Vous êtes sur la page 1sur 96

Civil – Llambías 1º H

RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Unidad 1:

Derecho: Conjunto de normas de conducta humana, establecidas por el Estado con carácter obligatorio
y conforme a la justicia.

Conexión con otras disciplinas:


o Histórico: el Dº Civil es el núcleo fundamental del cual se han ido separando los demás
ordenamientos especiales.
o Unidad esencial: comunica a las demás ramas entre si, porque no tienen autonomía completa,
dependen en cierta medida del Dº Civil.
Dº Comercial: “En el caso que no esté especialmente regidos por éste código se aplicarán las
disposiciones del Cº Civil”.

Conexión con Cs. Sociales:


o Historia: para conocer acabadamente un ordenamiento jurídico, es necesarios sabes sus
antecedente, la Hº + las fuentes de un código.
o Economía: el Dº es el puente entre la Eº y la ética. El Dº regula la Eº para cumplir con las
exigencias éticas. La Eº regula las instituciones jurídicas para el mayor aprovechamiento de los
bienes.
o Sociología: el Dº dirige las relaciones de hombre en la sociedad, x medio de la Sº se conoce la
conducta del hombre que el Dº dirige.
o Moral: subordinación del Dº a la Mº, no hay bien común si no hay bien personal. Tienen el = objeto
material (conductas del hombre) y distinto objeto formal: Dº bien común, orden social
perfeccionamiento natural, Mº bien personal, perfeccionamiento sobrenatural.

Formas de justicia:
o Conmutativa (I – I): todo miembro de la sociedad debe dar al otro lo suyo según su igualdad, ésta
esta dada x la equiparación de los dºs y obligaciones, lo que es debido. Igualdad aritmética: habrá
reciprocidad cuando los términos hayan sido =
o Distributiva (S – I): ordena las relaciones del conjunto con respecto a los individuos. Los
representantes de la comunidad reparten las cargas públicas. Igualdad geométrica: proporción
entre las personas y los bienes o cargos a distribuir.
o Legal (I – S): ordena la conducta de los individuos de una comunidad, a darle a la sociedad lo que
es debido para el bien común. El que cumple acabadamente con la Jº Lº cumple con todas las
virtudes porque subordina su interés particular al interés común: virtud civil perfecta.

Jº LEGAL S Jº DISTRIBUTIVA

I I

Jº CONMUTATIVA

Dº NATURAL: Conjunto de 1º ppios del orden jurídico que deben informar esencialmente a toda
legislación positiva para que sea Dº o aplicación de lo propio a c/u de acuerdo con las esenciales
exigencias de la naturaleza humana en cada circunstancia.

Dº POSITIVO: Conjunto de normas aplicadas coercitivamente por la autoridad pública.

ACCIÓN DEL Dº N EN EL Dº +:
o Negativa: detiene el Dº + cuando contradice al Dº N, reconoce un límite en el deber ser
dado por el Dº N.
1
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Positiva: orienta e ilumina al Dº + .

Dº PÚBLICO: regula las relaciones entre los particulares y el Estado como poder público, entres los
Estados, y el Estado y los Organismos Internacionales.

o Constitucional: organiza la estructura y dinámica del Estado y su relación con los


particulares.
o Administrativo: organiza el funcionamiento de la administración pública.
o Penal: determina la acción represiva del Estado en relación a los hechos delictivos.
o Int. Público: rige las relaciones entre los Estados.
o Eclesiástico: regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

Dº PRIVADO: Concierne a las relaciones entre los particulares y los particulares y el Estado cuando
actúa como sujeto particular.

o Civil: tronco central del Dºp. Regula la vida social en sus ámbitos ordinarios y esenciales.
o Comercial: rige el mundo del comercio y a los comerciantes en cuanto tales.
o Laboral: rige al mundo del trabajo y a las relaciones laborales.

Dº OBJETIVO: regla de conducta exterior al hombre que se dirige.

Dº SUBJETIVO: facultad que tiene el sujeto de exigir el cumplimiento de lo que le corresponde.

Relatividad de los Dºs Subjetivos: la ley otorga dºs subjetivos con un fin determinado: útil y justo. Las
personas que ejerciten dichas facultades, no podrán apartarse de los fines perseguidos por la ley al
reconocerlos, si lo hacen: abuso del Dº.

TEORÍA DE ABUSO DEL DERECHO: Los dºs subjetivos en cuanto a su uso son relativos, se deben
ejercer dentro de determinados límites:
o El fin que tuvo la ley en mirar al reconocer los dºs subjetivos,
o Límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Habrá abuso del derecho cuando el titular del dº ejerce:
o Con dolo, culpa o negligencia.
o Sin necesidad o interés ilegítimo.
o En forma contrario a la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
o En forma contraria al Dº Natural.
o En forma contraria al fin para el cual la ley lo creó.
o En forma que afecte a la sociedad social.
o Con la sola intención de perjudicar.

Artículo 1071 fue reformado por la Ley 17.711 el 22 de Abril de 1968, y actualmente dice: “El ejercicio
regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito
ningún acto.
La Ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraríe los fines que
aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fé, la moral y
las buenas costumbres”.
Los jueces agregan que para que haya abuso del derecho, tiene que haber daño.

MORAL Y DERECHO
Afinidades: o Mismo objeto material: conducta del
hombre.
2
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Mismo origen: libertad del hombre. o Objeto formal:


o Misma finalidad: el bien del hombre:  Mº: Bien personal: perfección
o Mismo sujeto: el hombre sobrenatural del hombre.
 Dº: Bien común: orden social.
Diferencias:
EL BIEN PERSONAL PRIMA SOBRE EL BIEN COMÚN.

Factor Mº en el Dº argentino:
o Acto jurídico.
o Valores irrenunciables: los particulares no pueden desconocer sus convenciones, a los que hacen
al “orden público” y a las buenas costumbres.
o Sanción de nulidad absoluta: actos jurídicos violatorios al orden moral.
o Art. 1071: abuso de derecho.
o Art. 14: no aplicación de la ley extranjera si contraría la fe, la moral y las buenas costumbres.

RELACIÓN JURÍDICA:
o Sujeto: personas entre las cuales se establece la relación jurídica.
 Activo: aquel que ejerce un dº o una facultad (acreedor)
 Pasivo: aquel que se encuentra obligado a dar, hacer o no hacer (deudor)
o Objeto: es el contenido del dº que tiene el sujeto activo. (lo que le puede exigir el A al D)
o Causa: es el hecho o acto que hace nacer a la relación jurídica o por lo contrario lo que la modifica
o extingue. (contrato de compraventa)

Unidad 2:

LA LEY: regla social obligatoria, establecida por la autoridad pública.

Fuentes del Código Civil:


o Derecho Romano.
o Legislación española y Derecho Patrio.
o Código Napoleón y sus comentaristas.
o Obra de Freitas: “Consolidación de las leyes civiles” (método) y “Esbozo”
o Códigos:
 Chileno.
 Estado de Luisiana (USA)
 Ruso.
 Estado de New York (USA)
 Italiano.
 Austriaco.
o Proyecto de Código Civil:
 España.
 Uruguay.
o Doctrina.
o Derecho canónico: familia y matrimonio.

Método del Código Civil:


Títulos Preeliminares:
1) De las leyes.
2) Del modo de contar los intervalos del derecho.
Cuatro libros:
o Libro 1º: “De las Personas”.
1) De las personas en general.
2) De las personas en las relaciones de familia.
3
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Libro 2º: “De los Derechos personales en la relaciones civiles.”


1) De las obligaciones en general.
2) De los hechos y actos jurídicos.
3) De las obligaciones que nacen de los contratos.
o Libro 3º: “De los Derechos reales”
o Libro 4º:”De los Derechos reales y personales. Disposiciones comunes.”
1) De la transmisión de los derechos por muerte.
2) Concurrencia de los derechos reales y personales contra bienes del deudor.
3) De la adquisición y pérdida de los dºs reales y personales x el trascurso del tiempo.
PROYECTOS DE REFORMA:
o Ley 17.711: reforma parcial que alcanza a 167 artículos, introduciendo en nuestro
ordenamiento jurídico, nuevas instituciones adoptadas ya x la vía de la doctrina y las
legislaciones modernas (Abuso del derecho y lesión subjetiva)
o Anteproyecto de BIBILONI: 1925, comisión formada por juristas, encargaron a Bibiloni la
redacción de un anteproyecto para que sirviese de basa para el Proyecto que se iba a realizar.
Fin: reforma integral del Cº civil. Fuente: Cº C Alemán. (3500 artículos)
o Proyecto de 1936: basado en el de Bibiloni, la comisión redacto el Proyecto de Reforma
(Lafaille y Tobal). Más amplio contenido, 2144 artículos. Fuentes: Códigos suizos e italiano.
o Anteproyecto de 1954: redactado por LLambías. 1838 artículos. Contiene una Parte General,
que evita repeticiones, es de lenguaje sencillo y da fundamental importancia a la jurisprudencia
y doctrina nacional. Fuentes: anteproyecto de Bibiloni, Proyecto de 1936, Cº Civil de Italia,
Perú, Venezuela, Suiza, etc.
o Proyecto de unificación de las legislación civil y comercial: 1987, se mantenía el Cº Civil y su
estructura, pero se incorporaban modificaciones. Unificaba el régimen de las sociedades, de la
prescripción, de los privilegios y de las responsabilidades contractuales. Incorporaba normas
sobre cuenta corriente mercantil y cuenta corriente bancaria. Aceptaba el Dº real de superficie.
Aprobado por ambas cámaras, pero vetado por el Poder Ejecutivo.

LA COSTUMBRE: observación constante y uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de


una comunidad social, con la convicción de que responde a una necedad jurídica.

Elementos:
o Objetivo: serie de actos semejantes, uniformes y constantemente repetidos.
o Subjetivo: convicción de que la observancia de la práctica responde a una necesidad jurídica.

Caracteres:
o Uniformidad: en el modo de realizar el hecho.
o Repetición: constante y no interrumpida del hecho.
o Generalidad: de la práctica. Todo el pueblo.
o Duración: de la práctica x un cierto tiempo.

TIPOS DE COSTUMBRES:
o Secundum legem: norma consuetudinaria que se deriva de la vigencia de una disposición de la
ley.
o Praeter legem:; norma consuetudinaria que se sigue de una situación no prevista x la ley.
o Contra legem: constituida en contradicción a la ley.

Art. 16: “Si una cuestión civil, no puede resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se
atenderá a los principios de las leyes análogas, y si aún la cuestión fuese dudosa, se resolverá por los
principios generales del Dº, teniendo en cuenta las circunstancias del acto.” (x contra legem)

4
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Art. 17: “Los usos y costumbres no pueden crear dº sino cuando las leyes se refieran a ellos o en
situaciones no reguladas legalmente.” (secundum legem y praeter legem)

En el Dº Comercial la costumbre tiene especial significación como criterio de interpretación de


actos y contratos comerciales. Ej.: para establecer el vencimiento de una deuda.

JURISPRUDENCIA: fuente del Dº que resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones
judiciales concordantes sobre un = punto.

Medios para lograr su uniformidad: es una necesidad social y la mejor garantía de estabilidad jurídica.
o Recurso de inaplicabilidad de la ley: mantenimiento de una interpretación uniforme del Dº por los
tribunales de una = jurisdicción, lo que se obtiene mediante la revisión que hace un tribunal de
una sentencia dictada por otro, de jerarquía menor, para ver si la ley ha sido interpretada bien.
o Recurso extraordinario: no tiene como finalidad unificar la jurisprudencia. Mantiene la
supremacía de la constitución + dº fundados en ella + las leyes nacionales dictadas por estos dº
+ los tratados de las naciones extranjeras + lo dispuesto por las autoridades nacionales. Se
plantea ante la Corte Suprema de Justicia, sólo cuando se ve afectada una garantía
constitucional.
o Recurso de casación: consiste en verificar si en las sentencias dictadas por los tribunales se
interpreta la ley correctamente, en casa contrario se casa (anula) la sentencia, y se envía la
causa a otro tribunal para que lo vuelva a sentenciar.
o Fallo plenario: dictado por las cámaras nacionales de Apelación (integrado por las salas),
cuando se reúne en pleno, por propia iniciativa o para sustanciar algún recurso de inaplicabilidad
articulado respecto a una sentencia dictada por una sala del tribunal. Es obligatorio para la
Cámara que lo estableció, para sus salas y x los jueces de la 1º instancia que dependan de ella.

DOCTRINA: conjunto de opiniones y conclusiones de los juristas que estudian el Dº y luego lo explican
en sus obras. Puede ser de lege lata: se limita a explicar objetivamente el derecho vigente, o lege
ferenda: propone nuevas formas que cubran hipótesis no contempladas o mejoren, modifiquen o
deroguen las existentes.

Es muy considerable porque orienta la interpretación que efectúa el Dº y prepara, x su labor crítica
y x el valor de las enseñanzas, en muchos cambios en la legislación y jurisprudencia.

En el Dº + vigente es el elemento capital de su conocimiento, porque la jurisprudencia toma los


principios de las decisiones de la doctrina de los autores.

Evolución histórica: en Roma, durante el Principado, se otorgó a ciertos juristas el ius publicae
respondendi ex autoriate principii que era la facultad de evacuar consutlas con el respaldo de la
autoridad imperial.
Luego, a las opiniones de estos juristas se les otorgó fuerza de ley, a condición de que fuesen
unánimes, se dieran por escrito y llevaran el sello del autor.
Justiniano recompiló la doctrina en el Digesto y le otorgó fuerza obligatoria.

En nuestro Derecho: es una fuente material, vale como traducción del Dº x la fuerza de convicción que
trasmite. Tiene una importancia innegable, x el sistemático conocimiento del ordenamiento jurídico que
ella proporciona al Mostar al intérprete todas las posibilidades del Dº +.

Derecho comparado: estudia las distintas instituciones jurídicas, a través de las legislaciones + vigentes
en distintos países. Su importancia está en ser cs auxiliar del Dº Nacional + que contribuye a reforzar
las soluciones de este o insinuar sus cambios. Como fuente del Dº tiene valor como elemento
corroborante de la solución indicada por otro medio de expresión del Dº Nacional.

5
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

COMMON LAW: Sistema jurídico de los pueblos anglosajones, porque la base de ese sistema está
dada x el Dº consuetudinario que ellos llaman “Dº Común”. Los jueces declaran las leyes tal como la
costumbre imperante. No es escrito y no es codificado.
Características:
o Es empírico: intérprete debe comprobar la existencia de los hechos + la existencia de la norma
aplicable a través de una procedente relativo a un caso sustancialmente similar.
o Es estable: porque el precedente es el juez. Para eliminar la vigencia no queda sino encontrar un
precedente que contrarreste al 1º.
o Es evolutivo: por la estimación cambiante de los valores sociales.
Igualdad con el Dº Escrito: le explicación del Dº se hace con arreglo a una norma objetiva y exterior al
juez (directiva para gobernantes/nados)
Diferencia con el Dº Escrito: la posición del juez frente a esa regla del Dº: el DºE: la norma escrita, el
subjetivismo, en el CL: judicial casi no importa. La directiva del precedente no adquiere vigor sino a
través de la recepción en la sentencia judicial (+ flexibilidad)

EQUIDAD: Recurso al que recurre el intérprete para adecuar los ppios grales del Dº a las circunstancias
particulares del caso concreto. “Versión inmediata y directa del Dº Natural”. Ley 17.711.
La equidad ampara los bienes fundamentales del hombre, cuya privación implica la pérdida de la
existencia o condición humana.
Por la aplicación de la Ley 17.711 se cambió la filosofía liberal, individualista y positivista por otra de
contenido + social, + humano, preocupado por una justicia + auténtica. Acentuó la penetración de la
idea moral en el Dº +. Ej.: abuso del derecho, de la lesión, de la imprevisión, y de una muy frecuente
apelación a la buena fe, la moral y las buenas costumbres. También se amplió el campo de acción y
decisión de los jueces al prescribirles fallar según la equidad o de acuerdo a las circunstancias del caso.

Unidad 3:

LEY: prescripción de la razón en orden al bien común, dictada x la autoridad competente.

Ley en sentido MATERIAL: Norma escrita sancionada x la autoridad competente.


Ley en sentido FORMAL: Acto emanada del poder legislativo con todos los pasos necesarios para la
sanción de una ley.

CARACTERES:
o Sociabilidad: rige las relaciones interpersonales en cuanto que ellas se dan dentro de una
sociedad.
o Obligatoriedad: tiene imperium, se apoya en la potestad coercitiva de la autoridad pública.
o Origen público: emanan de la autoridad pública x lo que actúan en la línea de la soberanía pública.
o Coactividad: 2 tipos de sanciones
 Resarcitorias: procuran un reestablecimiento de la situación precedente de
infracción.
 Represivas: persiguen un castigo corrector al infractor.
o Normatividad: abarca todos los hechos y todas las personas comprendidas dentro del ámbito de
su aplicación, x esto la ley es de carácter general, porque no se agota en un caso concreto.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY: Buscar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica. La ley
es la manifestación de una idea y la interpretación consiste en reconstruir el pensamiento del autor.

Especies de interpretación:
o Legislativa: P. Legislativo. El congreso dicta una ley y posteriormente dicta otra aclaratoria,
interpretando la 1º, cual es el alcance y el sentido de la ley. Carácter obligatorio: interpretación
auténtica.

6
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Judicial: jueces al aplicar las leyes. Ella es obligatoria por las partes del pleito, salvo que la
interpretaron surja de una fallo plenario.
o Doctrinaria: juristas. No tienen fuerza obligatoria, pero tienen gran influencia en los jueves y
legisladores. Ella se impone por la fuerza de convicción que encierra.

Elementos interpretativos:
o Gramatical: analizar cada palabra de la ley, para establecer asó el sentido técnico jurídico y no
su sentido vulgar. 1º medio de interpretación.
o Lógico: realizar una investigación lógica, a fin de determinar la intención del legislador. Se puede
basar en la analogía o en el método teleológico (razón, motivo o fin) o en las variantes
históricas. Trata de reconstruir el pensamiento y la voluntad del Legislador.
o Sociológico: el intérprete toma en cuenta la evolución social, pero bajo la condición de no alterar
ni modificar la sustancia de la norma.
Art. 16:” si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se
atenderá a los ppios de la leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los
ppios grales del Dº, tendiendo en consideración las circunstancias del caso.”

o Ppios. Grales del Dº:


1) No existen.
2) Existen, salen de la ley, ppios grales de la legislación +.
3) Existen y exceden el Dº +, son los ppios del Dº Natural y la equidad.

Códigos de FONDO: Otorgan dºs o establecen obligaciones. Son dictados x el Poder Legislativo
Nacional. Ej.: Código Civil, Penal.
Códigos de FORMA: como ejercer los dºs otorgados e el C. de Fondo. Son dictados por el Poder
Legislativo de las Pcias. (Códigos de procedimiento). Ej.: Régimen de proceso de aplicación de la ley.

CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES:

NACIONALES Y PROVICIALES: Dictadas por el Congreso Nacional para regir a todo el país (N) o por
las Legislaturas provinciales para regir el territorio de las pcias. (P)

PROHIBITIVAS Y DISPOSITIVAS: Prohíben la realización de un acto (P), imponen la realización de un


acto (D)

SEGÚN LA SANCIÓN:
o IMPERFECTAS: carecen de sanción, preceptúan conductas a realizar y no prevén sanción. Son
jurídicas pero no legales. Ej.: ley natural.
o PERFECTAS: tienen sanción que consiste en la nulidad de lo obrado en infracción de lo que la
norma ordena o prohíbe. Ej.: venta fuera del comercio.
o MENOS QUE PERFECTAS: tienen sanción pero no es una nulidad de lo obrado, sino otra
consecuencia.
o MÁS QUE PERFECTAS: tienen sanción que consiste en la nulidad de lo obrado + la aplicación de
otra sanción adicional.

SEGÚN LA IMPERATIVIDAD LEGAL:


o SUPLETORIAS: las partes pueden modificarlas, sustituyendo su régimen x el convencional que
hubiese acordado. Sólo se rige en caso de ausencia de la voluntad de los particulares.
o IMPERATIVAS: prevalecen sobre cualquier acuerdo diverso de los particulares. Ellos están
sometidos a ellas, tienen contenido de orden público.

FORMACIÓN DE LAS LEYES:


1) INICIATIVA: facultad de proponer una ley al P. Legislativo para su discusión y sanción.
7
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

2) DISCUSIÓN: tratamiento y discusión de la ley por ambas Cámaras del Congreso de acuerdo al
procedimiento previsto en la constitución y en normas reglamentan la labor parlamentaria.
3) SANCIÓN: acto x el cual el P. L. aprueba la ley.
4) PROMULGACIÓN: acto x el cual el P. E. aprueba la ley y dispone su cumplimiento. El P. E. tiene la
facultad de poder vetar la ley y de que esta vuelva al Congreso. La promulgación puede ser:
 Ex – profeso: el P. E. dicta un decreto.
 Tácito: el P. E. no devuelve le proyecto dentro de los 10 días hábiles.
5) PUBLICACIÓN: acto x el cual la ley se hace conocer a la comunidad mediante su publicación en el
Boletín Oficial.

VIGENCIA DE LA LEY:

Art. 2: “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determine. Si
no designa tiempo, será obligatoria a los ocho días siguientes al de su publicación.”

LEY EN RELACIÓN AL TERRITORIO:

TERRITORIO: Espacio físico integrado x:


o Suelo: comprendido dentro de los límites políticos de la Nación, inclusive los ríos y lagos internos,
las islas y el sector atlántico argentino.
o Sub-suelo: en línea perpendicular a los límites del suelo.
o Aire: espacio aéreo sobre el suelo nacional.
o Golfos, bahías o ensenadas: aunque no queden totalmente cubiertas por el mar territorial.
o Barcos y aeronaves de guerra argentinos.
o Barcos y aeronaves mercantes de bandera argentina.
o Embajadas y consulados de Argentina en el mundo.

Art. 1: “Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean
ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes.” TERRITORIALIDAD DE LA LEY.

En Argentina las leyes son de aplicación TERRITORIAL (no de Nacionalidad), salvo cuando la
esta ley misma lo dispone así, se hará en ciertos casos aplicación extraterritorial de la ley, aplicación
de la ley extranjera en nuestro país.

o Capacidad e incapacidad de HECHO: se rige x la ley del domicilio de la persona que se trata.

Art. 6: “La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República,


sean nacionales o extranjeras, será juzgada x las leyes de éste código, aún cunado se trate de
actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero.” TERRITORIALIDAD

Art. 7: “La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República,
será juzgada por las leyes de su respectivo domicilios, aún cuando se trate de actos ejecutados o de
bienes existentes en la República.” EXTRATERRITORIALIDAD.

DOMICILIO: es la ley que gobierna la capacidad de la persona.

o Capacidad o incapacidad de DERECHO: únicamente se puede aplicar la ley Argentina.


o Atributos de la persona: rigen también por la ley de su domicilio. (por analogía de las art. 6 y 7)
 Sucesión: El dº de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el Dº local del domicilio
que el difunto tenía en su muerte, sean lo sucesores nacionales o extranjeros.
o Bienes Inmuebles: se rigen por la ley en donde están ubicados. TERRITORIAL.
o Bienes muebles:
 Cosa mueble de situación permanente: se rige x la ley del lugar donde esté situada.

8
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

 Cosa mueble que carece de situación: se rige x la ley del domicilio del propietario.
o Actos jurídicos y contratos: son regidos x las leyes del lugar en cual se celebran.
o Actos procesales: son regidos por la autoridad del tribunal que los cumple.
o Sustancia del acto: el código no acepta la extraterritorialidad de la ley.
o Contratos:
 Celebrados en el extranjero, aplicados en el extranjero: ley donde se celebró.
 Celebrados en el país: ley del lugar de su ejecución.
 Celebrados en el extranjero, aplicados en nuestro país: rige ntro. Código.

APLICACIÓN DE LA LEY EXTRANEJRA:

Art. 13: “La aplicación de la ley extranjera, en los casos que este Código lo autoriza, nunca tendrá lugar
sino a la solicitud de parte interesada, a cuyo cargo esta la prueba de la existencia de dicha ley.
Exceptuándose las leyes extrajeras que se hicieron obligatorias en la República por convenciones
diplomática, o en virtud de ley especial.”

Para aplicar la ley extranjera se debe dar:


o Que la ley autorice expresamente su aplicación.
o Que sea pedida o invocada por la parte interesada.
o Que la existencia de la ley extranjera, sea probada por la parte interesada.

Limitaciones de aplicación de la ley extranjera:

Art. 14: “Las leyes extranjeras no serán aplicables:


o Cuando su aplicación se oponga al Dº público o criminal de la República, a la religión del Estado,
a la tolerancia de cultos, o a la moral y a las buenas costumbres;
o Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este Código;
o Cuando fueren de mero privilegio;
o Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favorable a la
validez de los actos.”

LEY CON RELACIÓN AL TIEMPO:

VIGENCIA DE LA LEY:

Art. 2: “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determine. Si
no designa tiempo, será obligatoria a los ocho días siguientes al de su publicación.”

DEROGACIÓN DE LA LEY:

o Por la propia ley: la misma ley establece su período de vigencia, cumpliendo el cual deja de regir.
o Por otra ley: una ley o parte de ella es derogada x otra en forma expresa o tácita.
o Por desuetudo: cunado perdió efectividad o ha surgido una costumbre que la deroga.

IRRETRACTIVIDAD DE LA LEY:

Art. 3: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún en las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no se orden público,
salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida x la ley en ningún caso podrá afectar dº
amparados x garantías constitucionales (o dº adquiridos).
A los contratos en curso e ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias.” (Si las imperativas)

9
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Las relaciones jurídicas producen efectos o consecuencias, y cuando estos efectos se producen
con posteridad a la nueva ley, ella se habrá de aplicar a dichos efectos, pero no podrá aplicarse a los
efectos producidos ante su sanción, pues ellos ya han sido regulados por la ley anterior.

Efecto inmediato: la ley se aplicará a todo hecho posterior, que se produzca a partir de su entrada en
vigencia.
Alcance:
o A todas las consecuencias de las relaciones jurídicas nuevas.
o Y aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas ya existentes cunado dichas
consecuencias sean posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley.

RETROACTIVIDAD DE LA LEY:

Requisitos:
o Que la misma ley disponga su aplicación retroactiva;
o Que la retroactividad en ningún caso afecte dºs amparados por garantías constitucionales o dº
adquiridos.

La ley NO se aplicará a los efectos de los contratos cuando sea supletoria y el contrato esté en
curso de ejecución.
MODO DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL DERCHO:

Art. 23: “Los días, meses y años se contarán, para todos los efectos legales, x el calendario
gregoriano.”

Plazo de DIAS: Art. 24: “El día es el intervalo entero que corresponde de medianoche a medianoche,
los plazos de días se contarán desde la medianoche den que termina el día de su fecha.”

Plazo de MESES y AÑOS: Art. 25: “Terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo
numero de día que su fecha.”
Art. 25: si el 1º mes excede al 2º1: el último día del plazo será el último día del 2º mes.

Plazo de HORAS: El Código no lo prevé. Un plazo de 24 hs vence ala hora correspondiente del 1º día o
a la hora del día de vencimiento.

Plazo de SEMANAS: El Código no lo prevé. Rigen por analogía los Art. 25 y 26.

Continuidad de los plazos: Art. 27: “Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre
terminar en la medianoche del último día; y si los actos deben ejecutarse en o dentro de cierto plazo,
valen si se ejecutan entes de la medianoche en que termina el último día del plazo.”

Feriados: integran los días del plazo que e computan en forma corrida, salvo que exprese lo contrario.

Plazos procesales: no se cuentan los días inhábiles.

Unidad 4:

PERSONA: Art. 30: “Son personas todos los entes susceptibles de adquirir dºs y contraer obligaciones.”

Positivismo: el hombre es una realidad natural, ser humano. Persona: concepto jurídico, construidos x el
Dº para la obtención de sus propios fines. Kelsen: “Centro de imputación de normas”.

10
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Iusnaturalismo: el Dº está al servicio del hombre, él es el protagonista y destinatario del Dº. El Dº regula
la conducta humana en alteridad, enderezada al bien común. Reconoce al hombre cualquiera sea su
condición o reza su carácter de persona.

Persona física: el ser humano, sea mujer o varón.


Art. 51: “Todos los entes que presente signos característicos de la humanidad, sin distinción de
cualidades o accidentes, son personas de existencia visible.”

Persona jurídica: entes formados por agrupaciones del hombre (sociedades, asociaciones) a los cuales
la ley les reconoce personalidad.
Art. 32: “Todo ente susceptible de adquirir dºs y contraer obligaciones que no sean personas de
existencia visible son personas de existencia ideal o jurídica.”

Todos los hombres son reconocidos en el carácter de persona. Igualdad a todos los habitantes ante
la ley, pero no tienen igualdad en cuanto a su capacidad.

COMIENZO DE LA PERSONALIDAD:
Art. 70: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su
nacimiento pueden adquirir algunos dºs como si ya hubiesen nacido.”
PERSONAS X NACER:
Art. 63: “Son personas x nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno.”
Art. 74.”Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados
como si no hubieren existido.” PERSONALIDAD IMPERFECTA.
CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS X NACER:
1) PERSONALIDAD: el concebido es persona pero “condicional” (a que nazca vivo)
2) CAPACIDAD DE HECHO: persona incapaz. Los representantes ejercen sus dºs.
3) CAPACIDAD DE DERECHO: persona de capacidad restringida. Capacidad de adquirir bienes, pero
no para obligarse.

DERECHOS QUE PUEDEN ADQUIRIR:


Bienes jurídicos que pueden dar lugar a la adquisición de bienes e favor a la persona:
1) BIIENES ADQUIRIDOS X DONACIÓN O HERENCIA: Art. 64: “Tiene lugar la representación de las
personas x nacer, siempre que hubieren de adquirir bienes x donación o herencia.”
2) BIENES ADQUIRIDOS X VÍA DE LEGADO: Art. 3733 “Pueden adquirir x testamento todos los que,
estando concebidos al tiempo de la muerte del testador, no sean declarados x la ley de incapaces o
indignos.”
3) BIENES QUE SE ADQUIEREN X EL CARGO IMPUESTO A UN TERCERO: El cargo es la
obligación accesoria que se impone al adquiriente gratuito de un dº. si alguien efectúa una
suspensión gratuita de bienes a favor de otros, imponiéndole el cargo de satisfacer una cierta
prestación a una persona x nacer, esta adquiere el beneficio correspondiente que para ella
constituye una liberalidad, a la que habría que extender x analogía a el art. 64.
4) ACCIONES DEL ESTADO: disponen de acciones pertinentes para acreditar el estado civil que le
corresponde su filiación paterna.
5) ALIMENTOS: tiene dº a reclamar alimentos de sus parientes que sean deudores de la prestación.
6) DAÑOS Y PERJUICIOS X ACTO ILÍCITO COMETIDOS CONTRA SUS PARIENTES: la persona x
nacer puede resultar damnificada, tiene acción contra el responsable para obtener el resarcimiento
del daño.
7) DAÑOS Y PERJUCIOS X ACTO ILÍTICO COMETIDOS CONTRA ELLOS: si la persona x nacer es
damnificada, x aplicación de los ppios grales debe admitirse su acción x resarcimiento de daño.
8) DºS EMERGENTES DE LEYES SOCIALES: las pensiones que en caso de la muerte del trabajador
conceden las leyes, son a favor de los hijos nacidos y de los concebidos.
9) DºS PROVENIENTES DE ESTIPULACIONES EFECTUADAS X OTROS: es el caso de los seguros.
10) DºS ACCESORIOS A LOS BIENES DEL CONCEBIDO: x cualquiera de las causas precedentes.

11
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

CONCEPCIÓN: es el hecho de la formación de un nuevo ser en el seno materno. Marca el momento


inicial de la vida humana y del reconocimiento de la personalidad jurídica.

Fijación del período: para establecer los dºs que pudiere adquirido el concebido y para fijar el estado de
la familia de este.
Art. 76: “La época de la concepción de los naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de tiempo
comprendido entre el maximun y el minumun de la duración de un embarazo.”
Art. 77: Maximun: 300 días
Minimun: 180 días Excluido el día del nacimiento, admite prueba en contrario.

EMBARAZO: estado biológico de la mujer que ha concebido mientras dura el período de gestación.

Prueba: denuncia del estado x cualquier persona interesada, sin que haya dudas. Art. 65.
Quienes pueden ser denunciantes:
o MADRE
o MARIDO
o PARIENTES DEL NO NACIDO.
o Todos aquellos a quienes los BIENES hubieren de PERTENECER sino sucediera el parto, o si el
hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificara que el hijo no fue concebido en el
tiempo propio. LOS HEREDEROS O LEGATARIOS DEL MARIDO.
o ACREEDORES DE LA HERTENCIA: no tiene su dº subordinado al nacimiento, representan al
bebé o cobran un crédito.
o MINISTERIO DE MENORES: vela para que el representante del bebe cuide sus intereses.
Si no hay concepción o el bebé nace sin vida: las persona x nacer no hereda, heredan los padres
del causante o los parientes colaterales del difunto.
Si el bebé nace con vida: se excluye a los abuelos, y la herencia queda repartida en partes
iguales entre el concebido y su madre.

DISTINTOS FRAUDES:
o SUPRESIÓN DEL PARTO: muerte del niño en el acto de nacimiento. Madre mata al hijo para
heredar sola.
o OCULTACIÓN DEL PARTO: desaparición del hijo luego de nacida. La madre hereda sola.
o SUPOSICIÓN DE PARTO: luego de fingido el embarazo, se finge que nace el bebé ajeno al de la
madre. Hereda la madre y el “hijo” y no los abuelos.
o SUSTITUCIÓN DE PARTO: mujer sustituye su hijo nacido muerto x otro vivo ajeno a ella. Hereda
la madre y el “hijo” y no los abuelos.

Art. 78: “No tendrá lugar jamás el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras diligencias como
depósito y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener
lugar.”
Art. 67: “Salvo…el dº que les compete para pedir las medidas policiales que sean necesarias.”

NACIMIENTO Y VIABILIDAD:

NACIMIENTO: Es el acto de nacer, consiste en que el niño sea separado completamente de la madre.

NACIMIENTO CON VIDA:


o Es necesario que el niño esté completamente separado de la madre y que nazca con vida aunque
sea sólo x unos instantes, después de la separación.
o No hay diferencia entre el nacimiento que e produce con intervención quirúrgica y el nacimiento
espontáneo.

12
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Prueba del nacimiento: se admite todo tipo de prueba, incluso la de testigos. Se reputa como cierto
el nacimiento cuando las personas que asistieron al parto hayan oído la respiración o la vos de los
nacidos o hubiesen observado otros signos de vida.
o En caso de duda si nació vivo o no, se presume que nació vivo, admite prueba en contrario.

VIABILIDAD: aptitud física para prolongar su vida.


Art. 72: “Tampoco importará que los nacidos con vida tenga imposibilidad de prolongarla o que mueran
después de nacer o un licio orgánico o x nacer antes de tiempo.”

NACIMIENTO PLURAL: Art. 88: “Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son
considerados de igual edad y con igualdad de dºs para los casos de institución o sustitución a los hijos
mayores.” Heredero o legatario al hijo mayor (heredan los 2) y Servicio Militar (es mayor el que el
padre considera el mayor)

Unidad 5:

DERECHOS PERSONALÍSIMOS: dºs subjetivos, innatos y vitalicios que tiene x objeto manifestaciones
interiores de la persona y x ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios no pueden transmitirse ni
disponerse en forma absoluta y radical.

Posturas:
1. SON Dº SUBJETIVOS: otorgan la facultad de ejercitar dichos dºs y existe el deber subjetivo o
jurídico de respetarlo. Se pueden hacer valer frente a toda la comunidad.
2. SON PRESUPUESTOS JURÍDICOS: no son dºs subjetivos porque falta en ellos el correlativo
deber jurídico, como así también el objeto de dichos derechos subjetivos.

CARACETERES:
o INNATOS: corresponden al titular desde el origen de este.
o VITALICIOS: acompañan al ser humano durante toda su vida.
o INALIENABLES: no son susceptibles de enajenación x ningún título: bienes morales no comercio.
o IMPRESCRIPTIBLES: no son alcanzados x el efecto del tiempo, no influye su pérdida.
o CARÁCTER EXTRAPATRIMONIAL: no son valorables económicamente.
o ABSOLUTOS: se tienen contra quienquiera que los vulnere.
o NECESARIOS: no pueden faltar.
o INERENTES: no se trasmiten.
o ESENCIALES: si se desconocen, todos los actos propios del hombre pierden interés.

DERECHO A LA VIDA:
Nuestro ordenamiento jurídico protege la vida desde la concepción.

Principales disposiciones:
o Castigo al aborto y su incriminación penal.
o Sanción al homicidio, x más que sea con consentimiento de la victima o eutanasia.
o Acuerdo de prestaciones alimentarias a favor de parientes y aún de las personas x nacer.
o Contemplan la vida humana como un factor integrante de indemnización de daños y perjuicios.
o Referentes al trabajo de mujeres embarazadas o con niños de pecho.

Vida como factor de indemnización: (art. 1084 y1085 CC)


Tribunales: vida humana tiene x sí un valor económico indemnizable de acuerdo a las
circunstancias relacionadas a la víctima y sus parientes, de acuerdo a lo establecido en el art. 1085 no
es necesario la prueba de daños y perjuicios x parte de los parientes del difunto.

13
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

La valoración económica de la vida humana se hace en consideración a lo que produce o puede


producir en el orden patrimonial, pero es difícil fijar que tanto ha dañado la muerte del pariente el
patrimonio, x lo que se fijó una presunción “juris tantum” (se admite prueba en contrario) que la muerte
provoca un daño patrimonial a la viuda y a sus hijos, cuya cuantía debe ser fijada prudencialmente
según el art. 1085. (El que quiere eximirse del pago debe mostrar que no causó daños en el patrimonio
de los parientes del difunto)

DERECHO A LA INTEGRIDAD CORPORAL:


D°s comprendidos en el D° a la vida y contempla los atentados parciales a la vida de las personas.

Principales disposiciones:
o C. Penal: sanción al delito de lesiones comprensivo de todo daño en el cuerpo o salud del otro.
o C. Civil: resarcimiento de los daños y perjuicios que provocaron las lesiones.

Tribunales: la salud e integridad física de la víctima en un accidente tiene valor estimable en dinero,
aunque no ejercito ninguna actividad lucrativa.

X el D° a la integridad corporal se precisa:


o Conformidad del paciente o sus parientes más cercanos cuando no se le pueda consultar, para
someterlo a una operación quirúrgica. (Las cirugías estéticas: conformidad solo del paciente,
porque no hay estado de necesidad)
o Conformidad para los exámenes médicos o intervenciones en el cuerpo. (Vacunas, inyecciones)
o Proscripción a la utilización de drogas que hagan que el inculpado confiese o que se intrometan en
su intimidad.

El cuerpo como objeto de actos jurídicos:


o Cuerpo de la persona viva (todo y partes): NO es una “cosa” en el sentido jurídico de objeto
material susceptible de valor económico, x lo que son nulos los actos jurídicos que tengan x objeto
el cuerpo o partes no separables del mismo.
o Partes del cuerpo separables y renovables (sangre, pelo): pueden ser objeto de actos jurídicos.
(Tiene que haber aprobación del interesado o de personas autorizadas para suplir su voluntad)
o EL CADAVER: No puede ser tratado como una “cosa” ni ser objeto de actos jurídicos.
Destino: el que haya señalado la persona antes de morir, sino contradice las buenas costumbres.
Si la persona antes de morir no designa un destino, los parientes mas cercanos indicarán done
llevar el cadáver. (NO los herederos, porque el cuerpo no es parte de la herencia). El destino
indicado por los parientes no puede ser contrario a las convicciones religiosas del difunto.
Si los parientes no se ponen de acuerdo, decide el Juez de Paz del lugar del fallecimiento.

DERECHO A LA INTIMIDAD

• Constitución Nacional Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe .
Dº a la privacidad:

• Ley 21.173 dispuso la intercalación en el Código Civil del siguiente Art.1071 bis.- El que
arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo

14
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de


cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales
actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará
equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del
agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta
medida fuese procedente para una adecuada reparación.

Ley mencionada vino a superar la grave distorsión legislativa resultante de la promulgación de


la “abortada” ley 20889 que explícitamente aquella derogó.

• Antecedentes: El Anteproyecto de 1954

Art. 241 “Cuando la fotografía o el retrato de una persona o de sus ascendientes, descendientes,
cónyuges o hermanos, se exponga o publique sin autorización del propio interesado, el juez a
instancia de parte, hará cesar el abuso, sin perjuicio del resarcimiento de los daños a que hubiere
lugar. No podrá impedirse la publicación del retrato o fotografías de una persona, cuando responda
a fines culturales, o ponga de manifiesto sin intención ofensiva, hechos o acontecimientos de interés
general o que se hubieren desarrollado en publico.”

Publicación abusiva:daño material y moral “cuando agente hubiere actuado con dolo” : principios
generales de la teoría de la responsabilidad.

• Supuesto especifico de abuso de Dº


Art. 1071 supone la existencia de un dº subjetivo determinado y desampara su ejercicio irregular.
Art. 1071 bis describe especie de abuso de dº, contempla el ejercicio de la libertad y prohíbe que
ello pueda menoscabar en un abuso de la libertad, los dº de la intimidad ajena: justificación de su
ubicación.

• Reconocimiento categórico de los dº de la intimidad

Art. 1071:
o punto de vista del sujeto agente: penalización del abuso de la libertad.
o Punto de vista del sujeto importunado: reconocimiento del dº de su intimidad

• Requisitos del acto lesivo de la intimidad

1. Entrometimiento: (acción y efecto) Acción de quien se introduce donde no se lo llama e


interfiere en el ámbito privado del otro. Puede efectuarse por hecho propio o por un
hecho de otro por quien se debe responder (principio de culpa en la penetración, que la
ley quiere evitar)

NO hay entrometimiento: cuando hay una intervención requerida por el sujeto que luego
se queja y cuando es solicitada por quien tiene la autoridad legitima sobre el intervenido (no
hay culpa del que interviene).

2. Arbitrariedad del entrometimiento: contra la justicia, a la razón de las leyes (x solo


capricho) + de justificación de la interferencia en vida ajena.
3. Penetración de la intimidad Resultado de interferencia: ley prohíbe cualquier acto que
perturbe de “cualquier modo”(acciones ilustrativas para facilitar su aplicabilidad x los
jueces) la intimidad (no hay acto descalificado x este precepto)
15
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

La ley enuncia algunos modos de perturbacion:

a) Publicación de retratos
b) Difusión de correspondencia
c) Mortificación con respecto a costumbres o sentimientos

4. Ausencia de delito penal: requisito negativo, solo aplicación de normas de equidad


(delitos que excluyen Art. 1071 bis: violación de secretos, publicación indebida de
correspondencia, calumnias e Injurias. Con delito penal aplicación de
responsabilidad civil)

• Sujeto sancionable:

- autoría con respecto al acto lesivo de la intimidad ajena


- sujeto obrado con discernimiento , intuición y libertad
- Cuando responsable fuere una persona dependiente su responsabilidad se extenderá
al principal
- Acto: involuntario No aplicación del Art. 1071 bis.

• Consecuencias del acto lesivo:


- Cese de perturbación: consecuencia especifica sin medir el efecto gravoso que
ello pudiere ocasionarle al entrometido: se trata de un dº estricto del importunado
que la ley no deja librado a la discrecionalidad del juez Art., 1017 bis correctivo
del abuso de la libertad en que incurrió el entrometido
- Indemnización equitativa: fijada por juez. El importunado recibirá la total
indemnización q le corresponda cuando la lesión configure un acto ilícito culposo o
doloso y el pruebe la entidad del daño sufrido sino, el importunado tendrá
indemnización de equidad (“circunstancias” del art. Se refiere a la intensidad del
perjuicio sufrido y a la situación patrimonial de las partes para graduar la
indemnización) que la discreción judicial le conceda. Art. protege al importunado.
- Publicación de la sentencia: para protección del lesionado, se requiere que este lo
pida o que el juez considere que tal publicación es “procedente para una adecuada
reparación”, dicha publicación se hace en diario elegido por juez,

• Habeas data: protección de los dº al honor y ala intimidad. Reforma de 1994 de CN, introdujo
instituto del habeas data (Art. 43, párrafo 3º) con la finalidad de proteger a las personas en sus
dº a la privacidad y honor frente a información falsa o discriminatoria incorporada en banco de
datos o registros.
Dº garantizado x CN reglamentado por ley 25326 de protección de datos personales.

DERECHO A LA IMAGEN

La prolongación del derecho al honor y a la integridad moral surge del Derecho a la intimidad ley
11.723, prohíbe la reproducción fotográfica de la imagen.
Art. 31: “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento
expreso de la persona misma; y muerta esta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de estos o
en su defecto, del padre o la madre. Faltando el cónyuge, hijos, el padre o la madreo descendientes
directos de estos, la publicaron es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo,
resarciendo daños y perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se relaciona con fines
científicos y didácticos y en general culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que
se hubiesen desarrollado con el público.”

16
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

• La exhibición de fotografías sin consentimiento obliga a la reparación del daño material,


pudiendo reclamarse el cese de esta. pero no se puede reparar el daño moral por ausencia de
intención dañosa a menos que constituya una injuria (por posición ridícula, etc.)
• El fotografiado puede revocar “ad libitum” la autorización para publicar las fotografías, teniendo
que indemnizar los daños y perjuicios que la revocación pudiere causar al expositor.
• Borda opina que las fotografías de autores de delitos en la vía publica exhibidas en periódicos es
legitima ya que facilita la identificaron de un delincuente y es un medio de defensa social. Y que en
caso de delito de acción privada no se justifica la publicación de fotografías.
• Este mismo principio rige respecto de toda forma de exhibición o difusión de la fisonomía:
grabados, dibujos, bustos, etc.
• También esta prohibida la reproducción de la voz humana.

DERECHO A LA LIBERTAD, PERSONAL, IDEOLÓGICA, RELOGIOSA DE EXPRESIÓN Y DE


INFROMACIÓN

La libertad de las personas esta regida por normas del derecho público y privado
1. normas de derecho publico:
• Constitución Nacional: ampara ampliamente la libertad personal.(Art. 14, 15, 18 y 19)
• Código Penal: delito de la reducción de un persona a la servidumbre o a otra condición
análoga, así como la privación de la libertad personal y la violación de domicilio.(Art. 140
y ss., y 150 y ss.)
2. normas de derecho privado:
• Art. 910: “Nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir su libertad, sin
haberse constituido un derecho especial al efecto.”
• Art.911: “Nadie puede obligar a otro a abstenerse de un hecho porque este pueda ser
perjudicial al que lo ejecuta, sino en el caso que una persona obre contra el deber
prescripto por la leyes, y no pueda tener lugar oportunamente la intervención de las
autoridades publicas.”
• Art. 953: “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o
que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto da algún acto
jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o
prohibiciones por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la
conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no
sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.”
• Art.531: “son especialmente prohibidas las condiciones siguientes:
1. habitar siempre un lugar determinado, o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de
un tercero.
2. mudar o no mudar de religión.
3. casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto lugar, o en
cierto tiempo, o no casares.
4. vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada o
separarse personalmente o vincularmente.
• Art. 1087: “Si el delito fuere contra la libertad individual, la indemnización
consistirá solamente en una cantidad correspondiente a la totalidad de las ganancias que
cesaron para le paciente, hasta el día en que fue plenamente restituido a su libertad.”

DERECHO AL HONOR

Está protegido por:

17
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Normas penales que resguardan el honor y buen nombre de las personas, incriminando:
calumnias, las injurias, y las acciones contra la honestidad y el pudor.
Normas del derecho civil que obligan al resarcimiento de daños y perjuicios que se causasen con
tales actos. (Art. 1077 a 1079 y 1088 a 1090)
Gozan de esta protección las personas intachables y quienquiera que sufra un ataque injusto.

• Derecho a la libertad de prensa: esta amparado por la constitución nacional, Art. 14 y


23. sin embargo no es un derecho absoluto. Debe ser con cordado con el derecho al honor y a la
intimidad de las personas que son también derechos con jerarquía constitucional. Cuando la
privacidad de las personas es agredida pro cualquier medio de comunicación con informaciones
inexactas, el ordenamiento jurídico acude a su resguardo otorgando el derecho a replica
• Derecho a replica: de rectificaron y respuesta: es aquel que atañe a toda persona que
ha sido afectada en su personalidad como consecuencia de una noticia falsa, inexacta o
desnaturalizada inserte en un de prensa periódico para ser difundida por el mismo medio,
gratuitamente y en condiciones análogas su versión de los hecho que dieron motivo a la noticia o
comentario y que en caso de negativa del medio será resuelta su procedencia o improcedencia
por el juez en proceso abreviadísima. A su vez el pacto de San José art. 14 Inc. 1, 2 y 3
protegen el derecho a replica.

Unidad 6:

NOMBRE: Designación exclusiva que corresponde a cada persona.

FUNCIÓN: Permite la identificación de cada persona en la relación con las demás.

CARACTERES:
o NECESARIO: Toda persona debe tener un N.
o ÚNICO: Nadie puede tener más de una denominación.
o INALIENABLE: N está fuera del comercio, no es susceptible de enajenación y renuncia.
o INEMBARGABLE: N fuera del comercio.
o IMPRESCRIPTIBLE: No se adquiere ni se pierde x el sólo hecho del transcurso del tiempo.
o INMUTABLE: Nadie puede cambiar voluntariamente de denominación. (Salvo: cambio de estado
civil) Art. 15, Ley 18.248: “Después de asentado en la partida de nacimiento el nombre y el
apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino x resolución judicial, cuando mediaran
justos motivos.”
o INDIVISIBLE: Persona tiene el d° y el deber de llevar el mismo N frente a todos.

NATURALEZA JURIDICA DEL N: (Distintas teorías)

1. D° de Propiedad: N análogo al D° de Propiedad que se tiene sobre las cosas materiales. Crítica:
no puede hablarse de propiedad respecto de una institución que carece de caracteres típicos de
“propiedad” como la exclusividad, la disponibilidad. (Franceses)
2. Propiedad Sui-generis: sustentada x Cermensoni.
3. D° de la Personalidad: N es un d° destinado a la protección de la personalidad. (Bibiloni)
4. Institución de Policía Civil: N es la forma obligatoria de designación de la persona, x lo que es
una obligación impuesta x la sociedad interesada en la identificación de las personas (Orgaz)
5. Institución Compleja: N protege intereses individuales y sociales (Borda)
LLambías: N es un d° de la personalidad y desempeña un función social de identificación
personal de la que el propio interesado no puede desentenderse.
Art. 1, Ley 18.248: “Toda persona natural tiene el d° y el deber de usar un nombre y un apellido
que le corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.”

18
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

NOMBRE INDIVIDUAL: REGLAS APLICABLES

NOMBRE INDIVIDUAL: Elemento individual del N que sirve para distinguir a la persona dentro de su
familia (Indica el sexo)

ADQUISICIÓN:
1. Busso: x la inscripción que del mismo se haga en el acta de nacimiento. Crítica: no tiene d° de N
el que no está inscripto.
2. Perrau: x la decisión que toma la persona con la facultad de elegir el N, x lo que con la
inscripción es la prueba de la voluntad. Crítica: idem Busso.
3. LLambias: x el uso, x lo que lo adquieren los inscriptos y los que no también.
4. Legislador de 1969: Art. 2, Ley 18.248: “El nombre de pila se adquiere x la inscripción en el acta
de nacimiento…cuando una persona hubiese usado su nombre con anterioridad a su inscripción
en el Registro, se anotará con él.”

ELECCIÓN: (A quien lo corresponde?)


1. HIJOS LEGÍTIMOS: Padres, x ejercer la patria potestad conjuntamente; a falta de ellos
corresponde a quienes los progenitores hallan dado autorización para tal fin. En su defecto:
pueden hacerlo los guardadores o el Ministerio Público de menores o funcionarios del Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
2. HIJOS EXTRAMATRIONIALES: Padre o madre que lo hubiera reconocido contemporáneamente
a la denuncia del nacimiento, si ésta se hace en forma tardía se lo inscribe con el N que haya
usado la criatura. Si ambos lo reconocen, la elección queda a cargo del padre. Si el
reconocimiento de la filiación se produce luego de la inscripción ya no se podrá cambiar, salvo
en función a la aplicación de los principios referentes al cambio de N.
3. HIJOS EXTRAMATRIMONIALES NO RECONOCIDOS: Funcionario correspondiente. (“Con 2
nombres a efecto de que el 2° haga las veces de apellido”, criticado x Borda, sostenido x LL)

REGLAS PARA LA ELECCIÓN DEL N: Regida x la Ley 18.248


Art. 3: “El D° de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad de que no se
podrán inscribirse:
o N que resulten extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o
signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de
la persona a quien se impone.
o N extranjeros, salvo los castellanizados x el uso o cuando se tratare de los nombres de los
padres del inscripto, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma
nacional. (Excepto: hijos de funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones
diplomáticas o consulados acreditados antes nuestro país y de los miembros de misiones
públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el territorio de la República)
o Los apellidos como N.
o Primeros N idénticos a los hermanos vivos.
o Más de tres N.

Las resoluciones denegatorias del Registro de Estado Civil serán recurribles ante Tribunal de
Apelaciones en lo Civil dentro de los 15 días hábiles.

APELLIDO: Designación común a todos los miembros de una misma familia. Identifica al grupo familiar,
vinculado al N de pila determina la identificación de individuo.

ADQUISICIÓN: Puede ser originaria o derivada.

1. ORIGINARIA: Se vincula a la filiación del individuo.


19
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Existen variantes de adquisición del apellido, según la filiación de la persona sea legítima o
extramatrimonial.
o FILIACIÓN LEGÍTIMA: El hijo concebido dentro del matrimonio tiene obligatoriamente el apellido
del padre al que puede agregarse el apellido de la madre. El interesado puedo pedir a los 18
años llevar el apellido compuesto del padre o el materno. “Una vez adicionado el apellido no
podrá suprimirse.”
o FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL: Hijos concebidos fuera del matrimonio, sea que los padres
tuvieran o no impedimento para contraer nupcias entre sí, en aquel momento.
Art. 5: “El hijo extramatrimonial reconocido x uno solo de sus progenitores adquiere su apellido.
Si es reconocido x ambos…adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre en la
forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si el reconocimiento del padre fuese
posterior al de la madre, podrá con autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando
el hijo fuese públicamente conocido x este. El hijo puede dentro de los 2 años de haber cumplido
los 18 años pedir su emancipación o del reconocimiento paterno si fuese posterior.”
“Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soletera.”
o FILIACIÓN DESCONOCIDA: no se pueden seguir las reglas anteriores.
Art. 6: “El funcionario tiene el deber de atribuir al denunciado un apellido común a menos que
hubiese usado apellido, en cuyo caso se impondrá éste.” Si luego lo reconocen se sustituye ese
apellido x el del progenitor. Si es conocido x el apellido inscripto puede pedir que se le
mantenga. Si es mayor de 18 años y no tiene apellido puede pedir la inscripción del que usa.
o FILIACIÓN ADOPTIVA:
 ADOPCIÓN PLENA: Borra la filiación originaria del adoptante e injerta a éste en la familia del
adoptante con los mismos d°s y obligaciones del hijo legítimo.
Si el adoptante es:
1. VARÓN: sea casado o soltero lleva su apellido si o si.
2. MUJER:
• MUJER SOLTERA: su apellido pasa a ser el del adoptado. Si se casa la adoptante
puede pedir el cambio de apellido.
• MUJER CASADA: el adoptado adquiere el apellido del marido de la adoptante, ya
que éste tiene que prestar conformidad para adoptar.
• MUJER VIUDA: como la mujer conserva el apellido del marido fallecido, x fuerza de
costumbre, el adoptado recibe el apellido del difunto. Si la viuda de casa, se puede
cambiar el apellido x el del nuevo marido.
• MUJER DIVORCIADA: si pese al divorcio la mujer usa el apellido del marido, se le
impone ese mismo al adoptado. Si la mujer no usa más el apellido del marido, se le
impone su apellido al adoptado.
3. CONYUGES: El adoptado llevará el apellido del esposo, pero podrá adicionar el de las
esposa, mismo caso que hijo legítimo.

 ADOPCIÓN SIMPLE: Deja de subsistir el parentesco de sangre del adoptado.


“La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquel podrá agregar el
suyo propio. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su
marido premuerto.”

SUPUESTO DE NULIDAD O REVOACIÓN DE LA ADOPCIÓN: La adopción simple puede


revocarse o anularse.
Cesando la causa que motivó la imposición del apellido del adoptante, cesa también el efecto que es el
d°-obligación de llevar el adoptado ese apellido (se reemplaza x el de su propia flia o x el que tenía
anteriormente)
Si el adoptante no fuere el culpable del cese de la adopción, podría ser autorizado judicialmente para
proseguir llevando el apellido de su ex adoptante, demostrando que el cambio le trae perjuicios.

20
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

2. DERIVADA: Tiene lugar x el cambio de estado civil de la persona.

EL APELLIDO DE LA MUJER CASADA: La mujer casada cambia su nombre adicionando el de su


marido con la partícula “de”. Esto es una regla consuetudinaria.
Art. 8, Ley 18.248: “La mujer al contraer matrimonio, añadirá a su apellido el de su marido precedido x
la preposición “de”. Si la mujer fuese conocida en el comercio, industria o profesión x su apellido de
soltera, podrá seguir usándolo después de contraído el matrimonio para el ejercicio de esas
actividades”
Por lo tanto, el uso del apellido de marido para la mujer casada, no es solo un d° sino que es deber.

La ley 23.515 modificó el art. 8 disponiendo: “Será optativo para la mujer casada, añadir a su apellido
de su marido, precedido x la preposición “de”.”

Crítica:
 El N deja de ser un d°-deber como impone el art. 1 de la ley 18.248, pasa a ser una facultad.
 El N es una institución de orden público x lo que “debería” escapar de a voluntad de las partes.
 Confunde el verdadero estado civil de la mujer.
 Destruye el carácter indivisible del N.

EL APELLIDO DE LA MUJER VIUDA: La muerte del marido no altera la denominación de la viuda,


mientras permanezca en estado de viudez, si adquiere nuevas nupcias adquiere el apellido del 2°
marido.
Art. 10, Ley 18.248: “La viuda está autorizada para requerir ante el Registro del Estado Civil la
supresión del apellido marital…si contrajera nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior cónyuge.”
Doctrina: La viuda par hacer lo que “deber hacer” tiene que continuar usando el apellido del difunto
mientras dure su viudez, puede pedir el cambio con causas objetivas de suficiente gravedad.

EL APELLIDO DE LA MUJER DIVORCIADA: Conserva el apellido que tenía antes de la declaración del
divorcio, ya que es el suyo, el de sus hijos si los tiene, el que la identifica en el ámbito social, etc. Esto
se hace para seguir el carácter de INMUTABILIDAD del N.

Art. 9, Ley 18.248: “Decretado el divorcio, será optativo para la mujer llevar o no el apellido del marido.”

Crítica:
La mujer divorciada DEBE continuar usando el apellido anterior al divorcio, porque escapa a la voluntad
de las partes interesadas, tanto la de la mujer como la del marido.
El N deja de ser un d°-deber como impone el art. 1 de la ley 18.248, pasa a ser una facultad.

CASO DE NULIDAD DEL MATRIMONIO: En principio, al ser el matrimonio el que da a la mujer el


apellido, anulado el matrimonio, cesa el afecto: el apellido.

Art. 11, Ley 18.248: “Decretada la nulidad del matrimonio, la mujer perderá el apellido marital. Sin
embargo, si lo pidiera, será autorizada a usarlo, cuando tuviera hijos y fuese cónyuge de buena fe.”

PROYECTOS DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL:


o El anteproyecto de Bibiloni: La mujer casada tiene d° a usar el apellido de su marido. (Era una
facultad, no una obligación) En caso de divorcio, la mujer podía recuperar su apellido de soltera
sólo si ella fue la causa del divorcio.
o El proyecto de 1936: La mujer inocente del divorcio puede seguir usando el apellido del marido,
no prevé sanción si no lo utiliza.

21
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o El anteproyecto de 1954: Apellido para la mujer casada es un d°-deber. En caso de divorcio, los
jueces podrán prohibir el uso del apellido del marido o autorizarla a no llevarlo si hay justos
motivos.”

SOBRENOMBRE: Denominación familiar que suele darse a las personas y que no sale del círculo de
sus íntimo. No tiene casi importancia para el D° porque no se utiliza en el ámbito convivencia humana
que es la sujeta al dictado del D°.
Puede tener importancia cuando permite identificar al individuo así aludido: HERENCIA
TESTAMENTARIA. Aquí sería válido si no dejara duda sobra la persona instituida. (Art. 3712 CC: “El
heredero debe de asignar con palabras claras que no dejen en duda alguna sobre la persona instituida”)
Puede tener valor si en un acto jurídico se utilizó de buena fe a criterio de los jueces.
Es válida la firma con sobrenombre si se demuestra que lo hace de forma habitual.

SEUDÓNIMO: Denominación ficticia elegida x la persona para identificar con ella cierta actividad que
desea dejar al margen de las relaciones ordinarias ligadas a su propio N y personalidad.

Art. 23, Ley 18.248: “Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del N.”

El seudónimo tiene eficacia jurídica cuando el titular de ese N actúa dentro de las actividades
conectadas con ese seudónimo, si realiza actividades fuera de ese ámbito, el seudónimo carece de
eficacia jurídica.

Adquisición del seudónimo: (Distintas posiciones)


o Se adquiere x la sola voluntad del creador que se apropiaría de él x el uso, o en términos
figurado x su ocupación, para lo cual se requiere que la denominación que se trate carezca de
dueño.
o Se adquiere luego de una larga posesión del mismo. (Franceses)
o Se adquiere x la notoriedad o reputación que pueda brindar su portador, sin que deba apreciarse
si la fama lograda es grande o modesta. (LLambías)
Prueba de titularidad del seudónimo:
Inscripción de la denominación ficticia en el Registro de la Propiedad Intelectual.
“Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos.”
Si hay un juicio x el uso del mismo seudónimo: se debe probar el uso del seudónimo x quien se
pretende titular del mismo y un cierto mérito logrado a ese uso que redunda a favor del portador del
seudónimo.
El que se inscribe en el Registro, tiene ventaja sobre aquel que es titular.

CAMBIO DE NOMBRE:

CUANDO PROCEDE:
1. POR VIA PRINCIPAL: Este cambio tiene lugar a instancia del interesado cuando concurre una
causa grave que compete apreciar a la autoridad.
Ley 18.248:
o Art. 15: “Permite la modificación del nombre por resolución judicial, cuando mediaren
justos motivos.”
o Art. 16: “Será el juez competente el de la 1° instancia del lugar en que se encuentra la
inscripción original que se pretendiera rectificar, modificar o cambiar, o el del domicilio
del interesado. Las partidas que acreditan la vocación hereditaria podrán rectificarse ante
el juez de la sucesión.”

22
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Art. 19: “Producida la modificación, cambio, adición o rectificación del nombre o apellido
de una persona se rectificará simultáneamente las partidas de los hijos menores y la de
matrimonio, si correspondiere.”

Causas graves referentes al nombre en sí mismo: cuando el N tiene una significación inconveniente,
llevando a un desmedro de la personalidad a quien lo porta, se varía el N para que no tenga esa
significación.
Jurisprudencia:
 “Cuando el N tiene un significado injurioso o ridículo.”
 “Cuando el N importa una lesión de los sentimientos religiosos.”
 “Cuando el N x la acumulación de consonantes resulta impronunciable.”

Causas graves referentes a factores externos al nombre en sí mismo: Los tribunales autorizan cambios
de N x razones extrañas al mismo, pero que inciden en menoscabo de la personalidad de quien lo lleva.
Jurisprudencia:
 “Cuando el apellido ha sido deshonrado.”
 “Homonimia”: x la existencia de varios homónimos se puede pedir el cambio para que no haya
confusión de las personas.
 “Apellido del guardador”. Sustitución del apellido del niño abandonado x el del guardador.
 “Apellido del marido de la madre natural”:
 “N del adoptado.” X la adopción se admitió la innovación en el N de pila del adoptado para
asimilarlo al del adoptante.
Art. 13, Ley 18.248: “Cuando se adoptase a un menos de 6 años los adoptantes podrán pedir el
cambio de N de pila o la adición de otro. Si fuere de más edad, se le podrá agregar otro nombre
después del que anteriormente tenía el adoptado.”

Causas reputadas no admisibles: no serán autorizados cambios fundados:


 En el simple uso de un N sin d° a llevarlo.
 Ni en motivos puramente sentimentales.
 Ni en mera dificultad para pronunciar N o apellidos extranjeros. (Dudoso)

PROCEDIMIENTO:
Art. 17, Ley 18.248: “La modificación, cambio o adición de N o apellido, tramitará x el proceso
sumarísimo con intervención del Ministerio Público…el pedido se publicará en un diario oficial una vez x
mes en el lapso de dos meses.”
Juez competente: el del domicilio del interesado o el juez del lugar donde obra la inscripción original que
habrá que rectificar de acuerdo a la sentencia que se dicte.

2. POR VÍA DE CONSECUENCIA: Cuando se produce un cambio en el estado civil de la persona


que incide en el nombre de ella.
o Cuando la mujer contrae matrimonio.
o Cuando se produce un reconocimiento de filiación extramatrimonial.
o Cuando se decreta la adopción.
En todos estos casos el cambio de N no requiere intervención de la autoridad ni el cumplimiento de
ningún procedimiento. Es el efecto ordinario del hecho que causó el estado civil.

3. POR VIDA DE SANCIÓN: Respecto a la mujer divorciada, cando ella no se muestra digna de
seguir llevando el apellido de esposo. También entra la mujer que ha contraído nupcias
inválidas.

23
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE:

Acciones protectoras del N:


o ACCION DE RECONOMIENTO DE N: corresponde al titular a quien se desconoce el N,
negándole el d° a llevarlo, ya sea mediante publicaciones o simples manifestaciones verbales o
de otra índole.

Art. 20, Ley 18. 248: “La persona a quien le fuera desconocido el uso de su nombre, podrá demandar s
u reconocimiento y pedir se prohíba toda futura impugnación x quien lo negase; podrá ordenarse la
publicación de la sentencia a costas del demandado.”

La acción tiende a la declaración judicial de reconocimiento del N del titular, habrá que tramitar x la vía
del juicio ordinario x no haber previsión en el C. Procesal.

Para el progreso de la acción de reclamación de N deben acreditarse 3 extremos:


 Que el N ha sudo negado o desconocido x el demandado.
 Que el demandante es titular del N negado.
 Que el actor tiene interés de obtener la declaración que pide, habiéndose entendido que es
suficiente el interés moral, como el de evitar confusiones sobre la identidad del demandante.

o ACCION DE IMPUGACION O USURPACION DE NOMBRE: Supone el uso ilegítimo dl N x otra


persona y persigue la prohibición de ese uso.

Art. 21, Ley 18.248: “Si el N que pertenece a una persona fuese usado x otra para su propia
designación, ésta podrá ser demandada para que cese en el uso indebido, sin perjuicio de la reparación
de los daños si los hubiese.”

Para el progreso de la acción de reclamación de N deben acreditarse 3 extremos:


 Un uso de un N x quien no tiene el d° de él.
 La prueba de la titularidad del N x parte de accionante.
 La existencia de un interés patrimonial o moral que tenga el actor en el no uso del N x parte del
demandado.

ESTADO:

 Concepto (guía): El estado es la posición jurídica de una persona con relación a algo:
- Con relación a la persona en si misma: se toma en cuenta el sexo, la edad, si es civil o
militar etc.
- Con relación a la sociedad (estado político): se toma en cuenta si es nacional o
extranjero, si esta domiciliado en el país o no, etc.
- Con relación a la posición que ocupa dentro de la familia: (estado de familia o estado
civil) se toma en cuenta si es soltero, casado, viudo, separado o divorciado; si es padre,
hijo, hermano, tío, suegro, etc.
- Nuevo estado (según LLambías) con relación a la posición que ocupa uno en el trabajo :
importancia en el dº laboral pero menos en el dº civil

Según Llambías: el estado en la significación moderna, es un modo de ser de la persona, con


relación a la familia ( # q en el dº romano en dde el estado era unión de 3 calidades “status
libertis”= libre, “status civitatis”= ciudadanía y “status familiae” = jefe de familia)

24
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Según Savatier: “El estado de una persona es el conjunto de calidades extramatrimoniales


determinantes de su situación individual y familiar”

 Caracteres del Estado


Comunes a todos los atributos
1. Esta fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad, y esta sujeto a regulación del orden
publico
2. Es intransmisible e inalienable.
3. Es irrenunciable
4. Es imprescriptible
5. Es indivisible, carácter que engendra la autoridad absoluta “erga omnes”- de la cosa
juzgada que recae en las acciones del estado.
Propio del Estado
6. Es reciproco, en cuanto al estado de una persona corresponde otro igual (esposa-
esposo/ hermano-hermano)o desigual correlativo ( padre-hijo/ casado*-soltera) * A su vez
el estado de casada se divide en 3 : casado propiamente dicho o conyugal , viudo y
divorciado)

Efectos jurídicos del estado civil de las personas en el orden del dº civil.

1. influencia que ejerce sobre la capacidad y la incidencia que suele tener en el nombre de
las personas
2. genera un dº subjetivo a favor de la persona misma por el cual ésta puede amparar sus
estado con las llamadas “acciones de estado”:

Acción de reclamación: finalidad = reconocimiento del estado del accionante que es desconocido x el
demandado (Ej.: acción realizada x hijo extramatrimonial o acción realizada por alguien que quiere ser
reconocido como conyugue de una persona, si carece de titulo conyugal x nulidad del acta de
matrimonio, omisión de asiento o destrucción perdida del Registro en todo o en parte)

Acción de impugnación de estado: fin= reconocimiento de la inexistencia o falsedad del estado que se
atribuye el demandado (ej.
o Impugnación de paternidad
Desconocimiento:
1. Simple: en razón de concepción del hijo antes de la celebración del matrimonio
2. Riguroso: de la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300
días siguientes a su disolución o anulación, alegando el marido que no puede ser padre o
que la paternidad presumida por la ley no debe ser razonable mantenida en razón de
pruebas que la contradicen
o Impugnación de maternidad: en razón de no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo
o Impugnación de filiación: que ejerciera el hijo extramatrimonial tendiente a demostrar la falsedad
del reconocimiento hecho por quien se dice padre o madre accion distinta que
o Nulidad del reconocimiento y
o Nulidad del matrimonio

3) Origina todo el dº de familia ( arts 159 al 494 C civil + leyes


complementarias)
4) Origina gran parte del dº hereditario ( la sucesión ab- intestato y la legitima
forzosa.
5) Impone el deber de denunciar la orfandad o vacancia de la tutela de los
parientes menores de edad, bajo pena de privación del dº a la tutela q pueda corresponder
( art. 378)
6) Impone el deber de denunciar la demencia de los parientes bajo la sanción
de indignidad (art. 3295)

25
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

7) En ciertos supuestos determina la incapacidad de dº del oficial publico o


de sus parientes dentro del 4º para ser testigos en los actos pasados ante el mismo ( art 990)

En relación con los efectos: autoridad de la cosa juzgada en materia de acciones de Estado
(se discute sobre efectos de la cosa juzgada “erga omnes”)

Lo indivisible del estado significa q determinado estado no puede ser para unos y no para otros.
En virtud d esta indivisibilidad, la definición que se haga del estado x una sentencia judicial tiene
valor para todos los interesados es decir valor “ erga omnes” a los pronunciamientos dictados
sobre el estado de las personas bajo la condición q estos juicios hayan tramitado con legitimo
contradictor = el que tiene el 1º y ppal interes.

 Estado civil: Estado de la familia: modo de ser de la persona dentro de la familia.

o Sentido técnico del termino estado dentro del dº + argentino ( # al sentido vulgar que se refiere,
en vez a un modo de ser de la persona, a un “estar” aplicable tmb a las cosas, dº y patrimonios):
o Importancia: frente este modo de ser de las personas, esta situación permanente en el orden
familiar, surgen dº y deberes en el dº de familia.
o Capacidad y estado : estado influye sobre la capacidad ejemplos
1. estado modifica la capacidad de las personas = esposos no pueden hacer
donaciones ( art 1807 inc 1º), ni celebrar entre si ventas (art 1358), cesión de
bienes (art 1441) ni permutas (art. 1490). El marido no puede donar los bienes
raíces del matrimonio ( art. 1807 inc 2º)
2. estado de pariente dentro del 4º influye sobre la capacidad de las personas
afectadas x ese estado : el oficial publico carece de capacidad de dº para otorgar
instrumentos públicos respecto de actos en los que el o sus parientes estuvieren
interesados ( art 985)
 Nombre y estado : “ En las sociedades modernas + x obra de las costumbres que x la ley, el nombre
de la persona indica el estado civil del que lo lleva” Ej;
a. Hijo= apellido del padre y de la madre ( en este orden )
b. Mujer casada= usa el nombre de soltera + de ( que indica el estado)+ apellido
del esposo
c. Adoptado cambia apellido x el del adoptante
d. Hijo extrapatrimonial reconocido por padre o madre usa el apellido de su
progenitor.

 Posesión de Estado: Hay posesión de estado cuando alguien disfruta de determinado estado de
familia, con independencia del titulo sobre el mismo estado = cuando alguien ocupa una
determinada situación familiar – de hijo, padre- y goza de hecho de las ventajas anexas a la misma
igualmente los deberes inherentes a esa situación.
o Elementos de posesión de estado : doctrina + jurisprudencia = reconocimiento de hecho del
parentesco de que se trate, lo que se conocerá por el trato que se hayan dado los parientes
(“tractus”)

 Aplicabilidad de la noción de posesión de estado

Tiene particular trascendencia en dos situaciones, en las que la posesión de estado aparece
como un requisito previo del acceso al titulo* del respectivo estado.

26
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

*Titulo= constancia de un documento autentico e idóneo para la comprobación legal de la causa


constitutiva del respectivo estado ej – partida de matrimonio (titulo d estado esposo-esposa) –
testamento (titulo de hijo extramatrimonial)

Las 2 situaciones son:


1. reclamación de su estado x hijo extramatrimonial, luego del fallecimiento del padre.
Art.256.- La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo
valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en
contrario sobre el nexo biológico.

2. reclamación del estado de esposo- esposa mediando nulidad del matrimonio por vicio
de forma. Art. 197 2º parrafo La posesión de estado no puede ser invocada por los
esposos ni por tercero como prueba suficiente cuando se tratare de establecer el
estado de casados o de reclamar los efectos civiles del matrimonio. Cuando hay
posesión de estado y existe el acta de celebración del matrimonio, la inobservancia
de las formalidades prescriptas no podrá ser alegada contra su existencia.

o Prueba de la existencia y del estado de las personas:


La existencia y el estado de las personas son hechos + la ley debe tomarlos en cuenta para
precisar la manera de comprobarlos a fin de q la verificación de tales hechos estuviera exenta de
riesgos con esa finalidad se ha organizado la prueba de nacimiento y muerte de las personas,
como así de otros hechos constitutivos del estado de la persona como el matrimonio, la filiación, la
legitimación de los hijos,

Creación del Registro del estado Civil = Registro Civil


o Partidas de Registro Civil y Parroquias

1. Partidas de Registro Civil = asientos extendidos en los libros respectivos ( de nacimientos, de


defunciones, de matrimonios y de incapacidades)con arreglo a la ley , y las copias autenticas de
los mismos .
2. Partidas parroquiales= asientos extendidos en los libros que deben llevar las parroquias
conforme a la legislación canónica y sus copias.

Art.979.- “Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: 10 - Los asientos de los
matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros municipales, y las copias sacadas de esos
libros o registros.”

 Naturaleza jurídica Requisitos.

Art 979:
 Partidas de registro civil son instrumentos públicos (tanto las partidas de matrimonio como
las de nacimiento y defunción omitidas en el art inciso 10 por ser hechos jurídicos)

 Partidas parroquiales de bautismo y defunción en relación con la sanción de ley provincial de


registro civil
o Antes: tenían carácter de instrumento público, prueba de nacimiento por lo que conste de
los libros de las parroquias, o por el modo... Art. 80.
o Después: pierden carácter de instrumento publico ya que esa calidad es dada al documento
x la intervención en el mismo de un funcionario publico.

27
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

 Fin de carácter de instrumento publico de partidas de matrimonio en relación con la entrada


en vigor de la ley de matrimonio civil (1889)

Requisitos (ver guía)

 Carácter de instrumento publico de partidas del registro art. 24 del decreto-ley 8204/63
modificado x ley 18.327

Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos


expedidos por la Dirección General y/o sus dependencias, que correspondan a inspecciones
registradas en sus libros o en las copias a que se refiere el artículo 5 y que lleven la firma del
oficial público y sello de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción
legal de la verdad de su contenido, en los términos prescriptos por el Código Civil.

 Nulidad y Rectificación de las partidas

Nulidad: dado su carácter de instrumentos públicos- partidas sujetas a todas las causas de nulidad que
pueden afectar a esos docs en general

Causas:
1. Ausencia de capacidad en el oficial publico otorgante
2. Ausencia de competencia material o local en el funcionario interviniente.
3. inobservancia de las formalidades legales prescriptas. Existen dos tipos de fallas*: las
sustanciales y las no sustanciales sólo la partida es nula cuando padece un vicio de forma q
se estima sustancial

*Fallas

Sustanciales:
o Falta de firmas del oficial publico, de los comparecientes o de los testigos indispensables.
o Partidas obrantes fuera de los libros del Registro

No sustanciales/ subsanables
o Ausencia de correlación de los asientos en trasgresión con lo dispuesto en el Art. 11 de la ley
14586.
o Omisión de las notas marginales referenciales a la falta de firma del respectivo funcionario
en esas notas.
o Inclusión en la partida de menciones prohibidas por la ley, debiendo en tal caso hacerse
lugar a al nulidad parcial de la partida y consiguiente supresión de la parte indebida.
o Mención de hechos circunstanciales falsos en parte no esencial
o Enmiendas, raspaduras, y otras alteraciones no esenciales.
o Omisión de circunstancias y datos personales de los comparecientes si se pudiera identificar
a estos.

Anulabilidad de partidas: partidas son anulables cuando la falla sustancial depende de la apreciación
judicial razones
1. si fuesen tachadas de falsas en el todo o en parte ppal.
2. si contuvieran enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en partes
esenciales como la fecha, los nombre etc., no salvadas al final.

Rectificación: se procede a la rectificación cuando la falla de la partida fuere subsanable . Hay dos vías
de rectificación

28
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o vía administrativa: cuando existen en los asientos “omisiones o errores materiales … que
surgen evidentes del propio texto o de su cotejo con instrumentos públicos” ( Art. 69 ley
14586)

 Dirección del registro publico, de oficio o a petición de parte interesada puede comprobar la
omisión o error material y disponer la rectificación, archivando la documentación que se haya
tenido como elemento de convicción.
 Dispuesta la rectificación “ no podrá darse testimonio o certificado del mismo sin que conste tmb
dicha circunstancia”
 Contemplado el recurso de apelación para ante el tribunal civil de alzada.

o Vía judicial se acude cuando la alteración del asiento susceptible de rectificación excede las
atribuciones de la Dirección del Registro Civil: origen a un juicio de rectificación de partida
(Art. 66 ley 14586) (# a juicios de estado que pueden dar a lugar a la rectificación de alguna
partida )1 ( y # a el juicio de cambio de nombre )2
 El juez competente para intervenir es el del “lugar donde se encuentra el asiento original que
pretenda rectificarse o el domicilio del solicitante”: interesado puede optar x el juez de uno u otro
lugar.
 Cuando la rectificación aparezca como incidente de otro juicio, el juez de éste podrá disponer la
rectificación con competencia suficiente para ello “las partidas que acreditan la vocación
hereditaria podrán rectificarse ante el juez de sucesión”
 “El procedimiento será sumario, con intervención de los ministro públicos.” Norma generalizada
por art 41 del decreto ley 8204/63.
 Partes en un juicio de rectificación:
1. quien tenga interés legitimo en la subsanación de la falla de la partida, y especialmente la
persona a que la partida se refiere.
2. el representante de la Dirección del Registro Civil quien pude iniciar el tramite de rectificación
“para corregir los asientos de los libros del registro del estado civil” Art. 70 ley 14586—
cuando el tramite de rectificación haya sido iniciado por un particular, deberá ser oída la
Dirección del registro civil antes de dictarse sentencia (Art. 67 ley 14586)
3. agente fiscal intervención prevista x Art. 66 ley 14586 y que se explica xq la rectificación
puede tener alguna incidencia en ele estado de la persona , siendo entonces obligatoria la
intervención del fiscal
4. asesor de menores no es parte a menos que se refieran a un incapaz en cuyo caso su
intervención esta exigida x los ppios generales.

 Pruebas:

 Admisibles todos los medios de prueba en general.( testigos , documentos –partidas de


estado civil, pasaportes, informes policiales-)
 Fallo plenario (1933) recomienda q juez requiera informes policiales sobre la
identificación de la persona y otros antecedentes que pudieren obstar a la
rectificación, a menos de tratarse juicios sucesorios.

 Si se admite la rectificación debe ordenarse la inscripción de la “parte dispositiva de la


sentencia y especificarse los asientos rectificados, con los nombres completos,
sección, tomo, año y numero correspondientes” (Art. 68 ley 14586)

1
El juicio de rectificación de partida y los juicios de estado se diferencian por su fin. El primero quiere subsanar una
irregularidad obrante en la partida y el segundo tiene como fin el reconocimiento del estado del accionante o el
desconocimiento del estado que se atribuye el demandado.
2
Cuando la acción se base en el error del funcionario que levanto el acta , el juicio será de rectificación y en los demás
supuestos de cambio de nombre-
29
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Prueba supletoria cuando hay imposibilidad de producir la prueba legal por medio de paridas de
los hechos constitutivos del estado civil , se recurre a la prueba supletoria, que consiste en un
procedimiento judicial tendiente a dejar establecido el hecho en cuestión
 Condiciones de procedencia de la prueba supletoria de nacimiento

o Art.85.C.C- No habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando los
asientos en la debida forma, puede probarse el día del nacimiento, o por lo menos el mes o
el año, por otros documentos o por otros medios de prueba. ( situaciones que dan lugar a
prueba supletoria es de caracter limitativo)
o Quien intente la preuba supletoria debe acreditar 1º la procedencia de la misma, osea la
imposibilidad para probar el hecho de que se trate ya sea x :

1. la falta de registro : alude a una hipotesis muy particular que solo seria explicable x la
destrucciondel respectivo regsitro civil con motivo de guerra, incendioetc
2. la falta de asiento : omisión en la denuncia del nacimiento, que seria imputable a la
persona obligada a efectuar dicha denuncia o una falta de los empleados del Registro
que podrían haber omitido asentar la denuncia en el libro correspondiente.
3. si la irregularidad de la partida da lugar a la nulidad queda ella destituida de valor
probatorio: probar hecho x el cual falta la prueba legal x otros medios.

 Medios de prueba supletoria: habilitada la instancia para producir la prueba


supletoria rendirla efectivamente (recurrir a los medios de prueba “por otros docs o
por otros medios de prueba”, es decir, los idóneos para persuadir al juez de la verdad del
hecho que se quiere demostrar.
1. partidas parroquiales anteriores a la creación del Reg, Civil (+ convicción)
2. pasaporte extranjero
3. “papeles de flia” o libreta de flia (valor indiciario)
4. testigos( + frecuente sometida a la sana critica)
5. presunciones ( pero no único medio de prueba)
6. pericia medica Art.87 CC.- A falta absoluta de prueba de la edad, por cualquiera de los
modos declarados, y cuando su determinación fuere indispensable, se decidirá por la
fisonomía, a juicio de facultativos, nombrados por el juez. ( Segun Borda + importancia
de determinarse la edad siquiera aporx del sujeto ara la cual se llegara hasta la pericia
medica , a al que siempre podra recurrirse, sin q falte otros medios de prueba)

 Prueba supletoria del fallecimiento de una persona ( iguales supuestos en los que
se procede a la prueba supletoria de nacimiento)
- Para la denuncia de la defunción su asiento en el libro del Reg Civil es
necesario :
1. certificado medico de defuncion
2. 2 testigos ( q vieron el cadáver)

Art.108 CC- « A falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las personas podrán
ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por declaraciones de testigos que sobre él
depongan.”

Tribunales : eficiencia de la prueba supletoria si los testigos habían vito el cadáver pero no se considero
la muerte de quien había desaparecido del buque en que viajaba x haber caído al agua al trasbordar
una embarcación a otra: Jurisprudencia se manifiesta

30
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

(Párrafo agregado al Art. 108 por la Ley 14.394). En los casos en que el cadáver de una persona no
fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el
registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba
ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del
cadáver.

 Disposiciones legales sobre la prueba del nacimiento (1), de la defunción (2) y del matrimonio (3).

(1) Nacimiento

◊ Pruebas del Nacimiento de los nacidos en el país.


♦ Se realiza por medio de certificados auténticos extraídos de los asientos de los
registros públicos Art.80.CC la partida prueba El día del nacimiento, con las
circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, Art.79.-
pero no prueba la legitimidad de la filiación resultante de la partida , para eso se
requiere la exhibición de la partida del matrimonio de los padres. Excepcion: hijo
extramatrimonial cuya partida no prueba la filiación a menos que el padre o madre
lo reconocieran en el mismo acto de la denuncia del nacimiento: justificar filiación
se debe agregar asiento del reconocimiento en el Registro Civil ,acta judicial de
reconocimiento, escritura publica de reconocimiento o sentencia de filiación.
♦ Nacimientos previos ala creación de l Registro se prueba por lo que conste de los
libros de las parroquias Art 80.
♦ Regimen de identificacion para los recien nacidos (ley 24540)

Art. 6. La identificación deberá hacerse en una ficha única, numerada por el Registro
Nacional de las Personas, en tres ejemplares, en la que constarán los siguientes
datos:
– De la madre: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad e
impresión dactilar.
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares y
plantares derechos, y clasificación de ambos.
– Si el niño ha nacido con vida.
– Nombre, apellido y firma del identificador interviniente.
– Nombre, apellido y firma del profesional que asistió al parto.
– Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha.
– Calcos tomados al egreso.
– Datos del establecimiento médico asistencial: nombre y domicilio.
–Observaciones.

♦ Arts. decreto-ley 8204/63:


Art.31º:
El hecho del nacimiento se probará con el certificado del médico u obstétrica. A falta
de dicho certificado, con la declaración de dos (2) testigos que hubieran visto al
nacido y que firmarán la inscripción. (según ley 24.540)
Art.36º:
Si del certificado del médico u obstétrica sugiera que se trata de un nacido muerto, se
registrará la inscripción en el libro de defunciones; si de dicho certificado surgiere que
ha nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente, se asentarán ambos hechos en
los libros de nacimientos y defunciones.(Según ley 24.540)

◊ Pruebas del nacimiento ocurrido en Alta Mar se prueba :

31
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Art.81.- por copias auténticas de los actos que por ocasión de tales accidentes, deben hacer
los escribanos de los buques de guerra y el capitán o maestre de los mercantes, en las
formas que prescriba la respectiva legislación.
La ley de navegación 20094 art 123 obliga al capotan del buque mercante a asentar en el
Libro Diario de Navegación “los nacimientos y defunciones que ocurrieran a bordo”

◊ Prueba de los nacimientos ocurridos en el extranjero


“Son argentinos… los hijos de argentinos nativos que habiendo nacido en el país extranjero
opten por la ciudadanía de origen.”
Art.82.- De los nacionales nacidos en país extranjero, por certificados de los registros
consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas leyes,
legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la República.

◊ Prueba del nacimiento de hijos de miltares :

Art.84.- De los hijos de los militares en campaña fuera de la República, o empleados en


servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros, como fuesen determinados
en los reglamentos militares.

(2) Prueba de defunción: caso general.

Art.104 CC.- La muerte de las personas, ocurrida dentro de la República, en alta mar o en
país extranjero, se prueba como el nacimiento en iguales casos.

La muerte de una persona desaparecida en naufragio no queda probada con un certificado


de este hecho expedido x el cónsul del país de la bandera del buque.

◊ Prueba de la defunción en combate de los militares

Art.105.CC- La de los militares muertos en combate, respecto de los cuales no hubiese


sido posible hacer asientos, por lo que conste en el Ministerio de Guerra.

o Prueba de emergencia =mostrar imposibilidad de probar fallecimiento x vías


ordinarias
o Necesaria la identificación del que aparece muerto para acreditar constancia del
Ministerio de Guerra
o Si hay duda eliminación de prueba para hacer lugar a la presunción de
fallecimiento luego del transcurso de los plazos legales.

◊ Prueba de la defunción en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o


lazaretos.

Art.106 CC.- La de los fallecidos en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales


o lazaretos, por lo que conste de los respectivos asientos, sin perjuicio de las pruebas
generales.

Cae bajo las autoridades de los establecimientos públicos o privados donde ocurriere el
fallecimiento la obligación legal de hacer la denuncia. No lo hacen, se puede recurrir a la
prueba supletoria.

◊ Prueba de la defunción de los militares dentro de la Republica

32
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Art.107 CC.- La de los militares dentro de la República o en campaña, y la de los


empleados en servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros de los
hospitales o ambulancias.

Interpretación LLambías= prueba no se aplica en tiempos de paz cuando la muerte de los militares
queda sujeta al régimen general de prueba de fallecimiento. (Prueba ppal no supletoria)

(3) Prueba de matrimonio. (Como acto jurídico se prueba conformidad a las reglas vigentes al
tiempo se su celebración)

3 momentos:
1. prueba de matrimonio celebrado con anterioridad al 1º de enero de noviembre de 1871, fecha de
vigencia del código civil: pueden ser probados x cualquier medio de prueba (+ de partida
parroquial sino mostrar la imposibilidad de presentar esta)
2. prueba d matrimonio celebrado después de esa fecha pero antes de 1º de nov, de 1889 que
entro en vigencia la ley de matrimonio civil: art 197C pruebas admisibles :
o partidas de las parroquias o de las comuniones a que pertenecieren los
casados
o posesión de estado (si falta registro)
o otro genero de prueba.
3. Matrimonios posteriores a la ley de matrimonio civil
Regidos x Art. 96 de ley 2393 “Los matrimonios celebrados con posterioridad a la vigencia de esta
ley, se probaran con el acta de celebración del matrimonio o su testimonio.”
“El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la
libreta de flia expedida x el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas”

◊ Matrimonios celebrados en ele extranjero.


Prueba se debe hacer x los medios considerados idóneos x la ley del país dde se hubieren
celebrado ( # aplicación de la regla “locus regit actum”)

◊ Prueba supletoria del matrimonio. A falta de prueba legal y la admisibilidad de la prueba


supletoria(= supuestos que nacimientos y defunciones) se recurre a otros medios de prueba
- rígido

Art. 97 ley de matrimonio civil” si hubiere imposibilidad d presentar el acta o su


testimonio, se admitirán todos los medios de prueba”
Art. 197 CC. Cuando existiese imposibilidad de presentarlos, podrá probarse la
celebración del matrimonio por otros medios, justificando a la vez esa imposibilidad.
La posesión de estado no puede ser invocada por los esposos ni por tercero como prueba suficiente
cuando se tratare de establecer el estado de casados o de reclamar los efectos civiles del matrimonio.
Cuando hay posesión de estado y existe el acta de celebración del matrimonio, la inobservancia de las
formalidades prescriptas no podrá ser alegada contra su existencia.

 Inscripción de Partidas Extranjeras. Ventaja de poder acreditar hecho constitutivo de estado civil x
obtención de certificados expedidos x autoridades del Registro.
Art.63º de decreto ley 8204/63 Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción, se
registrarán consignando los datos esenciales que ellos contengan, procurando en lo posible insertar,
según corresponda, aquéllos enumerados en los artículos 32, 48 y 56 de la presente ley. No se
registrará ningún documento que no se halle debidamente legalizado por autoridad competente.

33
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Inscripcion de matrimonios extranjeros decreto-ley 8204/63 Art 65º Podrán registrarse las
certificaciones de matrimonios celebrados en otros países, siempre que se ajusten a las
disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus formalidades extrínsecas como a su
validez intrínseca. Este registro sólo se hará por orden de juez competente previa vista a la
Dirección General.

DOMICILIO

“El asiento jurídico de la persona.”LLambías.


“La sede legal de la persona.” Orgaz
• “el centro territorial de las relaciones jurídicas de una persona o bien el lugar en que la ley sitúa a
una persona para la generalidad de las relaciones de derecho.”Orgaz

El domicilio contribuye a la eficacia de las relaciones jurídicas.


- domicilio es una noción jurídica.
- Residencia es una noción vulgar donde habita ordinariamente una persona
- Habitación es una noción vulgar, donde la persona se encuentra accidental o momentáneamente.

Caracteres
• Legal, porque la ley lo instituye.
• Necesario, porque no puede faltar en toda persona, sin el quedarían sin soporte territorial de sus
derechos y deberes.
• Único, porque no hay posibilidad de tener dos domicilios simultáneos

Distintas especies:
GENERAL: el que la ley determina para cualquier derecho u obligaciones.
a. domicilio legal
b. domicilio real

ESPECIAL: produce efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas:


a. Convencional o de elección
b. Procesal o constituido
c. Conyugal
d. Comercial
e. De las sucursales
f. Etc.

Necesidad y unidad del domicilio general


NECESIDAD: teóricamente, no es concebible la existencia de una persona sin domicilio para dar
efectividad al principio, la ley ha cubierto todas las situaciones posibles.
UNIDAD: cada persona no puede sino tener un domicilio. Sino seria un verdadero caos por la
indeterminación de una noción que rige a través de la ley de ese lugar, porque por domicilio se rige la
capacidad o incapacidad de hecho, los bienes, la sucesión, etc.

Aplicación del principio de domicilio


El domicilio sirve para:
A- determinar la ley aplicable:
o Determina la ley que rige la capacidad de hecho de la persona.(Arts. 6 y 7)
o La ley de domicilio de la persona, rige los bienes muebles de la persona de situación no
permanente. (Art. 11)
o Domicilio del difunto rige la sucesión sobre los bienes dejados por la persona fallecida.

34
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

B- fijar la competencia de los jueces o autoridades administrativas: con respecto a las acciones
personales se determina por el domicilio del demandado.

1º. Las acciones reales sobre bienes muebles: el juez del lugar donde se halle o el domicilio del
demandado.
2º. El domicilio del menor determina la competencia del juez para el discernimiento de tutela.
3º. Los juicios por insania o sordomudez ante el juez del domicilio del posible incapaz.
4º. Ausencia simple o presunción de fallecimiento ante el juez del domicilio del desaparecido.
5º. Por prueba supletoria del estado a las personas por cambio de nombre o por rectificación de las
partidas del Registro Civil, por el juez del domicilio del interesado.
6º. Sucesiones, por el juez del domicilio del fallecido.
7º. Concurso civil de acreedores y de quiebra, ante el juez del domicilio del deudor.
8º. La competencia de las autoridades administrativas cuando esta dividida, se determina por el
domicilio del que debe acudir a ellas.
9º. Asuntos de competencia de la antigua paz letrada de la Capital Federal “cuando el domicilio del
demandado sea desconocida la jurisdicción se determina por el domicilio del actor.”

C- el lugar donde han de efectuarse validamente las notificaciones: en el domicilio de la persona


notificada independientemente de que la jurisdicción corresponda a un juez diverso.

D- El cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor: si no se ha pactado lugar, debe
hacerse efectivo en el lugar del domicilio del deudor.

Domicilio general
Es el que se rige por la generalidad de las relaciones jurídicas de una persona, puede ser: LEGAL o
REAL.

Domicilio legal
Art. 90: “el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una
persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones aunque de hecho no este allí presente.”

Caracteres:
• Forzoso: lo impone la ley independientemente de la voluntad del interesado.
• Ficticio (o puede serlo): que puede no ser real, “aunque de hecho no este allí presente”
• De interpretación restrictiva: funciona solamente en las hipótesis previstas por la ley.
• Único: la concurrencia de varios hechos constitutivos de un domicilio legal hace que solo uno de esos
hechos se tome en cuenta para fijar el domicilio de una persona.

Casos de enumeración del artículo 90:


1º- Funcionarios públicos: inc.1 “Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio
en el lugar que deben llenar sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple
comisión.” Esto será a partir de que toma posesión del cargo y no desde la fecha de su nombramiento.

2º- militares: inc.2 “ Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen
prestando aquel, si no manifestasen intención en contrario, por algún establecimiento permanente, o
asiento principal de sus negocios en otro lugar.”

3º- personas de existencia ideal: inc.3 “el domicilio de las corporaciones, establecimientos y
asociaciones autorizadas por las leyes o por el gobierna, es el lugar donde esta situada su dirección y
administración, si en su estatuto o autorización que se les dio no tuviesen un domicilio señalado”
Las personas de existencia ideal privadas, por el lugar que constare en los estatutos o autorizaciones.
Domicilio de las sucursales se trata de un domicilio especial y no general ( inc. 4º).

35
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

4º- Deambulantes: inc. 5 “los transeúntes o personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen
domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual.”
Interés jurídico por ubicar a personas que de otra manera no podrían ser ubicados en algún lugar para
el ejercicio de sus derechos.”

5º- Incapaces: inc.6 “los incapaces tiene el domicilio de sus representantes.”


Personas impedidas por ausencia de capacidad para constituir validamente su domicilio
-hijos matrimoniales y adoptivos: el domicilio de sus padres
-hijos extramatrimoniales: del progenitor que lo hubiere reconocido o del que tenga otorgada la guardia
convencional.
-menores huérfanos o abandonados: si tienen tutor, el del tutor. Sino, el último domicilio de sus padres,
si se desconoce, del guardador, si fuere menor de filiación desconocida, el discernimiento de tutela le
corresponde al juez del lugar donde hubiese sido encontrado.
- Insanos y sordomudos: luego del discernimiento de curatela, el domicilio del curador (aunque resida en
otro lugar). Si no tiene curador, por el momento mantiene el domicilio del ex – curador.

6º- Mujer casada: inc.9 (derogado) “la mujer casada tiene el domicilio de su marido, aun cuando se
halle en otro lugar con licencia suya. La que se halle separada de su marido por autoridad competente,
conserva el domicilio de este, si no ha creado otro. La viuda conserva el que tuvo su marido mientras no
se establezca en otra parte.”

El domicilio establecido entre los esposos no es un resultado de la incapacidad de la mujer sino de la


unión matrimonial.

Después de la ley 23.515 el domicilio matrimonial es establecido de común acuerdo por los esposos.
- el divorcio: cada uno de los cónyuges podía fijar libremente su domicilio o residencia.
- Separación judicial provisional: mientras se lleva a cabo el juicio, y la convivencia de los esposos
resulta intolerable el juez podría disponer el retiro de alguno de los cónyuges. El marido no tiene
prioridad para permanecer en el domicilio conyugal.
- Separación de hacho: sin estar divorciados debe reconocerse a la mujer la facultad de constituir un
domicilio independiente de su marido.
- Muerte del marido: si la viuda permanece en el domicilio anterior, este pasa de ser legal a real.
- Incapacidad del marido: la mujer será declarad curadora del marido y el toma el domicilio de ella.
- Mujer casada comprendida en otro domicilio legal: no se puede acumular domicilios en tal caso
prevalece el de su marido
- SIEMPRE LA MUJER, SIENDO UNA PERSONA CAPAZ, PUEDE CONSTITUIR SOMICILIO
DISTINTO DEL MARIDO.
-
7º- Personas que trabajan en casa de otros: inc.8, “los mayores de edad que sirven o trabajan, o que
están agregados en casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien
trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias, con excepción de la
mujer casada que, como obrera o domestica, habita otra casa que la de su marido.”

8º- Domicilio de origen: Art. 89 “el domicilio real de las personases el lugar donde tienen establecido el
asiento principal de su residencia y de sus negocios. El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del
padre, en el día del nacimiento de sus hijos.”
Es una especie de domicilio legal.

Fija el domicilio de la persona cuando esta se ausenta de su domicilio en el extranjero sin ánimos de
regreso: durante el viaje, queda sujeto al domicilio de origen.

o Caducidad del domicilio legal: Art. 91 “La duración del domicilio de derecho, depende de la
existencia del hecho que lo motiva. Cesando este, el domicilio se determina por la residencia,
con intención de permanecer en el lugar que habite.”
X ej. Funcionario publico, cesa sus funciones.
36
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Domicilio real:
Art. 89 “el domicilio real de las personases el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su
residencia y de sus negocios. El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del padre, en el día del
nacimiento de sus hijos.”

Caracteres
• Real: tiene como base la efectiva residencia de la persona en cierto lugar.
• Voluntario: su constitución, mantenimiento y extinción dependen de la persona a quien afectan.
• De libre elección: la ley asegura la libertad del interesado para elegir su domicilio y traslado al
lugar de su conveniencia.
Elementos constitutivos del domicilio real:
o El CORPUS: constituido por la residencia efectiva de la persona en el lugar. Puede
estar dividido en varios lugares por razón de sus ocupaciones, entonces para
determinar cual es la residencia que causa domicilio hay que determinar el asiento
principal de la persona. ART 93 y 94
o El ANIMUS: la intención de permanecer en el lugar y de constituir allí el centro de sus
afectos e intereses aunque tal designio no sea para siempre, bastando que sea por
tiempo indefinido. ART 92 97 99 y 95

Régimen real:
1º constitución: el domicilio real requiere de la concurrencia de sus dos elementos constitutivos: el
corpus y el animus.
2º mantenimiento: subsiste mientras uno de los dos elementos examinados permanezca en ese lugar.
3º extinción: por la constitución de un nuevo domicilio, real o legal. Art. 97: “el cambio de domicilio se
verifica instantáneamente por el hecho de traslación de la residencia (corpus) de un lugar a otro con
animo de permaneces en él (animus) y allí tener su principal establecimiento.”

Domicilio especial:
Es el que produce efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas.
Tiene un ánimo circunscrito y proyecta su eficacia solo respecto de los supuestos para los cuales ha
sido instituido.
Es distinto del general porque:
o No es necesario
o Puede ser múltiple.
o No es imprescriptible ni inalienable.
o No termina con la persona, puede perdurar.

Distintos casos:
A- domicilio procesal o constituido: todo litigante que ha de constituir un domicilio para los efectos del
juicio. Art. 40 Código Procesal: “toda persona que litigue…deberá constituir domicilio legal dentro del
perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal.”. este domicilio caduca si el
domicilio ha quedado paralizado por varios años.

B- Domicilio matrimonial: el común de los esposos que rige lo relativo al divorcio y a la nulidad del
matrimonio, acciones promovidas ante el juez aun cuando no fuere el domicilio actual del marido.

C- El domicilio comercial: de los comerciantes que produce efectos especialmente para el


cumplimiento de las obligaciones comerciales allí contraídas y determina la competencia judicial
referente a las mismas.

D- Domicilio de las sucursales: Art. 90 inc 4º “Las compañías que tengan muchos establecimientos o
sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para solo la ejecución
de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales.”
37
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

· Cuales son los establecimientos: quien este al frente del mismo tenga atribuciones suficientes para
contractuar a nombre de la egresa y concretar con autonomía las condiciones de las operaciones.
· Cuales son las obligaciones: las que corresponden al giro de la sucursal ya sean relaciones jurídicas
de carácter laboral o comercial.

E- domicilio convencional o de elección: es de utilización frecuentísima y casi no hay contrato que se


celebre por escrito y no contenga su designación.
Asegura la posibilidad de hacer efectivas las acciones judiciales del caso sin necesidad de
indagaciones ulteriores sobre el domicilio ordinario de la contraparte.
• Voluntario: no siendo necesario, se constituye solo por voluntad de las partes interesadas.
• Contractual: como incidente de un contrato y perdura mientras subsistan los efectos del
contrato.
Transmisible: con el mismo contrato al cual se accede.
Sufre la acción del tiempo.
• Inmutable: no puede ser cambiado sino por un nuevo acuerdo entre los contratantes.
Puede ser constituido
o expresamente: cuando se lo elige por escrito o verbalmente.
o Tácitamente: cuando se lo induce del lugar convenido para el cumplimiento de la
obligación.

Modalidades: · Calle y número.


· Por mención de la persona que vive allí.
· Ambas: a la que aparezca como principal según las circunstancias.
· Se constituye en el propio domicilio real del constituyente, se puede realizar cambio
de domicilio pero este debe ser consentido por la voluntad de ambos contratantes.

Efectos:
1º competencia judicial: Art.102 “La elección de un domicilio implica la extensión de la jurisdicción que
no pertenecía sino a los jueces del domicilio real de las personas.”
Prorroga de jurisdicción la cual opera la transferencia de la competencia originaria de los jueces del
domicilio ordinario del constituyente a los jueces del lugar del domicilio de elección.

2º Notificaciones: surte sus efectos con respecto a las notificaciones de toda índole, ya sean judiciales
o extrajudiciales, que con motivo del contrato se dirijan a las partes y son eficientes para los efectos
correspondientes las que se remitan a ese lugar.

3º Lugar de cumplimiento de sus obligaciones: cuando se hubiere convenido como lugar de pago el
domicilio de una u otra de las partes el pago debe ser satisfecho en el domicilio de elección.

Causas de cesación:
o Por renuncia de la parte a quien favorece
o Por la recesión acordada de las partes
o Por largo transcurso de su desuso
o Por destrucción del lugar.

Efectos de residencia y habitación

• Residencia:
o crea la competencia del juez que debe entender el juicio de ausencia y de presunción
de fallecimiento a falta de domicilio conocido del interesado.
o para el discernimiento de la tutele del menor huérfano: la última residencia en el país
de los fallecidos.

38
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o la última residencia de quien no tiene domicilio fijo determinan al competencia de los


jueces de ese lugar.

• Habitación: es contemplada por la ley en los siguientes casos.


o para evaluar la categoría de domicilio legal de los transeúntes, de las perdonas de
trabajo ambulante o carentes de domicilio conocido.
o Para determinar optativamente la competencia de los jueces de ese lugar con respecto
a las acciones para las que no se hubiere estipulado lugar de cumplimiento.
o Para determinar la competencia de los jueces que tengan que discernir la tutela de los
expósitos o los menores abandonados
o Mera habitación para someter a los transeúntes que habitan en la Republica Argentina
a las leyes.
o Para los extranjeros: para conferirles el amparo de nuestras leyes y garantías.

Unidad 7:

CAPACIDAD: Aptitud de la persona para ser titular de las relaciones jurídicas.


(Orgaz: “Aptitud de la persona para ser titular de dºs y deberes)

o CAPACIDAD DE DERECHO: Aptitud de las persona para adquirir dºs y contraer obligaciones.
o CAPACIDAD DE HECHO: Aptitud de las personas para actuar por sí mismas en la vida civil.

La capacidad sea de hecho o de Dº, es una aptitud de la persona a pasar de potencia a acto, siempre
dentro del campo de lo lícito, ya que en lo ilícito nadie tiene aptitud para obrar.

NATURALEZA: Es un atributo inherente a la personalidad. Es el más típico atributo de las personas,


porque sirve para definirlas como tales, hace a la esencia de la personalidad.

CARACTERES: (Primeros 4 x ser un atributo de la persona)

 Necesidad: no puede haber persona alguna que carezca de ella.


 Unidad: no puede tener sino un solo atributo del mismo orden.
 Inalienabilidad: no puede desprenderse de algún atributo suyo dándoselo a otro. No son
elementos que están dentro del comercio.
 Imprescriptibilidad: no se ganan o se pierden con el paso del tiempo.

 Susceptible de grados: aunque no se la podrá dejar de tener en cierta medida. (Aunque haya
desigualdad en la capacidad, todos los hombres son iguales ante la ley.)
 Principio general: con fuerza para favorecer a todos los no exceptuados.

Art. 52: “Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer
obligaciones. Se reputan tales todos los que en este Código no están expresamente declarados
incapaces. “
Art. 53: “Les son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente
prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política.”

 Las incapacidades, como limitaciones excepcionales de la capacidad, emanan siempre de la ley


y son de interpretación estricta.

39
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

CAPACIDAD Y ESTADO: Ambos son atributos de la persona, pero se distinguen x el criterio de


calificación que importan.
o Capacidad: facultad que a la persona le es reconocida o negada.
o Estado: posición que l apersona ocupa dentro del grupo familiar, un postura al que
corresponde una serie de normas que singan al sujeto facultamientos e incapacidad, dº y
obligaciones. Influye sobre la capacidad. (Ej.: emancipación)

INCAPACIDAD DE HECHO Y DE DERECHO:

INCAPACIDAD: Ausencia de capacidad del sujeto.


o INCAPACIDAD DE DERECHO: Falta de aptitud para ser titular de determinada relación
jurídica. (Ej.: veda al abogado que pueda convertirse en dueño de las cosas de su
cliente)
o INCAPACIDAD DE HECHO: Falta de la aptitud para ejercer x sí mismo los dºs que tiene.
(Ej.: prohibición al menor de edad de la gestión de su patrimonio.)

INCAPACIDAD DE DERECHO INCAPACIDAD DE HECHO


o Mira el aspecto estático de Dº. o Mira el aspecto dinámico de Dº.
o Fundamento: razones de orden moral. o Fundamento: insuficiencia psicológico del
sujeto para el pleno ejercicio de sus dºs.
o Impuesta la incap: la ley adquiere un carácter abstracto y se desentiende de las circunstancias
reales de tal o cual persona.
o Remedio: no tiene, pues sería contradictorio o Remedio: se suple x la institución de un
de la prohibición legal que se previera algún representante que remedia la inferioridad en
modo de eludirla. que se encontraba el sujeto.
o Institución: no favorece al incapaz, sino contra o Institución: ampara al sujeto sobre quien
él. recae, es una medida de protección.
o Sanción de nulidad: la ley reacciona o Sanción de nulidad: la ley reacciona
rigurosamente: nulidad absoluta. benignamente: nulidad relativa.
o Funcionamiento x categorías: no tiene o Funcionamiento x categorías: absolutas y
categorías. relativas.
o Ley aplicable: ley territorial. o Ley aplicable: ley del domicilio de la persona.

INCAPACIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA:

o ABSOLUTA: es la que no tiene excepción. (Ej.: la persona x nacer, incapacidad de hecho porque
no puede ejercer x sí sus dºs, no se admite excepción alguna.)

Sólo se puede aplicar la incap absoluta a la capacidad de hecho, ya que si se aplica a la capacidad
de Dº, aniquila la personalidad e impone la muerte civil.
En cambio, en la incap de hecho si puede ser absoluta ya que no pierde la personalidad, sino que
se protege a la persona, imponiéndole un representante que maneje sus bienes.
Igualmente, hay actos que por ser personalísimos, el incapaz de hecho absoluto no puede realizar ni
por sus propios medios, ni por medio de su representante. (Ej.: testamento)

o RELATIVA: la incap es relativa cuando tiene excepciones.

40
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Sólo puede aplicarse a la capacidad de hecho, porque supone x definición una condición básica de
incap y excepciones parciales a esa condición general de las personas. (Ej.: menores adultos)
En cambio, en la incap de Dº, no puede hablarse de incapaces relativos porque no existen los
sujetos que sean incapaces de Dº y sólo capaces x excepción. No hay incapaces de Dº, sino personas
que padecen de incapacidad de Dº con relación a ciertas cosas.
La incap de Dº son prohibiciones legales para la realización de ciertos actos como las que recaen
sobre ciertas cosas.

ENUMERACIÓNLEGAL DE LOS INCAPACES DE HECHO:


Están % en 2 categorías:
1. Incapacidad absoluta.
2. incapacidad relativa.

ENUMERACIÓN DE PERSONAS ABSOLUTAMENTE INCAPACES:

Art. 54: “Tienen incapacidad absoluta:


1ro. Las personas por nacer;
2do. Los menores impúberes;
3ro. Los dementes;
4to. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.”

5to. Derogado por la ley 17.711: incapacidad los ausentes declarados tales en juicio.
Era dudosa, porque esa persona podía actuar válidamente en el lugar donde se encontrar, lo cual es
demostrativo de que no se trataba de un verdadero incapaz. Por ende, se eliminó el 5º inciso.

ENUMERACIÓN DE PERSONAS RELATIVAMENTE INCAPACES:

Art. 55: “Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar.”

Los incapaces de esta categoría se caracterizan x estar ubicados en un condición básica de


incapacidad. Pero esa condición de incapacidad no es absoluta sino que admite excepciones y x ello se
denomina relativa.

OTROS SUPUESTOS DE INCAPACIDAD NO LEGISLADOS EN EL CÓDIGO:

o PRÓDIGOS: es el que disipa locamente sus bienes.


Tres posiciones acerca del tratamiento del pródigo:

1. Tesis individualista: la prodigalidad es irrelevante. Cada uno es libre para usar sus bienes
según sus gustos. La ley sólo debe intervenir si corre peligro un interés público.
Crítica: casi nadie piensa así ya que no se puede hacer con los bienes lo que se quiera. El hombre
al vivir en sociedad tiene deberes de los cuales no puede desentenderse. Puede traer aparejado
inseguridad el no medir la prodigalidad.

2. Teoría de la interdicción: se sigue el rumbo del Dº romano, el pródigo es declarado incapaz y


sujeto a tutela o curatela. No es privado de la autoridad marital o paterna, ni atribuye al tutor o
curador facultades sobre la persona del pródigo.

3. Teoría de la inhabilitación: medio técnico escogido x el Dº contemporáneo para suplir las


deficiencias psíquicas que adolecen ciertas personas médicamente normales, cuando esas
defectos pueden traducirse en perjuicios patrimoniales para el sujeto y consiguientemente para
su familia. El fin: es el amparo de la familia de los deficientes y viciosos.

41
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Art. 152 bis: “Podrá inhabilitarse judicialmente:

1ro. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos
jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio;

2do. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de
este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente
daño a su persona o patrimonio;

3ro. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes
expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la
persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte
importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge,
ascendientes y descendientes.

Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la


declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación.

Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos.
Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la sentencia
de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso.”

o SEMIANLIENADOS: Al no ser clara la % entre personas enfermas y sanas mentalmente, se creó


una categoría especial de inhabilitados, según la técnica de incapacitación utilizada. Están
incluidos los citados en el art. 152 bis CC.
 Débiles mentales.
 Toxicómanos.
 Ebrios consuetudinarios.
 Locos morales.
 Depravados.

La ley 17.711 ha previsto la posibilidad de inhabilitación de los “ebrios consuetudinarios” y “disminuidos


mentalmente”, cuando estén expuestos a dañarse mediante el ejercicio de su plena capacidad. Por ello,
les impide disponer de sus bienes sin la conformidad del curador.

o LOS CIEGOS: Cuando la ceguera es congénita, la adaptabilidad del sujeto a la vida de relación
y a las posibilidades de la plena capacidad jurídica deben depender de la recepción de una
educación especializada que supla la carencia de ese sentido tan importante para el hombre.

La ley 17.711 no contempló la posible inhabilitación de estas personas. (Incluidos los sordomudos)

o LOS INDIOS: En América, algunos países han contemplado a los indios para someternos a un
sistema de protección que implica el cercamiento de su capacidad. En Argentina no pesa incap
específica alguna ni podría haberla, porque toda discriminación racial está impedida x el art. 16
de la CN.

INCAPACIDAD DE DERECHO: DISTINTOS CASOS

1. INCAP PARA CONTATAR:


Art.1160: “No pueden contratar…los que están excluidos de poderlo hacer con personas
determinadas, o respecto de cosas especiales, ni aquellos a quienes les fuese prohibido en las

42
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

disposiciones relativas a cada uno de los contratos, ni los religiosos profesos de uno y otro sexo,
sino cuando comprasen bienes muebles a dinero de contado, o contratasen por sus conventos; ni
los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso, si no estipularen
concordatos con sus acreedores.”
o Incap para contratar con personas determinadas: es el caso de los esposos, no pueden
contratar entre sí. Si puede celebrar contratos sin diferencias de intereses como el
mandato, el comodato o el depósito. También están impedidos los padres y tutores para
celebrar contratos con sus hijos menores o pupilos respectivamente.
o Incap para contratar respecto de cosas especiales: sólo hay incap de Dº cuando la
prohibición se establece en razón de la persona. (Ej.: prohibición de comprar el
mandatario los bienes del mandante.)
o Incap para determinados contratos: está abarcado en los anteriores, pero los sacerdotes
no pueden ser fiadores, en general.
o Religiosos profesos: los individuos de uno u otro sexo que han ingresado a una
congregación u orden, haciendo votos de obediencia, pobreza y castidad. La incapacidad
de Dº de los profesos es en cuanto a los contratos, la patria potestad, la tutela, a la
calidad de testigo en instrumento público, a la finaza y al ejercicio del comercio. Esta
incap cesa cuando se trata de compra al contado de cosas muebles, o cuando el profeso
obra a nombre del convento.
o Comerciantes fallidos: no es un supuesto de incap, sino de “inoponibilidad” del acto a la
masa de acreedores. De modo que los contratos del fallido son válidos aunque no
pueden serle opuestos a los acreedores del concurso, pero si éstos son desinteresados,
o el fallido es rehabilitado, el contrato precedente puede hacerse efectivo, porque era
válido, sobre el saldo de los bienes que quedan después de satisfechos los acreedores y
sobres los nuevos bienes que ingresan al patrimonio del ex fallido, sin que pueda ser
atacado por otros interesados.
2. INCAP SER TUTORES:

Art. 398: “No pueden ser tutores:


o Los menores de edad;
o Los mudos;
o Los privados de razón;
o Los que no tienen domicilio en la República;
o Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores;
o El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad;
o Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo o comisión fuera
del territorio de la República;
o El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, o sea notoriamente de mala
conducta;
o El condenado a pena infamante;
o Los deudores o acreedores del menor por cantidades considerables;
o Los que tengan, ellos o sus padres, pleito con el menor por su estado, o sus bienes;
o El que hubiese malversado los bienes de otro menor, o hubiese sido removido de otra tutela;
o Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no lo tenía;
o Los individuos del ejército y de la marina que se hallen en actual servicio, incluso los comisarios,
médicos y cirujanos;
o Los que hubiesen hecho profesión religiosa.”

3. INCAP PARA CONTRAER MATRIMONIO:

Tienen incap para contraer matrimonio:


o Los parientes en grado prohibido entre si.
o Quien está ligado x un matrimonio subsistente.

43
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Quien carece de la edad suficiente.


o El autor voluntario o cómplice de homicidio de uno de los cónyuges respecto del otro.
o Los privados permanentes o transitoriamente de razón, x cualquier causa que fuera.
o Los sordomudos que no sepan manifestar su voluntad en forma inequívoca x escrito o x otra
manera.
o Los afectados de enfermedades venéreas, en período de contagio.

Estas incapacidades, cuando no son respetadas, dan lugar a la nulidad del matrimonio celebrado en
contravención con ellas.

PROTECCIÓN LEGAL DE LOS INCAPACES

Organización de la protección legal: la incapacidad de hecho es constituida por la ley para las personas
que se ven afectadas por ella. Para que resulte más efectiva es contemplada por otras medidas legales:

1) la nulidad de los actos obrados en trasgresión de la incapacidad establecida.


2) la institución de una representación adecuada, a fin de suplir la incapacidad e igualar al sujeto con los
demás capaces
3) la intervención de un organismo especial dedicado a la protección de los incapaces, el Ministerio de
Menores.
4) en ciertos casos el ejercicio del Patronato de Menores, a cargo especialmente de los jueces.

I- Sistemas de protección.
A fin de remediar la incapacidad de hecho y por el principio de exigencia de igualdad ante la ley de
todas ellas, existen dos modos de hacerlo: 1) la asistencia y 2) la representación. Es frecuente el
funcionamiento de ambos sistemas.

1) Sistema de asistencia: el incapaz no es sustituido por otro en el ejercicio de sus derechos, sino
llamado conjuntamente con otro al desempeño de ese ejercicio.
2) Representación: se designa a una persona que sustituya al incapaz en el ejercicio de los
derechos de éste y realice los actos para los cuales el titular esta legalmente impedido. El
representante actúa por su sola iniciativa y sin concurso de la voluntad del incapaz.
a) es LEGAL porque proviene de la ley y no de la voluntad del incapaz. Art. 58: “este
Código protege a los incapaces, pero solo pare el efecto de suprimir los impedimentos de
su incapacidad, dándoles la representación que en el se determina, y sin las que se les
conceda el beneficio de restitución, ni ningún otro beneficio o privilegio.”
b) Es NECESARIA porque no puede prescindirse de ella.
Art. 56: “los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos y contraer obligaciones por
medio de los representantes necesarios que les da la ley”.
c) Es DUAL y CONJUNTA: esta conferida por dos representantes en cada caso; el
representante legal individual y el representante promiscuo de todos los incapaces: el
Ministerio de Menores.
c) Es CONTROLADA en cuanto esta sujeta a la aprobación judicial.

II- Funcionamiento de la representación legal


• Quienes invisten le representación individual: Art.57: “Son representantes de los
incapaces:
1. de las personas por nacer, sus padres y a falta o incapacidad de estos, los curadores que se les
nombre;
2. de los menores no emancipados sus padres o tutores;
3. de los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.”

44
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

• Sustitución eventual de de los representantes legales. Art. 61: “Cuando los intereses
de los incapaces en cualquier acto judicial o extrajudicial estuvieren en oposición con los de sus
representantes, dejaran estos de intervenir en tales actos, haciéndolo en lugar de ellos, curadores
especiales para el caso de que se tratare.”
Es una obligación del representante que se encuentra en conflicto de intereses con su representado
hacer la denuncia de la situación para que se provea a éste del curador o tutor especial
correspondiente. Si omitiendo esta obligación el representante continuara en el ejercicio de su
función, los actos que cumpliere estarían viciados de nulidad.

• Extinción de la representación: Art. 62 “La representación de los incapaces es


extensiva a todos los actos de la vida civil que no fueren exceptuados en este Código.”

• Actos personalísimos: quedan igualmente exceptuados del a representación genérica


que invistiesen los representantes, los llamados actos personalísimos, que son aquellos q solo
pueden ser obrados a la discrecional voluntad del autor del acto. Por consiguientes los incapaces
también resultaran serlo para esa clase de actos dichos actos no podrán ser celebrados por nadie:
no por el incapaz en razón de serlo para ese acto ni por el representante.

• Representación promiscua: además de la representación individual el Código les ha


instituido a estos la representación colectiva o promiscua, a cargo del organismo de menores. Art.
59: “A mas de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por
el Ministerio de Menores, que será parte legitima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de
jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en
que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que
hubiere lugar sin su participación.”

III- El Ministerio de Menores


• Es el organismo estatal de protección de los incapaces. Su existencia esta prevista
por el Código Civil.
• Las funciones del Ministerio de Menores:
a) representación: “los incapaces son promiscuamente representados”
b) asistencia
c) control

i- “Debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no


lo tengan.”( Art.491, frase1º)
ii- “El nombramiento de los tutores y curadores, como el discernimiento de tutela y curatela,
debe hacerse con conocimiento del defensor de menores quien podrá deducir la
oposición que encuentre justa, por no convenir los tutores o curadores al gobierno de la
persona y bienes de los menores o incapaces” (Art. 491) se tarta de una nítida función de
asistencia y vigilancia en el proceso de designación de representantes legales.
iii- “El Ministerio de Menores debe intervenir en todo acto o pleito sobre la tutela o curatela,
o sobre el cumplimiento de los tutores o curadores” (Art. 493, cláusula 1ª) Vigilancia de
los representantes individuales.
iv- “Debe intervenir en los inventarios de los bienes de los menores e incapaces, y en las
enajenaciones o contratos que le conviene hacer” (Art. 493, cláusula 2ª) asistencia.
v- “Puede pedir la remoción de tutores o curadores por mala administración, y ejecutar
todos los actos que correspondan al cuidado que le encarga la ley, de velar en el
gobierno que los tutores y curadores ejerzan sobre la persona y bienes de los menores e
incapaces” ( Art. 493 cláusula final)
vi- “Será parte legitima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial de jurisdicción
voluntaria o contenciosa, en q los incapaces demanden o sean demandados, o en que
se trate de las personas o bienes de ellos…” (Art. 59) asistencia y control.
45
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

• Pero EXPECIONALMENTE y por razones de URGENCIA el ministerio de menores


puede asumir la REPRESENTACION DIRECTA
i- “Aun antes de ser éstos ( los tutores o curadores) nombrados puede pedir también si
fuese necesario, que se aseguren sus bienes, y se pongan los menores o incapaces en
una casa decente.” ( Art. 491, clausula2ª)
ii- “Puede deducir las acciones que correspondan a los curadores o a los tutores, cuando
estos no lo hiciesen.” Para prevenir el daño del incapaz, el Ministerio de Menores puede
promover acciones judiciales.
iii- Puede denunciar la existencia de una persona por nacer. Art. 66, inc.3º son partes
interesadas para este fin: el ministerio de menores.”asumir el carácter de parte en el
proceso a nombre del incapaz hasta tanto se provea a esta de un representante.
iv- Puede pedir declaración de demencia actuación que tiene un alcance análogo al
señalado en el punto anterior. Art. 144, inc. 3º: “los que pueden pedir la declaración de
demencia son: el ministerio de menores.”
v- Puede pedir al padre alimentos para el hijo. Art.272: “si el padre o la madre faltaren a
esta obligación, podrán ser demandados por la prestación de alimentos por el propio
hijos, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes o por
el Ministerio de Menores.”
vi- Supliendo la acción de los representantes del incapaz podría oponerse al matrimonio que
este intentase mediando algún impedimento. Art. 177, inc. 5: “El derecho a deducir
oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete: al
ministerio publico que deberá
• Discusión sobre la intervención del Ministerio de Menores respecto
de hijos bajo patria potestad. La jurisprudencia generalmente ha resuelto que los menores bajo
patria potestad no se encuentran sometidos a la representación promiscua del Ministerio de
Menores, salvo cuando los poderes de los padres se encontraren limitados y sometidos al
controlador judicial.
• La omisión de la intervención del Ministerio de Menores: la
intervención de dicho ministerio es sancionada con la nulidad de lo obrado bajo esa forma. “so
pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación” (art. 59)
“Son nulos todos los actos y contratos que se interesen las personas o bienes de los menores o
incapaces, si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores.”( art. 494) .

IV- El patronato
La denominación que recibe el régimen por el cual el estado provee directamente la protección de
los menores disponiendo de ellos, en sustitución de los padres, cuando ocurre la perdida o
suspensión de la patria potestad o perdida de su ejercicio. ( ART: 307 a 310) . Los funcionarios que
lo ejercen son los jueces nacionales o provinciales

FALTA LA LEY 26.061

4)

I- Personas por nacer


Son las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno ( art. 63)
Art 54: “Tienen incapacidad absoluta: 1 las personas por nacer…”

A) modo de suplir la incapacidad: toda vez que la persona por hacer tenga que entrar en la
posesión de bienes que haya adquirido, por cualquier titulo, quien este investido como
representante suyo, deberá cumplir en nombre del incapaz los actos jurídicos o materiales
correspondientes. “Son representantes de los incapaces: 1. de las personas por nacer, sus
padres, y a falta o incapacidad de estos, los curadores que se les nombre.”

46
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

B) Facultades del representante:


• Representación ejercida por los padres: sus facultades son las mismas que tiene
tratándose de los hijos menores impúberes. Art. 264: “la patria potestad es el conjunto de
deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los
hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de estos y mientras
sean menores de edad y no se hayan emancipado.”
• Representación ejercida por un curador: deben ser aplicadas en lo pertinente las
disposiciones referentes a los curadores de bienes. Art. 485: “Los curadores a los bienes
podrán ser dos o mas, según lo exigiese la administración de ellos.”
486: “Se dará curador a los bienes del difunto cuya herencia no hubiese sido aceptada,
sino hubiese albacea nombrado para su administración.”
487: “si hubiese herederos extranjeros del difunto, el curador de los bienes hereditarios
será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las naciones a que los herederos
pertenezcan.”
490: “La curaduría de bienes se acaba por la extinción de estos, o por haberse entregado
a aquellos a quienes pertenecían.”

C) Cesación de la representación: Art.69: “cesara la representación de las personas por nacer el


día del parto, si el hijo nace con vida, y comenzara entonces la de los menores, o antes del parto
cuando hubiere terminado el mayor plazo de duración del embarazo, según las disposiciones de
este Código.”

5)

I- Los menores impúberes y adultos:


Art. 126: “Son menores las personas que no hubiesen cumplido los veintiún años de edad.”
El fundamento de la incapacidad reside en la insuficiente madurez del sujeto. Cuando se ha
desarrollado la aptitud intelectual del sujeto ya es factible dar a la persona normal con la plena
capacidad civil la posibilidad de que encare a riesgo suyo las vicisitudes de la vida.
El Código clasifica a los menores en dos categorías: los IMPUBERES y los AULTOS.

II- Condición de capacidad de los menores impúberes:


a) grado de incapacidad: “tienen incapacidad absoluta: 2. los menores impúberes” (Art. 54) . sin
embargo no es esta la realidad jurídica ya que pueden realizar ciertos actos previstos por la ley.
Actos que pueden realizar los menores impúberes:
• Art. 2392: “son incapaces de adquirir la posesión por si mismos los que no tienen uso
completo de su razón, como los dementes, fatuos y menores de diez años; pero pueden
adquirirla por medio de sus tutores o curadores”. Pueden desde los 10 años adquirir, por
si mismos, la posesión de cosas.”
• Pueden contratar suministros que le sean de urgente necesidad, si esta ausente de la
casa paterna. Art 269: “si el menor se hallare en urgente necesidad, que no pudiere ser
atendida por sus padres, los suministros indispensables que se efectuares se juzgaran
hecho con autorización de ellos.”
• Puede con autorización del ministerio pupilar, trabajar en las empresas en que solo lo
hagan los miembros de la misma familia y siempre que no se trate de ocupaciones
nocivas, perjudiciales o peligrosas.
• Puede acceder a compras de poco monto, viajar en medios de transporte público
pagando el viaje, adquirir entradas a espectáculos públicos, y otros actos semejantes,
cuya realización queda autorizada por la fuerza de la costumbre.

III- Condición de la capacidad del menor adulto:

47
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

“los menores adultos solo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizaran otorgar”
(art. 55)

A) La incapacidad de los menores adultos no cesa sino por la mayoría de edad o la


emancipación de cuerdo con el art.128: “Cesa la incapacidad de los menores por la mayor
edad, el día en que cumplieron veintiún años, y por su emancipación antes que fuesen
mayores. Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad
honesta sin consentimiento ni autorización de su representante, quedando a salvo al respecto
las normas del derecho laboral. El menor que hubiera obtenido titulo habilitante para el
ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa
autorización.” “en los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer
libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal
por acciones vinculadas a ellos.”

b) La regulación de la administración de los bienes de menores, a cargo de sus padres o tutores, la


ley no distingue entre los menores impúberes y adultos, en cuanto a las facultades de su
representante ( ARTS: 264, 274, 293, 377, etc)

c) La patria potestad se ejerce mientras los individuos sean menores de edad, salvo emancipación.
Art. 274: “los padres, sin intervención alguna de sus hijos menores, pueden estar en juicio por
ellos como actores o demandados, y a nombre de ello celebrara cualquier contrato en los limites
de su administración señalados en este Código.”

d) Son nulos los actos otorgados por los menores impúberes.

Actos que pueden realizar los menores adultos:


• Pueden contraer matrimonio los varones a los 18 años y las mujeres a los 16.
• Pueden enrolarse en el ejército y entrar en comunidades religiosas desde la edad que se
fija en las respectivas reglamentaciones. Art. 275: “los hijos menores no pueden dejar la
casa de sus progenitores, o aquella que estos les hubiesen asignado, sin licencia de sus
padres. Tampoco pueden, antes de haber cumplido dieciocho años de edad ejercer
oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de
sus padres.”
• Pueden ejercer el comercio desde los 18 años.
(Estos facultamientos están suspendidos a la conformidad de los padres, salvo la ventaja
supletoria del juez. El caso 2) no se requiere la autorización de los padres cuando los hijos
han cumplido 18 años de edad.)
• Pueden otorgar testamento desde los 18 años de edad. Art.3614: “No pueden testar los
menores de dieciocho años de uno u otro sexo.”
• Pueden desde los 16 años extraer fondos de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
• Pueden reconocer hijos extramatrimoniales.
• Pueden contraer obligaciones naturales. Art.515:
• Pueden defenderse en juicio criminal. Art.286: “El menor adulto no precisara la
autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente,
ni para reconocer hijos ni para testar.”
• Pueden actuar el fuero del trabajo.
• Pueden celebrar contratos concerntintes a su empleo. Art. 283: “se presume que los
menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por
sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo profesión o
industria, sin prejuicio de lo dispuesto en el articulo 131. las obligaciones que de estos
actos nacieren recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo o
solo el usufructo, no tuvieren los padres.”
• Pueden actuar como mandatarios de otros, validamente, respecto de terceros.

48
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

• Pueden ser testigos en juicio.


• Pueden obligarse como depositarios en caso de depósito. Art. 2228: “el deposito
necesario por ocasión de peligro o de fuerza mayor, puede hacerse en personas adultas
aunque incapaces por derecho, y estas responden del deposito, aunque no estén
autorizadas por sus representantes para recibirlo”

A) Menores que han cumplido 18 años Art.128, cláusula 2ª: “…desde los dieciocho
años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni
autorización de su representante, quedando a salvo al respecto las normas del derecho
laboral. El menor que hubiera obtenido titulo habilitante para el ejercicio de una profesión
podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización.” ultima cláusula: “en
los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes
que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones
vinculadas a ellos.”
Esto significa la capacidad laboral que se adquiere a los 18 años y que en cambio la capacidad
profesional, referente al ejercicio por cuenta propia de una profesión, se la adquiere
independientemente de la edad y a merito del titulo habilitante obtenido.

B) Los actos obrados por menores impúberes y adultos son nulos y de “nulidad relativa”.

Capacidad Punto 6
Mayoría de edad: momento en que se adquiere y efectos. Emancipación civil: dativa y judicial y
por matrimonio. Capacidad del emancipado y limitaciones subsistentes. Carácter irrevocable
de la emancipación por matrimonio, diversas hipótesis. Efectos de la nulidad del matrimonio.
Emancipación comercial.

 Mayoría de Edad

♦ Momento en que se adquiere: al cumplir la persona 21 años de edad, sin necesidad de


esperar para lograr ese efecto al transcurso del día ( fin= la coincidencia de los efectos
jurídicos con la celebración familiar y social del cumpleaños)
Art.128.CC- Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad, el día en que
cumplieren veintiún años, y por su emancipación antes que fuesen mayores.
Doctrina: mayoría de edad no es cesación de incapacidad de los menores sino cesación
del presupuesto (minoridad) el cual deriva la incapacidad del sujeto.
Legislación comparada :
o mayoría de edad a los 21(+ legislaciones extranjeras ) Códigos
italiano,chino,español,portugues,frances,austraico,colombiano,venenzolano,peruano,mex
icano,brasileño,uruguayo,chileno.
o Otras edades: holanda 23, suiza 20, Rusia 18.

Diversidad de capacidad en razón de edad trae inconvenientes con motivo de viajes, residencias
temporarias (+ de adopción de la edad generalizada de los 21 años)

- Efectos :

Mayoría de edad opera automáticamente borrando la incapacidad del sujeto, que queda
habilitado para todos los actos de la vida civil: Art. 129 CC. “La mayor edad habilita,

49
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

desde el día que comenzare, para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin
depender de personalidad alguna o autorización de los padres, tutores o jueces.”

En el caso, que los bienes del ex menor se encuentren en poder de terceros y estos se
nieguen a dárselos bastara la justificación de la edad:
Art.130 CC.- Para que los menores llegados a la mayor edad entren en la posesión y
administración de sus bienes, cuando la entrega de éstos dependa de la orden de los
jueces, bastará que simplemente presenten la prueba lega l( partida de nacimiento) de
su edad.

 EMANCIPACIÓN CIVIL: la emancipación es la institución por la cual los menores de edad


quedan liberados de la incapacidad que pesa sobre ellos con anticipación a la mayoría de edad.

1. Emancipación por matrimonio.


 En nuestro dº la primera causa de emancipación es el matrimonio (fundamento:
incompatibilidad de estado de esposo son la sujeción del mismo a la patria
potestad o tutela, extinguidas con la celebración del matrimonio y necesidad de
permitir que quien ha asumido las responsabilidades de la fundación de una flia
pueda desenvolverse en el orden patrimonial sin las trabas que la incapacidad
supone.)

 Requisitos:
a) Tener edad hábil para contraer nupcias (varón =18 y mujer =16) doctrina:
Orgaz + Llambías: pese a la falta de edad no es posible invalidar el
matrimonio por haber concebido la mujer y por lo tanto se consume la
emancipación y se extingue la patria potestad o tutela.

b) Haber celebrado el matrimonio.

Implícitos en Art. :
Art. 131. “Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con
las limitaciones previstas en el artículo 134.” (1º párrafo)

c) Discusión sobre requisito de la autorización


Antiguo Art. 131 subordinaba la emancipación a la condición que el matrimonio se
hubiera celebrado con la autorización necesaria (si no fuese así considerado incapaz
como si no fuesen casados.)

Doctrina: matrimonio celebrado sin la autorización del representante del menor


igualmente producía la emancipación de este. (Fundamento= valido el matrimonio valido
los efectos de emancipar a aquellos que lo contraen) Único efecto producido por falta de
autorización es aquel de la ley 2393, es decir, impedir al menor entrar en posesión de los
bienes cuya administración competía al padre (aquellos q aquel tenia adquiridos antes
del matrimonio o que hubiera adquirido después a titulo de donación o herencia) los
adquiridos x el menor mediante su trabajo quedaban bajo su administración para
mantener flia nueva.

Reforma del código (por ley 17.711) Nuevo art.131 2 párrafo: Si se hubieren casado sin
autorización no tendrán, hasta los veintiún años, la administración y disposición de los
bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el
régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación

2. Emancipación por habilitación de edad.

50
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

 Nuevo Art. 131 Los menores que hubieren cumplido dieciocho años podrán emanciparse
por habilitación de edad con su consentimiento3 y mediante decisión de quienes ejerzan
sobre ellos la autoridad de los padres. Si se encontraran bajo tutela, podrá el juez
habilitarlos a pedido del tutor o del menor, previa sumaria información sobre la aptitud de
éste. La habilitación por los padres (ambos padres por ejercer conjuntamente la patria
potestad) se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Tratándose de la habilitación judicial bastará
la inscripción de la sentencia en el citado Registro.
La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su
inconveniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla
o del Ministerio Pupilar (apreciación de LLambías = es preferible controlar de cerca
acción del emancipado que es nuevo en la vida civil independiente que dar marcha tras)

No se especifica las consecuencias de la no inscripción (inscripción no es requisito de


validez, pero la emancipación es inoponible a los 3 de buena fe que la ignoran por falta de inscripción)

 Asimilación del habilitado de edad al emancipado por matrimonio.

Art.168 CC.- Los menores de edad, aunque estén emancipados por habilitación de edad, no
podrán casarse entre sí ni con otra persona sin el asentimiento de sus padres, o de aquel
que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su
defecto, sin el del juez.

 Régimen de capacidad del menor emancipado.

◊ Principio: la emancipación es causa de extinción de la patria potestad y de la tutela así como


de la incapacidad del menor. Por consiguiente , el menor emancipado queda en la situación
de capacidad de las personas mayores de edad, y esta habilitado para todos los actos de la
vida civil
◊ Excepción: menor emancipado no esta en igual condición que el mayor de edad. El primero,
es una persona capaz pero con restricciones para actos determinados de carácter
patrimonial. (Capaz por regla general e incapaz por excepción) 4Las restricciones en carácter
patrimonial son de dos tipos,

o incapacitado para la realización de ciertos actos que le están prohibidos (art 134
reformado por ley 17711)

Los emancipados no pueden ni con autorización judicial:


1ro. Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito5;
2do. Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito;
3ro. Afianzar obligaciones.

Innovación con respecto al viejo articulo en cuanto a la discriminación


entre los bienes q integran el patrimonio del emancipado
 aquellos habidos a titulo gratuito6 ( no pueden ser donados)

3
Requisito del consentimiento del menor su omisión entraña el peligro de colocar a éste frente a una serie de responsabilidades
a las cuales puede no sentirse todavía capacitado para afrontar. No seria lógico privar al menor de la protección q su
incapacidad le brinda aun contra su voluntad.
4
Distinto que el menor adulto que es incapaz por regla general y capaz por excepción.
5
Finiquitito: conformidad con la gestión desarrollada y el saldo patrimonial arrojada por ella.
6
Bienes obtenidos a titulo gratuito: aquellos recibidos por donación o herencia.
51
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

 aquello habidos a titulo oneroso7 ( pueden ser donados)

o incapacitado para obrar por si solo. , pero puede hacerlo con la conformidad de su
cónyuge que fuese mayor de edad o con la aprobación judicial. (art. 135)

Art.135 CC.- Los emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de


sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título gratuito antes o después de la
emancipación, sólo tendrán la administración; para disponer de ellos deberán solicitar
autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno de éstos
fuere mayor de edad.

Crítica de LLambías: sistema de la ley 17711 completo desamparo para menores emancipados,
el habilitado de edad tiene tan amplia capacidad para contraer obligaciones sin control alguno, q
por esa vía indirecta podrá comprometer su fortuna y hacer enajenación de todos sus bienes.
Pero subsiste restricción de la cesión de créditos (Art. 1440), para cede créditos que pasen los
500 pesos necesitan la expresa autorización judicial.
◊ Sanción que recae sobre los actos prohibidos: Los Art. 134 (impone una incapacidad en
cuanto actos expresados)-135(hace depender validez del acto a autorización judicial) no
determinan q las prohibiciones q contienen son establecidas bajo pena de nulidad , pero es
indudable esta sanción por Art. 1042 q declara nulos los actos jurídicos otorgados por
personas relativamente incapaces en cuanto al acto, o que dependiesen de la autorización
del juez,
Crítica de LLambías: actos son nulos de manera relativa ya que no se declaran nulos por un
motivo de orden público sino para la protección del emancipado. Luego de adquirir la plena
capacidad el emancipado puede confirmar esos actos, inclusos los prohibidos.

◊ Criterio para la autorización judicial


Art.136.CC- La autorización judicial no será dada sino en caso de absoluta necesidad o de
ventaja evidente, y las ventas que se hicieren de sus bienes, serán siempre en pública subasta.
 Carácter irrevocable de la emancipación por matrimonio.

- Noción: el carácter irrevocable de la emancipación derivada del matrimonio


dignifica que una vez constituida no desaparece aunque llegue a cesar la causa
que le diera origen :

Art. 133 CC.- La emancipación por matrimonio es irrevocable y produce el efecto de habilitar a
los casados para todos los actos de la vida civil, salvo lo dispuesto en los artículos 134 y 135,
aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad, tengan o no hijos. No obstante ello, la
nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad.

LLambías: casos de disolución de matrimonio ya sea por muerte o por divorcio vincular (Art. 73
de ley de matrimonio civil cualquiera de los cónyuges que fuese menor de edad, quedara sujeto
a las disposiciones de ese código relativas a los menores emancipados).

- Nulidad del matrimonio :

Art.132.- “Si el matrimonio fuese anulado, la emancipación será de ningún efecto


desde el día en que la sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada.
En el caso del matrimonio putativo (creer) subsistirá la emancipación respecto del
cónyuge de buena fe.”
7
Bienes obtenidos a titulo oneroso: por ejemplos los comprados con sus ganancias o con los frutos de sus otros bienes.
52
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Nulidad # de anulación. (2 tipos de invalidez) Art.172 CC.- Es indispensable para la existencia del
matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la
autoridad competente para celebrarlo. El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá
efectos civiles aunque las partes hubieran obrado de buena fe LLambías: la innovación del matrimonio
putativo no concede la emancipación que quiera fundarse en un matrimonio inexistente.

 EMANCIPACIÓN COMERCIAL

 Noción: Es la que se otorga al menor de edad a fin de habilitarlo para el ejercicio del
comercio. Art. 10 y 11 deL Código de Comercio :

Artículo 10.- Toda persona mayor de 18 años puede ejercer el comercio con tal que acredite
estar emancipado o autorizado legalmente.

Artículo 11.- Es legítima la emancipación:


1.- Conteniendo autorización expresa del padre y de la madre.
2.- Siendo inscripta y hecha pública en el Tribunal de Comercio respectivo.

La emancipación civil es irrelevante para el ejercido del comercio, debiendo el menor seguir el trámite
correspondiente. ( Independencia de los institutos de emancipación comercial y civil)

 Alcance de la emancipación comercial Art. 11 Llenados estos requisitos, el menor será


reputado mayor para todos los actos y obligaciones comerciales.

Unidad 8:

DEMENTES:
Se denomina a toda clase de enfermos mentales “insanos”.
Luego de ser declarados incapaces son llamados “interdictos”.
La ley 17.711 sustituyó la denominación “demente” por “dementes e inhabilitados”.

o Fundamento de la interdicción: necesidad de proteger al sujeto inepto para el gobierno de su


persona y de sus bienes // A toda incapacidad corresponde la sanción de nulidad respecto de los
actos jurídicos obrados x el incapaz.

o Criterio para establecer la interdicción: 3 sistemas:

 Criterio puramente médico: Si existe alguna dolencia mental típica, sin considerar
si la enfermedad tiene o no incidencia en la vida de relación, es incapaz.
 Sistema biológico-jurídico: Concurrencia de ambos factores. El factor psiquiátrico
permite dar seguridad al pronunciamiento judicial, y el factor social indica la
finalidad de ese pronunciamiento. (Llambías)
 Sistema económico-social: La incapacidad debe decretarse respecto de quienes
sean ineptos para administrar sus bienes, independientemente de su estado
mental.

Ley 17.711 acepta el sistema biológico-jurídico, x lo que surge la nueva redacción del art. 141: “Se
declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan
aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.”
53
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

 Elemento psiquiátrico: “enfermedad mental”.


 Elemento jurídico: “falta de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.”

QUIENES PUEDEN SER DECLARADOS DEMENTES:

o REQUISITOS DE FORMA:

Art. 140: “Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este Código se
determinan, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente.”

Art. 142: “La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y después de
un examen de facultativos.”

Requisitos formales indispensables para declarar la interdicción de los insanos:


1. Instancia de parte legítima: no es posible declarar la incap del insano sin seguir el pertinente
juicio de insania que se inicia con la denuncia de quien es parte legítima.
2. Examen previo de facultativos: no es posible prescindir de la pericia médica y si en algún caso el
juez no alcanza el informe de esos peritos, el pronunciamiento sería nulo.

Art. 143: “Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia, deberá ser calificada en su
respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total.”
Discusión sobre el valor del dictamen médico: ¿El dictamen es obligatorio para el juez?
a) El dictamen médico no es obligatorio para el juez, la apreciación de la prueba de peritos queda
librada al criterio judicial.
b) El dictamen médico obliga al juez en el aspecto técnico de la medicina pero no en lo jurídico.
c) El examen médico es tomado como garantía de la justicia y acierto de una decisión judicial. Pero
cuando el dictamen médico proclame la insania, el juez tiene la libertad de apreciar las pruebas.
(si lo medico dice que esta sano: el juez debe decir que es capaz, si lo médico dice que es
insano: el juez puede reevaluar la situación)
3. Verificación de la dolencia x sentencia de juez competente: es el del domicilio del denunciado.
o REQUISITOS DE FONDO: Que se trate de:

1. Enfermo mental: cualquiera sea la denominación de la enfermedad mental y la ubicación dentro


del cuadro de las enfermedades mentales que la ciencia psiquiátrica de cada tiempo pueda
formular.
Art. 141: “Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades
mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.”

2. Estado habitual: para poder incapacitar a un enfermo mental es necesario que su estado sea
habitual.

3. Incidencia de la enfermedad mental en a la vida de relación:


Art. 486: “Se da curador al mayor de edad incapaz de administrar sus bienes.”
La sola inaptitud de la persona para el manejo de sus bienes, sin el antecedente de la enfermedad
mental, es insuficiente para incapacitar a la persona.
El sentido de la incapacitación del insano es suplir la ausencia de “aptitud para dirigir su persona o
administrar sus bienes.”

4. Condiciones negativas: Para que la declaración de interdicción sea posible, se requiere:


i. Que el denunciado no sea menor impúber:
Art. 145: “Si el demente fuese menor de catorce años no podrá pedirse la
declaración de demencia.”

54
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Sería sobreabundante, es duplicar la incapacidad absoluta de hecho del menor


impúber.
ii. Que no se haya rechazado una denuncia anterior:
Art. 146: “Tampoco podrá solicitarse la declaración de demencia cuando una
solicitud igual se hubiera declarado ya improbada, aunque sea otro el que la
solicitase, salvo si expusiese hechos de demencia sobrevivientes a la declaración
judicial.”
Esto se hace para evitar que alguien sea víctima de molestias.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INSANOS NO INTERDICTOS

La situación jurídica de las personas que padecen de enajenación mental pero que no han sido
interdictas, debe ser examinada desde 3 puntos de vista: capacidad, responsabilidad, validez actos.

1. CAPACIDAD DEL INSANO: Mientras no se dicte la declaración judicial de interdicción el insano


es una persona capaz de gestionar sus dºs y proveer al cuidado o descuido de su persona.

 Cuando la demencia fuese notoria e indudable, el juez de oficio decretará la inhibición general
de los bienes y las providencias que crea convenientes para asegurar la indisponibilidad de los
bienes muebles y valores. Si el demente es peligroso para sí o para 3º, el juez ordenará su
internación en un establecimiento público o privado.

 Influencia del nombramiento de curador a los bienes sobre la capacidad del insano: el efecto
sobre la capacidad del denunciado como insano, aún no interdicto, implica la suspensión parcial
de la capacidad del denunciado como insano, porque dos personas no pueden realizar el mismo
acto, por ende el insano es incapaz para efectuar los actos que le competen al curador (los actos
de carácter patrimonial). La suspensión es parcial, pero si se declara la interdicción, se convierte
en definitiva. Si en cambio, la denuncia es rechazada, se levanta la suspensión retroactivamente
de modo de resultar válidos los actos obrados en el intervalo.

2. RESPONSABILIDAD DEL INSANO: Depende del discernimiento que tengan en el momento de


obrar. (Allí donde hay disentimiento también hay responsabilidad)
3. VALIDEZ DE LOS ACTOS JURÍDICOS OTROGADOS: Los actos jurídicos obrados x el insano
no interdicto son anulables.

El fundamento de invalidez reside en la ausencia de discernimiento. Luego de recobrada la salud, o


luego de establecida la interdicción, su representante, pueden promover una acción de anulación
para que el acto anulable sea anulado x los tribunales.

 Carácter de la nulidad: es relativa. Su fin es la protección de la persona, para que su


situación de inferioridad no se convierta en causa de males para el insano.
 A quienes pertenece la acción de nulidad: Pertenece al insano luego de recobrada la razón,
o al curador si es declarado incapaz. También podría ser ejercida x los herederos del insano.
 Prescripción de la acción de nulidad: lapso de 10 años.
 Régimen de prueba de acción: para anular el acto hay que acreditar que se encontraba en
ese momento en un estado “no lúcido”, no sirve que se acredite que en esa “época” carecía
de discernimiento.
 Paralización de la acción: la ley 17.711 agregó al art. 473 :
“Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya habido o no sentencia de
incapacidad, contra contratantes de buena fe y a título oneroso.”
 Influencia de la muerte del insano sobre la suerte del acto: art. 474
“Después que una persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos ente vivos x causa de
incapacidad…a no ser que ésta (la insania) resulte de los mismos actos, o que se hayan consumados
55
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

después de interpuesta la demandada incapacidad…esta disposición no rige si se demostrare la mala


fe de quien contrató con el fallecido.”
1º excepción: x ejemplo “vendió” la casa x $50.
2º excepción: (¿?)

Unidad VIII , punto 2.


El juicio de insania. Normas del Código Civil y normas procesales. Quiénes pueden pedir la
declaración de demencia. Curadores provisionales. Situación del presunto insano durante el
juicio. Efectos jurídicos de la declaración de demencia. Cesación de la incapacidad,
condiciones y procedimientos.

 Juicio de insania.

- Normas de fondo: Código civil sienta bases de orden procesal adoptadas en


resguardo de la capacidad de las personas, y que han de ser respetadas por las
leyes de procedimiento que dicten las provincias.
- Normas procesales que regulan el juicio de insania, dictadas por el congreso
nacional de la Cáp. Fed algunas legislaturas provinciales.

 Normas de fondo

◊ Necesidad de verificación judicial :

- Art.140.- Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que
en este Código se determinan, sin que la demencia sea previamente
verificada y declarada por juez competente.
- Art.142.- La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a
solicitud de parte, y después de un examen de facultativos.

Juicios dde se percibe a un litigante señales de insania, se procede a avisar al Asesor de


Menores previa intervención de los médicos de los tribunales, para que este inicie el juicio de
insania (Art. 144 Inc. 3) y cumpla con sus deberes: Art. 137 ley 1893 entablar la defensa de la
persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces las acciones o
recursos necesarios, sea directa o conjuntamente con los representantes de los incapaces.

◊ Examen medico :

- Ver Art. 142, no es posible omitir la revisacion de los médicos ya que es un


elemento constitutivo y esencial del debido proceso legal.
- Modo de designación de peritos médicos por juez sujeto a ley local de
procedimiento

◊ Características legales del dictamen medico

Art.143.- “Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia, deberá ser calificada en su
respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total.”.

◊ Quienes pueden pedir la declaración de demencia :

Art.144.- Los que pueden pedir la declaración de demencia son:


1ro. El esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente;
56
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

2do. Los parientes del demente;


3ro. El Ministerio de Menores;
4to. El respectivo cónsul, si el demente fuese extranjero;
5to. Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o incomode a sus vecinos
LLambías
1ro: en este inciso queda desprotegido el conyugue inocente de la separación que sigue teniendo
derecho hereditario, critica jurisprudencia q dice que no se puede tramitar juicio de insania cuando el
juicio de divorcio o nulidad de matrimonios se están tramitando, insano puede hacer uso de esta
ventaja,

2do: solo quedan comprendidos los parientes unidos al insano por un parentesco que pueda producir
algún efecto jurídico, no comprendidos parentesco colateral más q 4º y parentesco x afinidad q exceda
al 2º. (Cuñados) incumplimiento d la denuncia es causa de indignidad para heredar o de privación de
curatela pero si insano esta amparado por personas que lo cuidan estas tienen dº a postergar
discrecionalmente la denuncia.

3ro: ministerio de menores hace representación de las personas que protege por la vía de asistencia y
vigilancia de los representantes de los incapaces, esta atribución emana de precepto legal de suplir
cualquier situación de desamparo del enfermo o de interés de los parientes de eludir el régimen de la
curatela. Aconsejable q Ministerio de menores permita a los allegados del insano ejercicio de las
mismas facultades reservándose el control.

4to: Según LLambías injustificado, ministerio d menores también ampara extranjeros, no es necesario
funcionario de sus país

5to: LLambías no justificado, extraño denuncia solo para protección propia, por lo tanto extraños solo
deberían dar conocimiento de la situación y por ende carecer de carácter de denunciante.

- Quienes no pueden pedir la declaración de demencia:

 Por los socios, los acreedores, simples amigos del insano, sin perjuicio que estos hagan
denuncia del caso ante ministerio de menores.
 Doctrina denuncia de tutores de menores, se comportan como padres, se da lugar
aunque durante juicio no se puede comportar como denunciante.

◊ Curadores provisionales: hay 2 clases

1. Curador ad-litem (abogado matriculado): Art.147.- “Interpuesta la solicitud de demencia, debe


nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y
defienda en el pleito, h asta que se pronuncie la sentencia definitiva”.
o Nombramiento necesario-forzoso porque sino habría una indefensión de la persona
que por su propia situación no se puede comportar en el proceso.
o + defender al insano pero principalmente averiguar la efectividad del estado mental
de aquel
o Todo procedimiento que no sea cito por curador declarado nulo, pues es parte
esencial
o A falta de curador de bienes se le ha autorizado a adoptar mediadas de carácter
patrimonial.

2. Curador a los bienes


o nombramiento no forzoso, bajo dos presupuestos
a) el estado notorio de le enfermedad

57
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

b) existencia de bienes que puedan peligrar por el abandono en q los ha dejado


la enfermedad mental del dueño.
o Función :administrar bienes entregados bajo inventario

Jurisprudencia: curador provisional =atribuciones que el curador definitivo variando solo en la


temporalidad de sus funciones.
o Fin de pleito curador debe rendir cuentas que pesa sobre todo gestor de bienes
ajenos.

 Normas procesales referentes al juicio de insania en Código Procesal Civil y Comercial de la


Nación.

◊ Recaudos liminares
Para que una denuncia de insania sea viable
a) Que el presentante justifique su personería de denunciante, con arreglo del
Art. 144
b) Que el presentante exponga los hechos: acompañando certificados de 2
médicos, relativos al estado mental del presunto incapaz y su peligrosidad
actual. (Art. 624 Cod. Proc.) Cuando no fuere posible acompañar dichos
certificados, el juez requerirá la opinión de 2 médicos forenses, quienes
deberán expedirse dentro de 48 horas. A ese solo efecto y de acuerdo con las
circunstancias del caso, el juez podrá ordenar la internación del presunto
incapaz por igual plazo, si fuere indispensable para su examen.(Art. 625)
◊ Tramite inicial.

Artículo 626- “Con los recaudos de los artículos anteriores y previa vista al asesor de menores e
incapaces, el juez resolverá:

1 El nombramiento de UN (1) curador provisional, que recaerá en UN (1) abogado de la


matrícula. Sus funciones subsistirán hasta que se discierna la cúratela definitiva o se desestime
la demanda.

2 La fijación de un plazo no mayor de TREINTA (30) días, dentro del cual deberán producirse
todas las pruebas.

3 La designación de oficio de TRES (3) médicos psiquiatras o legistas, para que informen,
dentro del plazo preindicado, sobre el estado actual de las facultades mentales del presunto
insano. Dicha resolución se notificará personalmente a aquél
◊ Quienes son parte

a) Curador
b) Asesor de menores
c) Denunciante El denunciante únicamente podrá aportar pruebas que acrediten los hechos
que hubiese invocado y el presunto insano las que hagan a la defensa de su capacidad
d) Denunciado
c) +d)

Facultades para ofrecer y rendir pruebas y apelar de la sentencia q se dicte dentro de quinto
día por el denunciante, el presunto demente o inhabilitado, el curador provisional y el asesor
de menores. Art. 633 CP.
◊ Pericia médica.

58
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Art. 631. C.P. Los médicos, al informar sobre la enfermedad, deberán expedirse con la mayor
precisión posible, sobre los siguientes puntos:
1 Diagnóstico.
2 Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó.
3 Pronóstico.
4 Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.
5 Necesidad de su internación.
+ de inicio de dolencia porque desde ese momento nace periodo de sospecha respecto de los
actos obrados por quien es declarado incapaz.

◊ Tramite final – Sentencia-


- Art. 632 CP. Producido el informe de los facultativos y demás pruebas, se dará
traslado por CINCO (5) días al denunciante, al presunto insano y al curador
provisional y, con su resultado, se dará vista al asesor de menores e incapaces.
- Art. 633 CP.- Antes de pronunciar sentencia, y si las particularidades del caso lo
aconsejaren, el juez hará comparecer al presunto demente a su presencia o se
trasladará a su domicilio o lugar de internación. La sentencia se dictará en el
plazo de QUINCE (15) días… se comunicará la sentencia al registro del estado
civil y capacidad de las personas
- La sentencia es apelable , por todas las partes
- Protección del incapaz, si sentencia no es apelada se elevara para su consulta a
la cámara, hasta que se cumpla dicho tramite no hay sentencia firme.
◊ Costas del juicio

o Principio costas soportadas por denunciado, siempre que haya sentencia de


interdicción
o Rechazo de solicitud, si el denunciante actuó de mala fe se hace cargo de las
costas, si actuó de buena fe costas se le aplican al denunciado.
o Cuando el presunto insano careciere de bienes o éstos sólo alcanzaren para su
subsistencia, circunstancia que se justificará sumariamente, el nombramiento del
curador provisional recaerá en el curador oficial de alienados, y el de psiquiatras
o legistas, en médicos forenses Art. 628 CP.

◊ Situación del presunto insano durante el pleito

Es parte legítima para producir pruebas justificativas de su aptitud mental, para alegar sobre las
pruebas rendidas y apelar y fundar el recurso de apelación.

 Efectos jurídicos de la declaración de demencia


 Efectos generales
- Son importantes ya que la interdicción incide en capacidad del sujeto y sobre la validez
de los actos jurídicos
- Da lugar a un nombramiento de un curador definitivo q se hará cargo del gobierno d la
persona y los bienes del incapaz
- Irrelevante con respecto a la responsabilidad del sujeto que se mide conforme a su
efectivo discernimiento en el momento de obrar, en cada caso.

 Efectos que produce el pronunciamiento de la interdicción en los insanos


♦ Capacidad de hecho y discernimiento

- Capacidad:
o aptitud legal q se otorga al sujeto y que lo habilita para el ejercicio, por si
mismo, de sus dº
o se refleja en validez de los actos jurídicos obrados por el sujeto
59
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o se gradúa en categorías abstractas


o solo incide en validez o invalidez del acto jurídico

- Discernimiento:
o aptitud natural del sujeto (facultad de conocer) que ley toma en cuenta
para imputarle especialmente responsabilidad por las consecuencias
perjudiciales de sus actos.
o Se traduce en la responsabilidad por las consecuencia q derivan de la act.
del agente.

o Se aprecia en concreto en función de las circunstancias personales del


sujeto, a menos que se trate de discernimiento en razón de edad q se regula
por categorías abstractas, q provee la sola edad del agente.

o Su ausencia impide la misma imputación del acto al agente q si es su autor


material no resulta ser su autor moral.

o Carencia de discernimiento se refleja no solo en la invalidez


de los actos obrados bajo ese estado sino en la irresponsabilidad del
agente por las consecuencias perjudiciales de una act. q no les es
moralmente imputable se debe proceder a una indemnización de
equidad.

Diversa regulación jurídica de la capacidad y del discernimiento


1. incapaces que obran con discernimiento (Ej. dementes interdictos en intervalos de lucidez) q
son responsables de sus actos. Actos siempre nulos
2. personas capaces q sin dejar de serlo obran sin discernimiento (Ej. insanos no interdictos q
están bajo el flujo de su enfermedad) actos siempre anulables, porque padecen falla
dependiente de estimación judicial.

 Responsabilidad del demente interdicto: responsabilidad de las personas


esta ligada al discernimiento con que haya obrado., cuando falta discernimiento no hay
lugar a responsabilidad del agente porque falla la razón de ser de la imputación moral
del acto obrado a su autor material.

Art.1070.- No se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en lúcidos intervalos, aunque
ellos hubiesen sido declarados tales en juicio.

Accionar de las partes: damnificado debe demostrar la imputabilidad material del hecho al insano, y
este, este o no interdicto, le toca excusar su responsabilidad con la prueba de la carencia de
discernimiento en el momento de obrar.

 Sistema de capacidad del interdicto.

- Sentencia de interdicción incapacidad absoluta del demente.


- Designación de un curador para el gobierno de la persona(cuidado del
incapaz y ppalmente la curación de este si lo necesita) y bienes

60
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

PERO curador no puede decidir internación de incapaz, es una asunto que compete al
juez: Art 482.- El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que
sea de temer que, usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá tampoco
ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial.

Actos posteriores a la interdicción:

- Actos q provienen de sujeto carente de capacidad son nulos: Art.472.- Si la sentencia


que concluya el juicio, declarase incapaz al demandado, serán de ningún valor los actos
posteriores de administración que el incapaz celebrare.

Nulos: no solo los actos de orden patrimonial sino también de orden extra-patrimonial (actos
personalísimos= matrimonio, testamento, reconocimiento de filiación, la impugnación de paternidad) y
actos de procedimiento.
- Quid de los testamentos :posibilidad de testar en intervalos de lucidez

Dividió la doctrina:

Art.3615.- Para poder testar es preciso que la persona esté en su perfecta razón. Los dementes sólo
podrán hacerlo en los intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos y prolongados para
asegurarse que la enfermedad ha cesado por entonces.

1. Hay excepción de incapacidad absoluta de los dementes interdictos, según Art 3615.
♦Termino demente, según esta doctrina se refiere a dementes interdictos y no a simples
enfermos mentales
♦Tesis: respeto de efectiva voluntad del testador cuando hay seguridad de que responde al
querer de la persona en estado de lucidez.

2. No hay motivo para hacer excepción que la ley no hace

♦Termino demente en art.3615, no alude a la capacidad sino al discernimiento y


reproduce para los actos de última voluntad disposiciones generales q exigen la presencia
de discernimiento en el agente para que su activ resulte jurídicamente eficaz.
♦Noción de respeto de voluntad del testador en intervalo de tiempo de lucidez debería
remitirse a toda clase de incapacidad, y si la ley no ha optado por eso es por cuestión de
inseguridad, no comprobación en su momento de intervalo de lucidez por procedimiento de
rehabilitación del insano lo que hace que el acto sea dudoso. por lo tanto, actos de última
voluntad sujetos a principios generales de la incapacidad.

Actos anteriores a al interdicción.

- Art.473.- Los anteriores a la declaración de incapacidad podrán8 ser anulados, si la causa de la


interdicción declarada por el juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron
ejecutados.

8
LLambias: el uso del termino podrán alude a que la anulación de los actos quedaría a la discrecionalidad del juez, quien
puede ser persuadido que el acto no fue perjudicial sino provechoso para el insano. Pero esta no seria la función del juez
quién solo debe tomar en cuenta la ausencia del discernimiento para la anulación del acto.
61
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Impugnación de un acto de un insano luego interdicto dos posibilidades:

a) Prescindir de sentencia de interdicción y probar la ausencia de discernimiento en el


momento del acto, invocación de los ppios generales de los actos obrados sin
discernimiento.
b) Convocar sentencia de interdicción (en dde se constaban dos extremos: uno que la actual
enfermedad mental del autor del acto remontaba a la época de la celebración del mismo o
que la enfermedad existía públicamente por entonces) probando dos extremos que
facilitarían el pronunciamiento de invalidez por fuerza presuntiva q la sentencia jurídica
ejercía respecto del pasado.

Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya habido o no sentencia de
incapacidad, contra contratantes de buena fe y a título oneroso. Agregado por ley 17711 a Art. 473.

 Carácter de nulidad: (3 opiniones )

I. Actos otorgados por dementes son inválidos pero los difieren en cuanto a la índole de
la invalidez y su carácter según cuando hayan sido obrados:
Antes de la interdicción: anulables y de nulidad relativa (no existe presunción firme
depende la suerte del acto de la convicción q se formo el juez)
Después de la interdicción: nulo y de nulidad absoluta. (Presunción juris et de juris de
ausencia de razón en el obrar del insano sin admitir prueba en contrario)
II. Orgaz opina que la nulidad de los actos del insano es siempre absoluta ( misma
causa produce misma nulidad), son casos de actos carente d voluntad, supuesto de
acto inexistente pero para LLambías, es la falta de discernimiento que invalida el acto
no de voluntad, acto es invalido pero no inexistente
III. Doctrina + jurisprudencia: los actos de los insanos son siempre de nulidad relativa,
sea que hayan obrado antes o después de la interdicción. Criterio de distinción en
nulidad relativa y absoluta del acto invalido radica en que la absoluta se aplica en
protección de un interés publico y la relativa en resguardo de un interés privado,
como la protección del insano cuya deficiencia mental no le permite el uso adecuad
de sus dº.

 Efectos de la enfermedad mental sobre la libertad personal

Art.482.- El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer
que, usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa
de dementes sin autorización judicial. (ley 17711 agrego lo siguiente)
Las autoridades policiales podrán disponer la internación, dando inmediata cuenta al juez, de las
personas que por padecer enfermedades mentales, o ser alcoholistas crónicos o toxicómanos pudieren
dañar su salud o la de terceros o afectaren la tranquilidad pública. Dicha internación sólo podrá
ordenarse, previo dictamen del médico oficial.
A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria,
disponer la internación de quienes se encuentren afectados de enfermedades mentales aunque no
justifiquen la declaración de demencia, alcoholistas crónicos y toxicómanos, que requieran asistencia en
establecimientos adecuados, debiendo designar un defensor especial para asegurar que la internación
no se prolongue más de lo indispensable y aun evitarla, si pueden prestarle debida asistencia las
personas obligadas a la prestación de alimentos.

Ley 22914 de aplicación en el ámbito de l a cap fed regula la internación de personas en


establecimientos publico y privados de salud mental o afectados de enfermedades mentales,
alcohólicos crónicos o toxicómanos, estableciendo que solo admitirá a) por orden judicial b) a pedido de
propio interesado o su representante legal c) pro disposición de la autoridad policial en los supuestos y

62
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

con los recaudos en parr. del Art. 482 CC. D) en caso de urgencia a pedido de las personas
enumeradas en los Inc. 1 al 4 del Art. 144 del CC.

 Cesación de la Incapacidad (ante toda duda se mantiene la incapacidad)

♦ Rehabilitación del interdicto: la incapacidad provocada por la sentencia de interdicción es


indefinida hasta q el incapaz sea rehabilitado:

Art.150 CC.- La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los


dementes, sólo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por
facultativos, y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio de Menores.

Causa única de rehabilitación: reestablecimiento absoluto del estado mental del incapaz.
♦ Necesidad del juicio de rehabilitación: requisitos:
I. La promoción de un juicio especial con ese objeto
II. Necesidad del examen de facultativos
III. Sentencia de rehabilitación del interdicto.
♦ Quienes pueden pedir la rehabilitación: Código no dice nada pero por analogía los
mismos capacitados para denunciar la demencia establecidos en art. 144 , también
seria deber de hacerlo el curador quien tiene que cuidar que el incapaz recobre la
capacidad y el propio interdicto: “ el declarado demente podrá promover su
rehabilitación” Art. 635 CPCYC.
♦ Juez competente:
Art. 5 Inc. 8 del C PCyC es competente en los procesos de rehabilitación, el juez que
declaro la interdicción,
Ante juez incompetente, rehabilitación es nula de manera relativa porque puede ser
confirmada de manera expresa o tacita por el curador y ministerio de menores.
♦ Quines son parte en el juicio: todos los que revisten ese carácter en el juicio de
interdicción solo cambio curador ad-litem por curador definitivo.
♦ Examen medico: esencial, nombramiento de médicos hecho pro juez bajo =ppcios
que rigen el juicio de interdicción,
♦ Sentencia de rehabilitación punto a decidir en este es la completa reestablecimiento
del interdicto, queda librado a la apreciación del juez. Efecto: recobra su capacidad de
inmediato y sin dependencia de formalidad , en la cap fed sentencia de rehabilitación
se inscribe en Registro de Incapaces

 Independencia de lo civil y lo penal en esta materia

o Ppio de independencia de la cosa juzgada civil y penal en lo relacionado con la


insania se ve en dos aspectos :
Art. 151.- La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el
juicio civil, para los efectos declarados en este Código, mas no en juicio criminal, para
excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.

Rehabilitación solo consecuencias sobre capacidad no para excluir o admitir responsabilidad

Art.152.- Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que
se trata en los artículos precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho
lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo hubiese condenado como si no
fuese demente el procesado.

SORDOMUDOS

63
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

A) En el concepto jurídico son los que no pueden hablar con los demás ni oír lo que se les dice, sin
atender al origen de su deficiencia.
• Art. 54, inc. 5º: “Tienen incapacidad absoluta: los sordo-mudos que no pueden darse a
entender por escrito.”
• Art. 153: “Los sordo-mudos serán habidos por incapaces para los actos de la vida civil, cuando
fuesen tales que no pueden darse a entender por escrito.”

B)
Procedimiento de incapacitación:
• Art 154: “Para que tenga lugar la representación de los sordomudos, debe procederse
como con respecto a los dementes; y después de la declaración oficial debe observarse lo que
queda dispuesto respecto de los dementes.”

C) Requisitos para la interdicción: debe comprobarse que ellas son sordomudas y que no saben o no
pueden darse a entender por escrito.

D) finalidad del examen medico:


• Art. 155 “El examen de los facultativo verificara si pueden darse a entender por escrito. Sino
pudieren expresar su voluntad de ese modo, los médicos examinaran también si padecen de
enfermedad mental que les impida dirigir su persona o administrar sus bienes y en tal caso se
seguirá el tramite de incapacidad por demencia.”

F) Personas que pueden solicitar la interdicción:


• Art. 156 “Las personas que pueden solicitar la declaración judicial de la incapacidad de
los dementes, pueden pedir la de la incapacidad de los sordo-mudos.”

E) Efectos de la interdicción: la sentencia que verifica la ineptitud del sordomudo tiene por efecto la
supresión de la capacidad de la que se gozaba hasta el momento de pasar el pronunciamiento en
autoridad de la cosa juzgada. El sujeto queda en condición de un absolutamente incapaz cuya
representación es asumida por el curador que se le designe.

G) Nulidad de los actos obrados:


Todo acto obrado por el sordomudo después del pronunciamiento judicial respectivo es nulo, si bien de
nulidad relativa, por la finalidad protectora de la incapacidad. Los actos anteriores al pronunciamiento
judicial solo podrían ser invalidados si estableciese la carencia del discernimiento del sujeto en el
momento de otorgarlos.

H) Matrimonio del sordomudo:


La incapacidad del sordomudo esta exceptuada en el matrimonio: Art. 166 “Son impedimentos para
contraer matrimonio:… la sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad
en forma inequívoca por escrito o de otra manera.”

I) Art. 158: “Cesara la incapacidad de los sordomudos del mismo modo que los dementes.”

I- Insubsistencia de esta categoría en el derecho moderno: la incapacidad del sordomudo es un


anacronismo en nuestro tiempo. La sordomudez por si sola no excluye las posibilidades de la
lucidez mental. El problema del sordomudo no es jurídico sino medico y pedagógicos. De
aquí que los códigos modernos como el venezolano, el alemán el italiano y el suizo hayan
suprimido la sordomudez como causa constitutiva de incapacidad.
II- El anteproyecto de 1954: aquí desaparece la categoría del sordomudo como incapaz. Si la
sordera no responde a lesión cerebral el sujeto es inteligente. Aunque la ley 17.711 no ha
recogido este supuesto especifico de habilitación.

4)
64
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

I- Ausencias: diversas especies


la ausencia en sentido vulgar se refiere al alejamiento de alguien del lugar donde se supone había de
estar presente. En derecho la voz es utilizada para caracterizar diversas situaciones de hecho, sin
alusión directa a una persona determina:
• Formación del consentimiento entre ausentes, aludiéndose a personas no presentes en
el lugar considerado.
• A los que no comparecen a estar en juicio no obstante estar debidamente citados.
• En el Esbozo de Freitas se computaba como incapaces a los ausentes declarados como
tales en juicio, que eran los imposibilitados físicamente para obrar en razón de su
alejamiento del lugar donde se exigía estar para el ejercicio de los derechos.
• Se denominan ausentes con presunción de fallecimiento aquellos que por prolongada
ausencia de su domicilio, sin dar noticias del paradero, son reputados muertos.

II- Incapacidad de los ausentes declarados en juicio: mucho se ha discutido acerca de cuales
eran los ausentes que aludía el Art.54.
• Borda: eran los ausentes con presunción de fallecimiento sobre los que legislaban los
Arts. 110 y ss. Ahora derogados.
• Aguiar: eran los simples ausentes que citados en un juicio donde fuesen parte dejaren de
concurrir a estar a derecho
Machado: todos los ausentes quedaban aludidos en el Art. 54.
• La opinión doctrinaria dominante: los ausentes de referencia constituían una categoría
especial que omitió reglamentar el codificador.
• Orgaz: consideraba que había una laguna sobre la situación de los ausentes. Tal laguna
quedo colmada con la sanción de la ley 14.394.

III- normas referentes a la declaración de ausencia de acuerdo a la ley 14.394: requisitos: 1. la


desaparición de la persona.
2. la existencia de bienes que exijan cuidado.
3. la falta de apoderado o situación analogada.
Art. 15 de la ley 14.394: “Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o
residencia, sin que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a
instancia de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de estos lo
exigiere. La misma regla se observara, si existiendo apoderado, sus poderes fuesen insuficientes,
no desempeñare convenientemente el mandato a este hubiese caducado.”

1. DESAPARICION de la persona: para interferir en el patrimonio del desaparecido y disponer la


administración del mismo.
2. EXISTENCIA DE BIENES EN PELIGRO: por la necesidad de tomar alguna medida al respecto
3. INEXISTENCIA DE PERSONA AUTORIZADA: para obrar en nombre del ausente.
• Quienes pueden declarar la ausencia:
Art. 17: “ Podrán pedir declaración de ausencia y el nombramiento de curador, el ministerio publico y
toda persona que tuviere interés legitimo respecto de los bienes del ausente.”
• La declaración de ausencia debe ser solicitada ante el juez del domicilio del ausente,
o ultima residencia del mismo, si no se conociere el mismo.
Art. 16: “Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la ultima residencia del
ausente. Si este no los hubiere tenido en el país, o no fuesen conocidos, lo será el del lugar en que
existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontraren
en diversas jurisdicciones.”
• Procedimiento a seguir:
Art. 18: “el presunto ausente será citado por edictos durante cinco días y si vencido el termino no
compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrara al defensor
ausente. El ministerio publico será parte necesaria en el juicio.”

65
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

• Nombramiento del curador: con la declaración de ausencia se hará el nombramiento de


curador que antes estaba llamado a representar al ausente
Art. 19: “para esta designación serán preferidos los parientes idóneos del ausente en el siguiente
orden: 1º el cónyuge, cuando conservare la vocación hereditaria o subsistiese la sociedad conyugal.
2º los hijos.
3º el padre o la madre.
4º los hermanos y los tíos.
5º los demás parientes en grado sucesible.
• Calidades, facultades del curador
Art. 20: “las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por lo
dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y curadores. Si antes de la designación de
curador se dedujeran acciones contra el ausente, le representara el defensor cuyo nombramiento
prevé el articulo 18.”

IV- Efectos de la declaración de ausencia:


Autoriza a instituir un representante del ausente que supla la imposibilidad de obrar e que este se
encuentra, en el lugar donde se instituye la representación. Pero tal declaración no obsta a que el
ausente obre en el lugar donde se encuentra con la capacidad que le corresponda sin considerar la
declaración reausencia.

V- Cesación de la curatela del ausente: Art. 21 “termina la curatela de los ausentes declarados:
1º por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado.
2º por la muerte del mismo.
3º por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado.

5)

I- Incapacidad de los penados:


Art. 12 del Cº Penal: “ la reclusión y la prisión por mas de tres años…importan…la privación mientras
dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de
ellos por actos entre vivos. El penado quedara sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para
los incapaces.”

Acerca del fundamento que tiene esta incapacidad hay dos concepciones diferentes:
1) La concepción PUNITIVA: entiende que la incapacidad civil es una pena accesoria de la pena
criminal.
2) La concepción TUITIVA: estima que la interdicción de los penados como toda incapacidad de
hecho, tiene un sentido de protección el incapaz.

II- Alcance de la incapacidad: la regla es la capacidad. La incapacidad de los penados es excepcional


y se no extiende sino a aquella actividad prevista por la ley.

Incapacidad:
a) PATRIA POTESTAD: no pierde el derecho de la patria potestad sino de la suspensión de la misma
mientras dure la pena.
b) ADMINISTRACION: los penados quedan impedidos por el hecho de la condena para administrar
sus bienes, los que quedan encargados al curador que se le nombre.
c) Carece de atribuciones para DIPONER de sus bienes por actos entre vivos. Estos actos también
están vedados al curador a menos que cuente con la aprobación judicial.

III- Actos que pueden realizar por conservar su capacidad general.


1) celebración de matrimonio.
2) otorgamiento de testamento.
3) reconocimiento de hijos extramatrimoniales.
66
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

4) actuación en juicio donde se ventilen actos que no les sean prohibidos.

Representación del curador: el curador nombrado para que representa al penado, extiende sus
facultades la orden patrimonial, y ejerce la administración de los bienes del mismo con la sujeción a
las disposiciones previstas para los curadores de los dementes y sordomudos. En cuanto a la patria
potestad de los hijos del penado, le compete a la madre, pero a falta de ella de nombrarse tutor de
tales hijos el curador del penado.

IV- Duración de la incapacidad:


-Comienza a partir del momento en que la sentencia que impone una pena privativa de libertad por
más de tres años pasa en autoridad de cosa juzgada.
-Perdura hasta tanto no cesen los efecto de dicha sentencia.
-Cesa cuando se cumple la condena; cuando la condena se tiene por cumplida y extinguida la pena
por amnistía, indulto o prescripción de la pena o cuando se concede al penado la libertad condicional.

Unidad 9:

FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS NATURALES:

La muerte del ser humano es un hecho jurídico de gran trascendencia x las consecuencias de ese
orden a que da lugar.

Art. 103: “Termina la existencia de las personas x la muerte natural de ellas.” (“Natural” se opone a la
“muerte civil”)

MUERTE DE VARIAS PERSONAS EN UN DESASTRE COMUN: TEORIA DE LOS CONMORIENTES

Puede suceder el fallecimiento de dos personas de las cuales una sea heredera de la otra en una
circunstancia que impide conocer cuál murió primero y por lo tanto si hubo transmisión de dºs entre
ellos. (Ej.: mueren marido y mujer en un accidente, es de gran importancia saber quien murió primero
porque el otro heredero suyo recibirá sus bienes y por efecto de su muerte, los transmitirá a sus
parientes. Si no se puede comprobar quien murió primero, no habrá transmisión de dºs entre cónyuges,
los bienes de cada esposo corresponderán a los herederos legítimos respectivos.)

Art. 109: “Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra
circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presume que fallecieron
todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de dºs entre ellos.”

Quien pretenda la transmisión de dºs entre fallecidos tendrá que probar que uno murió antes que el otro,
porque sino se considera que murieron simultáneamente.

 No es indispensable la conexión entre una y otra muerte (“si hubiesen fallecidos en un desastre
común o en cualquiera otra circunstancia”)

SUPRESIÓN DE LA MUERTE CIVIL:

La legislación española admitía la “muerte civil” para los condenados a deportación o a cadena perpetua
y a los religiosos profesos x la incidencia del voto religioso en la vida civil.
Si bien esta legislación estaba en vigor cuando se sancionó nuestro CC, fue duramente criticado.

Art. 103: “La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni x pena, ni x profesión en las comunidades
religiosas.”

67
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

 Igualmente los religiosos profesos, tiene incapacidad de derecho para contratar.


 La incapacidad para los condenados no es un castigo, sino un amparo para él y para su flia.

EFECTOS DE LA MUERTE EN RELACIÓN A LOS DERECHOS:

o EFECTOS EN CUANTO A LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD DEL DIFUNTO:


La extinción de la persona importa también la de los atributos que se predicaban de ella.
 Nombre: extingue con ella.
 Capacidad: extingue con ella.
 Domicilio: extingue con ella. (Domicilio convencional: continúa más allá de la muerte
de quien lo instituyó)
 Estado: extingue con ella. (Los sucesores universales del difunto pueden continuar
todas las acciones iniciadas por el causante, salvo divorcio)
 Patrimonio: explicado a continuación.

o EFECTOS EN CUANTO A LOS DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES DEL DIFUNTO:


En principio la muerte provoca la desaparición de los dºs extra-patrimoniales de la persona fallecida.
Cesan:
 Derechos de familia: se disuelve el matrimonio. (No más dºs y deberes)
 Patria potestad, tutela, curatela.
 Dºs de la personalidad: vida, salud, libertad. (x quedar sin titular)
 Acciones penales contra el difunto.
 Acciones penales privadas o de instancia privada de que disponía aquel.
(Excepción: acción x calumnia o injuria, puede ser continuada x sus parientes x
verse ellos ofendidos)

o EFECTO EN CUANTO A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL DIFUNTO:


No se extinguen con la muerte de su titular, sino que se transmiten a sus sucesores, dando lugar a la
“sucesión x causa de muerte” o “mortis causa”.

SUCESIÓN X CAUSA DE MUERTE:

MORTIS CAUSA: La sucesión de un dº tiene lugar cuando el titular es reemplazado en ese carácter x
otra persona (Activa) o cuando la persona sometida a la prerrogativa judicial de otra traspasa a un 3º el
deber que le incumbe (Pasiva)

La sucesión puede ser x actos entre vivos o “mortis causa”, x razón de la muerte del titular de la relación
jurídica o del sujeto pasivo de la misma.

Art. 3279: “La sucesión es la transmisión de los dºs activos y pasivos que componen la herencia de una
persona muerta, a la persona que sobreviene a la cual la ley o el testador llama para recibirla.”

DERECHOS COMPRENDIDOS: En la sucesión “mortis causa” quedan comprendidos todos los dºs
patrimoniales pertenecientes al autor de la sucesión.

Art. 3417: “el heredero…continúa la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo
que el difunto es propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos dºs que no son trasmisibles
x sucesión.”

68
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Art. 498: “Los dºs no transmisibles a los herederos del acreedor como las obligaciones no transmisibles
a los herederos del deudor, se denominan en este Código: dºs inherentes a la persona, obligaciones
inherentes a la persona.”

DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA: Aquellos que no pueden concebirse independientemente


de las personas ligadas al mismo, x su naturaleza o x disposición de la ley.

 Por su naturaleza: dºs originados en relaciones jurídicas creadas x la calidad


especial de la persona a que se refieren (son obligaciones formadas teniendo en
cuenta la condición de la persona: “intuitu personae”)
 Por disposición de la ley: dºs que pasan a los sucesores por la voluntad del
legislador:
1. Dºs reales del usufructo, uso y habitación.
2. Dºs emanados del mandato.
3. Dºs de socio, salvo convención contraria.
4. Dºs emanados de leyes de previsión social, como jubilación, pensión.
5. Dº emanado el pacto de preferencia en compraventa.
6. Dº a obtener la reparación del agravio moral a menos que el difunto hubiera ya
entablado la acción judicial.

PRESUNCIÓN DEL FALLECIMIENTO:


Nuestro Código adoptó un sistema mixto, combinando dos ideas diferentes:
 Idea de declaración de muerte del Dº germánico.
 Idea de la ausencia del Dº francés.
Creó así, la institución de la “ausencia con presunción de fallecimiento.”
Vélez Sárfield estructuró un régimen gradual, que en función de la ausencia de la persona llega a la
declaración de presunción de su fallecimiento, con efectos restringidos a las relaciones jurídicas de
carácter patrimonial.

DISTINTOS CASOS Y TERMINOS:

CAUSA DE PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO: Ausencia del lugar de su domicilio o residencia,


calificada x “falta de noticia” durante lapsos más o menos prolongados, según los casos.

SITUACIONES POSIBLES:
1. Caso ordinario: se requiere la prolongación la situación de ausencia sin noticias durante 3 años.
2. Caso extraordinario genérico: se requiere que el desaparecido haya estado en el lugar de un
incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar muerte;
o haya participado de una empresa que implique el mismo riesgo. Presunción de fallecimiento:
luego de 2 años de ausencia sin noticias.
3. Caso extraordinario específico: cuando el desaparecido ha estado en una nave o aeronave
naufragada o perdida. Presunción de fallecimiento: luego de 6 meses de ausencia sin noticias.

1. CASO ORDINARIO: REQUISITOS.


Art. 22, Ley 14.394: “la ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República,
haya o no dejado apoderado, sin que desde ella se tenga noticia x el término de 3 años, causa la
presunción de su fallecimiento. Ese plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo
de la existencia del ausente.”

2. CASO EXTRAORDINARIO GENÉRICO: REQUISITOS.


Art. 23, inc. 1º, Ley 14.394: “Se presume también el fallecimiento de un ausente:
a. Cuando se hubiere encontrado en el lugar del incendio, terremoto, acción de guerra u otro
suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o hubiere participado de una

69
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

empresa que implique el mismo riesgo y no se tuviere noticias de él x el término de 2 años,


contados desde el día en que ocurrió, o pudo haber ocurrido el suceso…”

3. CASO EXTRAORDINARIO ESPECÍFICO: REQUISITOS.


Art. 23, inc. 2º, Ley 14.394: “Se presume también el fallecimiento de un ausente…
b. Si encontrándose en una nace o aeronave naufragada o perdida, no se tuviere noticia de su
existencia x el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido”

QUIENES PUEDEN PEDIR LA DELARACIÓN DE FALLECIMIENTO PRESUNTO:


Art. 24, Ley 14.394: “En los casos del los artículos precedentes, podrán pedir la declaración del día
presuntivo del fallecimiento justificado los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la
averiguación de la existencia del ausente, todos lo que tuvieran algún dº subordinado a la muerte de la
persona de que se trate…”

Interesados:
1. Cónyuge del ausente: aún sin vocación hereditaria, pues siempre dispondría del dº de contraer
nuevas nupcias, sujeto a la declaración del fallecimiento presunto del ausente.
2. Los herederos presuntos del ausente, legítimos o testamentarios: si estos han sido instituidos en
un testamento abierto. Los instituidos en un testamento cerrado, no tienen acción.
3. Los legatarios instituidos en un testamento abierto.
4. El Fisco: interesado en la recepción de los bienes del ausente, si carece de herederos.
5. El beneficiario de un seguro de vida del ausente.
6. El socio de una sociedad de dos socios, el mandatario, el deudor de renta vitalicia o cualquier
otro contratante cuyas obligaciones caducan x la muerte de la contraparte.
7. El nudo propietario: cuando el desparecido fuere titular del correlativo dº de usufructo, uso o
habitación, x su interés en la consolidación de su dominio.
8. Los acreedores de cualquier interesado patrimonialmente en la declaración del fallecimiento del
desaparecido: cuando obraren en ejercicio de la acción subrogatoria.

QUIENES NO PUEDEN PEDIR LA DECLARACIÓN:


1. Los acreedores del ausente.
2. Los parientes del desaparecido en grado no sucesible. (Más lejanos del 4º grado)
3. Los amigos del desaparecido.
4. El Ministerio Fiscal.
5. El cónsul respectivo: si el ausente fuese extranjero.

EL JUICIO DE PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO:

o Juez competente:
Art. 24, Ley 14.394: “La competencia del juez se regirá x las normas del art. 16.” Por lo tanto, es juez
competente el del domicilio o en su defecto, el de la última residencia del desaparecido.

o Requisitos:
 Requisitos de procedencia de la acción: se refieren a los extremos exigibles para que sea
viable la tramitación intentada. Son requisitos puramente procesales que hacen a la
“regularidad” del juicio, como garantía de la seriedad y justicia del pronunciamiento a dictarse
en esta materia tan importante que incide en la existencia jurídica de la persona y x ende, en
las relaciones jurídicas pendientes. Estos son:
 Que la “desaparición” de la persona, que se denuncia, esté abonada x una
comprobación que “prima facie” demuestre la verosimilitud del hecho, lo cual es
un elemento justificativo de seriedad de la denuncia.
 Que se justifique la competencia del juez.
70
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

 Que el denunciante acredite la titularidad de la acción intentada.

 Requisitos de admisibilidad de la acción: son los extremos que han de acreditarse en el


curso del procedimiento para que el juez deba dictar la declaración de fallecimiento
presumido x la ley. Estos son:
 La falta de noticias sobre el desaparecido.
 La subsistencia de la situación de carencia de noticias, durante los plazos
determinados x la ley. (3 años, 2 años o 6 meses)
 Si fuere el caso, la prueba del hecho extraordinario donde hubiere estado el
desaparecido, y la presencia del mismo en el lugar del hecho.
 El cumplimiento del procedimiento legar adecuado y especialmente el llamado x
edictos durantes 6 meses, sin resultado favorable.

o Procedimiento:
1. Apertura del juicio, previa justificación de los requisitos de procedencia del trámite
solicitado.
2. Nombramiento del defensor del ausente.
Art. 25, Ley 14.394: “El juez nombrará defensor al ausente o dará intervención al defensor oficial
cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción…”
3. Citación x edictos al desaparecido.
Art. 25, Ley 14.394: “…y citará a aquél (el ausente) x edictos, una vez x mes, durante 6 meses.”
4. Recepción de las pruebas. Todos los medios de prueba son admisibles.
Art. 26, Ley 14.394: “Pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor del juez, si hubiera
lugar a ellos, declarará…”
5. Audiencia del defensor. (art. 26)
DECLARACIÓN DEL FALLECIMIENTO PRESUNTO:

Art. 26, Ley 14.394: “Pasaos los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez, si hubiera lugar
a ello, declarará el fallecimiento presunto del ausente, fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá
la inscripción de la sentencia en el registro de estado civil de las personas.”

 La sentencia no hace cosa juzgada: siempre es posible destruir esa comprobación con la
alegación de hechos nuevos que acrediten la existencia actual del desaparecido o su existencia
hasta un tiempo posterior al reconocido en la sentencia que se impugne.

DIA PRESUNTIVO DEL FALLECIMIENTO:


El día presuntivo de fallecimiento es de gran importancia, ya que en ese momento se abre la sucesión
del presunto muerto y se fijan los dºs hereditarios en cabeza de quienes fueran entonces sus herederos.

Se han adoptado criterios rígidos de fijación del día del fallecimiento, en función de la última noticia que
se haya tenido del desaparecido.

Art. 27, Ley 14.394: “Se fijará como día presuntivo de fallecimiento:
1. en el caso ordinario, el último día del 1º año y medio;
2. en el caso extraordinario genérico, el día del suceso en que se encontró el ausente, y
si no estuviese determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o
pudo haber ocurrido;
3. en el caso extraordinario específico, el último día en que se tuvo noticia del buque o
aeronave perdido.”

CONSECUENCIAS:
Art. 27, Ley 14.394: “Cuando fuere posible, la sentencia determinará también la hora del fallecimiento.
En caso contrario, se tendrá x sucedido a la expiración del día declarad como presuntivo del
fallecimiento.” (Por el caso en que el heredero haya muerto el mismo día que el desaparecido.)

71
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

La fijación del día presuntivo de fallecimiento del desaparecido ejerce influencia no sólo en cuanto a la
apertura de la herencia de aquél, sino también x su repercusión en los dºs condicionados a este hecho,
tales como las jubilaciones, pensiones, etc.

PERSONAS DESAPARECIDAS: LEY 22.068:


La Ley 22.068 autorizó a los jueces federales del último domicilio del desaparecido a declarar el
fallecimiento de éste cunado se hubiera indudablemente denunciado la desaparición “entre el 6 de
noviembre de 1974, fecha de declaración del estado de sitio x decreto 1368/74 y la fecha de
promulgación” de aquella ley.

Pueden iniciar la acción:


o El cónyuge.
o Parientes consanguíneos o afines dentro del 4º del desaparecido.
o Estado: mediante el Ministerio Público respectivo.

Proceso:
1. Autenticidad de la presentación de la denuncia de desaparición.
2. Juez cita al desaparecido x edictos durante 5 días (publicación en 2 periódicos y en el Boletín
Oficial)
3. Juez requiere de oficio al Ministerio del Interior información sobre las noticias vinculadas con la
desaparición. Negativas:
 Luego de 90 días de la última publicación de edictos, se declara el fallecimiento
del presunto desaparecido. (Fecha de muerte: día de la denuncia de la
desaparición) Se inscribe en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las
personas.

Unidad IX, punto 3


Efectos de la declaración de fallecimiento presunto sobre el matrimonio y sobre los bienes.
Apertura de la sucesión; consecuencias; partición. Garantía a favor del presunto causante;
inventario; prenotación y autorización judicial. Término del período de indisponibilidad relativa o
dominio imperfecto.

♦ Efectos generales de la declaración de fallecimiento.

La muerte puede ser comprobada legalmente o presumida por la ley. Las consecuencias de esta
última son, en general, las que derivan de la muerte efectiva de las personas por el principio de
equiparación. Pero, este principio no es absoluto ya que la muerte presunta se diferencia de la
muerte comprobada en cuanto:
- a la disolubilidad del matrimonio,
- el régimen de los bienes
- a las derivaciones q provoca la eventual reaparición del presuntamente fallecido.

♦Efectos en cuanto a la disolubilidad del matrimonio.

Rige en esta materia lo incorporado al código civil por la ley 23515:


Artículo 213. - El vínculo matrimonial se disuelve: 1. Por la muerte de uno de los esposos; 2. Por el
matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento;

Nada dice con respecto al caso de reaparición del muerto presunto pero debe entenderse que subsiste
la 2 unión. ( el pcio de indisolubilidad ya no es una característica primordial del matrimonio)
♦ Efectos en cuanto a los bienes del presunto muerto.
o Apertura de la sucesión

72
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Art. 28 de la ley 14394. Dictada la declaratoria (se sobreentiende de fallacimiento presunto) el juez
mandará abrir, si existiese, el testamento que hubiese dejado el desaparecido. Los herederos al día
presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente, previa
formación del inventario. El dominio de los bienes del presunto fallecido se inscribirá en el registro
correspondiente, con la prenotación del caso, a nombre de los herederos o legatarios que podrán hacer
partición de los mismos, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Consecuencias: las personas con dº a los bienes del muerto presunto


pasan a ser titulares actuales de los dº patrimoniales pertenecientes al causante, desde el día
presuntivo del fallecimiento.

o Quienes tienen dº a los bienes

Como dice en la ley 14394 Los herederos al día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus
sucesores,

- Herederos (vocación al todo de la herencia)


Pueden ser legítimos: llamados a recibir la herencia del presunto muerto por la ley

testamentarios: llamados por la voluntad del causante expresada en


un testamento

- Legatarios: llamados por el testador para recibir un bien particular referente a


su titulo.

Aunque no lo menciona el Art. 28 hay otras personas q tmb tienen algún dº subordinado al fallecimiento
del presunto muerto ejemplo: en caso de haber hecho una donación al presunto, el donatario tendría el
donante derecho a retomar la cosa donada luego de la declaración de presunto fallecimiento.

o Inventario: la entrega de los bienes a los sucesores del presunto se debe hacer previa formación
de inventario
- Es una relación detallada de los bienes que componen el patrimonio del presunto muerto,
- Sirve para fijar los términos de la obligación de restituir los bienes en caso de reaparecer
el causante
- Es una garantía para el desaparecido
- En pcio debe hacerse pro intermedio de un escribano publico y con citación de todos los
interesados(= q en las sucesiones “mortis causa”)

o Supresión de la fianza: el Art. 118 del código civil establecía que la entrega de los bienes se
hiciera bajo “fianza q asegure su buena administración” y dado que los herederos no podían dar
fianzas se autorizaba a un juez a “poner los bienes bajo la administración de un 3º”

Desapareció del texto legal lo q deja sin manera de concretar la obligación de restituir la
devolución de las cosas muebles al ausente reaparecido.

No fijada tampoco la necesidad de tasar los bienes del presunto fallecido antes del la entrega de los
bienes, omisión de esta garantía muy conveniente cuando se trata de bienes cuya enajenación pude
hacerse independientemente de todo registro en registros públicos.
o Indisponibilidad transitoria de los bienes: prenotación

73
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Garantía adoptada por la ley, q establece la indisponibilidad de los bienes por parte de los
sucesores del presunto muerto, hasta el transcurso de un lapso de 5 años a partir del día presuntivo
de su fallecimiento.

3º párrafo ley 14394 Art. 28 “El dominio de los bienes del presunto fallecido se inscribirá en el
registro correspondiente, con la prenotación del caso, a nombre de los herederos o legatarios que
podrán hacer partición de los mismos, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial
de aquí surge que durante un cierto lapso los titulares actuales de los bines del presunto no podrán
enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial, de lo contrario el acto obrado seria nulo
relativamente.

o Requisito de prenotación.

Indisponibilidad por un periodo de tiempo de los bienes entregados a los sucesores del presunto
muerto, con relación a los bienes cuyo estado de dominio es menester hacer constar en los registros
públicos (en cuyo caso debe declararse que el dominio de dichos bienes, a nombre de los actuales
titulares, proviene de una sucesión abierta por causa de fallecimiento meramente presunto)

o Naturaleza del dº de los sucesores. (Modificada sustancialmente por ley 14.394)

 A los sucesores del presunto muerto se les confieren la misma situación jurídica q ostentaba el
autor de la sucesión. Por lo tanto los sucesores detentan la titularidad actual del dominio,
posesión, usufructo, crédito hipotecario o con otra garantía real, privilegiado, q antes correspondía
al presunto muerto.
 Lapso de 5 años los sucesores carecen de la facultad de enajenar los bienes recibidos,
salvo autorización judicial.( si se trata de un inmueble no pueden venderlo, donarlo ni
hipotecarlo, si se trata de un crédito no pueden cederlo ni renunciarlo) Se trata entonces de un
dominio prenotado.
 Titulares tienen el dº de gozar de los bienes y aprovechar de ellos, percibiendo y
consumiendo sus frutos para lo cual pueden explotarlos por su cuenta, o darlos en locacion.
 En suma, el dominio prenotado acuerda al titular todas las atribuciones
correspondientes al dominio ordinario, salvo las referentes a la disponibilidad de la cosa. Es un
dominio imperfecto porque se trata de un dº dependiente a la resolución q puede provocar la
eventual reaparición del presunto muerto, por tanto queda amenazado por la posibilidad de
extinguirse retroactivamente si llega a producirse aquella condición.

o Criterio para la autorización judicial.

La ley autoriza la enajenación de los bienes durante el dominio prenotado con la autorización del juez9.
La autorización no debe ser dada cuando el acto solo vela por el interés del sucesor. Pero si el acto no
redunda en un menoscabo del patrimonio del desparecido, no hay objeción alguna que impida su
ejecución.
o Partición.
Si bien los sucesores carecen de facultad de disponer de los bienes recibidos pueden hacer partición de
los mismos entre ellos.
o Situación especial de los bienes gananciales:

La declaración de fallecimiento presunto de unos de los conyugues no disuelve a sociedad


conyugal. Art. 30 de la ley 14394 posterga la extinción de la sociedad conyugal hasta el transcurso
de cinco años a partir del día presuntivo del fallecimiento. Los bienes gananciales, q son los
pertenecientes a la sociedad conyugal que tenia constituida el presunto muerto con su conyugue,

9
El juez debe tener presente que la indisponibilidad de los bienes se establece con el fin de q sea una garantía para el presunto
muerto, en previsión de una hipotética reaparición suya.

74
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

quedan al margen de la transmisión sucesoria y sujetos a la suerte q quepa a la misma sociedad


conyugal, la cual puede prolongar su existencia hasta al expiración del plazo de cinco años, desde
el día presuntivo del fallecimiento. Pero, se puede adelantar la extinción de la sociedad conyugal, sin
esperar al periodo de prenotacion. Ello ocurre en dos casos
1. cuando tiene lugar la disolución del matrimonio del presunto muerto: esto sucede cuando
el conyugue contrae segunda nupcias, en esta segunda sociedad conyugal el presunto
viudo aporta como bienes propios la mitad de gananciales de la primera sociedad. La
otra mitad pasa a incrementar el acervo sucesorio.
2. cuando la esposa, luego de la declaración del presunto fallecimiento, opta por la
inmediata disolución de la sociedad conyugal.( tal caso lo prevé la ley cuando el presunto
muerto es el marido) “La mujer tiene como opción o para impedir el ejercicio provisorio
de los derechos subordinados al fallecimiento de su marido, o para exigir la división
judicial de los bienes”
En la primera opción la mujer decide mantener al sociedad, así postergando la sucesión del
marido respecto a los bienes gananciales e impidiendo el ejercicio de los dº hereditario de
terceros con respecto a esos bienes o por segunda opción puede disolver la sociedad.

o Momento de la liquidación de la sociedad conyugal.

Como vimos la disolución de la sociedad conyugal puede darse en tres posibilidades


1. el solo transcurso del periodo de prenotacion: descontada la mitad de los bienes
gananciales a titulo de socio la otra mitad pertenece a los herederos y legatarios

2. la disolución anticipada resultante de la celebración de segundas nupcias por el presunto


viudo o viuda: se toma la fecha de la presunción de fallecimiento del desaparecido como
valida para la computación del capital partible de la sociedad. Los ingresos obtenidos por el
viudo luego del día presuntivo de muerte le corresponden exclusivamente. En cuanto a los
egresos vale hacer una distinción, aquellos hechos desde el día de presunción del
fallecimiento hasta la declaración de presunción de muerte por el juez, no corresponden a la
responsabilidad del viudo. Mientras aquellos egresos posteriores a la declaración judicial de
presunto fallecimiento están sujetos a al rendición de cuentas a los sucesores, quienes
vienen a quedar asociados con el cónyuge viudo.

3. la disolución anticipada por la que optare la presunta viuda.

♦ Otros efectos de la presunción de fallecimiento

o Patria potestad:
Si se trata de la presunción de muerte del hijo, se pone término a la patria potestad.
Sin embargo, teniendo en cuenta, que la patria potestad corresponde al padre y a la madre
conjuntamente, en el caso de muerte de uno de ellos o ausencia con presunción de muerte el ejercicio
de la patria potestad le corresponde al otro.
o Tutela y curatela: la presunción de muerte declarada judicialmente, ya del tutor o curador ya del
incapaz extingue la tutela o curatela.
o Alimentos: se diferencia cuando se trate del
1. alimentante: extingue la obligación de pasar alimentos desde el momento de la declaración
judicial. Desde el día presuntivo de la muerte hasta la declaración judicial, los sucesores
deben hacerse cargo de las pensiones alimentarias.
2. del beneficiario de los alimentos: determina la cesación de la prestación correspondiente.
o Desconocimiento de la paternidad de los hijos de la presunta viuda

La presunción de fallecimiento no disuelve el matrimonio por lo que “los hijos concebidos por la madre,
durante el matrimonio, tienen por padre al marido”
La impugnación de la paternidad se puede hacer “alegando que él no puede ser el padre o que la
paternidad presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la
75
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero no será
suficiente la sola declaración de la madre Art 258 CC
La cuestión debe resolverse aplicando en el caso de la separación de hecho de los esposos:Art.243
CC .- Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los
trescientos días posteriores a su disolución, anulación o la separación personal o de hecho de los
esposos.Por lo tanto a los herederos del marido les bastara acreditar q el nacimiento ocurrio despues de
los 300 dias desde el primer dia de la ausencia , circumstancia q pone en evidencia la separacion de
hecho de los esposos.

♦ Cesación del periodo de indisponibilidad relativa.

Art. 30. de la ley 14394 .Transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta
años desde el nacimiento de la persona, quedará sin efecto la prenotación prescrita pudiendo desde
ese momento disponerse libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad
conyugal.

Periodo de prenotacion puede finalizar:


1. transcurso del plazo legal
2. avanzada edad del desaparecido solo incide en acortar el periodo de prenotacion no en el
amenguamiento de los plazos legales necesarios para que pueda declararse el fallecimiento de
una persona.

o Supresión del periodo de prenotacion

Cuando la declaración de presunción de fallecimiento se dicta después de vencido el plazo de 5 años a


partir del día presuntivo de fallecimiento, se omite la prenotacion de los derechos trasmitidos a los
sucesores. Lo mismo ocurre cuando al tiempo de dictarse la declaratoria de fallecimiento presunto han
pasado más de 80 años desde el nacimiento del desparecido.

Apertura del periodo definitivo o de dominio pleno.


Transcurrido el periodo de la pernotación, se abre el periodo definitivo referente el goce de los
derechos transmitidos a favor de los sucesores del presunto muerto. Tiene importancia relevante con
respecto a:
a) Extinción “ipso jure” de la sociedad conyugal: Art. 30 de la ley 14.394: “transcurridos cinco años
desde el día presuntivo del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona…
queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal.” Sin duda la sociedad conyugal podría
haberse disuelto anteriormente por la celebración de ulteriores nupcias o por opción de la
presunta viuda.
b) Caducidad de las restricciones que afectaban a los derechos de los sucesores: Art. 30 del a ley
14.394: “transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento u ochenta años desde
el nacimiento de la persona, quedara sin efecto la pernotación prescripta pudiendo, desde ese
momento, disponerse libremente de esos bienes.”
c) Naturaleza del derecho de los sucesores: con la caducidad de la pernotación, los sucesores,
quedan en pleno goce de los derechos recibidos. El anterior “dominio pernotado”pasa a ser
“dominio consolidado”, aunque todavía amenaza la reaparición del dueño precedente que hace
caducar ese derecho, por lo tanto sigue siendo un “dominio revocable”.

Reaparición del ausente


Al entrar en el periodo definitivo, cesan las garantías establecidas a favor del ausente y se confiere a los
sucesores le plenitud de las facultades que corresponden a los derechos transmitidos. Pero, cuando el
ausente reaparece o se tienen noticias verídicas acerca de su existencia, se debe reponer el estado de
las cosas el momento en que se encontraban cuando se declaro una muerte que ahora resulta inexacta.
Efectos:
76
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

a) Con relación al matrimonio. (explicado entes)


b) Con relación a los bienes
1- Antes de la entrega de dichos bienes: la reaparición deja sin efecto le declaración de
fallecimiento. Los sucesores no podrán poseer los bienes del desaparecido o inscribir los bienes
a su nombre en el registro respectivo. Los que hallan mantenido la administración de los bienes
deben rendirle cuentas de la gestión efectuada. Si el gestor hubiere excedido las facultades q
corresponden a los administradores de los bienes ajenos, lo obrado podrá ser desconocido por
el dueño con arreglo de los principios aplicables( art 1161, 1931, 1946)
2- Durante el periodo de pernotación: Art. 29 de la ley14.394: “si hecha la entrega de los bienes se
presentase el ausente o se tuviera noticia cierta de su existencia, aquella quedara sin efecto.”
Deben rendir cuentas de su gestión para justificar que no han dispuesto de los bienes recibidos,
lo que les estaba vedado. El sucesor es responsable por el valor las cosas faltantes. Si el que
reaparece, no reclama sus bienes, “toda persona que tuviere interés legitimo respecto de los
bienes del ausente” puede hacer la denuncia del hecho y se colocaran los bienes bajo custodia
de un curador.
- Frutos: adquieren los frutos por la percepción. “sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 1307 y
siguientes del Código Civil, en los casos precedentes se aplicara a los frutos percibidos lo dispuesto
respecto de los poseedores de buena o mala fe.”la ley confiere a los titulares del dominio pernotado
la propiedad de los frutos percibidos por ellos de buena fe.
- Productos: los productos no pertenecen a los sucesores y deben ser restituidos al dueño de los
bienes.
- Gastos y mejoras: la ley no aclara como se reglan estas relaciones en beneficio de los bienes.
Pero por analogía el dueño debe devolver al sucesor lo invertido en concepto de gastos necesarios
o útiles, peor no lo gastado para la simple conservación de la cosa en buen estado.
3- Después de cesada la pernotación: Art. 32 de la ley 14.394: “Si el ausente reapareciese podrá
reclamar la entrega de los bienes que existiesen y en el estado en que se hallasen, los
adquiridos con el valor de los que faltare, el precio que se adecuase de los que se hubieren
enajenado, y los frutos no consumidos.”
-Bienes a devolverse: “los bienes que existiesen y en el estado en que se hallasen”
al tiempo de reaparición del ausente. No hay obligación de devolver los bienes enajenados por el
sucesor. En cuanto al estado en que se hallasen: “estado material” y “estado jurídico”.
- Subrogación real: la restitución al ausente de los bienes “adquiridos con el valor de los que
faltaren, así como “el precio que se adeudase de los que se hubiesen enajenado”.
- Frutos no consumidos: así como el ausente debe soportar todas las disminuciones de sus bienes
operadas por los sucesores, igualmente estos no deben enriquecerse estos a costa de aquel. De
modo que si se devuelve el capital, debe devolverse también los frutos existentes.
- Productos: estos forman parte del capital de modo que deben ser devueltos obligatoriamente.
- Gastos y mejoras: “regirá en ambos casos- de reaparición del ausente o presentación de
herederos con igual o mejor derecho- lo dispuesto respecto de las obligaciones y derechos del
poseedor de buena o mala fe.”
c) Otras consecuencias:
1- Patria potestad: tras la sanción de presunción de fallecimiento se extingue la patria potestad, al
aparecer, la extinción queda sin efecto y se reestablece la patria potestad.
2- Tutela y curatela: después del juicio, si el presunto fallecido era un tutor o curador, se le debería
haber asignado uno nuevo al representado por lo tanto si aparece el presunto fallecido, no interferirá en
las relaciones actuales del incapaz. Si el desaparecido hubiera sido el incapaz, el tutor o curador ya
habría terminado su cometido. Por ende, la reaparición no produce efectos.
3- Impugnabilidad de la declaración de fallecimiento: se admite el derecho del reaparecido para pedir la
nulidad del pronunciamiento judicial sustentado en presupuestos falsos o elaborados maliciosamente.
d) Presentación de herederos preferentes o concurrentes:
• Presentación durante el período: art. 29 segunda parte: “si se presentasen herederos preferentes
o concurrentes preteridos que justificasen su derecho a la época del fallecimiento presunto, podrán
reclamar la entrega de los bienes o la participación que corresponda en los mismos, según el caso.”

77
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

1. Si fuesen herederos preferentes, les corresponde el dominio pernotadote los bienes del
presunto muerto. Los que devuelven los términos al heredero podrán retener los frutos
percibidos si fueran de buena fe.
2. Si fuesen herederos concurrentes, se deberá hacer una nueva partición.
• Presentación después del periodo de pernotación: “Si en iguales circunstancias se
presentasen herederos preferentes o concurrentes preteridos, podrán ejercer la
acción de la petición de herencia”
Prescripción contra los herederos omitidos: si los titulares de la petición de herencia, dejan
transcurrir el lapso de la prescripción adquisitiva si promover la demanda, los poseedores de los bienes
los habrán adquirido por la posesión continuada de los miembros durante los plazos legales a saber:
cosas inmuebles si los poseedores fuesen de buena fe, 10 años; si los poseedores fueren de mala fe ya
sean bienes muebles o inmuebles, 20 años.

Si llegase a establecerse la muerte efectiva de la persona queda sin efecto la declaración de


fallecimiento.

Unidad 10:

PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL:


El término “personas de existencia idea” proviene de Freitas.
Art. 31: “Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible.” (Dos categorías de
personas en el plano del Dº)
Se define persona de existencia idea x exclusión:
Art. 32: “Todos los entes susceptibles de adquirir dºs o contraer obligaciones, que no son personas de
existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.”

o Terminología: en el CC se las denomina “personas de existencia ideal”, pero en doctrina también se


las suele llamar personas: “ficticias”, “civiles”, “colectivas”, “morales”.

o Antecedente histórico: si bien la “personalidad moral” arraiga en la naturaleza social del hombre, el
concepto de “persona de existencia ideal” tardó en surgir en la historia del Dº x la necesidad de un
desarrollo cultural.
La idea de “personalidad moral” no aparece en Roma hasta la época del Imperio, si bien
anteriormente existía “el Senado y el Pueblo romano” y el “Fiscus”.
Pero la idea de “personalidad moral” surge en las ciudades vencidos x Roma, en donde surge el Dº
de los particulares, para la gestión de los bienes que les quedaban. Por lo que se admitió un “ente
colectivo” que actuaba en el Dº a la par de los ciudadanos.
Luego, al advertir su utilidad, se extendió a otras corporaciones. Por lo que la práctica se adelantó a
la teoría, si bien no estaba concebido jurídicamente este tipo de persona, éstas existían.

o Aporte del cristianismo: la Iglesia distinguió el interés de las asociaciones existentes del de sus
miembros. La “fundación” también se origina en el Dº Cristiano.

o Auge de la persona jurídica: en el siglo XIX el capitalismo moderno la usó como un resorte principal
de su expansión y predominio.

NATURALEZA JURÍDICA:
1. Teoría de la ficción
2. Teorías negatorias de la personalidad.
3. Teorías de la realidad.

1. TEORÍA DE LA FICCIÓN:
78
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

Desenvuelta y sistematizada x Savigny. Savigny parte su concepción del Dº subjetivo al que considera
como un poder atribuido a una voluntad, de donde concluye que sólo los seres dotados de voluntad
pueden ser personas, según el orden de la naturaleza. Pero el Dº positivo, puede modificar este
principio, ya negando la capacidad natural a algunos hombres con institución de esclavitud o
extendiéndola a entes que no son hombres, como sucede con las personas jurídicas. Savigny las llama
“personas jurídicas” porque sólo son admitidos para un objeto de Dº que quedan ubicado en el sector
patrimonial.
Características:
a. Derivan de una creación artificial.
b. Gozan de una capacidad puramente patrimonial.
Derivaciones:
a. La ley que dota ficticiamente a estos seres de personalidad, no puede igualmente proveerlos de
voluntad: x lo que como los incapaces de hecho dependen de la actividad que en su nombre
cumplen los representantes.
b. Por la carencia de voluntad: se los excluye de responsabilidad a la persona jurídica x los hechos
ilícitos obrados x sus representantes.
c. Radical independencia entre la persona jurídica y sus miembros. (Ej.: pueden morir todos los
miembros y continúa la vida de la entidad)

Críticas a la teoría de la ficción:


a. No da una explicación satisfactoria de la existencia de personas ideales en el campo del Dº.
b. Es falso que la voluntad no es un elemento esencial de la existencia del Dº sino de su actuación.
c. En el Dº Público tiene su mayor problema: si es una ficción, ¿El Estado también lo es?
d. Lleva a consecuencias injustas: x ejemplo: falsea el sentido del reconocimiento estatal de la
persona jurídica.

El vacío de la subjetividad jurídica no se colpa x la ficción, porque la ficción no crea verdad.

2. TEORÍAS NEGATORIAS DE LA PERSONALIDAD:


Caracteres comunes:
o Rechazan todo criterio ficticio, no basados en datos reales provistos x la realidad social.
o Sobre la base de los datos reales, concuerda en que la única persona existente en el campo
jurídico es el individuo humano. No hay personas morales.
Distintas teorías:
a. TEORÍA DE LOS PATRIMONIOS DE AFECTACIÓN: (Brinz, Bekker)
Si bien hay una sola clase de personas (los individuos humanos) hay dos clases de patrimonios, los
pertenecientes a personas determinadas y los atribuidos a un fin o destino especial.
Lo único necesario es la presencia de una voluntad en el gestor, pero no es igualmente indispensable
una voluntad individual para el beneficio que la afectación del patrimonio al fin, pueda reportar. (Se
benefician de la gestión patrimonial de alguien en su nombre, el representante, afectado al logro de un
fin, sin necesidad de construirse en sujetos del mismo)

b. TEORÍA DE LOS BIENES SIN SUJETO: (Duguit)


Se basa en la realidad que aparece ante su observación y en ésta no se descubre entes diversos de los
individuos humanos. Solo existe la “solidaridad social” que vincula a los hombres y las “voluntades
individuales” cuya manifestación permite y ampara la “norma objetiva”. Las personas jurídicas no son
sujetos de Dº, porque el sujeto de Dº no existe. (Ej.: una fundación persigue un fin conforme a la
solidaridad social, con esto basta que los actos tendientes a ese fin sea protegidos x el Dº objetivo)

c. TEORÍAS DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES PECULIARES: (Ihering)


La persona jurídica no es un sujeto real, sino aparente, que encubre el verdadero titular, que son los
seres humanos que aprovechan esa actividad. La persona jurídica es un “instrumento técnico destinado
a corregir la indeterminación de los sujetos.”
No hay patrimonio de la “persona jurídica”, sino suma de los patrimonios de los miembros.
79
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

d. TEORÍA DE LA PROPIEDAD COLECTIVA: (Planiol, Berthélemy)


La persona jurídica es una “concepción simple pero superficial, que esconde a los ojos la permanencia
de la propiedad colectiva al cabo de la propiedad individual”. En la propiedad colectiva, el conjunto de
propietarios es el único titular, es una asociación de propietarios.

CRITICA A LAS TEORÍAS NEGATORIAS DE LA PERSONALIDAD:


A y B: No se puede tener algo sin que “alguien lo tenga”, x lo que la existencia de dºs o bienes sin
sujeto que sirve de soporte en la relación jurídica es contradictorio.
C y D: ¿Cuál es entonces la personalidad del Estado o de la Iglesia? No es la unión de patrimonios o
bienes, y sin embargo tiene personalidad la entidad. No se puede aplicar a las “fundaciones”, donde no
hay asociados ni miembros, porque no se constituyen x la agrupación de individuos, x lo que no puede
hablarse ni de dºs especiales ni de propiedad colectiva porque no hay individuos existentes.

e. POSICIÓN DE KELSEN:
Niega la existencia del Dº subjetivo y x lo tanto la existencia de la persona, desde que la personalidad
para él es un obsequio del orden jurídico. Pero la “persona jurídica” no se refiere a dºs de los individuos
de significación especial, sino que en ese fenómeno hay un sujeto jurídico ficticio creado x el legislador.
Para Kelsen, la personalidad es una impostación gratuita efectuada x el Dº tanto sobre los individuos
humanos como a las “personas jurídicas”, no hay diferencia esencial entre ambas existencias.
3. TEORÍAS DE LA REALIDAD:
Caracteres comunes:
o Se reputa falso que sólo el hombre individual pueda ser titular de dºs.
o Se considera que la persona jurídica responde a la realidad de los fenómenos sociales,
o Rechaza toda explicación basada en el artificio o la ficción.
o Prevalece el realísimo, como método de solución.

1. TEORÍAS BASADAS EN LA VOLUNTAD: Dº subjetivo entendido como poder propio de una


voluntad, ¿dónde se encuentre la voluntad específica de la persona jurídica?

a. TEORÍA ORGANICISTA: (Novicow, Worms, Schaeffle)


La sociedad es un organismo con actos de voluntad semejantes a los individuales. Los hombres
individuales son las células que integran el tejido social y constituyen el organismo total que delibera y
decide x sus asambleas, como los individuos deliberan y deciden x su entendimiento y voluntad.

b. TEORÍA DE ZITELMANN:
La persona jurídica es un ente real, porque hay en ella una unidad orgánica resultante de la vinculación
de las partes que concurren al todo. Un conjunto de individuos, x el solo hecho de esa unión, viene a
construir moralmente un ser nuevo, distinto de los componentes de quien recibe la vida social.
“A” + “B” = “C”. Ahora hay 3 entes: “A”, “B” y “C”.

c. TEORÍA DE JELLINEK:
No hay persona jurídica, sino hombres que se suceden; pero del punto de vista jurídico hay verdaderas
unidades agrupadas para la unidad de un fin. Esa unidad da lugar a una personalidad jurídica a la que
es dable imputar los actos individuales encaminados al fin común.

2º. TEORÍAS BASADAS EN EL INTERÉS: Indagan el interés propio de la persona jurídica.

a. TEORÍA DE MICHOUD:
El objeto de la protección jurídica no es la voluntad en sí misma, sino el contenido de la voluntad, ya que
“no se puede querer sin querer algo”, y es éste “algo” lo que se protege. El Dº es un interés
jurídicamente protegido mediante el poder reconocido a una voluntad de representarlo y defenderlo.
Para reconocer la legitimidad del interés del grupo, es menester:

80
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Que el grupo tengo un interés colectivo real, destinado de los intereses individuales de los
miembros.
o Que tenga una organización capaz de desplegar una voluntad colecta que lo representará en las
relaciones jurídicas.

b. TEORÍA DE SALIELLES:
El sujeto de Dº es todo ente jurídicamente organizado que sea apto para ser investido de un poder
constitutivo de Dº subjetivo. Toda entidad autónoma y productora de actividad jurídica se convierte en
sujeto de Dº, desde el momento en que ella tenga una voluntad que le sea afectada para ejercer los
poderes que les son atribuidos a título de Dº.
Para actuar en el orden jurídico la entidad requiere:
o Perseguir un interés concordante con el interés social.
o Tener una voluntad unificada representativa del grupo.
o Que esa voluntad actúe adaptándose constitucionalmente a los fines estatutarios.

c. TEORÍA DE FERRARA:
La persona jurídica es la vestimenta jurídica con que los grupos de hombres o establecimientos se
presentan en la vida del Dº, es la configuración legal que reciben para participar en el comercio jurídico.
Las personas jurídicas son entes ideales que sirven como formas jurídicas de unificación y
concentración de dºs, obligaciones y potestades para la procuración de intereses humanos.

TEORÍA DE LA INSTITUCIÓN: (Hauriou, Renard)


La institución es una idea de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social y que
sujeta a su servicio voluntades indefinidamente renovadas. La institución es “persona”.
Elementos de la institución:
o La idea: núcleo vital en torno al cual se centran las voluntades individuales consagradas a su
servicio. Es una idea práctica, no una especulación teórica.
o El poder: La idea que lleva en sí misma un destino de autorrealización, necesita de un órgano
que le sirva. Por lo que surge la necesidad de un poder organizado que selecciones y coordines
los medios para alcanzar el fin propuesto.
o Adhesión plural a la idea: participación de un número suficiente de individuos en la idea
institucional que es lo que alienta y estimula la incorporación de los miembros a la obra.

Apoyan esta teoría Llambías y Borda, ya que en la realidad social están los elementos de la
institución y el Dº se limita a verificarlos para reconocer a la institución como sujeto de Dº.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL:

1. CLASIFIACIÓN DE FREITAS:
Distingue 2 géneros de personas: de existencia visible y de existencia ideal.

PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL

a. PÚBLICAS: (o personas jurídicas)

i. De existencia necesaria:
1. El puedo del Imperio.
2. El Estado.
3. Cada provincia.
4. Cada municipio.
5. La Corona.

81
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

6. La Iglesia Católica.
ii. De existencia posible:
1. Establecimientos de utilidad pública.
2. Corporaciones.
3. Sociedades anónimas y en comandita x acciones.

b. PRIVADAS:

1. Sociedades civiles o comerciales.


2. Herencias yacentes.
3. Representaciones voluntarias x apoderados.
4. Representaciones voluntarias x albaceas, inventariantes y herederos.
5. Representaciones necesarias.

2. CLASIFICACIÓN DE NUESTRO CÓDIGO:


Art. 31: “Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible.”
Art. 32: “Todos los entes susceptibles de adquirir dºs o contraer obligaciones, que no son personas de
existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.”

Cuando el art. 32 menciona “las personas de existencia ideal” y luego de la coma, agrega “o persona
jurídica”, no entiende referirse a una categoría única sino a dos categorías distintas de un mismo género
que es la personalidad ideal: x una parte “personas jurídicas” y x otra las “personas de existencia ideal”
propiamente dichas, que son las que completan ese género y sin embargo no se identifican con las
llamadas x excelencia persona jurídica. (Es como decir: los hombres de % en hombres y mujeres)

3. CLASIFICACIÓN EL RÉGIMEN ACTUAL RESULTANTE DE LA LEY 17.711:

PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL

a. PERSONAS JURÍDICAS:

i. De carácter público:
1. El Estado Nacional
2. Cada provincia.
3. Cada municipio.
4. Entidades autárquicas.
5. La Iglesia Católica.
ii. De carácter privado:
1. Asociaciones civiles.
2. Fundaciones.

b. PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL:

1. Sociedades civiles
2. Sociedades comerciales.
3. Otras entidades que no requieren de autorización estatal.
4. Simples asociaciones. (Nvo. Art. 46)

Art. 46: “Las asociaciones que no tiene existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas
como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de Dº, siempre
que la constitución y designación de autoridades se acredita x escritura pública o instrumentos privados
de autenticidad certificada x escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la
asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria x los actos de ésta. Supletoriamente
regirán a las asociaciones a que este articulo se refiere las normas de la sociedad civil.”

82
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

PERSONAS JURÍDICAS: CLASIFICACIÓN Y ENUMERACIÓN


Las personas jurídicas, según el Código actual, son entidades ideales reconocidas como sujetos de Dº,
ya x su conexión con la existencia misma de la Nación (personas jurídicas de carácter público) ya x un
acto administrativo expreso que les confiere personalidad en cada caso (personas jurídicas de carácter
privado).

Caracteres:
o Su existencia concurre al bien común de la sociedad.
o Reglamentación x el Estado.

Clasificación de la Ley 17.711:


Se % en personas de carácter público y personas de carácter privado.
Enumeración legal:
Art. 33: “Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1. El Estado Nacional, las provincias y los municipios.
2. Las entidades autárquicas.
3. La Iglesia Católica.
Tienen carácter privado:
1. Las asociaciones y fundaciones que tengan x principal objeto el bien común, posea patrimonio
propio, sean capaces x sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de
asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.
2. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para
adquirir dºs y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para
funcionar.”
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS: ENUMERACIÓN:

1. ESTADO NACIONAL O PROVINCIAL: La personalidad jurídica del Estado es una adquisición de


la ciencia del Dº. Se ve en el Estado una única persona o sujeto de Dº, que resulta ser titular de
Dºs subjetivos en el orden del Dº privado y al propio tiempo de atribuciones y poderes en el plano
del Dº público, todo lo cual puede ser imputado en un solo ente jurídico.

2. LAS MUNICIPALIDADES: Es un organismo político-edilicio, de raíz constitucional, que está


subordinado a la Nación o a la Provincia, según que correspondiera a una u otra jurisdicción,
nacional o provincial.

3. LA IGLESIA CATÓLICA: Tiene personalidad jurídica propia e independiente casa diócesis o


parroquia, que tiene patrimonio diferenciado y capacidad peculiar para obrar en Dº,
independientemente de que una misma persona humana puede aparecer como representante de
las distintas personas morales, las diócesis y la parroquia.
o Las corporaciones religiosas y las asociaciones católicas: No son personas públicas sino
privadas.
o Corporaciones religiosas disidentes: Deben someterse al sistema ordinario de obtención
de la personería.

4. LOS ORGANISMOS ESTATALES AUTÁRQUICOS: A veces el Estado desprende se sus propia


organización administrativa ciertos núcleos a los que encomiendo funciones públicas específicas,
las dota de un patrimonio propio y de atribuciones correspondientes para su administración, x lo
que surgen entidades jurídicas autárquicas.
o Características:
• Una finalidad de bien común.
• Una organización humana destinada a servir y alcanzar la finalidad (BC)
• Un patrimonio separado del Estado para el logro de tal finalidad.
83
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

o Diferencia con fundaciones y asociaciones:


• X su origen público.
• X estar integrado x funcionarios públicos.
• X la posibilidad de invocar privilegios propios del Estado.
Ej.: Universidades Nacionales (UTN), Banco Central de la República.

5. LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA: Surgen de la unión del Estado y particulares, para
actividades industriales o comerciales de interés público. El capital se forma x la contribución del
Estado y de los particulares, x lo que el funcionamiento es seguro porque hay capital de
particulares que quieren un fin lucrativo.

6. EMPRESAS DEL ESTADO: El Estado suele crear empresas comerciales cuyo régimen se
determina x la ley que los crea. Estas empresas estatales son personas jurídicas de Dº privado si
bien su origen es público, porque se determina x el fin y el campo donde actúa, no x el origen.
Las empresas del Estado quedan sometidas:
• Al Dº privado en todo lo que se refiere a su actividad específica.
• Al Dº público en todo lo que se refiere en sus relaciones con la administración o al servicio
público que se hallare a su cargo.
Ej.: YPF, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas.

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS:


Clasificación:
o Corporaciones o Asociaciones.
o Fundaciones.

PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL PROPIAMENTE DICHAS:


o Sociedades civiles y comerciales.
o Simples asociaciones del art. 46
o Sociedad conyugal: cuando se forma marido y mujer x medio del matrimonio. En adelante, toda
adquisición efectuada x el marido o x la mujer no pasan al patrimonio personal, sino engrosa el
capital social. Si hay disolución del matrimonio: hay % igualitaria entre los cónyuges.
 Caracteres:
• Matrimonio-institución-persona
o La idea de empresa mayor y más grande que puede vincular a las
personas.
o Dispositivo de poder puesto en manos de ambos esposos.
o Una comunión en la idea familiar.
• Es sujeto de Dº porque es titular de dominio, de crédito, etc. Y sufre
también obligaciones y cargas.
• X el matrimonio surge un 3º patrimonio, no exclusivo del marido o de la
mujer, cuyos bienes se llaman “gananciales”, x lo que tiene que haber un
titular de ese patrimonio, que es la conjunción de ambos: sociedad
formada x ellos.
• Hay que admitir la personalidad de la sociedad conyugal que aparece
como acreedora o deudora de uno u otro esposo, porque entre ellos hay
relaciones jurídicas.
o El consorcio de propiedad horizontal: El consorcio tiene acta de nacimiento; es titular de créditos
contra cada propietarios x las expensas de administración y reparación de las partes y bienes
comunes del edificio; tienen un representante (administración del consorcio, la asamblea de
copropietarios)

84
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

3)
La persona jurídica y sus miembros; independencia de la personalidad.
Es un ente ideal que recibe de los miembros que la componen el sustrato indispensable a fin de poder
existir en aquel carácter.
Art. 39: “las corporaciones, asociaciones, etc., serán consideradas como personas enteramente
distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus
miembros; y ningunote sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la
corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella.”
1º distinta personalidad: cuando una entidad dotada de personalidad jurídica contrata y adquiere
bienes, ella resulta obligada o favorecida por las consecuencias del contrato y resulta propietaria de los
bienes que adquiere.
2º distinto patrimonio: si esta careciese de ello no seria persona. Todos los bienes de que ella es titular
y así mismo de las cargas que la gravan.
3º distinta responsabilidad “ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las
deudas de la corporación” no pudiéndose embargar lo bienes de un gerente para satisfacer las
obligaciones de la entidad.
4º fungibilidad de los miembros: no es indispensable para la existencia de la entidad la permanencia de
los miembros originarios. art.38 “será derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas
jurídicas, admitir nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal que
no excedan el numero determinado en sus estatutos.”
5º disciplina interna: (ver en la unidad 5)
Abuso de la personalidad: la distinción de la personalidad entre el ente y sus miembros no es absoluta.
Cuando se abusa de la personería jurídica utilizándola para fines contrarios a la ley. “la actuación de la
sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar
la ley, el orden publico o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputara directamente a
los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente
por los perjuicios causados”.

Capacidad de derecho de las personas jurídicas. El principio de especialidad: ella goza de una
capacidad que puede referirse tanto a los derechos patrimoniales cuanto a los extramatrimoniales.
- Principio de capacidad: art.31 “pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones que este
Código regla en los casos, por el modo y en la forma que el determina.” Art35 “pueden adquirir
los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos.”
1- Restricciones impuestas por el ppio. de especialidad: indica q la capacidad de la persona jurídica
solo puede ejercerse en orden a los fines de su institución, que son aquellos que el estado en su
momento computó como conducentes al bien común. También esta capacitada para practicar
los que por implicancia, sean requeridos para la consecución de aquellos fines. El principio de
especialidad impide que se desvirtúe el objeto para el cual se ha constituido la persona jurídica.
2- Restricciones impuestas por la ley: aun dentro del ppio. de especialidad las personas jurídicas
ven restringida su capacidad para la adquisición de ciertos derechos con respecto al usufructo,
el uso o la habitación y las servidumbres personales que se constituyeren a favor de las
personas jurídicas, derechos que no pueden perdurar mas de 20 años (arts. 2828, 2920, 2929,
2972, 3004)
3- Restricciones de la naturaleza de las cosas: Imposibilita que aquellas puedan ser titulares de
derechos inseparables de la condición humana, tales como el orden familiar.
Principales derechos patrimoniales:
a- la posesión de cosas y la cuasi - posesión de bienes.
b- Los demás derechos reales excepto aquellos en cuanto a la duración del usufructo, uso,
habitación y servidumbres personales.
c- Derechos intelectuales en su significación patrimonial.
d- Derechos creditorios emanados de contratos, hechos ilícitos u otras fuentes legitimas de
obligaciones como el enriquecimiento sin causa.
e- Pueden prescribir a favor y son también posibles de prescripción
85
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

f- Pueden recibir herencias y legados.


Principales derechos extramatrimoniales:
a- atributos inherentes a la personalidad (excepto el estado)
b- pueden ser comerciantes
c- tienen entre los derechos de la personalidad el derecho al honor.
d- derechos constitucionales de libertad de prensa, libertad de asociación y libertad de enseñanza.
e- pueden crear una fundación

Responsabilidad contractual: aptitud de alguien para ser pasible de una sanción (el comportamiento que
se le impone al infractor de un deber jurídico) el incumplimiento de un contrato celebrado por una
persona jurídica. Art 42: “las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede
hacerse ejecución en sus bienes”
Imputabilidad de los actos de los dirigentes a la persona jurídica:
A) Teoría de la representación: al ser estas carentes de voluntad, la ley debe proveerles
representantes legales por tanto, cuanto realicen esos representantes en los límites de su
representación obliga y compromete a la persona representada, como en los supuestos
ordinarios del mandato.
B) Teoría del órgano: siendo entes reales que expresan su voluntad jurídica por medio de sus
agentes, no hay dualismo entre ellos que permita oponer a ambos factores como polos opuestos
de la relación jurídica.
C) Nuestro sistema legal: art 36: “se reputan actos de las personas jurídicas los de sus
representantes legales, siempre que no excedan los limites de su ministerio. En lo que
excedieren, solo producirán efecto respecto de los mandatarios”
Obrado entonces algún acto en nombre de la persona jurídica con exceso de atribuciones, ello no se
imputa a la entidad, sino al individuo sino al individuo humano que se ha desorbitado en su
cometido. Pero este no queda nunca obligado a realizar lo prometido, sino eventualmente a resarcir
daños y perjuicios que sufriera la otra parte. Para apreciar cuando hay o no hay desorbitación: art
37: “si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los
respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida
por las reglas del mandato.”
-Aplicación del ppio de enriquecimiento sin causa. Si la persona juridica no resulta comprometida
por lo obrado por sus representantes en exceso de las atribuciones conferidas, queda obligada a
restituir las adquisiciones recibidas por intermedio de aquellos, ya q no es legitimo retener el
beneficio obtenido a expensas de otro sin causa que justifique el desplazamiento de los bienes.

Responsabilidad extracontractual:
Art 41: “respecto de los terceros,los establecimientos o corporaciones con el carácter de personas
jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir
bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de
las propiedades ajenas herencias o legados por testamento, donaciones por actos entre vivos, crear
obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales”.
Paridad jurídica entre todas las personas.
Art. 42: “las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse
ejecución en sus bienes”.
Art. 43: “las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o
administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que
causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el Titulo: “de las
obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”.
a- Hasta el año 1921 la corte no admitió la responsabilidad civil de una persona jurídica por
hechos ilícitos obrados por sus dirigentes o dependientes.
b- En 1921 la corte reconoció la responsabilidad de una persona jurídica por los daños
empleados a la culpa de uno de sus empleados, interpretado tácitamente que el art. 43
no impedía hacer efectiva la responsabilidad indirecta del principal por el hecho de sus
dependientes.

86
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

c- Desde entonces la corte ha resuelto varios casos en los que se puso en tela de juiciosa
responsabilidad de las personas jurídicas por hechos culposos de sus dependientes, en
todos los cuales se pronuncio por la admisión de esa responsabilidad. Pero, todos los
casos era de cuasidelitos o delitos civiles obrados por empleados u obreros de la
persona jurídica, por lo que no se puede saber cual habría sido la conclusión del tribunal
si se hubiese discutido acerca de los mismo pero obrado por los administradores de la
entidad pretendidamente responsable, que era de quienes en verdad se ocupaba el
antiguo art. 43.

La ley 17.711 y la responsabilidad jurídica: nuevo art 43 (arriba)


La responsabilidad refleja o indirecta de las personas jurídicas es idéntica a la de las personas de
existencia visible, todas las cuales quedan regidas por los principios comunes a ellas que establece el
nuevo art. 1113:”la obligación de quién a causado un daño se extiende a todos los dueños que
causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.
En lo supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado
por daño o vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa
de la victima o de un tercero por quien no debe responder.
Lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores o curadores, por los hechos de las
personas que están a su cargo.”

Cuestión sobre la responsabilidad penal. Leyes especiales: la cuestión es ajena al derecho civil. Leyes
especiales: si bien la responsabilidad penal de las personas jurídicas esta, en forma general, negada
por el art 43. el congreso ha sancionado diversas leyes que contemplan expresamente tal
responsabilidad. La Corte Suprema ha hecho efectiva en diversos pronunciamientos la mencionada
responsabilidad legal, de orden penal, de las personas jurídicas.

Unidad X: Personas Morales

Punto 4 Personas jurídicas privadas: requisitos. Comienzo de su existencia: la autorización del


Estado. Los estatutos, su naturaleza y su forma. Fin de la existencia de las personas jurídicas:
diversas causas. Atribución del Poder Ejecutivo. Destino del patrimonio. Personas jurídicas
constituidas fuera del país.

♦ Personas juridicas privadas : requisitos.

o Requisitos de la personalidad

- Requisitos de fondo son :


1. finalidad de bien comun
2. patrimonio propio
3. dispositivo de actuacion
- Requisitos de forma son :
1. un acto consitutivo emanado de los particulares
2. un acto de reconocimiento estatal

A) REQUISITOS DE FONDO

Art 33 inc 1º CC Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común,
posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan
exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar;

a) finalidad del bien comun


Llambias declara que el bien comun es el propio de la comunidad o sea el que pertenece a los
individuos como miembros de la comunidad. Asimismo cita a Aristotles diciendo que « bien es lo que
87
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

lso seres apetecen : es decir lo que colma una necesidad o aspiracion del sujeto Por tanto bien comun
es aquello q satisface la necesidad de todos , que hace a la felicidad no de este o aquel suno a al
felicidad de todos y cada uno , en cuanto integrantes de la sociedad humana. »
Paez anuncia los siguientes caracteres del bien comun
- generalidad : en cuanto no se trata del bien que es comun a los componentes
del nucleo, sino del bien de la comunidad general, del bien publico
- flexibilidad en cuanto el bien comun no seria un concepto rigido sino
circumstancial suceptible de variacion segun los casos
- interes publico en cuanto el bien comun coincide con el interes general

b) patrimonio propio :

la existencia de patrimonio es un presupuesto indispensable para que la entidad pueda acceder a la


personalidad juridica, desde que el patrimonio es un elemento inseparable de la personalidad como
atributo de ella. Tambien el codigo exiga q la entidad no subsista exclusivamente de asignaciones del
Estado, pues si eso ocurriera no se trataria de una persona juridica privada sino de un desprendimiento
estatal personalizado.

c)dispositivo de gobierno de la entidad. Cuerpos morales no existen si no tienen constituido un


dispositivo referente a su gobierno.

B) REQUISITOS DE FORMA

a) acto juridico constitutivo : para adquirir la personalidad se debe realizar un


tramite previo ante la Inspeccion General de Justicia dependiente del
Ministerio de Justicia.Se inicia con el pedido de los particulares interesados
en la gestion de la personeria y aun antes por medio de un acto juridico q
vincula a esos interesados en el proposito de constituir la persona juridica :
es el acto juridico constitutivo de la entidad . Si se trata de una asociacion se
llama « acto conjunto » o « acto fundacional » si se trata de una fundacion.
En ambos casos contiene un proyecto de estatuto o carta q habra de regir en
el futuro.
b) Reconocimiento estatal : el proceso de constitucion de la persona juridica q
se inicia con el acto juridico constitutivo , culmina con el acto administrativo
de reconocimiento de la personalidad

♦ Comienzo de la existencia : la autorizacion del estado

Art.45.- Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el


carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con
aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa.

o Aprobacion religiosa
Los prelados aludidos son los Obispos que invisten la autoridad de la Iglesia en cada diocesis bajo la
subordinacion del Paoa.
o Autorizacion del estado : es un reconocimiento . La persona juridica es una entidad social
reconocida por el derechoTiene elementos materiales que proveen los particulares y
elementos formales que preveen el Estado.
o Poder publico que confiere la autorizacion estatal
Autorizacion la puede dar el Poder ejectivo ( luego del tramite ante Inspeccion de justicia mediante un
decreto) o el poder legislativo ( mediante ley en sentido formal)
Art 45 Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía
sumaria, en caso de ilegitimidad ( lo contrario al orden juridico) o arbitrariedad( fundarse en la sola
voluntad del funcionario).
En la capital federal :
88
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

ARTÍCULO 16. ley 22315


Cuando resoluciones de la Inspeccion general de Justicia o las del Ministerio de Justicia de la Nación,
se refieran a asociaciones civiles y fundaciones serán apelables ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
ARTÍCULO 17.- El recurso debe interponerse fundado, ante la Inspección General de Justicia, o el
Ministerio de Justicia de la Nación en su caso, dentro de los quince (15) días de notificada la resolución.
La autorización estatal remonta sus efectos al momento de la efectiva fundación de la entidad. (Acto
constitutivo).
Ante la negación de la autorización estatal con respecto a los actos realizados de las entidades vale
hace una distinción. Por un lado los actos de las fundaciones sin aprobación, son inexistentes por falta
de sujeto que responda por ellos, ya que los gestores de la misma no han obrado en nombre de alguien
ni por cuenta propia. Por otro lado los actos de las asociaciones sin aprobación son existentes porque
se la cuanta como lo que era en verdad una simple asociación,

♦ Los estatutos: su naturaleza, su reforma.


Se da el nombre de estatutos al conjunto de disposiciones referentes a cada persona jurídica que
consignan nombre, domicilio y capacidad, fin de su institución, derechos y deberes de sus miembros y
organismos directivos, formación e inversión de su patrimonio y destino de los bines en caso de la
extinción de la entidad. Los estatutos son la carta fundamental de la institución y suministran las normas
que rigen la vida de la entidad particular de que tratan, en conexión con el derecho objetivo general
aplicable a todas las personas jurídicas de la misma categoría.

 Origen : emanan de la voluntad de los particulares, interesados en la erección de la persona


jurídica y de la voluntad del estado que los aprueba
Provienen inicialmente de la voluntad de los particulares que los han elaborado en el acto jurídico de
carácter privado constitutivo de la entidad.
 Naturaleza jurídica:
Los estatutos constituyen una ley en sentido material, que tiene la particularidad de originarse en la
voluntad de los particulares siendo finalmente sancionada por la autoridad estatal. Es una ley de raiz
privada.
 Aprobación por la Inspección General de Justicia repartición dependiente del Ministerio de
Justicia que examina el proyecto de los estatutos elaborados por los interesados. Si lo
desaprueba, su decisión es pasible de recurso judicial de los interesados.
No obstante de la autorización estatal, los estatutos pueden ser impugnados en cuanto a su validez,
ante los tribunales de justicia ya por :
1. Contradicción con la CN
2. Contrarios a la ley
3. Contrarios a la equidad
 Posibilidad de reforma de los estatutos: debe provenir la decisión de la entidad, adoptada de
conformidad a lo que indican los propios estatutos, en cuanto a su convocatoria, quórum y
mayoría requerida, y aprobada por la autoridad estatal. Si la modificación se refiere al objeto
principal de la entidad, se requiere la unanimidad de los miembros para que la reforma sea
valida.
 Quid de la reforma de los estatutos de una fundación: ley 17711 incorporo al art 45 : En el
supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma,
podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin
de la entidad. En este caso los órganos de gobierno de la fundación podrán interponer los
recursos mencionados en el párrafo anterior.
Ley 19836 ley de fundaciones: ARTICULO 29. - Salvo disposición contraria del estatuto, las reformas
del mismo requerirán por lo menos el voto favorable de la mayoría de los miembros del consejo de
administración, y de los dos tercios en los supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades
similares y disolución. La modificación del objeto sólo procede cuando el establecido por el fundador
hubiera llegado a ser de cumplimiento imposible.
La iniciativa de reforma de los estatutos esta en manos del consejo de administracion pero La
Inspeccion de Justicia puede retener esa facultad si ella fija ( art 36 inc a)el nuevo objeto de la
89
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

fundación cuando el establecido por el fundador hubiera llegado a ser de cumplimiento imposible,y
dispone la fusión o coordinación de actividades de DOS (2) o más fundaciones(36 inc b) En esos
supuestos cabe un recurso que se sustanciará por vía sumaria ante el tribunal de apelación con
competencia en lo civil.(art 37 ley 19836)

♦ Extincion de las personas juridicas : diversas causas. Atribuciones de la


autoridadadministrativa
o Retiro de la personeria se da con la realizacion del acto contrario del mismo poder que le dio la
vida a la entidad, atribucion que en el orden nacional le compete ala ministerio de justicia. Este
acto no puede ser aritario sino que debe fundarse en alguna causa legitima que justifique la
adopacion de tal grave medida

o Diversas causas de extincion : Art 48 : Termina la existencia de las personas jurídicas que
necesitan autorización expresa estatal para funcionar:
1ro. Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad competente;
2do. Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado
o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea
imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los
intereses públicos;
3ro. Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas. La decisión administrativa sobre retiro de
la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45. El juez
podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida.

o Causas de extinción comunes a las asociaciones y fundaciones son :


a) La imposibilidad del cumplimiento de los estatutos
b) Conclusión de los bienes destinados al sostenimiento de le entidad
c) Agotamiento de la finalidad perseguida
d) Expiración del plazo de duración previsto por los estatutos.

o Causas de extinción de las asociaciones

a) Decisión de sus miembros


b) Por medio de una sanción cuando la autoridad reprime la actuación ilegitima de la
persona jurídica si esta abusa de su reconocimiento como sujeto de derecho y trasgredió
las condiciones o cláusulas de la autorización legal realizando actividades incompatibles
con los interese públicos.
La muerte de los miembros de la entidad : Art.49.- No termina la existencia de las personas jurídicas por
el fallecimiento de sus miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder
cumplir el fin de su institución. Corresponde al gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto,
declarar disuelta la corporación, o determinar el modo cómo debe hacerse su renovación.
o Las causales de extinción de las personas jurídicas privadas tmb se aplica a las sociedades
anónimas. Estas ultimas, se gobiernan no por el sistema de concesión estatal sino por el
normativo de constitución : los interesados constituyen la sociedad anónima por escritura publica
o instrumento privado y l IGJ verifica el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales.
o Autoridad a la que incumbe el retiro de la personería: es función propia del mismo poder que ha
intervenido en ele nacimiento de la entidad.
o Revisión judicial del acto administrativo que cancela la personería jurídica. Art. 48: La decisión
administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos
previstos en el artículo 45. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la
resolución recurrida.
o Efectos del retiro de la personeria juridica : inmediato es provocar la extincion del sujeto de
derecho q la ostentaba.

90
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

♦ Destino del patrimonio


o Consecuencia de la extinción de la persona juridica : Art.50.- Disuelta o acabada una asociación
con el carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el
destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y acciones
serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo
Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación.
Produce los sigientes procesos patrimoniles
1. liquidacion de los bines o sea la reduccion de los bines a dinero efectivo
2. pago de deudas de la entidad
3. aplicacion del remanente de los beines al destino final que sea procedente.
Se aplica dicha dispocision legal de manera analoga a las fundaciones. ARTICULO 30. ley 19836 - En
caso de disolución, el remanente de los bienes deberá destinarse a una entidad de carácter público o a
una persona jurídica de carácter privado de bien común, sin fines de lucro y domiciliada en la
República, salvo cuando se trate de fundaciones extranjeras. Las decisiones que se adopten en lo
referente al traspaso del remanente de los bienes requerirán la previa aprobación de la autoridad
administrativa de control.

♦ Personas jurídicas constituidas fuera del país


o regla general: Art.34.- Son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus
provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones, o asociaciones existentes en
países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.
o Personas jurídicas publicas: aquellas a las que se reconocen existencia extraterritorial y son:
Estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios y los establecimientos publicos de
esso estados y dotados de personalidad juridica conforme al ordenamiento juridico de origem.
No requieren para su reconocimiento de un acto administrativo sino que queda involucrado en
ele mantenimiento de relaciones diplomaticas de nuestro pias con el estado. En cuanot a su
capacidad es una amplia aptitud para adquirir derechos q no les estan prhibidos a las personas
de su indole
o Personas jurídicas privadas su reconocimiento esta subordinado al cumplimiento de los
requisitos de las personas nacionales de la misma categoría, Importante que desplieguen una
actividad permanente en el país àra que proceda la autorización estatal.

5)
Personas jurídicas privadas en particular

ASOCIACION FUNDACION
- Miembros o socios que reciben el - Carecen de miembros, solo tienen
beneficio de la entidad. administradores.
- El estatuto, se origina en la voluntad de - El estatuto, se origina en la voluntad del
sus miembros que pueden modificarlo de fundador, quien es ajeno a la entidad por
conformidad a las previsiones contenidas lo tanto no se puede modificar su
en el mismo. estatuto.
- El fin se realiza en su seno, beneficia a - El fin es externo, beneficia a terceros
los asociados. ajenos a ella.
- Los socios tienen derecho a exigir de la - Los beneficiaros careces de ese
entidad la prestación de los servicios y derecho y solo la autoridad pública por
beneficios previstos en los estatutos. medio de su organismo puede rectificar
- Patrimonio provisto por los miembros. las desviaciones de los estatutos.
- Patrimonio suministrado por el
fundador.

A) Asociaciones.

91
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

“una unión estable de una pluralidad de personas, independiente en su existencia del cambio de
miembros, que tiene una constitución corporativa y un nombre colectivo, cuyos bienes son
administrados por los mismos miembros.”
Importancia: siendo el hombre un ser gregario encuentra en la corporación un instrumento adecuado
para alcanzar mediante ella, finalidades a las que no podría acceder por si mismo
Clasificación: se dividen en comerciales (un fin de lucro que redundara en beneficios de sus
miembros) y civiles (persiguen finalidades exentas de lucro y tienden mas directamente a la
consecución del bien común).
Órganos de gobierno de la asociación: son los resortes de actuación que integran su dispositivo de
actividad jurídica.
• Asamblea: autoridad superior, esta integrada por todos aquellos que según los estatutos pueden
participar. Nombra y remueve la comisión directiva, aprueba o rechaza las cuentas relativas a la
gestión de ésta, modifica los estatutos, etc. Sus facultades deben ajustarse a las disposiciones
estatutarias, toda falla en el procedimiento se traduce en la nulidad de la asamblea o en la nulidad
de sus decisiones. Suelen dividirse en ordinarias (se reúnen periódicamente) y extraordinarias (son
convocadas esporádicamente cuando el tratamiento de algún asunto grave lo exige)
• Organismo ejecutivo o Comisión directiva: realiza el manejo cotidiano de los asuntos sociales,
actúa bajo dependencia e instrucción de la asamblea. Le competen la administración y dirección
permanente de la corporación y la ejecución de las decisiones de la asamblea. Representa a la
entidad frente a terceros. Estas funciones son en principio gratuitas.
Cuando los directores de la corporación abusaren de sus funciones y mediare peligro en diferir la
revisión de la asamblea, cualquier asociado puede pedir la remoción de sus administradores
ordinarios y su sustitución por uno o más interventores judiciales.
• Organismo controlador y de vigilancia: vigilancia y fiscalización sobre los dirigentes para que
estos no se aparten de lo indicado por la ley o por los estatutos. Asesoramiento a la asamblea
acerca de la gestión de los dirigentes. No requiere investir la calidad de socio.
Deberes y derechos recíprocos de la entidad y sus miembros:
- Art. 40: “los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona
jurídica, son reglado por el contrato, por el objeto o por las disposiciones de sus estatutos.”
a) de integrar la asamblea y votar en ella.
b) a impugnar las decisiones invalidas de la corporación.
c) de receso, o sea retirarse de la asociación
d) a no ser expulsado arbitrariamente.
e) a gozar de las mismas facilidades y beneficios que corresponden a los socios de la misma
categoría, ya que la restricción que lo desconociera lastimaría también la garantía constitucional de
igualdad ante la ley.
f) en derecho de revisar la contabilidad de la entidad y obtener copias de la misma.
- Deberes de los miembros: tienen su fuente en los estatutos.
Se refieren al pago de cuotas sociales, participación en las asambleas, subordinación a las normas
estatutarias, disposiciones reglamentarias y resoluciones de la comisión directiva, en cuanto al uso
de los bienes sociales, etc. El incumplimiento de los deberes puede dar lugar a la adopción de
medidas disciplinarias correspondientes.
Perdida de calidad de socio: por causa de este o por determinación de la sociedad.
a) cundo lo transfiere a un tercero en los casos en que esta permitido, y cuando renuncia. Con la
muerte también se extingue la calidad de socio.
b) La expulsión del socio por causa grave, x ej., falta de pago de la prestación debida.
El poder disciplinario y su controlador judicial: cúmulo de atribuciones que competen a la
corporación con arreglo a los estatutos, para hacer efectivos los deberes de los miembros de la
entidad. Es una exigencia vital de la corporación.
- Medidas disciplinarias: 1º llamado de atención, prevención o amonestación.
2º suspensión.
3º privación de ventajas pecuniarias inherentes a la calidad de socio.
4º multas pecuniarias.
5º expulsión.
- Las facultades ejercidas por este cuerpo deben ser ejercidas regularmente.
92
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

- Controlador judicial: la revisión de lo actuado puede recaer sobre la FORMA de la elaboración


del pronunciamiento o sobre el FONDO de la decisión.
a) la forma: verificar si la resolución
b) dictada se ajusta al procedimiento marcado por los estatutos y las garantías fundamentales. Por
lo tanto es impugnable toda resolución obrada al margen de las prescripciones estatutarias y
especialmente si no se ha dado al enjuiciado la oportunidad de defenderse.
c) La revisión se debe limitar a la comprobación de la regularidad del procedimiento seguido sin
posibilidad de discutir el criterio mantenido por el organismo. Pero es posible revocar la decisión
cuando se advierta en ella injusticia notoria o resulta vulnerado algún derecho fundamental de la
persona humana.

B) Fundaciones:

Organización para la realización de un fin altruista, reconocida como sujeto de derecho y que no
consiste en la unión de personas. Art 1º ley: 19.836: “Las fundaciones…son personas jurídicas que se
constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una
o mas personas, destinado a hacer posible sus fines.”
Constitución de la fundación: acto fundacional: emanado de la voluntad particular.
Es un acto jurídico unilateral que determina el fin de la institución y escoge los medios apropiados para
alcanzarlo. Este no crea, por si, asociación de intereses entre los cofundadores.
Revocación del acto fundacional: la personalidad jurídica de la fundación depende del reconocimiento
estatal. Art.5º “Las promesas de donación hechas por los fundadores en el acto constitutivo serán
irrevocables a partir de la resolución de la autoridad administrativa de control que autorice la entidad
para funcionar como persona jurídica.”
Actuación de la fundación durante el periodo de formación: puede ocurrir que haya comenzado a
funcionar a la espera de que se dicte el acto, se trata entonces de una expectativa razonable que
jurídicamente se apoya en el efecto retroactivo que la ley confiere al acto de autorización legal. Si se
confiere la personería jurídica: todo lo obrado queda cubierto. Si no se confiere la personería jurídica
todos los actos serian inexistentes por ausencia de sujeto. Para eludir este inconveniente: art.8º “los
fundadores y administradores de la fundación son solidaria e ilimitadamente responsables por las
obligaciones contraídas hasta haber obtenido la autorización, salvo su recurso contra ella, si hubiera
lugar”
Funcionamiento de la fundación: el fundador no mantiene ninguna vinculación con la fundación. Ambos
tienen independencia de personalidad absoluta. Los órganos administrativos de la fundación pueden
exigir judicialmente al fundador el cumplimiento de las prestaciones prometidas. Art.6º “la fundación
tendrá las acciones legales para obtener el cumplimiento de tales promesas a las que no serán
oponibles excepciones fundadas en los arts. 1793, 1810de Código Civil”
Régimen jurídico aplicable a la fundación: en primer termino los estatutos de la fundación.
Organismos de administración: un consejo de administración integrado por un mínimo de tres personas,
que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la fundación
dentro de las condiciones que establezcan en el estatuto.
Fiscalización y contralor de las fundaciones: la vigilancia de las fundaciones tiene que ser más estricta
que la de las corporaciones. Se necesita un sistema de vigilancia para evitar que los administradores
puedan desorbitarse y alejarse del objetivo y alearse del objetivo en razón del cual ha sido creada la
fundación.
Beneficiarios de la fundación: quedan al margen de su estructura jurídica.

Unidad X entidades que no son jurídicas: el artículo 46 del CC.

 Personas de existencia ideal, que no son personas jurídicas, por no requerir para su
constitución la aprobación estatal expresada en un acto administrativo determinado:
A) las sociedades comerciales o civiles,
B) las simples asociaciones del art. 46,
C) la sociedad conyugal
93
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

D) el consorcio de propiedad horizontal.

A) SOCIEDADES: es un contrato mediante el cual dos o mas personas


aportan bienes para lucrar con el conjunto y dividir las utilidades obtenidas Da origen a un
nuevo sujeto de dº q no se confunde con c/ uno de los socios y que es titular del patrimonio
constituido con los bienes aportados por estos.
o Características que le otorgan personalidad de existencia ideal.
b) tiene el dominio de los bienes entregados por los socios en propiedad sin que a la
disolución de la entidad estos puedan exigir su retorno
c) hay relación jurídica entre la sociedad y c/ uno de los socios, es un sujeto de dº
porque sino no podría ser acreedora o deudores.
d) distinción entre socios y sociedad, los deudores de lo sociedad no son los deudores
de los socios
e) tiene un nombre-atributo de personalidad.

o Sanción ley 17711 ratifica personalidad de sociedades: Art 33 2º parte inc 2: Tienen
carácter privado:
Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
o Entran en la categoria de « personas de existencia ideal propiamente dichas »mas no en
la de las llamadas personas juridicas porque

1. no se originan mediante una ley o decreto


2. existe mayor aproximacion entres las sociedades y las simples asociaciones que
con las personas juridicas
o Sociedades civiles o comerciales : se distinguen de acuerdo a la indole del objeto para el
cual han sido constituidas : Si la sociedad se propone como finalidad la realizacion de
actos de comercio es comercial ( ej : sociedad anonima, sociedad de capital e industria)
y civil en caso contrario.
B) SIMPLES ASOCIACIONES : son sujetos del dº, provistos por el concurso de los miembros q los
constituyen, carentes de finalidad lucrativa.

o Elementos escenciales :

- tienen pluralidad de miembros que con su actividad colectiva brindan soporte


a su personalidad
- son de duracion indefinida
- disponen de un fond social
- persiguen un fin desinteresado.
-

o Diferencias entre la sociedades y las simples asociones :

carcteristicas asociacion sociedad


fin desinteresado lucrativo
persistencia del Caracterisitica + lo tipico es la renovacion
grupo inicial de miembros
estructura se asemeja a la corporacion persona la administracion compete
organica juridica, por la soberania de la al socio gerente y el
asamblea de miembros y el contrato es en ppcio
predominio del ppcio mayoritario, inmutable , requiriendose
por la existencia de una comision la unanimidad de los

94
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

directiva y por la subordinacion a las socios para proceder a su


prescripciones de los estatutos q la modificacion
asamblea puede modificar
duracion por lo general indefinida, no se ve dura un periodo de tiempo
afectada por la muerte o falencia de determinado y puede
alguno de sus miembros verse afactada la entidad
por la muerte..de sus
miembros
retiro de algun dejando su aporte inicial llevandose su parte inicial.
socio

o Regimen legal de las simples asociaciones :

Art.46.- Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas
como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho10,
siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o
instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los
miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los
actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la
sociedad civil.

o Capacidad y responsabilidad contractual de las simples asociaciones


- Por la jurisprudencia tiene capacidad para contratar, salvo para recibir
donaciones en razón de los dispuesto en art 1806
- Gozan de capacidad de dº subordinada a los fines de su creación con las
reservas correspondientes a las disposiciones legales restrictivas.
- Capacidad procesal: no cabe duda la capacidad para actuar en un juicio de
las simples asociaciones regularmente constituidas.
- Responsabilidad extracontractual: Siempre es responsable la simple asociación
con su propio patrimonio y subsidiariamente cada asociado por la porción viril
correspondiente por las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos obrados por
sus dirigentes, administradores o dependientes.
- dº internos de la asociación: los dº y obligaciones de los asociados se rigen por
las prescripciones de los estatutos pudiendo la entidad disponer la exclusión de
un asociado en las mismas condiciones q lo que puede hacer una persona
jurídica.
- extinción de la simple asociación: se produce por el acuerdo en ese sentido. La
liquidación de los bienes debe darse de acuerdo a lo que se estableció en lo
estatutos.

o Diferencias de las simples asociaciones y la categoría de persona jurídica:

Características Persona jurídica Simple asociación

Modo de su constitución Requieren No requieren autorización estatal se constituyen


reconocimiento por escritura publica o por instrumento privado
estatal autenticado por escribano publico.

10
Naturaleza juridica
95
Civil – Llambías 1º H
RENOVACION 2009 – “Vamos Bien. Sigamos Juntos” – www.ceduca.com.ar

capacidad Plena Si bien tienen capacidad para contratar no


pueden adquirir bienes por vía de donación o
sucesión testamentaria.
Responsabilidad de los No responden los Responden los miembros , división del monto de
miembros por las deudas miembros la deuda por el nº de asociados
sociales
Muerte de los miembros en Hecho irrelevante Se disuelve
la vida de la entidad

o Presentan las simples asociaciones y las asociaciones que son personas jurídicas,
rasgos en común .La jurisprudencia a solido invocar el ppcio de analogía para
determinar el régimen de aquellas en función de las reglas legales previstas para las
ultimas. Por esa vía se ha admitido un poder disciplinario de la entidad sobre sus
asociados y dº correlativos de los miembros así como tmb se ha llegado a disponer
la intervención judicial de la entidad.

96

Vous aimerez peut-être aussi