensa, tiene tres sentidos:

Corolario de Concentración: En cada una de las etapas debe procurarse realizar la mayor cantidad de actos
procesales. Menos etapas con más actos cada uno.

Principio de concentracion: Cuando por las dudas se realiza algún acto para el caso de que la excepción no
proceda, en forma eventual lo realizo para que no precluya porque demanda simulación y de Fraude pauliano.

Abreviación del proceso: Es una tendencia que se de en todas las instancias o etapas u órdenes del derecho,
tendencia a la disminución progresiva de los plazos y en que cada vez serán más los plazos fatales: se produce
por el solo vencimiento de los términos, No fatal: se puede realizar los actos mientras la otra parte no acuse
de vencido el término.

10-PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS FORMAS Excluye la posibilidad de que las partes puedan dejar de lado
los requisitos de forma, tiempo y lugar a que están sujetos los actos procesales, ya que dichos requisitos se
encuentran predeterminados en la ley.

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Razón de ser igual que en el carácter público de las reglas procesales que no se pueden suplir por la voluntad
de las partes todo acto procesal que se realiza en una forma no dispuesta por la ley es nulo. Excepción. Las
formas tienden a garantizar el derecho de defensa por lo que si este quedó igualmente garantizado aunque la
forma no se haya respetado no tiene sentido anularlo. Un acto es nulo, puede ser declarado tal salvo que no
haya lesionado el derecho de defensa art. 56. O sea que haya logrado igualmente su finalidad.

***CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

Puede clasificarse el proceso:


a) por la naturaleza de la pretensión en universales y singulares. Los UNIVERSALES tienden a la distribución
del patrimonio de una persona por causa de muerte o falencia. verbigracia, declaratorias de herederos. En
tanto en los singulares el rasgo principal es la existencia de partes individuales con intereses encontrados o
b) por la existencia o no de conflicto se distinguen en contenciosos o voluntarios, siendo ésta la primera
división tratada procesalmente.
Antes de entrar a su tratamiento en la normativa formal, no resulta ocioso señalar que un proceso puede
ingresar en varias de las categorías aludidas.
En el C.P.C. de Córdoba, conforme la estructura repasada más arriba aparece en el Libro Primero
de la Parte General, Título IV el tratamiento de las clases de juicios y conforme el art. 408 del C.P.C., ellos
admiten una primera división en contenciosos y voluntarios.
Los juicios contenciosos son los que tiene por objeto la declaración o ejecución de un derecho contra
personas determinadas, claros ejemplos de éstos son en el primer caso "Ordinario-Daños y Perjuicios por
Accidentes de Tránsito" y en el segundo "Ejecutivo Particular-por cobro de cheques, letras o pagarés".
Los juicios voluntarios o actos de jurisdicción voluntarias son aquellos en que se ejercitan derechos que no
son debidos por ninguna persona, por ejemplo una "Declaratoria de Herederos".
Como se dijera los juicios contenciosos que tiene por objeto hacer declarar un derecho de los litigantes son
juicios declarativos, en tanto si tiene por objeto ejecutar derechos de los litigantes se está frente a juicios
ejecutivos.
A su vez tanto los juicios declarativos y ejecutivos pueden ser generales o especiales, según tengan una
forma general para la declaración o ejecución de los derechos o una forma especial para el logro de éstos.
Conforme el art. 411 del C.P.C., "Los juicios declarativos generales son: 1) Ordinario, 2) Abreviado".
Por su parte el Art. 412 del C.P.C. se refiere a los juicios declarativos especiales como aquellos en los que
la ley establece determinadas relaciones de derecho. Ejemplo de estos son los juicios arbitrales, el sucesorio,
división de condominio, etc.. Su tratamiento en el Libro Tercero, Título I del C.P.C..
El art. 414 del C.P.C. determina que "El juicio ejecutivo general es el que establece la ley para toda clase de
obligaciones que traigan aparejada ejecución, y los especiales, el establecido para la ejecución de sentencia y
demás casos que expresamente se determinan.".
Repasando las categorías procesales previstas, encontramos: diagrama pag. 9

Ordinarios (art. 417)


GENERALES (art 411)
Abreviados (art.
418)
DECLARATIVOS
(art.409 CPC)
ESPECIALES (art. 412 CPC) para
determinadas relaciones de dcho
CONTENCIOSOS (art.
408 CPC)

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GENERALES (art. 414, 526 CPC)
EJECUTIVOS
(art. 409 CPC)
JUICIOS ESPECIALES (art. 414, 801,ss CPC)
VOLUNTARIOS o
ACTOS DE
JURISDICCION
VOLUNTARIA (se
ejercitan derechos
que no son debidos or
ninguna persona ej.
declaratoria de
hereceros.

Por la NATURALEZA del ORGANO


1-PROCESO JUDICIAL es el que se desarrolla ante los órganos jurisdiccionales públicos. El juez cuenta con
todas las facultades investidas por el Estado para adminsitrar justicia.
2-PROCESO ARBITRAL en ciertos casos las partes pueden sustituir al órgano judicial del estado por jueces
privados nombrados a su elección llamados árbitros.

Por la NATURALEZA de la PRETENSION


1-PROCESOS UNIVERSALES es aquel que tienden a la liquidación y distribución del patrimonio de una persona
pro causa de muerte o falencia. En estos prima el fuero de atracción (sucesiones, concursos y quiebras),
modifican las reglas de la competencia, Absorbe el juez del Proceso Universal a las otras causas separadas que
pudiesen suscitarse. Ej, Art. 3284 CCiv.

2-PROCESOS SINGULARES son aquellos cuyo objeto consiste en una o más pretensiones o peticiones
referentes a hechos, cosas o relaciones jurídicas específicamente determinadas.
El rasgo ppal es la existencia de partes individuales en situación de conflicto. Su objeto consiste en una o mas
peticiones o pretenciones referentes a hechos, cosas, o relaciones jurídicas específicamente determinadas.

Tiene 3 formas de manifestación de sus actividades:

De conocimiento resolver un conflicto que tiene razon

De ejecución Por la que el juez suple la conducta del obligado, deudor pagando al acreedor; acá el juez actúa
por la fuerza en la ejecución de actos en determinadas situaciones.

cautelares: Son medidas preventivas que toman los jueces para asegurar los resultados del proceso o la
realización de otros actos del proceso.

Por la existencia o no de CONFLICTOS

1-procesos CONTENCIOSOS existe un conflicto de intereses entre los que intervienen en un proceso. tiende
a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto y oposición de intereses entre 2 o mas personas
que revisten calidad de partes.

DENTRO DE LOS CONTECIOSOS SE PUEDEN PRESENTAR ANTE JUEZ O ARBITROS:

ARBITROS: Juez privado que no ejerce representación del juez del Estado solo actividad declarativa, en cambio
no tiene potestad de ejecutar sus decisiones, de imponer cosas por la fuerza, ni adoptar medidas cautelares,
por lo tanto deben pedir al juez: Si produce cosa juzgada porque es declarativa lo que no puede es ejecutarla.

ARBITRAJE VOLUNTARIO: Común de las partes por compromiso nombran árbitro para sus conflictos a resolver,
Art. 547 una excepción oponible al Juicio ejecutivo, se llega a él en casos que sea admitida la transacción o sea
sobre Derechos disponibles. Estricto Derecho si nada se estableció o como Amigable Componedor.

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Estricto Derecho: Como juez con iguales reglas para el proceso, que el juez para prueba.

Amigable Composición: Cuando los jueces deben actuar ex aequo et bono, según leal saber y entender.

La sentencia se llama laudo, lo deposita al tribunal que debe intervenir, protocolizarse, se ejecuta y ante el se
interpone.

JUDICIALES: Pueden ser Singulares o Plurales.

SINGULARES: Afecta a un o más bienes determinados, caso todos los conocidos procesos. Afecta a una relación
jurídica determinada y afecta a uno o varios bienes o personas determinadas.

UNIVERSALES: Nro. Indeterminado de Relaciones jurídicas que afecta a todo un patrimonio. Ej. Todos los
Acreedores y deudores en Concurso Preventivo y Quiebra. Objeto: Determinar el patrimonio del deudor y
liquidarlo. Tienen fuero de Atracción: Deroga reglas de competencia porque atrae todas las fuerzas o
relaciones jurídicas. Art. 32 y 34 del C.Civ. y 132 y 134 de la ley de Concurso.

Otro ejemplo es el SUCESORIO, Que todos los casos relacionados con el patrimonio del causante, son atraídos
por el fuero del juez de la sucesión.

Procesos que se extienden en el tiempo, y todo lo relacionado con esos patrimonios del causante o del
concursado, son puesto bajo la administración de cierta persona designada por el juez de la sucesión o por el
juez del concurso que designa un síndico.

En las ejecuciones singulares de crédito pueden ser dos o más o varios acreedores, pero singularmente
presentados, no universalizan el proceso, ni hay fuero de atracción.

2-procesos VOLUNTARIOS esta constitución por una petición procesal extracontenciosa, en cuya virtud se
reclama ante un órgano judicial y en interés del propio peticionario, la emisión de un pronunciamiento que
constituya, integre, o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. Son regulados com
voluntarios a los procesos que versan sobre las siguientes materias: autorización para contraer matrimonio,
autorización para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos…

SIMPLE MENSURA: Acto de jurisdicción voluntaria del peticionante y sin intervención del otro, no produce
efectos frente a terceros o linderos si faltaron al juicio.

En cambio el incapaz para protegerlo si es contencioso.

Otro caso es el testamento hológrafo frente al juez manda a archivar.

Inscripción de nacimiento del menor fuera del tiempo, cuando venció el plazo legal por ciento ochenta días,
pasado tal término el juez es el que ordena.

Como no hay conflicto hay una sola persona, peticionante.

La resolución se dicta bajo responsabilidad del peticionante, quien es el único que aporta lo material
probatorio, es el único. Sin perjuicio de terceros en cuanto haya a lugar con mejor Derecho.

Se discute en la apelación: No es Cosa Juzgada, hay que promover nuevo trámite y se puede ver la relación
jurídica sustancial en un nuevo proceso. Otros dicen que no hay inconveniente, pero frente a la misma cámara
para economía.

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Atendiendo al FIN PERSEGUIDO:
SEGÚN EL CONTENIDO O ESCTRUCTURA, EL PROCESO SINGULAR PUEDE SER: DECLARATIVO- EJECUTIVO O
CAUTELAR.

1-DECLARATIVOS son aquellos que parten de una pretensión incierta, que debe ser acreditada durante su
tramite, mediante el debate y la prueba rendida, a través de una sentencia. Ej. usucapión.-
La actividad declarativa puede ser: PURA- CONSTITUTIVA – DE CONDENA.

PURA: Toda actividad se agota en decir el que tenga razón. Porque hay estado de amenaza, no se violó el
Derecho sino se duda su extensión o existencia. No va más allá con lo tendiente a realizar Derecho solo
declarar.

CONSTITUTIVA: Aquella en la cual a la declaración o decisión del juez se agrega un efecto más que es un Estado
Jurídico nuevo y lo crea. Ej. Declarar una filiación, o un divorcio, crea un estado civil nuevo.

DE CONDENA: Aquella en la cual a la declaración de Derecho se sigue la materialización en la práctica para dar
condena a partes, o sea para restablecer el Derecho violado o con lesión consumada. Le sigue una actividad
ejecutiva o reconstructiva. Ej. Incumplimiento de contratos con daños y perjuicios.

2-EJECUTIVOS parten de un titulo o de una sentencia que goza de presunción de legitimidad por parte de la
ley sutantiva, y en el que se pretende directamene su ejecución.
3-CAUTELARES estas medidas tienden a impedir que el derecho cuya actuacion se pretende pierda
virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre la demanda y la sentencia. Su finalidad se reduce a
asegurar el resultado practico de la sentencia que debe recaer en otro proceso.

por su ESTRUCTURA

DECLARATIVOS (grales y ordinarios, grales y abreviado, especiales)

1-GENERALES y ORDINARIOS

Es aquel en el cual pueden plantearse y decidirse en forma definitiva la totalidad de las cuestiones jurídicas
derivadas de un conflicto entre partes. Constituyen procesos de cognición, por el grado pleno de conocimiento
que asume el juez respecto de la cuestión debatida. Por este tipo de juicio se ventila todo asunto cuya cuantia
exceda los 500 jus, y toda demanda que persiga la condenación de daños y perjuicios, cualquiera sea el
monto. Es un proceso de conocimiento donde las partes plantean sus derechos, se recibe la prueba y la
decisión que se adopte produce efecto de cosa juzgada material, lo cual significa la inmutabilidad de la
sentencia y que no se puede plantear el mismo conflicto entre las mismas partes. Es el proceso mas común y
amplio y es la modalidad que adopta cualquier causa en caso de duda (art. 420 y 423 cpccor.). se caracteriza
por contar con plazos mas amplios.

En la nación art.. 319 se sustanciara por este tipo toda cuestión judicial que no tenga señalada una tramitación
especial.

2-GENERALES Y ABREVIADO

Este juicio de tramite mas breve, está reservado a cuestiones de menor entidad económica. El tramite es mas
suscinto. Se tramitaran cuestiones que no excedan 500 jus,cuestiones previstas taxativamente en el art. 418
cpccord. la acción declarativa de certeza, el pedido de alimentos y litis expensas, los incidentes, la consignación
de alquileres y todos los casos que la ley establezca el juicio sumario y otra expresión equivalente y los demás
casos que la ley establezca.

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Lo suscinto en este tramite se revela en la imposición de que las partes deben ofrecer la totalidad de las
pruebas conjuntamente con los escritos de demanda y contestación de demanda y la supresión de los alegatos
como etapa de meritacion de la prueba.

En la nación procede en las cuestiones que no excedan los $5.000, habeas corpus contra particulares y en los
demás casos que la ley establezca (art 321).-

3-DECLARATIVOS ESPECIALES

Son caracterizados en el art. 412 cpccord. Como aquellos que la ley establece para determinadas relaciones
de dcho. Se hallan sometidos a tramites específicos. Ej. arbitrales, sucesorios, división de cosas comunes,
mensura, mensura y deslinde, desalojo, cuentas, alimentos y litis expensas, etc.

JUICIOS EJECUTIVOS (generales y especiales)

LOS JUCIOS EJECUTIVOS PUEDEN SER:

GENERAL: Títulos de créditos.

ESPECIAL: Hipotecario o prendario: Sentencia que sigue a condena Declarativa.

1-GENERALES se trata de un juicio sumario en sentido estricto y de ejecución cuyo objeto consiste en una
pretensión tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos
ejecutivos extrajudiciales que en razón de su forma o contenido autorizan a presumir la certeza del derecho
del acreedor.- El titulo que debe reunir las siguientes condiciones:

-contener una obligación de pagar una suma de dinero

-que la cantidad sea liquida o fácilmente liquidable por una simple operación aritmética y

-que sea exigible, no sujeta a condición y que sea de plazo vencido

El art. 518 cpccor enumera lso títulos que traen aparejada ejecución. Este juicio hace cosa juzgada formal,
dejando a salo la posibilidad tanto para actor como para demandado de iniciar un juicio ordinario posterior
con la única limitación de no volver a discutir en el nuevo proceso las defensas oportunamente opuestas en
el ejecutivo.

Es susceptible de realizarse por las 4 etapas de ordinario, cuando impugna el titulo a través de excepciones.
La sentencia de trance y remate que resuelve la pretensión ejecutiva solo puede pronunciarse sobre la
legitimidad de las excepciones y decidir llevar adelante la ejecución o no hacer lugar a ella.

2-EJECUTIVOS ESPECIALES se tratan de pretenciones de naturaleza ejecutiva, pero que contienen, por ley
(sustancial o procesal), un procedimiento especifico. Ej. ejecución de sentencias de tribunales argentinos y
extranjeros, ejecuciones hipotecarias, prendarias y fiscales.

DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS.

PLENARIOS Resoluciones definitivas que hacen cosa juzgada material, Es cuando la totalidad de aspectos de
una relación jurídica es sometida al conocimiento del juez, por ejemplo daños y perjuicios, debe hacer valer
todos los medios de ataque y de defensas.

SUMARIOS Hace cosa juzgada formal, es provisoria la resolución. Acá el conocimiento del juez está acotado a
una parte de la relación jurídica, un aspecto de esta dejando sin juzgar el resto de la relación tiene carácter
provisorio. Ejemplo: Sumario: Juicio Ejecutivo de títulos de crédito, Acciones Posesorias.

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La sentencia del juez, en cuanto obra del Estado, es desde luego un acto obligatorio, imperativo, un acto de
autoridad que se impone por sobre la voluntad de las partes. La cosa juzgada es la irrevocabilidad de esos
efectos en el futuro, y tiene dos grados: la cosa juzgada formal, que se obtiene por la firmeza de la
sentencia, esto es, por el agotamiento de los recursos en el mismo proceso en que ha sido dictada, pero sin
perjuicio de que la cuestión resuelta sea reexaminada en otro proceso posterior; y la cosa juzgada material,
que es la irrevisibilidad absoluta de la decisión no sólo en el mismo proceso en que ha sido dictada sino en
todo otro proceso ulterior.
En aquellos procesos que permiten ventilar una relación jurídica en todos sus aspectos, en los que no hay
limitaciones a las defensas de las partes y al conocimiento del juez –procesos llamados plenarios–, la
sentencia una vez firme adquiere la categoría de la cosa juzgada material. En cambio, cuando la índole del
proceso limita o restringe el ámbito de conocimiento del juez y los medios de defensa de las partes, cuando
la relación jurídica objeto de la controversia es examinada en forma parcial procesos sumarios–, la decisión
es adoptada provisionalmente, y una vez firme sólo alcanza el rango de la cosa juzgada formal. La decisión
adoptada en los juicios sumarios, en una palabra, queda sujeta a la posibilidad de ser reexaminada en un
ulterior proceso plenario.
EL SUMARIO NACIONAL ES IGUAL QUE EL PLENARIO NUESTRO.

PROCESOS SUMARIOS Y SUMARÍSIMOS DE ORDEN NACIONAL

SUMARIO: Ordinario. En práctica no se usa es sumarísimo ordinario. Intermedia entre el ordinario y el


abreviado nuestro. Tiene en común con el Abreviado que la prueba se ofrece con la demanda y contestación
de la demanda y con el orden que tiene alegatos y hay artículo previo por varias excepciones dilatorias.

SUMARÍSIMO: Es como el abreviado con la restricción mayor de que no tiene reconvención.

***LOS DENOMINADOS PROCESOS URGENTES

Se denomina así a aquel procedimiento que, por la naturaleza del bien jurídico afectado, el legislador o el
juez en muchos casos, ha privilegiado la necesidad de brindar una tutela diferenciada y expeditiva,
distinta de la concedida en el camino troncal clásico, buscando agilizar el trámite y facilitar una pronta
resolución, que como respuesta al reclamo satisfaga el acuciante requerimiento del caso.
PROCESOS URGENTES: Aquellos que se inician con la necesidad de la pronta realización de lo que se reclama,
es vital, conservatorio.

Algunos regulados por los códigos algunos en el Código Nacional 1653 bis. Etc.

Ej denuncia de daño temido o daño proveniente de Unidad de PH vecina se puede dar que la contraparte no
conteste entonces se allana del domicilio necesario. Para evitar ese daño del domicilio.

En otros códigos es urgente la fijación de alimentos provisorios. No obstante la jurisprudencia determinó que
hay otros casos, los resultados se anticipen y den con la misma demanda.

UNIDAD N° 8: ACTOS PROCESALES.


Concepto. Actos de transmisión y documentación. Resoluciones. Incidentes: clases.
Trámite. Lugar y tiempo en el proceso: términos. Nulidades procesales. Incidente de
nulidad. Trámite.
***CONCEPTO

Según Couture: acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de justicia o aun de los terceros ligados al
proceso, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales.

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ACTOS PROCESALES: Todo acto Humano, voluntario y lícito que tiene por objeto, inicial desenvolver o
extinguir un proceso. Emana de las partes, del juez de terceros, incluso de sujetos eventuales.

Hay que distinguir entre actos procesales de los meros hechos que producen también efectos en el proceso,
asi por ej. el transcurso del tiempo hace vencer los plazos,…

El Hecho Procesal: Es un hecho de naturaleza o circunstancia que influye en el trámite del proceso. Ej. muerte
de las partes, terremoto, incendio.

El Artículo 944: Todo hecho voluntario lícito que tiene por objeto la creación, modificación, transferencia,
aniquilación o conservación de los Derechos.

ELEMENTOS: Objeto, Forma Y Sujetos.

SUJETOS: Partes y Juez. Otros (Tercerías-Terceros, etc.).

***ACTOS DE TRANSMISION Y DE DOCUMENTACION

CLASES O FORMAS:

1)- Acto Procesal de Partes.

2)- Acto Procesal del Juez.

ACTOS DE TRANSMISION corresponde incluir en esta categoría a los : TRASLADOS, VISTAS, OFICIOS,
EXHORTOS y NOTIFICACIONES. Tienen por fin comunicar, hacer conocer , transmitir a otros lo que se hace o
pide en el proceso.

ACTOS DE DOCUMENTACION se exteriorizan a través de la formación del expediente judicial, que constituye
un legajo de folitatura corrida en el cual se reúnen, en forma ordenada, todas las actuaciones producidas por
las partes, el juez y sus auxiliares y los terceros. Incumbe a los secretarios la organización y cuidado de los
exptes. Y documentos a su cargo.

1)-ACTO PROCESAL DE PARTES: El Proceso Civil Provincial es Netamente Escrito. Los escritos, son el medio
donde están plasmados todos los actos procesales, (Principio del Proceso Civil Provincial).Tiene sus
excepciones. Pieza que debe llevar un título que es su objeto o contenido. Art. 37. Ej. Demanda,
Contestación de la Demanda, debe llevar también datos de las partes, domicilios, enunciación de la carátula
del expediente, designación a modo de título de cual es el objeto o trámite que está contenido en ese
escrito que se presenta. Ej. Contestación de Demanda, Ofrece Pruebas, etc. Debe llevar firmas, de las partes
en algunos casos así legislados y/ o de Asesor Letrado (Abogado) O él solO si actúa a representación. La
Autenticidad de la firma está certificada. Por la firma que plasma el abogado. (art. 4 ley 8126).-

O sea en aquellos actos de partes. (Art. 58). Que pueden realizar, sin la firma del abogado, deben ser
otorgados frente al empleado del tribunal, como fedatario de que se presenta y firma en su presencia, por la
parte.

Art. 85: Deben presentarse los escritos con tantas copias como número de partes haya para correr traslado a
otras partes.

Las partes pueden formular petición, dirigir al tribunal, por diligencias…. Para cualquier tema o trámite que
solicita. Todo aquello de lo cual no deba realizar vistas o traslados por los que no se dan copias ni se notifica
a las otras partes del tema, como para sustanciarlo, sino es por escrito simple presentado. Han tenido lugar
en presencia del secretario.

2)-ACTOS PROCESALES DEL TRIBUNAL:

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A)-COMUNICACIÓN:

1-Traslados y vistas (Art. 170). Hoy son sinónimos. Antes el traslado era más importante y para las cosas más
importantes y de más amplios plazos. Traslados y vistas es poner a una de las partes en conocimiento de la
petición de la otra parte, para que conteste y opine antes de resolución del juez. Ej. Para contestar la
demanda, diez días…etc. Y cuando no lo fija es por tres días. Todos los traslados y vistas se corren con las
copia del escrito que se pone en conocimiento. Cuando se corre a partes plurales el juez por un decreto
pone traslado, nunca simultáneo sino sucesivo. Art. 173 CPCC.Cba, No es común para las partes plurales,
porque es sucesivo salvo que tenga común abogado, o por el número de partes que es alto, el juez decide
que sea simultáneo y se amplia plazo para que todos contesten. Y aún no es común sino que corre para cada
uno distinto desde su notificación.

Traslado: es comunicar a una de las partes la petición de la otra, para que conteste y opine antes de la
resolución del juez.

Vista: similar al traslado, pero para comunicar algo a funcionarios . ej. vista al asesor de menores, no
requiere ser contestado.

OFICIOS Y EXHORTOS

Los exhortos, los mandamientos y las suplicatorias son la forma tradicional de comunicación entre las
autoridades judiciales, la diferencia consiste en:

El EXHORTO es cuando se trata de tribunales de igual grado. Juzgado civil a otro juzgado

El MANDAMIENTO cuanto un tribunal de superior grado se dirige a un inferior. Ej. cámara a un juzgado

La SUPLICATORIA el requerimiento lo efectua un tribunal a otro de mayor jerarquía. Ej. fiscalía a un juzgado

2. Oficios: Medios de comunicación que van dirigidos a otras entidades o personas relevantes, públicas o
privadas, que no son parte del proceso. Para solicitar cierta información o actividad en cooperación con la
actividad del tribunal, o puede contener una orden de realizar cierta tarea. Ej. A rentas, concesión de A. Vto.
Generalmente se dan dentro de la república, y son las comunicaciones entre los tribunales, cuando es en
relación al extranjero y tribunales de afuera para ello existe el Exhorto.

En el caso de los oficios interprovinciales están reglados por ley 2031 y 22172. La ley 22172 se ocupa de
regular un régimen uniforme de comunicación entre los tribunales de la republica para agilizar de este modo
las diligencias a practicarse en extraña jurisdiccion. El juez cuando resuelve ordenar una medida en otra
provincia solo se limita a comisionar al juez de esta para que lo efectivice a través de la via establecida por la
ley 22.172. tal decisión no es la declinación de su competencia sino que solo opera la delegación de una
función que le es propia para hacer factible asi el cumplimiento de la medida pretendida. El juez recepto del
oficio ley 22172 debera diligenciar la orden en la forma indicada. El juez oficiado no podrá juzgar sobre la
procedencia de las medidas requeridas, su intervención se encuentra acotada a dar cumplimiento con lo
requerido, excepto cuando de un modo manifiesto viole la moral y el orden publico local. La ley 22171 rige
para oficios, cedulas, mandamientos y testimonios, los que deben ser presentados para su tramitación por
abogados o procuradores matriculados en la jurisdiccion donde debe practicarse la medida. Se entregan al
interesado bajo recibo para que lo gestione ante la institución o persona oficiada o por urgencia del caso se
puede remitir desde el tribunal, de cada oficio librado queda copia en el expediente.

Oficio de Mandamiento: Comunicados del tribunal superior a tribunal inferior.

Oficio Supletorio o rogatorio: Comunicado de Tribunal o funcionario a otro tribunal superior.

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Debe ser firmado por juez o por presidente del tribunal cuando va a otro poder o al tribunal superior o de
igual categoría. En cambio cuando va al inferior firma el secretario y todo lo que no va a otro poder un
órgano.

Exhortos: se libran entre órganos de igual jerarquía.

Quedó limitado a comunicaciones internacionales, a jueces o tribunales de otro país Art. 66 y 67. Y con todos
los requisitos del 66. Lo que sale de Córdoba pasa primero por el TSJ y gestiona vía diplomática, Ej. Ministro
de Gobierno, Cancillería, Cónsul del país.

Según el Art. 66 el escrito debe contener: 1- Número de tribunal y Secretaría además de su designación; 2-
Nombre de las partes; 3- Asunto y nombre de los Autos; 4- Circunstancias, normas de competencia; 5-
diligencia que se solicita; 6- nombre de autorizado a intervenir en el trámite y 7- sello del tribunal y firma en
todas las hojas.

La respuesta que se obtiene al exhorto se denomina EXHEQUATOR. Se requiere para responder así que el
juez exhortante sea competente según las reglas del Derecho Argentino Internacional de Jurisdicción; que no
viole el orden público local, se tramita ante el juez de primera instancia que corresponda y es con
intervención del Ministerio Público.

***NOTIFICACIONES:

Son los actos procesales mediante los cuales se pone en conocimiento de las partes o de terceros, el
contenido de las resoluciones judiciales.

Comunicación a los sujetos que interviene en el proceso, parte o no necesariamente, De lo decidido o


Actuado concretamente en el expediente de la causa y ante el tribunal. Si no se notifica a las partes no las
obliga. Las resoluciones y proveídos no son válidos sino se notifican a las partes.

Conforme lo dispone el art. 142 cpccord las providencias y resoluciones judiciales no obligan si no son
notificadas con arreglo a la ley. Ellas se efectuaran :

1-a domicilio por cedula o cualquier otro medio fehaciente.

2-en la oficina mediante diligencia suscripta por el interesado o su abogado

3-por retiro del expte.

4-por edictos y

5-por ministerio de la ley

Clases de Notificaciones: 1- La personal; 2-Por edicto y 3- por Ministerio legis.

1)- Personal: Puede tener lugar a domicilio: por cédula, por carta documento o por telegrama colacionado o
carta certificada con aviso de recibo, por retiro del expediente y por todo diligencia que se haga asentar en
el expediente, en sede judicial, que se vaya a consultar en el mismo.

A Domicilio:

A- Carta Documento, Telegrama colacionado o carta certificada con aviso de recibo, se hacen a aquellos
domicilios que quedan fuera de la sede del juzgado pero dentro de la provincia. Ej. Villa María a San Francisco.

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B- Cédula de Notificación: Dentro de la sede del juzgado. Y la de la ley convenio 22172 determina que también
en sus condiciones funciona fuera de la provincia. Las cédulas se hacen por duplicado, con enunciación del
tribunal y de la secretaría interviniente, nombre de las personas que son partes, nombre de las personas que
serán notificadas, designación de los autos para los que tendrá efecto esta notificación; y la transcripción de
la resolución y con las copias de la documentación que obrare en el tribunal, aportado por las partes para ese
acto. La lleva un funcionario público con facultad de escribano. Si se recibió se anota y se hace firmar y vuelve
al tribunal la copia firmada, se agrega en el expediente como diligenciada, quedando el original para el
notificado. Se anota y se carga con sello también la fecha y hora en que se recibió la documentación. Se
entrega al notificado en persona o se pasa por debajo de la puerta o se deja en el buzón. La confecciona el
abogado de la parte interesada nunca el tribunal.

C- Retiro del Expediente: se efectua mediante el efectivo retiro del expte por parte del letrado apoderado o
patrocinante en las condiciones que autoriza el cpccor. Cuando se presta y bajo recibo, el préstamo del
expediente importa la notificación de todo lo actuado y que figura dentro. Art. 151 , 69 y 70 cpccor

D-Por Diligencia: o Notificación en Oficina: efectuada por cualquiera de las partes,suple acualquiera de las
otras especies. Esta aparece cumplida mediante diligencias que efectua la parte interesada, su apoderado, o
patrocinante en el expte. Es fácil advertir luego de cualquier resolución (decreto, auto, sentencia) la expresión
como: con fecha… compareció el dr. Xx, manifestando que se notifica de la resolución de fs. 34”. Si dicha
diligencia pretendiera hacerse por la parte en el pleito quien comparece sola a la barandilla del juzgado, para
que tenga validez procesal debe ser controlada su identidad. Importa la notificación de lo que me doy por
notificado, no de todo el expediente, sino de actos particulares, la diligencia debe ser suscripta personalmente
por el interesado, su apoderado o patrocinante en el expediente. Inc. 2° Art. 143.

2-NOTIFICACIÓN POR EDICTOS:

Se trata de publicaciones obligatorias que se efectúan en el boletín oficial de la provincia, cuando el


demandado se trata de persona desconocida o resulta desconocido su domicilio. Los requisitos de los edictos
están en el art. 152 cpccord.

Muchas veces se cita, pero otras se usa para notificar. Ej. Avisan remate, sin citar a nadie. Este tipo de
notificaciones se hace cuando es desconocido el domicilio del demandado o de un tercero que se cita o cuando
es incierta la persona. Consiste en cinco publicaciones en el lapso de veinte días de dictado el último acto a
notificar. Al rebelde se le notifica que fue declarado en ese estado y la sentencia final de expediente por una
publicación en un solo día, para el resto de actos procesales dictados durante la rebeldía se toma por
notificado el mismo día de la resolución o acto que obra en el expediente. Ej. Para herencias.

3-NOTIFICACIÓN POR MINISTERIO LEGIS:

Es una presunción legal que considera que todas aquellas resoluciones que no deban por ley ser notificadas a
domicilio , se consideran notificadas el primer martes o viernes posterior al dia que hubieren sido dictadas, o
el subsiguiente hábil, si alguno de aquellos fuere inhábil.

Está en desuso, pero legalmente aún está vigente. Antes se usaba, cuando era chica Córdoba, el juez comunica
ciertos actos, y se prestan los expedientes para llevar los días martes y viernes posterior al día en que la
resolución fue dictada, entonces el sábado se rendía al que se notificó. La parte que iba a consultar y no estaba
el expediente en el juzgado, dejaba constancia en el libro formal y la notificación no operaba. Pero cambió y
hoy se usa la cédula (art. 145). Se notifica cuando el juez pone para contestar la demanda o dice expídase
copia, y lo que no tiene trascendencia jurídica. (Art. 153).

La del rebelde, de toda notificación previa a la sentencia, se notifica por esta forma, es decir por Ministerio
Legis, en el mismo día que se dicta y en el Juzgado. Art. 112. Inc. 1°.

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***ACTOS DE DOCUMENTACIÓN: El expediente, la responsabilidad por su confección es a cargo del secretario
del tribunal, el tiene potestad y responsabilidad de fedatario de todo lo obrante en él, cada expediente
contiene hasta doscientos folios, y cuando supera ese número se abre un cuerpo nuevo y distinto. También
están los protocolos donde se archivan las resoluciones del juez o Protocolos de Sentencias. Se dan en doble
ejemplar (Uno para el protocolo de sentencias ordenados en orden cronológico y otro para el expediente al
que pertenece. Toda tarea de documentación es responsabilidad del secretario, ej, emitir copias, emitir
estados del trámite, está obligado a darlos, cuando ls partes se lo soliciten. Art. 38.

***ACTOS DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL

Durante el proceso, el juez dicta (de oficio o a petición de parte) numerosas resoluciones. Estas resoluciones
se clasifican en, conforme al grado de importancia ascendente (art. 117 cpccord)

-DECRETO (de mero tramite o providencia simple)

-AUTO

-SENTENCIA

DECRETOS: (Menos importante) la ley lo llama:

1-Decreto de Mero trámite o propiamente dicho, en el Proceso Civil de la Nación se llama Decreto, causan
agravio, lo firman los jueces, puede dictarse solos o en combinación de otro puede influir en sentencia y eso
es lo que agravia.. por ejemplo un embargo lo que aseguran es el desenvolvimiento y la prosecución del juicio,
pero no resuelve incidentes. son aquellos que se dictan para la marcha o sustanciación de la causa, conforme
el artículo 117. Se consideran tales a) los que provean las peticiones indicadas en el artículo 81 y referidas a
comparecer a estar a derecho y constituir domicilio, revocar mandatos o interponer recursos que no deban
ser fundados en el acto, acusar rebeldías, unión de pruebas a los autos, fijación o suspensión de audiencias,
etc.; b) dispongan traslados o vistas; c) pongan los autos a la oficina; ordenen notificaciones a las reparticiones
públicas; d) dispongan expedir certificados o testimonios, agregar o desglosar poderes, documentos, exhortos,
oficios y pericias; e) en general las providencias que no importen decidir un artículo o causar un gravamen.

2- la Otra categoría la llama Providencia Simple. No causa agravio, es dictada en el curso del proceso, la puede
firmar el secretario del juzgado, ej. Certificación de copias o para fijar fechas de audiencias.

Los decretos no se pronuncian sobre cuestiones controvertidas, no se pronuncian sobre el fondo de la causa.
Por su esencia falta en ellos la sustanciación previa a la contraparte como requisito para su dictado, si la
cuestión llega a ser controvertida y si es con sustanciación, pasa a decidirse y se dicta en un Auto porque el
decreto no alcanza.

se dictan sin sustanciación y tiene por objeto la marcha o desarrollo del proceso o la ordenación de actos de
mera ejecución. Como formalidad requieren su expresión por escrito, indicación de lugar y fecha, y la firma de
Juez o Secretario. Si se denegare una petición debe fundarse expresamente por imperativo constitucional
(según el artículo 155).

AUTO: Resolución del Juez sobre cuestiones controvertidas, distinto de la sentencia. Ej. La decisión del juez
que se pronuncia sobre incidentes. Debe ser fundado, formal y puede expedirse sobre las costas.

se caracterizan por decidir cualquier tipo de conflicto promovido durante el desarrollo del proceso,
requiriéndose en consecuencia que por lo general el pronunciamiento se halle precedido de una
contradicción. Aluden habitualmente a cuestiones incidentales al procedimiento, esto es que tienen alguna
vinculación o conexidad al mismo. Legalmente deben contener además de los requisitos antes señalados, los
fundamentos, la decisión expresa, positiva y precisa sobre las cuestiones planteadas, el pronunciamiento
sobre costas y honorarios (artículo 117, inciso 3).

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SENTENCIA:

Es la resolución judicial que se pronuncia sobre el fondo de las cuestiones planteadas en el proceso y que
concluye con su dictado. Se trata de la decisión definitiva de la instancia. Deben ser dictadas en idioma
nacional, sin raspaduras ni testaduras, deben ser claras precisas y concretas, de modo que sean claramente
comprensibles y no requieran aclaraciones o susciten dudas, y deben decidir conforme lo pedido, con
fundamento lógico y legal por imperativo constitucional (artículo 155).

Tanto autos como sentencias deben extenderse en doble ejemplar, agregándose una copia al expediente y la
otra se protocoliza en biblioratos respectivos a cargo de la Secretaría del Tribunal.

Tanto el Auto como la Sentencia son formales, contiene, datos de lugar fecha y su pronunciamiento.

La forma de la SENTENCIA.

Se divide en tres partes:

VISTOS: Exposición sucinta de la controversia, sobre que se plantea y que es lo que se debe resolver.
CONSIDERANDOS: Análisis de los hechos, pruebas, aplicación del Derecho y Fundamentos, pueden ser
vasados en doctrina.

Y por último RESUELVO O PARTE RESOLUTIVA: Decisión concreta más importante. También se puede incluir
el pronunciamiento de las costas.

En las sentencias de los tribunales colegiados tienen una forma de actas para cumplir con exigencia de lectura
pública y no tiene estructura previa.

Estructura. Art. 329: Relación de la causa, nombre de litigantes, objeto de esta, hechos y derechos alegados,
escritos de partes tomados, Derecho aplicable y una resolución en consecuencia.

las mismas pueden ser clasificadas en:

1.Sentencia De Condena: son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, sea positiva (dar,
hacer) o negativa (no hacer).

Las sentencias de condena suponen un derecho preexistente, que se limitan a reconocer y declarar, no a
constituir.

2.Sentencia Meramente Declarativas: otorgan certeza a una situación jurídica determinada. Se trata de
supuestos donde la declaración judicial es necesaria para concluir con un estado de incertidumbre que causa
algún perjuicio al actor. Ejemplo: juicio de usucapión, juicio de simulación, acción declarativa de nulidad, etc..

3.Sentencias Constitutivas: aquellas que crean, modifican o extinguen un estado jurídico. No reconocen un
estado preexistente sino que producen un cambio que no se habría logrado sin la resolución. Ej., adopción,
antes de la sentencia no existe el vínculo; divorcio vincular, recién se disuelve el vinculo con la sentencia.

4.Sentencias Determinativas o Específicas: aquellas en las que el juez actúa como un verdadero árbitro fijando
condiciones hasta entonces no especificadas para el ejercicio de un derecho. Ejemplo: acción de fijación de
plazo, fijación del régimen de visitas, etc..

COSA JUZGADA: autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios que
permitan alterarla.

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Cosa juzgada material y formal.

Formal: es inimpugnable, es decir dentro del proceso que se trata no existen más impugnaciones en su contra.
Ejemplo: juicio ejecutivo. El pronunciamiento de condena puede ser dejado sin efecto por un juicio posterior
(proceso declarativo), en el cual se resuelva que la deuda instrumentada en realidad estaba extinguida.

Cosa juzgada Material: no solo es inimpugnable en el proceso que se dicta, sino también es inmutable o
inmodificable en virtud de un proceso posterior. Ejemplo juicio declarativo (ordinario).

***INCIDENTES.CONCEPTO. CLASES. EFFECTOS. TRAMITE.arts. 426/430 cpccord

INCIDENTES: Art. 426. Cuestiones controvertidas que se suscitan durante la sustanciación de un proceso civil
y que están conexas a él y el juez debe resolver sin ser demanda misma. Es controvertida sustanciada
distinta de principal. Los incidentes propiamente dichos se entablan entre las partes. También el legislador le
asigna trámite incidental específico a ciertosplanteos realizados por terceros (cfr. Tercerías, arts. 436 y ss. del
C.P.C.; art. 97 C.P.C.N., pero que no son estrictamente incidentes por tratarse de demandas articuladas en
forma autónoma por alguien que no es parte.
CLASES:
Los incidentes pueden clasificarse, de acuerdo con un primer punto
de vista, en
1) AUTONOMOS y GENERICOS.
NOMINADOS o AUTONOMOS dentro de esta categoría corresponde incluir a todas aquellas cuestiones que
han sido objeto de una específica reglamentación legal en cuanto al modo en que deben sustanciarse. Con
nombre propio y regulados explícitamente (NOMINADOS) Son autónomos. Tienen asignado un trámite
específico en el código. Ej. Inhibitoria. Beneficio de litigar sin gastos, herencias.

GENERICOS o INNOMINADOS: son aquellos que se encuentran sujetos a un mismo trámite que la ley establece
sin consideración a la materia sobre la cual versan. EL Código no les da un trámite en especial (ART. 427) todos
los juicios se tramitan por juicio abreviado si no tiene trámite especial o no son nombrados en el código.
Incidente de Juicio Abreviado. Demanda y Contestación, ofrecimiento de pruebas,15 días para producir
pruebas, no hay alegatos se pasa directamente para la sentencia.

2) SUSPENSIVOS o NO SUSPENSIVOS
Desde el punto de vista de su gravitación en el trámite del proceso principal, los incidentes pueden ser
suspensivos o no suspensivos. La regla general admitida por el CPN es que los incidentes no suspenden la
prosecución del proceso principal, salvo que aquél disponga lo contrario o que así lo resuelva el
juez cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada.
Tal resolución es irrecurrible (art. 176).

INCIDENTE SUSPENSIVO cuando impiden la prosecución de la causa principal por una razón de hecho o de
derecho. Se sustancian en el mismo expediente de la causa principal, en la pieza del auto. Art. 428-429 y 430
CPC.

INCIDENTE NO SUSPENSIVO no impiden la prosecución del tramite principal. Se sustancia en tramite de pieza
separada, es como si se abriera un expediente paralelo por esa cuestión a resolver. Art. 429 cpccord.

Incidentes - efectos: Desde el punto de vista de su gravitación en el trámite del proceso principal, los
incidentes pueden ser suspensivos o no suspensivos. La regla general admitida por el C.P.C. es que los
incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, salvo que aquel disponga lo contrario o que
así lo resuelva el juez, cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la
cuestión planteada.

TRAMITE

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ARTICULO 427.- LOS incidentes que no tengan una tramitación especial, se sustanciarán por el trámite del
juicio abreviado.
Todos lo incidentes cuyas causas coexisten simultáneamente deben promoverse juntos o articularse
simultáneamente bajo pena de inadmisibilidad Art. 430. Todo lo que sea manifiestamente inadmisible, es
apelable.

***LUGAR Y TIEMPO EN EL PROCESO: TERMINOS

LUGAR: Todos los actos deben realizarse en la sede del tribunal. El juez puede comisionar por oficio a un
subalterno para cuestiones que se den fuera de la sede, sin perjuicio de su facultad de trasladarse
personalmente dentro del territorio de la república, cuando así lo estimara oportuno, circunstancia que está
estrictamente legislada. Hay medidas de carácter probatorio que deben ser personalmente realizada por el
juez, pasar solo por sus sentidos de vista, oído, etc. Ej. Inspección en la cosa o en el lugar o tomar declaración
a cierto testigo imposibilitado de ir al tribunal.

TIEMPO: Lo Actuado debe ser en días y hora hábiles, (Todos los días menos sábado, domingo y feriados,
además de los declarados inhábiles como ferias o por resoluciones del TSJ.)- Sin embargo puede el juez
habilitar ciertos días que no lo son.

Un Acto Procesal será en días hábiles (todos los días excepto sábados, domingos y feriados o los declarados
por TSJ o por ferias judiciales o declarados así por ley o por resolución). Horas hábiles de 7hs a 20 hs. Ej. Ferias
de invierno de enero. Ej. Cuando hubo paro de transporte que afectó a la actividad judicial. Lo cumplido no se
afecta. Es válido. LO INHABIL NO SE CUENTA.

Dentro de las horas hábiles (7-20HS) No es lo mismo que la atención al público. Que es de 8 hs. A 13 hs.

Regla del Art. 42. Las Actuaciones Judiciales, deben darse en hora y día hábil y es bajo pena de nulidad, a
menos que sean pronunciadas por las autoridades como válidas o autorizadas por el tribunal.

Art. 43. Para que no se pierda el Derecho se puede actuar en los días no hábiles, siempre que el juez, disponga
y habilite el día y la hora.

Art. 44: Para evitar la pérdida de la providencia, para acreditar o asegurar un derecho o por razones de
urgencia.

PLAZOS PROCESALES:

A)- Según Fuentes se clasifican en:

1. Judicial: 2- Legal 3. Convencional.

Plazos Legales : Fijados por ley por su extensión (la mayoría de los casos)

Plazos Judiciales: Ley remite la decisión al juez. (Art 163).plazos para el comparendo. Se fijó en tres días. Si
queda fuera el tribunal, el juez puede fijar mayor plazo en razón de la distancia y de los medios de
comunicaciones.

Plazos Convencionales: Aquellos fijado por la voluntad de las partes. Ej. Art. 51, Suspender por acuerdo el
proceso por no más de seis meses.

PLAZOS INDIVIDUALES Y PLAZOS COMUNES.(Art. 45).

Plazo Individual: Aquel que corre para cada parte desde su respectiva notificación.

51
Plazo Común: Corren juntos para todas las partes desde la última notificación. Ej. Prueba en común para todas
las partes, se diligencia por 40 días. Art. 211.

PLAZOS FATALES Y NO FATALES:

P.FATAL: Aquel cuyo vencimiento opera la pérdida de los derechos sin necesidad de requerimiento alguno.
Art. 50. Y Art. 49.

P. NO FATAL:(Art. 48): Aquel cuyo vencimiento no acarrea la perdida de los Derechos mientras las partes no
acuse para que se declare o pida que se declare en rebeldía. Lleva a la pérdida o decaimiento del derecho. Art.
47.

COMPUTO DEL PLAZO:

1° por meses y por año:

ej. Plazo para apelar sentencia con la notificación. Salvo perención de instancia (extinción del proceso por
inactividad de las partes). Siempre la cuenta arranca a partir de una notificación pero el día para contarlo no
comienza en ese mismo día que llegó, sino a las 00HS del siguiente.

Art. 25. Del C.CIV. Cuando se cuenta por años o meses, Es Sin interrupción alguna y venciendo aquel día o el
mismo de su fecha pero al año siguiente. ej. 15/7/2010 vence el 15/7/2011, o sea en su aniversario. Termina
a las 24 hs del último día, sin interrupción del último día (salvo día en feria de enero que no se cuenta para
perención).

2°)- Plazo de Días:

Distinto del sistema del código civil, en el sistema procesal es por días hábiles, en el código civil es por días
corridos hábiles o no.

3°)- Plazo de horas:

Igual de día, se excluyen los días inhábiles para contar, Termina el plazo a las 24 hs. Del último día del plazo
que se dio para un acto. Uno empieza al día siguiente tras otro día siguiente. Se incluyen horas inhábiles de
día hábiles.

Si un plazo de años se vence en día domingo, se toma, que vence en dos primeras horas del día hábil posterior.
Se conoce como el cargo de hora. Existe porque en las provincias no funciona el conteo de 00hs a 00hs, en la
administración de la justicia. Vale el plazo procesal como de prescripción.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS: Art. 51-91-97. Puede ser:

A)- Convencional o por

2)- Muerte. Art. 47 casos de fuerza mayor.

Opera para la retrocesión del proceso.

***NULIDADES PROCESALES. INCIDENTE DE NULIDAD. TRAMITE

Puede definirse como "el remedio tendiente a invalidar tanto resoluciones judiciales cuanto actos procesales
anteriores a ellas que no reúnen los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad".

Borra los efectos ya cumplidos e impide que produzcan otros efectos en el futuro. La regla es que la nulidad
sea declarada por el tribunal a pedido de parte, pero en ciertos casos puede y debe ser declarada de oficio si

52
Son la privación de los efectos de un acto procesal por adolecer de vicios que le impiden cumplir su finalidad.

Principio de LEGALIDAD DE FORMAS. Las formas son indispensables para las partes. Si adolece de forma es
nulo. Principio de DERECHO DE DEFENSA: Todas las formas están creadas para garantizarlo, si el acto a pesar
de adolecer de la forma ha logrado cumplir con su finalidad, no será nulo, (aunque sea vicio). Puede vulnerarlo.

CARACTERES:

En lo procesal civil son siempre RELATIVAS. Son convalidables con el consentimiento de la parte o contraparte
interesada en la nulidad (purga); siempre requiere denuncia de parte, sino hay denuncia no queda convalidad.

INEXISTENCIA: Ausencia de los requisitos mínimos para que el acto pueda valer. No requiere denuncia porque
no se puede consentir, es un acto inexistente. Una nulidad puede consentir, no es convalidable.

REQUISÍTOS: (Para que se declare nulidad). Art. 78 y 383 Inc. 1°.

1)- Que adolezca del vicio que le impida cumplir con su finalidad.

2)- Que exista interés en el que denuncia la nulidad que proviene del Derecho de Defensa, o que lo afecta.

3)- Que la denuncia de la nulidad, o sea la parte que la realiza no ha contribuido a causarla.

4)- Que la nulidad no haya sido purgada por el consentimiento. Purga en Forma Expresa (por escrito o
declaración) o en Forma tácita (Por el transcurso de los plazos donde se debe denunciar la nulidad).-

VÍAS PARA HACER VALER LA NULIDAD

Vías para articular o denunciar nulidades:

1. acción

2. excepción

3. Recurso

4. incidente

1-Acción de nulidad:

Es excepcionalísima, se dirige contra sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada material, pero
que se descubre que presenta defectos extremadamente graves.

Así por ejemplo, el juez que dictó sentencia en virtud de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación
fraudulenta.

Hay que iniciar un nuevo proceso para invalidar esa resolución, la ley lo denomina incorrectamente, recurso
de revisión.

2-Excepción de nulidad:

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Hay excepciones que se basan en irregularidades formales: excepción de defecto legal en el modo de proponer
la demanda; excepción de personería basada en defecto del poder acompañado por quien alega ser
representante voluntario.

3-Recurso de nulidad:

Si la sentencia, ya sea de primera instancia o de segunda instancia y también la del superior tribunal, presenta
defectos formales, puedo recurrirla, impugnarla, a los fines de que sea declarada inválida. En nuestro caso es
absorbido el recurso de nulidad por el de casación.

Recurso de Apelación: Forma Vertical. Se toma conocimiento del vicio luego de dictada la sentencia, sigue el
vicio a la sentencia o procedimiento de primera instancia. Se denuncia la nulidad ante la cámara. Art. 362.

Recurso de Casación: (art. 383 inc. 1°). Contra la sentencia de la Cámara ante el TSJ. Después de que fue
dictada se conoce el vicio.

Recurso Extraordinario:(Ante la Corte) Art. 14 de la ley 48. Contra decisión del TSJ.

4-Incidente de nulidad:

Vía muy utilizada. Art.76 y ss. Mediante el cual se denuncia las nulidades antes del dictado de la sentencia por
cualquier vicio que haya ocurrido en el procedimiento ante el juez. Ante la cámara es en forma horizontal.

Denuncia defectos de actos de desarrollo procesal que carecen de naturaleza decisoria, si el acto emana del
tribunal debo interponer un nuevo recurso.

Ejemplo: notificación que no cumple con sus requisitos. Así por ejemplo domicilio erróneo.

Embargo preventivo realizado con déficit formal.

Audiencia que no ha sido debidamente notificada.

La nulidad como sabemos, supone un acto irregular que ya ha ingresado jurídicamente al proceso, es decir ha
sido admitido, se traduce en la anulación del acto.

La nulidad solo procede, cuando la norma prevé tal sanción, (Principio de legalidad).

Quien promueve un incidente de nulidad debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en
obtener la declaración de nulidad o mencionar las defensas que no ha podido oponer, (principio de
trascendencia. La nulidad no se declara por la nulidad misma).

Trámite del incidente de nulidad: debe interponerse dentro de los 5 días de conocido el acto viciado. Vencido
dicho plazo la ley considera que el mismo ha sido consentido. El incidentista debe poner de manifiesto el vicio
y como ese vicio afectó su defensa. (Se tramita como el juicio abreviado).

EFECTOS DE LAS NULIDADES: Proceso Civil estructura en base a etapas preclusivas. La nulidad de un acto
nunca va a afectar a los anteriores. Sí a los posteriores que sean dependientes del acto viciado.

Módulo 5. Desarrollo del proceso (I). Etapa de postulación

Unidad 9. Demanda. Diligencias preliminares.

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a. Medidas preparatorias. Concepto. Prueba anticipada. Concepto. Diferencias. Trámite y efectos de cada
uno.

b. Demanda. Concepto. Contenido. Efectos procesales y sustanciales. Demanda defectuosa. Ampliación.

MEDIDAS PREPARATORIAS Y PRUEBAS ANTICIPADAS

La regula juntas porque el hecho de ser previas hace que tenga elementos en común. Pero son cosas distintas.

….. Llamar a la sección solo medidas preparatorias.

***MEDIDAS PREPARATORIAS. CONCEPTO: Son diligencias necesarias para que en el futuro los demandantes
pueda ponerse en condición de iniciar correctamente el juicio.

Deben ser actos indispensables para iniciar el juicio y que no lo pueda hacer por sí mismo.

CONDICIONES:

1)- Datos indispensables.

2)- Imposibilidad de obtenerla sin intervención de los jueces.

El enunciado del Art. 485. Solo enunciativo para el profesor porque basta que se den las dos condiciones que
concurran ambos. Pueden pedir cualquiera.

Art. 485. El juicio ordinario por la persona que pretenda iniciarlo…

En el juicio abreviado no? Art. 415. Si.

El futuro demandado no? El Código provincial dice no porque la doctrina entiende que no se debe descartar
la posibilidad, el nacional dice que si. Por la redacción del Art. 485.

JUEZ COMPETENTE: El mismo juez que tiene que comprobar para entender en el proceso principal. Y
después de trabado, la medida preparatoria atrae al principal o a la demanda aunque el juez ya no esté de
turno al momento de interponerla.

La incompetencia del juez para las medidas preparatorias no afecta la medida porque esta puede surgir de la
principal medida. O sea que vale igual y la demanda deberá interponerla ante el juez competente.

Art. 24. En la medida preparatoria los jueces no son recusables. Inc. 1° Salvo, según el profesor que genere
controversia sobre si se toma o no y que exista causa. La sin causa.

Interrumpe el curso de la prescripción: Si por el término de la demanda. Art. 3986 CCiv. Se entiende en sentido
amplísimo como toda medida o actuación procesal. Si o si interrumpe porque es algo indispensable.

PERIMEN?

Para algunos autores no.

Para otros sí. El profesor porque interrumpen la prescripción por lo cual el futuro de la demanda tiene derecho
que una vez perimida, el efecto interruptivo se tenga como no sucedido. Es justo porque a uno le da
interrupción y al otro caducidad y por no sucedida la interrupción.

En qué plazo? Para el profesor para los incidentes o sea seis meses.

CADUCIDAD: Art 485 in fine. Opera si luego de treinta días de concluido el trámite no se inició la demanda
caduca, tiene dos excepciones: Art. 485 inc. 8 e Inc. 10.

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COSTAS: Las paga el solicitante, pero luego se suman en la condena en costas del principal, salvo que el juez
estime que han sido inútiles al momento de pedirlas.

Si pasados los treinta días no se inicia el juicio, el que hubiera sido demandado, puede exigir al requirente de
la medida, que se le restituyan los bienes o gastos en los que hubiere inhibidos en virtud de estas.

Art. 485. Inc. 1° igual ver. Inc. 2; 3; 4; 5; Exhibición de Muebles o de documentos.

De muebles quien vaya a solicitar la acción. De Documentos: Por acción de evicción.

Inc. 6° Hoy no se usa porque hay un juicio de cuentas.

Inc. 7° Cuando el incapaz no tiene representante y quiera accionar o vaya a ser demandado se nombra un
representante ad hoc.

Inc. 9° La contracara de la nominatio auctoris, yo le pido al ocupante que manifiesta en qué carácter o a qué
título posee.

Inc. 10°. Ver..Ojo. Siempre que sea un traslado que implique cambio de domicilio justifica cuando se trata de
un extranjero que de hecho ha constituido domicilio en la Argentina.

Si el solicitado no lo hace se lo declara en rebeldía.

Inc. 11°, Tiene por objeto ahorrar la 1° etapa del juicio de cuentas en donde establece si existe o no la obliga
de hacerlos (De rendir cuenta).

DENEGACIÓN DE LA MEDIDA: Es apelable.

Se despachan sin sustanciación por lo general, peros siempre la otra parte interviene para cumplir con ella,
puede oponerse, recién ahí se vuelve controvertida la cuestión y según el profesor si se puede recusar con
causa.

MEDIDAS PREPARATORIAS

1)- Pueden ser Propiamente dichas.

2)- De Prueba Anticipada: Rige en el abreviado. Para algunos la remisión del Art. 415. Solo alcanza a las
propiamente dichas, para otros (El profe) la remisión es a todos las medidas preparatorias.

Comienza con la demanda que debe incluir:

Ofrecimiento de Prueba: Junto con cada demanda bajo pena de caducidad. Art. 507. Salvo los Arts. 248 y 241
Confesional y documental, que tienen su propio régimen. Se aplica el Art. 175 y 176.

Admitida la demanda, el juez ordena imprimir curso y la citación al demandado que va de seis a veinte días.
Según si la distancia es local, fuera de la provincia o fuera del país. Este proceso es muy breve.

En este plazo se debe:

Comparecer.

Contestar la demanda.

Eventualmente oponer excepciones dilatorias. Seis días para comparecer y contestar la demanda.

Reconvenir por tres días corre para que conteste.

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Ofrecer pruebas bajo pena de caducidad salvo documental y confesional.

Si el demandado no comparece se lo tiene por rebelde. Art. 509. Sin necesidad de declaración (No se dicta un
decreto como en el ordinario) se tiene por decaído el derecho a contestar y se pasa a diligenciar la prueba del
actor.

Si comparece y hace lo demás.

Ofrece con contestación de la demanda: Se pasa a diligenciamiento de las pruebas de ambas partes.

Ofrece excepciones o reconviene. Se corre traslado por seis días para que conteste ofreciendo pruebas.

Cuando ofrece prueba el demandado o el actor al contestar o reconvenir y oponer excepciones. Surge para el
adversario la necesidad de ofrecimiento de pruebas situación especial, la cita otra parte tiene tres días para
ofrecerlas.

PRUEBA ANTICIPADA Art. 486.

Son junto con las otras, actos que se pueden realizar antes de la demanda. Procede siempre que existe el
riesgo que una prueba se pierde si se espera el período ordinario para producción de la misma.

PUEDE PERDERSE PORQUE: En sí misma puede desaparecer por ej. Testigo enfermo.

El hecho objeto de la prueba, Puede alterarse sea porque: El hecho en sí será susceptible de verificación en el
tiempo. Porque hay daño en curso o bien porque el futuro demandado o concursado, el juicio puede hacerlo
desaparecer.

Se pueden requerir solo en el ordinario? Y en el Abreviado? El art. 415 son aplicables en abreviado y declarativo
pero solo las medidas preparatorias. Algunos autores aquí no. Para otros (Profesor) El Art. 415 Cuando usa la
expresión de “Medidas Preparatorias” se refiere a la sección que engloba a ambas: Medidas preparatorias y
pruebas Anticipadas, pese a que esta en el denominado solo “medidas anticipadas”.

Además atendiendo a su fin no sería lógico no permitirlas en el juicio abreviado y en los declarativos especiales.

Son taxativas? No porque Y el Art. 488. Para el profesor no obstante se puede cuando exista la urgencia y no
este previsto en el Art. 486. Porque el 488 es una norma del viejo código Ley 1419 por lo que responde a la
tendencia de hace más de 100 años. Hoy el Art. 484 es el más no en el tema y establece el poder cautelar
genérico de los jueces que impone la obligación al juez de crear una medida cautelar cuando no exista con tal
de que un derecho no se pierda y haciendo una interpretación sistemática del Código el Art. 488 ha perdido
vigencia frene al Art. 484 además la razón es la misma, periculum in mora.

CONCEPTO: No solo la prueba que se produce antes de iniciado el juicio sino también que se produce en el
juicio ya iniciado pero antes de abierta la etapa de prueba.

En la cámara excepcionalmente admite la producción de prueba. Que pasa si vencido el plazo de probar en
primera instancia, surge luego una prueba que es susceptible de producción en segunda instancia se está por
perder, se puede solicitar la prueba anticipada? SI.

Puede solicitarla el Actor y el Demandado. Art. 486.

MEDIDAS PREPARATORIAS

1)- Pueden ser Propiamente dichas.

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2)- De Prueba Anticipada: Rige en el abreviado. Para algunos la remisión del Art. 415. Solo alcanza a las
propiamente dichas, para otros (El profe) la remisión es a todos las medidas preparatorias.

Comienza con la demanda que debe incluir:

Ofrecimiento de Prueba: Junto con cada demanda bajo pena de caducidad. Art. 507. Salvo los Arts. 248 y 241
Confesional y documental, que tienen su propio régimen. Se aplica el Art. 175 y 176.

Admitida la demanda, el juez ordena imprimir curso y la citación al demandado que va de seis a veinte días.
Según si la distancia es local, fuera de la provincia o fuera del país. Este proceso es muy breve.

En este plazo se debe:

Comparecer.

Contestar la demanda.

Eventualmente oponer excepciones dilatorias. Seis días para comparecer y contestar la demanda.

Reconvenir por tres días corre para que conteste.

Ofrecer pruebas bajo pena de caducidad salvo documental y confesional.

Si el demandado no comparece se lo tiene por rebelde. Art. 509. Sin necesidad de declaración (No se dicta un
decreto como en el ordinario) se tiene por decaído el derecho a contestar y se pasa a diligenciar la prueba del
actor.

Si comparece y hace lo demás.

Ofrece con contestación de la demanda: Se pasa a diligenciamiento de las pruebas de ambas partes.

Ofrece excepciones o reconviene. Se corre traslado por seis días para que conteste ofreciendo pruebas.

Cuando ofrece prueba el demandado o el actor al contestar o reconvenir y oponer excepciones. Surge para el
adversario la necesidad de ofrecimiento de pruebas situación especial, la cita otra parte tiene tres días para
ofrecerlas.

***DEMANDA. CONCEPTO. CONTENIDO. EFECTOS PROCESALES Y SUSTANCIALES. DEMANDA


DEFECTUOSA. AMPLIACION

DEMANDA. CONCEPTO:

es el acto procesal mediante el cual el justiciable introduce ante el órgano jurisdiccional una pretensión
concreta de actividad. Es un acto formal que determina por una parte la pretensión requerida y por la otra el
tipo de juicio y la clase de procedimiento a seguir. La demanda es el acto de iniciación del proceso por
excelencia. Al integrarse con la contestación, ambos actos fijan la plataforma factica del juicio, la cual
determinara los limites de la actividad de los sujetos procesales en las etapas posteriores, sobre esos hechos
han de versar, la prueba, la discusión y la sentencia.

Se ha dicho que la demanda es "el acto procesal mediante el cual el justiciable introduce ante el órgano
jurisdiccional una pretensión concreta de actividad". Se recepciona en la Mesa General de Entrada del Fuero
Civil, lugar donde se practica el sorteo del Juzgado al que se asigna la misma. En este sorteo de causas se
mantiene el equilibrio en la cantidad de demandas que ingresan a los distintos Juzgados. Esta es la regla que
como excepción presenta aquellas demandas que son presentadas ante los distintos Juzgados en razón de

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presentar alguna conexidad con alguna causa que ya tramita en el Tribunal; éstas se llaman "asignaciones
directas".

Por ella se pide al órgano judicial la iniciación y posterior tramitación del proceso. Es el acto inicial del proceso
y a través del cual normalmente, se ejerce la acción que se hace valer. Hay procesos en los cuales no es común
que la demanda abra el proceso, puede ser a posteriori. ej. cuando interpongo embargos preventivos o
medidas cautelares o prueba anticipadas.

Hoy en el proceso civil se da simultáneamente demanda y acción, pero conceptualmente no es así. Debe
tener todos los requisitos comunes a todos los actos.

Se interpone o presenta por escrito, en idioma nacional, firma de abogado, si no hay acto anterior vemos la
constitución del domicilio legal, del estado del juicio, acreditación de la personería, con copias como tantas
partes hayan. Eses es un requisito genérico.

***CONTENIDO DE LA DEMANDA

Requisitos de la demanda: dada su trascendencia la ley impone varios recaudos para que la demanda cumpla
sus efectos propios.

Se distinguen en:

Requisitos extrínsecos: estos son. Que sea por escrito, los requisitos establecidos en el artículo 37 propios de
todo escrito judicial. Artículo 37. - Escritos. Todo escrito se encabezará con la expresión de su objeto, el
nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente.
Quien actúe por otro expresará, además, por quién lo hace. Y por ultimo agregamos la constitución de un
domicilio procesal.

Requisitos intrínsecos: hacen al contenido de la demanda regulado por el artículo 175.

Artículo 175. - Requisitos. La demanda se deducirá por escrito y expresará:

a- Por el actor todos sus datos personales.


b- por el demandado su nombre y domicilio si es conocido, sino se lo citará por edictos.

C- designación de la cosa que se demanda con exactitud. Si es dinero dar el monto exacto, el capital, cuales
intereses tiene, para determinar el monto que luego será en definitiva fijado y decidido por el juez. Se refiere
al daño moral, salvo que no fuese posible.

D- Hecho y Derecho en el que se funda la acción pero no constituye si falta un derecho, un defecto para
rechazar la demanda. Excepción del defecto legal Art. 184 inc. 4° medio del demandado para cuestionar
errores de la demanda que afecte su derecho de defensa. En relación con los hechos es la carga más
importante que tiene el demandante, porque por el principio de dispositividad el juez no puede resolver más
allá.

E- petitum: En términos claros y precisos decir que es lo que solicito o pretendo con esta demanda.

***EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA

A) En virtud de su simple presentación, la demanda produce los siguientes efectos:


a) Sustanciales:

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Io) Interrumpe el curso de la prescripción, "aunque sea interpuesta ante juez incompetente, y aunque sea
nula por defecto de forma o porque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en
juicio" (Cód. Civ., art. 3986).
2o) Impide la extinción de ciertos derechos sujetos a plazos de caducidad (Cód. Civ., art. 259) o sólo
susceptibles de transmisión a los herederos cuando la demanda ha sido entablada por el causante (Cód. Civ.,
art. 1099).
3o) Determina la prestación debida en las obligaciones alternativas cuando la elección de aquélla fuere
dejada al acreedor (Cód. Civ., art. 641).
4o) Extingue el derecho a intentar ciertas pretensiones cuyo ejercicio queda descartado ante la elección de
otras (Cód. Civ., arts. 2175, 2484, etc.).
5o) Invalida la venta (Cód. Civ., art. 1361, inc. 6o) y la cesión (Cód. Civ., art. 1442) de la cosa o crédito que
estuviesen en litigio hecha a los abogados, procuradores y funcionarios judiciales que intervengan en el
respectivo proceso.
b) Procesales:
Io) Hace perder al actor la ulterior posibilidad de recusar al juez sin expresión de causa (CPN, art. 14).
2o) Prorroga la competencia del juez con relación al actor en los casos en que la ley la admite (CPN, art. 2o).
3o) Determina el objeto de la sentencia, por cuanto si bien ésta debe pronunciarse también sobre las
defensas del demandado, ellas deben referirse a las cuestiones planteadas en la demanda (salvo el caso de
reconvención).

A) SUSTANCIALES (catedra):

1)- interrupción de la Prescripción: por más que se presente ante el juez incompetente o le falten requisitos,
aunque sea nula por defecto de forma o que el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse
en juicio (art. 3986 cod civ).-

2)- Por notificación de la demanda, Por el hecho de ponerla en conocimiento del demandado es la constitución
en mora cuando no hay mora anterior. Ej. Cuando no hay mora automática en caso que se demande el
cumplimiento del contrato.

3)- Mala fe en la percepción de los frutos del poseedor demandado. Se produce con notificación de la
demanda, que si gano juicio también va ayudar a determinar quien adquiere los frutos.

B)- PROCESALES (catedra):

1)- Abre la instancia susceptible de perimir. Cuando se extingue por abandono el proceso civil. Los plazos
comienzan a correr con el solo hecho de hacer la demanda. Ej. Conocí la demanda y pasa un año digo perimió,
aún puede demandarse otra vez pero capaz que prescribe.

2)- Produce el estado de litispendencia: Es someter una causa al conocimiento del juez y es con presentación
de demanda.

3)- otro efecto es fijar los hechos de la litis, que los jueces deben conocer.

Primer paso siguiente, es el Decreto del juez que diga que hará con esta demanda si le da trámite o la rechaza:

I-Que considere tan incorrecta que la rechace in limine, sin más trámite;

II- Que no la rechace pero ordene corregir el defecto y allí se dan treinta días al actor para ello, y el actor tiene
que hacerlo en un término sino lo aperciben por desistimiento art. 176.

III- Rechazo de la demanda por cuestión de fondo, sea objetivo (ej. Ejercer la acción prohibida por deuda de
juego o corretaje matrimonial). Si es subjetivo in límine como sería la ausencia de legitimación ej. Pedir
divorcio contra vecina. Cuando demanda a algunos de los miembros

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***DEMANDA DEFECTUOSA

Según el código procesal de Córdoba, artículo 176, "demanda defectuosa": el juez o tribunal deberá rechazarla
de oficio o podrá ordenar al actor aclarar cualquier punto para su admisión; no subsanados los defectos o no
aclarados dichos puntos en el plazo de 30 días, se operará el desistimiento de pleno derecho.

***AMPLIACION DE LA DEMANDA arts. 179 y 180 cpccord.

Mientras no esté notificada la demanda, podrá ser modificada e incluso cambiarse la acción.
a) Antes de la contestación de la demanda, pero con tal que las acciones emanen del mismo título o misma
causa de pedir. Ej.: si han demandado daño emergente pueden ampliar por daño moral o lucro cesante, pero
no podrán acumular un desalojo o un proceso de rendición de cuentas.
b) Hasta el decreto de autos para definitiva, siempre que se trate de montos (ej: si se demando daño moral
estimándolo en $1000, antes del decreto de autos para definitiva, puede variar la cifra a $10000 o si
vencieran nuevas plazos o cuotas de la misma obligación).
En todos los casos en la Provincia, la sustanciación no es obligatoria (el juez resuelve sin haber oído a las
partes); pero en la Nación se establece un traslado de cinco días (art. 334) en los términos del art. 356, inc. 1,
para que se reconozcan o se nieguen los hechos de la ampliación.
c) La demanda también puede ampliarse por la existencia de hechos nuevos. La oportunidad para su
introducción es hasta tres días después de la apertura a prueba. El art. 203 del CPC conceptualiza al hecho
nuevo como aquel que ha ocurrido con posterioridad a la demanda y su contestación. Pero admite también
el hecho ocurrido con anterioridad al escrito de las postulaciones pero que ha llegado a conocimiento de las
partes con posterioridad a dichos actos procesales y deben prestar juramento de esa circunstancia.
En Nación, se tienen cinco días, para alegar hechos que tuvieran relación con la cuestión que se ventila,
contados desde la notificación de la audiencia del art. 360, y además, no se requiere juramento.

Unidad 10. Citación y actitudes del demandado

Citación del demandado: modos. Posibles actitudes del demandado: Silencio. Allanamiento. Excepción:
concepto y clasificación. Contestación de demanda. Contenido de la contestación de demanda. Reconvención.

***CITACIÓN DEL DEMANDADO. MODOS DE CITACION.

El TRASLADO DE LA DEMANDA es el acto por el cual se pone en conocimiento de la otra parte-mediante


notificación-que se le ha iniciado juicio y el contenido del mismo. Además, implica para el demandado su
CITACION para que comparezca y conteste la demanda en plazo. El traslado tiene como fin asegurar la
defensa en juicio.

Es personal por cédula si reside en la ciudad, carta documento, o telegrama si reside en la provincia o exhorto
si reside fuera de la república. Casos de que sea desconocido por edictos.

Comparendo del demandado debe hacerse con requisitos: Constitución del domicilio dentro del radio del
tribunal sino se declara rebeldía.

El comparendo cuando se hace solo, o sea sin contestar la demanda, puede hacerse personalmente por
simple diligencia y sin firma del abogado. (Juicio Ordinario) Art. 81.

Art. 90 Si se hace con representante debe justificarse previamente, con poder o designación, dentro del plazo
del comparendo. En el Juicio ordinario no es un Plazo Fatal.

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El demandado puede que comparezca, que no comparezca en ese caso se considera rebelde.

Hecho esto (Comparecer) se da traslado de la demanda para que el demandado la conteste.

PLAZOS DE CITACIÓN:

a)- Si está domiciliado en el lugar del juicio es por tres días.

b)- SI no está domiciliado en el lugar del juicio lo fija el juez acorde a las circunstancias de distancia y de
posibilidades de comunicación.

Cuando son varios los citados y les corresponda distintos plazo. Rige para todos el mayor plazo. Art. 167. Ojo
no es un plazo común, sino individual y para cada uno comienza a correr desde su notificación.

Citación por Edictos. Mediante cinco publicaciones por veinte días y una citación que se cuenta desde la
última publicación.

Se espera el plazo para ver si comparece o no, ojo no es fatal, se requiere que el interesado acuse la rebeldía
o no constituya domicilio .

El juez declara la rebeldía, se notifica al rebelde. Salvo que haya sido citado por edictos y se nombra asesor
letrado art. 13 inc. 3.

Si compareció o sea, se apersono por escrito o por diligencia con o sin firma del letrado, si es con aprotes mas
constitución de domicilio, sino rebledia. Ojo la demanda si o si con firma del abogado.

Verificado el comparendo o firma la decalracion de rebeldía.

Se corre trasladao de la demanda la domicilio constituido, con copia de la demanda y de los documentso
presentados con ellos, con cedula. Su es rebelde , se tiene por notificado en el dia de su fecha.

En el Juicio Ordinario: Se cita para que el juez termine cuanto tiempo y para que el demandado comparezca
a declarar sus derechos. Son actos separados, el hecho de comparecer a respondiendo la citación y 2°
contestar la demanda. Y si no comparece otra pide rebeldía y corre. Traslado. Art. 493 cpcc y 338 cpcn

En el Juicio Abreviado: Juez fija plazo de seis días o mas si es fuera del lugar de sede del juzgado, para que
comparezca, conteste demanda, oponga excepciones y ofrezca pruebas. O sea en un solo acto comparece y
contesta y ofrece las pruebas. Art. 507 cpcc

En el Juicio Ejecutivo: Se solicita que el deudor reconozca su firma, exhiba recibos o fije el plazo en el cual
hará efectivo el pago debido. Se citan en forma ordinaria a las partes bajo apercibimiento fijen plazo de
obligación líquida, bajo apercibimiento de tenerlo desistido. Para que conteste excepciones en la preparación
de la vía ejecutiva. Se oyen a ambas partes y el juez fija plazo prudencialmente y sino tiene medios para que
el deudor, cuando no se fija plazo. Sino comparece se lo tiene por confeso. Art. 527, 526. CPCC. Cba y 530
CPC Nación.

***POSIBLES ACTITUDES DEL DEMANDADO. LUEGO DEL TRASLADO DE LA DEMANDA

Citación y actitudes del demandado


Ejercer su defensa por el demandado es una carga procesal, un imperativo de su propio interés, es decir,
puede o no defenderse, pudiendo en tal caso tener como consecuencia un resultado desfavorable en el
juicio, pero en modo alguno puede obligársele a defenderse.
Así, veremos que el demandado puede en primer lugar, guardar silencio, ya sea porque no conteste la
demanda, o la conteste guardando silencio. En tal caso corresponde diferenciar las consecuencias respecto
de los hechos, y respecto de los documentos agregados por el actor que este le atribuye al demandado.

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Respecto de los primeros, solo se crea una presunción en contra del demandado (art. 192, 1º párrafo, del
C.P.C.), mientras que, en cambio, respecto de los documentos (como asimismo de las cartas y telegramas
dirigidos a la parte demandada), se los tiene por reconocidos o recibidos.
En segundo término, el demandado puede oponer excepciones dilatorias, que son de artículo previo o de
previo y especial pronunciamiento, y que se encuentran reguladas en los arts. 183 y 184 del C.P.C., y son:
incompetencia, falta de personería en el demandante, litis pendencia, defecto legal en el modo de proponer
la demanda y arraigo. Dichas excepciones apuntan a que existe una defecto en el proceso, que “dilata” el
mismo. Se trata de aquellas defensas u oposiciones que, en caso de prosperar, excluyen temporariamente
un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal que sólo hacen perder a la pretensión su
eficacia actual, pero no impiden que ésta sea satisfecha una vez eliminados los defectos de que adolecía
(Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, p. 366 y siguientes). Tienen trámite de juicio abreviado (arts. 186
y 418, inc. 5, del C.P.C.), y el proceso se suspende hasta tanto se resuelva el incidente; por lo tanto,
interpuestas las excepciones, el demandado no contesta la demanda, hasta tanto sean resueltas, y
eventualmente se vuelva a correr traslado para contestar la demanda.
Ya sea que no se opongan excepciones, o que se opongan y una ves resueltas, y firmes las mismas, corrido
traslado para contestar la demanda, el demandado tiene dos opciones diferentes, y claramente
diferenciadas: allanarse o contestar la demanda.
Allanarse significa aceptación o sometimiento a la pretensión del actor. Produce la extinción de la litis, ya
que el allanamiento, conforme nuestra regulación procesal, es un modo anormal de extinción del proceso,
considerando como acto normal de terminación del proceso a la sentencia. El allanamiento, si bien
una de las actitudes que puede asumir el demandado, se encuentra regulada para cualquier etapa del
proceso (art. 352, del C.P.C.), siendo aplicable en la etapa que analizamos. Podrá variar, según el caso, la
imposición de las costas, conforme la regulación legal de este último tema (arts. 130 y siguientes, del
C.P.C.). Suponiendo que el demandado no se allane, expresamos que podía contestar la demanda. La
contestación de la demanda es al demandado lo que la demanda es al actor. Su contenido es la defensa del
demandado frente a la pretensión del actor, y como contenido, debe cumplimentar lo que establece el art.
192 del C.P.C., tanto respecto de los hechos, cuando de los documentos que se le atribuye, bajo los
apercibimientos arriba referidos respecto del silencio del demandado.
Además, la contestación de la demanda puede hacerse de dos formas, que llamaremos simple o compleja.
Simple, cuando se limite a negar los hechos afirmados por la parte actora. Compleja, en cambio, cuando en
lugar de negar los hechos, se afirma un hecho que resulta incompatible con el hecho afirmado por la actora.
En ambos casos, los hechos afirmados por el actor serán controvertidos, y serán objeto de prueba en la
etapa posterior, pudiendo variar en cambio, de uno a otro modo de contestar la demanda, la carga de la
prueba entre las partes. Además, en esta etapa podrán interponerse todas las excepciones perentorias o
sustanciales, es decir, todas las defensas que atacan la relación sustancial, como la prescripción, y en general
todos los modos extintivos de las obligaciones.
Por último, el demandado podrá, en esta oportunidad, contrademandar al actor,por medio de la llamada
reconvención, tanto por el mismo hecho o causa por el cual el demandado ha accionado en su contra (ej. El
actor demanda la responsabilidad por un choque automovilístico, y el demandado reconviene o
contrademanda al actor, considerando que el culpable de tal hecho fue el actor), como por una causa
diferente (ej. El actor demanda por el referido choque automovilístico, y el demandado reconviene por una
deuda dineraria, o por un problema de medianería). De tal modo, y por este instituto, se respeta un
principio que hemos analizado en el módulo anterior, esto es, el principio de economía procesal, ya que el
Tribunal, en una sola sentencia, podrá analizar ambas pretensiones (de actor y de demandado), resolviendo
ambos conflictos existentes entre las partes.

1)- No contestar y oponer excepciones dilatorias.

2)- No contestarla, o sea guardar silencio, o decir nada hasta el traslado.

3)- Allanarse a la demanda.

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4)- Contestar la demanda.

5)- Reconvenir y ofrecer pruebas.

1)NO CONTESTAR Y OPONER EXCEPCIONES DILATORIAS.

Excepciones Dilatorias: Se deben interponer en un plazo fatal de 10 DIAS es igual que la contestación de la
demanda, pero aquí es fatal.

En el ORDINARIO solo como de articulo previo se abre un incidente (abreviado) o sea que se suspende el juicio
(arts. 184 ss cpccor.).

RESUELTAS LAS DILATORIAS. Si procede, art. 184. Si no procede se da rechazo. Incompetencia, falta de
personería, litispendencia, defecto legal, arraigo. Falta de legitimación. Etc.

Rechazadas o resueltas: Se corre segundo traslado para contestarlas por parte del actor, para que se defienda
y pronuncie sobre las excepciones opuestas como defensas por el demandado.

El demandado puede, contestar la demanda, oponer las excepciones y presentar la prueba documental.

Oponer excepciones dilatorias es una defensa que se opone a la pretensión del actor, significa decir o plantear
un hecho que impide la constitución válida de la Relación Procesal. Impedimento de orden procesal, tal que
hace que el procedimiento no sea válido. Cuando el demandado plantea la excepción, dilata porque suspende
el procedimiento y abre una etapa previa tendiente a resolver el hecho que afecta el procedimiento. Art. 184
y 185. En Juicio Ordinario se oponen de previo y especial pronunciamiento antes de trabar la litis. Resuelto
el juez podrá continuar respecto de la pretensión del actor.

ENUMERACIÓN:

1)- Dilatorias Formales: Está en juego la validez del procedimiento. Cuestión de competencia declinatoria.
(Incompetencia). El demandado la plantea ante juez incompetente.

2)- Litis pendencia: Existencia de otros casos igual o conexo que está ante otro juez, lo que debe inhabilitar
al juez estar o tratar.

3)- Falta de Personería: Capacidad para estar en juicio con representación y que sea para ejercer por sí.

4)- Defecto legal: (Excepción de libelo acceso) cuando es oscura la demanda, procede cuando tiene defectos
de forma, cuando le corre traslado, no contestar la demanda y pedir subsanar los defectos. El vicio puede
comprometer el Derecho de Defensa del demandado. Ej. No sea expresa el monto de la demanda. Defecto
tal que impida al demandado ejercer su derecho de defensa., por sí sola no prospere la excepción. 5)- Arraigo:
Cuando el actor no tiene domicilio en la República, es una carga que se exige, esto hace presumir que no
tenga solvencia para pagar las costas del pleito si pierde. Se obliga por medio de esta excepción a que el
demandante afiance el pago de costas. No procederá cuando la persona que no tenga domicilio en la
república, tenga bienes en el país que servirán para hacer frente a las costas. Cuando el demandante actúa
bajo beneficio de litigar sin gastos no se puede arraigar. Cuando sea reconocimiento, el actor que es
reconocido no puede oponerle la acción de arraigo. No procede cuando la acción sea por alimentos. Art. 185.

Consecuencias de la admisión de excepciones.

Si prospera la de incompetencia, la causa será remitida al juez competente si pertenece a la provincia el juez,
sino se archiva cuando el juez pertenece a otra provincia; se archiva para que luego se promueva de nuevo
en la provincia del juez competente. Art. 1.

Si procede la de litispendencia la causa se archiva, si la litispendencia es por identidad de los tres elementos
de sujeto, objeto o causa, y se remite al otro tribunal, si es por conexidad. Se remite la causa la tribunal donde

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se está tramitando. El proceso anterior en los otros tres casos: El juez fijó un plazo no mayor a 15 días para
que se subsane.

La de falta de personería: Para que acompañe los poderes.

La de Falta de arraigo: Se atiene al pago de costas, si faltan requisitos formales se subsanan.

Si se opuso es excepción dilatoria si se admitieren se deben cumplir con los efectos, subsanando los defectos,
se debe correr de hecho el traslado de la demanda, igual que las excepciones. Sino se toma por desistido,
sino se subsanó,

2)- NO CONTESTAR LA DEMANDA: Art. 192. Exige que el demandado conteste la demanda reconociendo o
negando los hechos categóricamente. La falta de contestación de los hechos hace presumir que sean cierto
los hechos afirmados en la demanda, pero es presunción que debe de afirmarse por la prueba, la no
contestación, o la negativa genérica no le bastará al juez para creer que los hechos son verídicos. No es una
prueba. El art 192 en el 2° párrafo dice que debe introducirse con la demanda, siempre que exista en ese
momento, los documentos en la mayoría de los actos, que lo puedan. Cualquier documento es más del
demandado, que por el demandante, el debe reconocer o no la firma, la no contestación al reconocimiento
de la firma hace que se lo tenga por reconocido o por recibido.-

3)- ALLANARSE A LA DEMANDA: concepto. Condiciones. Art. 352 cpccord.

-Es una de las actitudes posibles que el demandado puede asumir frente a la demanda, consiste en la
declaración en cuya virtud aquel reconoce que es fundada la pretensión interpuesta por el actor.

Es el acto por el cual el demandado reconoce como legítima la pretensión del actor y se somete a ella: en otras
palabras: se allana a cumplir lo que el actor pretende.
OJO la oportunidad no es la de contestación de la demanda, puede hacerlo en cualquier momento.
-No debe confundirse el allanamiento con la admisión expresa de los hechos invocados por el actor como
fundamento de la pretensión. La admisión expresa, en efecto, sólo trae aparejada la consecuencia de relevar
al actor de la carga probatoria respecto de los hechos admitidos, pero no hace desaparecer la litis, pues ésta
continúa desarrollándose como una cuestión de puro derecho. El allanamiento, en cambio, en tanto comporta
un reconocimiento de la razón que asiste al actor, y por consiguiente, una conformidad con sus alegaciones
jurídicas, no sólo releva al actor del onus probandi sino que, además, produce la extinción de la litis.-
El allanamiento puede ser:
- expreso: cuando se reconoce expresa y categóricamente la legalidad de las pretensiones del actor:
- tácito: cuando los actos del demandado demuestran que acepta las pretensiones del actor. Ej.: deposita la
cosa o cumple el acto que el actor le reclama;
- total: cuando el demandado se allana a todas las pretensiones;
- parcial: cuando sólo se allana a algunas de las pretensiones.
El allanamiento debe ser categórico, terminante e incondicionado, de forma tal que no queden dudas acerca
de la voluntad de allanarse. Si fuese impreciso, con reservas o bajo condiciones, no tendría eficacia.
En cuanto al objeto del\ allanamiento, sólo podrá referirse a derechos privados renunciables; en consecuencia,
no es admisible tratándose de cuestiones en que esté interesado el orden público (ej.: divorcio, nulidad de
matrimonio, etc.). En estos casos, conf. art.307. el Juez rechazará el allanamiento y continuará con el proceso.

-Puede tener lugar en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia definitiva.

-El allanamiento debe ser categorico y determinante, debiéndose utilizar formulas precisas que no dejen lugar
a dudas, careciendo de eficacia el que se formula con reserva o bajo condiciones.

-Puede ser expreso o tacito, según que el demandado reconozca manifiestamente la justicia de la pretensión
frente a él deducida o adopte una actitud concordante con esa pretensión, cumpliendo , por ej. , la prestación
que el actor reclama.

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-El mandatario no requiere poder especial para allanarse a la demanda, salvo que el documento habilitante
contenga una restricción expresa sobre el punto.

El demandado podrá allanarse. Es el sometimiento a la pretensión del actor. No discutir. El allanamiento para
ser tal debe ser: real, incondicional o incondicionado, total, oportuno y efectivo. Art. 352. Nada anormal,
cuando es verdadero allanamiento agota las cuestiones litigiosas pero el juez debe dictar sentencia y ordenar
que el allanamiento cumpla las condiciones y que cese sus derechos disponibles.

Hay cuestiones que no pueden ser objeto de allanamiento. Ej el derecho de familia no es susceptible de
allanamiento no procede por cuestiones de orden público. Para allanarse debe ser un derecho disponible
renunciable. El allanamiento puede estar en cualquier momento del juicio: Costas, Allanamiento si hay mora.
El demandado paga, sino hay mora y el demandado se allana en primera oportunidad paga el actor. Art. 131.

En caso de Litisconsorcio Voluntario cuando se allana y tiene efecto personal. Mecanismo igual todos deben
allanarse para que alcance a todos.

4)- CONTESTAR LA DEMANDA: Actitud que consiste en defenderse, tiene distintos grados de densidad. Se
defiende procurando el rechazo de la demanda. El de la contestación puede tener el grado menos agresivo
delo que será la lisa y llana contestación que consiste en la negación de los hechos constitutivos de la
demanda. No basta la negativa general sino que debe ser categórica de todos y cada unos de los hechos
invocados en la demanda, de todos y cada uno de los documentos que la acompañan y de las intimaciones
o requerimientos que alegue el actor que hizo o envió. La negación puede ser de dos formas:

1)- Simple negación directa del hecho constitutivo.

2)- Afirmación de un hecho que es incompatible al hecho constitutivo de la demanda de tal forma que lo
excluye.

El demandado no introduce un nuevo hecho sino que solo niega. (Simple).

En una forma más agresiva o más intensa. Cuando opone excepciones Significa introducir una cuestión de
hechos, distinta a la contestación del cual sin negar el hecho, afirma la existencia de hechos impeditivos o
extintivos. (Compleja).

Si es defender y negar el hecho. Se mueve dentro del esquema del hecho litigioso.

EXCEPCIONES: Introduce hechos distintos. Hechos Impeditivos: reconozco que el hecho existió pero no llegó
a producir los distintos estados o efectos jurídicos. Ej. Contrato de compraventa ese hecho constitutivo. El
estado existió pero ahora es nulo. No produce efectos jurídicos. Ej. Vicio de voluntad. Hecho Extintivo:
Reconocer que el hecho constitutivo existió, produjo efectos pero esos efectos se extinguieron. Ej. El pago,
prescripción, novación, etc.

Son EXCEPCIONES PERENTORIAS: Las que afectan a la acción de un modo absoluto, que de tal forma
prosperando la excepción entonces la acción queda aniquilada. Ej. Opongo prescripción, si prospera, la acción
no se puede entablar más. Se ahorra la acción. Estos conceptos son sustanciales porque afectan a la acción
de forma absoluta, excluyéndola definitivamente. Estos conceptos son sustanciales porque afecta a la acción
de forma absoluta, excluyéndola definitivamente.

CONTESTAR__________NEGACIÓN.

EXCEPCIONES. PERENTORIAS

66
DILATORIAS.

EXCEPCIONES SUSTANCIALES DILATORIAS: Afectan a la acción pero solo es postergada momentáneamente.

a)- Pendencia del juicio posesorio: En la acción reivindicatoria, habiendo pendiente posesoria, primero se
resuelve la posesoria y luego la reivindicación.

b)- Pendencia del pago de las costas de la acción posesoria para promover la reinvindicatoria.

c)- Beneficio de excusión: En la fianza no solidaria, el fiador dice que primero pide se corra contra el deudor
y luego se lo requieran a él.

d)- Nueve días de llanto y de luto: Prohibe a los acreedores promover demanda contra la sucesión dentro
de nueve días de la muerte del causante.

e)- Incumplimiento: Del contrato, cuando usted cumpla recién reclame el cumplimiento al otro. CPCC.
Nacional Art. 347.

EXCEPCIONES FORMALES: Afectan el procedimiento.

EXCEPCIONES SUSTANCIALES: Dilatorias postergan la acción, provienen del derecho de fondo. Perentorias
borran la acción. (hace cosa juzgada). Todos lo hechos impeditivos o extintivos y también la cosa juzgada y la
falta de legitimación.

COSA JUZGADA. Prohibición al juez de volver a juzgar sobre algo que otro entendió previamente.

FALTA DE LEGITIMACIÓN: Falta de coincidencia entre la titularidad de la acción y la que la promueve.


Transacción, conciliación, desistimiento de derecho.

Si estas excepciones son manifiestas el juez de oficio rechaza la demanda. Ej. Cosa juzgada o litispendencia.
Si no es manifiesta el demandado la acusa o reclama. (Perentorias).

En EL JUICIO ORDINARIO Se da a conocer lo expuesto, las excepciones dan lugar al juicio previo para que se
resuelva la Excepción dilatoria, resuelta se corre traslado al demandado. Se plantea como un incidente hay
un juicio dentro de otro. Para que conteste la demanda. En el Código Nacional: Oponen como dilatorias
nuestras todas las excepciones, como de artículo previo, para que se resuelva el incidente, las excepciones
dilatorias sustanciales. Pero no es así en nuestro código procesal provincial, se plantean en el propio juicio y
se vuelve a la sustanciación, se corre al demandante para que las conteste, dado el caso de las dilatorias, en
el caso de las perentorias no. Antes de la sentencia se resuelven algunas.

En el JUICIO ABREVIADO Se deben interponer con la contestación de la demanda e instar que en el proceso.
No funciona como artículo previo.

5)- RECONVENIR Y OFRECER PRUEBAS: Pasa a una actitud de ataque contra el actor, se basan en los hechos
por los que el actor para hacer en su contra la acción, Puede sino iniciar otro juicio. Es un modo de
acumulación objetiva. Sucesiva de acciones tiene por objeto satisfacer el principio de economía. Dos acciones
Cruzadas, iniciar o tramitan juntas en el mismo proceso y se resuelven en una sentencia.

Dentro del plazo para contestar la demanda (no fatal) puede ser con o sin contestación, siempre que no sean
incompatibles. Si aún allanándose.

CÓRDOBA No requiere causas conexas o conexidad. Admite contra terceros.

NACIÓN: Si requiere causas conexas o conexidad y no la admite contra terceros.

Implica un traslado de la nueva demanda y el demandado puede tener todas las actitudes salvo reconvenir.

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Si es contra tercero que lo puede demandar, en iguales condiciones del actor, para contestar, presentar
escritos, si actitud (PREVIO ARTÍCULO PREVIO), hay que citarlo para ello, especialmente para que comparezca.
Etc.

El actor no puede reconvenir.

Luego se ABRE CON DECRETO DE LA APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBAS. Por cuarenta días. Juicio Ordinario.

REQUISITOS: Art. 195. La reconvención sea de competencia del mismo juez, que debe sustanciarse por los
mismos trámites. Y entre las mismas partes. Es una forma de acumulación objetiva. Art. 178 y 195. El Código
de Cba. No exige , a diferencia de la nación es que no debe haber conexidad en el título o en la causa. Si lo
exige es la acumulación subjetiva. Art. 181. Y litisconsorcio voluntario. Y no se excluyen entre si.

Acumulación Objetiva Art. 178. No exige conexidad de títulos o causas. Solamente se exige o se sustancia por
el mismo trámite y competencia del juez y que no se excluyan entre sí.

Esto pasa en el código de Cba. No así en la Nación que exige conexidad. Otra diferencia es que en el código
de Cba. Puede reconvenir contra terceros según Art. 194 3° párrafo. Siempre y cuando lo haga conjuntamente
cuando el actor no así en la Nación.

Aquí hay acumulación subjetiva por lo que tramita debe haber conexidad. El tercero También puede
reconvenir.

Interpuesta la reconvención en juicio ordinario se corre traslado de la reconvención al actor. Reconvenir debe
tener los mismos requisitos que la demanda. El actor puede asumir todas las actitudes menos arraigo y volver
a reconvenir, agotada la sustanciación del proceso, el próximo paso es abrir la causa a prueba.

Juicio ABREVIADO: El actor debe promover la demanda ofreciendo todas las pruebas y de ella se corre
traslado al demandado. Para que comparezca, oponga las excepciones dilatorias formales, reconvenga,
conteste la demanda y ofrezca sus pruebas.

***EXCEPCIONES. CONCEPTO Y CLASIFICACION

Ante la demanda, el demandado puede aceptarla, no contestarla, etc.; pero en la mayoría de los casos, se
resiste, se opone a ella. Acá es donde surgen las "defensas", ese decir: las distintas clases de oposiciones que
el sujeto pasivo puede formular contra la pretensión procesal.
Dentro del género "defensas", hay algunas a las cuales la ley y la doctrina les asignan un nombre especial:
excepciones. (Entre la "defensa" y la "excepción" hay una relación de género a especie: "defensas" es el
género, "excepciones" son una especie dentro de las defensas).
Las excepciones pueden definirse como las "defensas que una de las partes opone contra la acción o
pretensión de la otra, a fin de suspender (dilatoria) o extinguir (perentoria) el ejercicio de dicha acción".
Las excepciones puede ser:
a) Excepciones previas (de previo y especial pronunciamiento).- Están taxativamente enumeradas en el
Código.
Son previas porque el juez debe resolverlas antes del asunto de fondo; y son de especial pronunciamiento,
porque la resolución judicial debe referirse a ellas en especial.
Se oponen en un solo escrito y junto con la contestación de la demanda (si el que las opone es el
demandado) o de la reconvención (si el que las opone es el actor). Así surge del art. 346, conf, ley 25488.
La oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención, en su caso,
salvo si se tratare de las de falta de personería, defecto legal o arraigo (conf. art. 346 in fine).
En el Sumarísimo no se admiten las excepciones previas (art. 498 inc. 2).
b) Excepciones sin carácter previo: también se oponen al contestar la demanda o al contestar la
reconvención (conf. arts. 358 y 356). Como no revisten carácter de previas, son resueltas junto con el asunto
de fondo.

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Según sus efectos, las excepciones pueden clasificarse en:
Dilatorias: son las que suspenden el ejercicio del derecho o acción, y por lo tanto, dilatan, suspenden,
temporariamente el proceso. Ej: litispendencia.
Perentorias: son las que extinguen el derecho la acción, y por lo tanto, ponen fin, extinguen el proceso. Ej:
cosa juzgada.
Las excepciones que el Código admite como previas están enumeradas en el art.347. que se complementa
con los arts.. 346 y 348.
Art. 347: "Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:
1) INCOMPETENCIA.
2) FALTA DE PERSONERÍA en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de
capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.
3) FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA OBRAR en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin
perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia
definitiva.
4) LITISPENDENCIA.
5) DEFECTO LEGAL en el modo de proponer la demanda.
6) COSA JUZGADA. Para que sea procedente esta excepción, el examen integral de las DOS contiendas debe
demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial,o que por existir continencia,
conexidad, accesoriedad o subsidiaridad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o
pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.
7) TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN Y DESISTIMIENTO DEL DERECHO.
H) LAS DEFENSAS TEMPORARIAS QUE SE CONSAGRAN EL LAS LEYES GENERALES, tales como el beneficio de
inventario, el de excusión o las previstas en los arts. 2486 y 3357 del Código Civil.
La existencia de cosa juzgada o de litispendencia podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado de la
causa.
A esta enumeración, se agregan las siguientes excepciones.
9) PRESCRIPCIÓN, cuando pudiera resolverse como de puro derecho, (art. 346, séptimo párrafo).
10) ARRAIGO (art. 348).
ANÁLISIS DE CADA EXCEPCIÓN PREVIA.
1) INCOMPETENCIA. Procede cuando el juez que entiende en la causa no es competente.
El juez, cuando un asunto no es de su competencia debe inhibirse de oficio y rechazar la demanda (arts. 4 y
337). Sí así no lo hace, la parte que lo considere incompetente tiene 2 vías (conf. arts. 7 y 8): la inhibitoria (se
dirige al juez que se considera competente, pidiéndole que así se declare y que mediante oficio o exhorto le
solicite al otro juez que no continúe en la causa) y la declinatoria (se presenta ante el juez incompetente
pidiéndole que declare su incompetencia), La declinatoria se sustancia como excepción previa, conforme a lo
establecido por el art. 8). Como vemos, la excepción de incompetencia es el modo de hacer valer la
declinatoria.
2) FALTA DE PERSONERÍA. Procede en los siguientes supuesto:
a) cuando el actor o el demandado carecen de capacidad civil para estar en juicio, es decir, cuando sean
civilmente incapaces (C.C.. arts. 54 y 55).
b) cuando sus representantes carezcan de representación suficiente. Ejs: se tiene un poder general, y para
el caso se requiere poder especial; se tiene poder para actuar en un juicio sucesorio exclusivamente y se
demanda por filiación; se tiene un mandato con defectos de forma; etc.
La excepción de falta de personería suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención (conf.
art. 346 in fine).
3) FALTA DE LEGITIMA PARA OBRAR. Esta excepción procede no sólo cuando falta legitimación para obrar en
el actor (Ei: el actor no es titular del crédito demandado), sino también cuando falta legitimación para obrar
en el demandado (Ej: en un juicio por cobro de alquileres, el demandado no es inquilino del actor: el
demandado no es el dueño del auto que causó los daños; etc).

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Para que proceda como "previa", la falta de legitimación debe ser MANIFIESTA. Si el juez la rechaza por no
revestir este carácter, ello no impide que el juez la considere luego al dictar la sentencia definitiva.
Si la falta de legitimación no es manifiesta, el interesado no debe oponerla como previa, sino como "defensa
de falta de falta de acción", y al igual que otras defensas o excepciones sin carácter previo, debe hacerlo al
contestar la demanda. La decisión del juez declarando "no manifiesta" la falta de legitimación. ES
IRRECURRIBLE (conf. art. 353, seg. párrafo).
Por último, debemos advertir que la "falla de legitimación para obrar" no debe confundirse con la "falta de
personería", pues:
* la excepción de "falta de personería": tiende a demostrar la incapacidad civil del actor o del demandado o
la carencia de una representación suficiente. Es una excepción "dilatoria".
* la excepción de "falta de legitimación manifiesta para obrar", tiende a demostrar que los que actúan como
actor o demandado no son titulares de la relación jurídica en que se funda la pretensión. (Ej: en el cobro de
una deuda, que el actor no es el acreedor o que el demandado no es el deudor). Se trata de una excepción
"perentoria".
4) LITISPENDENCIA. Existe "litispendencia"; cuando iniciado un proceso, existe otro proceso pendiente
idéntico, es decir, entre las mismas partes, por la misma causa y por el mismo objeto. (Ej: hay 2 procesos en
los cuales A demanda a B por daños y perjuicios ocasionados a raíz de un choque que se produjo entre un
Fiat patente TCO 391 y un Ford patente BOV 667. el día 11/8/2002. a las 20 horas en la esquina de
Corrientes y Gascón.
Nótese, que hay identidad de parte, de objeto y de causa.
Queda implícito que. para la procedencia de la excepción es necesario además: a)que exista otro juicio; b)
que ese otro juicio esté pendiente y c) que tramite ante un tribunal competente.
La excepción de litispendencia tiene por objeto evitar que se tramiten procesos iguales en los cuales se
puedan dictar sentencias diferentes.
La existencia de litispendencia -al igual que la de cosa juzgada- puede ser declarada de oficio en cualquier
estado de la causa (conf. art. 347 in fine).
a) Litispendencia por identidad (o propiamente dicha): cuando ambos procesos son idénticos (igualdad de
partes, objeto y causa). Si la excepción es admitida, el proceso iniciado con posterioridad se debe archivar
(art. 354 inc. 3o).
b) Litispendencia por conexidad: cuando si bien no existe identidad de partes, objeto y causa en los dos
procesos, por razones de "conexidad" entre uno y otro existe la posibilidad de que pueda haber sentencias
contradictorias. Si la excepción es admitida, su efecto será la "acumulación de procesos", pues se debera
remitir el expediente al tribunal donde tramita el otro proceso (art. 354. inc. 3").
5) DEFECTO LEGAL EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA. En general, procede cuando la demanda no se
ajusta, en su forma y contenido, a los requisitos que la ley exige.
Ejemplos.- Procede si no se denunció el domicilio real del actor; si no se designó con exactitud la cosa
demandada, tal el caso de que no se indique la ubicación, medidas o linderos de un inmueble: si no se fijó el
monto reclamado (salvo excepciones del art. 330 in fine); si la exposición de los hechos fue ambigua, obscura
o contradictoria u omite datos indispensables, tales como el lugar, la fecha y la hora del accidente de
tránsito que motiva los daños y perjuicios; etc.
No procede la excepción, por el solo hecho de que falte la cita de normas legales o la calificación técnica de
la pretensión, o de que haya error sobre esos puntos. Tampoco procede si el actor no fijó el monto
reclamado porque le fue imposible determinarlo, o porque la estimación dependía de elementos aún no
fijados definitivamente y la presentación de la demanda era indispensable para evitar la prescripción de la
acción fconf. Al art. 330 in fine que expresamente establece: "En estos supuestos no procederá la excepción
por defecto legal").
La excepción por defecto legal suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención (conf. art.
346 in fine).
6) COSA JUZGADA.- Procede esta excepción cuando existe otro proceso anterior con sentencia firme que
trata del "mismo asunto" (identidad de partes, objeto y causa). También procede, cuando por razones de

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continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiaridad, la sentencia firme del otro proceso ya ha resuelto lo
que constituye la materia o la pretensión en el nuevo juicio que se prevé (conf. art. 347 inc. 6o).
La excepción de cosa juzgada, a igual que la de litispendencia. tiende a evitar sentencias contradictorias,
pero la diferencia está en que en la litispendencia el proceso anterior se está sustanciando, en tanto que, en
la cosa juzgada el proceso anterior está terminado,pues hay sentencia firme.
Para que la excepción de cosa juzgada sea admitida, es indispensable la presentación del testimonio de la
sentencia del proceso anterior (art. 349 inc. 3o). Admitida la excepción, su efecto es que se ordena el archivo
del expediente (art. 354, inc. 2o).
7) TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN, DESISTIMIENTO DEL DERECHO. Proceden estas excepciones cuando
hubiesen existido actos de transacción o conciliación entre las partes, o cuando la parte contraria hubiese
desistido de su derecho. Los efectos de éstos actos equivalen a los de la excepción de cosa juzgada, ya que
todos ellos son modos anormales de terminación del proceso, a los cuales nos referiremos más adelante.
Al interponer estas excepciones se deben acompañar los respectivos documentos o testimonios que
acrediten la existencia del acto de transacción, de conciliación o de desistimiento (art. 349. inc. 4°).
8) LAS DEFENSAS TEMPORARIAS.- Estas defensas temporarias son las que consagran las leyes de fondo, tales
como el beneficio de inventario, el beneficio de excusión, los días llanto y luto, el cumplimiento del posesorio,
etc.
Otra defensa que se puede hacer valer como excepción previa: es la "falta de cumplimiento de las condenas
impuestas en el juicio ejecutivo" (art. 55.3. párr. 5°).
9) PRESCRIPCIÓN. - La prescripción puede oponerse como excepción previa si la cuestión es de puro derecho.
De lo contrario -si la cuestión no fuese de puro derecho- deberá plantearse como defensa, ser objeto de
prueba y resolverse en la sentencia definitiva.
¿Hasta cuándo puede oponerse la prescripción? Dice el art. 346: "...La prescripción podrá oponerse hasta el
vencimiento del plazo para contestar la demanda o la reconvención..."
¿El rebelde puede oponer prescripción? El Código admite que el rebelde oponga la prescripción, pero el art.
346 le exige cumplir un requisito: debe justificar haber incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado
a su alcance superar (e¡: caso de secuestro. catástrofe o acontecimientos que hagan imposible la llegada al
juzgado: etc. j; en caso contrario, no puede oponer la prescripción.
10) ARRAIGO.- Si el actor no tuviere domicilio ni bienes inmuebles en la República, será también excepción
previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda (art. 348).
El arraigo procede cuando el actor no tenga domicilio ni inmuebles en el país (conf. art. 348). Debe carecer
de ambos para que proceda el arraigo; si goza de alguno de ellos no procede. (Ej: aunque no tenga domicilio
en el país, no procede el arraigo si tiene bienes inmuebles en la República).
Los efectos de la excepción de arraigo son las siguientes:
1) La excepción de arraigo suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención (art. 346 in fine)
2) Admitida la excepción de arraigo, el juez fijará un plazo dentro del cual el actor debe arraigar y también
fijará el monto de la caución que deberá prestar (conf. art. 354, inc. 4o).
Por último, destaquemos que si el actor traslada su domicilio al país o adquiere inmuebles en el mismo,
desaparecerían las causas que dieron lugar al arraigo, y por tanto, correspondería dejarlo sin efecto y
proceder a la devolución de la caución.
***CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS.(catedra)
Las excepciones pueden clasificarse en:
Dilatorias: son aquellas excepciones que. si son admitidas, suspenden el ejercicio de la acción, y por tanto,
dilatan el proceso, lo suspenden temporalmente, hasta que sean subsanadas las causas por las cuales se
admitió la excepción. Eliminadas esas causas o defectos, el proceso sigue adelante.
Son Dilatorias:
Incompetencia fine. Io, art. 347)
Falta de personería (inc. 2°. art. 347)
Litispendencia (inc. 4o, art. 347)
Defecto legal (inc. 5o, art. 347)
Defensas temporarias (inc. 8o. art. 347).

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Arraigo (art. 348).
Perentorias: son aquellas excepciones que. si son admitidas, extinguen el derecho o acción de la otra parte,
y por lo tanto, extinguen el proceso definitivamente.
Son perentorias:
Falta manifiesta de legitimación para obrar (inc. 3o. art. 347)
Cosa juzgada (inc. 6o, art. 347)
Transacción, conciliación y desistimiento del derecho (inc. 7o. art. 347)
Prescripción, cuando la cuestión es de "puro derecho*' (art. 346).
***CONTESTACION DE LA DEMANDA. CONTENIDO

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: acto procesal mediante el cual el demandado opone a la pretensión del
actor la propia pretensión de sentencia declarativa de certeza negativa: desestimación de la demanda.

Efectos y Plazos.

La contestación a la demanda es el acto mediante el cual el demandado alega, en el proceso ordinario, aquellas
defensas que no deban ser opuestas como de previo y especial pronunciamiento y en los procesos sumario y
sumarísimo, toda clase de defensas que intente hacer valer contra la pretensión procesal. Dicho acto reviste
importancia por cuanto determina los hechos sobre los cuales deberá producirse la prueba, pues la sentencia
definitiva solo puede versar sobre las cuestiones planteadas por ambas partes. Con la contestación a la
demanda queda integrada la llamada relación jurídica procesal.

La contestación produce los siguientes efectos:

1º) El demandado que no ha opuesto excepciones previas y que no hace uso de la facultad de recusar sin causa
en el escrito de contestación, no puede ejercer esa facultad con posterioridad;

2º) Puede determinar la prórroga de la competencia por razón del territorio y de las personas.

En el proceso ordinario, el plazo para la contestación es de 10 días dicho plazo no es fatal.

Requisitos y Formas de la Contestación.

En la contestación a la demanda, el demandado, además de oponer todas las defensas que no tuvieran
carácter previo, deberá:

1º) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos, pudiendo su silencio, sus
respuestas evasivas o la negativa general, ser estimadas como reconocimiento (admisión) de la verdad de los
hechos, pertinentes y lícitos a que se refieran.

La negativa genérica e indeterminada de los hechos expuestos en la demanda no satisface el requisito legal y
equivale al silencio que autoriza a estimar la existencia de una admisión de aquellos. Si bien no es necesario
que el demandado admita o niegue punto por punto todos los detalles y circunstancias incluidos en la
exposición del demandante, corresponde que se pronuncie en forma clara y explícita con respecto a cada uno
de los hechos esenciales sobre los que debe versar el litigio, de modo que no cumple la exigencia analizada la
simple manifestación, corrientemente utilizada, de que se deben tener por negados los hechos no reconocidos
expresamente.

La carga procesal examinada se refiere a los hechos personales del demandado. Con respecto a los hechos de
terceros puede limitarse a manifestar ignorancia.

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Constituyen respuestas evasivas aquellas manifestaciones reticentes o ambiguas del demandado.

2º) Reconocer la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyan y la recepción de las cartas
y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. En caso de silencio o evasivas, dichos documentos se
le tendrán por reconocidos, o recibidos según el caso, con lo cual esas actitudes dejan de ser una fuente de
presunción judicial, para adquirir el carácter de un reconocimiento ficto. Existe una diferencia entre el silencio
o evasivas ante los hechos y esas mismas actitudes frente a los documentos presentados por el actor. En el
primer caso queda librado al arbitrio judicial valorar tales actitudes de acuerdo con los elementos de
convicción que la causa ofrezca; en el segundo caso el juez debe, sin más, tener por reconocidos o recibidos
los documentos de que se trate.

3º) Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa y observar los requisitos
prescriptos para la demanda, como son la constitución y denuncia de domicilio, la enunciación del derecho
que se considera aplicable, la petición, etc..

4º) Agregar la prueba documental que estuviere en su poder y en el caso de no tenerla, individualizarla,
indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre.

En caso de acompañarse documentos por el demandado, corresponde dar traslado de ellos al actor, debiendo
éste reconocer o negar categóricamente su autenticidad o recepción. El silencio o las respuestas evasivas del
actor con relación a los documentos acompañados por el demandado, determinará que se los tenga por
reconocidos o recibidos. El traslado de los documentos presentados por el demandado no autoriza al actor a
replicar las argumentaciones formuladas en la contestación, debiendo limitarse a expedirse sobre los
documentos agregados, y que la exigencia del traslado es también aplicable en los procesos sumarios.

Después de contestada la demanda no se admitirán al demandado sino documentos de fecha posterior, o


anterior, bajo juramento o afirmación de no haber tenido antes conocimiento de ellos.

A raíz del traslado a que se refiere la norma, el eventual reconocimiento expreso o ficto de la prueba
documental agregada por el actor, exime a este de la necesidad de cumplir la carga consistente en acreditar,
durante el período de prueba, la autenticidad o recepción de los documentos.

Efectos de la Falta de Contestación.

En el supuesto de que el demandado no niegue los hechos expuestos en la demanda, el juez puede estimar su
silencio, sus respuestas evasivas o su negativa general como un reconocimiento de la verdad de los hechos
(admisión). El silencio del demandado puede ser total o parcial, según deje de contestar o, contestándola,
omita formular una negativa respecto de uno o más hechos contenidos en aquella. Esas situaciones
determinarán la extensión del reconocimiento. No siempre la falta de contestación a la demanda trae
aparejada la rebeldía del demandado, pues esta situación no tiene lugar cuando aquel, no obstante
comparecer al proceso, se abstiene de contestar la demanda.

A diferencia de lo que ocurre con los documentos, el silencio del demandado no obliga al juez a tener por
admitidos los hechos invocados por el actor. La ley deja librada tal consecuencia al criterio de aquel, que debe
pronunciarse al respecto en oportunidad de dictar sentencia definitiva. Dada la presunción de verdad de los
hechos invocados por el actor, que produce la falta de contestación a la demanda, es a la contraparte a quien
corresponde demostrar lo contrario, aportando los elementos de juicio que sean necesarios para tal fin.

Ninguna de esas conclusiones es excluyente de las otras. Que el actor deba producir prueba corroborante;
cual sea el alcance que cabe atribuir a esa prueba, o que la contestación traiga aparejada una inversión de la
carga respectiva, son cuestiones que el juez debe resolver en cada caso particular.

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***RECONVENCION

Es la oposición, a la acción ejercitada por el actor, mediante otra acción por parte del demandado, que se
basa en pretensiones que derivan de la misma relación jurídica o fueran conexas con las invocadas en la
demanda.
La demanda reconvencional obedece fundamentalmente a un principio de economía procesal, pues se
tramitan ambas pretensiones en un mismo juicio y también responde a la necesidad de evitar el
pronunciamiento de sentencias contradictorias respeto de pretensiones conexas.
La facultad de contrademandar es admisible en cualquier proceso (menos en los ejecutivos y en el
desalojo).
Requisitos:
1) Se debe hacer en el mismo escrito de contestación de la demanda (El fundamento de esto último lo
encontramos en lo que se denomina consumo jurídico, pues habiendo la ley establecido la oportunidad para
contestar el traslado y facultado al demandado para que deduzca su contrademanda, si no se hace uso de
dicha facultad debe entenderse que ha renunciado a ella, ya que de otra manera nos encontraríamos con
que, habiéndose contestado la demanda antes del vencimiento del plazo, si el actor pide la apertura a
prueba se sostendría que el demandado aún tenía plazo para contestar el traslado, y en él deducir la
reconvención, con lo que se incidentaría gravemente el proceso);
2) Que corresponda, por razón de la materia, a la competencia dl juez que conoce de la pretensión inicial;
3) Que sea susceptible de ventilarse por los mismos trámites de la demanda principal.
4) Que se deduzca en vía principal, y no en forma subsidiaria;
5) Que la reconvención derive de la misma relación jurídica o sea conexa con la pretensión originaria;
6) Que se funde en un interés directo del reconviniente.
Art. 334 CPCCN: Hechos no invocados en la demanda o contrademanda: Cuando en el responde de la
demanda o de la reconvención se alegaren hechos no invocados en la demanda o contrademanda, los
demandantes o reconvinientes, según el caso, podrán agregar, dentro de los cinco (5) días de notificada la
providencia respectiva, la prueba documental referente a esos hechos. En tales casos se dará traslado a la
otra parte quien deberá cumplir la carga que prevé el artículo 356, inciso 1.
Art. 197 CPCCN: Documentos: Cuando en la contestación de la demanda, si no hubo reconvención, o en la de
ésta, se hubieren invocado o acompañado documentos, se correrá de ellos traslado por seis días a la parte
contraria a fin de que reconozca o niegue categóricamente su autenticidad o su recepción, bajo el
apercibimiento del segundo párrafo del art. 192.
Art. 194 CPCC: ³Al reconvenir, podrá dirigir también su pretensión contra terceros, juntamente con el actor,
cuando se trate de acciones acumulables« En tal caso deberá citarse a los terceros reconvenidos« y estos
tendrán derecho de reconvenir al contestar el traslado´. Se cree que se ha legislado para el caso concreto de
accidentes múltiples de automotores, criterio poco aconsejable, ya que la ley debe prever supuestos
generales y abstractos, y no casos concretos.
Módulo 6. Desarrollo del proceso (II). Etapa probatoria
Unidad 11. La prueba en general

La prueba. Concepto. Finalidad. Objeto. Ausencia de prueba: carga de la prueba. Apreciación o valoración
de la prueba: sistemas.

***LA PRUEBA. CONCEPTO. FINALIDAD.

S/Palacios: es la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley y tendiente
a crear la convicción judicial sobre la existencia e inexistencia de los hechos afirmados por las partes como
fundamento de sus pretensiones o defensas.

Son Elementos, hechos, o actuaciones que se dan tendientes a demostrar la verdad o falsedad de ciertas
pretensiones o afirmaciones y la situación de hecho comprendido en una norma.

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Prueba: Actividad por la cual las partes procuran convencer al juez acerca de la existencia o inexistencia de los
hechos afirmados como fundamento de sus respectivas pretensiones, excepciones o defensas.
***OBJETO DE LA PRUEBA

Objeto de prueba es aquello que “debe” probarse, esto es los hechos que sirven de base a las pretensiones
de los sujetos procesales. El objeto especifico de la prueba en el proceso civil son los hechos esgrimidos por
las partes en sus pretensión y que han sido controvertidos (afirmados por una de las partes y desconocidos o
negados por la otra).-

DEMANDA____PRUEBA____ALEGATO_____SENTENCIA.

Se da cuando hay diferencia entre las partes, si hay derechos o hechos controvertidas, en cuanto al Derecho
aplicable, sino. Art. 497. Hay Etapa probatoria.

La actividad probatoria es que la realizan las partes a través de medios que ley establece con el objeto de
formar la opinión del juez, acerca de la existencia de los hechos de cada una de las partes.

Couture aplica cinco interrogantes para tratar el tema: 1- Qué es la prueba; 2- Objeto (Que se prueba); 3-
Carga de la prueba (quién); 4- Procedimiento probatorio (cómo se prueba); 5- valoración de la prueba (cuanto
vale).

1- Es la comprobación judicial por modos que ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual
depende el derecho que se pretende por las partes, para convencer al juez.
2- OBJETO: Hechos, no derechos pero hay excepciones. Ej. 13 cciv. Donde el derecho del extranjero, tratados
internacionales, las costumbres, ordenanzas de municipios, entre otros si deben ser probados

Hay ciertos hechos que no deben ser probados: 1- Los hechos no alegados (art. 200/201). Que son
convenientes para sus derechos, mientras no sea cambiar la acción entablada o excepción que no se dedujo
en la contestación. 2- Los no cuestionados: Salvo de derechos disponibles ( ej. Filiación que pese a reconocer
el demandado, se prueba por ambos. 3_Hechos notorios: Los que conoce cualquier persona porque forman
parte de la cultura general. Ej. Argentina está en Sudamérica, educación es pública), 4_ Hechos evidentes: los
que por experiencia se sobre conocen (Agua moja).

En Córdoba hay libertad de pruebas. Art. 199 y 200. Se admiten todos los medios de prueba sin límite, se
producen las pruebas sobre hechos convenientes, alegados o no. Se valoran en la sentencia sobre su
pertinencia. Solo puede denegarse por inapropiada luego de sentencia, nunca se niega la recepción de una
prueba salvo que sea prohibida por ley o por su naturaleza. Art. 205. 215. Sin embargo es ineficaz la prueba
que implique un cambio de acción o de excepción no deducida en la contestación de la demanda. Actuación
de prueba se verifica con pública apertura. Se recibe personalmente por el juez. Plazo para diligenciar e
incorporar la prueba es común de cuarenta días para ambas partes, como etapa probatoria. Se forma un
cuadernillo de pruebas, uno separado por cada parte, que luego se unen, cuando se ponen en consideración
del juez.

En la Nación no hay libertad de prueba sino que existe una Audiencia de Precalificación. Donde se escucha a
las partes, se recibe la confesional si la hay en la misma audiencia, se ve sobre que hecho hay controversia y
sobre el que se producirá, solo provee la prueba sobre los hechos fijados por el tribunal. En el caso de prueba
testimonial fija una sola audiencia. Sil solo se resuelve cuestiones de derechos y no se controvierte nada ni
nada hay que probar, se pasa a sentencia definitiva. Sin prueba se pasa a cosa juzgada. (Art. 360 y ss.
CPC.NACION.) Sino hace falta la prueba, pasa la causa a definitiva y llama a dictar sentencia. Solo prueba,
hechos de escritos, articulados. Se valora por las reglas de la sana crítica racional.

3)- CARGA DE LA PRUEBA.

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Durante largo tiempo estuvo arraigado el ppio en cuya virtud la carga de la prueba incumbe a la parte que
afirma, debiendo el actor probar su pretensión y el demandado sus defensas. Resulta inaplicable, cuando por
mediar una presunción legal a favor de cualquiera de las partes, se opera un desplazamiento de la carga de la
prueba hacia el adversario. Determina cual de las partes asume el hecho en particular y está obligada a
probarlo.

Básicamente son pautas que debe seguir el juez para receptar las pruebas producidas por las partes.

Hay varias teorías respecto de las PARTES.

I-CLASICA.derecho romano: Cada uno prueba lo que dice o afirma, si invoca un hecho lo prueba.

II-CHIOVENDA: Distingue entre los hechos constitutivos que los prueba el actor; y los Impeditivos o Extintivos
que los prueba el demandado.

Constitutivo: al actor le incumbe la prueba de este tipo de hechos. Aquel seria el hecho especifico del que
surge en forma inmediata el efecto jurídico pretendido. En una pretensión por cumplimiento de contrato de
compraventa, será hecho especifico su celebración y el conjunto de circunstancias que lo tipifican, quedando
excluidas otras que son comunes y grales a todas las relaciones jurídicas como la capacidad de las partes , la
seriedad o la libertad. Hecho específico del cual surge de forma inmediata el efecto jurídico pretendido. Lo
debe probar el actor. Ej. Que cumplió un contrato y este existe.

Impeditivo: Lo prueba el demandado. Esto importan la ausencia de cualquiera de los requisitos comunes o
grales. Seria la incapacidad de los contratantes, la existencia de vicios, etc. Si bien el actor no los debe probar,
si el demandado, si los utiliza como fundamento de su defensa. Es por ej. Hubo un vicio en el consentimiento
al celebrar el contrato. Aquellos que no permiten que ciertas situaciones no produzcan sus efectos jurídicos
propios.

Extintivos: Puede probarlo el demandado. Ej. Haber pagado, prescripcion. Son aquellos que exterminan el
efecto jurídico del una situación o relación, cuando se producen.

III-ROSSEMBERG Cada uno prueba el presupuesto de hecho de la norma que invoca. La asume el CPC. Nacional
Art. 377.

IV-Teoría MODERNA. Acá autores como Peirano o Morello. Se designa también como Teoría de las Cargas
probatorias dinámicas. La carga de la prueba es para el que esté en mejores condiciones de probar. No
confundir con inversión de la carga probatoria. Donde por disposición de ley uno prueba pero no porque
afirmó, sino como contrario que se defiende de lo afirmado, porque se presume su culpa.

Nuestro Código de Cordoba, no adopta ninguna teoría en particular, sino mezcla, salvo en el Art. 548 que
sigue a Chiovenda.-

***APRECIACION O VALORACIÓN DE LA PRUEBA. SISTEMAS La tarea valorativa se realiza en dos momentos


que son consecutivos. Alegatos y juez.

Existen tres sistemas:

1- Legal y Tasada: Dada de antemano por legislador, son reglas vinculantes par el juez, quien debe
atenerse a ellas con prescindencia de su convicción personal. En este sistema la ley indica, con
anticipación, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio. El juez no tiene libertad de
apreciación, sino que ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.
Como ej. tenemos que los instrumentos públicos hacen plena fe, la prohibición de probar con testigos
los contratos que tengan por objeto una cantidad superior a cierta suma de dinero, el carácter
vinculante de la confesión expresa, etc.
Tenemos dos. Confesional e Instrumentos públicos. Art. 236. 993/4/5 C. Civ.

76
2- Intima Convicción: Se otorga absoluta libertad al juez facultad. Este puede apreciar con entera libertad
las pruebas e incluye apartarse de ellas, dictando la sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia
o intima convicción. Como consecuencia de esto, el sistema no exige al juez que exprese las razones
por las cuales concede o no eficacia a una prueba. Ej. usado con jurado popular en USA. Criticado por
falta de control por tribunal superior.

3-Sana Crítica Racional: Sistema donde juez es libre de dar a cada prueba el valor adecuado pero
fundamentado en lógica y experiencia. Controlable por otro tribunal superior y por la sociedad. Supone
Análisis crítico. Todas las pruebas son así. Salvo confesional e instrumentos públicos (art. 326 y 386).- es
el sistema vigente.

UNIDAD 12- PROCEDIMIENTOS PROBATORIOS

a. Apertura a prueba. Momentos: ofrecimiento, admisión, diligenciamiento y recepción. Concepto y


alcance de cada uno.

b. Medios de prueba: confesional, documental, inspección judicial, pericial, testimonial, presunciones,


informativa. Las pruebas científicas. Otros medios de prueba innominados. Concepto. Clases.
Diligenciamiento y negligencia probatoria.
***APERTURA A PRUEBA

PROCEDIMIENTO PROBATORIO: Formas legalmente establecidas, por medio de las cuales se va a introducir
cualquier medio de prueba.

Etapa informativa del proceso, se ven hechos demandado y del contrademandado. Clausurada la etapa de
presentación de demanda y la contestación, se abre la prueba con el DECRETO DE APERTURA DE LAS
PRUEBAS. Para diligenciarla por cuarenta días.

¿Qué pasa si varía el hecho de la causa luego de la apertura?

En teoría la apertura de la prueba fija todo lo anterior, en cuanto a los hechos del conocimiento judicial y cierra
esa posibilidad.

Pero el código antes establecía que podía oponerse nuevos hechos, hasta tres días después, de dictado el
decreto de apertura de la causa a pruebas. Art.202/203. Entonces si el juez rechazaba demanda y antes
promovía nuevo juicio.

Luego se permitió introducir y que el actor se haga responsable de las costas hasta ese momento si litigó sin
derechos. Responde a regular sobe lo que Debe versar la sentencia de la segunda instancia. Art. 332 inc. 1°
(Prueba) Art. 375 2°b (Prueba de alzada). Así la cámara puede tomar en cuenta el hecho nuevo ocurrido con
posterioridad a la apertura de la prueba.

El profesor dice que si lo acepta la cámara, mucho más el juez en primera instancia. IUS SUPERVINIENS. Ej.
Demanda de divorcio por adulterio, no podía probar y luego le dan partida de nacimiento de un hijo de otro.
No hay posibilidad de introducir nuevas cuestiones de hecho tan opuestas que impliquen una nueva demanda.
Sí de algo que cambie el sentido de la demanda.

Mediando hecho controvertido, la causa se abre a prueba o se declara de puro derecho por la que se omítela
etapa probatoria. Puede ser pedida por parte o de oficio declarada por el juez por medio del Decreto de
Apertura de la Causa a Prueba.

No es apelable la No Apertura a Prueba. Sí en cambio la Apertura a Prueba. Porque causa gravamen


irreparable. Art. 198.

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En Córdoba rige el Principio de la Libertad Probatoria Arts. 190, 198 200, en oposición al Sistema del Código
Civil Nacional, que tiene una precalificación Y preselección judicial por audiencia (art. 360).

En Córdoba el juez, si partes le requieren nunca niega la prueba a so pretexto de que sea inconducente,
impertinente. Deja producir todo salvo que sea fuera de plazo o que sea inadmisible por ley o por imposibilidad
de producir o prohibida y contraria a derecho y al orden público. Unicamente se pronuncia en la sentencia
valorando la prueba. Pero no de toda la prueba presentada por las partes sino de la que es decisiva y esencial
para el fallo como modo de solución a la causa, es en base a la prueba que es esencial a la pretensión de cada
parte.

La prueba del actor si verso sobre lo no alegado y la del demandado sobre lo no deducido, que se dio a
posteriori el hecho, este si se admite, salvo que la prueba sea ineficaz porque cambia el sentido de la demanda
y agrega hechos opuestos al inicial, que lo modifican. Art. 200 y 201.

En lo Nacional hay una Audiencia para conciliar, sino el juez dirá cual es el hecho sobre lo que se abre la causa
a prueba. De lo ofrecido por las partes hay una precalificación de la prueba, es decir como una especie de
notificación. Las partes antes de presentar la prueba dicen o alegan sobre que utilidad versan estas pruebas
para su pretensión, sobre como se corresponde con el hecho alegado en la demanda o en la contestación.

REGLA GENERAL:

1)-PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS PRUEBAS (ART. 205). Se verifican en audiencia pública, salvo que las
circunstancias exijan reserva.

2)-PRINCIPIO CONTRADICTORIO (Art. 210) No valen prueba sin verla ambas partes, para ello se citan por lo
menos tres días antes para comparecer a la etapa de prueba, audiencia testimonial, inspección, etc.

La valoración de las pruebas por el juez es personal e indelegable salvo si se hace ante el juez comisionado.

Cuando la actividad probatoria es en sede judicial la preside el juez.

Cuando la actividad probatoria es fuera de la sede, va por juez comisionado, sin perjuicio de la facultad de
traslado personal que decida ejercer el juez.

Puede hacerse venir al testigo desde lejos pagando los gastos de traslado entonces si la parte paga los gastos,
no libra al comisionado para que vaya a tomarle declaración, si no paga la parte entonces si va el juez
comisionado.

Recepción en el tribunal Colegiado, puede ser en presencia de uno solo de los miembros vocales, sin embargo
las partes pueden exigir que vengan todos. Fuera de oficina, con desplazo, la parte no puede pedir todos, sino
que el tribunal manda a uno.

En el plazo de la etapa de prueba: 1- 40 días en sede del tribunal de la provincia. 2- Fuera de provincia y dentro
del país es de 60 días. Y 3- Fuera del país es de 100 días.

Lo que es en juicio ordinario, pido en diez días de los 40, si necesito plazo extraordinario para la producción
de prueba, como parte que la va a producir. Art. 499 y 500. EL PLAZO DE LA PRUEBA ES FATAL ART. 49 INC.
4°.

Plazo común, comienza a partir de la última notificación.

La producción de la prueba se hace en los cuadernillos de cada parte y luego se incorpora al expediente.

Antes de Notificación de la Apertura de Prueba se bifurca el Expediente cada parte tramita lo suyo y luego se
unifica.

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*** MOMENTOS DE LA PRUEBA: OFRECIMIENTO. ADMISION. DILIGENCIAMIENTO Y RECEPCION. CONCEPTO
Y ALCANCE DE CADA UNO.

1)- Ofrecimiento. 2)- Admisión. 3)- Diligenciamiento. 4)- Incorporación definitiva al proceso. VALORACIÓN
RECIÉN EN LA SENTENCIA, SOBRE LAS DECISIVAS.

Nuestro sistema valora las pruebas: Conforme a la SANA CRÍTICA RACIONAL. El juez razona correctamente,
fundado en lógica, etc. Y experiencia. Dentro de la Sana Crítica Racional. La Valoración de las conductas de las
partes como medio de prueba. Ej. ADN. Su autoría. Por el hecho de no someterse puede haber presunción en
contra del que se niega a acceder a la prueba, ej. Análisis de ADN por paternidad.

Art. 316. REGLA GENERAL, DE APLICACIÓN PRÁCTICA.

En nuestro sistema las partes tienen amplitud para elegir momento y tipo, excepción que sea falso.

1)- OFRECIMIENTO: Las partes en un escrito donde surge elemento de convicción acorde a sus pretensiones y
que solicitan que se tengan en cuenta, para lo que proponen.

2)_ADMISIÓN: Partes eligen pruebas y es acto procesal por el cual el juez permite que un determinado
elemento sea incorporado al proceso. Puede ordenar.

En Córdoba: Control formal. Que cumpla con los requisitos y que sea en término. Art. 260. 2° Párrafo. La
valoración o análisis que haga de cada prueba el juez se da en la sentencia. Art. 199. Salvo pruebas prohibidas
por ley o manifiestamente inadmisibles o imposibles de producir. O cuando se produce lo que no corresponde
. Se pronuncian en la sentencia y nunca se niega.

En C. Nacional: Hay precalificación discrecional de prueba. (Admite o rechaza, que sea improcedente,
impertinente o dilatoria). Ej. Art. 364.

3)-DILIGENCIAMIENTO: Conjunto de actos procesales a los fines que es necesario cumplir o para incorporar
elemento de prueba al proceso. Actúan todos los sujetos. Las partes deben instar personalmente la prueba.
Todo plazo en el plazo de cuarenta días, las pruebas a producir. Art. 384. Art. 212.

4)- INCORPORACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO Cuando luego de todas las otras etapas, se incorpora
definitivamente al expediente. Y se da principio de indisposición de las pruebas, independiente de quien la
aportó.

***MEDIO DE PRUEBA: Vía o camino por medio del cual se introduce al proceso un elemento de prueba.
Pueden ser:

Nominados (art. 202) POR LEY EJ. Confesional, testimonial o

Innominado: Sin designar

También puede ser: Directo o Indirecto: Según si el juez percibe por sus propios sentidos o lo hacen otras
personas. Ej. Inspección judicial.

ALEGATOS: Partes tratan de valorar la prueba aportada por todos y que les sea favorable y que convenza al
juez para que luego Se pronuncie, aunque solo sobre la pertinente.

Circunstanciales: Surgen espontáneamente. Sin tener en cuenta la existencia del juicio. Persona sin
proponérselo es testigo de las circunstancias del hecho, objeto del proceso.

Preconstituido: Se realiza deliberadamente. Teniendo en cuenta la existencia del juicio. Ej. actas
notariales,hechas antes del juicio, Testamento.

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ELEMENTO DE PRUEBA: Datos de conocimiento que se obtiene a través del medio de prueba. Ej. Testimonial
por testigos. Pericial por perito y documentos por documental.

ÓRGANO DE PRUEBA. Sujeto producto de prueba. Ej. Pericial perito.

Ojo. La prueba confesional y la documental tienen propio régimen, Antes o Después de la Etapa Probatoria
se va a tomar.

1) CONFESIONAL. 2)- DOCUMENTAL. 3)- PERICIAL. 4)- TESTIMONIAL. 5)- INSPECCIÓN JUDICIAL. 6)-
INFORMATIVA. 7)- PRESUNCIONAL.

1)CONFESIONAL art 217 cpccor:

Prueba Confesional La confesión es un medio de prueba y consiste en la declaración que realiza una de las
partes, mediante la cual reconoce la verdad de los hechos pasados que le son desfavorables y que benefician
a la parte contraria (LEGUIZAMÓN, p. 457).
Es el Requerimiento formal de una parte para que otra se someta a Prueba Confesional, para declarar sobre
el hecho propio, en perjuicio propio y en beneficio del adversario.

Requerimiento que ordena el juez, bajo apercibimiento que en caso de no someterse se tome como confesa
a la parte. Como FICTA CONFESIO. Es como presunción en contra de la parte sometida a confesión. Con valor
semejante del Art. 192. A la no contestación de la demanda.

OFRECIMIENTO: desde la contestación de la demanda y hasta el decreto de autos para dictar sentencia. En
segunda instancia puede volver a citarla siempre que no se repitan posiciones.

Ej. de posiciones: para que jure como es cierto que el dia 13 de abril, a las 12 horas circulaba por calle
chacabuco y caseros….

¿A quién se puede pedir? Al adversario o a la contraparte. A los litis consortes no se pueden pedir pruebas
confesorias. Salvo que haya contradicción entre ellos, ej. Demandado y citado en garantía que niega garantizar
por inexistencia del hecho.

Puede ser recién después de la contestación de la demanda, pero se cuestiona para qué tomarla en la etapa
probatoria, si se opone antes como parte de la contestación de la demanda. Tiene como término desde
después de la contestación de la demanda hasta el decreto de autos para dictar sentencia. Es una declaración
de hecho propio contra uno mismo y en beneficio del adversario. Es judicial o extrajudicial puede ser
provocada con pliegos de absolución de posiciones o interrogatorios o espontánea Art. 218.

La Documental tiene como término desde el momento posterior para la contestación de la demanda hasta
después del Decreto de Autos, si es recién conocida con posterioridad. Art. 241.

Las demás van dentro del período probatorio.

Art. 218. Ley regula decisiones especiales. Cuando versa en hechos que representante intervino en forma
personal en relación con el apoderado.

Por hechos anteriores, la confesión puede ser también solo por mandatario.

Por personas jurídicas, la confesión es de los responsables legales. Art. 219.

Los entes públicos, Ej. RENTAS BNA. No se les puede pedir confesión, los agentes responden por escrito. Igual
que los funcionarios públicos de alto rango.

Se hace por escrito en pleito, audiencias y absolución de posiciones.

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Mecanismo: Pido absolución de posiciones y presento pliegos de posiciones a la cual debo mencionar las
posiciones sobre las que quiero que conteste y dentro de sobres cerrados que quedan reservados en
secretaría hasta que sea necesario, luego se fija la audiencia para llevar a cabo la apertura de los sobres con
los pliegos de la confesional. El que propone pliego para interrogar se llama PONENTE. El que debe contestar
el pliego se llama ABSOLVENTE.

Sino he presentado el pliego, o las preguntas no estaban en el pliego el tribunal, no la acepta.

Sino concurre el absolvente es sancionado, teniéndolo como confeso.

Art. 144 inc. 3° A donde se dirige la citación. Al domicilio del Absolvente por apoderado. A Domicilio Real del
absolvente porque es un acto personal de la parte.. Sin apoderado es igual a Derecho Constituido.

En audiencia se formulan las posiciones del pliego, redactadas en forma afirmativa. No preguntas directas sino
que el ponente afirma el Hecho y el Absolvente afirma o niega en relación el contenido. Ej. Jure como cierto
que el día 22/08/2010 ud. estaba en la fiesta de la casa de Arturo Perez. En el curso de la audiencia se pueden
formular más posiciones que las redactadas en el pliego.

Todo lo contestado hace plena fe. Pero con la salvedad que la posición del PONENTE se toma como afirmación
en su contra. Por eso, ojo, que puede ser en su contra. Es indivisible. En caso de duda se toma a favor de la
parte que la hace.

La CONFESIONAL puede ser:

Por el ORIGEN: ESPONTANEA o PROVOCADA, según medie requerimiento judicial para prestarla o no;

Por el LUGAR: JUDICIAL o EXTRAJUDICIAL, según se haya prestado en juicio o no;

Por el MODO: EXPRESA o TACITA, la expresa importa un reconocimiento terminante y categorico de los hechos
respectivos y es, en principio irrevocable. La tacita se da cuando se infiere de actitudes asumidas por el
litigante contra quien se pide la prueba.

Por la FORMA: VERBAL o ESCRITA, la verbal es la vertida en la audiencia que es verbal y actuada. La escrita se
refiere a un escrito que presente el confesante en el pleito.

Por el COTENIDO: SIMPLE (cuando se reconoce lisa y llanamente, sin salvedades, el hecho afirmado por la
contraria), CALIFICADA (cuando reconociéndose el hecho, se agrega un hecho no independiente que modifica
o limita sus alcances (ef. Recibi de ticio mil pesos, pero no en concepto de préstamo, sino de donación) o
COMPLEJA (cuando reconociéndose el hecho, y agregándose asimismo otro hecho que modifica o limita sus
alcances, ambos hechos resultan separables e independientes ( recibi de ticio mil pesos , pero se la he
devuelto).

Por los EFECTOS: DIVISIBLE o INDIVISIBLE, solo la confesión compleja es divisible.

El art. 237 cpccor. dispone que la CONFESION ES INDIVISIBLE salvo:

1-que comprenda hechos diversos, separados e independientes entre si.

2-cuando comprendiendo hechos conexos entre si, o que se modifiquen los unos a los otros, el absolvente
produzca prueba contraria o exista una presunción de derecho contra el hecho que se alegue
desfavorablemente a el.

Art. 242 cpcn.

Tiene valor de plena prueba contra el absolvente. Ante la duda se toma a favor de la parte que la hace.

81
Dentro de la categoría genérica del testimonio, la confesión es la declaración que hace una parte respecto de
las verdades de hechos pasados, relativos a su actuación personal, desfavorables para ella y favorables para
la otra parte.
1) Debe versar sobre hechos y no sobre el derecho. El juez no podrá verificar la materialidad de los hechos
pero si podrá hacerlo con respecto a la calificación jurídica que a esos hechos les asigna el confesante.
2) Sólo puede tener por objeto hechos pasados.
3) Deben ser hechos personales o de conocimiento del confesante.
4) Hechos desfavorables al declarante y favorables a la otra parte.
5) Un requisito es la necesidad de que quien la presta, tenga cabal conocimiento de que mediante ella
suministra una prueba a su contrario (animus confitendi). Por pertenecer al fuero íntimo de la persona, resulta
insusceptible o de muy difícil comprobación, y además no existen razones válidas para exigir al declarante una
voluntad o intención específicas, que se diferencien de la voluntad genérica que requiere todo acto procesal.
6) La confesión es suficiente para que el juez tenga por existentes los hechos que han sido objeto de ella, sin
necesidad de nuevas pruebas (probatio probatissima).
7) No puede ser solicitada como prueba anticipada, pues se debe pedir en proceso ya iniciado.
Sujetos: sólo las partes pueden serlo. Debe ir unida la capacidad procesal, o sea la aptitud legal para el ejercicio
del derecho de que se trate (se deben aplicar las reglas de la capacidad e incapacidad de hecho del CC; v.gr:
en representación de sordomudos que no saben darse a entender por escrito y dementes, deben confesar los
curadores).
Objeto: Hechos controvertidos, verosímiles (conformes a las leyes de la naturaleza), no excluidos
expresamente por la ley como materia de confesión.

2)DOCUMENTAL ART. 241/254 cpccord.:

Documento es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con
prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza (PALACIO, p. 421)

Cualquier objeto que sirve para representar el pensamiento acorde a la pretensión alegada. Puede estar
compuesta por instrumentos escritos, públicos o privados firmados por las partes. No excluye grabados,
videos, películas, mails o documentos electrónicos y otros elementos que el juez adapta en función del caso
y para comprobar la vedad de los hechos. Aplicándoles legislación de la prueba más análoga.

Oportunidad de la Documental, arranca con el deber de las partes de adjuntar a la demanda o a la contestación
de la demanda, todos los documentos que tenga en su poder, para hacer valer su pretensión. No obstante la
ley no sanciona con pérdida si faltan, con salvedad de que la presentación tardía hasta el decreto de autos, no
se pierde. Sino que tiene la sanción de abonar las costas generales por la presentación tardía. Si es posterior
o anterior y ahora se conoce. Porque si fue presentado oportunamente, no hay problemas. Cuando es antes
de la sentencia. Art. 241.

Si el documento es presentado después de se corre traslado expreso Art. 243. Por seis días para que otra parte
se expida. Según público hace plena fe de todo hasta redargución de falsedad o falso, se puede dar por vía
principal o vía incidental Art 244. Partes más oficial público.

A diferencia del normal incidente, este se resuelve en la sentencia definitiva suspendida mientras está en
trámite la impugnación.

Según si es Instrumento Privado Su valor hace plena fe para partes con su reconocimiento. Para tercero agrego
fecha cierta además del reconocimiento. El problema es su autenticidad.

Traslado de la demanda, prueba posterior (Para ofrecimiento para prueba por desconocimiento). Por el hecho
de ofrecerla, ofrece también la caligráfica pericial para ver su autenticidad Art. 242.

82
Si la otra parte no reconoce o impugna por admitida, consentida, si se duda sino hay por desistida, ofrece
documental indubitado para firma. Ej. Escritura de mi casa.

A su vez la otra parte puede ofrecer documento indubitado y requerir lo que resulta de la misma.

Ej. El cuerpo de la escritura, hace escribir, para que perito pueda hacer pericia, previo o dentro de caligráfica
se hace firmar. Por revisar la autenticidad de las firmas que están en la escritura.

Reconocido el documento o declarado válido por el juez pasa a tener iguales efectos que instrumentos
públicos.

Los privados deben tener fecha cierta para oponerlos a terceros. Ej. Por su reconocimiento judicial.

Prueba documental entre las partes. Público o Privado. Cuando emana de un tercero es por testimonial es
como testigo.

Otro problema es la exhibición del documento sin autorización del dueño (Parte o tercero). Es algo que alego
que tiene el otro.

Si lo tiene la contraparte la no presentación es presunción en su contra sobre su certeza. Art. 253.

Art. 254. Cuando es de tercero requerido para presentar. Pero si alega perjuicio formalmente no se insiste
más.

Todo objeto útil para contener una representación del pensamiento. La ley reconoce los escritos públicos o
privados. Hacen plena fe respecto de las partes, de terceros y de su fecha cierta. Solo puede caer por
redargución de falsedad. Puede ser en lo penal. Oficio, prisión por falso testimonio, En lo civil con vía
declarativa o incidental y es a requerimiento de partes. Art. 244. El instrumento privado para que haga fe debe
ser reconocido. Con la demanda y la contestación, en los traslados, se adjuntan copias. Mientras no se dicte
Sentencia. Antes de llamar autos.

Ofrecimiento: Art. 182: El actor deberá acompañar a la demanda los documentos de que haya de valerse. Si
no los tuviese los designará con la mayor precisión posible, expresando su contenido y el lugar en que se
encuentren, bajo pena de abonar, si los presentare después, las costas causadas por la presentación tardía.
Art. 197: Cuando en la contestación de la demanda, si no hubo reconvención, o en la de ésta, si hubieren
invocado o acompañado documentos, se correrá de ellos traslado por seis (6) días a la parte contraria a fin
de que reconozca o niegue categóricamente su autenticidad o su recepción, bajo apercibimiento de tenerlos
por recibidos o reconocidos (art. 192).
Art. 241: Luego de las oportunidades previstas en los arts. 182 y 192 podrá ofrecerse documentos de
acuerdo con las siguientes reglas:
1. En primera instancia mientras no se hubiere dictado sentencia, pero si lo fuesen luego de haberse llamado
los autos no serán admitidos, salvo que sean de fecha posterior o que llevando fecha anterior se exprese
bajo juramento o, en su caso, afirmación de no haberlos conocido o podido obtener oportunamente.
2. En segunda instancia hasta el llamamiento de autos, en las condiciones del inciso anterior.
El TSJ manifestó que la única prueba admisible en función del régimen excepcional es:
a) instrumentos públicos, es decir, provenientes de partes o de un tercero y b) instrumentos privados
provenientes de las partes, quedando excluidos los otorgados por terceros, pues para éstos se tuvo el plazo
general de prueba.
En Nación: se debe acompañar con los escritos de demanda, reconvención y contestación de ambas
cualquiera sea el proceso aplicable. Con respecto a los informativos y meramente representativos hay que
atenerse a:
1) la aptitud del documento para ser transportado a la sede del órgano judicial y
2) la posibilidad de su inmediato reconocimiento por la parte a quien se opone (excluyendo la necesidad de
otra prueba).

83
Exhibición: Documentos en poder de las partes: se le intimará su presentación en el plazo que el juez
determine y si se negare a presentarlo, la negativa constituirá una presunción en su contra, cuando por otros
medios resulte manifiestamente verosímil su existencia y contenido.
Documentos en poder de terceros: también se los intimará para que lo presenten. Puede oponerse
formalmente y fundadamente a su presentación cuando fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición le
pudiera ocasionar un perjuicio, en cuyo caso, no se insistirá en el requerimiento.
Cotejo: Si el que aparece firmando negare su firma o los sucesores de él declarasen que no la conocen (pues
así la ley les permite actuar), se ordenará el cotejo. Se pueden admitir otras pruebas sobre la verdad de la
firma que lleva el acto.
El cotejo es una comparación que se efectúa por peritos, de la letra o firma de un documento cuya
autenticidad se niega, con la de otros documentos indubitados, a fin de determinar si pertenecen a una
misma persona.
La parte interesada debe solicitar el diligenciamiento de prueba pericial. En Cba. todo ofrecimiento de
documental lleva implícita la pericial caligráfica por si se negare la autenticidad de aquel.
Los documentos indubitados son aquellos sobre los cuales existe conformidad entre las partes. Si no sucede
aquello, el juez tendrá por indubitados a: las firmas registradas en establecimientos bancarios, las firmas
consignadas en documentos auténticos, documentos privados reconocidos en juicio, etc.
Redargución de falsedad: es el acto tendiente a obtener la declaración de invalidez de un documento público
o de un documento privado reconocido, en razón de carecer de autenticidad.
Si se trata de un documento público la falsedad puede consistir:
1. En la adulteración material resultante de no haber sido otorgado por el funcionario que aparece
suscribiéndolo o de haberse suprimido, modificado o añadido alguna de sus enunciaciones.
2. En la inexactitud de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por el mismo o
que han pasado en su presencia.
Puede plantearse mediante el ejercicio de una pretensión autónoma (de carácter declarativo) o por vía
incidental dentro de un proceso pendiente.
En los códigos se legisla sobre el incidente: la redargución de falsedad de un instrumento público tramitará
por incidente que deberá promoverse dentro de los diez (10) días de realizada la impugnación, bajo
apercibimiento de tenerla por desistida. Deberá fundarse y ofrecerse las pruebas tendientes a demostrar la
falsedad. Será parte el funcionario público que labró el documento. El incidente se resolverá en la sentencia
definitiva suspendiéndose esta mientras se encuentre en trámite la impugnación.

3)PERICIAL arts. 259/283 cpccor:

Es una prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica, que escapa al conocimiento del magistrado. La
peritación es una actividad desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas especialmente
calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez del proceso, por sus conocimientos técnicos,
artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su
convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del
común de la gente (FALCÓN, p. 4). La prueba pericial es el medio idóneo para el esclarecimiento de los
hechos que requieran conocimientos técnicos en determinada ciencia, arte, industria o actividad
especializada. Es llevada a cabo por personas extrañas al proceso denominados peritos, pero que
se cumplen una función de auxilio del magistrado al ilustrarlo sobre aspectos específicos del campo de su
saber científico, técnicamente ajeno al hombre de derecho (LEGUIZAMÓN, p. 531).

Aquella por la que se intenta formar la convicción del juez por medio de procedimientos técnicos. Por sujeto
especializado. El perito de oficio es imparcial, se designa por sorteo de lista de peritos oficiales, e igual que el
juez puede ser recusado. Es tercero igual que testigos pero actúa de modo provocada por requerimiento de
juez y es fungible. El perito de control, puesto por cada parte, es parcial, procura refutar según como sale la
pericial para defender a su parte e interés. (art. 266).

84
PRUEBA PERICIAL Art. 259. Para conocer o apreciar hecho que es necesario que sea científico, especialista
o técnico.

Ojo que la ciencia que un juez tenga en particular no permite exclusión de tal prueba.

Diligencia: Dentro de período probatorio. Excepción el Despacho de prueba.

Pedido de parte u ordenada de oficio. Cuando se considere necesario, debo indicar hechos sobre los que
versará.

MECANISMO: en Cordoba

1- El Tribunal citara a las pates a una audiencia, para que de común acuerdo designen a el /los peritos.
Puede ser designado de común acuerdo, o por el juez por un sistema de sorteo, de los postulantes en
una lista de peritos oficiales, en caso de que no haya acuerdo. En ese mismo acto fija plazo para
aceptar el cargo y para emitir dictamen.
Las partes pueden designar peritos de control, al finalizar el plazo de aceptación de los oficiales, con
función de evaluación y critica del dictamen pericial. No podrán ser recusados. Quedaran notificados
con las notificaciones que se le hagan a las partes, salvo que constituyeren domicilio, donde deberá
comunicárseles lo que se resuelva sobre sus honorarios. Los peritos aceptaran el cargo bajo juramento
dentro del Dentro de tres días, de aceptado el cargo de perito, las partes pueden proponer sus
respectivos peritos de control, como asesor técnico de partes, no perito. Este es PARCIAL. No hace
falta que sea de la lista. Salvo que sea examen sobre la persona. Ej. Médico.
2- plazo fijado por el tribunal. En el mismo acto, si fuere un solo perito, deberá indicar lugar, dia y hora
en que se iniciaran las diligencias, lo que se notificara a las partes.
Si los peritos fueren varios, una vez aceptado el cargo, el tribunal los citara dentro del tercer dia, a una
audiencia para que acuerden el lugar, dia y hora en que se iniciaran las diligencias.

Aceptado el cargo por perito de partes pueden recusar por iguales causales con las que se recusan al juez.
Porque se supone que debe ser imparcial.

3- En el día de la operación se constituye perito y los de control para llevar a cabo partes pueden asistir.
4- Concluida la operación, se pasa a la etapa de deliberación de los peritos, si asisten los de control, no
las partes.
5- Luego elaboran dictamen y lo presentan al juez. Se presentan tantos dictámenes como peritos hayan
designados que tengan opiniones divergentes, si todos los peritos coinciden en el dictamen, presentan
uno solo firmado por todos. No los de control más el oficial sino por colegio de peritos oficiales,
cuando se han designado varios.
6- Los peritos de control, hasta cinco días después de notificada la agregación de los dictamenes, podrán
presentar un informe apoyando o discrepando, en forma fundada , con el de los peritos.

Cuando recuso a un perito es a todos. Si fueron designados por acuerdo de partes, no por sorteo. La prueba
pericial está en régimen normal de Sana Crítica Racional. NO puede apartarse caprichosamente.

A veces al opinión del que es perito de control lleva a decidir en cierto sentido al juez y pide más ampliación
al perito oficial.

El tribunal, podrá de oficio o a pedido de parte, disponer que se amplie el dictamen si lo creyere difente u
ordenar que se nombren otros peritos, sin recurso alguno. La agregación del dictamen pericial al expte será
noificada a las partes. Cualquier objeción que formulen sobre las conclusiones o fundamentos deberá
producirse en los alegatos y será considerada en la sentencia.

VALORACION:

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Si las partes les dieron a los peritos el carácter de árbitros, el tribunal estará obligado a seguir el dictamen. En
caso contrario, apreciara el merito de la prueba según las reglas de la sana critica, debiendo considerar el
informe de los peritos de control.

En la nación, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la
competencia del perito, los ppios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicacion con
las reglas de la sana critica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, y los
demás elementos de convicción que la causa ofrezca. El apartamiento del juez debe fundarse en un análisis
critico de las opiniones de perito, confrontándolas con restantes elementos del juicio.-

Caracteres:
1. Es un acto procesal o un conjunto de actos que se cumplen por encargo judicial.
2. La tarea encomendada debe ser realizada en forma personal por el perito designado.
3. Se trata de una prueba indirecta, ya que el juez tomará contacto con los hechos por su intermedio.
4. Las conclusiones del perito se emiten por medio de un dictamen que se incorpora al expediente.
5. El perito es un tercero, extraño a las partes y que reviste el carácter del órgano de prueba.
6. El testigo da noticias sobre hechos, el perito los enjuicia ( KISCH).
7. En virtud de la relación especial que tiene el testigo con el hecho, es como regla insustituible, distinto a los
peritos que son fungibles o sustituibles, pues sus conocimientos son comunes a todos aquellos que integran
determinada especialidad técnica.
8. Requiere título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, de estar
reglamentada (título y habilitación); de lo contrario, se exigirá idoneidad manifiesta. Esto con respecto a los
peritos oficiales, pues para los de control no se requiere (salvo cuando deban practicarse diligencias
periciales sobre una persona) y edad, referida a la madurez en juicio, que se presume alcanzada luego de la
mayoría de edad.
En el sistema de la Provincia de Córdoba, el TSJ, en uso de sus facultades de superintendencia, forma listas
de peritos en diversas especialidades: ellas son confeccionadas sobre la base de una solicitud que los
profesionales interesados efectúan para ser incluidos en las denominadas ³listas oficiales´ para actuar en
distintas circunstancias.
9. Puede el tribunal o juez de oficio solicitar opinión a universidades y demás entes públicos cuando se
requieran conocimientos de alta especialización.
10. El perito tiene la obligación de aceptar el cargo en Cba., de no hacerlo podrán ser removidos y
eventualmente condenados a costas y daños y perjuicios, sin perjuicio de responsabilidad administrativa. Si
fuesen peritos judiciales matriculados, no tendrán derecho a honorarios. En Nación, el perito puede
rehusarse a aceptar su designación. Sin embargo, en aquel y en éste es una obligación emitir el dictamen, no
pudiendo rehusarse a hacerlo.
11. Puede ser voluntaria, si es propuesta por las partes o necesaria, si es impuesta por la ley, por ejemplo
para la declaración de incapacidad o del cese de ella por insania. También puede ser dispuesta de oficio,
cuando el juez lo considere pertinente.
12. Aún cuando el juez poseyera conocimientos técnicos, deberá valerse de esta prueba cuando fuere de
rigor, para que las partes puedan controlar con objetividad como se formo la convicción del juez.
13. Tiene derecho a: 1) percibir remuneración por su trabajo (que será soportada por la parte vencida y
condenada en costas), 2) exigir que se le suministre dinero anticipado para los gastos de pericia y 3) solicitar
a las partes la colaboración necesaria para llevar a cabo el encargo (facilitarle elementos que serán objeto de
pericia, v.gr.)
*Objeto, órgano y elemento de la prueba pericial:
a) Objeto: Como regla general puede decirse que cualquier hecho puede ser objeto de examen pericial, salvo
aquellos que pudieren afectar a las reglas morales, las buenas costumbres o cuya indagación fuera prohibida
por la ley; en este sentido, está prohibido efectuar el denominado inspectio corporis, es decir la
investigación sobre el cuerpo humano sin consentimiento del sujeto.
Deberá tratarse de hechos que no puedan ser constatados directamente por el juez; es decir, de aquellos
para cuya apreciación se requiere de conocimientos especiales.

86
b) Órgano: El órgano de este medio de prueba es el perito, que es quien suministra el elemento probatorio.
c) Elemento: El elemento de prueba es el dato de la realidad que el perito incorpora al proceso y que, en
algunos casos, adquieren tal entidad que ³sustituye´ al juez en la decisión o lo obliga al momento de decidir.
* Procedimiento: En Nación, es llevada a cabo por un perito único designado de oficio por el juez. Esto tiene
dos excepciones, una referida a los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación donde se
designarán tres médicos psiquiatras o legistas de oficio, y otra concerniente a los juicios por nulidad de
testamento, en los que el juez puede designar a tres peritos si lo considera conveniente.
Las partes pueden designar a consultores técnicos: son personas con determinado conocimiento en un arte,
ciencia o industria que es un verdadero defensor de la parte. Lo mismo que el abogado asiste a la parte,
aunque en cuestiones técnicas. Los gastos de éstos integran la condena en costas, pero su pago se halla a
cargo exclusivo de la parte que lo designó.
En Cba., el tribunal nombrará un perito, salvo que se consideren necesarios más. Citará a las partes a una
audiencia, para que de común acuerdo designen a él/los peritos. Si no existiere acuerdo, el tribunal designa
de oficio, por sorteo. En ese mismo acto, fija plazo para aceptar el cargo y para emitir dictamen.
Las partes pueden designar peritos de control, al finalizar el plazo aceptación de los oficiales, con función de
evaluación y crítica del dictamen pericial. No podrán ser recusados. Quedarán notificados con las
notificaciones que se le hagan a las partes, salvo que constituyeren domicilio, donde deberá comunicárseles
lo que se resuelva sobre sus honorarios.
Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento dentro del plazo fijado por el tribunal. En el mismo acto, si
fuere un solo perito, deberá indicar lugar, día y hora en que se iniciarán las diligencias, lo que se notificará a
las partes.
Si los peritos fueren varios, una vez aceptado el cargo, el tribunal los citará dentro del tercer día, a una
audiencia para q ue acuerden el lugar, día y hora en que se iniciarán las diligencias.
Las partes, cuando proponen en sus escritos iníciales la práctica de esta prueba, deberán determinas los
hechos sobre la que versará, bajo pena de inadmisibilidad. En la audiencia de designación, podrá ampliarse
el objeto de la misma por el tribunal o las partes. En Nación, la proposición es igual, con la diferencia que el
juez en la audiencia del art. 360, designará al perito y fijará él los puntos de la pericia, pudiendo agregar o
eliminar los que considere improcedentes o superfluos y señalará el plazo en que se deberá cumplir; de no
fijarse, es quince días. Deben aceptar el cargo en el plazo de tres días desde su designación.
Recusación: Los peritos podrán ser recusados por causas posteriores a su nombramiento. La recusación
deberá interponerse antes del día señalado para dar comienzo a la operación pericial.
Los peritos designados de oficio podrán también ser recusados por causas anteriores a su designación,
debiendo interponerse la misma dentro de los tres días siguientes al del nombramiento o al de la
notificación, según corresponda.
Serán causales legales de recusación de los peritos, las mismas que la de los jueces, sin perjuicio de que las
partes puedan alegar otras causas que sean relevantes a criterio del tribunal.
En Nación, se los puede recusar por justa causa, dentro del quinto día de la audiencia preliminar por causas
posteriores. Aunque el código no legisle como en el derogado, continúa la distinción entre los nombrados de
oficio que puede ser recusado por causales anteriores a su designación, distinto de los designados por las
partes, en los que al habérselos propuesto, se ésta resignando a posibles causales.
Pericia: En cuanto a la realización de la pericia, las partes y los peritos de control podrán asistir a las
diligencias periciales y f ormular las observaciones que se estimen necesarias, pero la deliberación deberá
hacerse únicamente entre los peritos, pudiendo asistir a ella los peritos de control.
En nación, la pericia está a cargo del perito designado de oficio. Los consultores técnicos, las partes y sus
letrados pueden presenciarla y formular las consideraciones pertinentes, pero su asistencia no es un
requisito de validez de aquella. Sí las partes pidieran concurrir y que se le haga saber esto al perito, si será
causal de nulidad su no concurrencia.
*Dictamen: Es el acto mediante el cual el perito responde a cada uno de los puntos propuestos por las partes
o incluidos por el juez, da cuenta de las operaciones realizadas y expone su opinión fundada acerca de las
conclusiones a las que arribó.
El dictamen pericial se presentará por escrito dentro del plazo fijado. Habrá tantos dictámenes como

87
opiniones diversas existan.
Cuando las conclusiones periciales se basen en informes de terceros, opiniones vertidas en trabajos
científicos o en cualquier otro tipo de elemento objetivo, los peritos deberán indicar la fuente y el lugar en
que pueden ser consultados.
Los peritos de control, hasta cinco días después de notificada la agregación de los dictámenes, podrán
presentar un informe apoyando o discrepado, en forma fundada, con el de los peritos. En su caso,
expondrán las conclusiones que estimen correctas. No se tendrán en cuenta los informes que no se refieran
expresa y concretamente al presentado por los peritos.
El tribunal podrá, de oficio o a pedido de parte, disponer que se amplíe el dictamen si lo creyere deficiente
u ordenar que se nombren otros peritos, sin recurso alguno.
La agregación del dictamen pericial al expediente será notificada a las partes. Cualquier objeción que
formulen sobre las conclusiones o fundamentos deberá producirse en los alegatos y será considerada en la
sentencia.
Valoración: si las partes les dieron a los peritos el carácter de árbitros o arbitradores, el tribunal estará
obligado a seguir el dict amen.
En caso contrario, apreciará el mérito de la pr ueba según las reglas de la sana crítica, debiendo considerar el
informe de los peritos de control.
En Nación, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la
competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su
aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los
letrados, y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. El apartamiento del juez debe fundarse
en un análisis crítico de las opiniones de perito, confrontándolas con restantes elementos del juicio.
4)TESTIMONIAL:

Testigo: Persona física ajena al proceso, que declara acerca de hechos percibidos por los sentidos o inferidos
por él mediante deducciones personales , o testigo de dichos, de otras personas, que oyeron .
Declaración de tercero ajeno al proceso sobre hechos ajenos a él. Es carga pública, si no va es conducido por
la fuerza pública.

Hay testigos de Cargo y de Abono. Declara sobre conducta o estimación, no presenció los hechos sino que
conoce a la persona que participó o que sí presenció los hechos. Si se toma por veraz ya no vuelve.

Prueba testimonial: concepto y condiciones del testigo:


Llamase testigos a las personas físicas, distintas de las partes, que deben declarar sobre sus percepciones o
deducciones de hechos pasados.
Constituye un medio de prueba indirecto, ya que el dato llega al juez por intermedio de quien declara, no
percibiéndolo directamente el juez, sino a través de los dichos del testigo.
Condiciones:
1) Ser persona física: son las únicas capaces de percibir los hechos por medio de los sentidos y reproducirlos
utilizando la memoria,
2) Ser capaz: nuestro código nada dice respecto de la capacidad para ser testigo. En cambio, el Código de la
Nación contiene una norma que establece que toda persona mayor de 14 años puede ser propuesta como
testigo,
3) Ser extraño a las partes: la extraneidad significa que el testigo no debe encontrarse vinculado a las partes
o al litigio por circunstancias que comprometan en algún grado su imparcialidad. Así, el parentesco, la
amistad, enemistad, la dependencia o el interés en el resultado del pleito son causas de fundada sospecha.
El objeto de prueba no son solamente los hechos que el testigo ha conocido a través de su percepción
sensorial, sino también los hechos que aquel ha deducido de sus percepciones. Éstas valen como hechos
subjetivos, es decir, personales suyos y no como expresión de lo que objetivamente debe estimarse como
consecuencia de determinados hechos, según las enseñanzas de alguna ciencia o arte, pues ello constituye
misión propia del perito. (CHIOVENDA).
Respecto de los hechos la prueba de testigos reviste mayor trascendencia, existiendo numerosos casos en

88
los que resulta insusceptible de reemplazarse por otros elementos probatorios (causales de divorcio,
posesión, hechos ilícitos, etc.). Salvo lo dispuesto sobre el nacimiento, el matrimonio y la defunción de las
personas, que se prueban mediante copia del acta correspondiente, la admisibilidad de la prueba de testigos
no reconoce limitaciones en tanto se trate de acreditar simples hechos.
Con respecto a la prohibición de la prueba de testigos para probar contratos que superen la cantidad de diez
mil pesos, se refiere únicamente a la existencia misma del contrato, no comprendiendo supuestos en que se
discutan cuestiones de hecho vinculadas con él, como son las referidas a la determinación de su naturaleza o
alcance, en la forma que corresponde cumplirlo, etc. No será admisible tampoco si se quiere acreditar una
modificación o ampliación del contenido del contrato.
Aquel principio tiene excepciones como cuando media imposibilidad material de obtener o presentar la
prueba designada por la ley, por ejemplo.
El testigo excluido:
Se denominan testigos excluidos a aquellas personas que por imposición legal no pueden ser propuestas ni
admitidas en juicio como testigo.
El artículo 309 del CPC dispone: No serán admitidos como testigos contra una de las partes: sus
consanguíneos, adoptivos o afines en línea recta, el cónyuge aunque esté separado legalmente, los
colaterales en segundo grado y los guardadores o sus representantes (salvo para el reconocimiento de
firmas, en Nación).
Esta exclusión encuentra fundamento en la protección de la solidaridad familiar. Se procura evitar la
violencia que podría ocasionar al sujeto el tener que declarar en contra de una persona de su familia. La ley
ha preferido cuidar estos vínculos de solidaridad procurando que se utilicen otros medios de prueba. En caso
de que fueran ofrecidas como testigo algunas de las personas comprendidas en la norma, el juez deberá
inadmitirla.
Sin embargo, la ley también prevé excepciones a la regla del art. 309. Así el artículo 310 dispone: Se
exceptuará de lo dispuesto por el artículo anterior cuando:
1) Las personas hubieran sido agentes o testigos instrumentales de un acto jurídico y la declaración versara
sobre el hecho del que ha sido agente o testigo.
2) La declaración versara sobre nacimientos, defunciones o matrimonios de los miembros de la familia.
Número de testigos:
En Nación, no pueden exceder de ocho por cada parte. Si se propusieren más, podrán deponer luego de
haberlo hecho los primeros ocho, a pedido de parte o de oficio, si fuere estrictamente necesario. De oficio,
el juez puede disponer que personas mencionadas por las partes en sus escritos depongan.
En Cba., no existe límite, pero las costas y los gastos de los que excedan de seis por cada pregunta útil,
correrán por cuent a de la parte que los haya propuesto.
Pesa sobre el testigo la carga pública de:
1) Comparecer: Respecto del testigo, el tribunal puede ejercer la coertio, es decir, podrá utilizar la fuerza
sobre personas para obligarlas a concurrir al tribunal. En efecto, el testigo tiene una obligación y si no la
cumple puede ser compelido a hacerlo por medio de la fuerza pública. En tal sentido, el art. 287 del CPC
dispone: ³El testigo que siendo citado en debida forma no compareciere a declarar, sin acreditar justa causa,
podrá ser conducido por la fuerza pública y mantenido en arresto hasta tomársele declaración´.
Excepciones:
a) El artículo 306 dispone: ³El tribunal podrá relevar la obligación de comparecer personalmente y disponer
la declaración por escrito del Presidente de la Nación, los gobernadores de Provincia; los intendentes y
demás funcionarios residentes en el exterior´. Estas personas deberán rendir testimonio por escrito, a través
de informes siempre bajo juramento. Por lo tanto la parte que ofrezca estos testigos en el acto deberá
acompañar pliego abierto de preguntas.
b) La segunda excepción a la obligación de comparecer está fundada en la imposibilidad física, edad
avanzada u otras circunstancias tales como enfermedad que impida al testigo concurrir al tribunal.
c) La última excepción a la obligación de comparecer se funda en razones de distancia. En efecto, cuando el
testigo vive fuera de la provincia podrá declarar ante el juez de su domicilio, para lo cual se libra oficio o
exhorto.

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En Nación, sucede lo mismo, conduciéndoselo a una segunda audiencia y pudiéndolo multar. Si la parte
asume la carga de hacerlo comparecer, y faltase, de oficio o a pedido de parte, se lo dará por desistido.
2) Declarar: El testigo además de comparecer tiene que declarar, es decir contestar el interrogatorio que se
le formule relatando todo lo que conozca sobre los hechos preguntados, o en su caso, manifestar su
ignorancia sobre ellos;
Excepciones: La obligación de declarar también reconoce límites legales. Así, el art. 308 del CPC establece:
³El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: 1) Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o
comprometiese su honor. 2) Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, de
confesión, artístico o industrial´. 3) Decir la verdad: El Código Penal sanciona el falso testimonio con pena
privativa de la libertad para el testigo que afirmare una falsedad, negare o callare la verdad. El artículo 313
del CPC dispone: ³Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falso testimonio, el tribunal podrá
decretar, acto continuo, la detención de los presuntos culpables y remitirlos, con los antecedentes del
caso, a disposición de la justicia penal´.
*) Trámite: procedimiento, fases y momentos:
a) Etapa introductiva: En el juicio ordinario, la introducción de la prueba testimonial se realiza en un escrito
de ofrecimiento de prueba. Art. 212 del CPC dispone: Dentro de los diez (10) primeros días de abierta la
causa a prueba en el juicio ordinario, y de los cinco en los demás casos, si correspondiere, las partes deberán
ofrecer la prueba testimonial de que se han de valer´.
Hay un error en esta norma, fruto de un resabio del código anterior, cuando dice y de los cinco días en los
demás casos. Esta expresión debe considerarse no escrita, ya que en los juicios abreviados y en los
ejecutivos el ofrecimiento de prueba testimonial debe hacerla el actor con la demanda o al contestar las
excepciones, y el demandado, al contestar la demanda (en los declarativos) o al oponer excepciones (en los
ejecutivos).
Por su parte, el artículo 284 establece: ³Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos deberán
presentar una lista expresando nombre y domicilio. Si se ignora el domicilio se indicará el lugar donde
trabajan. Cuando por las circunstancias del caso fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastará que
se indiquen los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su
citación. Sólo se podrán examinar los testigos que hayan sido propuestos en la forma prevista por este
artículo´.
b) Recepción: La recepción de la prueba se realizará en el día y hora previstos en una audiencia fijada a tal
efecto por el tribunal. En el procedimiento escrito se realiza con trámite verbal actuado, esto es, sin respeto
de la regla de la inmediación. Por razones de concentración procesal, se debe procurar recabar las
declaraciones en una única instancia.
De la audiencia se labra un acta que será incorporada al expediente. En este documento se hará constar
todo lo acontecido y deberán mantenerse en lo posible las palabras utilizadas en las respuestas. En el acta se
deja constancia del día y hora de la declaración, número del tribunal y nombre del juez y del secretario,
carátula del expediente y constancia de las partes que asisten y de s us letrados.
Como garantía de la veracidad del testimonio se exige el juramento previo, que constituye un requisito
formal para el debido cumplimiento del acto de declaración; de tal manera, el testigo formula promesa de
decir la verdad de todo lo que sabe tal como cree que es la verdad.
Interrogatorio: conjunto de preguntas que puede formular la parte que ofrece al testigo, a la que éste debe
responder en el acto de la audiencia señalada con el objeto de recibir su declaración.
La presentación del interrogatorio puede reservarse hasta el momento de la audiencia o hacerse junto con el
escrito de ofrecimiento de prueba, sea incluyéndolo en su texto o en pliego separado (abierto o cerrado).
Los testigos estarán en un lugar donde no puedan oír las declaraciones de los otros y serán llamados
separadamente para deponer. No pueden comunicarse entre los que aún no han declarado.
Las preguntas deben ser:
a) en forma interrogativa o indagatoria, de manera que de su contenido no pueda inferirse la contestación
(sugestivas, que llevan a contestar por sí o por no);
b) pueden versar sobre hechos personales del testigo como sobre hechos de terceros;
c) No deben contener más de un hecho,

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d) deben ser claras y concretas, no pudiendo ser ofensivas o vejatorias, e) no pueden contener referencias
de carácter técnico, salvo que sea a persona especializada.
El artículo 298 dispone: ³-Generales de la ley- El interrogatorio comenzará con las siguientes preguntas:
1. Nombre, tipo y número de documento de identidad, edad, estado, profesión y domicilio.
2. Si es cónyuge o pariente de alguno de los litigantes y en qué grado.
3. Si es acreedor, deudor o tiene otra relación de interés o de dependencia con alguno de ellos.
4. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito u otro semejante.
5. Si es amigo íntimo o enemigo manifiesto de los litigantes.
Aunque las circunstancias individuales declaradas por el testigo no coincidieran totalmente con los datos
que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si fuere la misma persona y por las
circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser inducida en error´. Se trata de un cuestionario
tendiente a identificar al testigo y a determinar las relaciones que pudieren vincularlo con alguna de las
partes. Se denominan ³generales´ porque son las mismas para todos los testigos, a diferencia de las
particulares o útiles que son las que se formulan en cada juicio sobre hechos diversos.
En caso de interrupciones al interrogatorio o si se alterase el orden de otra forma, se procederá a aplicarse
multa como medida de sanción disciplinaria.
El juez podrá disponer que se prescinda de continuar con el interrogatorio cuando las preguntas o las
respuestas que se realicen demuestren la no conducencia de proseguir con la deposición.
El artículo 304 por su parte establece: -Forma de la respuesta- El testigo contestará sin poder leer notas o
apuntes, a menos que, por la índole de la pregunta, se le autorice. Deberá siempre dar razón de su dicho
(motivo o motivos en que el testigo se funda para contestar en tal o cual sentido a las preguntas que se le
formulen). Si no lo hiciere, el tribunal lo exigirá.
Concluido el interrogatorio, el actor y el demandado podrán realizar nuevas preguntas vinculadas con los
motivos por los que ha sido llamado a declarar. El juez podrá ordenar que se prescinda de continuar con el
interrogatorio si se manifestara como evidentemente ineficaz.
*Declaración fuera del asiento del tribunal pero dentro de la Provincia: se librará oficio al tribunal letrado o
de paz del domicilio [en Nación, se acompañara el interrogatorio y los nombres de las personas autorizadas
para el trámite del exhorto u oficio, que deben ser procuradores o abogados de la matricula del tribunal
requerido; aquel quedara a disposición de la contraria, que dentro de cinco días podrá proponer preguntas].
Declaración fuera de la Provincia: se librará exhorto u oficio al tribunal del domicilio del testi go. En estos
supuestos, la parte debe presentar el interrogatorio en pliego abierto. La parte contraria puede disponer de
él en el plazo de tres días, para formular observaciones.
c) Valoración: La valoración de la prueba testimonial se realiza por medio de un examen crítico de los dichos
del testigo que formula el juez en oportunidad del dictado de la sentencia. Consiste en una operación mental
que tiene por fin resaltar el éxito probatorio, esto es, el mérito o valor de la declaración como elemento de
convicción.
El juzgador debe dejar de lado los testimonios inoficiosos, es decir los que no aportan ningún elemento de
convicción; lo mismo deberá hacer respecto de las impertinentes, es decir las que no tienen relación mediata
o inmediata con las pretensiones deducidas.
Efectuada esta depuración, comienza la tarea de valoración propiamente dicha, en la que el juez apreciará
cada testimonio en particular, desmenuzando los dichos de los testigos para desembocar en una conclusión
que señalará un resultado positivo, dubitativo o negativo respecto de la eficacia probatoria de los
testimonios.
La valoración, aunque tarea propia del órgano jurisdiccional, es también una actividad que realizan las partes
en oportunidad de la etapa discusoria por medio de alegatos o informes. En este sentido dispone el art. 314:
³ -Idoneidad de los testigos- Hasta cinco días de recibida la declaración, las partes podrán impugnar la
idoneidad de los testigos, alegando y ofreciendo prueba por vía incidental sobre los hechos relativos a la
misma. El tribunal apreciará, según las reglas de la sana crítica racional y en oportunidad de dict ar sentencia
definitiva, las circunstancias y los motivos que corroboren o disminuya la fuerza de las declaraciones´.
Careo: consiste en la declaración simultánea de dos testigos que ya han sido examinados y que han
declarado diversamente sobre los mismos hechos, y tiene por objeto, a través de la discusión, lograr el

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esclarecimiento de la verdad.
Si por residir los testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere dificultoso o imposible, el juez
puede disponer nuevas declaraciones por separado de acuerdo al interrogatorio que él formule (medio
careo).

5)INSPECCIÓN JUDICIAL:

Es la percepción sensorial directa efectuada por el juez o tribunal sobre cosas, lugares o personas, con el
objeto de verificar sus cualidades, condiciones o características. Es un medio de prueba directo, en
tanto el juez tiene contacto directo con la prueba, y no indirecto como sucede,por ejemplo con la pericial o
testimonial. También se la denomina inspección, reconocimiento o examen judicial (PALACIO, p. 509). En el
Código Anterior (Ley 1419) se la denominaba inspección ocular, modificándose a la actual denominación,
atento que la percepción que el Tribunal realiza es con todos los sentidos, y no solo la vista.

Único medio de prueba directo. A través de todos sus sentidos sobre persona, lugar y cosa. (del juez). Persona:
No puede ser contra el, violencia, o afecte dignidad. Por economía procesal se puede hacer de una vez. Partes
pueden asistir y hacer las observaciones que consideren.

Código Nacional lo llama RECONOCIMIENTO.

Acá lo usamos al título como medidas preparatorias o pruebas anticipadas. Art. 486 y 325 para medida de
mejor proveer.

El la única Prueba Discrecional del juez.

Puede ser presenciado por las partes, quienes pueden formular observaciones. Art. 256.

Se denomina examen o inspección judicial a la percepción sensorial directa efectuada por el juez o tribunal
sobre cosas, lugares o personas, con el objeto de verificar sus cualidades, condiciones o características.
El reconocimiento de personas procede siempre que la medida no comporte el ejercicio de violencia sobre
aquéllas ni entrañe un menoscabo a su dignidad.
El reconocimiento judicial constituye un caso típico de prueba directa, pues el juez toma contacto en forma
inmediata con la cosa, persona o lugar que suministra el dato probatorio.
En forma simultánea con el reconocimiento judicial, la ley admite la posibilidad de que se efectúe un examen
pericial o se reciba la declaración de uno o más testigos. En Córdoba, el juez puede inspeccionar un sitio,
para contribuir a la claridad del testimonio (examen in situ).
Procedimiento: El tribunal, de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar la inspección de alguna persona,
sitio o cosa cuando lo crea necesario. A sí mismo, podrá disponer que lo acompañe un perito de su elección´.
Es importante aclarar que, las partes junto con sus representantes y abogados, podrán asistir también a la
diligencia y hacer al tribunal, de palabra, aquellas observaciones que crean que son oportunas o
convenientes.
Finalmente, de todo lo actuado se deberá labrar un acta que firmará el juez, el secretario y los interesados
que quieran hacerlo.
En Nación, se permite al juez trasladarse a cualquier lugar de la República donde deba tener lugar la
diligencia, pues esta prueba debe ser realizada personalmente por el juez, y de eso depende su eficacia.
Puede revestir una medida preliminar (prueba anticipada). Se puede disponer también las medidas del art.
475 CPCCN: ejecución de planos, relevamientos, exámenes científicos, reconstrucciones de hechos,
reproducciones fotográficas, etc.
Se debe valorar conforme las reglas de la sana crítica.

6)NFORMATIVA:

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Prueba Informativa o de Informes: es un medio de aportar al proceso datos concretos acerca de actos o
hechos resultantes de la documentación, archivos o registros contables de terceros o de las partes, siempre
que tales datos no provengan necesariamente del conocimiento personal de aquellos (PALACIO, p. 445).
Medio a través del cual se introducen al proceso datos que figuran en archivos o registros. Es muy común y
utilizada por las partes para suplir deficiencia de otras, por eso el juez puede denegarla. Art. 318. Ej.
Presupuesto de choque, ofrezco testigo al que lo firmó. Es sobre hechos concretos e individualizados y
explicados. Es rechazable el pedido de informes si es sobre cuestiones confidenciales. Hay diez días para
obtener la respuesta y para contestarlos. Ej. Registro que de copia o informe de una matrícula de cierto
inmueble en cuestión.

El oficio lo firma el juez, pero lo gestiona la parte que lo pidió. Salvo casos de urgencia.

No se apela a la memoria de alguien sino que se va a lo documentado y archivado. Y puede cuestionar la


falsedad del informe y constatar con lo verdadero. Producido en diez días, sino se impone hasta diez jus como
sanción. Y se pone en conocimiento del gobierno.

Es un medio de aportar al proceso datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de la


documentación, archivos o registros contables de terceros o de las partes, siempre que tales datos no
provengan necesariamente del conocimiento personal de aquéllos.
1) No es una especie de prueba documental, puesto que esta requiere la aportación directa de documento al
proceso (espontáneamente o por exhibición), en cambio el informante se limita a transmitir al órgano
judicial, tras la orden pertinente, el conocimiento que le proporcionen las constancias documentales que se
encuentren en su poder.
2) Se asemeja al testigo, puesto que el informe como el testimonio se refieren a hechos pasados; pero se
diferencia en que:
a) el informante generalmente es una persona jurídica;
b) el informante puede adquirir conocimiento de los hechos de que se trate en el momento mismo de
expedir el informe;
c) el testigo declara sobre percepciones o deducciones personales, el informante debe atenerse a lo que
consta en la documentación que posee.
Objeto: Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas (se
hallan comprendidas las sociedades, asociaciones y simples particulares), deberán versar sobre hechos
concretos y claramente individualizados. Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten
de la documentación, archivos o registros contables (prueba de informes en sentido estricto). También, se
puede requerir a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con
el juicio (prueba de informes impropia).
El juzgador es quien ordena el diligenciamiento y es a él a quien se le presentan la respuesta de la prueba. El
órgano de prueba son los informantes, y en tal sentido pueden serlo oficinal públicas o privadas, y
excepcionalmente personas físicas.
Límite: -Inadmisibilidad-: No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tiende a sustituir o
ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos a
probar.
La regla es que si existe un medio de prueba idóneo para la obtención de determinado elemento probatorio,
ése es el que debe ser utilizado y en consecuencia no puede ser sustituido por otro.
El informante se puede negar a contestar el informe o a remitir el expediente. Para ello debe acreditar que
existe justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que debe ponerse en conocimiento del juez dentro
del quinto día de recibido el oficio. La resolución es apelable, pero tramita por expediente separado.
Procedimiento: El ofrecimiento del medio probatorio los realizan las partes en un escrito en el cual se
deberá consignar en forma clara y precisa los datos o los hechos sobre los que se pide el informe. Si el
escrito reúne estas condiciones formales, debe ser admitido por el tribunal por un proveído o un decreto
que ordenará el libramiento de los oficios.
Los oficios se librarán una vez que esté firme la resolución que admite la prueba. Podrán ser firmados y

93
sellados por la autoridad del tribunal o por el letrado patrocinante o apoderado y deberá incluir en su texto
la trascripción del decreto que los ordene y del apercibimiento del artículo 321 que dispone: ³Si el tribunal
advierte que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple el deber de contestar
oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministro de Gobierno, a los
efectos que corresponda, sin perjuicios de medidas a que hubiere lugar. A los escribanos y entidades
privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá una multa a favor de la
parte que ofreció la prueba, de hasta diez jus por cada día de retardo´.
En Nación, el juez aplica sanciones conminatorias progresivas (astreintes) en el supuesto de atrasos
injustificados. La apelación tramita por expediente separado.
El diligenciamiento, esto es el traslado del oficio hasta la sede del informante, debe ser realizado por la parte
proponente (letrados patrocinantes o apoderados) y entregado bajo recibo de recepción.
³Los informes deberán ser contestados dentro del plazo de diez (10) días, salvo que el tribunal determine
otro, conforme a la naturaleza del juicio o circunstancias especiales.
Si por razones atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo fijado, se deberá
solicitar al tribunal su ampliación, antes del vencimiento, con indicación de las causas que la motivan´.
Confeccionado el informe, éste debe ser remitido al tribunal a fin de que sea agregado al pleito; la
incorporación se realiza por un decreto que la ordena con noticia a las partes.
El informe se agrega al proceso y dentro del término legal las partes pueden pedir aclaraciones a fin de que
se aclare o complete el informe o impugnarlo por falsedad.
La impugnación por falsedad debe fundarse en la no coincidencia entre lo informado y los documentos,
archivos o registros contables de los que provienen; es decir en la inexactitud del dato registrado. En este
caso debe distinguirse si el dato probatorio proviene de un funcionario público o de una entidad privada. En
el primer supuesto deberá denunciarse por medio de querella de falsedad civil o criminal, pero si proviene
de una persona del derecho privado bastará con la simple prueba en contrario. A este efecto, asiste a las
partes el derecho de solicitar la exhibición de los antecedentes que se tuvieron en cuenta para realizar el
informe. Esta objeción debe ser resuelta en cinco días de notificada la agregación del informe.
Gastos: cuando la producción del informe (en Nación, se refiere a entidades privadas) irrogue gastos
extraordinarios, al momento de presentarlo, podrán solicitar una compensación que seria fijada por el juez,
previo traslado a las partes. Los recursos tramitarán por expediente separado.
Valoración: Para efectuar una correcta valoración debe tenerse en cuenta la calidad del informante y su
fundamentación. También se apreciará la forma de documentación, archivo o registro de los que provenga el
informe y las solemnidades que han rodado el acto en el momento de su otorgamiento.
Cuando el informe proviene de un funcionario público que actúa dentro de los límites de su competencia y lo
hace como encargado del registro, archivo o protocolo, tiene la fuerza convictita de un instrumento público
y hace plena fe sobre la autenticidad de lo comunicado. En cambio si el informe es otorgado por una entidad
privada no tiene la misma fuerza convictiva. En este caso, el juez deberá meritarlo junto con otros elementos
de juicio aportados al proceso y a través de las reglas y principios que informan la sana crítica racional.

7) INDICIO o PRESUNCION:

solo tiene el valor legal que ley de fondo le otorga. Razonamientos especulativos que realiza el juez en virtud
de los cuales induce la existencia de un hecho del desconocido. Uniendo a ambos a través de las reglas de la
experiencia. Pueden ser legales iure et de iure, Iuris tantum o Judiciales. Indicios que ley dice que por su
gravedad número o conexidad pueden llevar al juez al convencimiento de algo. Valorando por la sana crítica
racional. Art. 315/316.

Se define a las presunciones como las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para
afirmar un hecho desconocido (POTHIER).
La presunción comporta un razonamiento que, partiendo de un hecho determinado (indicio), y de
conformidad con la experiencia referente al orden normal de las cosas, permite afirmar la existencia del
hecho que se desea probar.

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Son de dos clases:
1) Legales:
a) iuris tantum: admite prueba en contrario;
b) iure et de iure: no admite prueba en contrario. Unas y otras tienen en común la circunstancia de que
dispensan a la parte beneficiada por la presunción de la carga de probar el hecho deducido por la ley, pero
las primeras tienen el efecto de invertir la carga de la prueba, transfiriéndola a la parte contraria.
V.gr.: iuris tantum: el documento original de donde resulta la deuda se halla en poder del deudor,
presumiéndose que fue entregado voluntariamente por el acreedor. Al deudor, le va bastar acreditar la
simple tenencia del documento, sin tener que producir prueba alguna para demostrar que la tenencia
responde a la entrega voluntaria del acreedor, y es a éste último, al cual la ley le impone la carga de probar
que no fue entregado voluntariamente.
V.gr.: iuris et de iure: probada una donación entre vivos, hecha a un heredero forzoso que concurre a la
sucesión legítima del donante, se presume que importa una anticipación de su porción hereditaria.
2) Simples o judiciales:
se encuentran libradas al criterio del juez, cuyas conclusiones no se hallan sujetas a reglas preestablecidas,
sino que deben ser fijadas de acuerdo con los principios de la sana crítica. Constituirán prueba cuándo: 1) El
hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez se encuentre debidamente probado y 2) Las
presunciones sean: a) varias, b) graves: es decir, aptas para producir la convicción del juez sobre la verdad de
un hecho, c) precisas: es decir, que el hecho productor de la presunción sea susceptible de interpretarse en
un único sentido, d) concordantes, o sea que formen entre sí un todo coherente y natural.
En Córdoba, la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un
elemento de convicción corroborado en las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas
pretensiones.
Algunos se pronuncian a favor de considerarla un medio de prueba como DE LA PLAZA. En general se
expiden en sentido contrario, sosteniéndose: 1) Las presunciones legales configuran reglas jurídicas
sustanciales que gravitan en el proceso sobre la carga de la prueba; 2) Las presunciones simples tampoco,
puesto que en realidad, son el resultado de operaciones intelectuales que el juez realiza en oportunidad de
dictar sentencia, basándose en hechos indiciarios demostrados por otros medios. Se trata, no de medios,
sino de argumentos de prueba.

***OTROS MEDIOS DE PRUEBA INNOMINADOS. CONCEPTO. CLASES. DILIGENCIAMIENTO Y NEGLIGENCIA


PROBATORIA.

Art. 202. MEDIOS DE PRUEBAS NO REGULADOS. Aplican reglas análogas según tipo de prueba a medios
nuevos.

Diferencia de Juicio Abreviado: Para diligenciar, para ofrecer, además de contestar la demanda y reconvenir.
Hechos todas con la demanda salvo la confesional y la documental, en el plazo de 15 días solo para diligenciar
porque ya se ofreció y admitió. Límite cinco testigos. Y un perito por parte. Art. 507. Y NO HAY ALEGATOS,
SE PASA DIRECTO A LA SENTENCIA.

En el juicio ordinario. Cuando se hace en plazo y etapa para ello. Cuarenta días. En Cba. La prueba es libre.

En la Nación la prueba se ofrece en la demanda, es precalificada por audiencia preliminar especial tomada a
tal efecto para definir cuales se van a diligenciar y donde el juez admite o la rechaza. No hay principio de
libertad probatoria pero al final es igual porque en la sentencia solo se tiene en cuenta la pertinente. En la
Nación Todas las pruebas se oponen con la demanda, incluso la testimonial. Pero llega a iguales conclusiones,
en el momento de presentar y se defiende más celeridad y economía del proceso.

4) Prueba innominada:
El primer ensanche en materia probatoria se efectúa con fundamento en la garantía constitucional del
derecho de defensa en juicio, que es comprensiva del derecho de audiencia y de prueba. El segundo

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argumento está dado por los avances de la ciencia y la técnica, que abren la posibilidad de utilizar medios
probatorios no previstos en la ley.
Se conocieron dos sistemas sobre la prueba: el primero, de la taxatividad legal, caracterizado por que el
legislador enuncia y limita los medios de prueba que pueden utilizarse en el proceso. El segundo, el sistema
de prueba libre, que autoriza al juez a admitir todos los medios de prueba que considere idóneos a fin de
formar su convicción, aunque no se encuentren expresamente regulados en la ley.
Este es el que utiliza el código nacional y el de córdoba, prescribiéndose que los medios no regulados serán
diligenciados aplicándose analógicamente las reglas de los medios previstos. Este sistema permite la
armonía con los avances de la ciencia, para poder utilizar medios no previstos que permitan esclarecer los
hechos controvertidos.
La cinematografía (representa a la fotografía en movimiento) y los videos (reproducen la imagen y el sonido).
También, video- casetes, pruebas biológicas o hematológicas, grabaciones, etc.
La jurisprudencia los admite en algunos casos como prueba documental y en otros como indicio, pero por
regla general para darle eficacia se requiere, además, de otra prueba complementaria. En el caso de un
video o una grabación, será prueba complementaria los testigos que participaron en él, y se podrán realizar
pericias para determinar que no fueron adulterados, por ejemplo.
Ciertos medios de prueba son ilícitos, y deben ser inadmitidos por el juez, a menos que exista una norma
que expresamente lo consagre, como por ejemplo el narcoanálisis, la hipnosis, los sueros de la verdad, etc.

NEGLIGENCIA existe negligencia cuando cualquiera de las partes, por omisión o error imputables, ocasiona
una demora injustificada en la producción de la prueba ofrecida. El efecto de la declaración judicial de
negligencia consiste en la perdida del derecho a producir la prueba de que se trate. No media negligencia
cuando la demora no es imputable a la parte que ofreció la prueba (art.384 CPCN). Tampoco corresponde la
declaración de negligencia cuando se trata de una prueba común , o sea, ofrecida por ambos litigantes, porque
en tal caso la carga de activar su producción pesa sobre cada uno de ellos por igual.

Módulo 7. Desarrollo del proceso (III). Etapa conclusiva


Unidad 13. Etapa conclusiva

a. Alegatos. Concepto. Contenido. Trámite.


b. Decreto de autos. Concepto y efectos.
c. Medidas para mejor proveer. Concepto. Límites. Trámite.
d. Pronto despacho y retardada justicia.

***ALEGATOS. CONCEPTO. CONTENIDO. TRAMITE

Juicio ordinario Nación: Si hubiere mediado allanamiento, corresponde que el juez falle la causa sin más
trámite o si mediare una cuestión de puro derecho el proceso queda concluido para definitiva.
Si existieren hechos controvertidos, la causa se abre a prueba. Finalizado éste, se ordena que se agregue al
expediente. Luego, el prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para alegar; debiéndose
comunicar a las partes personalmente o por cédula.
Después, se entregará a los letrados por su orden y por el plazo de seis (6) días a cada uno, para que aleguen
sobre la prueba. Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere
perderá el derecho de alegar.
El alegato es el acto mediante el cual cada una de las partes expone al juez, por escrito, las conclusiones que
les sugieren las pruebas producidas en el proceso. No procede, que en él los litigantes introduzcan
cuestiones o defensas que no fueron propuestas en oportunidad de la demanda, reconvención o del
responde a ambas.
No existe una formalidad especial impuesta por la ley para realizarlo; sin embargo, se acostumbra comenzar

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con una relación sumaria de los hechos de la causa, en donde se enuncien las pretensiones y luego se
prosigue con el análisis de la prueba rendida, elemento por elemento. Después, se expone jurídicamente el
caso, primero la norma, luego doctrina y al final jurisprudencia. Se pueden impugnar el informe de los
peritos y dichos de los testigos.
El plazo para presentar el alegato es común, venciendo para las partes el mismo día, por eso el actor puede
diferir su presentación hasta que venza el plazo acordado al demandado, o sea a los doce días. Hay que
distinguir el plazo para presentarlo del plazo para retener los expedientes para su consulta. Éste último es
individual. En caso de retención, y por esto, afectación al plazo de la otra parte, ésta tiene derecho a solicitar
la suspensión del plazo hasta tanto el expediente sea devuelto. En caso de litisconsorcio, habrá tantos plazos
de seis días cuantos sean los litisconsortes.
Juicio sumarísimo: no procede la presentación de alegatos y el juez debe sentenciar dentro de los veinte (20)
(incisos 1 y 3) o diez (10) días (inciso 2, habeas corpus) del art. 321.
Juicio ordinario Córdoba: el trámite lo dispone el artículo 505 que establece: ³Vencido el periodo probatorio
y agregadas a los autos las pruebas que se hubieran producido, se correrá traslado por seis (6) días
sucesivamente a cada litigante para que alegue de bien probado, reservándose los escritos en secretaria
hasta el decreto de autos´. La reserva del escrito en secretaria tiene como finalidad que el adversario que
alega en último término no pueda valerse de las razones dadas por su contrincante. Es un plazo no fatal, por
lo que se necesita el acuse de negligencia para que se le dé por decaído el derecho. Alega primero el actor y
luego el demandado (por su orden).
En el proceso ordinario, la etapa discusoria tiene lugar a pesar de que la discusión de las partes verse sobre
cuestiones de puro derecho. En esta circunstancia el tribunal, luego de la etapa de las postulaciones, omite
la apertura a prueba de la causa y ordena correr traslados para alegar.
Juicio abreviado: no está prevista esta etapa discusoria. El artículo 514 prescribe que: ³Recibida la prueba o
vencido el plazo para su recepción, el tribunal llamará a autos para definitiva y dictará sentencia´.
Juicio ejecutivo: si se hubieran opuesto excepciones y se hubiera producido prueba, vencido el plazo
respectivo (que no podrá exceder de quince (15) días), se correrá traslado por cinco (5) días a cada parte
para que alegue, reservándose los escritos en secretaria hasta el decreto de autos. Alega primero el
excepcionante y luego el actor.
En el juicio ejecutivo, a diferencia del ordinario, si no se ha producido prueba, es decir, si las cuestiones son
de puro derecho, no procede alegar, directamente queda la causa en estado de ser resuelto.

Concluido el proceso en la etapa probatoria, en el término de la misma, la práctica utilizan un decreto de


clausura de la etapa de prueba. Pero puede seguirse, porque pone sin perjuicio de lo seguido o siempre que
ha instado en juicio y no hay. Art. 212, elementos probatorios excepcionales para merituar pruebas a agregar
y que presentaron las partes. Art 213. Después de alegatos o informes.

Ojo, como el plazo es fatal no hace falta la decisión del juez, para poner término luego cuando concluye la
prueba. Se unen o incorporan los cuadernillos de las partes al expediente principal y corre el plazo y traslado
para alegar. Es de seis días, corre sucesivamente. No Fatal. Así cada parte corre con su plazo, produce el
alegato y el escrito que lo contiene queda reservado en la secretaría para que otra parte no lo vea. Hasta el
final que se dicta el decreto de autos.

En alegato cada uno da razones y las conclusiones en base a su pretensión a la prueba, para que que el juez
diga o le de la razón y falle a su favor.

Otra forma o hipótesis de ALEGATOS.

A)- Art. 497. Segundo traslado en cuestión de puro derecho y omitió la apertura a prueba, Por eso corre
traslado a las partes. Así vuelven las partes a discutir sobre el hecho controvertido y sobre el mérito de la
causa, cada parte tiene seis días para producir el alegato.

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B)- Art. 213. Puede ocurrir que hubo pruebas, exhortos y el resto a nivel local, se concluye y no hubo lugar al
exhorto, se llega al alegato y luego llega el exhorto. Hay un segundo traslado con seis días (no expreso) para
que las partes se expidan en él sobre esa sola prueba. Desde que se incorporó al expediente dicha prueba.
Alegato por incorporación posterior al expediente de la prueba nueva. Puede ser por informe.

C)- Art. 325: Alegato por medidas de mejor proveer, corren traslado por tres días a cada parte. Cuando el juez
quiere ahondar más sobre la causa es su facultad investigatoria. Se hace para que su decisión tenga
fundamento lógico y legal. PLAZOS NO SON FATALES.

Producido los alegatos, juez dicta Decreto de Autos o llamamiento de Autos para sentencia definitiva. Así se
incorporan los alegatos. Art. 145 Inc 9°. Debe ser notificado a domicilio.

Decreto de Autos: Decreto por el cual el juez clausura las actividades de partes y causa pasa a la órbita del juez
para su estudio.

Implica: A)- El cese de notificación en oficina, las partes ya no están obligadas a concurrir al juzgado en martes
y viernes. Etc. Art. 153. Cualquier medida que el juez tome debe notificarse a domicilio.

B)- Cesa el de deber de partes de impulsar el procedimiento por lo tanto ya no perime la instancia. Art. 342
inc. 3°.

C)- Límite para ofrecer prueba confesional. Art. 218.

D)- Para ofrecer prueba documental, solo se admitirá si es posterior o conocido con posterioridad. El decreto
de llamamiento de autos para dictar sentencia es también el límite final para presentar esta prueba.

E)- Decreto es segunda oportunidad para recusar sin causa al juez. Art. 19 inc. 1°. Ley lo permite para partes
que elijan juez más idóneo para dictar la sentencia. Porque en Córdoba se puede hacer al principio o al final.

F)- Comienza a correr plazo para juez para dictar sentencia que es en ordinario. De sesenta días. Plazo fatal en
los sentidos de la ley. 1- A partir de vencimiento de plazo nace, para partes facultades de: 1- Provocar reclamo
de retardada justicia. Art. 126. 2- Recusación con causa.

Vencido el plazo para dictar Sentencia: a)- Con Pronto Despacho igual al tribunal, doy tres días para que dicte
sino lo hace, hay facultad de sustanciar ante Cámara. Art. 126. Art. 402. Superior pide informe al inferior y sino
verá posibilidad de hacer a lugar por “RETARDADA JUSTICIA” más imposición de dictaminar más multa.

b)- Recusar con causa al juez por mora: Art. 122, Art 17 inc. 14° Causales. Se produce por dejar juez vencer
plazo. Si procede ante cámara y se lo aparta ley de jury. Cinco causas por año para destituir. Fatalidad Porque
es para facultad de partes d hacer esto nace y no para que el juez no pueda dictar sentencia.

Ojo que es facultad de partes porque también puede esperar que se dicte sentencia y sin embargo es válida.

No es fatal si para las facultades para reclamar por ella.

Antes el juez perdía la jurisdicción por la causa. (NACIÓN).

***DECRETO DE AUTOS. CONCEPTO Y EFECTOS.

En Nación: Transcurrido el plazo para presentar alegatos, el secretario debe poner el expediente a despacho
agregando los alegatos que se hubiesen presentado. Luego, el juez dicta el llamamiento de autos para
definitiva. Con este, se cierra toda discusión, y no procede la presentación de nuevos escritos ni la
producción de más pruebas, salvo aquéllas que el juez dispusiere diligenciar como medidas para mejor
proveer, pero debe hacerlo en un solo acto.
El llamamiento de autos para definitiva es el momento del proceso en el cual el juez hace saber a las partes
que desde ese instante estudiará los autos para resolver.

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Tiene una doble significación procesal: 1) cesa la carga procesal de las partes de concurrir a la sede judicial
los días martes y viernes para notificarse de las resoluciones puestas a la oficina, 2) comienza el plazo fatal
para que el tribunal dicte resolución sobre el fondo de la cuestión debatida.
En el juicio ordinario, el artículo 506 dispone: ³Evacuados los traslados previstos en los artículos 497
(cuestión de puro derecho) y 505 (alegatos), según corresponda, el tribunal dictará el decreto de autos para
definitiva y dictará sentencia´.
En el juicio abreviado la ley procesal establece que: ³Recibida la prueba o vencido el plazo para su recepción,
el tribunal llamará a autos para sentencia´.
Cabe agregar que en el juicio ordinario y en los abreviados siempre corresponde que se dicte el decreto de
autos para definitiva, haya habido o no alegatos. En cambio, en el juicio ejecutivo, si no se han opuestos
excepciones, la causa pasa directamente para resolver.
El decreto debe notificarse al domicilio constituido y queda firme a los tres días luego de su notificación. En
ese lapso las partes pueden recusar al juez sin expresión de causa o incorporar prueba documental de fecha
posterior o anterior a dicho decreto, bajo juramento (art. 241, inc. 1).
Desde que queda firme el decreto de autos, se cierra la discusión y las partes no podrán ya presentar nuevos
escritos (salvo incidentes de nulidad), ni producirse más prueba (salvo documental que representen hechos
nuevos), con excepción de la que el tribunal ordene a través de una medida para mejor proveer.

***MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER. CONCEPTO. LIMITES.TRAMITE Art. 325.

Ordenadas por el mismo juez.

Iniciativa de carácter probatorio, que la ley faculta al juez para agotar con la finalidad de ampliar el
conocimiento.

La ordena el juez para tener fundamento de lógica y legalidad en decisión. Suspenden el plazo para dictar
Sentencia Art. 125. Corren traslado a partes para que en tres días meriten pruebas.

Con las medidas para mejor proveer una vez dispuesta, renace la posibilidad de adjuntar y aportar pruebas y
la de instar con pruebas. Puede perimir. Cuando concluye ya no hay obligación de impulso. Se da el plazo para
dictar sentencia.

El artículo 325 del CPC establece que una vez concluida la causa, los tribunales podrán, para mejor proveer:
1) Decretar que se traiga a la vista cualquier expediente o documento que crean conveniente para esclarecer
el derecho de los litigantes.
2) Interrogar a cualquiera de las partes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión.
3) Ordenar reconocimientos, avalúos u otras diligencias periciales que reputen necesarias
4) Disponer que se amplíen o expliquen las declaraciones de los testigos y, en general, cualquier otra
diligencia que estimen conducente y que no se halle prohibida por el derecho.
Agregadas las medidas para mejor proveer, deberá correrse traslado a cada una de las partes por tres (3)
días para que meriten dicha prueba.
Ordenadas estas medidas para mejor proveer, se suspende el plazo para dictar sentencia hasta que sean
diligenciadas. El tribunal puede disponer de oficio todo lo conducente a que éstas se diligencien lo más
rápido posible. Luego del diligenciamiento debe correrse traslado a las partes para que aleguen sobre su
merito.
En nación, art. 36, inc. 4: Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos
controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A ese efecto, podrán:
a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones
que estimen necesarias al objeto del pleito;
b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos (prueba de oficio), peritos y
consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario;
c) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en

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poder de las partes o de terceros, en los términos de la prueba documental.

***PRONTO DESPACHO Y RETARDADA JUSTICIA arts. 125, 126 y 127 cpccord.

Art. 126: vencido el plazo en que debe dictarse cualquier providencia o resolución, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos anteriores, el interesado podrá pedir el PRONTO DESPACHO, y si dentro de tres días posteriores
a la fecha de su presentación no lo obtuviere, procederá el RECURSO DE RETARDADA JUSTICIA, por ante el
Superior inmediato, en los términos, plazos y procedimientos dispuesto por los artículos 402 y 403.

Cuando corresponda, podrán ser condenado el Juez o los miembros de la Camara, a una multa disciplinaria en
la medida autorizada por la ley Organica del Poder Judicial.

RECURSO DE QUEJA O DE RETARDADA JUSTICIA: Se interpone ante el tribunal superior, cuando el inferior
incurre en denegación del pedido de partes para dar sentencia o porque se demoran injustificadamente en
fallar. Ver. Ossorio p. 846.

Unidad 14. Sentencia

a. Sentencia: concepto, forma y contenido. Clasificación. Principio de congruencia. Condena anticipada.

b. Efectos de la sentencia: cosa juzgada. Concepto. Cosa juzgada forma y material. Diferencias. Efectos.
Revisión: remisión.
***SENTENCIA: CONCEPTO, FORMA Y CONTENIDO

Sentencia: Decisión del Juez que pone fin al proceso en su etapa de conocimiento, admitiendo o rechazando
la demanda. También la Cámara puede dictarla si contra la sentencia del Juez se interpone un recurso de
apelación. Del mismo modo el Tribunal Superior de Justicia si contra la sentencia de la Cámara se interpone
un recurso de casación o de inconstitucionalidad.
Sinónimos: fallo, resolución, pronunciamiento.

CUANDO EL JUEZ DICTA SENTENCIA: La sentencia debe contener la decisión sobre la demanda y solo puede
fundarse en los hechos y contenidos en la demanda y contestación. Principio de congruencia. Art. 330.

Fundamentación es el análisis de los hechos y pruebas conforme a la sana crítica racional, debe ser lógica y
legal. No dice la constitución en Córdoba y el código, es absurdo porque con que no lo dijese debe ser así lo
de lógica, se pone por la necesidad de que haya un control del juicio lógico del juez por las instancias superiores
o que serán controlables mejor dicho. Pero la cámara debe reexaminar todo no obstante de ahí para arriba ya
no, porque solo es anulable por el vicio.

Qué pasa cuando la situación de hecho en la que debe fundarse la demanda, cambió: Por ej. Se exigió el pago
de obligaciones de plazo no vencido, pero este vence antes de la sentencia: Qué debe hacer? Hacer lugar a la
excepción del deudor por no ser de plazo vencido?

Art. 332: Inc. 1° Tenga en cuenta el “ius superveniens” o derecho sobrevenido. Por la modificación de la
situación de hecho planteada en la demanda o contestación de la misma. Costas: Hasta el acaecimiento del
hecho no es responsabilidad por costas el actor. Luego por ejemplo se hizo exigible. A cargo del demandado.

Regla: Sentencia es en base a los hechos planteados en la demanda o contestación de la demanda y nunca en
hechos posteriores, salvo cuando ellos modifiquen el derecho en que se fundo la demanda o contestación
para qué? Para evitar desgaste jurisdiccionales posteriores, Por el hecho que cambió y conforme a normas.
Aunque el artículo solo faculte a la cámara, también corresponde al juez.

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Art. 329. Estructura Relación de la causa, Nombre del litigante, objeto, hechos alegados, lo que surge de
escritos de partes, derecho aplicable y la resolución en su consecuencia.

Art. 327: Contenido: Decisión con arreglo a la acción deducida, derechos de litigantes, dictando condena o
absolución a lugar y pronunciamiento de costas y honorarios. Las convicciones de pruebas es conforme a la
sana crítica racional, se pronuncia sobre las cuestiones esenciales y decisivas. No es obligatorio sobre todas
las otras pruebas.

FORMAS DE LA SENTENCIA:

I- VISTOS, II- CONSIDERANDOS Y III- RESUELVOS.

VISTOS: Exposición sucinta de los hechos litigiosos, queda como documentación de lo sucedido en el proceso.

CONSIDERANDOS: Fundamentación. Razones de hecho y de derecho en las que fundan la resolución.

RESUELVO: Donde se adapta la decisión concreta. Además conminación en costas aunque no se haya pedido.

Se imprime en dos ejemplares: Uno va al expediente que resuelve y el otro al protocolo de sentencias del
juzgado.

SENTENCIAS DE CÁMARA: Son iguales en cuanto al contenido a las sentencias de primera instancia. En cuanto
a las formas son diferentes: Se leen en audiencia pública, por lo que su texto tiene forma de Acta y enuncian
lo que ha ocurrido en el acto de lectura. En la ciudad de Córdoba a los x días del mes de x del año x….”
También se emiten en dos ejemplares. Pero algunos de los miembros pueden no firmar si habiendo estado
presentes en la forma de decisión, conformó la sentencia, pero luego no puede firmar.

Cómo se forma la voluntad del tribunal colegiado? 1°) Dictado el derecho de autos. Se hace un sorteo entre
los miembros para determinar cual va a estudiar primero la causa o el orden del examen por veinte días a cada
uno. 2°)- Concluidos los estudios se pasa a deliberación por cinco días. No culmina para el acuerdo.

La Voluntad de forma:

Cuando es simple Por mayoría porque basta una sola respuesta para resolver todo.

Cuando son varias cuestiones a analizar: Por lo general hay divergencia de opinión sobre los distintos puntos.
El disidente de una cuestión queda obligado respecto de las posteriores a la decisión de la mayoría. Por ej.
Hubo daño: 2 sí y 1 no. O cuantía, el disidente está obligado a expedirse sobre su fundamento de su voto
contrario.

Cuando el tribunal colegiado adopta una decisión, todos o la mayoría deben coincidir en la causa. Por ej.
Testamento: es válido? 1-Nulopor incapacidad, 1. Nulo por vicio de forma, y 1 por vicio de voluntad. Entonces
es válido? Por qué? Porque cada una de las causas fue rechazada por dos votos contra uno.

COSA JUZGADA:

La sentencia es un acto del Estado y por ello, un acto de autoridad, pero en nuestro derecho y en general en
le derecho por una necesidad política, este acto está dotado de la “COSA JUZGADA” que determina su
estabilidad, inamovilidad o inmodificabilidad posterior. Sino no habría seguridad jurídicas.

101
Qué es? No es la fuerza de la sentencia por ser del Estado, sino una fuerza adicional para su inamovilidad
posterior para futuro una vez tramitado todo el proceso, aunque otra sentencia pudiera llevar a un
resultado más justo. Es la eficacia definitiva de la sentencia.

Doble sentido de la Cosa Juzgada:

1- MATERIAL: Cuando el juez conoce en el procedimiento la relación jurídica completa, juicio plenario.
Irrevisable, absolutamente irrevisable. Cuando es material, cuando se han agotado las vías recursivas
o se han vencido los términos o sea que una formal puede devenir en material.
2- FORMAL: Cuando el juez solo conoce un aspecto de la relación jurídica, juicio sumario. Su decisión es
inmodificable respecto de ese aspecto, en el mismo juicio. Pero queda sujeta a revisión cuando otro
juez conozca toda relación jurídica completa. O sea es Provisoria. Por ej. Acciones posesoria.

Además puede ser la sentencia en sentido:

POSITIVO: Se traduce en una prohibición de examinar por otro juez lo ya juzgado en una sentencia
anterior.

NEGATIVA: Deber de los jueces de asumir como premisa la decisión asumida en un juicio anterior. Por ej.
Se reconoció que juan es hijo de pedro, luego muere pedro y en el sucesorio no se podrá discutir.

LIMITES A LA COSA JUZGADA

Subjetivo: Alcanza a las partes que intervinieron en el proceso y a los sucesores universales de aquellas.
No afecta a terceros. “Res interacio iudicata”. Excepción: Acciones de estado de flia, que producen efectos
erga omnes. Es discutible pero se dice así como regla general.

Y esto los terceros por lo general lo intervienen voluntaria, salvo para ejercer una acción pauliana o
revocatoria por el acreedor.

Objetivos: Que aspectos de lo resuelto pasa en autoridad de cosa juzgada? Se suele decir que lo que está
en la parte resolutiva y no en los “considerandos”, o sea solo lo que va más alla del razonamiento y es
decisión lo que obliga. Por ej. Decidir desalojo por vencimiento de plazo pero no por falta de pago esto no
se decidió aunque se consideró. Por ello se pueden exigir en cuanto al juicio su pago.

Doctrina mayoritaria hace cosa juzgada lo que el juez decide.

Son apelables los considerandos? No se deberán discutir en otro juicio.

La sentencia es la resolución del tribunal que pone fin al procedimiento, luego de su integral tramitación.
Como resolución es una especie de acto jurídico procesal, formal, que reviste los caracteres de un
instrumento público; puesto que se trata de un acto otorgado por un funcionario público, en ejercicio de sus
atribuciones y en las formas que las leyes prescriben.
A través de la sentencia, la voluntad abstracta de la ley se hace real y operante en lo concreto.
Es de destacar, que el juez al momento de dictar sentencia se encuentra formalmente limitado: 1) Principio
de congruencia: hechos controvertidos fijados por las partes 2) lo restringen las pautas que debe utilizar en
su razonamiento y los presupuestos procesales que regulan su decisión.
Plazos: Debe sentenciar dentro de los cuarenta (40) días, contados desde que quedo firme la providencia
anterior (Nación). En Cba., En los juicios abreviados, ejecutivos y especiales, el plazo para resolver es de
veinte (20) días hábiles; en los juicios ordinarios el plazo es de sesenta (60) días hábiles. El vencimiento del
plazo es causal de recusación del juzgador; pero, si no ha sido articulada la recusación, la resolución que se

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dicte luego de vencido el plazo es plenamente válida.
Notificación: En Nación, en primera instancia, es de oficio dentro del tercer día, transcribiéndose la parte
dispositiva en la cedula. En segunda instancia, .En Córdoba, en primera instancia, se realiza por cedula al
domicilio real. En segunda instancia, se hace a través de la fijación de una audiencia pública dictándose
sentencia dentro de los cinco (5) días.
Requisitos:
A) Formalidades extrínsecas: se refieren a la forma.
1) Lugar y fecha: La sentencia debe contener mención del lugar y fecha en que se dicta. La indicación de la
fecha permite establecer si fue pronunciada en día hábil y si lo fue dentro del plazo que la ley le fija para el
efecto.
La fecha debe ser completa, consignando mes y año, con claridad y exactitud, expresada en letra y no en
números, debiendo corresponder al día en que se firmó la sentencia.
2) Firma: Es requisito formal de las sentencias, como todas las resoluciones judiciales, la firma del juez o de
los integrantes del tribunal.
Art. 120 CPCC establece: («) En el caso del tribunal colegiado, si por impedimento ulterior a la deliberación,
alguno de los miembros no pudieran firmar, se hará constar por el secretario y la sentencia será igualmente
válida.
3) Idioma: La sentencia es un instrumento público y debe ser redactada en idioma nacional; pero ello no
obsta a que puedan hacerse citas o transcripciones en idioma extranjero, como frases en latín para dar
énfasis a sus argumentaciones.
4) Foliatura: En el protocolo de sentencia se archiva el original y para su localización e individualización se
hace constar en el margen superior derecho el número de folio en que fue archivada.
5) Doble ejemplar: El original se archiva en el protocolo de sentencia y su copia se glosa en el expediente
respectivo.
6) Escritura: La sentencia debe ser escrita a máquina en tinta negra, en no más de 25 renglones, en papel
oficial con el escudo de la Provincia de Córdoba.
B) Formalidades intrínsecas: se refieren a su contenido. Art. 329 del CPCC dispone: ³La sentencia deberá
contener una relación de la causa, que comprende el nombre de los litigantes, el objeto de ésta, los hechos
alegados pudiendo referirse a los escritos de las partes, el derecho aplicable y la resolución que sea su
consecuencia´.
La sentencia se compone de tres partes: vistos, considerando, resolución o decisión.
1) Vistos o resultandos: se denomina así porque se consigna lo que resulta de los autos. El juez hace un
resumen de la demanda y contestación, así como de los trámites cumplidos en el expediente hasta el
llamamiento de los autos. Deberá contener:
a) Indicación de las partes actuantes.
b) Descripción de los hechos: el juez hará un resumen de los hechos expuestos por el actor en la demanda y
por el demandado en su contestación (también, reconvención y contestación de ésta).
c) Pretensión del actor: es indispensable establecer el objeto de la demanda porque constituye uno de los
elementos de la cosa juzgada.
d) Descripción de las defensas opuestas.
2) Considerandos: En esta parte de la sentencia, el juez fija los hechos y efectúa razonamientos lógicos y
valorativos indispensables para poder aplicar la ley al caso concreto.
Son la exteriorización del razonamiento del juez y constituyen el fundamento de la sentencia. Son la garantía
contra la arbitrariedad judicial, pues permiten la verificación de la legalidad y justicia del fallo.
Debe el juez remitirse a los hechos invocados por las partes, confrontarlos con la prueba que se haya
producido, apreciar el valor de ésta y aplicar, finalmente, la norma o normas jurídicas mediante las cuales
considera que debe resolverse el pleito.
La fundamentación lógica de la sentencia debe regirse por:
I) Los principios lógicos clásicos:
1) De identidad: ³todo es lo que es´. Se expresa con la fórmula A es A, y significa que un concepto o una idea
es igual a ella misma y no cambia en el momento en que se piensa.

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2) De tercero excluido: Establece este principio que cuando tenemos dos juicios contradictorios tales como A
es B y A no es B, no se da una tercera posibilidad, no existe un tercer modo de ser, porque uno de estos
juicios necesariamente debe ser verdadero, puesto que los dos no pueden ser falsos al mismo tiempo.
3) De no contradicción: Este principio establece que si hay dos juicios de los cuales uno afirma y otro niega la
misma cosa, no es posible que ambos sean verdaderos al mismo tiempo.
4) De razón suficiente: No hay nada que no tenga una razón de ser o de existir.
II) Reglas de la experiencia: Se trata de reglas comunes o generales, aceptadas por la comunidad, tales como
que si un objeto lanzado a gran velocidad choca contra otro objeto, necesariamente va a producir un daño.
III) Reglas de la psicología y datos proporcionados por otras ciencias como la historia, la economía, etc.
IV) La teoría de la argumentación: Consiste en realizar una serie concatenada de razonamientos expuestos
convenientemente, con el fin de persuadir al destinatario sobre la veracidad o validez de una tesis aún no
demostrada o para divulgar persuasivamente la validez o veracidad de una ya demostrada, pero aún no
conocida por todos.
3) Parte dispositiva o fallo propiamente dicho: Debe contener una decisión expresa, positiva y precisa, de
conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley declarando
el derecho de los litigantes y condenado o absolviendo de la demanda y reconvención y el pronunciamiento
sobre costas y honorarios.
En Nación, no está obligado a hacerse cargo de todas las pruebas producidas, ni a analizar todas las
cuestiones propuestas por las partes, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o
inconducentes. En Cba, sólo las pruebas producidas que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la
causa.
Principio de congruencia: se refiere a una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las
cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone la adecuación del pronunciamiento a los
elementos de la pretensión (sujetos, objeto y causa).
Es una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce fundamento constitucional, por que como
lo tiene dicho la CSJN, comportan un agravio a la garantía de la defensa (art., 18, CN), las sentencias que:
1) Omiten el tratamiento de cuestiones oportunamente propuestas que sean conducentes para la decisión
del pleito (citra petita).
2) Aquellas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso (extra petita).
3) Sentencias en las que el fallo excede el límite cualitativo (frente a una pretensión de rescisión de contrato
la sentencia declara aquélla, y condena a una indemnización por daños y perjuicios) o cuantitativo (una
sentencia condena al pago de una suma que excede de la pedida por el actor en la demanda) de las
peticiones contenidas en la pretensión u oposición (ultra petita).
Igualmente, en Nación, la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o
extintivos (el pago, el cumplimiento de la obligación, la extinción de un plazo, etc.), producidos durante la
sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados como hechos nuevos.
De tal modo que, si se interpuso la demanda con anterioridad al vencimiento del plazo de la obligación, cabe
admitirla si tal vencimiento se produjo durante la sustanciación del juicio, pues se trata de un hecho
constitutivo que consolida el derecho del actor.
Reglas de condena al pago de frutos, intereses, daños o perjuicios: Fijará su importe en cantidad líquida o
establecerá, por lo menos, las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. Si no pudiera cumplirse
con esta prescripción, por imposibilidad no imputable a la prueba, el tribunal podrá fijar prudencialmente el
monto, mediando las siguientes circunstancias:
1) Que la existencia de la obligación y su exigibilidad hayan sido demostradas.
2) Que la duda del tribunal recaiga sólo sobre el número, el valor de las cosas o la cuantía de los daños y
perjuicios que se reclamen.
3) Que no haya sido posible determinar los extremos a que se refiere el punto anterior, pese a la diligencia
puesta por aquel a quien incumbe la carga. La determinación del monto de la condena deberá responder a lo
que es habitual en circunstancias análogas a las demostradas en autos, optando por la más moderada.
En Nación, tratándose de frutos o intereses, si la fijación de su importe no fue posible por haberse omitido la
correspondiente estimación, deben ser determinados en proceso sumarísimo.

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Sentencia de segunda o ulterior instancia:
Si se trata de sentencias de segunda instancia a dictarse con motivo de un recurso concedido libremente,
deben contener el voto individual de los jueces que integran el tribunal. Las secretarías de las cámaras de
apelaciones llevarán un libro que podrá ser examinado por las partes, mandatarios o abogados, en el cual se
hace constar la fecha del sorteo de las causas, la remisión de los expedientes a los camaristas y su
devolución.
Previo al dictado, se procede al sorteo de los expedientes entre los miembros de la cámara, quienes deben
instruirse personalmente de ellos antes de celebrar los acuerdos. Éstos, deben tener lugar los días que el
presidente o el tribunal señale, y son las reuniones destinadas a la determinación de las cuestiones a
resolver y a la discusión verbal de los asuntos. La votación se hace en el orden en que los jueces hubiesen
sido sorteados. Cada miembro fundara su voto o adherirá al de otro. La sentencia se dictará por mayoría y
en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera
instancia que hubiesen sido materia de agravios. Se analizan conjuntamente, en forma de respuesta al
siguiente interrogante que encabeza el acto: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Luego se exponen
los argumentos y se finaliza votando por la afirmativa o la negativa (confirmación o revocación de la
sentencia impugnada).
La exigencia del voto individual rige únicamente si se trata de sentencias definitivas dictadas en procesos
ordinarios. Las sentencias interlocutorias de la cámara, como las recaídas con motivo de recursos concedidos
en relación, deben ser redactadas en forma impersonal. Las decisiones se adoptan por el voto de la mayoría
absoluta, siempre que se concordare en la solución del caso. Si hubiese desacuerdo, se requerirán los votos
necesarios para obtener mayoría de opiniones.
Concluido el acuerdo, debe ser redactado en el libro correspondiente, suscripto por los jueces del tribunal y
autorizado por el secretario, e inmediatamente se pronunciará sentencia en el expediente, precedida de
copia íntegra del acuerdo, autorizado también por el secretario.
Las sentencias de la CSJN deben redactarse en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes
con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado. El original de la sentencia se agrega al expediente
y una copia de ella, autorizada por el secretario, es incorporada al libro.
Efectos jurídicos de la sentencia:
Mediante la sentencia el juez crea una norma individual que constituye una nueva fuente reguladora de la
situación jurídica controvertida en el proceso, y que, como manifestación que es del ejercicio de la función
jurisdiccional, debe ser acatada por las partes y respetada por terceros.
El efecto natural entonces es su obligatoriedad o imperatividad.
Existen otros efectos que resultan del contenido de aquella, que son: 1) quedará eliminada la incertidumbre
sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico si se trata de una
sentencia meramente declarativa; 2) nacerá un titulo ejecutivo a favor del vencedor en el supuesto de que el
sujeto pasivo de una sentencia de condena no se avenga a cumplir la prestación espontáneamente y 3)
quedará integrada la correspondiente relación jurídica si se trata de una sentencia determinativa.
Algunos autores dicen que otro efecto es la extinción de la competencia del juez respecto al objeto del
proceso. En realidad es un efecto relativo, pues el juez que dictó sentencia tiene atribuciones para conocer
del recurso de aclaratoria, decretar medida s cautelares, resolver sobre la admisibilidad de los recursos, etc.
Más que de una extinción, se trata de una suspensión parcial y transitoria de ella, que es reasumida por el
juez, a los fines de la ejecución, una vez ejecutoriada la sentencia. ( PODETTI).
Efectos temporales:
a) Las sentencias declarativas, proyectan sus efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos
sobre los cuales versa la declaración de certeza;
b) Las sentencias constitutivas sólo producen efecto hacia el futuro. Sin embargo, no es absoluto. Hay que
atenerse a las prescripciones legales, pues una declaración de nulidad de matrimonio contraído de mala fe
retrotrae sus efectos hacia el pasado,
c) Las sentencias determinativas sólo producen efectos hacia el futuro, ya que la integración de la
respectiva relación jurídica se opera con motivo del fallo y
d) Las sentencias de condena: 1) Intereses: 1.a) Obligaciones derivadas de contratos a plazo cierto: desde el

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vencimiento de éste (mora de pleno derecho), 1.b) Obligaciones derivadas de contratos con plazo no
expresamente convenido pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación: corren
desde la interpelación extrajudicial o desde la notificación de la demanda (interpelación extrajudicial). 1.c)
Obligaciones derivadas de hechos ilícitos: desde la fecha en que se produjeron los perjuicios sobre los que
versa la reparación. 2) Frutos: deben restituirse desde la fecha de notificación de la demanda.
Cosa juzgada:
La cosa juzgada significa la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no
procede ningún recurso que permita modificarla. No es un efecto de la sentencia, sino una cualidad que se
agrega a ella para aumentar su estabilidad y que igualmente vale para todos los posibles efectos que
produzca (LIEBMAN).
Supone fundamentalmente la inimpugnabilidad de la sentencia o, lo que es lo mismo, la preclusión de los
recursos que procedan contra ella. Al operarse aquella, que obsta al ataque directo de la sentencia, se dice
que ésta adquiere autoridad de cosa juzgada en sentido formal (ejemplo de ello es la sentencia recaída en
juicio ejecutivo). Cuando la sentencia también es insusceptible de ataque directo a través de la apertura de
un nuevo proceso, se dice que aquella goza de autoridad de cosa juzgada en sentido material. Ésta
presupone aquella.
Para que una decisión adquiera autoridad de cosa juzgada, se requiere que se haya dictado en un proceso
contradictorio y con carácter final. Por eso, en los procesos de jurisdicción voluntaria, la declaración que
emite el juez no produce efectos de cosa juzgada respecto de terceros cuyos derechos resulten
eventualmente afectados por ella, porque aquella es dispuesta basándose exclusivamente en los
elementos de juicio unilateralmente aportados por el peticionario.
Tampoco la adquieren las sentencias interlocutorias, pues éstas sólo producen preclusión acerca de las
cuestiones procesales sobre que versan, y carecen de efectos extraprocesales.
En principio, la cosa juzgada afecta solamente a quienes fueron partes del proceso en que se dictó la
sentencia investida de aquella autoridad. Sin embargo, hay excepciones como por ejemplo: la cosa juzgada
es invocable por los coacreedores que no participaron en el proceso, así como por los codeudores contra el
coacreedor que fue parte en el juicio. Están fundadas en vinculaciones jurídicas existentes entre las partes y
terceros.
Efectos:
1) Efecto negativo: la parte condenada o cuya demanda ha sido rechazada no puede en una nueva instancia
discutir la cuestión ya decidida y
2) Efecto positivo: la parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia, puede obrar en justicia sin
que a ningún juez le sea permitido rehusare a tener en cuenta esa decisión-

Clases de sentencias:
1) Declarativas: Toda sentencia contiene una declaración de certeza como premisa necesaria para la decisión
principal, pues tanto para pronunciar una condena como para determinar las condiciones o modalidades de
una relación jurídica, es necesario que el juez declare la existencia, en el caso particular, de las circunstancias
que conducen a tales consecuencias. De allí que la característica fundamental de esta clase de sentencias
reside en que la actividad del juez se agota en la declaración de certeza.
Una modalidad se encuentra configurada por la sentencia Constitutiva: se dice que únicamente puede
hablarse de ella toda vez que el ordenamiento jurídico condicione la existencia legal de una situación
determinada a la previa declaración por un órgano judicial, pues en esos casos los interesados no podrán
lograr por acto privado los efectos jurídicos deseados (COUTURE). Otros dicen que se da cuando se crea un
estado jurídico nuevo, pero toda sentencia, como norma jurídica individual, constituye la fuente de una
nueva situación jurídica.
2) De condena: son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación (de dar, hacer o no hacer).
Además de ello, aplican la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento, y crean a favor del titular del
derecho, la acción tendiente a obtener su ejecución coactiva.
3) Determinativas o especificativas: son aquellas mediante las cuales el juez fija los requisitos o condiciones a
que deberá quedar subordinado el ejercicio de un derecho. Complementan o integran ciertas relaciones

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jurídicas. Ejemplo: las que establece la forma en que deben dividirse bienes comunes.

SENTENCIA Decisión del juez que pone fin al proceso, admitiendo o rechazando la demanda. También la
Cámara puede dictarla si contra la sentencia del juez se interpone un recurso de apelación. Del mismo modo
el Tribunal Superior de Justicia, si contra la sentencia de cámara se interpone un recurso de casación. O
sinónimo de Fallo o Pronunciamiento

FORMA: 1° INSTANCIA: Fecha y Lugar, VISTOS, CONSIDERANDOS Y RESUELVE. (Decisión en concreto)

Dos ejemplares firmados por el juez. Uno va al expediente y el otro al protocolo.

CONTENIDO: Art. 327. Decisión sobre acción deducida sobre hechos, expuestos por las partes en la demanda
y en la contestación de la demanda. Sobre los derechos de las partes. Y Condenación en costas sea o no
pedida y A.

Se dicta conforme al principio de congruencia por objeto y causa de la demanda. Su fundamentación. Código
Nacional art. 156 O Código de Córdoba Art. 326. Con fundamentación lógica y legal con pruebas según la sana
crítica. Convicción sobre las pruebas esenciales y decisivas. Art 327.

Cuando es ilógico da lugar a recurso contra la sentencia.

Contiene condenación o absolución en costas sean o no pedidas.

Ley 8226. Art. 25. Juez obliga a regular honorarios, salvo que sea base ilíquidas o proceso sin monto
determinado o a pedido de partes no regule. Estructura en relación de la causa con Documentos aportados
por lo litigantes, objeto, hechos, asunto, Derecho aplicable y Resolución Art. 329.

Ojo. Nuevos hechos hasta tres días después de cierre de prueba más IUS SUPERVINIENS.

El art. 332. Los acepta si consolida o cambia la relación de partes del pleito.

El Sistema General Argentino veo resolución que ponía fin al proceso total. En otros países hay sentencias
parciales (Alemania) Hay parte de cuestiones listas, ahora resuelvo, otras dejo para resolver después.

En Argentina: No se decide sobre fondo de la sentencia. Lo que no existe salvo que en los procesos de daños
y perjuicios y condena de frutos. Los jueces pueden pedir sin culpa de partes, sin ver o saber, cuantía en
cuestión, pueden resolver la existencia y diferir al segundo momento, determinar el monto de cuando debo.
Proceso de liquidación. Separa en segunda parte de fondo acá. (Es el único caso).

La Sentencia es el modo norma de conclusión del proceso.

Otros modos son la voluntad de las partes con el desistimiento del actor de juicio o del Derecho. Art.
349/350/351, del demandado con el allanamiento, acuerdo de transacción.

Unidad 15. Modos anormales

a. Allanamiento. Desistimiento de la acción y desistimiento del derecho. Transacción. Conciliación.


Mediación.

b. Perención de instancia. Concepto. Efectos procesales y sustanciales. Trámite.

Modos Anormales: Aquel mecanismo de conclusión del proceso distinto de la sentencia.

***ALLANAMIENTO

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Allanarse significa aceptación o sometimiento a la pretensión del actor. Produce la extinción de la litis, ya
que el allanamiento, conforme nuestra regulación procesal, es un modo anormal de extinción del proceso,
considerando como acto normal de terminación del proceso a la sentencia. El allanamiento, si bien una de
las actitudes que puede asumir el demandado, se encuentra regulada para cualquier etapa del proceso (art.
352, del C.P.C.), siendo aplicable en la etapa que analizamos. Podrá variar, según el caso, la imposición de las
costas, conforme la regulación legal de este último tema (arts. 130 y siguientes, del C.P.C.).
Es una de las actitudes posibles que el demandado puede asumir frente a la demanda, y consiste en la
declaración en cuya virtud aquél reconoce que es fundada la pretensión interpuesta por el actor.
Según PODETTI significa, aparte del reconocimiento de los hechos en que se funda la demanda, la admisión
de la inexistencia de otros hechos extintivos, impeditivos o invalidatorios y la certeza del derecho subjetivo
invocado por el actor.
Puede tener lugar en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia definitiva. Debe ser categórico y
terminante, debiéndose utilizar fórmulas precisas que no dejen lugar a dudas.
Puede ser: 1) expreso: el demandado reconoce manifiestamente la justicia de la pretensión frente a él
deducida o 2) tácito: cuando adopta una actitud concordante con la pretensión, cumpliendo, por ejemplo, la
prestación que el actor reclama.
Puede ser:
1) total: si recae sobre todas las pretensiones planteadas en la demanda o 2) parcial: si recae solo en algunas
de ellas.
Requiere de una sentencia que lo homologue, pudiendo verificar que no se halle comprometido el orden
público, puesto que de ser así, estará habilitado para desestimarlo. Es el caso de las pretensiones de
divorcio, nulidad de matrimonio, etc. Son cuestiones que se hallan sustraídas del podes dispositivo de las
partes.
Si fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación, la resolución se dicta como con las formalidades
de la sentencia interlocutoria.-
Litisconsorcio voluntario; vale para aquel que lo realiza. Litisconsorcio necesario; solo vale en el caso que
todos estén de acuerdo, sino crece de eficacia en virtud de la indivisibilidad.
Costas: no se impondrán costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las
pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menor que hubiere incurrido en mora o que por
su culpa hubiere dado lugar a la reclamación.
También es causal de eximición, allanarse dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos o
instrumentos tardíamente presentados. Se requiere que aquel sea: incondicionado, oportuno, total y
efectivo.
Si de los antecedentes el proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del
juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se
impondrán al actor.

ALLANAMIENTO: Está en las posibles actividades del demandado. Sometimiento del demandado a la
pretensión del actor. Puede tener lugar en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. Puede valer
como Allanamiento, debe ser incondicionado. Debe ser Total, efectivo, completo, oportuno. Lo mismo si la
cuestión es de hecho. Y pasa a ser de pleno derecho. No excluye la resolución del juez.

Serán eficaz si Art. 352.No compromete, la dicta para que cumpla sus condiciones y el cese del derecho. No
compromete el orden público, sino son derechos indisponibles. No procede en cuestiones de familia. Las
costas cuando no hay culpa del demandado ni mora, las paga el actor. Art. 131. Están reguladas de un modo
confuso en el código. Porque prevee la excepción. Costas por orden causada. Si hay mora las costas son al
allanado. Si litiga y luego se allana soportarán las costas. Costas por orden del actor porque su acción fue
indispensable y necesaria. Ej. Indivisión de condominio (nadie es responsable del pleito). Art. 70. CPCC.
NACION.

***DESISTIMIENTO DE LA ACCION Y DESISTIMIENTO DEL DERECHO.

108
Renuncia del actor a la prosecución del proceso, que puede o no estar acompañada del desistimiento del
derecho. Si no lo está, la acción es proponible nuevamente.

DESISTIMIENTO: Nace del actor, renuncia a continuar con el proceso. EL código Art. 349. 1° Lugar:
Desistimiento unilateral, Fruto de un negocio jurídico entre las partes. (Común acuerdo, desisten).- Lo normal
es que sea por un acto unilateral del Actor.

MODALIDAD: Desistimiento, solo de la Acción. Reservándose para poder realizar de nuevo la acción. Juez, el
deberá sustanciar el desistimiento, corriéndolo vista al demandado. Con el Desistimiento del derecho y de la
acción. El juez queda vinculado por la oposición que hace el demandado al desistimiento, salvo que haya
opuesto excepción dilatoria. Ej. Si se opuso excepción dilatoria. Ej. si se opuso excepción de defecto legal. En
ese caso la oposición es fundada.

Se sustancia, se corre vista al demandado, para requerirle su conformidad al desistimiento. El demandado


puede no admitir el desistimiento y él se puede oponer, sino sería muy fácil desistir. Costas en el desistimiento
son a cargo del desistente. Porque el promovió el proceso.

Puede desistirse: 1- de la Acción, Bilateral, necesidad de correr vistas al demandado. O 2- Del Derecho. No es
bilateral, sola voluntad del actor de desistir.

Es operativo el desistimiento de los recurso. (sería parte actora) sin necesidad que la otra parte preste
conformidad. No requiere trámite.

Código Nacional. Excepción Art. 73. Desistimiento por modificación en la ley o cambio de jurisprudencia.
(Cuando el tribunal resolvía lo que era inembargable). En ese caso Cba. Admite costas por su orden. Cada uno
por lo actuado. Siempre que tenga lugar en forma operativa.

REVOVACIÓN DEL DESISTIMIENTO. Art. 351. Antes del pronunciamiento del tribunal o de que conste en el
expediente, conformidad del demandado.

No es posible enunciar un concepto unitario del desistimiento como institución procesal, puesto que variará
según la finalidad que persiga.
El desistimiento puede ser de dos clases:
a) Desistimiento de la pretensión (o del proceso): es el acto mediante el cual el actor manifiesta su voluntad
de poner fin al proceso sin que se dicte una sentencia de fondo respecto del derecho material invocado
como fundamento de aquella.
Sólo comporta el expreso abandono del proceso, quedando sin efecto los actos procesales cumplidos, pero
no se afecta el derecho material que pudiere corresponder al actor. De esta forma, cabe la posibilidad de
interponer una nueva pretensión en un proceso ulterior fundado en aquel derecho, siempre y cuando no
haya sido alcanzado por la prescripción.
Art. 349 CPCC y art. 304 CPCCN, 1º párr.: ³En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes,
de común acuerdo, podrán desistir del juicio manifestándolo por escrito al tribunal quien, sin más trámite, lo
declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones´.
Se refiere al desistimiento de la pretensión por acto bilateral de las partes, configurando un convenio
procesal.
Art. 349 CPCC y art. 304 CPCCN, 2º párr.: ³Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la
demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele bajo
apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá
de eficacia y proseguirá el trámite de la causa´.
Antes de la notificación de la demanda no cabe requerir la conformidad de la contraparte, debiendo
cumplimentar tal requisito cuando ya haya sido notificada.
Esto se explica porque el demandado puede tener interés en que el proceso continúe hasta obtener una
sentencia final que dilucide el conflicto, y eventualmente, lo favorezca.

109
Basta la mera oposición para dejar sin efecto el desistimiento.
b) Desistimiento del derecho: Es el acto en cuya virtud el actor abdica del derecho material invocado como
fundamento de la pretensión.
Trae aparejado el desistimiento de la pretensión. Además, surge la imposibilidad de volver a promoverse
otro proceso por el mismo objeto y causa, produciendo efectos equivalentes a la cosa juzgada.
El juez tiene la facultad de desestimarlo, no dictando la correspondiente resolución homologatoria, en el
supuesto de que aquel versare sobre derechos indisponibles.
No requiere la conformidad de la contraparte. La razón está en que no siendo posible renovar el litigio en un
proceso posterior, no se concibe el interés que podrí tener el demandado en deducir oposición.
Ésta solución legal parece contradictoria con la del art. 868 CC, que condiciona la renuncia de los derechos
del acreedor a la aceptación del deudor. Pero hay que distinguir la renuncia a un derecho material cuya
existencia no está en tela de juicio del desistimiento del derecho, institución típicamente procesal que
involucra un litigio en el cual se discute la existencia misma de ese derecho.
El desistimiento puede revocarse. Art. 351 CPCC: ³El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta
tanto el tribunal se
pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria´. De manera que deben ser expresos
(desistimiento de la pretensión
y del derecho), correspondiendo una interpretación restrictiva de los actos procesales que los produzcan.

***TRANSACCION

Es un negocio jurídico bilateral que versa sobre los derechos litigiosos o dudosos concesiones recíprocas que
se realizan las partes y dan por concluido el proceso. Art. 353.

Puede ser por escrito fuera del expediente o por Acta hecha en el expediente. En presencia del juez y el
secretario. Solo controlan cumplidos los requisitos de validez para transacción y homologan o no. Si se hace
por escrito fuera del expediente y lleva firma de los letrados no hace falta que se ratifiquen ante el tribunal.
Una vez homologada adquiere efectos de cosa juzgada. Es el negocio transacción bienes, obligaciones, que las
partes han observado como si se tratase de ejecutar la sentencia. Celebrada o presentada la transacción, se
dicta una resolución homologándola entonces tiene efectos de cosa juzgada. Sino la homologa entonces
continúa el proceso jurídico. Costas la ley nada dice, corre por cuenta de las partes. Pero realmente integra el
negocio. No dejaría de haber transacción si se deja librado a criterio del juez el régimen de las costas.

En un sentido vulgar transacción es cualquier convenio, concierto o pacto entre dos personas, por ejemplo
una transacción inmobiliaria que alude a la negociación referente a un inmueble, o las transacciones
mercantiles que se realizan en las bolsas de comercio.
Es uno de los medios de extinción de las obligaciones, que el art. 832 CC define como ³un acto jurídico
bilateral, por el cual, las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o
dudosas´.
Si versare sobre derechos ya litigiosos, no podrá hacerse sino presentándola al juez de la causa, firmada por
los interesados. Antes, no se tendrá por concluida la transacción y los interesados podrán desistir de ella.
La norma procesal otorga la posibilidad de que se presente el escrito o puede celebrarse también
verbalmente en presencia del juez, levantándose acta que firman las partes.
Es necesaria la concurrencia de dos requisitos: 1) Concesiones recíprocas: cada una deberá sacrificar en
alguna medida sus derechos o pretensiones. No se refiere a que deban ser equivalentes o de igual valor. La
ley no exige que haya paridad de concesiones.
2) Extinción de obligaciones: litigiosas (las que son materia de un juicio contradictorio, que esperan ser
dilucidadas por los tribunales) o dudosas (es dificultoso el concepto, ya que está controvertido si comprende
solo a obligaciones que subjetivamente las partes tienen como tales, o si sólo son dudosas cuando
objetivamente, y a través de la opinión de especialistas, pudieran parecerlo).

110
Puede ser judicial (cuando tiene lugar en juicio y se refiere a obligaciones litigiosas) o extrajudicial (cuando es
realizada respecto de obligaciones dudosas).
Efectos: 1) Declarativo: En principio, la transacción no tiene efecto traslativo sino declarativo de los derechos
a que ella se refiere.
Esto significa que cuando uno de los contratantes reconoce el derecho de la otra parte no se considera que
lo ha transmitido, sino que ese derecho ha existido desde antes y directamente en cabeza de quien lo tiene
luego de la transacción. Como consecuencia del efecto declarativo que corresponde a la transacción, la
declaración o reconocimiento de los derechos que son materia de transacción no obliga al que la hace a
garantirlos ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción.
La ausencia de garantía de evicción no juega con respecto a los bienes transmitidos por una parte a la otra
en calidad de precio de la transacción: tales bienes no constituyen el objeto de la transacción sino la
contraprestación que recibe la parte que ha renunciado a una pretensión propia en beneficio de la otra
parte. Si quien recibe tales bienes es luego desposeído de ellos en virtud del derecho que ejerza un tercero,
el transmitente debe indemnizarle los daños y perjuicios que sufra. Sin embargo la desposesión no repercute
sobre la eficacia de la transacción.
2) Extintivo: La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene
para con ellas la autoridad de cosa juzgada.
Sin embargo, cabe hacer un distingo: si la transacción es extrajudicial se rige por las disposiciones de los
contratos, y las partes para hacerla cumplir tienen acción mediante el respectivo proceso de conocimiento:
en cambio, si es judicial, se la asimila ²en cuanto a sus efectos² a una sentencia con autoridad de cosa
juzgada, confiriendo por lo tanto acción para obtener el cumplimiento a través del procedimiento previsto
para la ejecución de sentencias, ante el mismo juez y dentro del proceso que motivó la transacción. La
transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a terceros ni a los demás
interesados, aun cuando las
obligaciones sean indivisibles (Ese efecto es relativo a las partes, sus herederos y sucesores universales.)
Momento en que se producen: En cuanto al momento de eficacia de la transacción judicial, no es la fecha de
presentación del documento donde ella consta, porque ése es un requisito puramente de forma, sino la
fecha de dicho documento con respecto a las partes, y la fecha cierta que tenga ese documento con
respecto a terceros (LLAMBIAS).
Para PALACIO es el momento en que se presenta la transacción ante el juez de la causa o su celebración
verbal en presencia del juez.
Objeto: En principio "se puede transigir sobre toda clase de derechos, cualquiera que sea su especie y
naturaleza, y aunque estuviesen subordinados a una condición". Por excepción "los derechos que no son
susceptibles de ser materia de una convención, no pueden ser objeto de las transacciones". Ejemplos del CC:
1) El ejercicio de la acción criminal de rivada de los delitos de acción pública, 2) Los relativos a la patria
potestad y el estado de las personas, 3) Las acciones de estado de las personas y las relativas al dere cho de
familia en general. Empero es válida la transacción sobre la nulidad del matrimonio si es para confirmar la
validez del acto 4) Los derechos eventuales a una sucesión, o acerca de la sucesión de una persona viva, 5) La
obligación de prestar alimentos futuros El juez se debe limitar a examinar la concurrencia de los requisitos
exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no.

***CONCILIACION Y MEDIACION

La conciliación y la mediación, incluidos a veces entre los medios anormales, no lo son estrictamente, porque
no constituyen modos autónomos de extinción del proceso, sino mecanismos a través de los cuales se
procura llegar al allanamiento, al desistimiento o a la transacción. La diferencia entre conciliación y
mediación reside en que la iniciativa corresponde en la primera al juez y en la segunda a un tercero ajeno al
proceso.
Conciliación: según couture es el acuerdo o aveniencia de las partes, que, mediante renuncia, allanamiento o
transacción, hacen innecesario el litigio pendiente o evitan el litigio eventual.

111
AYARRAGARAY sostiene que la principal diferencia que existe entre la conciliación y la transacción reside en
la circunstancia de que mientras esta última sólo cabe en materia de intereses pecuniarios, la conciliación
puede comprender otro género de pretensiones jurídicas, como podrían ser, las referentes a la residencia de
los cónyuges durante el juicio de divorcio o a la tenencia de los hijos.
La conciliación supone la iniciativa y la intervención del juez en la celebración del acto. Audiencia del art. 58
CPCC: los jueces tienen facultades de fijar éstas para procurar avenimientos o transacciones o para aclarar
puntos dudosos, en cualquier estado de la causa.
Art. 36, inc. 2: disponer en cualquier momento la comparencia personal de las partes para intentar una
conciliación. Sin embargo, con referencia a los procesos de conocimiento, el art. 360, inc. 1, debe
obligtoriamente el juez invitar a las partes a conciliar .
El código nacional contempla dos tentativas obligatorias de conciliación: 1) en el art. 34, inc. 1, párr. 2º: en
juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, se fija una audiencia de conciliación para
reconciliar a las partes y avenirlas sobre cuestiones como la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución
de hogar conyugal, y 2) en el art. 639: en juicio de alimentos, el juez debe señalar una audiencia que tiene
lugar dentro de los diez días. En ambos deben concurrir las partes personalmente y el representante del
ministerio público.
Fuera del supuesto del art. 640, la incomparencia al acto no autoriza a la aplicación de sanciones.
El juez debe verificar la capacidad de los intervinientes o la suficiencia del mandato, así como la
disponibilidad de los derechos sobre los que el acuerdo verso, y dictar resolución homologatoria,
conteniendo la regulación de honorarios.

***PERENCION O CADUCIDAD DE INSTANCIA: CONCEPTO. EFECTOS PROCESALES Y SUSTANCIALES. TRAMITE

Perención de Instancia: Extinción del proceso por inactividad de las partes prolongada por el tiempo que fija
la ley en cada caso (ver CPC art. 339). Actos de impulso son aquellos que producen un avance en el
desarrollo del proceso y que, por esa causa, evitan la perención. Cada acto de esta clase interrumpe el
plazo de perención, y pone en marcha un nuevo plazo. Sinónimo: caducidad de instancia.

Del diccionario jurídico de Ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Ossorio:

CADUCIDAD: Acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo,
alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial. La caducidad
se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por falta de uso, por
desaparición del documento. Extinción de la relación procesal por la inactividad de las partes durante cierto
período. También se llama Perención que es por abandono.

PERENCIÓN: ver abandono o caducidad de la instancia.

Es la extinción del proceso por la inactividad de las partes prolongada por un lapso que determina la ley en
cada caso. Se funda en una presunción de abandono. Hace presumir la intención de la parte que abandona
el proceso. Los plazos de caducidad son un año en cada caso, salvo que el plazo de prescripción sea menor en
cuyo cargo el plazo de caducidad es igual al de prescripción.

En primera instancia: un año, salvo prescripción más breve.

En segunda instancia: seis meses, incidentes: seis meses; incidente de caducidad: un mes.

Orden nacional: Art. 310. La Caducidad se adquiere cuando no se instare el procedimiento en los siguientes
plazos. Opera de Oficio, sin necesidad de otro trámite o declaración solo con la verificación del cumplimiento
de los plazos. seis meses en primera o única instancia; tres meses en segunda o tercera instancia igual que
para cualquier instancia del juicio ejecutivo o sumarísimo y en los incidentes; en la acción en el mismo término
que para su prescripción y un mes en los incidentes de caducidad.

112
Orden Concursal: De oficio o de pleno derecho opera a los tres meses según la ley de concursos. (genérica de
caducidad).

Se opera si durante el transcurso de estos plazos no se realiza ningún acto de impulso con lo cual el simple
pedido de las partes, o de alguna resolución o actuación del juez o secretario o del oficial primer; el simple
pedido de las partes de copias no es un acto de impulso, se interrumpe el término de caducidad y se empieza
a contar de nuevo, Cada acto de impulso interrumpe y lo hace nacer de nuevo. Se cuenta durante días inhábiles
también salvo en las ferias judiciales.

SISTEMAS DE OPERARSE LA CADUCIDAD:

Córdoba: La caducidad se declara a petición de parte. De suerte que la parte que debe invocar la caducidad
sino la acusa, el proceso continúa después de ese plazo de caducidad. Demanda primera instancia, segunda
instancia recurrido. SOLO PERIME A INSTANCIA DE PARTES.

Mitad de Jurisprudencia: Al año perime juicio entero. Otros 1° perime el incidente.

Ley de Concursos: PERENCIÓN OPERA DE PLENO DERECHO POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO (3
MESES).

Sistema Intermedio: ´Petición por parte, antes de consentir, actuación del tribunal o de la parte posterior al
vencimiento del plazo, se sustancia, con traslado a la contraparte o de oficio la rechaza. En el Código Nacional:
De oficio o el Ejecutado un acto de impulso después del vencimiento del término, el interesado es la caducidad
puede oponerla o pedirla en el término de cinco días, después de que toma conocimiento, puede establecer
la caducidad y puede ser declarada de oficio. (art. 316/317).-

En Córdoba no opera la caducidad en el procedimiento de ejecución de sentencia, declaratoria de herederos


en el juicio sucesorio, en los procesos de jurisdicción voluntaria. (son más bien unilaterales). No hay caducidad
de instancia en el proceso concursal. En los incidentes se opera la caducidad, no se opera cuando la causa está
en estado de dictar sentencia (después decreto de autos cesa para la parte el deber de impulso.

EFECTO: Cuando opera en primera instancia, es decir no se llegó la sentencia, extingue el proceso pero no
perjudica la acción que puede oponerse nuevamente en un nuevo juicio, No extingue la acción. En segunda
instancia de Recurso de Caducidad tiene como efecto la firmeza de la resolución recurrida. Cosa Juzgada
cuando opera en los incidentes, tiene como efecto la prohibición de iniciar nuevamente ese recurso.

RESPECTO DE LA PERENCION DE INSTANCIA (O CADUCIDAD), en el país existen dos sistemas, según ella opere
de pleno derecho por el vencimiento del termino (ley de concursos) o requiera instancia de parte (cod. De
cordoba)

a) Prescripción, caducidad y perención: Es necesario tener en cuenta que ³las acciones prescriben, los
derechos caducan y las instancias perecen´.
1. ³Las acciones prescriben´: El Código Civil establece que la prescripción liberatoria es una excepción para
repeler una acción por el sólo hecho de que quien la entabla ha dejado durante un lapso de tiempo de
intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere.
Transcurrido el plazo legal de inactividad, prescribe la acción para reclamar, pero queda subsistente el
derecho bajo la forma de obligación natural.
2. ³Los derechos caducan´: La caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión
de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares.
3. ³Las instancias perimen´: La perención de la instancia es el aniquilamiento o muerte de ésta por la inacción
en el proceso durante el tiempo establecido por la ley, de la parte que tenía la carga procesal de impulsarlo.
En función de estos conceptos, debemos decir que es un error utilizar como sinónimos los conceptos de
perención y caducidad.
b) Caducidad o perención de instancia: constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando

113
en él no se cumple acto de impulso alguno durante los plazos establecidos por la ley.
Una de las características del principio dispositivo reside en el hecho de que el proceso civil no sólo se
promueve, sino que además avanza y se desarrolla en sus distintas etapas a expensas de la voluntad
particular.
El fundamento subjetivo de esta institución estriba en la presunción de renuncia de la instancia que
comporta el hecho de la inactividad procesal prolongada, y en la consiguiente conveniencia de que, el
órgano judicial, en esas circunstancias, se desligue de los deberes que la subsistencia de la instancia le
impone. El objetivo radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales.
Además, no es admisible exponer a la contraparte a la pérdida de tiempo y dinero que importa una instancia
indefinidamente abierta.
Presupuestos:
1) Existencia de una instancia: es el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de
una demanda, la petición que abre una etapa incidental del proceso o la concesión de un recurso, hasta el
dictado de sentencia o resolución que se persigue mediante tales actos.
2) Inactividad procesal: significa la paralización total del trámite judicial útil, o sea el no cumplimiento de
acto idóneo alguno por ambas partes, por el juez o tribunal, o por los auxiliares de éstos. Debe ser
continuada durante los lapsos que la ley determina.
Cualquier acto de aquellos que sea adecuado para impulsar el desarrollo del proceso y que se verifique antes
del vencimiento de los plazos pertinentes, tiene por efecto interrumpir la caducidad. Se redime o reactiva la
instancia.
3) Transcurso de un plazo:
En nación:
1) De SEIS (6) meses, en primera o única instancia.
2) De TRES (3) meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio
sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes.
3) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente.
4) De UN (1) mes, en el incidente de caducidad de instancia.
En Córdoba:
1) Un (1) año en primera o única instancia.
2) Seis (6) meses en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia.
3) En el que se opere la prescripción del derecho, si fuere menor a los indicados precedentes.
4) De un mes (1) en el incidente de perención de instancia.
Los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes,
o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por efecto impulsar el
procedimiento; correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales. Para el
cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado
o suspendido por acuerdo de las partes, o por disposición del juez (En Cba. también por fuerza mayor,
siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte
a quien incumbe impulsar el proceso.
En Cba., en plazos de seis meses o menores, salvo los de prescripción, no se computará la feria judicial. En
nación, se excluyen de todos los plazos el cómputo de la feria judicial.
4) Una resolución judicial que la declare operada: La caducidad será declarada de oficio por los jueces o
tribunales, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos legales, pero antes del
impulso de cualquiera de las partes (art. 316 CPCCN); además, la petición de caducidad debe formularse, por
las partes, antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al
vencimiento del plazo legal (art. 315 CPCCN).
La declaración de oficio no procede cuando, aun vencido el plazo legal, ha mediado un acto de impulso
proveniente de cualquiera de las partes. La parte interesada en la declaración puede solicitarla cuando,
habiendo vencido el plazo, tiene lugar una actuación del tribunal o de la parte, siempre que dicha actuación
no se encuentre consentida.
Puede ser pedida por:

114
1) En primera o única instancia: el demandado o reconvenido;
2) En los procedimientos incidentales: el contrario de quien los hubiera promovido;
3) En segunda o ulterior instancia: la parte recurrida.
Efectos: Córdoba:
1) Operada en primera o única instancia, no perjudica el derecho que en ella se hiciere valer, que la parte
podrá ejercitar en un nuevo juicio.
2) En los incidentes, impide la promoción de otro por la misma causa.
3) En las instancias recursivas, quedará firme y ejecutoriada la decisión recurrida.
Nación:
1) La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un
nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquél; 2) La caducidad
operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida; 3) La caducidad de
la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia
principal.
Improcedencia: Nación: 1) En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes
que no guardaren relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha; 2) En los procesos
sucesorios y, en general, en los voluntarios, salvo en los incidentes y juicios incidentales que en ellos se
suscitaren; 3) Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere
imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las
reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero; 4) Si se hubiere llamado
autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio; cuando su producción dependiere de la
actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas
tomaren conocimiento de las medidas ordenadas.
En Córdoba: 1) En el procedimiento de ejecución de sentencia, salvo en losincidentes.2) En el trámite de la
declaratoria de herederos, en el juicio sucesorio y actos de jurisdicción voluntaria, salvo las cuestiones
incidentales que en ellos se planteen.3) Cuando la causa se encuentre en estado de dictar alguna resolución.
La perención de la primera o única instancia concluye el proceso abarcando todas las acciones acumuladas,
incluso la reconvención y los incidentes pendientes. La perención declarada en la segunda o ulterior
instancia comprende todas las impugnaciones pendientes que deban sustanciarse por el trámite paralizado.
Módulo 8. Etapa recursiva
Unidad 16. Recursos. Principios Comunes

Recursos. Concepto. Clasificación. Requisitos comunes. Modos y efectos.

Recurso: Denomínase así a todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones
judiciales, a efectos de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al
dictarlas. El acto de recurrir corresponde a la parte que en el juicio se sienta lesionada por la medida judicial.
Acto por el cual la parte que se siente perjudicada por una resolución judicial reclama su revocación o
reforma.

Es el acto procesal en virtud del cual la parte agraviada por una resolución judicial le pide al mismo tribunal
que la dictó o a uno jerárquicamente superior que la revoque o anule o modifique.

Es el canal para evitar que la resolución judicial cumpla sus efectos naturales. Lo que se busca es la justicia que
una sentencia ilegal o injusta se ejecuta. Decreto, auto, sentencia que contenga errores, vicios contra ellos va
el recurso.

IN PROCEDENDO: Vicio en el proceso o actividad en sí misma.

IN IUDICANDO: Vicio de contenido, de juzgamiento. De Derecho.

115
Sigue rigiendo el principio dispositivo sino interpongo el recurso la resolución queda firme y pasa a ser cosa
juzgada.

Diferencia entre RECURSO E IMPUGNACIÓN EN GENERAL.

El Recurso impide que las sentencias judiciales adquieran la categoría de cosa juzgada, para que no quede
firme y provoque un nuevo examen de la cuestión.

Impugnación: Ya adquirieron esas resoluciones carácter de cosa juzgada. Trata de verificar o en el caso
concreto puede caer la cosa juzgada.

Según Manuel OSSORIO en su Diccionario Jurídico en la Pág. 496: IMPUGNACIÓN: Objeción, impugnación,
contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la parte contraria, cuando pueden ser objeto de
discusión ante los tribunales, como a las resoluciones judiciales que sean firmes y contra las cuales cabe algún
recurso.”. Actitud igual ante disposiciones o resoluciones de la vía administrativa.

***REQUISITOS: 1- Quien lo puede interponer?

1)-Solo la parte legitimada. art. 354. Que tiene interés directo. Actor, demandado, tercero afectado en algunos
casos. Ej. Integrantes de un litisconsorcio, asesor de menores, etc. Debe acreditar la resolución que le causa
perjuicio para ser tercero. Ej. Acreedor que sale perjudicado y tiene una vía distinta para recurrir.

2)- Gravamen: Agravio: Perjuicios o vencimientos (derrotas) diferente a lo perjudicial entre lo que la parte
pidió y lo que fue consentido, ese gravamen deriva de la existencia de vicios. Vicio___agravio_____Recurso.

3)- Plazo: Para los Recursos todos los plazos son perentorios. Sino hay recurso sentencia queda firme. Todo
acto por tres días o más según estime tribunal y cada plazo según cada recurso, tiene propio plazo y trámite.

Todos los plazos para interponer los recursos son fatales.

***CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS:

Según el tipo de resolución y el vicio, serán trabajados los recursos denominados horizontales: pronto
despacho, reposición, aclaratoria, y los verticales –que promueven un nuevo examen en la instancia de
grado superior- que son la apelación, la nulidad, el directo o de hecho o también denominado recurso
de queja, para concluir con los recursos extraordinarios, local (casación e inconstitucionalidad) y federal
(recurso extraordinario federal, art. 14 de la ley 48). Los recursos extraordinarios provinciales persiguen
enmendar los vicios en la estructura del pronunciamiento de segundo grado que lo invalidan como
sentencia jurisdiccional o errores que comprometen una garantía constitucional, o bien cuando, sin existir
errores ni vicios, el fallo contraviene la garantía de igualdad ante la ley, por contrariar otro pronunciamiento
dictado en igual caso por otro Tribunal de la Provincia. Cabe advertir que el mecanismo del recurso
extraordinario local comprende una primera faz tendiente a determinar si la sentencia es o no valida como
acto jurisdiccional (iudicium rescindens) y una segunda, declarada la nulidad del fallo, tendiente a
determinar el pronunciamiento que corresponde en derecho (iudicium rescissorum), con la
posibilidad del reenvío para el dictado de este último.

1)- ORDINARIO O EXTRAORDINARIO.

2)- HORIZONTALES O VERTICALES.

ORDINARIO: Procede para los casos corrientes y genéricos, no hay causales determinadas por la ley. Ej.
Apelación.

EXTRAORDINARIO: Casos específicamente determinados por la ley. No cabe la revisión de cuestiones de


hecho. Ej. Casación.

116
VERTICALES: Resuelve Tribunal superior al que dictó la resolución que se recurre. Normalmente los verticales
se interponene ad quo (inferior) para hacer un examen de admisibilidad, para ser elevados y concedidos por
el superioro o ad quem, para que resuelva.

HORIZONTALES: Resuelve el mismo tribunal que dictó la resolución que causa agravio. (aclaratoria y
reposicion)

PRINCIPIOS GENERALES.

Principio de Formalidad:1)- Cada recurso tiene establecida una formalidad propia para ese Recurso. No se
aplica analogía. Si interpongo recursos con déficit no lo puede volver a correr.

2)- No supone una reapertura del procedimiento, sino nuevo examen de la cuestión decidida y solo en los
puntos que causan agravio, no puedo incorporar hechos nuevos o nuevas pruebas.

Art. 356. El recurso solo atribuye al tribunal que lo debe decidir, en conocimiento de los puntos de la resolución
al que se refiere el agravio.

PROHIBICIÓN DEL REFORMATIO IN PEIUS: La parte que recurre no puede salir perjudicado de su propio
recurso. (reformatio in peius). No obstante, si puede suceder si es que ambas partes recurren la sentencia,
entonces inevitablemente será modificada o saldrá adversa para alguna de las partes y a la otra la favorecerá.

Excepción: Que ambas partes hayan recurrido. Cuando no hubo adhesión a la Apelación. Encuentra
fundamento en el principio de congruencia y cosa juzgada Art. 352 2° párrafo. en nuestra constitución por la
propiedad y la defensa en juicio.

Para que un recurso llegue a felíz término tienen que pasar dos momentos:

1)- Admisibilidad: (FORMAL) Cuando interpongo el recurso. Cumpla requisitos formales por el legitimado y
dentro del plazo establecido.

2)- Procedencia: (SUSTANCIAL). Cuando se juzga sobre la cuestión de fondo que da lugar al recurso, debe ser
fundado en motivos de ley.

***Requisitos Intrínsecos y Extrinsecos:

INTRÍNSECO: Resolución que sea recurrible, interpuesta por parte legítima y que exista Agravio.

EXTRINSECO: Tiene que ver con plazo y forma. El juez lo primero que hace cuando se interpone un recurso
debe juzgar, estos requisitos de admisibilidad, pero esto no implica que sea procedente el recurso.

ANTE QUIEN SE INTERPONE? Ad quem (Superior vertical) vuelve a hacer análisis de requisitos el a quo y si
están cumplidos todos, se remite al superior. Ad quem. (El mismo tribunal que emitió la resolución recurrida)
Ad quo Analiza, revisa requisitos de admisibilidad y si están cumplidos ve si concede el recurso solicitado. Si el
Ad quo rechaza porque no se cumplen los requisitos de admisibilidad, el recurrente puede ir con el recurso de
Queja ante el Ad quem directamente.

VERTICALES: Se interpone ante el ad quo para resolverlo luego el ad quem.

PROCEDENCIA: Se refiere al fondo del asunto. Lo puede desestimar el tribunal por ser infundado o acepta por
ser procedente.

***EFECTOS DEL RECURSO:

Interrumpe la ejecución de la cosa juzgada.

117
Prolonga el estado de litispendencia.

En algunos casos determina la competencia del tribunal ad quem (efecto devolutivo).

Imposibilitan el cumplimiento de la resolución impugnada.

Limitan al ad quem campo de conocimiento o del examen del recurso. En la medida de la fundamentación y
del agravio.

Efecto suspensivo, no suspensivo, devolutivo, no devolutivo.

Resolución recurrida no puede ejecutarse mientras esté pendiente el recurso. Eso es suspensivo. En cambio si
sigue el proceso el efecto, ahí es No Suspensivo.

Devolutivo: Tribunal del recurso va a ser el tribunal superior.

No Devolutivo: El mismo tribunal que dicto la sentencia, dicta sobre el recurso.

CÓDIGO NACIONAL: Efecto devolutivo como sinónimo de No suspensivo. Siempre se conoce el asunto en
los límites del Agravio.

EFECTOS DE LOS RECURSO: Puede cesar en virtud de Principio Dispositivo por distintas razones.

Por Asentimiento;

Por Deserción (interpongo el recurso y no lo fundo, agravios se dan a pedido de partes, hace que sea firme y
ejecutoriada.

Por Renuncia.

Por Desistimiento (es prácticamente igual, tácito, no lo mantengo.).

Por Caducidad.

DESISTIMIENTO: Es a un recurso ya interpuesto. Se manifiesta en la voluntad de no seguir, puede interponer


otro después.

RENUNCIA: Acto anterior a la interposición del recurso. Se puede renunciar todos los recursos, salvo los que
hacen valer la nulidad, sería renunciar a denunciar la violación del derecho de defensa.

Recursos: Es el acto procesal en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial
pide su reforma o anulación, total o parcial, sea al mismo juez o tribunal que la dictó, sea a un j uez o
tribunal jerárquicamente superior.
Es una facultad o un derecho subjetivo del litigante, el cual no puede ser renunciado in abstracto.
Requisitos: 1) Que quien lo deduzca revista la calidad de parte. 2) La existencia de un gravamen.
3) Su interposición dentro de un plazo perentorio.
Medios impugnativos:
La impugnación procesal es el poder concedido a las partes y excepcionalmente a terceros tendiente a lograr
la modificación, revocación, anulación o sustitución de un acto procesal que se considera ilegal o injusto.
La razón de ser de la impugnación reside en la falibilidad del juicio humano y en la consiguiente conveniencia
de que, por vía de reexamen, las decisiones judiciales se adecuen, en la mayor medida posible, a las
exigencias de la justicia. También, atiende a dar cumplimiento a las prescripciones de los instrumentos de
DD.HH, sobre el derecho de defensa.
El tema tiene un doble enfoque: 1) impugnabilidad subjetiva: referida al sujeto a quien se le atribuye el
poder, y 2) impugnabilidad objetiva: referida al objeto sobre el cual recae el poder de impugnación.
Está supeditado a la concurrencia de determinados presupuestos:

118
1. Legitimación del sujeto que impugna: Pueden hacerlo todos los sujetos que se hallen afectados por un
acto procesal viciado, y en consecuencia, tengan un interés concreto en la reparación. Éste debe ser propio y
directo del impugnante y encuentra vinculación con la entidad o forma del agravio. Son el actor, demando,
representantes, terceros que adquieren la calidad de parte y el ministerio público fiscal y pupilar.
Agravio: es el daño o perjuicio material o moral que ocasiona a un sujeto el acto atacado. Debe ser actual y
concreto, no pudiendo ser hipotético o potencial y debe mantenerse durante la causa hasta el dictado de
sentencia.
La parte que impugna no puede ser perjudicada con ello.
2. Un acto procesal o un procedimiento irregularmente cumplido: Es una actividad dirigida contra actos del
tribunal (resoluciones), actos de los colaboradores del tribunal (notificaciones) y actos de las partes.
También, pueden referirse a todo un procedimiento (acción autónoma de nulidad). Los medios utilizados
deben ser idóneos (atiende a la adecuación del medio impugnativo respecto de la resolución que se
pretende impugnar) y jurídicamente posibles (impugnabilidad o no).
Vicios: 1) error in iudicando: el error se manifiesta relacionado con la justicia del fallo; esto es, por
defectuosa valoración de la prueba o por indebida aplicación del derecho sustantivo. El clásico ejemplo es el
recurso de apelación; 2) error in procedendo: el error se muestra en el apartamiento o quebrantamiento de
las formas procesales, establecidas como garantía para justiciable. El ejemplo típico es la nulidad.
3. Procedimiento o trámite: El acto impugnativo consta de dos elementos:
1) Acto de voluntad, de instancia de parte o grito de protesta: se refiere a la manifestación de voluntad de
impugnar;
2) Acto de inteligencia: se refiere a la expresión de agravios, es decir, las razones por las cuales el interesado
considera afectado o perjudicado su derecho. Se debe realizar una crítica concreta, precisa y circunstanciada
de la sentencia o actividad atacada, señalando claramente el error que se imputa a éstos, debiendo además,
proponerse cuál es la solución que se estima correcta.
Hay que tener en cuenta los plazos, para interponer los medios impugnativos en el momento oportuno, y
también ante quien debe hacérselo.
4. Efectos:
1) Devolutivo o no devolutivo: En rigor, no hay devolución, pero la denominación ha sido mantenida. La
palabra devolutivo significa el desplazamiento de la jurisdicción a un tribunal de alzada, lo que supone la
doble instancia y la existencia de un juez a quo y otro ad quem.
Los orígenes se encuentran en el antiguo derecho romano y también durante la Edad Media, en la que los
jueces inferiores dependían de magistrados que ejercían la jurisdicción sólo por delegación del príncipe, que
era su exclusivo titular. En ciertos supuestos, se les otorgaba a los particulares la posibilidad de solicitar al
soberano la revocación o anulación de lo decidido, llegando la causa al príncipe, por lo que ocurría una
devolución de la jurisdicción.
La sumisión del caso a un órgano judicial superior, hace cesar los poderes del juez inferior, quien queda
despojado o desprendido de la jurisdicción, hasta tanto finalice el trámite impugnativo. Aquel, además,
cuenta con la posibilidad de declarar la improcedencia del recurso, si ha sido concedido indebidamente.
2) Suspensivo o no suspensivo: se refiere a la oportunidad del cumplimiento de lo decidido en la resolución
impugnada, y será suspensivo, es decir los efectos quedan detenidos (de imposible cumplimiento) o no
suspensivo (susceptible de ejecución). La ejecución de la sentencia variará, según su cumplimiento cause
agravio o no.
3) Extensivo o personal: dependiendo de si el efecto se limita a la persona que impugna, no pudiendo
favorecer a los litigantes que no lo han hecho, o se extiende a otros litigantes, aprovechando a éstos.
Además, el efecto extensivo supone la no impugnación de los otros sujetos.
4) Diferido o inmediato: el principio es que concedido el recurso, inmediatamente se cumplen los actos
necesarios para su resolución.
Pero puede ocurrir que el tratamiento de aquel se postergue, siendo esto de excepción y sólo cuando lo
determine la ley.
previsto para el juicio ordinario. La competencia del TSJ no es funcional sino originaria.-

Medios impugnativos:

119
a) El incidente impugnativo ataca actos procesales que no sean resoluciones judiciales, e implica la no
devolución a otro tribunal de superior jerarquía, procurándose, que el mismo tribunal donde se realizo el
acto procesal impugnado, resuelva el incidente.
b) El recurso procede solamente contra las resoluciones judiciales (sentencia, autos o decretos) y persigue la
revocación, sustitución o invalidación de la resolución impugnada.
c) La acción impugnativa importa el ejercicio del poder de acción procesal cuyo contenido es una pretensión
invalidatoria contra la cosa juzgada írrita, fundada en los motivos previstos por la ley, que se interpone y
tramita ante el TSJ, sustanciándose por el trámite previsto para el juicio ordinario. La competencia del TSJ no
es funcional sino originaria.
Legitimación: Art. 354: ³Sólo podrá recurrir la parte que tuviere un interés directo. Los terceros afectados
por una resolución, o por su ejecución, podrán recurrir en las mismas condiciones y plazos que las partes,
contados desde que tomaron conocimiento del hecho´.
No sólo basta con revestir la calidad de parte legitimada, sino que el recurrente debe cumplir con una serie
de requisitos formales para poder interponer un recurso. Además, debe existir un gravamen, o sea un
perjuicio concreto resultante de la decisión.
Art. 355: dispone que el recurso será declarado inadmisible: a) si la resolución fuere irrecurrible, b) se
hubiere interpuesto fuera del plazo, c) sin las formalidades correspondientes, d) por quien no tenga derecho
o e) no se fundaren en los motivos que la ley prevé.
El plazo para interponer un recurso es fatal, por tanto fenece por el mero vencimiento, sin necesidad de
acuse de negligencia por parte de la contraria ni resolución alguna del tribunal.
Clasificación:
1) Ordinarios y extraordinarios: la diferencia atiende a la mayor o menor medida de conocimiento que se le
acuerdan a los tribunales para entender en ellos. En los primeros se pueden verificar cualquier tipo de
irregularidad procesal (aclaratoria, reposición o revocatoria, apelación, nulidad y directo o de queja.); los
segundos son excepcionales, procediendo por los motivos específicamente determinados por ley, quedando
excluida la cuestión fáctica (inaplicabilidad de la ley, extraordinario federal, inconstitucionalidad local,
casación).

Unidad 17. Recursos Ordinarios

Aclaratoria. Reposición. Apelación. Nulidad. Directo. Trámite.


***ACLARATORIA. TRAMITE

RECURSO DE ACLARATORIA: Se estudia dentro de la temática de los recursos. Tiene por objeto corregir
errores materiales. Aclarar conceptos oscuros, suplir omisiones.

Se discute si es en realidad un recurso, porque el recurso tiene por objeto la corrección de la sentencia, y la
aclaratoria, aclarar conceptos oscuros, corregir errores materiales y omisiones.-

Ej. Lapsus en escritura. (error material9 ej. Error de cálculo. Lapsus calami.

Cuando el pensamiento está mal plasmado en el escrito.

Cuando hay error en el concepto, No puedo reclamar por vía de aclaratoria.

Concepto Oscuro: No se entiende lo que el juez quiso decir.

Omisión: De pronunciamiento, la falta de decisión sobre un capítulo de la litis. Ej. condeno por monto ppal y
olvido intereses por mora. Olvidó del rubro daños…

Error material: Lapsus calami. La expresión escrita traiciona el pensamiento, cuando del contexto de la
resolución se sabe que es un error material. Se trata de poner armonía entre la decisión del juez. No procura
modificar la resolución del juez sino del texto. El pensamiento esta mal plasmado en el escrito.

120
Se debe interponer ante el principal órgano que emitió la resolución.

Ojo el plazo de tres días casi no tiene aplicación. Lógico porque no porque se venció el plazo voy a dejar de
lado la coherencia y lesionar el derecho. Omisión de costas se entiende que luego se vea la causal.

Puede ser a pedido de parte pero no se descarta de oficio cuando el juez advierte la irregularidad.

En nuestro código interpuesto el recurso suspende el plazo para interponer los otros recursos.

Es Horizontal. (En todas las instancias) contra todo tipo de resolución (Ante el propio tribunal que dictó la
resolución recurrida) por un plazo de tres días que en la mayoría de los casos no tiene operatividad. El
vencimiento del plazo no le impide al juez decidir que su voluntad no es lo que plasmó, eso lo puede decir en
cualquier momento.

El plazo tiene operatividad es en las omisiones, es una cuestión sin juzgar que es susceptible de plantearla en
otro juicio. Porque sino se entiende que las partes consintieron en que ese punto no se juzgue. Tienen efecto
de interrumpir los términos para interponer todos los recursos.

Aclaratoria de sentencia: Es el remedio que se concede a las partes para obtener que el mismo juez o
tribunal que dictó una resolución subsane las deficiencias materiales o conceptuales que contenga, o la
integre de conformidad con las peticiones oportunamente formuladas.
Según el artículo 336, pronunciada y notificada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto
del pleito, pero podrá corregir cualquier error material (errores de copia o aritméticos, equívocos acerca de
nombres o calidades de las partes, contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva, etc.), aclarar
algún concepto oscuro (cualquier discordancia que resulte entre la idea y los vocablos utilizados para
representarla) o suplir cualquier omisión (cuestiones accesorias, como intereses o costas, como también
una pretensión por daños y perjuicios acumulada a otra pretensión), siempre que se solicite dentro de los
tres (3) días sigui entes al de la notificación. En Nación, en segunda instancia, el plazo es de cinco (5) días.
Solicitada la aclaratoria o corrección de la sentencia, el tribunal resolverá, sin sustanciación, en el plazo de
diez días.
Se interpone por escrito y corresponde fundarlo.
El plazo para recurrir se computará desde la notificación a cada parte de la resolución aclaratoria o que
niegue la misma.
3) Interpretación: Lo dispuesto sobre la conclusión de la competencia del tribunal, no obsta para que pueda
interpretar su propia sentencia en cualquier tiempo, a mérito de la ejecución de la misma o de juicio
contradictorio sobre su inteligencia.

***RECURSO DE REPOSICIÓN:

Es remedio procesal en virtud del cual un juez o tribunal, que dictó una resolución sin sustanciación, la
revoque por contrario imperio.

Art. 358. Recurso ordinario, horizontal, no devolutivo, suspensivo. Fin anular una resolución judicial para
sustituirla por otra.

Resoluciones susceptibles de recurrir: Decretos o providencia simple, que causen o no gravamen irreparable
por dictadas sin sustanciación (Correr vista a la contraparte).

Están excluidos los autos y las sentencias definitivas. Los Autos sin sustanciación son susceptibles de
reposición.

Si hay Sustanciación de incidentes. De Autos.

121
Reposición se toma como sinónimo de no sustanciación. Cabe en cualquier instancia, 1°, 2° o extraordinario.

Trámite: art. 359. Corre traslado por 3 dias a la otra parte, excepcionalmente se puede ofrecer prueba . por
diez diez. Aca no hay libertad probatoria. Producida la prueba o sin ella (art. 121 inc. 2) se dicta en 20 dias
sentencia. Debe interponerse fundado y por escrito, salvo que se interponga en audiencia que se hace
verbalmente, se tramita y se resuelve en el mismo acto.

la resolución que lo admite o rechaza es por auto, contra el que no cabe recurso de reposicion. Porque habrá
sido sustanciada salvo de oficio.

No es apelable porque el que interpuso reposicion del art. 363 2do. Parr. Sino la interpuse subsidiariamente
no puede después y la resolución es definitiva salvo agravio nuevo.

Reposición: Tiene efecto suspensivo de ejecución. A manos que el de la apelación en subsidio no tenga tal
efecto. Art. 360-

Como Juegan juntas? Contra el Decreto y autos sin sustanciación y con gravamen. Cabe. Art. 358 o 361.

Articulado: I- Reposición sola: Recurrente renuncia a la apelación salvo nuevo agravio. Art. 363 al final.

II- Reposición con Apelación en subsidio. Dentro del juicio ordinario.

III- Directamente Apelar, sin pasar a reposición, posible en juicio ordinario. En cambio en el Abreviado no hay
resolución. Así Recurrible. Porque nada es apelable con anterioridad a la sentencia.

a) Recurso de reposición o revocatoria:


Constituye el remedio procesal tendiente a que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane,
³por contrario imperio´, los agravios que aquella haya inferido a alguna de las partes.
Su fundamento estriba en razones de economía procesal, evitando la segunda instancia.
En Cba., proceden contra los decretos o autos dictados sin sustanciación, traigan o no gravamen irreparable.
El recurso deberá interponerse dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la providencia y el
tribunal dictará la resolución previo traslado por igual plazo. Cuando la procedencia o improcedencia del
recurso fuese manifiesta, el tribunal podrá resolverlo sin sustanciación mediante simple providencia
fundada.
Contra las resoluciones dictadas en el transcurso de una audiencia el recurso se interpondrá, tramitará y
resolverá en el mismo acto.
Cuando la resolución dependiera de hechos controvertidos, excepcionalmente el tribunal abrirá
previamente a prueba por un plazo que no excederá de diez días.
Efectos art. 360: La regla es que tiene efecto suspensivo. La excepción es que si se interpone con el recurso
de apelación subsidiaria, dependerá del efecto que éste tenga.
En Nación, procede contra las providencias simples, que son aquellas resoluciones que se dictan sin
sustanciación previa, sea para impulsar el proceso, sea para ordenar actos de mera ejecución; causen o no
gravamen irreparable.
El escrito en el cual se interpone debe ser fundado, y se sustancia previ o traslado por igual plazo.
Cuando la resolución dependiera de hechos controvertidos, imprimirá el trámite de los incidentes
Efectos art. 240:
1) El recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación subsidiaria (si el juez mantuviere la
providencia, para que proceda la apelación debe ser causar gravamen irreparable).
2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, si correspondiere (si bien la
interlocutoria que desestima el recurso es inapelable para el que la interpuso; no lo es con respecto a la otra
parte en el supuesto en que prospere),

***RECURSO DE APELACIÓN:

122
Art. 361. Remedio procesal en virtud del cual un tribunal superior generalmente colegiado, revoca o modifica
una resolución de un tribunal inferior que se estima errónea en la apreciación del hecho o interpretación del
derecho. Por violación de formas y solemnidades de ley. Ordinario, Vertical y suspensivo.

Es una garantía que tiene todos los litigantes de acceder a un doble grado de jurisdicción (examinada dos veces
por el juez y por la cámara).

No significa una reapertura del procedimiento sino un reexamen de la causa, con los mismos hechos y pruebas
que lo sustentan en primera instancia, solo con carácter excepcional se incorporan nuevas pruebas.

Resoluciones Susceptibles de Apelación: Sentencia definitiva; Autos interlocutorios y Decretos que causen
gravamen.

TRAMITE: Interponen en un plazo de cinco días. A partir de la notificación de la sentencia, se interpone por
escrito, se puede hacer por una mera diligencia en el expediente, sin necesidad de fundar.

El juez de primera instancia hace el análisis de admisibilidad formal, decide si lo concede o deniega, si deniega
puede ir en queja, si lo concede se tramita, se remite directamente en la cámara (Se corre traslado al
recurrente o al apelante por diez días para que exprese agravio (Funde el recurso) de esto expresión de agravio
se le corre traslado al apelado por diez días para que conteste los agravios que tiene la opción de adherir a la
apelación siempre y cuando haya habido vencimientos recíprocos. Si hay adhesión se corre nuevo traslado al
apelante.

Puede haber una etapa excepcional de pruebas, se dicta el decreto de autos y se resuelve sobre el fondo del
recurso.

Si se hace lugar al recurso, la sentencia de la cámara es sustitutiva de la sentencia de primera instancia.

Apelación en Juicio Ordinario Todas las resoluciones son apelables porque sino se consienten.

Juicio Abreviado, Ejecutivo: No se puede hacer. Todos los agravios antes de la sentencia, van a ser objeto de
la apelación junto con la sentencia. Se acumulan todos los agravios y al final se plantean con la apelación de
la sentencia al final.

Relación entre Reposición y Apelación: Si tenemos resolución sin sustanciación y que cause gravamen (caben
los dos recursos). Tenemos tres formas de articular estos recursos:

1)- Solamente el de reposición. si no me hizo lugar la resolución de reposición No puede apelar.

2)- Apelación:

3)- Reposición con Apelación en subsidio. Si me rechaza la reposición se debe hacer lugar a la apelación. Si dan
lugar a la reposición ya la apelación no tiene sentido.

Mecanismo para garantizar doble instancia en Recurso de Apelación. No tiene más requisitos que sentencia
es injusta o viciosa.

Después de Apelación no hay Derecho para nuevos juzgamientos y solo cuando se tenga comprobado el vicio
o error, solo a esa condición se puede abrir un Recurso Extraordinario. Acá no debo demostrar nada, solo
afirmo porque es Recurso Ordinario.

Tiene dos ámbitos: Para impugnar la sentencia, vemos la:

A)- INJUSTICIA: Decisión en si misma, Ap. Stricto sensu, intrínseca en el fondo.

123
B)- Invalidez formal de Resolución. Que satisfaga condición de forma de la resolución. Antes para el se usaba
el Recurso de Nulidad. Extrínseca.

Art. 362. Solo queda captado los vicios propios de la sentencia y no los de procedimientos anteriores.

Una sentencia puede ser viciosa porque el procedimiento para ella sea vicioso. Por Principio de Congruencia.

Comprende el contenido y forma. Solo de la sentencia en sí y del procedimiento en formación.

Ante el juez ad quo: Que la dictó, por cinco días pero puede ser menor. 2D. Ejecución, dos días de amparo,
cautelar.

Como no es fundada, digo apelo y nada más por escrito o por diligencia. Con o sin firma del Letrado. Art. 366.

Incluso es uno de los pocos casos que va sin firma del patrocinado. Art. 81. Inc. 1°.

Cuando es contra la regulación de honorarios y el amparo es como fundado y con firma del letrado, sin falta.

Interpuesto el recurso, el juez ad quo debe hacer un examen de admisibilidad. Del plazo, interés y la resolución,
para ver si la requiere elevar o no. Y si la hace a lugar, respecto de las condiciones formales. No requiere
sustanciación cuando el juez da a lugar. Tribunal lo provee así. En el mismo acto decide si lo concede con o sin
efecto suspensivo. Art. 365.

Cuando se omite decir efecto, es suspensivo y la resolución no se ejecuta hasta que se decida.

Irrecurrible, lo resuelto luego por juez y el efecto.

Art. 368: Cuando se deniegue es ante la cámara o el Recurso de Queja. La que concede ante cámara por
reclamación del 368 1° párrafo.

No recurrible ante el propio juez. Es siempre la cámara que sea superior al juez. Por cámara civil suspensivo en
Córdoba. Pero no por reposición.

Excepción: Solo se eleva al Tribunal Superior de Justicia con dos casos que son: I- Art. 67. Exhorto provincial
del Extranjero. II- Recurso que interpone los jueces contra decisión de la cámara, en decisión de retardada
justicia, que le impone multa. Art 127. Funciona como directo, pese q que es administrativo.

Se elevan autos a la cámara y pone en despacho en el mismo día. Primera medida es el decreto de traslado al
apelante para que exprese su agravio, por tres días, donde puede expresar si consideró que fue mal concedido.
Art. 368.(Por errónea conclusión modificación del efecto). Tanto apelante como Apelado. Pueden invocar mal
concedido el recurso.

El apelante planteará que le sea concedido sin efecto suspensivo. El apelado cuando es con efecto suspensivo.

Art. 171. Todo traslado sin plazo es por tres días.

Con o sin reclamación da para que conteste agravio un plazo de diez días que no son fatales entonces a pedido
de la contraria se declara desierto el recurso. Art. 374 y la resolución queda firme y ejecutoriable.

Expresar agravio, 1° vez que funda apelación, critica resolución y dice porque como pretende.

Si el apelante pretende ofrecer prueba es en este momento y junto con la expresión de agravio.

Luego traslado al apelado por diez días. Aquí contesta los agravios y defiende sentencia. Si también es apelante
es acá cuando hay vencimiento recíproco, (ADHESION A LA APELACIÓN.)-

La adhesión cae por la deserción del Recurso principal hecho antes de que corra el traslado al apelado.

124
Si uno planteó y luego desistió. No es posible seguir.

El Apelado puede en el término de diez días:

1- Cuestionar la apelación.
2- Desistir.
3- Adherirse y ofrecer pruebas propias y cuestionar las pruebas del apelante.

Si adhirió, se traslada por tres días al apelante principal como si fuera un apelado en la adhesión. Lo hace
fundadamente, expresa agravio.

Adherir. Es no solo defender la sentencia, sino que sea reformada en su beneficio.

Si el apelado no se adhirió pero ofreció prueba. Se corre traslado por seis días que el apelante se pronuncie
respecto de esas pruebas.

Cuando cambia para abrirse en segunda instancia Art. 375. Solo cuatro casos en Juicio Ordinario.

1°- Si por motivos no imputables al oferente no se practicó en primera instancia la prueba por él ofrecida (Art.
375 2° a). Ej. Testigo que se fue, enfermó etc. O dificultad en orden a prueba que no puede producirse.

Es ofrecida y admitida que sin culpa del sujeto no se puede dar.

2° Replanteo (Juicio Ordinario- Excepción- Juicio Abreviado regla general), apelables todos los proveídos sino.
Art. 230 y 503. Si en la prueba confesional la parte adherente se niega a responder una prueba alegando que
no es válida, etc. Juez se expide de inmediato.

REPLANTEO DE PRUEBA EN 2° INSTANCIA. Denegado el 1° en 1° instancia, exijo y si deniegan en 2° instancia


lo pido.

3°- Hechos nuevos (inc. 2° b° 345): si se alegare algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado antes, o
posterior al plazo de prueba en primera instancia. conectado con ius superviniens.

4°- Rebeldía Art. 113 inc. 3°b. si el rebelde compareciera luego de vencido el plazo de ofrecimiento de pruebas,
podrá pedir la apertura en segunda instancia.

Fuera de esto no se producen pruebas en segunda instancia.-

Con prueba o sin prueba, se dicta el decreto de autos con los mismos efectos conocidos de dictar sentencias,
etc.

Si hubo prueba dentro de seis días de notificadas las partes pueden alegar ante la cámara. No se les corre
traslado expreso.

Mecanismo de sorteo para dictar sentencia para el orden del estudio. Luego se asigna por veinte días a cada
uno para que lo haga salvo que parte disponga de modo conjunto por 20 días los tres juntos.

Hace funcionar la recusación con causa de mora. A cada uno. Art. 122 y 123.

Concluido los tres estudios pasa la causa a cinco días para acuerdo para fijar puntos a deliberar (acto central
de formación de la voluntad del colegio). Luego del acuerdo por cinco días más para que sea leída la sentencia
en acto público. Fijado día y hora por el secretario.

Redactado en forma de acta firmado por jueces doble ejemplar. Si uno no pudo firmar después del acuerdo
basta certificación de ello del secretario. Art. 120 que formó voluntad pero no firma.

125
Toda decisión puede ser por unanimidad. Si es por mayoría, destacar puntos, etc. Porque mayoría va obligar
al disidente. Ej. Testamento.

Procede contra:
a) Las sentencias definitivas: que son aquellas resoluciones que resuelven el proceso después de su integral
tramitación.
b) Los autos interlocutorios: que son las resoluciones judiciales que deciden una cuestión incidental relativa
al proceso y se dictan como consecuencia de discrepancias de partes surgidas en el curso del procedimiento.
c) Las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia: Las
providencias simples son aquellas resoluciones que se producen como respuestas a todas las peticiones de
partes, que procesalmente fundadas, impulsan el procedimiento hasta su terminación, por ejemplo, el
proveído que admite la demanda.
e) En Nación, sentencias interlocutorias: resuelven cuestiones que requieren sustanciación, que surgen en el
curso del proceso.
En Nación, no procede contra: 1) providencias simples que no causen un gravamen irreparable y 2) las
sentencias definitivas y las demás resoluciones que recaigan en procesos en los que el valor cuestionado no
exceda de determinada suma, de acuerdo a índices oficiales de variación de precios mayoristas no
agropecuarios. Esto no se aplica al desalojo de inmuebles, a los alimentos ni en aquellos donde se discutan
sanciones procesales.
Es necesario que alguna de estas resoluciones cause agravio: insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de
las pretensiones planteadas en el litigio o el rechazo de las defensas opuestas. Es por lo tanto, la derrota,
total o parcial del litigante, la circunstancia que determina la existencia de agravio en cada caso concreto.
PLAZOS

En NACION, es de 5 dias en el proceso ordinario. En el sumarísimo es de 3 dias.

Es perentorio, de manera que si no se interpone, la resolución queda firme. Es individual, corriendo


separadamente para cada litigante. Las partes, pueden prorrogarlo de común acuerdo.

En CORDOBA es de 5 dias.

Procedimiento:
Se desdobla en dos actos:
1) La interposición: que es el acto de voluntad, en el que manifiesta que ³viene a apelar´ y
2) La fundamentación: que es el acto de inteligencia, en el que se realiza la crítica razonada, circunstanciada,
precisa y concreta de la resolución atacada.
Si el tribunal superior jerárquicamente tuviere su asiento en otra localidad, deberá el litigante constituir
domicilio en dicha localidad.
Lo debe hacer en la Nación, el apelante en el acto de interposición y el apelado en el plazo de cinco días. En
Cba., lo debe hacer dentro del plazo para apelar; sino será emplazado a hacerlo en tres días. Igual plazo rige
para el apelado.
Formas de concesión:
1) Cuando se concede libremente, las partes en segunda instancia, pueden alegar hechos nuevos. Si se
concede en relación no procede admitir la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos, debiendo el
tribunal resolver sobre la base de las actuaciones producidas en primera instancia.
2) Las sentencias dictadas en una apelación libre se dictan individualmente; las dictadas en una apelación en
relación deben serlo en forma impersonal.
3) Apelación en relación sin efecto diferido: se sustancia en primera instancia, debiéndose interponer
fundadamente en el plazo de cinco días de notificada la providencia que lo acuerda, dándose traslado a la
contraria por cinco días. Los escritos se denominan memoriales.
Apelación concedida libremente: se sustancia en segunda instancia, de manera que la interposición es sin
fundamento.
Debe presentar el escrito de expresión de agravios en diez, proceso ordinario o cinco días, proceso

126
sumarísimo. Mismo plazo para contestar el traslado.
4) Se concede libremente sólo cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios ordinarios. En
todos los demás casos, el recurso únicamente puede concederse en relación (providencias simples que
causan gravamen irreparable, sentencias interlocutorias, y sentencias definitivas dictas en procesos
sumarísimos, de ejecución y voluntarios).
Las facultades decisorias de los tribunales de segunda instancia están limitadas: 1) al conocimiento de las
cuestiones que fueron articuladas en el proceso, y no por lo decidido en primera instancia;
2) Siempre y cuando hayan sido expresamente incluidas por el apelante en la expresión de agravios o en el
memorial.
Efectos:
1) El CPN dispone como regla que procede con efecto suspensivo (consecuencia del efecto devolutivo), a
menos que la ley disponga el sólo efecto devolutivo.
Córdoba: Art. 362: el recurso de apelación comprende los vicios de nulidad de las resoluciones por violación
de las formas y solemnidades que prescriben las leyes para el dictado de las resoluciones.
Éstas, pueden agruparse en dos clases:
1. Errores externos a la resolución: que ella no sea dictada por escrito, que no esté firmada, que no contenga
la fecha, que no tenga
las partes estructurales establecidas por la ley ±vistos, considerando, autos-.
2. Errores internos de la resolución: ausencia de fundamentación, expresiones oscuras e imprecisas, omisión
de decidir cuestiones esenciales, etc.
Si fuese juntamente deducido con el de reposición, deberá fundarse la apelación en el mismo acto de
interposición. Si el decreto o auto de que se trate no hubiesen sido sustanciados, el recurso de apelación
podrá interponerse en subsidio del de reposición.
Quien plantea la reposición sólo podrá apelar la decisión sobre el recurso por los agravios nacidos con
motivos de la resolución (no permite reposición).
Declarada la nulidad de la resolución judicial, el tribunal ³ad quem´ resolverá sobre el fondo de la cuestión.
Efectos: El CPC establece que el recurso será concedido con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga
lo contrario.
Concesión del recurso: Art. 368: el tribunal proveerá sobre el recurso, sin sustanciación. La resolución en
que se conceda el recurso no será recurrible pero podrá ser revocada por el superior a solicitud de parte, o
reformada en cuanto al efecto en que haya sido concedido (por ejemplo, si el recurso fue concedido con
efecto suspensivo cuando correspondía efecto no suspensivo).
Esta reclamación se hará dentro de los tres días de la notificación del primer proveído que dicte el tribunal
³ad quem´, quien resolverá, dentro del plazo de diez días, previo traslado a la contraria.
Adhesión al recurso: La adhesión al recurso es una institución mediante la cual el justiciable que no apeló la
sentencia, frente a la apelación de su adversario, puede adherir a ese recurso.
La adhesión es deducible en la alzada (ante el tribunal ³ad quem´, luego de haberse concedido el recurso
principal), por quien no recurrió en término, cuyo fundamento se encuentra en el principio de igualdad
procesal.
Recibidos los autos por el superior, se debe correr traslado al apelante por diez días para que exprese
agravios. De la expresión de agravios se correrá traslado al apelado por diez días para que conteste y, en su
caso, adhiera al recurso, de la adhesión se correrá traslado al apelante por igual plazo.
Prueba en la alzada: La apertura a prueba en la alzada o en segunda instancia, reviste carácter excepcional.
En este sentido el inc. b del artículo 375 del CPC, modificando el régimen de libertad probatoria que rige
para la primera instancia, expresa que en segunda instancia la prueba no será admitida cuando los hechos o
la clase de prueba de que se trate fueran notoriamente impertinentes.
Es que, si se admitiera un criterio liberal para abrir a prueba la segunda instancia, necesariamente la primera
sería una etapa de tanteoy experimentación.
Respecto a la oportunidad para ofrecer prueba, el CPC establece que las partes podrán, en los escritos de
expresión de agravios, ofrecer la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto para las pruebas documental y
confesional, las cuales tienen un régimen distinto y por lo tanto pueden ofrecerse luego de esa oportunidad.

127
El CPC dispone que la absolución de posiciones sea admitida hasta la oportunidad del artículo 377, es decir,
hasta el momento en que los autos pasan a estudio, y sólo podrá referirse a hechos o circunstancias que no
hubieren sido objeto de prueba con anterioridad.
El ofrecimiento de prueba en segunda instancia será procedente en los siguientes casos:
1. Si por motivos no imputables al oferente no se hubiese practicado en primera instancia la prueba por él
ofrecida, por ejemplo, si el testigo ofrecido viajo al extranjero.
2. Si se alegara algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado antes o posterior al plazo de prueba en
primera instancia.
3. Cuando en juicio abreviado o ejecutivo se hubiere denegado indebidamente la apertura a prueba o alguna
medida de prueba.
Respecto al procedimiento el CPC establece que si el oferente de la prueba fuere el apelante, el apelado
podrá expedirse sobre el pleito y ofrecer prueba en la contestación de agravios. En el caso inverso, esto es
que ofrezca prueba el apelado, se correrá traslado por seis días al apelante a los mismos fines.
Cumplidos los tramites anteriores, se admitirá o rechazará la prueba. Si la prueba se admite, el plazo para su
producción será de veinte días, salvo el juicio abreviado y ejecutivo, donde el plazo será el correspondiente a
esa clase de juicio.
Finalmente, el artículo 376 del CPC establece que: ³Las pruebas producidas en primera instancia en tiempo
oportuno, que se recibieran diligenciadas luego de la resolución recurrida, se agregarán a los autos,
pudiendo meritarlas dentro del plazo de seis días de haber tomado conocimiento de su agregación´.
Autos a estudio y alegatos: Evacuados los traslados o en su caso producida la prueba, se pasarán los autos a
estudio.
Con el escrito de merito de la causa, o sin él, y firmados el decreto de autos a estudio , la causa queda
conclusa para definitiva y entra a conocimiento del tribunal.
Para la sentencia se sigue el procedimiento arriba descripto. En Córdoba, se puede disponer el tratamiento
conjunto por el tribunal, que se hará en el plazo de veinte días.
Si no se consiguiese la mayoría, se integrará el tribunal con dos sustitutos si se tratare de la cámara de
apelación o de la sala civil del TSJ.
***NULIDAD

INCIDENTE Instrumento por el cual reclamo contra un vicio de nulidad de un acto previo a la sentencia, es
horizontal, instancia del vicio cometido. NO va contra resolución sino contra actos. Es otro trámite para hacer
caer una sentencia firme.

Interpongo en cinco días.

Trámite como Juicio Abreviado.

FUNCIONES:

1- Genuina. Cuestionar acto viciado donde se cometió.


2- Sustituto del Recurso de Apelación, luego de dictada la sentencia ante el mismo juez.

3- Recisión (Contra sentencia pasada por cosa juzgada). Por rebelde, mal citado, cuestiono proceso
(Citación) y revoca decisión. En el Código Nacional. Es trámite Autónomo de Nulidad. Por jurisprudencia
porque tenemos incidente de nulidad Apelación.

Nulo por vicio de forma, debería ser por Apelación.

Nulo por vicio de forma de cámara por casación. Art. 382.

Nulidad se hace valer por recursos a través del cual se reclama injusticia. Principio General.

Siempre ante resolución debo demandar tanto injusticia como forma.

128
Cuando es acto que no es resolución. No es recurso sino INCIDENTE DE NULIDAD: Contra acto procesal que
no es resolución, como medio de impugnación de modo horizontal en instancia del vicio cometido.

Tiene el mismo alcance que la casación. Son los dos únicos en el orden provincial, los dos únicos mecanismos
para hacer caer la cosa juzgada.

Art. 362. VER. El recurso de apelación comprende por vicio de nulidad. Art. 383. Inc. 1°. Violación de persona.

TRÁMITE: a)- Por cinco días se interpone. b)- Como juicio Abreviado.

Hoy es la vía regulada para denuncia de recisión. Cuando el rebelde involuntario de proceso en su contra. No
conoce o no pudo recurrir. Por fuerza mayor, por nulidad de citación.

Aparece, la cuestiona y que proceso se retrotraiga puede tener como consecuencia la revocación de Cosa
Juzgada.

*** RECURSO DIRECTO

RECURSO DIRECTO: Denegados los recursos de apelación, casación o inconstitucionalidad, se interpone ante
superior directo en el plazo de diez días. Es extraordinario.

Para su trámite se debe constituir domicilio en sede del tribunal. Se acompaña de copia simple de la resolución
recurrida, de la resolución denegatoria pronunciada por el anterior recurso interpuesto, los contradictorios y
firmadas por el letrado del recurrente. Indicar fecha donde se notificaron las resoluciones.

Se resuelve en diez días, previo pedido de informes al inferior de los motivos de la denegación, hasta se puede
pedir la remisión del expediente principal, tienen cinco días para proveérselo. Si se rechaza este recurso, se
remite al inferior y agrega el expediente principal. Si se admite apelación se eleva al superior todo el
expediente. Superior resuelve sobre el fondo de la causa (Casos de denegación de Inconstitucionalidad o
Casación), SINO EN CASO DE Apelación remite al inferior.

RECURSO DIRECTO Art. 406 y 407. Modo de impugnación auxiliar, vertical, que se interpone ante TSJ, por la
denegación de un inferior de otro recurso de apelación o casación o inconstitucionalidad y para canalizar
denuncia por retardada justicia.

Plazo por diez días, discutidos si tiene o no efecto suspensivo. Cuando se interpone es con tres copias: 1-
Resolución recurrida. 2- Escrito de reclamo del otro recurso, 3- Resolución denegatoria.

El juez pide informe al inferior por cinco días. No sustanciado entre partes. Lo resuelve en diez días.

Una vez resuelto queda cosa juzgada, firme, irrecurrible (material).

Cuando admite, Apelación, sustancia y se eleva al superior (remisión de expediente a superior) o pronuncia
de fondo en 1° instancia luego concede Casación o Inconstitucionalidad.

Cuando rechaza notifica y da al inferior y se adjunta al principal.

Se discute si tiene efecto suspensivo. El profesor dice que no tiene efecto propio sino el de Recurso Principal.
(aceptado o denegado) no propio ni afecto.

Puede estar en trámite el juicio de admisibilidad.

Ej. Una sentencia de desalojo apelada (No ejecutar hasta que cámara la conceda).

En casación es sentencia o autos que terminan con el juicio.

129
El resultado de este recurso, es firme y similar a sentencia de desalojo en segunda instancia. Algunos lo llaman
también RECURSO DE QUEJA O DE HECHO. Pero en Córdoba lo usan para auxiliar de cuestionar denegatoria
principal y canalizar la retardada justicia. Como denuncia a superior porque inferior no actuó a tiempo (art.
126). Puede ser por mismo trámite que el recurso directo y el de retardada justicia. Art. 402.

Cuando resuelvo los recursos, la resolución tiene cosa juzgada, está firme, no hay recurso alguno. Salvo cosa
juzgada material.

Recurso directo: También llamado de ³queja´ o ³de hecho´, constituye un remedio procesal tendiente a
obtener que el tribunal competente para entender en segunda o ulterior instancia, tras revisar el juicio de
admisibilidad efectuado por el órgano inferior, revoque la providencia denegatoria del recurso y lo declare
admisible.
El artículo 402 dispone: ³Denegado un recurso de apelación, casación o inconstitucionalidad, el interesado
podrá interponer recurso directo ante el superior en el plazo de diez (10) días´.
La finalidad que tiene es que el superior declare mal denegado el recurso que rechazó.
Reconoce como límite el examen de la denegatoria del recurso, sin que corresponda investigar la materia
que constituye el contenido del pronunciamiento impugnado.
Art. 402 CPC exige que el impugnante del recurso directo, bajo pena de inadmisibilidad, deba:
1. Constituir domicilio.
2. Acompañar copia simple suscripta por el letrado del recurrente, de la resolución recurrida, de la
interposición del recurso y en su caso de la contestación, y de la denegación.
3. Indicar, las fechas en que quedó notificada la resolución recurrida, en que se interpuso el recurso, y en
que quedo notificada la resolución denegatoria.
Podrá también agregar copia, en la misma forma, de las constancias del expediente que estime pertinentes.
El artículo 403 dispone, respecto del trámite: ³Presentado el recurso en debida forma, el superior resolverá
en el plazo de diez (10) días, previa orden al inferior para que informe los motivos de la denegación si no
estuvieren expresados en la resolución, o para que los amplíe, dentro del plazo de cinco (5)´.
Se debe tener en cuenta el art. 355 a los fines de la admisibilidad.
Por su parte, el artículo 405 establece: ³Rechazado el recurso directo, se notificará la resolución y se
remitirán las actuaciones al inferior para ser agregadas al principal´.
Si se hiciere lugar al recurso directo y se tratare de apelación, el superior ordenará, la elevación del
expediente en la misma resolución. El inferior remitirá los autos previa notificación al apelado y
emplazamiento previsto en el artículo 367 del CPC.
Cuando se hiciere lugar al recurso y se tratare de casación o inconstitucionalidad, el superior, resolverá sobre
el fondo del asunto, a cuyo fin podrá requerir las actuaciones necesarias, para resolver la cuestión sustancial
o de fondo.
cuando el inferior ha rechazado, sin tramitación previa, el recurso de casación por considerarlo
manifiestamente inadmisible; en caso de prosperar el recurso directo, y considerar el superior que el recurso
fue mal denegado, deberá remitir las actuaciones del recurso directo al inferior para la correspondiente
tramitación.

Unidad 18. Recursos Extraordinarios

Casación. Inconstitucionalidad. Inaplicabilidad de la ley. Revisión. Extraordinario Federal.


Trámite.
RECURSOS EXTRAORDINARIOS: Son aquellos que la injusticia de la resolución que es su móvil, está
establecido en la ley taxativamente. La ley establece las causas por las que procede.

A diferencia que en los ordinarios, procede por el agravio en general. Todo litigante tiene derecho a un doble
examen, una vez apelado esto se agotó por ello los recursos extraordinarios solo proceden por las causales.

130
***RECURSO DE CASACIÓN: Según el diccionario jurídico de Manuel Ossorio en su pag. 843. De
CARAVANTES ”Remedio supremo y extraordinario contra las sentencias de tribunales superiores dictadas en
contra de la ley o doctrina de jurisprudencia o porque le faltan los trámites sustanciales y necesarios en los
juicios. Para que se la declare nula y vuelva a dictar aplicarlo o interpretarlo, rectamente acorde a ley o
doctrina legal quebrantada en la ejecutoria, u observando los trámites omitidos en juicio para que conserven
su unidad e integridad jurisprudencial.

Se interpone ante Tribunal Superior en contra de fallos de sentencias definitivas o laudos o autos definitivos
que ponen fin al proceso, donde se infringió ley o doctrina o se quebrantó alguna garantía esencial del
proceso. Es por quebranto de ley de fondo (Fundamentación lógica y legal) o de ley de forma (violación de
formas y de solemnidades procesales) o por violación de cosa juzgada. O por uso de la discrecionalidad y
logicidad, del juez, cuando es injusta la sentencia y no procede fundar por logicidad la resolución. Suspensivo
salvo vicio de ley diferente de jurisprudencia.

Trámite: Hay 15 días para interponerlo por escrito, fundamentado, constituyendo domicilio y con copia de la
resolución agraviante. Se menciona el motivo y los argumentos de los agravios, y la aplicación pretendida, la
aplicación que pretendo que haga el tribunal.

Luego se corre traslado para que la otra parte la conteste durante 15 días, y se resuelve la admisibilidad y en
3 días se remiten las actuaciones al TSJ.

Cuando el TSJ declara nulo el procedimiento anterior, o sea procedente el recurso, remite al ad quo para que
la causa sea tramita y juzgada de nuevo o cuando es por vicio de ley, entonces decide el TSJ conforme al
derecho, correctamente aplicándolo.

RECURSO DE CASACIÓN: Art. 383.

Recurso extraordinario típico en el orden provincial. NO hay derecho a nuevo pronunciamiento sino por
motivos legislados.

Funciona normalmente en cúspide de ordenamiento jurídico determinado. Su función principal es establecer


la interpretación uniforme de la ley. Que por vía de persuasión se impone.

Así va formándose o uniformándose la jurisprudencia, procura respetar principio de igualdad. Se logra como
medio más perfecto este Recurso.

Otra forma eran fallos plenarios (Interpretación contradictoria de diferentes tribunales y se reúne por acuerdo
obligatorio. En Córdoba tuvimos Recursos de Casación, como disposición uniforme, ya no. En Buenos Aires
todavía subsiste.

Inconveniente que tenemos nosotros con la casación es el sistema federal y que 27 tribunales opinen
diferente.

Funcionaría perfecto si hubiera 1° Tribunal, nace de Casación. Desde los dogmáticos tiene dos motivos:

I- Violación de ley que regula fondo de asunto. (material)


II- Violación de las formas.

II- La sentencia o procedimiento es formalmente vicioso.

En CPCC de Córdoba el Art. 383. Inc. 3°, 4° violación de ley. El inc. 1° y 2° violación en la forma.

Violación de la Forma: Violación de principios o de formas y solemnidades, de fundamentación lógica y legal.

131
Pero 1° y 2° subsumido en 3°. ____1° principios. 2° fundamentos, son prescindibles. pero 3° formas
(Enunciación genérica).

Casación Formal por violación de las formas por cualquier vicio de actividad de formación de sentencia. EJ.
Cinco días para apelar y lo hago el día sexto, así el apelado reclama sino consiente el vicio. Si lo hace la cámara
debe decir como es y dictar sentencia.

Violación de forma de sentencia que no responde estructura.

Actividades cumplidas en contra a como dispone la ley.

CAUSA: De hecho o de derecho. Ej. Cuando el juez leyó mal almanaque y se equivocó con día inhábil. Ej. Corren
y aceptan recurso en el sexto día.

VICIO DE LA LEY Casación por fondo, sustancial, material. Ve la interpretación de la ley errónea. Si cámara al
juzgar fondo del asunto y se equivocó. Ojo con los hechos de fondo, solo es por errores de derecho. Son ajenos
a la casación. En cambio en lo procesal si ve. Error de Hecho y de Derecho. Porque hay una sentencia injusta.
Ojo que el tribunal interprete mal la ley origina que otros lo haga. Error de derecho. En cambio si el de hecho
se agota en sí mismo. No se contagia el resto.

3° CAUSAL NO ESCRITA.

Cuestión de control de logicidad y fundamentación de la resolución para evitar el uso de discrecionalidad. Una
sentencia absolutamente injusta no puede ser revocada sino hay erro de hecho. Hoy no nos entra tal tarea.

En el Art. 383 inc. 1° y el Código Nacional Fundamento lógico y legal.

Desde la dogmática funciona como casación formal. Como violación de formas y solemnidades, es uno de los
motivos que más se usa. Argumentar: para revocar una sentencia por motivo de su injusticia. Es el más usado
por la casación.

DECISIÓN Pueden responder a favor de que es injusta y fuera o que no y se mantiene (funciona con 3°
instancia).

3° y 4° Casación por sentencia contradictoria.

No basta que la cámara haya interpretado mal la ley de fondo sino que también otra cámara la interpretó pero
opuesta.

Si no hay sentencias contradictorias no se impone por este motivo. Lo que se subsana con control de logicidad
para el derecho.

Fin controlar acceso de causas al TSJ. No pasa igual en lo penal.

Resoluciones recurribles en casación las que tienen sentencias definitivas que ponen fin al juicio, Contra autos
de perención de 2° instancia con eficacia de resolución final.

Inversamente hay sentencias sin carácter definitivo. Ej. Juicio Ejecutivo. No habilitan recurso de casación.

Cuando se trata de Casación por violación de ley no se exige que sea definitiva. Art. 384.

En quince días: Se interpone ante el ad quo. Para ser resuelto por ad quem. Hace juicio de admisibilidad
pero con previa sustanciación ante él. Para no sustanciar ante el ad quem.

132
Se corre traslado por quince días también. Y cámara resuelve en término de quince días para resolver. Luego
se eleva inmediatamente al TSJ. Pone decreto de autos y pasa a fallo por le TSJ. Si se deniega se interpone
recurso de queja.

Resoluciones del TSJ

1)- Puede rechazarlo, queda firme la sentencia salvo Recurso Ordinario Federal, contra la resolución.

2)- Admite el Recurso de Casación revoca la sentencia de Cámara y debe dictar de nuevo sentencia. Con
reenvío.

1°- Si recurso por error formal por vicio de procedimiento, reenvío forzoso a la instancia de donde se cometió
vicio para que allí sea renovado. Para que se renueve el procedimiento de modo regular.

2°- Casación proceda con la sustancial por violación de ley o defecto en sentencia. Art. 388, 389 y 390.

Tribunal superior tiene la facultad de reenviar o no.

Sea por violación de forma de ley, el tribunal puede reenviar para que resuelva otra cámara o lo hace el mismo
sin reenvío. En la práctica lo debe hacer él, pero como está congestionado por trabajo reenvía.

Si TSJ omite reenvío asume la función del Tribunal de segunda instancia..

Cuando reenvía a otro para resolver es de nuevo casable, pero por otro motivo distinto de la primera casación.

Cuando no reenvie, su resolución no es casable sino Recurso Extraordinario ante la corte. Reserva de Recurso
Extraordinario de casación.

La casación es un recurso extraordinario establecido por la ley para atacar sentencias definitivas o autos
equiparables a tal es, dictados por la Cámara de Apelaciones, cuando en tales resoluciones se verifiquen los
vicios que la ley establece como motivos de tal impugnación.
Junto a esa función del recurso de casación, surge otra, cual es la de uniformar la jurisprudencia, para evitar
el peligro de criterios dispares o eventualmente contradictorios, buscando la unidad jurídica.
Motivos: Con respecto al inc. 1: No procederá si el recurrente hubiere concurrido a producirla, aceptado los
actos nulos, o que éstos, no obstante la irregularidad, hubieren logrado la finalidad a que estaban
destinados; o no resultare afectada la defensa enjuicio
1.a) Que la decisión se hubiere dictado violando los principios de congruencia: El principio de congruencia
configura en el proceso una doble garantía: por un lado, establece los límites a los que debe someterse el
juez evitando arbitrariedades y por otro lado, otorga seguridad a las partes, puesto que saben con certeza de
qué defenderse.
1.b) Que la decisión se hubiere dictado violando los principios de fundamentación lógica y legal:
La exigencia de fundamentar las sentencias tiene por objeto que el justiciable pueda conocer cuáles han sido
las razones y argumentos como así también cual ha sido el camino que transito para arribar a determinada
conclusión y no a otra: I) Falta de motivación: se verifica en los casos en que la sentencia no brinda
fundamentación sobre la decisión que pronuncia, en relación a algún rubro de lo sometido a estudio; II)
Defectuosa motivación: a) Motivación aparente: son aquellas en donde la motivación es una ficción, una
apariencia, pues sólo está conformada por afirmaciones dogmáticas, que en definitiva ocultan la realidad; b)
Motivación insuficiente:
principio de razón suficiente lógico: el control de casación se focaliza en los enunciados, es decir, no se
analizan los entes en sí mismos (hechos), sino lo que el juez ha dicho sobre esos entes; el itinerario racional
que el aquel ha seguido para arribar a la conclusión, procurando llegar a saber si ha dicho los suficiente para
que se considere motivada la sentencia; c) Defectuosa motivación propiamente dicha: cuando se vulneran el
principio de no contradicción y reglas de la experiencia. La contradicción debe existir sobre los argumentos

133
principales del dictum o resolutorio o sobre éstos con lo señalado por el tribunal a mayor abundamiento
(obiter dicta), cuando no sean independientes, es decir, medie relación de conexidad.
Sobre las reglas de la experiencia, deben tratarse de principios que puedan conocerse por la generalidad de
las personas de un nivel medio de cultura, en función de la experiencia diaria.
1.c) Que la decisión hubiere dictado con violación de las formas y solemnidades prescriptas para el
procedimiento o para la sentencia:
La observancia de las formas es una garantía de que el proceso se desenvolverá ordenada, regular y
equitativamente, asegurando así la certeza, el contradictorio y la regularidad (RAMACCIOTTI).
Los errores que constituyen violación de formas sobre el procedimiento, obligan a reponer el proceso al
estadio en que se cometió la falta (reenvío obligatorio: art. 389). En cambio, los errores que constituyen
violación de formas sobre la sentencia, al ser errores
cometido en ésta misma, pronunciada tras un procedimiento válido, el propio tribunal de casación puede
corregirlo por medio de su sentencia, sin anular o reponer el procedimiento (reenvío facultativo: art. 390).
2) Que se hubiere violado la cosa juzgada:
Se viola cuando se vuelve a decidir una cuestión ya resuelta en ese juicio o en otro; o bien cuando se niega a
reconocer la decisión que tiene una resolución investida de tal autoridad y eficacia.
3) Que el fallo se funde en una interpretación de la ley que sea contraria a la hecha, dentro de los cinco
años anteriores a la resolución recurrida (por el propio tribunal de la causa, por el TSJ, un tribunal de
apelación en lo civil y comercial, u otro tribunal de apelación o de instancia única, de esta provincia): Se
requiere que exista analogía fáctica y una disímil interpretación jurídica entre los pronunciamientos
antagónicos. Esto está a cargo de demostración del recurrente. El plazo se cuenta en forma retroactiva
desde la fecha de la sentencia recurrida.
4) Que el fallo contraríe la última interpretación de la ley hecha por el TSJ en ocasión de un recurso
fundado en el inciso precedente:
se pretende establecer una genuina inteligencia legal. Teniendo en cuenta determinada causa, sobre la que
versan interpretaciones disímiles, pero sin haber pronunciamiento del TSJ uniformador de jurisprudencia, el
recurso se interpone basado en la causal del inciso 3. Una vez que el TSJ conoce y uniforma la jurisprudencia;
cuando tengamos las mismas cuestiones fácticas y la solución al caso contraríe la interpretación hecha por el
TSJ, el recurso se interpone basado en la causal del inc. 4.

Procede contra:
1) Sentencias definitivas: aquellas que ponen fin al pleito e impiden su continuación (ver árbitros);
2) Autos equiparables a la sentencia definitiva (que ponen fin al proceso, hacen imposible su continuidad o
causan gravamen irreparable): el que declara la deserción de un recurso de apelación interpuesto contra
sentencia de primera instancia, los dictados en las tercerías, los que causen gravamen de gran entidad que
no puede ser reparado en una sentencia eventualmente a favor.
Interposición del recurso: Art. 385: ³El recurso se interpondrá por escrito, dentro de los quince días de
notificada la sentencia, ante el tribunal que la hubiere dictado, y, bajo sanción de inadmisibilidad, contendrá:
1. El motivo en que se basa y los argumentos sustentadores de cada motivo.
2. La aplicación e interpretación de derecho pretendida, en los casos de los incisos 3 y 4 del artículo 383.
3. La constitución de domicilio, dentro del radio de la Ciudad de Córdoba, si el tribunal tuviese su asiento en
otro lugar.
En los supuestos del art. 383 incisos 3 y 4, se deberá acompañar copia de la resolución de la que surge la
contradicción, suscripta por el letrado actuante (art. 90) o citar con precisión la publicación especializada de
amplia difusión en la provincia donde fue íntegramente reproducida.
Admisibilidad y procedencia:
1) El control de admisibilidad procura verificar que en el recurso se hayan cumplido los recaudos previstos en
el artículo 385. El no cumplimiento traerá la inadmisibilidad;
2) Las condiciones de procedencia hacen a la fundabilidad del recurso: v.gr.: la legitimación o interés para
recurrir y la existencia de un motivo legalmente autorizado. Su no cumplimiento traerá la improcedencia.
En caso de inadmisibilidad manifiesta, el recurso podrá ser rechazado sin trámite alguno (in limine).

134
Presentado el recurso en forma, se correrá traslado a la contraria por el plazo fatal de quince días. El tribunal
resolverá sobre la admisibilidad dentro del plazo de quince días de vencido el anterior. La contraparte, al
contestar el traslado, constituirá domicilio dentro del radio de la ciudad de Córdoba, si el tribunal tuviera su
asiento en otro lugar, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere las resoluciones quedarán notificadas como
si estuviera rebelde. Concedido el recurso se remitirán las actuaciones dentro de los tres días siguientes al de
la última notificación. Será aplicable, en lo pertinente, l o dispuesto en el art. 369 in fine (elevación de autos
por parte de la secretaría. Si el recurso no tuviere efecto suspensivo o no impidiere la tramitación de la
causa, el tribunal inferior podrá ordenar, de oficio o a petición, se obtengan las copias necesarias para la
continuación del juicio en cuerpo separado. En su defecto, la Cámara podrá ordenar en igual forma se
obtengan las copias para la sustanciación del recurso y se devuelvan los autos al inferior, o a la
inversa).
Resolución: recibido el expediente, el TSJ dictará el decreto de autos y procederá a dictar sentencia.
Efectos: Por regla, el recurso de casación tiene efecto suspensivo. No obstante, este principio general tiene
dos excepciones:
1. Pueden ejecutarse las sentencias cuando el recurso de casación interpuesto se tratare de los supuestos
del art. 383 incs. 3 y 4, y el fallo impugnado no fuere definitivo.
2. a) Si se hubiere condenado al pago de una suma de dinero. b) Ofrecimiento de caución que a juicio del
Tribunal Superior sea bastante. Tal recaudo persigue asegurar el valor de lo litigado, las costas, y los demás
daños y perjuicios que pudieren causarse al ejecutado, en caso de revocarse la sentencia recurrida; c) De la
caución ofrecida debe correrse traslado al recurrente.
Reenvío obligatorio: se da cuando se declara nulo el procedimiento, debiendo reenviar al tribunal que
corresponda para un nuevo juzgamiento. Ejemplo: dentro de un proceso sustanciado en rebeldía, se notificó
incorrectamente la demanda al demandado.
Reenvío facultativo: en los demás supuestos en que se acoge el recurso, el TSJ puede:
1) Revocar la sentencia y resolver sin reenvío el fondo de la cuestión o
2) Cesar la sentencia, haciendo las declaraciones correspondientes y disponer el reenvío.

***RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (ART. 391) Ossorio p. 845. Reclamo extraordinario ante el TSJ o CS o
tribunal de garantías constitucionales, cuando una resolución judicial ataca las garantías constitucionalmente
establecidas, con ello obliga a reconocer y a ejecutar absolutamente las disposiciones contenidas en la CN.

Cuando en un proceso se cuestiona validez de ley, decreto, ordenanza, reglamente por ser inconstitucional o
cuando se cuestiona inteligencia de cláusula de la CN y la decisión del proceso es contraria al título o garantía
o exención, objeto del caso y que se funda en esa cláusula.

Procede contra resoluciones de la cámara.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Paralelo al recurso de Casación, tenemos el recurso de


inconstitucionalidad. Art. 391. Es como casación por violación de ley, pero en este caso es de la norma
constitucional.

Origen e USA, del Control de Constitucionalidad.

Es repetición del inciso 14 de la ley 48.

No hay motivo para arbitrariedad.

Cuando en pleito se puso en cuestión una norma constitucional o interpretación, puede plantearse así.

No hace falta una sentencia contradictoria. Pero si hace falta siempre que sea definitiva la sentencia.

Quince días para interponer, quince días para traslado, quince días para resolver.

135
El TSJ ante de dictar autos y pasar causa a fallo corre vistas a las partes. Es con sustanciación.

Resuelve en pleno porque es constitucional y no cuestión civil.

En ocasión se interponen los dos recursos juntos. Casación e Inconstitucionalidad.

Los dos se sustancian juntos hasta que se dan diferencias planteadas. Si se admite pasa a la cámara,
resolviendo primero inconstitucionalidad. Si rechaza, reenvía o no.

Recurso de inconstitucionalidad provincial:


El control de constitucionalidad puede ser realizado por vía directa, a través de la acción declarativa de
inconstitucionalidad (que cumple un rol preventivo, al eliminar un conflicto antes que el derecho sea
transgredido, cuando sólo pesa sobre él una amenaza; lográndose así certeza jurídica) o por vía indirecta,
dentro del marco de un proceso judicial, pudiéndolo realizar todos los jueces y conociendo en última
instancia el TSJ (A diferencia de la vía directa, donde conoce en instancia originaria y en pleno).
El recurso de inconstitucionalidad constituye un remedio extraordinario de carácter procesal instituido para
impugnar la sentencia definitiva o resoluciones equiparables a tal dictada por la Cámara de Apelaciones que
decide un caso constitucional.
Mediante este recurso se atribuye al TSJ en pleno, el poder-deber de declarar la inconstitucionalidad de las
normas repugnantes a la Constitución, contenidas en las resoluciones judiciales a que hace referencia el
artículo 392.
El recurso de inconstitucionalidad en rigor, es una verdadera ³casación constitucional´, que debe
diferenciarse de la casación común por ser diverso su objeto:
1) El objeto del recurso de inconstitucionalidad es la ley misma, en cuanto a su validez constitucional: el
examen que provoca se refiere a la congruencia o discordancia de la ley con la Constitución;
2) El objeto del recurso de casación, es la sentencia, en cuanto en ella se interpreta y aplica la ley: el examen
se refiere a la adecuación de la sentencia a las normas legales.
Es decir que si el recurso de casación tiene procedencia es porque ha existido un error del juez; en cambio,
para que tenga cabida el recurso de inconstitucionalidad es preciso no sólo un déficit del juzgador, sino
también un error del legislador, consistente en dictar una norma inconstitucional.
Procedencia: El primer requisito para que el recurso pueda ser considerado, es que exista planteada y
resuelta una cuestión constitucional. Es necesario que ésta sea propuesta ante los jueces de la causa y que la
decisión de éstos haya sido contraria a la pretensión del recurrente. La parte que tiene interés en que una
norma no se aplique por ser inconstitucional, debe proponer la cuestión tan pronto como tenga
conocimiento efectivo de que ella es susceptible de ser aplicada al caso concreto, por lo que la alegación
debe efectuarse en la primera oportunidad en que se considere que las garantías constitucionales pueden
verse afectadas.
Corolario de esto es que, aquella interposición, debe ser en la primera oportunidad procesal que se
presente. Es necesario, que la cuestión constitucional sea mantenida en todas las instancias del pleito, pues
si no se entenderá que se ha hecho abandono de ella, y además, el planteo debe ser explícito, categórico,
circunstanciado y autosuficiente e indicar el modo en que la ley, cuya aplicación se censura, es limitadora de
determinadas garantías constitucionales.
Art. 391: Motivos:
1. Cuando en el proceso se haya cuestionado la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la
pretensión de ser contrarios a la Constitución (cuestión constitucional compleja: conflictos de
constitucionalidad, que se producen cuando existe un enfrentamiento entre normas o actos
infraconstitucionales con la C.N.)
2. Cuando en el proceso se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución y la
decisión haya sido contraria a la validez del título, derecho, garantía o exención que sea materia del caso y
que se funde en esa cláusula (cuestión constitucional simples: se vinculan con la interpretación directa de
normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la C.N.). La norma habilita el
recurso cuando se desconoce en el pleito un derecho, garantía, etc., a raíz del ³alcance´ que se ha asignado a

136
la norma constitucional que lo ampara.
Resoluciones recurribles y efectos: Idem Casación.
Trámite: El recurso se sustanciará por el trámite previsto para el de casación. Cuando fuese concedido se
elevará al TSJ quien resolverá, previa vista al fiscal general por el plazo de diez días. Idem Casación.
Cuando el TSJ considere que no ha existido aplicación de una ley contraria a la Constitución, ni infracción a
alguna cláusula de ésta, así lo declarará y desestimará el recurso.
Si en cambio, el TSJ hace lugar al recurso de inconstitucionalidad, declarará la inaplicabilidad de la ley en el
caso.
Ambas declaraciones tienen efectos inter partes, como regla, pero excepcionalmente podrá suceder que
ocurra un efecto extensivo de la cosa juzgada, en la medida de la ejemplaridad del fallo y de su efecto
aleccionador o docente.

***RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY


Existen dos modos en el orden nacional, para obtener la uniformidad de la jurisprudencia dentro de las
distintas cámaras nacionales de apelaciones: a iniciativa de cualquiera de las salas de la cámara respectiva y
mediante el recurso de inaplicabilidad de la ley.
El primero, es un recurso extraordinario no previsto en le CPC, que se otorga contra las sentencias dictadas
por una sala de Cámara de Apelación, que contradiga la doctrina establecida por otra sala de la misma
cámara, en los diez años anteriores a la fecha del fallo recurrido y por medio del cual el tribunal en pleno
establece la doctrina legal aplicable (art. 302) .-
La característica de los fallos plenarios es que la doctrina establecida en ellos es obligatoria para la cámara
que los dicto y para los jueces de grado inferior, respecto de los cuales aquélla es tribunal de alzada. Es decir
que su aplicación no se restringe al caso concreto, sino que se extiende a todos los supuestos análogos.
Su objeto son sentencias definitivas.
Trámite: El recurso debe interponerse, debidamente fundado, dentro de los diez (10) días de notificada la
sentencia, ante la misma sala que la pronunció.
En la fundamentación se señalará la existencia de la contradicción en términos precisos, se mencionará el
escrito donde se invocó el precedente jurisprudencial y se expresará los argumentos que demuestren la
procedencia del recurso.
Del escrito de interposición se dará traslado a la contraria por el plazo de diez (10) días para que lo conteste.
El presidente de la sala en la que se interpuso, remitirá el recurso al presidente de la sala que le sigue en el
orden del turno, para que realice el análisis de admisibilidad, verifique si existe contradicción y si las
alegaciones que se refieren a la procedencia son suficientemente fundadas. Si lo declara inadmisible o
insuficiente, lo devolverá a la sala de origen; si lo admite concederá el recurso con efecto suspensivo,
remitiendo los autos al presidente del tribunal. En ambos casos, la resolución es recurrible.
Recibido por el presidente el recurso admitido, se dicta decreto de autos y se redacta el cuestionario (tema
del plenario). E l presidente, hará llegar en forma simultánea copias del memorial y de su contestación y un
pliego que contenta el temario; dentro del plazo de diez (10) días expresen conformidad y objeciones. Luego
de ello, convocará al acuerdo dentro del plazo de cuarenta (40) días, para determinar si existe unanimidad
de opiniones o, en su caso, como quedarán constituidas las mayorías y las minorías.
Sentencia: La mayoría y la minoría expresaran en voto conjunto e impersonal y dentro de los cincuenta (50)
días la fundamentación.
Si se dejase el fallo sin efecto, se pasan las actuaciones a la sala que resulte sorteada para que pronuncie
nueva sentencia, de acuerdo con la doctrina plenaria establecida. Rige el sistema del reenvío, con la
diferencia que la sala que debe dictar la sentencia acorde a la doctrina plenaria, no es la que dictó la
impugnada.
***RECURSO DE REVISION

RECURSO DE REVISIÓN: (Ad quem). Se interpone para que lo resuelva el TSJ. Es Extraordinario, Suspensivo.
En treinta días de conocida la falsedad o fraude en los documentos objeto de la sentencia, o se obtiene

137
documentos. Nunca se admiten pasado cinco años (cuando se obtiene documentos luego de dada la
sentencia).

Tiene igual trámite que la CASACIÓN. El TSJ tiene diez días para declarar admisible, requiere el expediente e
informes. Emplaza a las partes. Tramita en juicio ordinario. Contra sentencias definitivas y firmes. Se impugna
resolución del TSJ para que la reconsidere.

Es recurrida porque se basó en documentos falsos o reconocidos como falsos, declarados falsos o ignorados
por las partes respecto del lugar donde estaban, que servían para esclarecer la causa, pero que fueron
retenidos o extraviados por fuerza mayor o maliciosamente, por la persona a la que beneficio la sentencia. O
cuando hubo falso testimonio, decisivo en la causa, y luego se reconoce como tal. O cuando la sentencia se
obtuvo por prevaricato, cohecho, fraude, violencia.

Debo acompañar las copias del fallo impugnado y de la sentencia penal que declara prevaricato, cohecho,
fraude, falso testimonio, etc y los documentos encontrados.

RECURSO DE REVISIÓN: Art. 395. Cuestionada por no ser recurso según algunos autores. Mecanismo por
medio del cual se puede hacer caer la cosa juzgada, que esta no sea un límite intolerable cuando es injusta.
Impide su formación. Realiza un reexamen, permite reabrir el procedimiento y hacerlo valer.

Revisión civil está más limitado que la penal.

El código regula este recurso dentro del procedimiento de la sentencia impugnada. Va en contra de la cosa
juzgada formada. Siempre que haya recurso. NO hay cosa juzgada. Aún no siendo técnico el recurso, nuestro
código prefirió legislar con igual autonomía y economía.

OBJETO: No es juzgar lo decidido.

En ley de concursos, es similar a revisión para hacer caer la cosa juzgada en caso de dolo.

En Córdoba se discute si tal Acción Autónoma es legislada por otros medios, si se puede admitir el dice que
no. Otros dicen la revisión por otros medios es limitada y por este medio se compensa deficiencias. Se regula
por tres causas.

CAUSALES DE REVISIÓN: 1)- Falsedad de Prueba: I- Documental II- Testimonial.

DOCUMENTAL Después de la sentencia se declara falsos los documentos que se tuvieron en cuenta para dictar
sentencia o que ya estaban declarados falsos y la parte vencida no sabía.

II- Falso testimonio en juicio. Con nexo de causalidad, etc. Cuando la comunicación del juez se formó por
declaraciones de testigos, que luego son condenados en sede penal por falso testimonio. Ese es el requisito
principal

Ambos casos, se aceptan al estar declarados así en sentencia criminal.

2)- Recuperación de Prueba Documental. Cuando luego de la sentencia, aparecen o encontré documentos
idóneos que son prueba decisiva para la resolución y no integrada antes por fuerza mayor o acción del
adversario. Ojo que no basta que aparezcan. Sino que debe haber habido una imposibilidad de acceder a el
por fuerza mayor o por acción del adversario. En cambio si solo ignoraba no lo tomo. A diferencia de lo penal.

Obra del adversario, No necesariamente requiere dolo.

3)- Sentencia por maquinación fraudulenta o dolo como vicio de la voluntad empleada para llevar a otro a
engaño. Sobre voluntad del juez, perito, testigo, etc.

138
Debe tener calidad tal para vencer resistencia del litigante diligente. (uno mismo) ej. Necesario producir
pruebas falsas, etc.

Modo anormal, engaño a astucia que tenga entidad tal para llevar al dictado de una sentencia injusta. Puede
darse sobre el juez y sobre los testigos. Los peritos, sobre las partes vencidas. También cuando es por “Vis
compulsiva”, violencia, también por prevaricato.

CONTRA RESOLUCIONES: Cualquier resolución de autoridad de cosa juzgada. Siempre que esté firme.

TRÁMITE: Ante el TSJ o por ley 50 ante propio TSJ. Como horizontal.

Se interpone en treinta días de conocida la causal o cesado el impedimento y como plazo máximo de cinco
años desde la sentencia.

Tiene dos plazos:

1)- Subjetivo, 30 días corre desde momento en que tiene posibilidad apelar. Art 397.

2)- Otro plazo objetivo: De cinco años a contar desde que se dicto la sentencia. Art. 397.

Se interpone en tales plazos ante TSJ se debe citar y denunciar al demandado, que fue vencedor a domicilio
real.

Puede citarse la inconstitucionalidad, por ej. Cuando se ejecuta vencimiento a los cinco años.

Trámite de Juicio Ordinario del Proceso: Aún cuando sea como recurso.

Efecto de tal revisión. No suspende la ejecución de sentencia. Si no me dan. No obstante se puede pedir al
tribunal que suspenda bajo firma.

Efecto de revocación o de su Admisión (del recurso) La anterior resolución.

**La revisión, en sentido estricto, no constituye un recurso, puesto que carece de un requisito típico de éste,
cual es que la sentencia no haya alcanzado autoridad de cosa juzgada. Es una demanda (acción) de
impugnación que contiene una pretensión de invalidación contra una sentencia definitiva firme o pasada en
autoridad de cosa juzgada.
En principio, contra la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada no procede ningún recurso.
Sin embargo, el ordenamiento procesal prevé ciertos supuestos extraordinarios en que es posible la
anulación de una sentencia definitiva, fundado en consideraciones de índole humanitarias, de justicia y
trascendencia social, que vienen a corregir la imperfección del proceso.
El artículo 395 del CPC afirma que ³El recurso de revisión procederá por los siguientes motivos:
a) Cuando la sentencia haya recaído en virtud de documentos:
1. Que al tiempo de dictarse aquella, ignorase una de las partes que estuvieran reconocidos o declarados
falsos.
2. Que se reconocieran o declarasen falsos, después de la sentencia.
En ambos supuestos en fallo irrevocable.
b) Cuando la sentencia se hubiere obtenido en virtud de testimonios declarados falsos en fallo irrevocable.
c) Cuando después de pronunciada la sentencia, se obtuviesen documentos decisivos ignorados hasta
entonces, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiere dictado
aquella.
d) Cuando la sentencia se hubiere obtenido en virtud de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación
fraudulenta.
Por este medio son recurribles la sentencias definitivas o autos que pongan fin al proceso o hagan imposible
su constitución, con la limitación establecida en el artículo 384 del CPC, cualquiera haya sido la instancia en
que haya quedado firmes.

139
El recurso se interpondrá no ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, como sucede con los otros
recursos, sino ante el TSJ, dentro de los treinta (30) días desde que se tuvo conocimiento del motivo que
justifica la revisión. En ningún caso se admitirá el recurso pasado cinco (5) años desde la fecha de la
sentencia definitiva.
En el escrito, se deberá denunciar los domicilios constituido y real de la parte contraria, deberá acompañarse
copia del fallo que se impugne y, cuando corresponda, copia de la sentencia que se declaró la falsedad, el
cohecho o la violación o en su defecto, se indicará en forma precisa la publicación especializada de amplia
difusión en la Provincia, donde fue íntegramente reproducida.
Dentro de los diez días de interpuesto el recurso, el TSJ resolverá sobre su admisibilidad. En caso de
declararlo procedente, el proceso se sustanciara por el trámite del juicio ordinario.
Como regla el recurso de revisión no tiene efecto suspensivo, pero a petición del recurrente, a modo de
excepción, el TSJ podrá ordenar la suspensión de la ejecución, previa caución, que a juicio del tribunal sea
bastante para responder por las costas y por los daños y perjuicios que pudieren causarse al ejecutante si el
recurso fuere rechazado. Del ofrecimiento de caución se correrá traslado a la contraparte.
La suspensión de la ejecución solicitada por el recurrente tiene el carácter de una auténtica medida cautelar,
debiéndose acreditas sus requisitos.

***RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL


RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL Ossorio Pag. 847. (PODETTI). Se otorga ante el tribunal superior, es
excepcional y restrictivo de carácter, para asegurar uniforme aplicación de la C.N. o de las Constituciones
Provinciales o de leyes superiores del congreso.

“MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL” DE Ricardo HARO. Tomo I. lo ven como un instrumento procesal
argentino de regulación por el que se tiende a hacer efectivo el control jurisdiccional de la Constitucionalidad
de las leyes y de los fallos o resoluciones judiciales fundados en esas leyes. Se discuten cuestiones federales
de materia constitucional. Contra sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales provinciales más
altos.

REQUISITOS FORMALES:

1)- Existencia del juicio, salvo acción declarativa de certeza.

2)- No es una tercera instancia, sino que procede ante una arbitrariedad manifiesta que es inconstitucional.
3)- Sentencia definitiva en absoluto, no le cabe otro recurso en la provincia, se agotó toda vía posible. Excepto
incidentes o autos interlocutorios que causen gravamen o daño irreparable.

4)- TSJ de la causa es del que emanó la resolución tiene que ser definitiva, y se recurre. Debe haber emanado
de la ultima y más alta autoridad provincial.

REQUISITOS MATERIALES:

1)- Pleito cuestionó la validez de tratado, ley de congreso, CN. CP o autoridad de la nación y se falló en contra
de esa validez.

2)- Se cuestiona la validez de decreto, ley o autoridad, bajo pretensión de repugnante a la CN y se decide a
favor de dicha ley.

3)- Por interpretación de la ley, CN, Autoridad y la decisión es contraria a tal.

RECURSO EXTRAORDINARIO POR SENTENCIA ARBITRAL O POR GRAVEDAD O POR INTERES INSTITUCIONAL.

Cuando el gobierno de la ley se sustituye por gobierno de los magistrados. Su sentencia contradice garantías
constitucionales o le falta fundamento lógico o normativo, o no es derivación razonada del derecho o cuando
va más allá de la posibilidad interpretativa o resuelve cuestiones no planteadas.

140
RECURSO EXTRAORDINARIO POR GRAVEDAD INSTITUCIONAL. Cuando hay obstáculos formales para entender
en el caso y la cuestión de decidir excede el mero interés de las partes para proyectar interés general o
institucional.

TRAMITE. Se interpone ante el tribunal ad quo que corresponda en diez días (art. 257 CPCC Nac.). Se corre
traslado a las partes para que cada uno en diez días. (Admitido) Se remite a la CSJN el expte para que las partes
prosigan recursos allí, sino lo admiten con Recurso de Queja por cinco días.

Se presenta por escrito con copias. Resolución recurrida, recursos y su contestación, auto que denegó el
recurso, auto de denegatorio, fechas de notificación de la sentencia. Puede solicitarse en diez días informes y
luego dictar sentencia, contando con los autos (expte) No tiene efecto suspensivo de ejecución de sentencia.
(Si hay fianza). No se abre a prueba ni se alegan nuevos hechos. Contra su decisión final, no cabe otro recurso
y es irrevisable.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL. Es necesario el planteo de inconstitucionalidad o casación para que


proceda.

Antes: La sentencias de las cámaras bastaban, ahora no, hay que ir al máximo tribunal provincial.

JUICIOS CONTENCIOSOS- DECLARATIVOS GENERALES- JUICIO


ORDINARIO
Juicio Ordinario
En el juicio ordinario se plantea, discute y decide en forma definitiva la totalidad de los intereses
esgrimidos por las partes en conflicto. Es un proceso de conocimiento donde las partes plantean sus
derechos, se recibe la prueba y la decisión que se adopte produce efecto de cosa juzgada material, lo cual
significa la inmutabilidad de la sentencia y que no se puede plantear el mismo conflicto entre las mismas
partes.
Por este trámite se ventilan todos los asuntos cuya cuantía superen los 500 jus y cualquier demanda
que persiga el resarcimiento por daños y perjuicios causados cualquiera sea su monto (art. 418 inc. 1 del
C.P.C.). Es el proceso más común y amplio y es la modalidad que adopta cualquier causa en caso de duda
(arts. 420 y 423 del C.P.C.).
Se caracteriza por contar con plazos amplios que se reflejan en cada una de las bien marcadas etapas que lo
componen.
El juicio ordinario como paradigma de proceso de conocimiento presenta etapas claramente definidas:
ETAPAS
1-demanda
2-contestación de demanda
3-ofrecimiento y diligenciamiento de pruebas
4-y alegatos para llegar a la
5-sentencia.
Se advierte que además de acompañar a los escritos de demanda y contestación las pruebas de que hayan
de valerse (arts. 182 y 192 del C.P.C.), las partes pueden luego de la apertura a prueba, ofrecer toda la
prueba que haga a su derecho, la que habrá de ser ordenada y practicada dentro del plazo fatal de cuarenta
(40) días, con excepción de la documental y confesional admisible hasta el dictado del decreto de autos.
De este modo al haber comparecido ambas partes en el proceso resulta necesario abrir los cuadernillos de
prueba de cada una de ellas (art. 215 del C.PC.), para que no se entorpezcan en su diligenciamiento. En esta
instancia aparecen dos o más de dichos cuadernillos y el expediente principal donde se certifica la existencia
de los mismos y el que no deberá prestarse mientras dure el diligenciamiento probatorio.

141
El certificado reza: "Certifico: que en el día de la fecha ha presentado su prueba la parte.....Oficina, fecha".
Cabe aclarar que de encontrarse rebelde la parte demandada no resulta necesaria la apertura de
cuadernillos mencionada.
Dichos cuadernillos se acumulan al principal una vez vencido el término probatorio refoliándose las
actuaciones, motivo por el cual resulta aconsejable a fin de evitar doble foliatura, que mientras se sustancien
las prueban en cada cuadernillo la foliatura se haga en el extremo derecho inferior. Una vez cumplido este
paso se ordena los traslados de ley para alegar sobre el material probatorio por el término de seis (6) días
sucesivos a cada parte. Los alegatos no se agregan al expediente, sino que se reservan en Secretaría, en
el protocolo habilitado a tal fin. De modo que quien recepcione en barandilla debe certificar en el
expediente la presentación del alegato y proceder a su guardado.
Dichas piezas procesales se agregan al expediente cuando se dicta el decreto de autos y una vez firme el
mismo se dicta sentencia.
JUICIO ORDINARIO. Lo normal es que el primer acto del juicio será la demanda, pero existe la posibilidad de
actos previos cuando la ley lo prevé tres clases:

1)- Medidas preparatorias;

2)- Pruebas anticipadas o

3)- Medidas cautelares, Art. 485, 486, Art. 456 y ss. Solo el embargo preventivo.

MODULO 9- OTROS JUICIOS DECLARATIVOS GENERALES


Unidad 19. Juicio Abreviado. Juicio Sumarísimo
Demanda. Citación. Contestación. Excepciones. Reconvención. Ofrecimiento y práctica de la prueba.
Recursos.

***Juicio Abreviado
Este juicio de trámite más breve, está reservado a cuestiones de menor entidad económica y previstas
taxativamente en el art. 418 del C.P.C. "Se sustanciará por el trámite de juicio abreviado:
1) Toda demanda cuya cuantía no exceda de quinientos (500) jus, con excepción de las que persigan la
condenación de daños y perjuicios que, cualquiera sea su monto, se tramitará por el juicio ordinario.
2) La consignación de alquileres
3) La acción declarativa de certeza
4) El pedido de alimentos y litis expensas
5)Los incidentes
6) Todos los casos para los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión equivalente.
7) Los demás casos que la ley establezca."
Lo suscinto de este trámite se revela en la imposición de que las partes deben ofrecer la totalidad de
las pruebas conjuntamente con los escritos de demanda y contestación de demanda y la supresión de los
alegatos como etapa de meritación de la prueba.
El juicio abreviado presenta las mismas etapas que el anterior (ordinario) menos la correspondiente al
alegato (omitida atento la naturaleza sumaria del trámite), difiriendo sustancialmente el mismo al serles
exigido a ambas partes que ofrezcan la totalidad de las pruebas que hacen a su derecho juntamente con los
escritos de demanda y contestación. Esta exigencia admite la excepción de prueba documental y confesional
que se puede ofrecer hasta el dictado del decreto de autos. Vemos entonces que, a diferencia del anterior
proceso no se dicta un decreto de apertura a prueba para una nueva instancia de ofrecimiento.
Así entonces, presentada la demanda con la totalidad de prueba y contestado el traslado de la misma o de
las excepciones o reconvención en iguales condiciones, se ordena rendir, diligenciar la prueba ofrecida en
esos escritos en un lapso fatal de quince (15) días (arts. 510 y 511 del C.P.C.). No existe acá en consecuencia
apertura de cuadernillos.

142
Recibida la prueba o vencido el término previsto para su diligenciamiento, se ordena el decreto de autos,
dictándose sentencia una vez firme el mismo.
El carácter sumario de este tipo de juicio se advierte no sólo en la ausencia de la etapa alegatoria sino
también en ciertas reglas de prueba que tratan de reducir lo más posible el plazo de tramitación, por
ejemplo al limitar el número de testigos a cinco, o el número de peritos a uno (arts. 512 y 513 del C.P.C.),
etc..

JUICIO ABREVIADO: Es uno de los dos declarativos generales. Se llega a sentencias que hacen cosa juzgada
material. Art. 418.

Tramitan en este Juicio:

Toda Acción por la que se reclama una suma inferior a 500 jus. Salvo los de daños y perjuicios que son siempre
ordinarios.

Juicios de consignación de alquileres.

Acción declarativa de certeza. Art. 413.

Incidentes

Juicios de alimentos y litis expensas.

Art. 418. Inc. 6°.

La mayoría de los declarativos especiales. Tienen nombre y trámite propio por ej. Acción posesoria, división
de condominio, etc. Con algunas modificaciones.

Es un juicio Declarativo, General pero Corto.

En trámite empieza con medidas preparatorias propiamente dichas, Antes de Demanda.

En el Juicio Abreviado comienza con la demanda que debe incluir el ofrecimiento de pruebas, bajo pena de
caducidad. Art. 507. Salvo 248. Y 241. Confesión y Documental.

Las demás pruebas, no son sino después ofrecidas con la demanda y no anticipadas.

Admitida la demanda se ordena imprimir curso al proceso y citación al demandado. De seis acá a veinte días
en otro lugar para comparecer, contestar demanda, excepciones, pruebas, etc. Luego ETAPA DE PRUEBAS- NO
HAY ALEGATOS. RESOLUCIÓN Y HAY RECURSOS CONTRA SENTENCIAS. Eso se tiene por criterio de breve.

En el juicio abreviado todos los plazos son fatales.


Al igual que en el juicio ordinario, el art. 415, establece que antes de la demanda puede solicitarse medidas
preparatorias y prueba anticipada.

Citación del demandado. Contestacion. Reconvención:


La citación de comparendo no es autónoma, sino que se efectua conjuntamente con el traslado de la
demanda.
Luego de presentada y admitida la demanda, el tribunal citará y emplazará al demandado para que en el
lapso de seis (6) días comparezca, conteste la demanda y en su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención. En la misma oportunidad deberá ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, en la forma y
con los efectos previstos en el artículo anterior.
El tribunal podrá ampliar el plazo fijado en el párrafo anterior hasta veinte días, en razón de la distancia.
la rebeldía se produce sin declaración alguna, ministerio legis.

143
EXCEPCIONES
Todas las excepciones y defensas deben interponerse conjuntamente con la contestación de la demanda y se
resuelven en la sentencia definitiva.
El artículo 510 del CPC establece: ³Si se opusiesen excepciones, se correrá traslado al actor por el plazo de
seis días pata que las conteste y ofrezca la prueba pertinente, bajo pena de caducidad«´.
El legislador no distingue si se trata de excepciones ³procesales´ o de excepciones ³sustanciales´. Parte de la
doctrina manifiesta que se trata de excepciones procesales por ser las únicas nominadas por la ley ritual y
por el hecho de que las excepciones sustanciales son todas las defensas de que se vale el demandado que se
agotan en el acto mismo de su interposición.

Recursos:
Únicamente la sentencia será apelable, pero en la segunda instancia, al conocer de lo principal, se podrá
reparar los agravios causados en los incidentes o en el procedimiento.
Sin embargo, serán apelables las resoluciones que pongan fin a los incidentes que no afectaren el trámite del
principal. Sólo se pueden apelar:
1) Resoluciones sobre tercerías;
2) Resoluciones que provean o denieguen medidas cautelares;
3) Resoluciones que admiten o deniegan la intervención de terceros.
Diferencias con el proceso ordinario:
a) En el juicio abreviado, en la etapa de las postulaciones deben ofrecerse todas las pruebas que las partes
pretendan hacer valer, con excepción de la absolución de posiciones y de la prueba documental.
En el juicio ordinario en cambio, la prueba deberá ser ofrecida e instada en la etapa probatoria, que se inicia
con el decreto de apertura a prueba. La excepción se da respecto a la prueba documental que será ofrecida
en los escritos de postulación, sin perjuicio de que también pueda hacerse en otros momentos.
b) El plazo probatorio en el juicio abreviado es de 15 días, en tanto que en el juicio ordinario el plazo es de
40 días, contemplando la ley la posibilidad de solicitar un plazo extraordinario de 60 o 100 días, según los
casos.
c) El plazo para contestar la demanda es menor en el juicio abreviado.
d) No pueden plantearse excepciones en forma de artículo previo.
e) No existe apertura a prueba de la causa, sino que la notificación del decreto que provee toda la prueba
determinada la forma de computarse el periodo probatorio.
f) Todos los plazos son fatales, en el ordinario sólo los del artículo 49.
g) En la etapa decisoria se reduce el plazo para dictar la sentencia definitiva contra la cual proceden los
mismos recursos que el proceso ordinario.
h) La citación de comparendo no es autónoma, sino que se efectúa conjuntamente con el traslado de la
demanda.

Módulo 10. Juicios declarativos especiales


Unidad 20. Juicios Especiales (i)
a. Amparo. Concepto y procedimiento. Habeas data.
b. Juicio arbitral: objeto. Compromiso arbitral. Árbitros. Procedimiento. Sentencia. Recursos.
c. Juicio sucesorio: medidas preventivas. Declaratoria de herederos. Sucesión ab intestato y testamentaria.
División y partición de la herencia. Administración. Herencia vacante. Ausencia con presunción de
fallecimiento.
4. División de cosas comunes: concepto. Procedimiento. Mensuras.

Declarativos Especiales:
Caracterizado por el art. 412 del C.P.C., como aquellos que rigen determinadas relaciones de derecho, están
tratados en el C.P.C. en Libro Tercero, Título I, apareciendo entre ellos el juicio arbitral, desalojo, sucesorio,
división de condominio, etc.

144
***AMPARO:

OBJETO: Acto u omisión proveniente de Autoridad Pública y particulares que en forma actual o inminente
restrinja, altere o amenace con ilegalidad o arbitrariedad manifieste los derechos y garantías explícitas o
implícitamente reconocidas por la constitución con excepción de la libertad personal. Art. 1 de la ley 4915.
Art. 43 CN.

No es Admisible: La Acción de Amparo. Art. 2 hoy modificado por CN. Art. 43 cuando existan remedios más
aptos o más idóneos. (No existen).

Impedimentos: Que el acto u omisión lesiva provenga de autoridad judicial o cuando haya sido ejecutada en
el marco de la ley de seguridad nacional. Ley 16970. Tampoco procede cuando su admisión pueda afectar la
prestación de servicios públicos o las actividades esenciales del Estado.

La CN. Deroga Tampoco cuando el juzgamiento de la cuestión planteada requiriese un debate mayor o la
declaración de inconstitucionalidad al que permite el proceso de amparo.

Hoy solo subsiste lo primero si se puede plantear la inconstitucionalidad en el proceso del Amparo. Art. 43.
CN.

Tampoco Admite, si se promueve más allá de quince días (plazo de caducidad) del acto y omisión lesiva.

COMPETANCIA: El juez de primera instancia del lugar donde se hubiese realizado el acto u omisión cualquiera
fuese su competencia por materia (penal, laboral, etc.).

El TSJ por acordada de Abril del Año 2000, modificó la regla. Son competente para el amparo solo los jueces
en lo civil, los jueces de control y los de conciliación y la cámara en contenciosos administrativo. Queda fuera:
Menores, familia, electoral, etc. Además entre los competente. Se va anotando la competencia por turnos de
una semana dentro de cada fuero hasta que se agota y se pasa al siguiente.

TRAMITE: Se inicia por demanda escrita con ofrecimiento de prueba. Reg. 65. Plazo: quince días.

PRUEBA: Límite: Solo cinco testigos No hay confesional.

EL juez hace examen de admisibilidad:

Si falta algún requisito lo declara inadmisible. Y esa declaración también es apelable.

Si se pide cautelar, lo general igual suspensión, junto con el Amparo y es admitido el amparo pero denegada
la cautelar. Esto es apelable.

Si considera formalmente admisible, imprime trámite y requiere informe a la demandada, en el término de


tres días (se asemeja a la contestación, eso es en realidad. Se presenta con prueba. Producidos los informes.
Fija Audiencia en tres días para recibir la prueba.

Concluida la recepción en tres días debe dictar sentencia, en la que se toman medidas para que cese o impida
la lesión.

La Sentencia es apelable

En todos los casos la Apelación debe interponerse: En 48 hs. Y de modo fundado, a diferencia de los ordinarios.

Si el Recurso de Apelación es denegado. Queja. Plazo 24 horas.

Tiene Efecto: SUSPENSIVO.

145
Cuestionamiento: Se dice que es que la apelación de la cautelar la deje sin efecto ya que la desnaturaliza, se
declaró inconstitucional el efecto suspensivo en este respecto.

No hay: Recusación sin causa; Excepciones dilatorias como artículo previo. Incidentes.

VALOR DE LA SENTENCIA: Hace cosa juzgada solo respecto del Amparo, medida urgente, pero no respecto de
la controversia que podrá ser planteada en otro juicio.

***JUICIO ARBITRAL: Art. 601. Ss de libro 3°.

Juicio arbitral:
Es aquel en que las partes, sea por propio designio o por disposición legal, sustraen el conocimiento y
decisión de la controversia a los órganos jurisdiccionales del Estado para llevarla a terceros, por ellos
elegidos, que reciben el nombre de árbitros.
Es el que se sigue ante jueces privados.

Puede ser: FORZOSO: Cuando lo impone la ley. O VOLUNTARIO: Cláusulas compromisoria.

Art. 603 inc. 1. FORZOSO: En los declarativos generales (ordinario y abreviado) que se sigan en el expediente,
descendientes y hermanos.

Inc. 2. Aquellas cuestiones ya no existen. La Corte Suprema ha decidió que puede irse por vía judicial, las que
puede conforme a la legislación de fondo ir por arbitraje. Siempre el juez interviene como AMIGABLE
COMPONEDOR.

VOLUNTARIO: A la cual las partes se someten libremente por contrato: “Cláusula compromisoria” anterior o
durante el proceso en curso. Da lugar a la excepción de compromiso. Art. 547. En el Ordinario puede
interponerse por Artículo Previo. Cuando por decisión judicial vaya para arbitraje es apelable. El juez interviene
similar al JUEZ ORDINARIO. Lo que dispongan las partes.

Si nada dicen, se entiende que es de estricto derecho.

Puede ser: DE ESTRICTO DERECHO Actúan o conocen como juez ordinario. Voluntario.

DE AMIGABLE COMPOSICIÓN: Falta ex aequo et bono moderando entre las partes. (Art. 633)- (FORZOSO).

TRÁMITE:

El juez ante quien hubiese sido deducida la demanda convoca a las partes para la formalización del
compromiso arbitral, es un contrato por el que las partes, en venta de una controversia ya planteada. Distinto
las cláusulas compromisorias, va a establecer los puntos a decidir. Porque árbitros, porque procedimiento, en
que tiempo, lugar, etc. Art. 606- 607.

Art. 606. Clausula necesaria: Bajo pena de nulidad, el nombre de los árbitros, fecha, datos de las partes,
árbitros, materia o cuestión a resolver, lugar donde se llevará a cabo. Art- 607. Cláusulas adicionales.
Eventuales el Código suple la omisión, plazo, multa, renuncia, procedimiento a observar, otras cláusulas.

EFECTUADO EL COMPROMISO: Si no hay designado el árbitro lo establece el juez y determina al número dentro
de la lista de abogados.

Son recusables por las mismas causas que los jueces.

Se puede designar de Arbitro al juez ante quien se presentó la demanda. En este caso no se pagan honorarios.
Cuando el asunto es de su competencia.

Si hay colegio, se designa el presidente. Actúa con un secretario.

146
Compromiso.- Es el acto por el cual las partes nombran a los arbitros y fijan las cuestiones concretas a
resolver, el procedimiento a seguir y los requisitos del laudo.
El compromiso es un contrato que se rige en sus requisitos (objeto, capacidad, consentimiento) por las
normas del Cód. Civil. A veces, el compromiso tiene como antecedente la cláusula compromisoria, pero
puede celebrarse directamente sin que ésta haya existido. La denominación de "compromiso" se debe a que
las partes se comprometen a aceptar lo que decidan los arbitros.

TRAMITE: El procedimiento que usan es el que las partes hayan establecido en el compromiso. Si no lo hicieron
será el del juicio declarativo que corresponda. Art. 418. Abreviado. OJO: Se puede empezar a ofrecer prueba
a partir de la última designación de los árbitros y si no hay plazo establecido. Se entiende que deben
pronunciarse en cinco meses, desde la última designación. No es un plazo para dictar sentencia, sino que es
para tramitar el procedimiento. Y doble porque también es para dictar sentencia.

O sea: Cinco meses de duración del proceso.

Cómo se realiza? Con el trámite que corresponda: Art. 632.

La ley prevee la posibilidad de prorrogar por unanimidad o mayoría.

Art. 643. La sentencia dictada fuera del plazo es nula. Si es nulo compromiso, viola derechos de los interesados
o si es sobre las cosas o cuestiones que están fuera del juicio.

Una vez designados, deben aceptar el cargo, y ello les genera compromiso ante las partes, tanto que deben
responder por daños y perjuicios en caso de no resolver.

DEBEN SER: PERSONAS CAPACES. Y DEBEN SABER LEER Y ESCRIBIR.

RESOLUCIÓN: LAUDO ARBITRAL. Art. 639. Debe ser presentada ante el juzgado que convocó, ser protocolizado
y es notificado por el juez a las partes.

Salvo que se hubiese renunciado a la apelación. La resolución es apelable en las condiciones generales, Si la
sometieron al pago de una multa. Debe pagarse para apelar. Salvo que las dos apelan, y si apela una y la otra
adherente. Se Devuelve, No hay multa.

Pueden someter a árbitros la segunda instancia.

Recursos, de modo que es por tribunal ordinario.

No es RENUNCIABLE. El recurso de nulidad o sea: Hacer valer vicios de nulidad, mediante la apelación. Es una
regla general porque es renunciar por anticipado el derecho de defensa, lo que está prohibido.

TRAMITE DE EJECUCIÓN: Ante el juez donde se protocolizó la sentencia por cuyo orden se notificó (porque los
árbitros no tiene imperium por lo que no puede ejecutarse ni adoptar medidas cautelares.).

***PARA CONCURSOS Y QUIEBRAS:

1°)- Solicitud de: a)- Apertura del concurso. Cont. Art. 11. b)- Declaratoria de Quiebra a pedido o del Deudor
(Art. 11 inc. 2, 3, 4 y 5) o a pedido del Acreedor por conversión o reposición.

2°)- Sentencia de declaración del contenido. Rechazo dentro de cinco días.

3°)- Verificación de los títulos de crédito y la formulación de las oposiciones.

4°)- Informe individual del contenido.

147
5°)- Sentencia declaratoria de Quiebra sin el informe porque dentro de los diez días constit. Del cont. De
acreedores por mayor capital: a)- Verificación y Admisión. b)- Oposición o Revisión.

6°)- Preparación de la Clasificación.

7°)- Informe General se presenta en 10 días. Contenido treinta días para oponerse a la fecha de inicio de la
cesación de pagos.

8°)- Resolución determinada de clasificación y componentes. En el concurso además constitución del primer
comité de acreedores.

***JUICIO SUCESORIO.

Este puede ser: Acto de Jurisdicción voluntaria. Cuando se desarrolla sin controversias pero puede ser frente
de controversias, en cuyo caso se transforma en contenciosos. Contencioso.

Es UNIVERSAL

Denominase proceso sucesorio a aquel que tiene por objeto determinar quiénes son los sucesores de una
persona muerta (o declarada presuntivamente muerta), precisar el número y valor de los bienes del
causante, pagar las deudas de éste y distribuir el saldo entre aquellas personas a quienes la ley, o la voluntad
del testador, expresada en un testamento válido, confieren la calidad de sucesores.
Sólo cabe prescindir del juicio sucesorio cuando se trate de los herederos mencionados en el art. 3410 del CC
(ascendientes, descendientes y cónyuges), no existan menores o incapaces entre ellos, el caudal hereditario
se componga exclusivamente de bienes muebles no registrables y, en su caso, el valor de estos últimos no
alcance el límite imponible establecido por la ley fiscal .
Medidas preventivas en Cba.:
Las medidas preventivas en el juicio sucesorio pueden conceptualizarse como resoluciones, de naturaleza
cautelar, tendientes a preservar y resguardar los bienes que integran la sucesión.
Art. 649 del CPC que: ³Los tribunales deberán adoptar medidas conservatorias sobre los bienes de una
sucesión:
a) Cuando lo solicite alguna persona invocando su calidad de heredero, legatario de parte alícuota, acreedor
o albacea.
b) De oficio, cuando no hubiere herederos conocidos o todos ellos estuvieren ausentes, cuando fueren
incapaces y no tuvieren representante legítimo.
c) Cuando lo solicite el asesor letrado en nombre de un incapaz´.
Art. 650 del CPC: medidas de carácter urgente que deberán adoptar los tribunales, a saber:
1. Providencias indispensables para la seguridad de los bienes, libros y papeles de la sucesión.
2. Inventariar los bienes y depositarlos en persona responsable, prefiriendo al cónyuge, si hubiere convivido
con el difunto, o a los parientes más próximos a éste.
3. Hacer conocer inmediatamente el fallecimiento del autor de la sucesión y las medidas adoptadas a los
interesados, si fueren ciertos y estuvieren en lugar conocido o, de lo contrario, hacer un llamamiento por
edictos en la forma ordinaria a todos los que se considere con derecho a la herencia, para que comparezcan
dentro de los veinte días siguientes al de la última publicación del edicto, con los justificativos de su
parentesco o su crédito.

Art. 649. Por 1)- pedido de partes; 2)- de oficio, (No hay herederos conocidos o están ausentes) y cuando 3)-
se solicita el asesor letrado en nombre del incapaz que hereda.

A veces el patrimonio puede ser sometido al proceso de quiebra cuando su pasivo genera la cesación de pagos.
Se liquida por el juez del concurso.

Clases:

148
1) Testamentaria:
a) Cuando se otorga testamento válido; y además,
b) En él hay instituidos herederos y no sólo mandas y legados y
c) Contiendo también la disposición de la totalidad de los bienes;
El testamento: es el acto escrito, celebrado con Lis solemnidades de la ley, por el cual una persona dispone
de todo o parte de sus bienes para después de su muerte (art. 3607 Cód. Civil). Es revocable (art. 3824 Cód.
Civil).
Formas de testar:
1) Testamento "por acto público": es el que se hace ante escribano público con la presencia de 3 testigos
residentes en el lugar (conf. art. 3654 C. Civil).
2) Testamento "ológrafo": es el que ha sido escrito en su totalidad, fechado y firmado, por la mano misma
del testador. Si falta alguna de estas formalidades, o hay algo escrito por una mano extraña, el testamento
es nulo (arts. 3939 y 3640 C. Civil).
3) Testamento "cerrado": es aquél que el testador entrega a un escribano público, bajo sobre cerrado, en
presencia de 5 testigos residentes en el lugar, y manifestando que lo contenido en el pliego es su
testamento. El escribano extenderá acta en la cubierta del testamento y firmarán el testador y los testigos.
El testamento cerrado que tuviere algún vicio de validez por faltarle sus solemnidades, puede ser válido
como testamento ológrafo (véase arts. 3666 y 3670 C. Civil).
2) Ab intestato:
a) Cuando no se otorga testamento,
b) Si es declarado inválido por cualquier razón,
c) Si no contiene institución de herederos,
d) Si no se dispone en él de la totalidad de los bienes;
Declaratoria de herederos: La "declaratoria de herederos", es la declaración del juez por la cual se le
reconoce la condición de heredero a determinadas personas.
Publicados los edictos y vencido el plazo de 30 días, el juez -previa vista a los órganos correspondientes-
dicta la "declaratoria de herederos" respecto a los herederos que se hayan presentado y justificado su
derecho (conf. art. 700).
Si alguno de los presuntos herederos no pudo justificar el vínculo, se difiere la declaratoria por el plazo que
el juez fijo, para que durante este plazo se produzca la prueba que corresponda. Vencido éste plazo, el juez
dictará declaratoria de herederos a favor de quienes hubieran acreditado el vínculo.
Si nadie acredita el vínculo o no se hubiesen presentado herederos, la herencia se reputará vacante, (conf.
art. 700 y art. 733).

Puede tener tres etapas siendo la Primera no necesaria.

1° ETAPA: EVENTUAL. Medidas Conservatorias. Preventivas

OBJETO: Poner a resguardo los bienes de la herencia. Art. 649 al 653.

MEDIDAS: Art. 650.

1)-Medidas de Seguridad sobre los bienes: Depende del juez Art. 484. Son las indisponibilidades para la
seguridad de bienes, libros, papeles.

2)- Inventario y nombrar depositario: Prefiriéndose al cónyuge o parientes más próximos.

3)-Difusión de la Herencia mediante citaciones directas a los interesados con domicilio conocido y por
publicación de edictos en la forma ordinaria. Art. 165. Que son cinco edictos publicados dentro de veinte días.

Pueden pedirlas: Legitimados: Art-469-

149
1)- Herederos; 2)- Legatarios de cuotas (es universal por vocación al activo total). 3)- Acreedor del causante y
del heredero. 4)- Albaceas, el designado por testamento para que lo ejecute. 5)- Cesionario de la herencia o
parte. Art. 656 inc. 2. 6)- Asesor letrado en nombre del incapaz. 7)- De oficio cuando no hay herederos
conocidos o estuvieran ausentes o fuesen incapaces.

2° ETAPA: DECLARATORIA DE HEREDEROS:

Art. 654. Al juicio de sucesión (3° Etapa) debe preceder siempre a la declaratoria de herederos.

OBJETO: Determina quienes son los herederos y otorgar la posesión de la herencia a los que no la tiene
asignada más ministerio de la ley. Art. 3440.CC. y 3412. O sea los herederos no forzosos.

Legitimación para pedirla: Las mismas del Art. 649. Con la diferencia de que el acreedor del causante. No
porque el no necesita la declaratoria para agredir los bienes del causante.

Los acreedores de los herederos y los legatarios, no pueden pedirla sin fuera afianzados.

JUICIOS: Es universal. Ejerce la atracción y concentra todas las causas relativas al patrimonio del Causante.
Tiene Fuero de Atracción.

COMPETENCIA: Juez del último domicilio del causante.

TRÁMITE: Se inicia con un escrito del que lo promueve (Legitimado) acreditando: 1)- La muerte del causante;
2)- Su título a la herencia. Parentesco y Testamento si lo hubiera.

PARENTESCO: Se acredita el vínculo, con libreta de familia, con partidas de nacimiento.

TESTAMENTO: Debe traer el testamento, vale por sí si es otorgado por Instrumento Privado si es Hológrafo,
requiere la “PROTOCOLIZACIÓN DEL TESTAMENTO”. Se abre ante juez, que hace reconocer la letra y firma del
causante y ordena su protocolización en una Escribanía. El cerrado también requiere Protocolización.

El juez ordena citar a las personas que se consideren con derecho a la herencia por edictos. En forma ordinaria
para que se presenten amén de las citaciones directas a los herederos con domicilio conocido (O sea que la
publicación de Edictos no suple esta última) La publicación de edictos se cite si se hizo con motivo de las
medidas conservatorias.

Lo habitual es que no haya controversia por lo que la Audiencia es una mera formalidad y ni se realiza. Por lo
que en la secretaría certifica que no se realizó. El juez dicta el Auto de Declaratoria de Herederos, en la medida
acordada que surja de los títulos.

Si se verifican oposiciones. Se tramitan como juicio abreviado.

El Ministerio Fiscal es parte necesaria porque tiene que controlar que será asignada o legítimos herederos.
Porque sino es del Estado

Con o sin oposición. Se dicta el Auto de Declaratoria de Herederos.

Se dicta sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de la vía ordinaria. Que pueda entablar la parte vencida.

REGIMEN DE TERCEROS:

Si se presentan en el lapso (Igual hubo controversia) de audiencia y el auto de declaratoria de herederos. O


sea hubo.. tramita por juicio abreviado y entra como tercerista. (incidente).

150
Después del auto, tiene que ir por vía ordinaria. “Acción de Partición de Herencia”. Le corresponde al
heredero “pretendido” o sea postergado por herederos posteriores a él por ejemplo: Hijo extramatrimonial
por sobrinos.

Cabe la posibilidad que los herederos declarados admitan incorporación de un nuevo heredero con la
conformidad de todos, se dicta un “Auto Ampliatorio”.

El Auto Declaratorio es apelable pero no admite casación porque no no es definitiva porque la parte vencida
puede ir al ordinario.

3° ETAPA: PARTICIÓN

Se puede evitar mediante la venta sino, se va a la partición.

Se llama juicio sucesorio. Principal propiamente dicho.

Se inicia a pedido de cualquiera de los herederos.

Juez fija audiencia para que Designen de común acuerdo o por voluntad del juez:

PERITOS: INVENTARIADOR. TASADOR y PARTIDOR.

Aceptado el Cargo: Tiene diez días para indicar lugar y fecha, en que se iniciarán las operaciones, nunca se fija
más alla de doce días.

El día fijado inicia con el INVENTARIO:

Dentro de los quince días de finalizado, debe presentarlo ante el juez con la tasación de los bienes
inventariados.

Estas operaciones una vez presentadas son puestas por el juez a la oficina por los diez días para que sean
observadas.

Si no hay obligaciones se aprueban.

Si hay oposición Pueden versar.

Sobre indebida inclusión o exclusión de bienes. La oposición tramitar por el declarativo que corresponda según
el valor.

Sobre Tasación: La oposición tramita como abreviado.

Resuelta la oposición o si no hay se llega al inventario y tasación firme.

Luego Partición dividido en lotes y adjudicación a los herederos.

El perito primero debe oir a los herederos para tratar de partir satisfacer sus intereses lo mejor posible o lo
más satisfactoriamente.

Luego hace la partición y establece número de lotes.

Presenta un proyecto a la oficina de

Si no hay oposición se aprueba.

151
Si hay oposición puede versar: 1- Sobre ilegalidad de la partición: el Perito asignó a alguno una cuota. más a la
que le corresponde. Tramita por juicio abreviado. 2- Por los lotes porque quiero uno y no otro. Tramita. Se
procede a vender para la Quiebra y sino están de acuerdo, se sortea. Art. 691. Y 692.

APROBADA LA PARTICION El auto aprobatorio constituye, El título de Propiedad que inscripto conforma la
“HIJUELA”

HERENCIA VACANTE: Art. 717. La que no tiene herederos, corresponde al Estado.

Hay un trámite de Declaración de Vacancia que puede promoverlo: La Provincia o el Particular autorizado por
la provincia para ello se inicia trámite ante el Ministerio de Economía, tiene derecho a una división de herencia.

Se publican edictos p dos veces citando a quienes se consideran con el derecho.

Vencido el plazo: Se reputa permiso realmente vacante. Se designa curador, quien inventaria y tasa los bienes
y además la administra mientras dure el procedimiento.

Cumplido el Trámite, se exige el Fisco que opte: Por incorporarlos bienes a patrimonio fiscal o que se vendrán.

Se pagan los acreedores, el curados, los derechos del denunciante.

Se hace definitivamente la Declaratoria de Vacancia: que es igual a la declaración de vacancia: A la declaratoria


de herederos: Sin perjuicio de terceros. Reclame vía ordinaria.

***DIVISIÓN DE CONDOMINIO: Art. 725 y 727.

División de cosas comunes:


Uno de los medios de conclusión del condominio se configura con la división o partición, que consiste en
transformar el derecho inmaterial del condómino en una fracción material, equivalente a su interés dentro
de la cosa.
La admisibilidad de la pretensión tendiente a la división de la cosa común puede ser deducida por todo
copropietario bajo los siguientes requisitos:
1) La existencia de una copropiedad debidamente reconocida y
2) La inexistencia de cláusulas de indivisión dentro de los límites fijados por la ley o de normas legales que la
establezcan;
3) Debe necesariamente hacerse con intervención judicial, en el supuesto de que existan menores o
incapaces interesados.
Art. 725 del CPC, la demanda de división de cosas comunes se sustanciará y resolverá por el procedimiento
abreviado. En Nación, se sustanciará por el juicio ordinario. La sentencia deberá contener, además de los
requisitos generales, la decisión expresa, cuando fuere posible, sobre la forma de la división, de acuerdo
sobre la naturaleza de la cosa (v.gr.: no procede la división de cosas en especie, cuando se convierta en
antieconómico su uso y aprovechamiento).
Si la sentencia no ha establecido la forma de división, una vez ejecutoriada la sentencia, se citará a las partes
a una audiencia para el nombramiento de un perito partidor y tasador, o un martillero, según corresponda, y
para que convengan la forma de la división.. Para su designación y procedimientos ulteriores, se aplicarán las
disposiciones relativas a la división de herencia, en el primer caso, o las del juicio ejecutivo, en el segundo.
División extrajudicial de bienes: Art. 727 del CPC: ³Si se pidiere la aprobación de una división de bienes hecha
extrajudicialmente, el tribunal, previas las ratificaciones que correspondieren, y las citaciones necesarias en
su caso, resolverá aprobándola o rechazándola´.
Se trata del supuesto en que los condóminos han procedido extrajudicialmente a realizar la división, y
procuran de esta forma su aprobación judicial y su homologación. Si fracasara la división extrajudicial por
cualquier motivo, podrá recurrirse a la división judicial de la cosa común.

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Tiene dos etapas:

1° ETAPA: Contenciosa relativa al derecho a la división: Si hay derecho a dividir los lotes: del título de quien
solicita, podrá versar también sobre la posibilidad jurídica de dividir por estar impuesta la indivisión forzosa.
Tramita como Juicio Abreviado.

RESUELTO SE PASA A LA SIGUIENTE ETAPA.

2° ETAPA: Se designa un martillero y se siguen por trámite de cumplimiento de sentencia de remate. Que
supone que los bienes serán indivisibles a la vía, será la única forma de división del condominio. O se puede
designar a un martillero que se designe en le trámite del juicio sucesorio.

Art. 727. Si todos los condóminos son capaces y están de acuerdo pueden hacer partición extrajudicial, la
someten al juez para homologación, que una vez aprobada manda a inscribir a nombre de cada uno.

*** Mensura, deslinde y amojonamiento:


Mensura es la operación técnica consistente en ubicar con precisión el título de propiedad sobre el terreno y
en comprobar, a través del plano que se trace, la coincidencia entre la superficie consignada en el título y la
efectivamente poseída, determinando, eventualmente, en cuál de las propiedades linderas se halla la parte
faltante.
El deslinde es el acto en cuya virtud se establece, mediante una mensura, la línea divisoria entre dos
propiedades contiguas cuyos límites se encuentran confundidos.
El amojonamiento consiste en el hecho de colocar señales tendientes a precisar sobre el terreno los límites
de las propiedades que han sido objeto de un deslinde.
Mientras el deslinde supone la mensura, esta última puede solicitarse aunque no medie confusión de
límites.
La mensura tiene carácter voluntaria, pues tiende a satisfacer una petición unilateral del solicitante y no
otorga derechos de posesión o dominio.
Quien promueva el proceso debe cumplir estos requisitos:
1) Expresar nombre, apellido y domicilio real;
2) Constituir domicilio legal;
3) Acompañar título de propiedad del inmueble;
4) Indicar el nombre, apellido y domicilio de los colindantes o manifestar que los ignora;
5) Designar al agrimensor que ha de practicar la operación.
En Córdoba, se puede utilizar la mensura para comprobar dimensiones perimetrales y su superficie, no
pudiendo intervenir los terceros.
Realizada la operación, el profesional deberá requerir la visación a la repartición catastral correspondiente, y
una vez obtenida, presentar la documentación al tribunal y notificar al requirente, quien puede formular
observaciones. Luego el tribunal aprobará o rechazará la operación.
El deslinde procederá cuando se pretenda: 1) Fijar materialmente en el terreno los límites de un inmueble,
mediante mojones conforme al título respectivo; 2) Modificar los límites materializados para adecuarlos a
los títulos; 3) Corregir la descripción que conste en los títulos de propiedad para conformarlos a la realidad
territorial; 4) Investigar y determinar material y jurídicamente los límites entre dos o más inmuebles cuando,
por inexistencia de títulos, imprecisión o indeterminación de los existentes, estuviesen confundidos.
Unidad 21. Juicios Especiales (ii)

a. Juicio de desalojo. Concepto y procedimiento.

b. Juicio de cuentas. Concepto y procedimiento.

c. Alimentos y litisexpensas. Concepto y procedimiento.

d. Acciones posesorias. Concepto y procedimiento.

153
e. Usucapión. Concepto y procedimiento.

f. Responsabilidad civil de magistrados.

***JUICIO DE DESALOJO
DESALOJO: Art. 750. Corresponde al dueño que sea poseedor a título de dueño, al usufructuario, usuario, todo
el que tenga un derecho de uso y goce de un inmueble.

OBJETO: Recuperar el uso y goce de un inmueble cuando el que lo ocupa lo hace por un contrato. O por quien
carece de un título para ello, sea por tener la obligación de restituirlo o por revestir el carácter de intruso.
Aunque sea sin pretensión de posesión.

Está excluida: La controversia de la posesión, si el que lo ocupa lo hace en tal carácter hay que ir por acción
reivindicatoria.

Tramita como Abreviado: con particularidad de:

En demanda y contestación de la demanda: Deben reconvenir a los ocupantes.

Notificación: En el domicilio, doblemente se notifica, en el contractual y al del inmueble objeto del desalojo.

El notificador en el inmueble debe constatar cuantos ocupantes haya y los notifica a todos.

Si el demandado no comparece o no contesta Se dicta sentencia ordenando el lanzamiento en diez días salvo
que el juez necesite prueba.

No Hay reconvención. Pero el incidente de retención por mejoras actúa como tal.

Si es por falta de pago de alquileres: El demandado había iniciado antes un juicio por consignación de
alquileres, puede pedir la acumulación de los autos, se dicta una sentencia. Si el demandado apela la sentencia
es necesario que consigne los alquileres debidos sino se le concede y durante sustanciación debe mantenerse
al día sino se tiene por desierto.

Cuando hay sentencia firme se ordena el lanzamiento de todos los ocupantes. Si se interpuso incidente de
Retención por mejoras también se ordena cuando el actor afiance.

DESALOJO DE INMUEBLE ABANDONADO:

Siempre hay contrato de locación.

El locador denuncia el abandono y previo informe sumario sobre el estado del inmueble y paradero del
locatario se entrega provisoriamente al actor. Antes de esto se hace un inventario de los bienes muebles que
quedan en calidad de depósitos.

Se notifica al locatario. Si el demandado no comparece habiendo notificado a o transcurridos diez días de la


entrega provisoria. Se declara resuelto el contrato y la entrega se transforma en definitiva. Si comparece y
llega el abandono se sigue el trámite del juicio de desalojo común y se le restituye.

CONDENA A FUTURO Es un juicio de derecho que se comienza antes del plazo para desalojar. Tramite igual al
desalojo común pero para que al día del vencimiento del contrato si el locador lo abandona el locador pueda
iniciar ejecución de sentencia.

Si en el plazo de abandono. Costas al Actor.

154
Fin: Evitar que una futura ley me amplíe el término mínimo de locación, lo que era común en una época. Hoy
no se aplica.

DESALOJO POR FALTA DE PAGO DE VENCIDO TÉRMINO

No está regulado en la Provincia si en el Código Nacional. Acá en Cba. No existe.

El actor en la demanda Si alega dos meses de falta de pago, intimación, y lo prueba a diferencia de la provincia,
el juez ordena el lanzamiento del locatario sin escucharlo. Si no hubo una causal, se le aplica al actor una multa
extra o los daños y perjuicios.

Juicio de desalojo:
La pretensión de desalojo es aquella que tiene por objeto recuperar el uso y goce de un bien inmueble que
se encuentre ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de
restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso aunque sin pretensiones a la posesión.
La titularidad de dicha pretensión corresponde no sólo al propietario, sino también al poseedor a título de
dueño, al usufructuario, al usuario y, en general, a todo aquel que tenga un derecho de uso y goce del
inmueble.
Los legitimados pasivos son: locatarios, sublocatarios, tenedores precarios (ocupa gratuitamente la cosa
mediante un título que es revocable a voluntad del que le ha concedido este derecho), intrusos (aquellos
que se introducen en el inmueble sin derecho y contra la voluntad del propietario o poseedor, aunque sin
pretender la posesión de aquél) y cualquier otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible.
En Córdoba, tramita por juicio abreviado. Es tal, porque el demandado no puede oponer excepciones
previas, todos los plazos son fatales, no se admite plazo extraordinario de prueba, existe limitación en el
número de testigos, no se admite la alegación del hecho nuevo, no existen los alegatos y la inapelabilidad de
las interlocutorias es la regla.
Es un proceso de conocimiento limitado, característica que lo diferencia del juicio abreviado que, aunque
sumario, es un juicio cognoscitivo pleno, pues no hay limitación en materia probatoria (sólo el número de
testigos y la cantidad de peritos), como si existe en el juicio de desalojo. Ç
En Nación, tramita por el juicio ordinario, con modificaciones como: la carga de denunciar la existencia de
sublocatarios y ocupantes, a la forma de practicar la notificación del traslado de la demanda, a la restricción
de la prueba en los juicios fundados en causales de falta de pago o de vencimiento del plazo contractual y a
los plazos fijados para ordenar el lanzamiento.
Causales: 1) Mediando contrato de locación: a) vencimiento del plazo convenido, daños o destrucción de la
cosa, culpa del locatario (modificar el destino de la cosa, por ejemplo);
2) Sin mediar contrato de locación: intrusión, precario y comodato.
Procedencia:
No será admisible la vía del juicio de desalojo:
1) Cuando la desocupación procediera por el camino de la ejecución de sentencia de otro juicio;
2) Cuando las leyes especiales establecieran un procedimiento específico de desocupación: v.gr.:
arrendamientos rurales, desocupación de inmuebles del Estado provincial, etc.; y
3) Cuando de la propia causa surja que la materia a debatir excede el estrecho marco que impone la
exigibilidad de la obligación de restituir como objeto del proceso de desahucio, el caso típico es el de la
posesión (cuya propuesta, mínimamente acreditada, frustra el desalojo).
El artículo 750 del CPC prevé la posibilidad de articular ³anticipadamente´ la demanda de desalojo (antes de
expirar el plazo legal o contractual de la locación). Esta hipótesis ±entiende la doctrina- no sólo rige para el
caso ³puntual´ de la locación, sino también, por caso, para la hipótesis de ³comodato escrito´, con plazo
expreso de devolución de la cosa.
Es decir, es perfectamente posible que quien tenga derecho a usar y gozar de la propiedad, promueva el
reclamo restitutorio antes de que la obligación ±legal o contractual- de devolver, sea exigible; pero, en ese
caso, la ley determina que las costas del proceso sean a cargo del peticionante, siempre que el demandado
no resista la pretensión y cumpla con reintegrar en tiempo el inmueble desocupado; de lo contrario, la

155
distribución del pago de los gastos causídicos y honorarios debe regirse por las pautas establecidas en los
artículos 130 y concordantes del CPC.

Trámite:
En la demanda y contestación, las partes deberán expresar si existen o no sublocatarios y ocupantes
terceros. Si lo desconoce el actor, podrá remitirse a lo que resulte de la diligencia de notificación, de la
contestación de la demanda o ambas (el demandado necesariamente debe conocer la existencia
subinquilinos u ocupantes).
En Nación, cuando el desalojo se fundare en las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble,
obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar previo al traslado de la demanda un
reconocimiento judicial dentro de los cinco días de citada la primera providencia. También, si se basa en las
causales de entrega del inmueble por intruso o desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato.
En Córdoba, con la demanda debe ofrecerse toda la prueba de la que haya de valerse el actor, salvo la
confesional y documental; la misma carga rige para el accionado; no hay declaración de rebeldía; la prueba
debe diligenciarse en un plazo de quince días; los testigos no pueden exceder el número de cinco, salvo para
el reconocimiento de la documental; la designación de perito debe recaer en una sola persona; y solamente
la sentencia es apelable (salvo las resoluciones que pongan fin a los incidentes no suspensivos).
Cuando la demanda se funde en la falta de pago de alquileres o por vencimiento del plazo (en Nación), no se
admitirá otra prueba para demostrar s pago que la confesión de parte o el recibo que conste que fueron
pagados (en Nación, se suma la pericial).
La citación al demandado se hará por cédula en el domicilio contractual y en el del inmueble objeto del
juicio. En caso de no haber domicilio establecido en el contrato, será suficiente la citación en el inmueble (de
igual manera se debe notificar la sentencia que ordena el desalojo y el lanzamiento). La citación se hará bajo
apercibimiento de que, ante la falta de comparendo, o de contestación de la demanda, el tribunal dictará
sentencia, haciendo o no lugar al desalojo, a menos que estimare necesario recepcionar prueba.
En Nación, si en el contrato no se hubiese constituido domicilio especial (debe hacer saber la existencia del
juicio a cada uno de los sublocatarios y ocupantes presentes en el acto, debe identificar a los presentes y
puede requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la exhibición de documentos de
identidad) y el demandado no tuviese su domicilio real dentro de la jurisdicción, la notificación de la
demanda podrá practicarse en el inmueble cuyo desalojo se requiere, siempre que en él hubiese algún
edificio habitado.
En el desalojo no hay reconvención, pudiendo el demandado hacer valer sus derechos en acción
independiente, que no interrumpirá los trámites ni suspenderá la ejecución de la sentencia de desalojo.
Ahora bien, pese a no haber reconvención, el accionado puede plantear el derecho a retención por mejoras
en la contestación de la demanda. A esta postulación, se deberá conferir traslado por seis días al actor para
que conteste y ofrezca pruebas. La cuestión se decide en la sentencia.
El pronunciamiento, en tal caso, resolverá sobre la procedencia de la acción de desalojo, y ±en caso de
prosperar- respecto a la legitimidad del derecho a retención. Si se acogiera este último, el accionante podrá
igualmente efectivizar el lanzamiento, pagando las mejoras que se trate, u ofreciendo garantía por su
monto.
Participación de los subinquilinos o terceros ocupantes: Dispone el artículo 754 del CPC que ³Cuando la
notificación se cumpla en elinmueble reclamado, el notificador deberá hacer saber de la existencia del juicio
a cada uno de los sublocatarios u ocupantes presentes en el acto aunque no hubieren sido denunciados,
previniéndoles que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra todos ellos y que dentro del plazo
fijado para contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que estimen corresponderles´.
La sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido mencionados
en la diligencia de la notificación o no se hubiesen presentado en el juicio.
Recurribilidad de la sentencia que ordena el desalojo: El artículo 758 del CPC estipula como requisito de
admisibilidad del recurso de apelación, en contra de la sentencia que acoge el desalojo o de resolución
posterior a ella, el pago ±dentro del plazo para recurrir- de los alquileres vencidos y los que, con arreglo al
contrato, deba pagar por adelantado.

156
No puede el recurrente pretender la apertura de la instancia superior sin dar estricto e ineludible
cumplimiento al requisito legal.
Cuando exista sentencia que ordene el desalojo del demandado, si no lo cumple en diez días, se ordenara el
lanzamiento.
***JUICIO DE CUENTAS
Juicio que tiene por objeto exigir la rendición de las cuentas a toda persona para administrar bienes ajenos.

Este juicio tiene dos etapas: TRAMITE DE JUICIO ABREVIADO

1°- Trámite contenciosos sobre la obligación de rendir cuentas. Art. 769. EL juez resuelve si existe o no el deber.
Se puede prescindir de esta etapa cuando la obligación conste en un instrumento público o privado reconocido
en la diligencia preliminar de la Medida Preparatoria del Art. 415 inc. 11. Determinada obligación se pasa a
segunda etapa.

2°- Emplazamiento al demandado para que en treinta días presente las cuentas. Presente todas las partidas
de dinero que percibió, lo que gastó y los saldos que van quedando. Sino..

Bajo apercibimiento que los presente el actor, quedando él como demandado y el otro debe impugnar al actor
y probar en contra del actor, en quince días, que son inexactas (Proceso Ordinario).

Art. 770. En cualquier caso, que los presenten el actor, o el demandado se corre traslado por diez días y si hay
impugnación (sirve como demanda. Tramitado por el juicio declarativo que corresponda (ordinario o
abreviado según el monto.) Si las impugnaciones no son aprobadas sin recurso.

El juez en el proceso declarativo, resuelve y establece si existe o no un saldo. Esa resolución que determina
saldo es título ejecutivo según Art. 5, 8 inc. 4 del CPCC.

***ALIMENTOS Y LITISEXPENSAS
****JUICIO DE ALIMENTOS: Tiene por objeto reclamar el cumplimiento de una prestación alimentaria.

Existe el deber de pagar alimentos en:

El parentesco. El matrimonio. En la Donación con cargo cuando carece de medios para la subsistencia, el
donante. En una obligación asumida por contrato. En el legado de alimentos.

Se promueve por el alimentado o beneficiario ante el juez de su domicilio con: 1)- La indicación del título por
el cual se tiene derecho a la prestación alimentaria. 2)- De la necesidad de alimentos (del alimentado) y la
capacidad del alimentante obligado para proveerlos.

El juicio tramita como Abreviado, pero es admitido que por la sola presentación de la demanda, cuando las
circunstancias lo admitan, puede luego de una audiencia, fijar alimentos, provisionales.

La sentencia recaída en el juicio de alimentos hace cosa juzgada formal, porque siempre se puede modificar
en tanto y en cuanto varíen las condiciones que se tuvieron en cuenta para resolverse de tal modo.

LITIS EXPENSAS:

A favor del acreedor de alimentos, o a cargo del deudor de alimentos. Es el derecho que tiene el beneficiario
de alimentos de exigir al deudor que adelante los gastos de un juicio. Ej. La mujer reclama litis expensas al
marido para iniciar el juicio del divorcio.

***ACCIONES POSESORIAS
Acciones posesorias: Son las que tienen por objeto la restitución o manutención de la cosa. Son dos las
acciones estrictamente posesorias: la de mantener o de manutención, que tiende a amparar y conservar la
posesión de una cosa indebidamente turbada en su plenitud y libertad; y la de retener o de restitución,

157
que tiene por objeto hacer restituir al poseedor de una cosa la posesión perdida, haya existido o no
violencia.

Art. 2351 CC: habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por si o por otro, tenga una cosa bajo su
poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.
Tiene dos elementos:
1) el corpus: el poder físico, la potestad de hecho sobre la cosa; y
2) animus domini o ánimo de dueño de la cosa. En la tenencia, solo encontramos el corpus (relaciones de
hecho).
Un título válido da un derecho a la posesión de la cosa, pero no a la posesión misma.
El que tiene un título, en caso de oposición, no puede tomarla, sino que debe demandarla por las vías
legales. Si la toma por las vías de hecho, se le otorga al poseedor la posibilidad de ejercer la defensa privada,
es decir repulsar la oposición con el empleo de una fuerza suficiente en casos en que el auxilio de la justicia
llegaría tarde y, el que fuese desposeído, podrá recobrársela de propia autoridad sin intervalo de tiempo,
con tal que no exceda los límites de la propia defensa. También, el poseedor cuenta con la posibilidad de
iniciar acciones judiciales para ser mantenido en ella.
Es principio del CC, que nadie puede turbarla arbitrariamente: la turbación se refiere a actos llevados a cabo
contra la posesión por las vías de hecho y de propia autoridad de quien lo ejecuta, incluyéndose a las
resoluciones judiciales o administrativas, cuando son dictadas de modo irregular.
El hecho de tener una cosa bajo nuestro poder es protegido por la ley. La ley protege la posesión -e incluso la
tenencia- sin entrar a considerar si quien posee la cosa es su propietario o no.
En nuestra legislación, la posesión se puede defender mediante:
a) las acciones posesorias (contempladas en el Cód. Civil) y los interdictos (contemplados en el Cód.
Procesal).
a) Acciones posesorias (contempladas en el Cód. Civil):
1) de despojo (art. 2490 C.C.)
2) de mantener o retener (art. 2469 C.C.)
3) de obra nueva (art. 2499 C.C.)
4) de obra vieja o daño temido (art. 2499 C.C)
b) Interdictos (contemplados en el Cód. Procesal).
1) para adquirir (art. 607 C. Pr.)
2) para retener (art. 610 C. Pr.)
3) para recobrar (art. 614 C. Pr.)
4) para impedir obra nueva (art. 619 C. Pr.)
5) denuncia de daño temido (art. 623 bis C: Pr.)
6) oposición a reparaciones urgentes (art. 623 ter C: Pr.).
En teoría, las acciones posesorias se conceden al poseedor anual y sin vicios; y tramitaban por sumario
(ahora: por ordinario, conf. A la Ley 25.488); los interdictos se conceden al poseedor, aún cuando su
posesión no sea anual y tenga vicios, y tramitan por sumarísimo. Pero, en la práctica la realidad mostró que
las acciones posesorias fueron absorbidas por los interdictos. En cuanto al procedimiento, sin dudas el actor
optará por el trámite más rápido del sumarísimo.
Deducido la acción posesoria o el interdicto, la sentencia que se dicte hará cosa juzgada sobre la posesión.
Por lo tanto, el vencido sólo podrá posteriormente ejercer la acción real (conf. arts. 622 y 623 del Código
Procesal).
En Cba., las acciones posesorias cualesquiera fuere su nominación y la de despojo estarán sometidas a las
siguientes reglas:
1) Se tramitarán por el juicio abreviado;
2) Contra las sentencias que se dicten en los juicios de mantener la posesión, (art. 2469 Código
Civil) y de despojo no procederá recurso alguno, pero no harán cosa juzgada respecto a la legitimidad del
derecho a la posesión o de poseer, quedando libres al vencido las acciones posesorias o petitorias que le
correspondan (quien inicio un juicio de despojo, al ser vencido, puede iniciar una acción posesoria de

158
mantener la posesión, acreditando la anualidad y la falta de vicios de su posesión, y si también es vencido,
puede iniciar el petitorio de reivindicación de dominio);
3) En los demás supuestos procede el recurso de apelación.
Si se tratare de manutención o restitución de la posesión el recurso de apelación no tendrá efecto
suspensivo en lo principal.
No tiene sentido intentar una acción de recobrar la propiedad o acción posesoria strictu sensu, que tramita
por juicio abreviado con la exigencia de acreditar la anualidad y la falta de vicios en la posesión, si se pueden
intentar las acciones posesorias lato sensu o policiales que también tramitan por juicio abreviado, sin
necesidad de acreditar los requisitos enunciados.
***USUCAPION
Usucapión: Proceso por el cual se confiere el título de propiedad a quien ha llegado a adquirir el dominio por
vía de la posesión. Adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva. Art.780
Tiene como objeto la pretensión consistente en obtener, mediante el pronunciamiento de una sentencia
declarativa, un título supletorio de dominio a favor de quien ha poseído un bien inmueble durante el plazo y
en las condiciones previstas por el art. 4015 del Cód. Civ.

***RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MAGISTRADOS art. 791


Es un procedimiento especial previsto para el ejercicio de la acción de responsabilidad en contra de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en función de la investidura de los sujetos afectados y sin
perjuicio que con ulterioridad cesen en tal carácter. En Córdoba se encuentra establecido en la Constitución
Provincial art. 165, inc. 1° ap. d, en la Ley Provincial 8435 art. 11, inc. 1° ap. d, y en el C.P.C., arts. 791 a 794.
En el C.P.C.N. y en el Código de Santa Fe no se encuentra tal previsión al juicio especial.

Unidad 21. Procesos Voluntarios


a. Concepto. Disposiciones generales.
b. Actos relacionados con incapaces.
c. Protocolización de testamentos.
d. Copias y renovación de títulos.
e. Informaciones para perpetua memoria.
f. Otros actos de jurisdicción voluntaria.

también conocidos como actos de jurisdicción voluntaria.


El Estado, por vía del legislador, dispone que ciertas actividades de neto corte administrativo sean cumplidas
a través de la intervención del poder judicial. No hay contienda, no hay reclamo ni pretensión contra otra
persona, sin que en este tema de los procesos voluntarios se ejerciten derechos que sean debidos por nadie,
tal cual lo grafica claramente el art. 408 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Ley
8465). En tales supuestos, ¿existe ejercicio del poder jurisdiccional? El tema ha sido de arduo debate y la
mayoría se inclina por reconocer un neto corte administrativo a la función judicial que se actúa. Como señala
CARNELUTTI, la prevención de la litis es el fin específico del proceso voluntario, habiéndose indicado que se
trata de una función preventiva del juez, auxiliar para lograr una mejor aplicación de los preceptos jurídicos
(REDENTI, Derecho Procesal Civil, T. I, p. 11).
Sabemos ya, que en los actos de jurisdicción voluntaria no hay partes, solo peticionante. Tampoco se verifica
una “demanda” sino una solicitud o petición; y cuando el Juez debe resolver, su conocimiento no es de plena
cognitio sino meramente informativa en tanto la ley lo dispone. De allí que, para destacar otro aspecto
diferenciador con los procesos contenciosos, la resolución que se dicte no se denomina sentencia y no hace
cosa juzgada sino que se emite con las reservas tales como “en cuanto por derecho corresponda”, “sin
perjuicio de terceros”, “en cuando haya lugar por derecho” dado que, mediante ellas, los
jueces no juzgan ni prejuzgan (COUTURE, Fundamentos, nro. 31). Para definir esta jurisdicción voluntaria,
podemos decir con Clemente DIAZ que “es la función que legislativamente se atribuye a los órganos
jurisdiccionales para la fiscalización o contralor de las condiciones legales exigidas por el ordenamiento
jurídico para la existencia o inexistencia de determinadas situaciones jurídicas cuya eficacia depende de su

159
publicidad o autenticidad” (Instituciones de Derecho Procesal, II-A, p.80). Es de resaltar que se trata de
situaciones que empíricamente tienen una finalidad registral, sea mediata o inmediatamente, con destino a
la protección del negocio jurídico, modalidad que solo por excepción se da en la jurisdicción contenciosa. Y si
se trata de una actividad administrativa confiada al poder judicial en ciertos casos y por su peculiaridad, ante
la especialización de la administración y el recargo de tareas que hoy abruma al poder judicial,
En definitiva, hemos de repasar las principales figuras que dan lugar a esta ocupación, sin olvidar y resaltar
que en el interregno de una labor voluntaria puede surgir la contienda que lleve a un proceso contencioso
judicial dentro de aquélla. Analicemos, entonces, las peculiares características de los procesos voluntarios
tratando de encontrar la justificación que llevará al legislador a trasladar su conocimiento a la órbita judicial,
de modo de comprender la esencia de cada uno para facilitar su eficaz ejercicio y desenvolvimiento en la
empírica judicial.
Están regulados en el cpccord. A partir del art. 828.-

Módulo 11. Ejecuciones


Unidad 22. Juicio Ejecutivo

a. Juicio ejecutivo. Título ejecutivo. Preparación de la vía. Embargo.


b. Demanda. Excepciones. Prueba. Sentencia. Recursos.
c. Juicio declarativo posterior.

***JUICIO EJECUTIVO

Juicio Ejecutivo General


Se trata de un "juicio sumario en sentido estricto y de ejecución cuyo objeto consiste en una pretensión
tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en algunos de los títulos
ejecutivos extrajudiciales que en razón de su forma o contenido autorizan a presumir la certeza del
derecho del acreedor."7.
Así entonces el título ejecutivo goza de una presunción de autenticidad, debiendo a tal fin contener
una obligación de pagar una suma de dinero, que la cantidad sea líquida y exigible, es decir no sujeta a
condición y que sea de plazo vencido (art. 517 del C.P.C.). Por su parte el art. 518 del C.P.C., enumera los
títulos que traen aparejada ejecución. Mediante este proceso se pretendió implantar una vía idónea y rápida
para el logro de ciertas obligaciones, lo cual se logra si en su transcurso no se oponen excepciones
obteniéndose sin más sentencia de trance y remate. Este juicio hace cosa juzgada formal, dejando a salvo
la posibilidad tanto para actor como para demandado de iniciar un juicio ordinario posterior con la única
limitación de no volver a discutir en el nuevo proceso las defensas oportunamente opuestas en el ejecutivo
Juicio Ejecutivo Especial
En esta clase de juicios se tratan pretensiones de naturaleza ejecutiva contenidas en documentos a
los que la ley (sustancial o procesal) les asigna una forma particular de sustanciación. Tales son las
ejecuciones prendarias, hipotecarias, entre otros.

-Etapas procesales
El juicio ejecutivo, que pretende celeridad a partir como dijimos de la presunción de autenticidad del
título, sólo logra acabadamente su cometido si citado de remate el accionado no comparece y se dicta sin
más sentencia de remate, ya que si el demandado se presenta y opone excepciones se inicia un trámite de
traslado, diligenciamiento de prueba y alegato en los términos de los arts. 545 y ss del C.P.C., el cual se
sustancia íntegramente en el expediente principal. Tampoco se abren acá cuadernillos de prueba y sí se
repite el trámite de los alegatos tratado en el juicio ordinario.
Es posible advertir asimismo que por distintos motivos procesales puede ocurrir que cuando se
pretenda ejecutar la sentencia, cuantificarla, llegando en algunos casos al remate en los juicios ordinarios,
abreviados o ejecutivos donde hayan opuesto excepciones, el expediente principal se encuentre radicado

160
ante una Cámara Civil de Apelaciones, motivo por el cual se inician las actuaciones correspondientes a
"Cuerpo de Ejecución de Sentencia en autos:......"

TÍTULO EJECUTIVO: Documento en el que consta la existencia de una obligación o de un Derecho y prueba
por si solo esa exigencia en el título. Los títulos judiciales pueden tener por si la obligación eje. Pagar dinero,
otorgar escritura. Pueden tener diversidad de objetos (Judicial) el título judicial (Art. 801 es la ejecución en
especial), da lugar al Proceso ejecutivo de sentencia que puede ser argentina o extranjera y el título
extrajudicial (Art. 517. Madre de esta materia, regla general) solo de pago de dinero, da lugar a un juicio
ejecutivo.

CLASIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO

I- Judiciales: Auténticos por su naturaleza por ser resolución emanada del juez y público, es un título
público. Art. 993 Cciv. Cae por redargución de falsedad.
II- Extrajudiciales: 1)- Convencionales o 2)- legales. 1)- Creados por voluntad de partes. Relación Jurídica
Privada. Que pueden ser: A- Convencionales Auténticos por si mismos por las partes, con
reconocimiento de la existencia de una obligación que contiene el título público. Ej. Escritura pública.
Pero como no pueden ser impugnados por el juicio ejecutivo, si tienen despacho inmediato de la vía
ejecutiva, si todos los requisitos están en orden B- Convencionales Presuntamente Auténticos:
Títulos de crédito no públicos sino privados pero no sometidos a tal sistema legislado en el C. Civil.
Son presumidos auténticos por ley si siguen o cumplen ciertas condiciones. Habilitan el proceso de
ejecución hasta para el deudor pruebe que no lo son, con preparación de la vía ejecutiva. Si nada
prueba aunque se alegue falso se pasa a su ejecución. Igual procede, solo cuando el deudor lo reclame
y lo compruebe puede caer. C- Convencionales No auténticos: ´Preparación de la Vía Ejecutiva.
Instrumentos privados que siguen reglas del Código Civil hacen fe por si mismos a partir de su
reconocimiento por el deudor. en la medida que sean reconocidos o adquieran fecha cierta Ej.
Contrato de alquiler.

Artículo 518. Enumeración de títulos ejecutivos extrajudiciales, ojo no es casuística, el profesor no la usa.

En todos los casos de títulos ejecutivos extrajudiciales deben ser o haber como condición necesaria que haya
suma de dinero líquida (calculable) y exigible (no sujeta plazo o condición).

2)-Extrajudiciales Legales: Emanan del acto del Estado no solo de una de las partes y la ley les confiere calidad
ejecutiva. Ej. Saldo deudor de cuenta corriente. Ej. Deudas por expensas del consorcio. Ej. Deudas de
impuestos o servicios. Cedulones habilitan la vía ejecutiva. 1° vencido es deuda yo.

En el Juicio Declarativo el actor empieza “sin nada” con la simple afirmación de que tiene un derecho que se
da a probar, debe demostrar todo y que de hacerlo se reconoce en la sentencia.

En el JUICIO EJECUTIVO, es el segundo momento de la jurisdicción, es la actividad jurisdiccional en la que el


derecho reconocido en la sentencia declarativa, sea observado y cumplido efectivamente en la práctica por el
deudor, se hace efectivo o se cumple fácticamente o se materializa en el terreno en la realidad mediante el
uso de la fuerza si es necesario y solo se limita a la coerción físico personal de deudor. Aún si el juez puede
suplir la actividad del deudor, tiene fin satisfactivo, reconoce lo otorgado en sentencia declarativa, incluso
mediante la fuerza.

Al proceso de condena le sigue el ejecutivo. Es al revés el actor empieza probando que tiene el derecho
porque el título lo prueba. Esto hace que el procedimiento sea distinto. Acá el demandado asume la iniciativa
controvirtiendo el título. Porque el juez comprobando que cumple con los requisitos legales y formales,
despacha el título a la ejecución concreta. Entonces dentro del proceso ejecutivo se abre como una especie
de etapa declarativa al solo efecto de juzgar la oposición que hace el deudor o ejecutado o demandado, solo

161
a eso se limita el alcance. El deudor o demandado para demostrar que vía está mal despachada, controvierte
tal ejecución y quiere obtener reconocimiento de su derecho, porque el actor ya lo tiene reconocido.

Y es un proceso SUMARIO en un doble aspecto: 1- El conocimiento del juez y defensa de las partes está
restringido a un aspecto de la relación jurídica, hace cosa juzgada formal, puede haber otro proceso que revise
el resto, por declarativo a posteriori- y 2- En cuanto a la brevedad del trámite.

En el proceso Declarativo la iniciativa la tiene el Actor debe afirmar y demostrar.

En el JUICIO EJECUTIVO la iniciativa la tiene el demandado porque con la sola presentación del título
(Comprobados los requisitos formales cumplidos), el juez manda a ejecutarlo y el deudor o demandado lo
controvierte y asume la iniciativa del juicio, es una actividad ejecutiva sin declarativa previa, cuando por esa
vía se acercó el título ejecutivo nuevo, por su voluntad, suficiente prueba por si mismo y exigible. Es
extrajudicial esta ejecución ej. Cheque pagaré, letra de cambio, hipoteca. En Cba. Son receptados como únicos
objetos de pago como el dinero. Pero puede haber una actividad declarativa posterior.

En el ejecutivo cuando la controvierte se abre una etapa declarativa al solo efecto de juzgar la oposición del
deudor (límite) No hay proceso ejecutivo “puro” (sin título por lo menos) en Argentina ya que hay una
Actividad Declarativa aunque limitada, pero la hay. Se le da la posibilidad de oponerse, demostrar que la vía
ejecutiva está mal despachada. El debe obtener el reconocimiento del derecho porque el Actor ya lo tiene
reconocido en el título.

CARACTERES DEL PROCESO:

1)- SUMARIO DE DOBLE SENTIDO: I- En cuanto el conocimiento del juez y a la defensa de las partes, están
restringidas a un aspecto de la relación jurídica, hace cosa juzgada formal, revisable por un proceso declarativo
posterior. II- En cuanto a la brevedad del trámite.

DESARROLLO: Cuando el TÍTULO EJECUTIVO ES EXTRAJUDICIAL: Es del Tipo a- Instrumentos públicos y en


forma o privados reconocidos como tales judicialmente, o b- Crédito de alquileres o arrendamiento de
inmuebles, obligación exigible es una suma de dinero líquida. Trae aparejada la ejecución o despacha la
ejecución, se inicia inmediatamente (Art. 518). Los del tipo C- Son Créditos en condición de la ley de fondo,
fácilmente liquidable sobre las bases del mismo, requiere la preparación de la vía ejecutiva. (PREPARACIÓN
DE LA VÍA EJECUTIVA dice en el Expediente. Art. 519).

La PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA Procede en tres casos:

1- Documento privado no auténtico: Se cita al deudor para que reconozca la firma, si no lo hace pero
comparece, se frustra la vía ejecutiva. Si no comparece o lo hace pero no dice nada o no reconoce, se
lo toma por confeso, se transforma en “TITULO EJECUTIVO” “y “el actor en Simple Acreedor
Quirografario de Deuda”.
2- Cobro de Alquileres cuando el contrato está otorgado con firma privada. Se cita al locatario para que
reconozca su calidad y presente el último recibo. Si niega la calidad se frustra la Vía Ejecutiva, al igual
que si la reconozco pero presenta los recibos. En los otros casos queda preparada la Vía Ejecutiva para
el cobro de alquileres. Y si no comparece se lo toma por confeso y por admitida la locación.
3- El título en el que conste la obligación de pago de una suma de dinero en el que no conste plazo
determinado de plazo incierto, se da una audiencia para fijación del plazo vencido con lo cual queda
Preparada la Vía Ejecutiva.

CUMPLIDA LA PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA. Queda habilitada la Vía Ejecutiva.

Cuando Hay Título Ejecutivo sea por su naturaleza o por haberse cumplido la Preparación de la Vía
Ejecutiva. Se inicia la Demanda del Juicio Ejecutivo con iguales requisitos que la demanda del ordinario

162
(art. 175) y se acompaña con el título objeto de la ejecución. Sigue los requisitos del artículo 175 con la
salvedad de que en la descripción de los hechos, se entiende descripción del título, nada más igual no se
hace referencia a la relación causal subyacente. Se pone datos de la parte, lo que se reclama en ejecución,
monto preciso, hechos y derechos en ello describo literalmente el título, petición clara y precisa.

LEGITIMADOS: El que según el título resulta ser el acreedor (1 Actor) o deudor (Demandado), eso debe
surgir del título.

Interpuesta la demanda el juez hace un examen distinto al de los juicios declarativos, solo hace un juicio
de admisibilidad. En el ejecutivo aquí ya hace un análisis de fondo, constata si el título tiene las partes que
exige la ley para despachar la vía ejecutiva si no las reúne se deniega la ejecución.

El Derecho que deniega es Apelable. Art. 827, porque en el Juicio Ejecutivo rige el mismo sistema que el
abreviado, ninguna resolución anterior a la sentencia es apelable. Y esta decisión se equipara a aquella.

Si TRAE APAREJADA EJECUCIÓN Según el examen previo, librará sin más trámite mandamientos de
ejecución y embargo, ordena que se embarguen los bienes del deudor y este es ejecutivo. Para rematar y
no se exige al Acreedor contra cautela porque el título prueba que es ya acreedor, además ordena la
citación al comparendo y de remate. Para que el deudor comparezca y se defienda por un plazo de tres
días o más según distancia Art. 163.. La citación de remate son Por tres días más que se agregan al 1° plazo
en la práctica se suma y se considera un solo plazo.. Art. 526. Da 6 días para que esté a derecho y oponga
excepciones al remate. Pero no se da 1° si ya lo hizo en P.V.E.

LA CITACIÓN DEL REMATE: Con ella el juez dice al deudor que existe título ejecutivo en virtud del cual se han
embargado bienes y que se van a ejecutar salvo que comparezca y controvierta el título es decir que oponga
excepciones.

Si vence el plazo de citación de remate sin que oponga excepciones. Art. 546: El Tribunal dicta sentencia sin
llamamiento de autos, no dicta decir de autos pleno. En realidad no es una sentencia, que las otras porque el
examen ya lo hizo cuando despachó la vía ejecutiva, por lo que es una mera formalidad, a los fines de seguir
la ejecución no opuso excepciones porque

no tuvo la iniciativa de abrir la etapa declarativa. No es inapelable porque el no resuelve nada. Si el deudor
decide oponer Art. 457.

Puede decidir sobre: 1)- Inc. 1°, 2°, 4° se refiere a la validez del procedimiento ejecutivo (son similares a las
dilatorias del procedimiento ordinario. Son incompetencia, falta de personería, litis pendencia, o cosa juzgada,
También el inciso 6° en cuanto a la excepción de compromiso cuando se han sometió a la jurisdicción arbitral
igual, lo que es decir que el juez es incompetente.

2)- Las que atentan al título, Falsedad o inhabilidad del título, la falsedad como excepción se refiere solo a la
falsedad material. (Distinta a la ideológica porque esta hace a la causa). Por Ej. Falsificación de firma,
adulteración de texto la Inhabilidad comprende la ineficacia por no reunir las formas que establece la ley. Y
que a su vez esta no suple. También comprende la falta de legitimación activa o pasiva (aceptado por doctrina
y jurisprudencia en forma pacífica por no estar incluida en el Art. 457 ya que es obligatorio que siempre debe
haber legitimación. Se denuncia por esta excepción.

3)- Las Causas extintivas de la obligación a condición que están documentados salvo la prescripción respecto
de la cual no se exige. Si opongo compensación el título también debe ser ejecutivo, no procede como
excepción. Nunca entra la cuestión causal.

El demandado al oponer excepciones debe acompañar la documental tal como el actor en el abreviado, se ve
así que el tiene la iniciativa. Si no ofrece la prueba se rechazan, por inadmisible, sin más trámite. Art. 548. De
las excepciones.

163
Planteadas las excepciones se corre traslado por seis días al actor para que conteste ofreciendo prueba. Si
hay prueba que diligenciar se abre la causa a prueba por 15 días. Una vez diligenciada hay a alegatos a cuyo
efecto se corre traslado por 5 días a la contraparte. Art. 554. Alegado se dicta el decreto de autos y la causa
pasa a fallo por el término de 20 días. El mismo tiene igual efecto que en los demás procesos. (ver).

SENTENCIA: El juez tiene que juzgar si la oposición del demandado es legítima ( y no la razón del actor porque
ella emana del título).

Si considera que es legítima rechaza la ejecución con lo que revoca el decreto inicial con el que despachó la
Vía Ejecutiva. O

Si estima que es Ilegítima Confirma el decreto inicial y dicta la Sentencia del Remate es la que rechaza las
excepciones y manda a llevar adelante la ejecución. Es apelable por el ejecutado sin efecto suspensivo.

La Sentencia que admite las excepciones rechazando la ejecución es Apelable por el ejecutante en cuanto a
las costas, tiene efectos suspensivo? Para el profesor si. Porque el Art. 561 dice que la sentencia de remate no
tiene efecto suspensivo pero nada dice de esta por lo que lo tendría.

EN EL EJECUTIVO, Ninguna resolución anterior a la sentencia es apelable. Art. 559 inc. 1° se deberá plantear
reposición.

JUICIO DECLARATIVO POSTERIOR ART. 557. Puede promoverlo cualquiera de las partes luego de recaída la
sentencia del ejecutivo. Art. 557, cualquiera fuese la sentencia a favor de uno o de otro para obtener el pago
o para repetirlo. Aquí se ventila completamente in extenso, la relación jurídica que dio origen al título
ejecutivo. Hace cosa juzgada material.

En el caso del deudor El proceso declarativo posterior. “Juicio de repetición” puede ser promovido desde el
embargo, no debe esperar al pago. Art. 529. Aunque el mismo juez, con igual competencia y por conexidad.

Hay Discusión, en el Juicio Ejecutivo puedo pagar o consignar al embargo? O sea en el Juicio Ejecutivo deposito
y en el declarativo trabo embargo hasta tanto se resuelva el ejecutivo, Para el profesor no es así. Porque sino
que sentido tendría el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo dado que no se debate la relación jurídica en toda
su extensión y puede ser revisada toda la cuestión en un ulterior proceso. No abre la casación salvo los incisos
3 y 4 ya que no se requiere sentencia definitiva.

***Tratándose de una sentencia de condena, que impone el cumplimiento de una prestación, y frente al
incumplimiento voluntario del obligado, el ordenamiento jurídico prevé el proceso de ejecución, que es un
medio para que, por obra de los órganos judiciales del Estado, se sustituya a la ejecución voluntaria por la
ejecución forzosa. Se ejecuta un título ejecutivo judicial.

En ciertos casos es posible llevar a cabo la ejecución forzada sin que ella haya sido precedida por un proceso
de conocimiento. Es el supuesto de los títulos ejecutivos extrajudiciales, a los que la ley le asigna efectos
equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando a su respecto un procedimiento autónomo,
aunque sustancialmente análogo al que rige en materia de ejecución de sentencias.
Pueden ser:
1) convencionales (son documentos que comprueban el reconocimiento, por parte del deudor, de una
obligación cierta y exigible; y que en razón de las formalidades que reviste, cuenta con una presunción
favorable respecto de la legitimidad del derecho del acreedor. Ej.: instrumentos públicos o privados
reconocidos, cheques, pagarés, etc.);
2) administrativos (son ciertas constancias y certificaciones expedidas por la administración, de los cuales
surge la existencia de una deuda exigible y cuyo cobro por la vía ejecutiva obedece a la necesidad de
simplificar los procedimientos tendientes a la más expedida recaudación de la renta pública).
El juicio ejecutivo es un instrumento acordado por el legislador que permite, a través de una sustanciación
ágil, obtener la realización del crédito plasmado en un título que reúne características especiales.

164
Etapas del juicio ejecutivo:
1) Preparación de la vía ejecutiva. (Esta etapa puede existir o no. Será necesaria cuando el título no sea
por sí sólo suficiente para abrir la vía ejecutiva y entonces sea indispensable complementarlo mediante
ciertos trámites).
2) Demanda. Intimación de pago y embargo.
3) Citación al deudor para oponer excepciones. Oposición de excepciones y prueba de ellas. Sentencia de
remate.
4) Cumplimiento de la sentencia de remate.
Título ejecutivo: requisitos:
1) Un título ejecutivo: debe reunir todos los elementos necesarios que la ley exige para ejercer la acción
ejecutiva.
2) Legitimación procesal: Quien inicie la acción debe figurar en el título como acreedor, y la persona contra la
que se inicie la acción debe figurar como deudor.
3) Obligación de dar cantidades de dinero, líquidas o fácilmente liquidables: La obligación debe ser de dar
cantidades de dinero (no hay via ejecutiva para obtener el cumplimiento de obligaciones de dar cosas, o de
hacer, o de no hacer). La cantidad de dinero debe ser liquido (cuando está expresada en el título) o
fácilmente liquidable (no está expresada en el título, pero se la puede determinar mediante una simple
operación aritmética). Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá precederse
ejecutivamente respecto de la primera (conf. art. 522). Si la obligación fuere convenida a pagar en moneda
extranjera, la ejecución se debe promover por el equivalente en moneda nacional.
4) La obligación debe ser exigible: Esto significa que debe ser de plazo vencido, o que si estaba subordinada a
alguna condición o prestación, éstas deben haberse cumplido.
Si el plazo de la obligación no estuviere bien determinado, se puede 'preparar' la vía ejecutiva pidiendo al
juez que señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago (art. 525 inc. 3o).
Enumeración legal de los títulos:
1. Los instrumentos públicos presentados en forma y los privados reconocidos judicialmente o
declarados tales.
2. Los créditos por alquileres o arrendamientos de inmuebles.
3. Los títulos de créditos, entre los que se puede mencionar a los cheques y pagares.
4. Las cuentas aprobadas judicialmente.
5. La confesión o reconocimiento de deuda líquida y exigible, hechos judicialmente.
6. Los certificados de créditos por expensas comunes de los consorcios o comunidades similares.
7. Los créditos por tributos, retribución de servicios o multas, adeudados al Estado Provincial, las
municipalidades, y sus entes autárquicos, y a los concesionarios de obras y servicios públicos autorizados
para el cobro.
8. Los demás títulos a los que las leyes atribuyan expresamente fuerza ejecutiva y que no tuvieren
determinado un procedimiento especial.
Preparación de la vía ejecutiva: Los títulos ejecutivos pueden ser completos (instrumentos públicos
revestido de todas sus formalidades, una letra de cambio o un pagaré debidamente prestados) o
incompletos. Estos últimos son nominados de esta manera porque su fuerza ejecutiva depende del
cumplimiento previo de un trámite indispensable denominado ³preparación de la vía ejecutiva´.
La vía ejecutiva podrá preparase solicitando que:
1) El deudor reconozca su firma, cuando el documento no trajere directamente aparejada la ejecución.
2) Para la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste si es locatario o arrendatario
y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo (pues previamente es necesario acreditar: la existencia del
contrato de locación y la existencia de la deuda y de su monto).
3) El tribunal señale el plazo dentro del cual deba hacerse el pago, si en el título se estableciere un plazo
incierto para que una obligación líquida o liquidable.
4) Que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional.
Tramite: El demandado será emplazado para el reconocimiento de firma, o la manifestación en caso de
locación, bajo apercibimiento de ser tenido por confeso si no compareciere sin causa justificada, o no hiciere

165
manifestación alguna.
Es decir que, luego de citado el demandado pueden darse diversas hipótesis:
a) Que no comparezca: en este caso se le dará por reconocida la firma y por acreditada la calidad de deudor
o de locatario y de este modo quedará preparada la vía ejecutiva.
b) Que comparezca: Si el demandado comparece y exhibe los recibos correspondientes a los arrendamientos
que se le reclaman, el accionante no podrá entablar la demanda ejecutiva; si el citado acredita el pago de
parte del crédito reclamado, queda preparada la vía por la diferencia y sólo por ello podrá demandarse
ejecutivamente.
Demanda ejecutiva: Presentada la demanda ejecutiva, el juez deberá realizar un análisis de los requisitos del
título en orden a su suficiencia e integración para habilitar la sede ejecutiva. Además, deberá ponderar la
legitimación activa y pasiva en base a los datos que suministre el propio título.
Examinado el documento, y considerado viable, el juez librará: El mandamiento de embargo: es la orden del
juez al oficial de justicia, para que intime al pago al deudor, del capital, intereses y costas; o en su defecto,
para que proceda a embargar bienes del deudor.
El mandamiento de embargo tiene como fin principal: intimar al pago, y como fin subsidiario: trabar
embargo.
Ampliación de la demanda: La demanda o la ejecución se puede ampliar si vencen nuevos plazos o cuotas
de la obligación en cuya virtud se procede (ej.: nuevos alquileres, nuevas expensas, etc.). La ampliación
puede pedirse antes de la sentencia de remate (art. 540) o después, pero antes de que termine el juicio, (art.
541). En los dos casos, se debe cumplir con la intimación de pago al ejecutado.

Embargo: Es la afectación por orden judicial, de uno o varios bienes del deudor, o presunto deudor, al pago
del crédito sobre que versa la ejecución o de un crédito que se reclama o ha de ser reclamado en un proceso
de conocimiento.
El efecto del embargo es individualizar e inmovilizar uno o más bienes del deudor, asegurando que el
importe resultante de su eventual realización se destine a la satisfacción del derecho del acreedor. Pero el
bien o bienes embargados continúan siendo de propiedad del deudor hasta el momento de su realización,
aunque aquél se halla impedido de ejecutar actos que impliquen disminuir lagarantía que tales bienes
representan.
Clases:
1) Preventivo: reviste el carácter de una medida cautelar que puede solicitarse con miras a asegurar la
eficacia o el resultado práctico de un eventual proceso de conocimiento o ejecución, hasta tanto, en este
último caso, el acreedor no cuente con un título ejecutivo completo. Se debe prestar contracautela. Es
susceptible de caducidad, si desde su traba no se entabla la demanda en un plazodeterminado. Puede
producirse su levantamiento aun hallándose pendiente el proceso principal, frente a la hipótesis de
desaparecer o de modificarse las circunstancias de hecho en cuya virtud de lo concedió;
2) Ejecutivo: es la medida que el juez debe acordar, como primera providencia, cuando se promueve una
ejecución en virtud de un título ejecutivo judicial o extrajudicial. Dada la presunción de certeza que tales
títulos ostentan, el otorgamiento de esta clase de embargo no requiere la prestación de contracautela.
Tampoco se halla sometido al régimen de caducidad propio del embargo preventivo; y sólo puede ser
levantado cuando el bien es inembargable o en el supuesto de que haya prosperado alguna de las
excepciones que la ley autoriza a oponer al progreso de la ejecución.
3) Ejecutorio: es el que resulta de la circunstancia de no haberse opuesto excepciones al progreso de la
ejecución, o de haber sido ellas desestimadas por sentencia firme. El embargo ejecutivo se convierte en
ejecutorio, sin necesidad de resolución judicial. Al suceder esto, se transforma en definitivo, procediéndose
inmediatamente al pago del acreedor o a la realización de los bienes respectivos mediante la venta judicial.
Trámite:
1) Con el mandamiento, el oficial de justicia REQUERIRÁ EL PAGO al deudor. Si no se pagare en el acto el
importe del capital reclamado, del estimado por el juez en concepto de intereses y costas y de la multa
establecida en el art. 528, en su caso, dicho funcionario PROCEDERÁ A EMBARGAR bienes suficientes, a su
juicio, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser depositado dentro del primer

166
día hábil siguiente en el banco de depósitos judiciales.
2) El embargo se practicar aún cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia.
En este caso, se le hará saber dentro de los 3 días siguientes al de la traba. Si se ignorase su domicilio, se
nombrará al defensor oficial, previa excitación por edictos que se publicarán por una sola vez. En Cba., se
libra mandamiento de embargo, y además, se ordena la citación para que comparezca en el plazo de ley y de
remate. Estas tienen por efecto imponer al demandado las cargas correspondientes. Se le otorga el plazo de
tres (3) días siguientes al vencimiento de aquel para que oponga excepciones.
En esta oportunidad, el demandado podrá:
1. No defenderse: La inactividad del demandado frente a la citación de remate conduce, sin más, al dictado
de la sentencia.
2. Oponer excepciones: En el juicio ejecutivo, el demandado sólo puede oponer las excepciones
taxativamente enunciadas en el CPC:
a) Incompetencia.
b) Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes.
c) Falsedad o inhabilidad del título.
d) Litis pendencia o cosa juzgada.
e) Prescripción.
f) Pago, plus petición (exceso cuantitativo de la demanda sobre lo que se debe o puede exigir y excepción
producida por tal motivo),quita, espera, remisión, novación, transacción o compromiso documentado.
g) Compensación con crédito liquido y exigible que resulte de documento que traiga aparejada ejecución.
Las excepciones deben oponerse en Nación: a) dentro de los 5 días de la intimación de pago; b) todas en un
solo escrito; c) ofreciendo la prueba relativa a las excepciones invocadas.
Corresponderá al demandado la prueba de los hechos en que se funden las excepciones. Al oponerlas
deberá ofrecer los medios de que haya de valerse, bajo pena de inadmisibilidad, y pedir la apertura a
prueba, si fuere necesario, para diligenciarla.-

Interpuesta la excepción y admitida formalmente, se ordenará traslado a la contraria para que conteste y
además ofrezca la p rueba que utilizará. Dentro de l os tres días de notificado de la contestación de las
excepciones, el demandado podrá ofrecer prueba en relación a hechos nuevos incorporados por el actor
El tribunal deberá, de oficio o a petición de parte, abrir a prueba la causa siempre que se alegaren hechos
acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes. Abierta a prueba la causa, el plazo no podrá
ser mayor al de 15 días.
Finalmente, el artículo 553 establece tres hipótesis en las cuales el tribunal desestimará la prueba. Ellas son:
1. Prueba manifiestamente inadmisible.
2. Prueba meramente dilatoria.
3. Prueba carente de utilidad.
Si se hubiera producido prueba, vencido el plazo respectivo, se correrá traslado por cinco días a cada una de
las partes para que alegue, reservándose los escritos en secretaría hasta el decreto de autos.
Los dos modos de tramitar la nulidad de la ejecución son:
* Se opone por vía de excepción: cuando las causas de la nulidad son anteriores a la intimación de pago (ej.:
defectos en la preparación de la vía ejecutiva).
* Tramita por vía de incidente: cuando la causal de nulidad es en la intimación de pago o posterior a este
acto (ej.: intimación en domicilio falso).
Sentencia:
1) el deudor no opuso excepciones: en este caso, el juez dicta sentencia de remate de inmediato.
2) el deudor opuso excepciones, pero: a) son desestimadas: se dicta sentencia de inmediato. b) son de puro
derecho; se fundan sólo en constancias del expediente; o no se ofreció prueba: en estos casos, se debe
dictar sentencia dentro de los 10 días de contestado el traslado. Si el traslado no se contestó, los 10 días se
cuentan desde que la parte requirió la resolución.
c) si se abrió a prueba: en este caso, producida la prueba se declara clausurado el período de prueba y el juez
pronunciará sentencia dentro de los 10 días.

167
La sentencia deberá resolver sobre la legitimidad de las excepciones opuesta y decidir llevar adelante la
ejecución o no hacer lugar a ella.
Cualquiera fuese la sentencia quedará siempre a salvo, al actor y al ejecutado, el derecho de promover el
juicio declarativo que corresponda, sin que puedan volver a discutirse en él las defensas sobre las que ya
recayó pronunciamiento, salvo que se fundaren en pruebas que no se pudieren ofrecer en el ejecutivo.
La sentencia de remate, salvo que mediare consentimiento expreso del deudor, no podrá ser ejecutada sin
que el actor preste fianza u otras garantías de devolver lo que perciba con más los daños que se causaren, si
ella fuere revocada o se ordenare la devolución en juicio de repetición.
En Nación: Cuando se ordena llevar adelante la ejecución, al ejecutado que hubiese litigado sin razón
valedera u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que
de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá UNA MULTA A FAVOR
DEL EJECUTANTE.

Recursos:
En Cba., la sentencia de remate será apelable, excepto por el demandado que no hubiere opuesto
excepciones. El recurso no tendrá efecto suspensivo.
Para las demás resoluciones regirán las siguientes reglas:
1) Durante la instancia únicamente la sentencia será apelable, salvo la resolución del incidente de nulidad
promovido por el demandado con fundamento en vicios de la citación inicial.
2) Durante la ejecución de la sentencia serán apelables las resoluciones que la ley declare tales y las que
recaigan en los incidentes de nulidad.
3) En ambas etapas se podrá apelar en los incidentes que no afecten el trámite del principal.
En todos los casos los recursos no tendrán efecto suspensivo.
En Nación: La sentencia de remate es apelable:
1) Cuando se tratare del caso de desestimación de las excepciones;
2) Cuando las excepciones hubieren tramitado como de puro derecho;
3) Cuando se hubiere producido prueba respecto de las opuestas;
4) Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el
juicio ordinario posterior.
Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán en efecto diferido, con excepción de la apelación contra
la sentencia de remate y contra la providencia que denegare la ejecución (art. 557) que tendrán efecto
inmediato.
Diferencias con el juicio ordinario:
1. En el juicio ordinario, el trámite de conocimiento comienza en base a una pretensión inicialmente incierta,
por lo que debe ser alegada y probada. En cambio, en el juicio ejecutivo se demanda en base a un título que
goza de una presunción de autenticidad sobre el crédito que el mismo contiene; el instrumento resulta
indispensable en orden a la existencia del proceso de ejecución.
2. La demanda en el juicio ordinario adhiere al principio de la sustentación, por ello debe ser clara y
completa en la relación de los hechos.
En cambio, en el juicio ejecutivo se prescinde de la etapa de información, respecto de los hechos y el
conocimiento se limita al análisis de un título que sirve de punto de partida para proceder en forma más o
menos inmediata a satisfacer la pretensión del actor.
3. Interpuesta y admitida la demanda en el juicio ordinario, el demandado puede asumir diversas actitudes
defensivas. En cambio, en el juicio ejecutivo admitida la demanda y citado de remate el demandado, éste
sólo puede defenderse oponiendo las excepciones previstas taxativamente.
4. La etapa probatoria, en el juicio ordinario, se caracteriza por la amplitud de los plazos, en tanto que en el
juicio ejecutivo los plazos son más breves y no se admite el término extraordinario de prueba.
En el juicio ejecutivo se modifica el sistema de libertad probatoria consagrado en las disposiciones generales
de la prueba. Ello se manifiesta cuando se otorga al juez facultades para desestimar la prueba
manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad.
5. La decisión en el juicio ordinario se concreta en una sentencia que resuelve conforma las pretensiones

168
esgrimidas por las partes y, firme y consentida, adquiere el efecto de cosa juzgada sustancial.
En el juicio ejecutivo, en cambio, el juez sólo podrá resolver en la siguiente forma: a) llevar adelante la
ejecución; b) no hacer lugar a ella.
La sentencia firme produce el efecto de cosa juzgada formal.
6. En los procesos ordinarios, el demandado puede deducir apelación y nulidad siempre, aun en el caso en
que se hubiese encontrado rebelde durante el trámite del juicio.
En cambio, en el juicio ejecutivo, sólo se podrá apelar la sentencia si se opuso excepciones.

Unidad 23. Otras ejecuciones

a. Ejecución de sentencia. Cumplimiento de la sentencia de remate.


b. Ejecución de sentencias de tribunales argentinos. Ejecución de sentencias dictadas en el extranjero.
c. Ejecuciones especiales: hipotecaria, prendaria.

***EJECUCION DE SENTENCIA
Son variantes del Juicio Ejecutivo.

En el Código de Procedimientos de Córdoba solo el hipotecario, porque la ley de Prendas trata la Ejecución
prendaria.

Entonces en Córdoba. Los juicios ejecutivos especiales son: 1)- Hipotecaria. 2)- Prendaria.

En la Nación Hay Ejecución Fiscal y Comercial:

1)- COMERCIAL: Cuando el titulo ejecutivo documenta el pago de fletes, carta de porteo conocimiento y
aprovisionamiento de buques certificado de deuda firmada por capitán.

2)- FISCAL: El objeto de cobro son tributos, multas del estado. En Córdoba estas son tramitadas por el Estado
por Juicio Ejecutivo Común, por el Art. 518 inciso 8 e inciso 7.-

***EJECUCION DE SENTENCIA ART. 801 Y SS


A veces los jueces dictan sentencia en los declarativos donde condenan a pagar sumas ilíquidas por ejemplo
reparación del guardabarros más gastos de 10 días de hospital, cuanto vale esto? Establece solo las bases en
virtud de las cuales se debe hacer el cálculo.

Art. 333: Sentencia de Condena al Pago de Daños y Perjuicios.

Art. 812: Procedimiento para hacer la liquidación. Proceso de liquidación. Art. 812.

NOTA: Todo esto porque es requisito indispensable en suma líquida o ilíquidable. Si se trata de un título
extrajudicial con suma ilíquida no procede esto sino que va por vía ordinaria.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN: Trámite necesario para que el título judicial sea ejecutivo. El código lo regula mal
en el proceso de ejecución de sentencia, porque no es ejecutivo sino declarativo de conocimiento, el juez
debe decidir a cuanto asciende el daño, la condena.

Tenemos dos sentencias parciales que proveen sobre una parte del fondo del asunto no son autos porque
resuelven sobre el fondo. Son ilíquidas.

Art. 812. TRÁMITE El Acreedor presenta una Relación de Daños, igual demanda que abre este proceso, donde
expresa los rubros a liquidar en base a la sentencia declarativa y el importe que atribuye a cada rubro.

Se corre traslado al deudor por 6 días fatales. (art 813). Si guarda silencio se aprueba la liquidación, Art. 805-
810, que es el procedimiento para hacer efectiva, hacerla la cantidad líquida. Si no está conforme Art. 815. La

169
cuestiona, se abre la etapa de conocimiento como Juicio Abreviado y así se tramita. En uno y otro caso la
sentencia que pone fin es título ejecutivo.

Sentencia Apelable con efecto suspensivo. Art. 823.

¿Qué pasa si la sentencia condena al pago de un monto parcialmente líquido y parcialmente ilíquido? En los
rubros líquidos la sentencia es título ejecutivo o sea que abre la vía ejecutiva, en lo no líquido hay que hacer
proceso de liquidación.

EJECUCIÓN DE SENTENCIA Art. 805. Proceso por título ejecutivo judicial. El procedimiento es similar al Juicio
Ejecutivo. Art. 805. 1°Paso: Embargo de bienes del deudor en forma del Juicio Ejecutivo hasta cubrir el monto.

Art. 808: Se cita al ejecutado para que oponga excepciones en el plazo de 3 días. Las Excepciones pueden ser
de falsedad, prescripción, pago quita espera remisión. Se oponen igual que en el proceso ejecutivo con la
particularidad de que están excluidas las relativas al procedimiento. (ya que debieron plantearse en el
procedimiento anterior). Solo Relativas al título (menos inhabilidad, que solo opera como denuncia de falta
de legitimación activa o pasiva, cuando lo inicia quien o contra quien no es Acreedor o Deudor según la
sentencia, porque es una sentencia y proceden recursos una vez firme queda libre de todo vicio. Solo Falsedad.
Extintivas de la obligación nacida de la sentencia y no: Deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia
salvo que la ejecución verse sobre costas u honorarios que sí aquí pueden oponer causas extintivas anteriores.
Porque en el juicio anterior no hubo discusión sobre estos y 3. Art. 801. Sino solamente por hechos posteriores
(multa impuesta en juicio), para excepción de pago, quita espera y remisión.

Si el deudor opone excepciones se corre traslado al ejecutante para que contesten también con pruebas. Por
3 días. Art. 810. Luego se tramita la etapa de prueba, ej. Pericial con calígrafo.

Luego se pasa a la sentencia SIN ALEGATOS para resolver si se rechaza o no las excepciones. Si se rechazan. Se
para a SENTENCIA DE REMATE: Art. 811. Así opera la venta del bien y pago conforme a reglas. Implica llevar
adelante la ejecución, pedir una caución al ejecutante, venta y pago conforme al cumplimiento de la sentencia.
(Art 801). O sea siempre se llega a sentencia de Remate para luego rematar y cobrar la deuda por suma de
dinero. (561-562-563-564).

Cuando el Objeto de la Obligación no es suma de dinero:

Por ejemplo condenan a escriturar, a desalojar, a la entrega a personas de ciertos bienes, es igual lo de títulos
ejecutivos que no tienen suma de dinero por objeto. Aquí se cumple mediante oficial de justicia por la fuerza
pública o firmando el juez en el caso de la escritura. (límite: violencia sobre el deudor).- Cuando es necesario
ejercer violencia física se cumple por equivalente, pago de daños y perjuicios. En ese caso se inicia el proceso
de liquidación que se tramita por abreviado.

***CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE:


Prestadas las garantías o sin ellas si no fueren necesarias, el ejecutante practicará liquidación de capital,
intereses y costas, de la que se correrá vista por tres días (3) fatales al ejecutado. Vencido este sin evacuarse
se aprueba la liquidación. Si se la impugna se corre vista al ejecutante por igual plazo y se dicta resolución.
Aprobada la liquidación:
1) Si fuese dinero: se pagará inmediatamente;
2) Si fuesen créditos: se otorga la documentación necesaria para el cobro;
3) Si fuesen acciones o valores comercializables en bolsa: se encomendará la venta al agente de bolsa;
4) Si fuesen otros bienes: se procede a la venta en remate público.
La realización de bienes (inmuebles, muebles o semovientes) se lleva a cabo mediante:
Subasta pública ('remate'): es el procedimiento encaminado al cumplimiento de la sentencia de remate y es
acto procesal en el cual se enajenan, por un auxiliar del juez que actúa en representación de éste, el bien o
bienes embargados, con el objeto de satisfacer, con el producido, el importe del crédito que dio origen a la
ejecución.

170
Su contenido consiste en el contrato de compraventa que se configura al aceptarse, por el martillero, la
oferta formulada por el mejor postor, aunque dicho contrato queda sujeto a la condición suspensiva
representada por la resolución judicial aprobatoria del acto.
Las modalidades de la subastas difieren según se trate de bienes muebles o inmuebles.
El martillero público: A diferencia de lo que ocurre en las subastas privadas, en las cuales el martillero actúa
en calidad de mandatario o comisionista del dueño de los bienes, en las subastas judiciales aquel reviste el
carácter de auxiliar del órgano judicial, en cuya representación realiza la subasta judicial. Es nombrado de
oficio -en la forma establecida en el art. 563- salvo que las partes de común acuerdo propongan un
martillero. El martillero no puede ser recusado, pero si existen causas graves, el juez puede dejar sin efecto
el nombramiento. Tiene derecho a una remuneración, llamada comisión, que es pagada por el adquirente de
los bienes subastados. Debe depositar el importe percibido en la subasta y debe rendir cuentas sobre el
resultado de ésta.
La subasta ha de publicarse a través de edictos, que deben contener el juzgado y secretaria donde tramita el
proceso, el número de expediente y el nombre de las partes si no se opusieren, el lugar, día, mes, año y hora
de la subasta, individualizarse, cuando no son bienes de escaso valor, la cantidades, el estado y el lugar
donde pueden ser revisados, etc.
Tratándose de inmuebles se debe indicar la base, condiciones de venta, estado de ocupación y horario de
visitas. Este tipo de publicación no excluye otros medios encaminados a atraer el mayor número de
oferentes (publicidad supletoria o extraordinaria a cargo de quien la solicite o del martillero).
Subasta de muebles: 1) se ordena la venta, sin base, al contado o con las facilidades de pago que se
establezcan, por ej.: cheque certificado; 2) se requiere al deudor que informe sobre si los bienes están
prendados o embargados; 3) puede ordenarse el secuestro de las cosas poniéndoselas a cargo al martillero;
4) muebles registrables: se debe requerir informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes a los
registro; 5) pagado totalmente o la parte que corresponda, el martillero entrega al comprador los bienes
adquiridos.
Subasta de inmuebles: Se deben requerir informes: 1) Sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones;
2) Sobre las deudas por expensas comunes si es un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal; 3) Sobre
las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones y condición catastral;
Su venta se hace inexcusablemente con base determinada. Si fracasare se disminuye la base. Si nuevamente
fracasare, se realiza sin base. En Cba., fracasado el primer remate, se puede realiza uno sin base. Fracasado
este, el actor puede optar porque se le adjudiquen los bienes por el valor de la base.A
En Cba., es la base imponible para el pago del impuesto inmobiliario provincial; en Nación, si no hay acuerdo
de partes, corresponden los dos tercios de la valuación fiscal actualizada correspondiente al inmueble. De no
existir valuación, se designa un arquitecto, ingeniero o agrimensor para que realice una tasación, y la base
serán las dos terceras partes de esta.
Cumpliendo estas diligencias previas se emite orden de remate conteniendo día, lugar y hora de la subasta,
publicidad a realizarse, bases para las posturas y formas de pago y comisión del martillero.-

Del acta del remate se pone el original o copia auténtica en el expediente y se pondrá en la oficina por cinco
días. Vencido el plazo sin impugnaciones, dictará la resolución, el juez, sobre el acto de la subasta,

TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE: Art. 561.

Recordar que las dos sentencias condenatorias (del TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL Y DEL TÍTULO EJECUTIVO
EXTRAJUDICIAL) se unen o tienen en común el cumplimiento de la SENTENCIA DE REMATE. Del Art. 811.
Digamos que empieza en el Art. 561 y se obtiene la Sentencia de Remate, se procede a la venta de los bienes
y al posterior pago. La sentencia de remate es apelable sin efecto suspensivo, o sea puede ejecutarse estando
pendiente la Apelación existe la posibilidad en un Ordinario posterior porque cabe que se apele o que se
realice un juicio de repetición donde el apelante debe dar fianza.

171
SENTENCIA DE REMATE: Apelable sin efecto suspensivo. Tiene luego un juicio ordinario de repetición. Por esto
el ejecutante debe dar una fianza hasta 30 días después de quedar firme la sentencia de remate, 30 días
porque la ley la asegura al ejecutado que mientras esté pendiente la apelación la ejecución está afianzada.
Una vez pasados los 30 días de que quedó firme al ejecutante puede seguir la ejecución sin fianza.

De la fianza se corre vista al ejecutado, si es rebelde se omite. Luego el juez califica la fianza y decide si es
suficiente o no. CALIFICACIÓN: Que sea suficiente para garantizar la devolución delo que se perciba por la
ejecución de daños y perjuicios. La resolución del juez es apelable.

La fianza puede ser personal o real. Por lo general es personal y la firman los otros abogados amigos o colegas
del litigante.

Resuelto esto el trámite se inicia con la liquidación que debe presentar el ejecutante: Capital, Intereses, Costas
del proceso. Art. 564. Se lo llama

“Planilla” que se pasa a vistas del ejecutado por tres días para que: a- Si no la impugna la aprueba si estuviere
conforme. O b- Si la impugna se corre vista al ejecutante por tres días y se resuelve.

La liquidación se puede actualizar si se ha hecho con reserva del Derecho y se hace tantas veces durante el
curso del trámite, como quiera a los fines de actualizarla igual que capitalizar los intereses. Anatocismo
autorizados por el Art. 563CC., Desde cobrado el primer rubro que es el capital.

A veces por la liquidación se modifica la que dispuso la sentencia y se admite que la liquidación no tiene
correlato con la sentencia. Ello no hace a que se pueda volver al contenido reclamado de la sentencia siempre
se puede volver,

La “PLANILLA” puede ser presentada al ejecutado? Si por el art. 505 Cc. Además puede tener interés en
obtener el curso de los intereses. Por otro lado, la sola promoción del trámite genera honorarios a favor del
abogado del ejecutante que son a sus cargo. La resolución sobre la impugnación de la planilla es apelable.

APROBADA LA LIQUIDACIÓN:

PROCEDIMIENTO PARA PAGAR AL EJECUTANTE Varía según la naturaleza de los bienes embargados.

Art. 564 Si es dinero, se paga inmediatamente el importe de la liquidación: a- Se cambia por dinero. B- Se
entrega al cambio del día anterior al pago fijado por los bancos oficiales.

Distinto es el Art. 565- Créditos Dinerarios (por ej. Pagaré, etc. Se traspasan los títulos al acreedor para que
gestione el cobro y se cobre debiendo rendir cuenta y en su caso depositar el saldo a la orden del tribunal.

Discusión sobre los créditos en general: Por ej. Derechos emergentes de boleto de compraventa, se puede
rematar o hay que hacer que el ejecutante se subrogue? En la práctica se sacan los créditos a remate tanto
cuando son dinerarios como no dinerarios. El CPC. No Admite en el Art. 569- 587- Por ej. Derechos hereditarios,
cuotas de un condominio, cada usufructo. Etc.

VALORES BURSÁTILES: Art. 566. Se entregan a un agente de bolsa designado por el ejecutante para que los
venda y con ello se paga el importe de la liquidación más lo honorarios del agente y si hay remanente se
devuelva. En el Código Nacional existe la adjudicación, nosotros no lo reglamos así. Al ser también bienes el
procedimiento tiene que consistir en su realización para que con su producido Art. 567 en remate público se
atienda: 1- Gastos de justicia; 2- Acreedores preferentes; 3- ejecutante; 4- costas causadas por el ejecutado y
5- remanente al ejecutado se devuelve.

REMATE Venta forzada de los bienes del deudor por orden del juez que se rige por la normas del Derecho
Público, Derecho Procesal. La subasta Judicial es distinta, del remate privado que se rige por el código de
comercio y distinta al remate de orden judicial, en procesos que no son de ejecución forzada sino que tiene

172
por objeto bienes indivisibles; división de condominio, disolución social y comercial, etc. Aunque con esta es
más similar y le son aplicables las mismas reglas supletoriamente. Por ej. Art. 726 cuando no son partibles en
especie.

En la Subasta Pública el que vende es el Estado, ni el ejecutante ni el ejecutado. Por la naturaleza del remate
y por el sujeto que vende lo que no puede haber aquí es Precio vil o simulación o lesión. Puede haber pero por
ello no es impugnable, o sea no se considera ni vil ni lesiva, etc.

REMATADOR: Martillero que actúa como auxiliar del juez, actúa cumpliendo órdenes del juez que es quien
decide.

ACTIVIDAD DE MARTILLEROS. LEY 7191. REF. 7524: Fija una comisión que consiste en el 10% en bienes
muebles y 3% en bienes inmuebles y el 5% si los inmuebles son baldíos, esta se cobra por la subasta realizada.
Si se suspende sin su culpa tiene derecho a una comisión “ficta”, por ej. Una tercería de dominio, que asciende
según que se haya la publicación de edictos del 50% al 75% de la comisión real.

El Martillero es designado por el ejecutante Art. 568. Sin perjuicio de disponer en contrario de las leyes
especiales, esto ya no tiene aplicación.

Art. 567 Ley 9056. Suspende las ejecuciones hasta el 10/12/03 por ley provincial. En el orden nacional está
pendiente por ahora solo por 90 días.

Labor del martillero ser bifurca el proceso según si se trata de:

INMUEBLES: Hay que pedir informes. Art. 569 sobre deuda de impuestos, tasas y servicios a Rentas,
Municipalidad Epec, etc. Ello porque debe ser adjudicado libre de deuda se cubre con el producido. Si existen
deudas y el ejecutante se opone el juez notifica al organismo y oficina pública para que inicien tercerías de
mejor derecho por sus deudas. Art. 592. En el término de 10 días si el ejecutante no se opone, se paga sin
necesidad de tercerías.

Luego si es PH Se pide la deuda por expensas porque tiene carácter propter rem.

Luego libran oficios al Registro: para que: 1)- Informe si el bien está inscripto a nombre del ejecutado, y si
está gravado, porque se vende libre de gravámenes o sea se deben cancelar los gravámenes. 2)- Para que haga
la anotación preventiva de la subasta es un bloqueo registral por 90 días.

Finalmente, hay constatación del estado del inmueble, oficio al oficial de justicia o juez de paz, que junto con
el martillero se constituye en el inmueble y labra un acta de la constitución, estado y ocupación del inmueble,
lo último es fundamental porque si es inquilino hay que respetar el contrato si tiene fecha cierta, si es un
poseedor no se le podrá lanzar y solo se vende el derecho a promover Acción Reivindicatoria, etc. Todos los
informes mencionados. Se deben pedir también cuando se rematen derechos emergentes de boletos, igual
que derechos personales.

MUEBLES: Solo tres cosas: 1- Intimación al ejecutado para que manifieste en el término de 3días si están
prendados o embargados y por quien. 2- Cuando son registrables informes al registro del automotor o
respectivo, y 3- Secuestros y se entrega al martillero para poder hacer el remate.

Cumplido esto el Juez está en condiciones de ordenar la subasta.

Decreto del Art. 571. Menciona: 1- Lugar y fecha de la subasta. Lo normal es que se haga en la sala de remates
de Tribunales, pide fecha al TSJ. Independientemente el juez puede disponer que se realicen en el lugar donde
se encuentran los bienes cuando fuera conveniente. Fecha: Día y horas hábiles en la sala que fuera, el juez
puede habilitar días que no lo son.

173
Debiéndose practicar en el lugar donde están los bienes puede ser necesaria que se libre un oficio al juez del
jugar por ej. Tucumán, Jesús María, etc. Para que se haga cargo del remate. OJO Todo ello debe ser dentro de
los 90 días de la anotación preventiva.

BASE: Si es inmueble la base es la base imponible qu surge del informe de rentas, salvo que: 1- el inmueble
esté ocupado por terceros, se vende la acción reivindicatoria entonces no vale lo mismo, el juez puede
establecerla según las circunstancias. 2- Remates sucesivos, cuando se frustró el primero y el segundo o
tercero, puede salir sin base. Art. 584 o una menor.

Si es MUEBLE es sin base. Art. 579.

INCREMENTO DE LAS POSTURAS: 1% de la base y cuando no tiene base el monto de los incrementos lo fija el
juez. (mínimo).

FORMA DE PAGO Art. 580.

BIENES REGISTRABLES: 20% en concepto de seña en el momento de la subasta más la comisión del martillero.

BIENES NO REGISTRABLES pago de contado más la comisión del martillero.

PUBLICACIONES: Se debe anunciar por edictos que se publican en un diario y en el boletín oficial, durante 20
días, o 5 veces coincidiendo la última con la fecha del remate, es a decisión del ejecutante. Cuando se haga
fuera de sede, se debe pegar una copia del edicto en el lugar donde se van a rematar, independientemente,
el tribunal puede autorizar publicación supletoria estableciendo el monto máximo se paga con el producido.
La no autorizada la soporta el martillero. También Art. 152, pueden autorizar la radiodifusión.

NOTIFICACIONES: Art. 571. Con antelación no menor de 10 días: AL deudor o ejecutado; a los acreedores
hipotecarios o prendarios para que puedan controlar y cobrarse sobre el precio producido. Y a los jueces que
hubiesen ordenado otros embargos sobre el mismo bien, surge del informe del Registro cobran antes por el
privilegio del primer embargante.

EXIMICIÓN DE CONSIGNAR Art. 581. A disposición eventual. Es permitirle al ejecutante si resulta comprador
no abonar el monto de la compra hasta el valor de la liquidación porque hay compensación, tiene que pagar
la comisión del martillero y los acreedores preferentes.

Ordenado así el remate tiene lugar el remate en el día, hora y lugar fijado. Empieza 583. Con la lectura de
Edictos. Personas de necesaria presencia el martillero; funcionario judicial (secretario y prosecretario)

El martillero debe realizar las aclaraciones que requieran los interesados, Comienza por la base se va
incrementando con las mejoras con una duración máxima de una por minuto luego queda firme la final, la
mejor postura, convierte en adjudicatario al que la hubiese hecho. Puede haber comprado en comisión, está
comprando como mandatario sin representación debe decir allí para quien está comprando y el comitente
debe ratificarlo en 5 días, si no lo hace se lo tiene como adjudicado al comisionista. Art. 586.

Según el bien que se adquiere se pagará al martillero el20% o el total del monto más la comisión del martillero,
salvo que haya eximisión de consignar y por la proporción correspondiente.

El CC. Y CPC. Prevén las subastas progresivas, cuando se embargaron muchos bienes el juez debe determinar
el orden a los fines que con la venta de los primeros se cubran todos los montos y así no dañar
innecesariamente al deudor. Art. 572. Puede pedir el dueño que se suspenda el resto.

En caso de bienes no registrables contra el pago se entrega la cosa adquirida al comprador, es provisoria y en
carácter de depósito judicial hasta que se apruebe el remate, recién allí queda convertido en propietario.

DISTINTAS ALTERNATIVAS:

174
SUSPENSIÓN DEL REMATE: Por incidente, quiebra, etc. El deudor puede evitar el remate consignando el
monto del remate, hasta antes de iniciada el remate, consignando el monto de la liquidación más los gastos
por el procedimiento para llegar a la subasta más la comisión ficta del martillero. Art. 582. Si deposita y falta
dinero se lo intima para que pague, bajo apercibimiento de

: Sobreseimiento subasta.

En el Orden Nacional del juicio ejecutivo. Art. 583. Después de hecho el remate y mientras el comprador no
ha pagado la totalidad del precio, el ejecutado puede, evitar el traspaso de la propiedad si paga todo el importe
de la liquidación más los gastos, más la comisión más una vez y media la seña y sin perjuicio de los daños y
perjuicios que puedan ocasionarles al comprador.

Art. 584_ Tramite Desierto por falta de postores se hace uno nuevo sin base pero el ejecutante puede optar,
si en el plazo de 5 días de frustrado no se ha pedido un nuevo remate, porque se le haga adjudicación del bien
por valor de la base.

Art. 585. RESPONSABILIDAD DEL ADQUIRENTE MOROSO Puede ocurrir tanto en el pago de contado como en
el pago con la seña. En el primer caso se hace de nuevo con edictos, etc. En el Segundo caso también se hace
nuevo remate. Responde el comprador por la diferencia de precio obtenida en el segundo remate más los
intereses que generó la liquidación desde un remate hasta el otro más los gastos del remate, todo costable
por vía ejecutiva.

HECHO REGULARMENTE EL REMATE:

Se levanta un acta de la subasta que deben firmar el comprador, el martillero, las partes del juicio si están y
quieren hacerlo todo por ante el funcionario judicial. Se coloca en la oficina por 5 días para que los interesados
puedan impugnarla. Si hay impugnación el juez las tramita como incidentes y resuelve la impugnación
declarando la nulidad del remate o aprobándolo si rechaza las impugnaciones. Lo normal es que no hay
impugnaciones salvo solo para demorar el trámite.

APROBADO EL REMATE Con o sin impugnaciones: El auto aprobatorio sirve de título por lo que el depósito se
convierte en propiedad definitiva. En el caso de bienes registrables se emplaza al comprador para que
deposite el saldo, hecho el cual, se lo pone en posesión y se comienza con los trámites de inscripción.

Quedan: INSCRIPCIÓN Y PAGO AL EJECUTANTE:

INSCRIPCIÓN: El día que se hace el remate el funcionario judicial debe informar al registro que se hizo y quien
resultó adjudicatario. debe entrar en el plazo de la anotación preventiva. Es su responsabilidad. Ese informe
vale como anotación provisional cuando no reúne todos los requisitos. 180 días de vigencia. La inscripción
definitiva se hace en fichones que llene el martillero con firma del secretario y el juez.

PAGO AL EJECUTANTE El obtenido se destina: 1- Gastos de Justicia: Costas, honorarios, tasas, edictos,
comisión del martillero. 2- Acreedores preferentes; 3- Se hacen reservas para los terceros pendientes Art. 438,
salvo que el ejecutante hubiese dado fianza. 4- Acreedor ejecutante, 5- costas por defensa del deudor, 6-
deudor.

Cuando hay un acreedor preferente se le hace cargar con los gastos de justicia en la medida en que hayan sido
en beneficio suyo.

TERCERÍAS: Son de Dominio o de Mejor Derecho. Tienen lugar en los procesos en los que se embargan
bienes. Por Ej. Ejecución, proc. Declarativo con embargo cautelar.

El Tercerista es un tercero voluntario que tiene la particularidad que a diferencia del las demás intervenciones
voluntarias no se hacen parte en el juicio. Aquí el tercero entra en la litis, se hace parte. El tercerista no es
parte el solo controvierte la ejecución bien porque alega ser dueño de los bienes embargados o porque dice

175
tener derecho a cobrar con preferencia. Se pueden promover hasta el momento en que el adquirente es
puesto en posesión de los bienes, en el caso del dominio, deberá ir por acción reivindicatoria. Porque en el
caso del mejor derecho en el momento y en el nombre de quien se haga el pago al ejecutante. La tercería del
dominio suspende el remate. La tercería de mejor derecho suspende el pago.

***SENTENCIAS DICTADAS: Dentro del País pero fuera de la Provincia.

Art. Antes Se seguían por los mismos procedimientos del código procesal civil (art. 805) Para ejecutarla
siempre que la sentencia dictada fuera de la provincia sea presentada con los requisitos de autenticidad
exigidos por las leyes generales, con la firma certificada por el tribunal de la otra provincia. HOY: YA NO!. Se
rige por la Ley 24.441. Los instrumentos públicos otorgados en provincias tienen pleno valor en otras sin
necesidad de requisito alguno. En todo.

Otro Art. 804. No podrá plantearse la incompetencia del juez que dicta la sentencia que se ejecuta en córdoba.
Pero si cuando el juez competente para ejecutar en otro.

Los presupuestos para que proceda la ejecución de sentencia son:


1) Sentencia consentida o ejecutoriada: (La sentencia es consentida, cuando transcurrieron los plazos sin
que se interpongan recursos, o cuando habiéndose interpuesto recurso, se lo declara desierto o se produce
la caducidad de la segunda instancia; es ejecutoriada, cuando el tribunal superior confirma la sentencia
condenatoria de primera instancia). Se debe acompañar el testimonio de la sentencia.
En Cba., se habla de sentencia firme.
2) Plazo de cumplimiento vencido: No se puede pedir la ejecución de la sentencia mientras no esté vencido
el plazo que ella fija para su cumplimiento.
3) Instancia de parte: Por el principio dispositivo, la ejecución de la sentencia sólo puede llevarse a cabo a
pedido de la parte vencedora.
El procedimiento de ejecución de sentencia también se aplica a la ejecución de transacciones o acuerdos
homologados; multas procesales y cobro de honorarios por costas. También es aplicable al cobro de
astreintes. En Cba., al cobro de honorarios regulados judicialmente y de costas.
Juez competente: 1) El que pronunció la sentencia. 2) El de otra competencia territorial si así lo impusiere el
objeto de la ejecución total o parcialmente. 3) El que haya intervenido en el proceso principal si mediare
conexión directa entre causas sucesivas.
Cantidad líquida: (cuando la cantidad está determinada en la sentencia, o cuando de la sentencia se infiera
el monto de la liquidación mediante una simple operación aritmética, o cuando el vencedor presentó
liquidación y se le aprobó): En este caso, a instancia de parte, se traba el embargo.
Si parte de la deuda es líquida y el resto ilíquida, se podrá ejecutar por el valor de la primera sin esperar a
que se liquide la segunda .
Cantidad ilíquida: Es necesario previamente proceder a la liquidación, y recién luego podrá trabarse el
embargo.
Citación de venta y excepciones: Luego de trabar el embargo ±tanto en el caso de cantidad líquida como
ilíquida- el paso siguiente es citar al deudor para la venta de los bienes embargados. A partir de la citación
(por cédula) el deudor tiene 5 días en Nación y tres (3) días en Cba., para oponer excepciones y probarlas.
1) Falsedad de la ejecutoria: Esta excepción sólo puede fundarse en la adulteración o falsificación de la
sentencia o sus copias (ej.: adulteración de cantidades, firma del juez falsa, etc.). También se ha admitido la
excepción de 'inhabilidad de título', en los casos en que falte alguno de los requisitos del título ejecutorio.
Ej.: si aún no venció el plazo para cumplir la condena, si la sentencia que se intenta ejecutar tiene pendiente
un recurso de apelación, etc.
2) Prescripción de la ejecutoria: Rige en forma supletoria el art. 4023 del C. Civil que establece un plazo de 10
años.
3) Pago. Debe ser posterior a la sentencia, total y documentado.
4) Quita, espera o remisión. Al igual que el pago, deben ser posteriores a la sentencia.

176
(Quita es la renuncia por el acreedor a una parte del crédito; Remisión es la renuncia a la totalidad del
crédito. Espera: se da cuando el acreedor concede al deudor un plazo mayor que el que fija la sentencia,
para cumplir con la obligación).
Resolución: Si no opone excepciones, el juez mandará continuar la ejecución, sin que se pueda recurrir.
Si opone excepciones, se le da traslado al ejecutante por 5 días y 3 días, respectivamente, y luego el juez
decide: desestima o admite la excepción. Si la desestima, mandará continuar la ejecución; si la admite,
levantará el embargo. En Cba., en este último supuesto, si el ejecutante da caución, se procede a la venta.
Recursos: Si se desestima la excepción, se puede apelar (con efecto devolutivo) pero el ejecutante debe dar
fianza o caución. Todas las apelaciones que fueren admisibles se concederán en efecto diferido (Nación).
Cumplimiento de la sentencia: Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la
ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta
hacerse pago al acreedor.

***EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS Art. 825 Art. 827.

La Argentina reconoce validez a las sentencias dictadas en el extranjero y permite que ellas sean ejecutadas
en nuestro territorio como si hubiesen sido dictadas por nuestros propios jueces. Pero, para que esto ocurra
es necesario que se den determinados requisitos: si estos requisitos se cumplen, se concede el exequátur a
la sentencia extranjera.
El exequátur: es la declaración por la cual se equipara la sentencia extranjera a la sentencia nacional, y
convierte a la primera en título ejecutorio argentino.
Requisitos:
a) Si hay tratados entre nuestro país y el país de donde proviene la sentencia, ésta podrá ser ejecutada de
conformidad a los términos del tratado.
b) Si no hay tratados, se debe cumplimentar lo siguiente:
1) Que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de tribunal
competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de
una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República
durante o después del juicio tramitado en el extranjero.
2) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente
citada y se haya garantizado su defensa.
3) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere
sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional.
4) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino.
5) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un
tribunal argentino.

El juez competente para la ejecución de la sentencia extranjera es el de 1º instancia. salvedad que sea apelable
ante el TSJ. Por el Art. 67 o 617. Obtenido rige el mismo procedimiento que para la ejecución de las sentencias
locales.

Ante él se formulará el pedido, acompañándose: a) testimonio de la sentencia extranjera (legalizado y


traducido); b) testimonio de las actuaciones que acrediten que la sentencia ha quedado ejecutoriada y que
se han cumplido los demás requisitos. El juez tramitará el exequátur aplicando las normas sobre incidentes.
Si se dispone la ejecución de la sentencia extranjera, se siguen los trámites para la ejecución de sentencias
de tribunales argentinos.
Eficacia de la sentencia extranjera: Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera,
ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del art. 517 o art. 825 (Cba.). No se refiere al caso de pedir la
ejecución de la sentencia extranjera, sino al caso de que ella se invoque en el proceso a otros fines, así por
ejemplo, para oponerla como excepción (cosa juzgada) o como medio de prueba.

177
***EJECUCIONES ESPECIALES

EJECUCIÓN HIPOTECARIA: Art. 528.

Es un Juicio Ejecutivo en cuanto a su estructura general que como el título es un Instrumento Público y la
falsedad está fuera del Juicio Ejecutivo. Variante posibilidad de que exista un tercer poseedor, que es
adquirente del bien hipotecado no deudor y es constituyente de la hipoteca no deudor.

El tercero poseedor tiene derecho de abandono ( que no tiene el deudor).

Mecanismo: se hace la citación de remate al deudor en forma ordinaria y se le requiere que informe si existe
tercero poseedor. A la vez se libra oficio al Registro de la propiedad para que: 1- Informe si existe tercero
poseedor; 2- Para saber si existen otros acreedores hipotecarios sobre el inmueble y 3- para que anote
preventivamente la ejecución que tiene por objeto evitar que una transmisión del inmueble hipotecado haga
necesaria la citación del poseedor, lo conoce porque surge del título, del informe del registro.

Si resulta la existencia del tercero poseedor y del deudor no hubiese satisfecho la deuda hipotecaria en
virtud de la citación de remate, se cita de remate al tercero poseedor, para que en 3 días de comparendo o
más y 3 más para que oponga excepciones.

Así es como el tercero poseedor puede: 1)- Pagar; 2)- Oponer excepciones o 3)- Abandonar el bien. Todo esto
en virtud del Art. 3162 etc. Del C. Civil. En lo demás sigue el mismo trámite del juicio ejecutivo común.

EJECUCIÓN PRENDARIA: Surge de la ley de prenda N° 12962, Dcto. 15348/46. El título es el certificado de
prenda inscripto. Tiene dos variantes: 1- JUDICIAL Y 2- EXTRAJUDICIAL.

1- JUDICIAL: ART. 26 AL 34. Dicen que se hace por un trámite, “Sumarísimo, verbal por audiencia y
actuado”. En la práctica no se cumple y se sigue el trámite del Juicio Ejecutivo. Porque la ley no reguló
el procedimiento verbal. La diferencia con el Juicio Ejecutivo es que el plazo de Apelación es de 2 días.
2- EXTRAJUDICIAL: Art. 39. Solo cuando son instrumentos del Artículo 5 ¿prenda con registro? (¿?
Auténticos, presuntamente auténticos o No auténticos. Legales). Cuando el Acreedor prendario es el
Estado o Entidades financieras nacionales autorizadas por BCRA o financieras y bancarias
internacionales. Cuando ellos como acreedores con la simple presentación del Certificado de Prenda
al juez, y resultando la mora del deudor, no se le exige la constitución previa del domicilio ni obtener
una autorización previa, sino que directamente el juez procede al secuestro de los bienes mediante
un oficio y su entrega al acreedor para que quede a su disposición y poder hacer el remate. El deudor
no puede interponer recurso alguno salvo la vía ordinaria declarativa posterior donde haga valer los
derechos que considere para reclamar al acreedor. Acá es Ejecución Pura. El Banco sí tiene la
obligación de rendir cuenta del resultado del remate. Este trámite de remate o venta no se suspende
ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.

Módulo 12. Medidas cautelares


Unidad 24. Reglas generales.

Concepto. Caracteres. Clasificación. Requisitos comunes. Reglas generales. Diferencias con medidas
autosatisfactivas.
Medidas cautelares: concepto y caracteres.
Las medidas cautelares (que son decretadas en un proceso cautelar) son los arbitrios o resoluciones
judiciales que tienen como fin impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener

178
a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación
de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia.

Hoy es la vedette del proceso, por ejemplo en el corralito es más importante la cautelar que la sentencia.

Función asegurar la eficacia práctica de la sentencia, o sea el resultado del proceso.

***CARACTERES:

Accesorias: No constituyen un fin en sí misma sino que tienden a asegurar el resultado de otro proceso
principal, del cual dependen, y a la vez aseguran el cumpimiento de la sentencia que vaya a dictarse.

Provisionales: Se mantienen mientras subsistan las circunstancias de hecho que la motivaron.

Mutables o Flexibles: Pueden ser ampliadas, mejoradas o sustituidas toda vez que se justifique que las
existentes no cumplan en forma adecuada la función de garantía a la cual estaban destinadas.
El juez para evitar gravámenes a la persona debe dictar una diferente a la solicitada. Pueden pedirse,
ampliaciones sustituciones, etc.

Se dictan inaudita parte: Al pedido de una no se corre vista a la otra parte.

De ejecución inmediata: Los recursos contra ella son no suspensivos.

No producen efecto de la cosa juzgada.

Al no incidir sobre el principal no interrumpe el plazo de perención de instancia.

Urgentes: Cuando hay peligro con la demora por la perdida o posible lesión de un derecho.

El conocimiento que tiene el juez para dictarla no es de certeza sino que de apariencia.

***CLASIFICACIÓN:

POR LEGISLACIÓN: atendiendo a la forma en que están reguladas normativamente

A)- NOMINADAS: Las expresamente legisladas en el código en la ley procesal. Ej. embargo preventivo,
secuestro, intervención judicial, anotación en litis, prohibición de no innovar.

B)-INNOMINADAS o GENÉRICAS: Cautelares no enumeradas, las que están en el Art. 484 del Código de Cba. Y
el 332 de la Nación. Poder cautelar genérico. Son aquellas medidas cautelares que puede dictar el juez,
conforme a las necesidades del caso.

POR SUS EFECTOS:

A)- CONSERVATIVAS: Tienden a mantener una situación de hecho por ejemplo embargo. B)INNOVATIVA:
Cuando provisoriamente es necesaria una modificación de estado de hecho, por ejemplo exclusión del hogar
conyugal.

SOBRE QUE RECAE: atendiendo a la materia sobre la cual versen y a la finalidad que persiguen

A)- medidas para asegurar PERSONAS: Por ej. Exclusión del hogar conyugal. O Inhibición. Pueden tener por
objeto la guarda provisional de aquellas y la satisfacción de sus necesidades urgentes.

B)-mediadas para asegurar BIENES: Embargo que hago sobre automóvil, sueldo, inmueble, status quo. 1) que
tiendan a asegurar la ejecución forzada (ej. embargo preventivo).2) que persiguen mantener un statu quo
respecto de bienes o cosas (prohibición de no innovar, anotación de litis)

179
***REQUISITOS O PRESUPUESTOS:

Más alla de las que las leyes establece para cada una, las comunes son:

1)-VEROSIMILITUD DEL DERECHO: Debe haber apariencia de tener derecho, el juez analiza el derecho de la
parte que la pide invoca y debe haber al menos probabilidad de que exista in limine advierte que no existe.
Debe rechazarla. Cuando las leyes no exigen este requisito la contracautela es mucho más.

2)-PELIGRO DE DEMORA: Es igual que en la prueba anticipada, o sea que pueda frustrarse en fin del proceso.
Se refiere a la posibilidad de que, en caso de no adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que
transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la
pretensión. En este riesgo reside el interés procesal que respalda a toda pretensión cautelar. En el art. 484
CPCC se expresa que el perjuicio debe ser inminente e irreparable.

3)-CONTRACAUTELA: Debe prestarla el que la pide por los eventuales daños y perjuicios que pueda sufrir el
cautelado, no requisitos para que dicte pero si para que se materialice. Se llama así porque es una cautelar a
favor de quien se trata.

Es un presupuesto de las medidas cautelares que recaigan sobre bienes. Consiste en la garantía que debe
suministrar quien solicita una medida cautelar a fin de asegurar la reparación de los daños que pueda
ocasionar a la otra parte, cuando hubiese sido pedidas y decretadas indebidamente. Viene a contrarrestar la
falta de contradicción inicial que caracteriza al proceso cautelar, concretando en cierto modo la igualdad de
las partes en el proceso.
Existen distintas clases de contracautela:
a) Caución real: Constituye la afectación de un bien mueble o inmueble de propiedad del solicitante de la
medida, para responder por los daños que se pueda ocasionar con ella.
b) Caución juratoria: Es el juramento que presta el propio solicitante de la pretensión cautelar de responder
patrimonialmente por su adopción.
Actualmente se tiende a prescindir de la caución juratoria, pues la responsabilidad de quien presta este tipo
de caución ya existe aún cuando no la haya realizado.
c) Caución personal: Es la garantía procesal que presta un tercero de reconocida solvencia, de responder por
los daños que pudieren sobrevenir al afectado, y que puede ser demandado con prescindencia del deudor
principal, al carecer el ³fiador´ del beneficio de excusión.
Esta última forma de caución resulta ser la más utilizada en los tribunales, por la practicidad y rapidez de su
percepción, y es realizada generalmente por los letrados matriculados.

En cuanto a los daños y perjuicios:

Código Nacional: Se requiere culpa o dolo, responsabilidad subjetiva. Art. 208.

Código de Córdoba: Art. 266. Se responde si el derecho no existe. Por eso la fianza o la caución incluso se
otorga, lo que a criterio del tribunal cubra los daños y perjuicios.

Modificaciones: Córdoba: Art. 463. Nacional Art. 203. Se resuelven a pedido de partes, previo traslado a la
contraparte son mutables o flexibles, la modificación.

Para el Acreedor: Para asegurar la función de garantía que tiene de su derecho. Por ej. Inflación, puede pedir
ampliación, mejora o sustitución.

Para el cautelado o deudor: Para evitar disminuir o sustituir los daños y perjuicios que pueda provocarle. De
modo menos perjudicial para que siga garantizando todos los derechos del acreedor por igual monto a la
medida trabada en principio son:

180
Ampliación y Mejora: Ambas por el acreedor, la primera es cuando es por el monto y la segunda sobre más
bienes para llegar al monto.

Reducción: Es la contracara. Se disminuye el monto y/o bienes. Pueden pedirlas los dos. En Córdoba es poco
probable que la pida el acreedor por la responsabilidad objetiva. (ver arriba) Si el deudor.

Sustitución: Es la transformación de una medida cautelar por otra diferente o el reemplazo de un bien por
otro. Ambos pueden utilizarlas. Por ejemplo el deudor cuando se traba el embargo sobre todos los inmuebles
cuando sobre uno basta para cubrir el monto.

Caducidad de las medidas cautelares:


Dispone el artículo 465 que si la medida cautelar se hubiere decretado antes de la demanda, el peticionante
deberá promover la demanda dentro de los diez días posteriores a aquel en que la medida se trabó, o desde
que la obligación fuere exigible. Vencido este plazo, el afectado podrá pedir la cancelación.
Es importante advertir que la caducidad de la medida cautelar funciona en nuestra legislación procesal, sólo
a instancia del interesado, no pudiendo declararla el juez de oficio. En la Nación, ocurre de pleno derecho y
éste régimen solo aplica cuando la medida se refiriese a una obligación exigible.
Limitándonos a las medidas cautelares reguladas por nuestro código, vemos que la única que puede ser
solicitada ³antes de la demanda´, es el embargo preventivo, pues conforme lo establece el artículo 456 del
CPC: ³«salvo el embargo preventivo y los supuestos contemplados en las leyes de fondo, las medidas
cautelares pueden ser solicitadas juntamente con la demanda o después´.
Y siendo el embargo la única medida cautelar que podemos solicitar antes de la demanda, sólo respecto de
ésta es que entra en juego la figura de la caducidad.

DISPOSICIONES COMUNES
1) Pueden ser pedidas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resulte que deben
entablarse previamente (embargo preventivo y las contenidas en leyes sustanciales).
2) Art. 45 CPCC y art. 195, párr.2: El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida
que se pide, la disposición legal en que se funda, y el cumplimiento de los requisitos que correspondan, en
particular a la medida requerida.
3) Es competente para disponer las medidas el juez que lo sea respecto de la pretensión principal.
4) Las actuaciones deben permanecer reservadas hasta tanto las medidas se ejecuten.
5) Tramitan por expediente separado al que corresponde agregar las copias de las pertinentes actuaciones
del expediente principal.
6) Se deben disponer inaudita parte, es decir, sin la participación de la parte a quién afectan, pues de lo
contrario se frustraría su finalidad. Una vez dispuestas y ejecutadas, se deben notificar al afectado.
7) Exención: se autoriza a prescindir de la caución a) Nación, provincia, municipios, comunas (casos en que la
responsabilidad se presume), entes oficiales autárquicos, en Nación personas que justifiquen ser
reconocidamente abonadas; b) Quien actuare asistido por asesor letrado o con el beneficio de litigar sin
gastos.

***MEDIDAS AUTOSATISFACTORIAS no cautelares:

Medidas autosatisfactivas: es la resolución jurisdiccional dictada a petición de partes, sin que exista proceso
pendiente ni carga de su promoción ulterior que, pudiendo requerir contracautela, provee, con carácter
definitivo y autónomo, a la remoción de hechos y otras situaciones coyunturales urgentes. Emanan
generalmente sin previa sustanciación.- Agotan el Proceso con su solo dictado. Son como un proceso pero
unilateral. Por ej. Corralito cuando saco el dinero. Es una medida autosatisfactiva. Medida Cautelar seria si se
dejara depositada en un banco hasta la sentencia.

Sentencia anticipada. Cuando la urgencia es tal que se justifica. La CSJN. Lo admitió en el caso Camacho.

Constituye un mecanismo que tiene por objeto dar una respuesta jurisdiccional rápida a situaciones

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urgentes, sin necesidad de tener que promover una demanda principal. Se caracterizan por su urgencia (la
cual demanda una actuación lo más rápida posible para evitar la irreparabilidad del perjuicio que podría
acarrear la demora) y se dictan inaudita parte. Se denominan autosatisfactivas porque se agotan con el
despacho favorable del juez a favor del requerimiento urgente solicitado. Son no cautelares porque tienen
un fin en sí mismas, no siendo instrumentales ni accesorias. No se aplica el régimen de caducidad, pues no
hay de manda que interponer.

Unidad 25. Medidas cautelares en particular

Embargo preventivo. Inhibición general. Intervención judicial. Anotación de litis. Prohibición de innovar.
Otras cautelares innominadas.
***EMBARGO PREVENTIVO

Embargo preventivo: constituye la medida cautelar en cuya virtud se afectan e inmovilizan uno o varios
bienes de quien es o ha de ser demandado en un proceso de conocimiento (ordinario, sumarísimo, especial)
o en un proceso de ejecución, a fin de asegurar la eficacia práctica de las sentencias que en tales procesos se
dicten.
Lo que lo caracteriza es que no significa un desapropio del bien, pues la cosa continúa siendo de propiedad
del ejecutado, siempre que no se proceda a su secuestro o venta forzosa en remate público, por orden de
juez competente.
Su fin es asegurar la indisponibilidad del objeto embargado, reduciendo las potestades de su propietario a
partir de su traba. Ahora bien, esa indisponibilidad no es absoluta, ya que el CC permite la enajenación de
tales bienes, pero condicionado a que se declare la existencia del embargo. El comprador, obviamente
deberá responder por la suma embargada.
Debe diferenciarse:
1) Ejecutivo: es el que se ordena ante la presunción de certeza emanada de un título que reúne los requisitos
exigidos por la ley: a) Procede solamente en el caso de demandarse el cobro de una suma de dinero; b) Si se
trata de obligaciones de dar sumas de dinero, se halla condicionado al requisito de que tales sumas sean
líquidas o fácilmente liquidables y exigibles ;
2) Preventivo: a) Se halla autorizado para asegurar obligaciones de dar sumas de dinero como de
obligaciones consistentes en dar una cosa cierta y determinada; b) No constituye óbice para el otorgamiento
ni la liquidez del crédito, ni la circunstancia de que éste se
encuentre sujeto a condición o pendiente de plazo y c) Siempre debe decretarse bajo responsabilidad y
caución del solicitante.
3) Ejecutorio: que se dispone ante una sentencia firme en vías de ejecución.
A pesar de esta distinción, es aplicable a los embargos preventivos, lo dispuesto respecto a los embargos
ejecutivos sobre todo lo relacionado al mandamiento de ejecución, el modo de cumplirse y las ampliaciones
a que hubiere lugar.

Caducidad del Embargo. Mayor Adhesión. Art. 465.

TIPOS:

EMBARGO: Existen tres tipos: PREVENTIVO. EJECUTIVO Y EJECUTORIADO.

PREVENTIVO: El que se traba antes de la demanda o después del trámite de los juicios declarativos su objeto
es prevenir un posible daño anticipándose al reconocimiento del derecho que asegura. De esto habla el código.
Art. 466. Y Ss. Puede trabarle antes de la demanda, en ese caso la demanda debe interponerse dentro de
los diez días de trabada la medida. Plazo No fatal en Córdoba. Debe denunciarlo el interesado. En Código
Nacional. Caducidad de pleno derecho, plazo fatal. Fundamento de la caducidad, no tiene al deudor ligado

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a ella sine die, el tiene derecho a defenderse en un proceso cuando existen medidas preparatorias. Estas
equivalen a la demanda y cuada diez días se deben ir realizando actos. Concluidas en diez días debe
interponerse la demanda. O sea mientras sea diligente no caduca en el caso de la medida preparatoria

EJECUTIVO: Es el que se dicta con el primer decir en el juicio ejecutivo, por esto para muchos autores no es
una cautelar.

EJECUTORIO: No es medida cautelar. Es el que se dicta una vez dictada sentencia firme e incumplida. Es un
paso para la subasta. Se puede llegar por una directa o por transformación del preventivo cuando hay
sentencia firme y no se cumple.

***INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES. Art. 481. Es la medida cautelar que impide genéricamente enajenar o
gravar bienes registrables.

Es conservativa no genera prioridad al primero que lo interpone, a diferencia del embargo no tiene por función
facilitar el embargo. Si traba.

Debe dictarse cuando No hayan bienes del deudor o no sean suficientes.

**INTERVENCIÓN JUDICIAL.

Es la medida cautelar en cuya virtud una persona designada por el juez, en condición de auxiliar externo de
éste, interfiere en la actividad económica de una persona física o jurídica, sea para asegurar la ejecución
forzada o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes.

Dos tipos: 1)- INTERVENTOR RECAUDADOR: Para asegurar al ejecutado. 2)- INTERVENTOR INFORMANTE:
Para asegurar la ejecución.

CONCEPTO: Medida cautelar en virtud de la cual una persona designada por el juez en calidad de auxiliar del
mismo interfiere en las actividades de una persona física o Persona Jurídica a los fines de asegurar la ejecución
forzada o impedir que se produzca alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes.

1)_INFORMANTE: Art. 477. Solo constata el estado de los bienes y la actividad del deudor e informa al juez.

2)- RECAUDADOR: Art. 478. Inc. 1° Se analiza su procedencia y criterio restrictivo. Retira el 20% de ganancias.
Tiene sus Caracteres: Art. 476 y 478. A- A petición de parte nunca de oficio. b- No debe haber otra medida más
eficaz a no ser que sea complemento. c- El tribunal determina el monto de cada extracción, nunca por más de
20% de las ganancias brutas de la recaudación. d- El monto debe ser depositado a favor del tribunal y es el
tribunal el que determina el monto de cada extracción. e- Resolución: no decreta solo por autos. F-
Designación del interventor en principio por sorteo, persona con conocimiento necesario según las actividades
o bienes por lo general.

La resolución que lo designa establece los actos que debe cumplir y el plazo prorrogable, solo por resolución
fundada.

Figura del interventor: Auxiliar del juez, debe hacerlo personalmente. debe presentar informes pero parciales
y uno final. No cobra honorarios hasta que se aprueba. Debe evitar tener medida que no serán las
estrictamente necesarias, que puedan afectar su imparcialidad o que puedan causar daños al cautelado. Puede
ser removido incluso de oficio. Si el ejercicio fuera abusivo. Lo tiene derecho a honorario. Si fue negligente.
Una parte proporcional de lo que hubiera correspondido de haber sido diligente. Art. 480. Cualquier pacto de
honorarios es nulo.

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***ANOTACIÓN DE LA LITIS: Art. 482. Tiene por objeto dar publicidad o asegurarlo de los procesos relativos
a bienes registrables evitando que un tercero que contraríe respecto de esos bienes pueda alegar la buena fe
respecto de quien obtuvo. Se traba en el registro.

Esta medida cautelar se dirige a asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles, para el
supuesto de que la sentencia que en ellos se dicten hayan de ser opuestas a terceros adquirentes del bien
litigioso o a terceros adquirentes a cuyo favor se constituya un derecho real sobre aquel bien.
El artículo 482 del CPC establece: ³Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que
pudiera tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente y el
derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se cancelará con la
terminación del juicio´.
A diferencia de lo que sucede con el embargo preventivo, el dueño no se ve impedido de vender o gravar el
bien, pues configura (la anotación en litis) un modo de dar a publicidad la existencia de un juicio sobre aquel,
a los fines de impedir de que quien lo adquiera o constituya un derecho real sobre él, se ampare
válidamente en la presunción de buena fe.

***PROHIBICIÓN DE INNOVAR: Art. 483. Medida cautelar que tiene por función preservar mientras se
sustancia el principal, la inalterabilidad de una situación de hecho o de derecho.

Para que se mantenga el STATUS QUO. Por ej. Para que la inflación no se tome en cuenta a los fines de la
cuota a pagar, igual se fija una cuota constante durante su sustanciación.

Tiene carácter subsidiario.

Es la medida en cuya virtud se ordena a una de las partes que se abstenga de alterar, mientras dure el
proceso, la situación de hecho o de derecho existente en un momento determinado. Se justifica en las
garantías constitucionales de la defensa en juicio y de igualdad ante la ley, y según PODETTI en el principio
de moralidad o en la buena fe con la que deben proceder los litigantes.
En la mayoría de los casos implica la prohibición de que se altere el estado de hecho existente al tiempo de
iniciarse el proceso, como por ejemplo que no se destruya una cosa o se mantenga la ³no ocupación´ de un
inmueble. Pero también es admisible para impedir la alteración de un estado de hecho existente con
anterioridad y que el juez ordena restablecer luego de iniciado el proceso, por ejemplo, cuando se paraliza la
ejecución de una obra o la suspensión de la ejecución de un acto administrativo.
Art. 483 CPCC y art. 230, párr. 1 establece que:
Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que:
1. El derecho fuere verosímil.
2. Existiere peligro de que si mantuviera o alterara en su caso, la situación de hecho o derecho, la
modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera si ejecución en ineficaz o imposible.
3. La cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria.
Procede en toda clase de juicios y cualquiera que sea la etapa en que éstos se encuentren, pero es
inadmisible contra otra de igual naturaleza, pues se frustraría la celeridad con que deben cumplirse las
medidas cautelares. Tampoco procede para impedir el cumplimiento de una sentencia firme pronunciada
por otro juez.

***MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS Art. 484.

Reguladas por el Art.844. Pcia. Y Art. 232 del Código Nacional: Poder cautelar genérico.

Pueden dictarlas los jueces, aunque las partes no pidan para asegurar los fines del proceso.

Art.232. Código Nacional. Entraron institutos no cautelares que son Medidas Autosatisfactorias entre otras.
Entraron por dicho artículo.

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Son aquellas que pueden ser dispuestas para satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional
específica, y a cuyo respecto resultan insuficientes o excesivas las medidas precautorias contempladas en la
ley. ³Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de
su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que,
según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento del la
sentencia´.
Cabe citar: las diligencias de precaución o seguridad que puede ordenar el juez frente al pedido formulado
por quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes.
La norma del art. 232 (idéntica la del CPCC), ha sido invocada como fundamento para admitir, v.gr., la traba
de un embargo preventivo en juicio por daños y perjuicios pese a que en estos no cabe, en principio, dicha
medida cautelar.

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