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branches du droit
Le thème des relations entre le droit constitutionnel et les autres « branches » du droit peut et doit entrer dans une nouvelle ère. La phase de
croissance du Conseil constitutionnel est sans doute derrière nous et avec elle, il faut l'espérer, les logiques d'affrontement disciplinaire que cette
zone frontalière du droit a pu connaître. La question de l'insertion du droit constitutionnel dans notre système juridique devrait désormais être
traitée avec moins de passion et plus de technique, le temps des craintes et de l'inconnu étant, sans nul doute, révolu.
Ce n'est pas dire que l'essor des droits fondamentaux sur lequel repose le contentieux constitutionnel doive nécessairement rallier les esprits : la
fondamentalisation du droit comme sa subjectivisation font l'objet de critiques qui ne doivent pas être négligées. Toutefois, la présence du
Conseil constitutionnel dans notre système juridique ne devrait plus soulever les querelles de clochers que, nouveau venu, il avait pu provoquer
entre publicistes et privatistes voire en leur sein. Aussi, les juristes de droit privé comme de droit public doivent à présent réfléchir aux
particularités, aux éventuelles incohérences et imperfections qui marquent notre contrôle de constitutionnalité des lois. L'essentiel, pour
l'heure, est donc de comprendre le point où nous en sommes arrivés. Libre à chacun, ensuite, de prôner telle ou telle évolution.
C'est l'objet du présent dossier que de porter un regard sur différents domaines dans lesquels le droit constitutionnel a pu souffler, avec plus ou
moins d'efficacité et de retentissement. En guise d'introduction, qu'il soit ainsi permis de pointer quelques problèmes actuels.
La coexistence d'un ordre national et d'un ordre européen, si tant est que l'on puisse admettre que les deux ne s'interpénètrent pas purement et
simplement, brouille les données. La suprématie de la Constitution vaut dans l'ordre interne affirment le Conseil d'État et la Cour de cassation,
mais ce constat, cohérent dans sa logique propre, peut, tout autant, n'être pas partagé par les juridictions internationales. On sait que les
juridictions européennes ne rechignent pas à sanctionner des solutions internes pourtant conformes à la Constitution.
Les juges nationaux, en outre, pratiquent bien davantage les normes européennes que constitutionnelles. C'est d'ailleurs là un handicap notable
dont souffre la Constitution : réputée supérieure, elle est d'un commerce juridique peu aisé et donc finalement assez restreint. À l'évidence, les
avocats peuvent ne pas bien voir le profit qu'ils pourraient tirer des principes et règles constitutionnelles, dès lors que le juge se refuse à déduire
de leur suprématie le droit d'écarter la règle législative contraire. Sous cet aspect, les principes européens dominent sans partage et le contrôle de
constitutionnalité peut s'opérer sous forme de contrôle de conventionnalité sans que la séparation des pouvoirs ne soit invoquée pour faire
prévaloir la loi. Redisons une nouvelle fois que, puisqu'il existe, grossièrement, au moins un équivalent international ou européen à chacune de
nos règles constitutionnelles de fond, le contrôle de conventionnalité de la loi par les juges administratifs, judiciaires, mais aussi européens,
revient, matériellement parlant, à un contrôle de sa constitutionnalité.
Ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel sur le fond peut donc être rejugé par d'autres. La fiction d'une absence d'identité de causes
juridiques - constitutionnalité ici et conventionnalité là - ne sauve plus guère que ce qu'elle peut sauver, c'est-à-dire les apparences.
(1)
Poussons les choses à leur terme : il faut, à peu de choses près, dresser le constat de décès du Considérant central de la décision IVG. Même si le
Conseil constitutionnel revenait sur sa jurisprudence, l'idée selon laquelle le contrôle de constitutionnalité des lois est « absolu et définitif » est
purement et simplement révolue en ce qui concerne les lois déclarées conformes à la Constitution. Rien n'est définitif puisque tout - mis à part la
procédure législative - est réexaminable. Et rien n'est absolu puisque le Conseil constitutionnel ne dispose d'aucun moyen coercitif ou
disciplinaire pour empêcher les juges qui statuent après lui de se prononcer autrement que lui sur cette « même » question de l'orthodoxie
matérielle de la loi (2) . Sous ce rapport, l'histoire est ironique. Car les arrêts Jacques Vabre et Nicolo , dont on sait qu'ils ont été largement voulus
par le Conseil constitutionnel, sont peut-être ceux qui contribuent le plus à restreindre sa souveraineté.
On ne saurait donc se contenter de l'image officielle d'une supériorité de la Constitution, et refuser de s'ouvrir à d'autres regards, différemment
orientés, sur ce même objet. Il faut admettre - sans nécessairement s'y résoudre - que la Constitution prévaut uniquement dans certains
contentieux. Les décisions éparses des juridictions ordinaires qui lui font jouer un rôle ne suffisent pas à infléchir l'idée d'un caractère
faiblement opératoire des normes constitutionnelles dans les litiges ordinaires en l'état actuel du fonctionnement de notre système juridique.
La question revient alors à savoir si la norme constitutionnelle doit être, à peu de choses près, réservée au seul contentieux qui se noue devant le
Conseil constitutionnel ou s'il ne vaudrait mieux pas qu'elle soit pleinement applicable pour ce qu'elle est - c'est-à-dire une norme
supralégislative - devant tous les juges nationaux. Le débat se renoue ainsi immanquablement autour de l'instauration d'un contrôle de
constitutionnalité a posteriori. C'est-à-dire autour de l'impasse que l'on sait.
La cause est donc entendue : la jurisprudence du Conseil constitutionnel a vocation à modifier, parfois de manière très sensible, la teneur du
droit applicable. Sur le principe, on voit mal qu'il y ait encore matière à ferrailler sur ce sujet de part et d'autre du Rubicon disciplinaire. Et c'est
tant mieux ainsi. D'autant plus que, à bien y réfléchir, l'existence d'un assez large consensus à ce propos libère la place utile pour réfléchir au fait
que le Conseil constitutionnel, là aussi comme la CEDH ou la CJCE, mais peut-être d'une manière plus fine ou plus systématiquement instruite,
prend en compte d'importantes spécificités de nature ou de régime propres à certaines institutions du droit privé ou du droit public français (3) .
Et qu'il contribue ainsi à asseoir ou à consacrer certaines spécificités propres à l'une ou à l'autre de ces branches du droit.
Mais une fois reconnue l'influence du Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit, à des degrés divers dont on aura un aperçu
particulièrement probant dans le présent dossier, il reste à comprendre comment s'opère le passage de la phase du contrôle de
constitutionnalité a priori à celle de l'application de la loi devant les juges ordinaires. Pour le privatiste, c'est l'interrogation essentielle. Si la
jurisprudence du Conseil constitutionnel devait être oubliée une fois la loi entrée en vigueur, elle n'aurait jamais vocation qu'à influer sur
l'élaboration des textes, sans pouvoir prétendre à une quelconque influence dans les relations de droit privé elles-mêmes.
Sous cet aspect, de deux choses l'une : soit la loi en cause a fait l'objet d'un contrôle de la part du Conseil constitutionnel, soit elle y a échappé. Les
deux hypothèses, bien distinctes, se rejoignent nettement pour imposer à l'observateur de réfléchir à l'influence réelle de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, quelle que soit l'autorité juridique attachée à ses décisions en vertu de l'article 62 de la Constitution.
- Dans la première hypothèse, avocats et juges pourraient vouloir tirer plusieurs types de conséquences de la décision, ciblées par hypothèse sur
des dispositions jugées conformes à la Constitution, les autres ayant été privées de vie par le Conseil constitutionnel. En premier lieu, il n'est pas
douteux que les dispositions jugées conformes à la Constitution ne sauraient être remises en cause devant le juge ordinaire sous prétexte d'une
prétendue inconstitutionnalité. L'assertion est pourtant purement stérile dès lors que c'est par principe que le juge judiciaire se refuse à discuter
de la constitutionnalité des lois : l'irrecevabilité du grief d'inconstitutionnalité rend sans portée toute interrogation liée à l'autorité de la décision
- Lorsque le texte discuté devant le juge ordinaire n'a pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, l'invocation de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel pourra sembler irréaliste. Toutefois, on sait que le Conseil constitutionnel a affirmé, notamment dans une décision du 8
juillet 1989 (4) , que : « Si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne
peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de
cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées
contraires à la Constitution »
Dès lors, ce qui a été jugé par le Conseil ne vaut pas seulement pour le texte de loi dont il était saisi, mais pour toute disposition légale rédigée en
termes « analogues ». Le contrôle de constitutionnalité opéré pour un article de loi doit pouvoir aussi valoir pour une autre disposition, non
explicitement examinée par le Conseil. Cette solution est déterminante, puisqu'elle transforme l'objet même du contrôle de constitutionnalité,
qui porte non plus sur des lois mais sur des normes. Elle pourrait également être essentielle devant le juge ordinaire. C'est en effet en vertu de
l'autorité de la chose jugée dans une précédente décision que les dispositions ayant « en substance un objet analogue » à celles précédemment
censurées vont être déclarées contraires à la Constitution. Autrement dit, il n'est pas interdit de comprendre qu'un texte rédigé à l'identique
d'une disposition expressément censurée par le Conseil constitutionnel est réputé avoir déjà été jugé contraire à la Constitution.
Par conséquent, sur le fondement de l'article 62 de la Constitution, le juge judiciaire pourrait, dans certains cas, constater l'inconstitutionnalité
d'une disposition contenue dans une loi dont le Conseil n'aurait pas été saisi. Un tel raisonnement pourra peut-être sembler audacieux. Il ne l'est
pas tant que cela, dès lors que l'on admet de tenir pour incohérente et illégitime l'application d'une norme que le Conseil constitutionnel a, dans
sa teneur, déjà considérée comme contraire à la Constitution. On aura compris qu'une telle option ne consisterait pas à contrôler la
constitutionnalité de la loi, et que, en cela, elle n'exposerait pas le juge ordinaire à affronter la prohibition derrière laquelle il s'abrite pour
déclarer irrecevable le grief d'inconstitutionnalité invoqué devant lui.
Mais l'argument se heurte à une limite : les juges judiciaires, s'ils sont soumis à l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, peuvent
parfaitement décider de limiter cette autorité en jugeant qu'elle ne vise que le seul texte expressément examiné. Car la Cour de cassation a ici le
dernier mot. Et l'on sait qu'à propos de la question du statut pénal du chef de l'État, elle a entendu montrer une certaine indépendance à l'égard
du Conseil constitutionnel en jugeant que ses affirmations ne valaient que pour le seul texte de loi examiné (5) .
À nouveau, se dresse ici l'obstacle majeur qui vient limiter l'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le juge ordinaire a la
maîtrise pratique de l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel. Il peut fort bien limiter cette autorité, en restreignant de facto la portée
de l'article 62, comme il peut aussi, et toujours en fait, choisir plus radicalement de ne pas suivre une décision du Conseil constitutionnel. Sous
ce rapport, l'article 62 souffre d'une absence de sanction. Le Conseil constitutionnel a le premier mot, mais jamais le dernier. Celui-ci est
prononcé par les juridictions ordinaires ou par les juges européens. On comprend bien, dès lors, pourquoi la Cour de cassation préfère selon
quelque vraisemblance (et sans doute le Conseil d'État avec elle), porter attention à une jurisprudence européenne qui coule en aval de ses
On saisit aussi le fait que les rapports entre les différents juges tiennent à la qualité de leur dialogue et à l'écoute respective qu'ils s'accordent.
Mais cette question mérite, elle aussi, d'être regardée de près à la lumière des évolutions récentes de notre droit. Sans doute, on ne parviendra
jamais à dire pour de bon, et surtout globalement, si l'état d'esprit des juges est, en première intention, à affirmer leur indépendance au besoin
par le conflit ou à faire primer l'harmonie (6) . Des arguments sérieux militent dans les deux sens. Et il est surtout probable que l'ambiance varie
notablement en fonction des occurrences et du degré de sensibilité que rencontre, ou non, chaque question à juger. On voit mal, par exemple,
que la perspective - d'ailleurs non concrétisée - d'une profonde remise en cause de l'institution du Commissaire du Gouvernement ait pu être
envisagée autrement que comme une agression dans le sein des juridictions administratives. Et l'on imagine tout aussi mal, en sens inverse,
qu'il ait été vraiment douloureux d'abandonner certaines positions divergentes dans des domaines à enjeu symbolique plus réduit, lorsque les
divergences en cause n'étaient guère mieux justifiées que par la force des habitudes et perduraient de manière par trop manifeste au détriment
de l'égalité de traitement due aux justiciables (7) . Bref, nous sommes ici au coeur d'un domaine empreint de beaucoup de relativisme et de pas
mal de subjectivité. Par voie de conséquence, si l'on n'entend pas se doter des moyens d'une investigation sociologique sérieuse - investigation
qui, à notre connaissance, n'a pas encore été menée -, mieux vaut renoncer à statuer trop vite et trop globalement sur les prétendues lignes de
force de la psychologie relationnelle des juges d'appartenances diverses.
En outre, l'ambiance dépend pour une part importante de la légitimité dont dispose le juge constitutionnel aux yeux du juge ordinaire pour
statuer sur des questions qui relèvent, habituellement, de son domaine de compétence. Nombre de facteurs concourent à construire une telle
légitimité, dont le recrutement et la formation des membres du Conseil, la motivation des décisions, leur aptitude à être reçues et comprises. De
ce point de vue, il serait inconséquent de ne pas se rendre compte que, au nombre de ces déterminations, la prise en compte, par le Conseil
constitutionnel lui-même, des solutions de droit positif et des modes de raisonnement qui préexistent aux siennes est tout à fait essentielle.
Venons-y.
Au Conseil constitutionnel, la chose a souvent été soulignée, une attention considérable a depuis longtemps été prêtée au droit comparé,
« interne » et international. Le Conseil s'est toujours laissé enrichir par ces apports multiples. À ce titre, il en va des juges comme des acteurs
économiques : il y a tout lieu de croire en l'existence d'une concurrence entre eux et d'escompter que cette concurrence accélère le mouvement
de l'histoire juridique. Ainsi la mise en lumière de l'existence, des causes, comme des manifestations de la capacité du Conseil constitutionnel à
se laisser influer de l'extérieur s'offre à nous tout à la fois comme un formidable objet d'étude, et comme un révélateur de la capacité de nos
structures juridiques à changer. Ou à ne pas changer.
Reste que les moyens de ce type d'investigation ne sont pas tous d'accès facile. Il est assez fascinant de voir comment, par exemple, la Cour de
cassation a dernièrement remodelé, dans la contemplation manifeste des jurisprudences constitutionnelles et européennes, maints aspects de
sa jurisprudence en matière de lois interprétatives et de lois de validation. Mais précisément, la connaissance que l'on peut avoir de
l'argumentation (au moins officielle) du changement qui s'est ainsi opéré au sein de la juridiction judiciaire est amplement facilitée par la
publication des conclusions et du rapport. L'opacité délibérative propre au Conseil constitutionnel n'offre pas les mêmes secours.
Du côté des relations entretenues par le Conseil constitutionnel avec le droit que l'on pourrait dire infraconstitutionnel mais qui, sous l'angle qui
nous retient, se caractérise par le fait qu'il a précédé ses interventions, il est évident que le juge constitutionnel ne saurait en ignorer l'existence.
Autrement dit, une des clés essentielles pour comprendre le contentieux constitutionnel réside dans le fait que le Conseil est
institutionnellement contraint de tenir compte des règles et solutions qui préexistent à ses interventions. Interversion de la hiérarchie des
normes ? La conclusion serait inexacte et surtout inappropriée : le problème n'est pas là. Un tel phénomène signifie simplement que le Conseil
Un champ d'investigation passionnant s'ouvre devant nous. L'évolution contextuelle dont on vient de dire un mot ouvre la porte d'une
hybridation croissante des jurisprudences. Terrain possible d'affrontements, d'influences, de raidissements, de manifestations de singularités,
mais aussi de compromis, de convergences forcées ou voulues, d'harmonisations voire, peut-être, de tendances à l'unité, la compétence
partagée des juges sur les mêmes objets devrait logiquement pousser à l'interpénétration, et à une évolution accélérée du droit. Mais il faut aller
voir de près ce qu'il en est pour de bon. Et cela pose des questions de méthodologie de la recherche qu'il faudrait aborder avec beaucoup de
sérieux.
Des questions d'histoire et de grande politique, aussi. La construction historique du droit français s'est faite sur la base d'une séparation
profonde entre le droit privé et le droit public, la justice judiciaire et la justice administrative. L'on ne peut douter que l'apparition et la sanction
effective d'un corps de règles constitutionnelles (et européennes) ont contribué à atténuer l'impact de ce clivage. Mais l'on n'en finit pas
aisément avec l'histoire. L'annexion du droit civil par le droit constitutionnel n'a pas eu lieu ; la disparition du droit public non plus. Tout juste
une réorganisation, profonde, même si elle est parfois discrète.
Il convient désormais de mettre au jour, en particulier dans les jurisprudences du Conseil constitutionnel, de la CEDH et de la CJCE, ce qui fixe
désormais, à un certain degré d'irréversibilité juridique, le niveau de spécificité laissé au droit public comme au droit privé. Pas pour satisfaire
les vanités académiques, bien sûr : cela n'a aucune importance. Mais pour comprendre ce qu'il en est vraiment du devenir de cette idée centrale
de l'histoire de nos sociétés, selon laquelle le droit privé et le droit public sont distincts parce qu'ils touchent à des univers qui doivent demeurer
distincts. Sous cet aspect, le thème de l'ancrage, constitutionnel et européen, de cette division se présente comme l'un des plus importants qui
soient donnés à la recherche juridique de demain.
(1) Au sujet des nuances qu'appelle cette dernière affirmation, considérant la nature du contrôle exercé en particulier par la Cour de Strasbourg,
qui ne peut connaître « objectivement » de la loi que de manière indirecte, par le truchement de la situation subjective du plaignant, cf. D. de
Béchillon, « Conflit de sentences entre les juges de la loi », Pouvoirs, n° 96, Les Cours européennes, 2001, p. 107.
(2) La technique de la déclaration de conformité sous réserve tend, bien évidemment, à produire ce genre de résultat, mais on ne saurait perdre
de vue la fragilité structurelle dont elle est affligée : parce que les moyens de contrainte manquent pour qu'il en aille autrement, l'efficacité de la
réserve d'interprétation repose, en pratique, là aussi, sur le bon vouloir de ses destinataires. C'est à eux, et à eux seuls, que la souveraineté est
abandonnée lorsqu'il s'agit de dire si la loi est juridiquement correcte ou non. Le particularisme de la position du Conseil constitutionnel, qui,
sur le terrain institutionnel, n'est pas en situation de contrôle hiérarchique sur les autres juridictions, interdit qu'il en aille autrement. Le
problème est bien d'ordre structurel. Sous ce rapport, et soit dit par parenthèse, il serait intéressant que se développent des études
systématiques au sujet de la qualité de la réception des réserves contenues dans les décisions du Conseil constitutionnel, notamment devant le
juge judiciaire.
(3) Cf. par ex. Pierre Delvolvé, « Constitution et contrats publics », Mouvement du Droit, Mélanges en l'honneur de Franck Moderne, Dalloz
2004 (à paraître).
(4) Déc. 89-258 DC du 8 juill. 1989, Rec., p. 48. Cf. aussi par ex. les décisions du 9 avr. 1996, du 20 mars 1997, etc.
(5) Ass. plén., 10 oct. 2001 : « Si l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs
qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu'en ce
qui concerne le texte soumis à l'examen du Conseil ».
(6) F. Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), Le dialogue des juges, incantation ou réalité ?, Bruylant, Nemesis, 2004.
(7) On peut penser en particulier aux nombreux rapprochements de position des juges administratifs et judiciaires enregistrés depuis quelques
années dans le domaine de la responsabilité, et principalement de la responsabilité médicale (arrêts Perruche et Quarez exceptés s'entend).
Pour un tableau plus large encore des convergences obtenues, v. not. l'étude récente de B. Stirn, Le Conseil d'État et le dialogue des juges , in F.
Lichère, L. Potvin-Solis et A. Raynouard (dir.), op. cit . p. 81.